Критерії придатності

Статті 5, 6 закону.

1. Не реєструються знаки, що суперечать публічному порядку, вимогам моральності та гуманності.

 

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знаки для товарів і послуг (одні правила і для подання, і для розгляду). Наказ Держпатенту 28.07.1995р. № 116.

 

В законі про організацію та проведення чемпіонату Євро 2012 є окремий розділ про інтелектуальну власність – особливі положення про порядок реєстрації: серед підстав відмови – якщо УЄФА вважає, що реєстрація знака може порушити його права (експерт, якщо вважає, що може мати місце таке порушення, надсилає заяву для надання висновку до УЄФА, і на підставі рішення останнього приймає своє рішення). В законі визначено, що чемпіонат є особливо важливим для цілої країни

 

Підстави для відмови (стаття 6):

1) абсолютні: оманливість знака, порушення моральності тощо

Частина 1 статті 6: зображення або імітація державних символів, прапорів, назви держав, двобуквені коди держав, закр. у стандарті ВОІВ № 3; емблеми, скорочені найменування міжнародних міжурядових організацій; нагороди.

На цій підставі ніколи не буде зареєстровано позначення, яке містить лише ці елементи. Ці елементи можуть складати частину знаку, якщо не займають у ньому домінуючого положення, при чому вони у складі знаку не охороняються.

Для включення такого елемента до знака потребується згода відповідного компетентного органу. В Україні це – спеціальний колегіальних орган при Держслужбі (щодо слова «Україна» та UA); щодо державних символів: в Конституції визначено, що вони можуть застосовуватися лише на підставі та в порядку закону.

За законодавством РФ їх державні символи за жодних обставин не можуть бути ні торговельною маркою, ні її елементом. Використання вербального позначення назви держави – на це дає згоду спеціальний їхній орган.

Порядок включення до знака слова «Україна» визначено окремо; за таке сплачується додатковий збір.

 

Чим більше зайвих елементів у знаку, тим складніше його захищати.

 

Не варто реєструвати етикетки і под. в цілому (зі словом «Україна» в адресі, штих-кодом і под. – воно того не варте).

 

Знак не подається «в нікуди», прив’язується тільки до конкретних типів товарів.

 

Частина 2 статті 6: позначення, які не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок використання. Це – позначення, що складаються з однієї літери, цифри, простої геометричної фігури без характерного графічного виконання тощо. Однак, реєстрація таких позначень допускається, якщо внаслідок тривалого використання набули розрізняльної здатності (напр., «777» шоколад). Не мають розрізняльної здатності – реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються як знак на позначення цих товарів (як правило, об’ємні позначення). Що стосується пляшки кока-коли – товаром там є напій, а не пляшка (а позначення помідора для виробника помідора; цукерки рафаелло для цієї ж цукерки – так само). Ще – наявність функціонального призначення.

Що стосується абревіатур – вони вважаються такими, які мають розрізняльне значення (за загальним правилом).

 

Загальновживані скорочення так само не підлягають реєстрації (не мають розрізняльної здатності).

 

Ще одне положення – старі радянські знаки, які використовувалися різними виробниками одного й того ж товару (згущене молоко; прима тощо). З часом цю норму було виключено із закону, але в правилах вона залишилася і практично діє.

 

Допускається, щоправда, реєстрація колективних знаків. В законі не відображено, є, натомість, у Паризькій конвенції. Суть: знак реєструється на об’єднання осіб: громадську організацію; об’єднання підприємств (спільна діяльність?). Під колективний знак при реєстрації обов’язково подається статут такого знаку: договір про порядок використання особами такого знака.

 

Зарплатня експерта залежить від кількості заявок, які проходять через нього.

 

Так само не є розрізнювальними родові поняття товарів, які відпочатково використовувалися як знаки для товарів та послуг, але згодом втратили розрізняльну здатність (поліетилен; целофан; ксерокс тощо). Така загроза чатує і на реальні торговельні марки. Ледь-ледь вдалося уникнути такої долі Памперсу.

 

В законодавстві ЄС зазначено: заборонено у словниках вживати назви торговельних марок, хай би й звичайних, без зазначення, що вони є зареєстрованими торговельними марками.

 

Так само – якщо марка складається виключно з опису певних властивостей товару, місця і часу їх виготовлення (надання), початку виробництва тощо. Наприклад: «перший сорт»; «1898». Для реєстрації має бути підтвердження, що, до прикладу, є підстави для зазначення відповідного року як року початку виробництва. Крім того, якщо, наприклад, рік чи щось подібне виконано оригінальним графічним робом – реєстрація можлива.

 

Не підлягають реєстрації оманливі чи потенційно оманливі знаки. Напр., зображення вівці для синтетичних тканин. Це – те, для чого відпочатково задумовувалася ця норма. Ще приклад: «Херес міцний сухий» для цілої лінії будь-яких алкогольних товарів: для частини товарів, яким відповідає по-суті – такий знак не підлягає реєстрації як описовий; для інакших – оманливий.

 

У нас в законодавстві відсутнє поняття недобросовісної реєстрації: коли особа не має відношення до виробництва відповідного товару, але реєструє на себе такий знак. При тому, що захист територіальний, це створює широке коло для маніпуляцій – напр., реєстрація закордонних знаків. Установа, буває, виходить із ситуації шляхом посилання при відмові на оманливість.

 

«Складаються лише з позначень, які складаються лише із загальновживаних символів і термінів»: якщо завляється загальновживаний термін певної галузі для товару, який стосується у цій сфері. Так, «авто» не зареєструються у сфері автомобілебудування, але зареєструються для поліграфічної продукції.

 

«Термін» - словесне позначення; «символ» - графічне позначення.

_______________________________________________________

При цьому допускається включення до знаку як елементів, що не займають домінуючого положення у знаку, всього згаданого добра – крім оманливих елементів.

Домінуюче положення – суб’єктивне явище; вважається, що, зазвичай, воно є, коли елемент посередині; коли він більший за інші елементи; коли він виконаний у кольорі, який привертає особливу увагу.

 

2) відносні: пов’язані з більш ранніми правами третіх осіб

Частина 3 статті 6

Частина 4 статті 6

 

Не реєструються «тотожні» (збігається в усіх елементах; але за розмірами можуть бути відмінності) або «схожі до ступеню змішування» (у свідомості споживачів) – із знаками, раніше зареєстрованими; заявленими до реєстрації іншою особою за знаками для однорідних товарів і послуг. Це не стосується добре відомих знаків – їх стосується окрема стаття.

Також: тотожність чи схожість із знаками, не зареєстровами, але які охороняються за міжнародними договорами (по паризькій конвенції (знаки, офіційно визнані добре відомими в Україні – апеляційною палатою Держслужби чи судом), мадридській, протоколу до мадридського – реєстр веде ВОІВ), без видачі реєстрації.

Ще – сході з фірмовими (комерційними) найменуваннями, відомими в Україні. Право на комерційне найменування виникає без реєстрації з часу першого використання (цей останній момент здебільшого визнається у практиці – з моменту першого господарського використання); (не зовсім ясно – що мається на увазі під відомістю). Ця норма застосовується не часто, якщо є інші норми – застосовуються вони (внаслідок складності).

 

24 жовтня

Семінар

 

Деклараційні патенти на винаходи після 2004 року не видаються, видавався на шість років, вже не діють взагалі. Цей патент видавався без проведення кваліфікаційної експертизи. Видавався швидко, десь за 4 місяці.

Є різни види пріоритету: є конвенційний, є виставковий (про це йшлося в лекції).

 

Ось приклад: якщо було подано згруповану заявку, і виділяється певний елемент заявки в окрему – для встановлення дати подання цієї нової використовується дата подання первісної (але не пізніше 12 місяців)

 

Конвенційний – якщо заявку до того було подано в іншій країні

 

Виставковий – датою пріоритету (подання заяви) може бути дата відкриття виставки чи виставки впродовж виставки.

 

Право пріоритету: належить заявнику, і не інакше, але на більш ранню заявку. Серед значення: потрібне, щоби винахід не ввійшов до рівня техніки, щоби хтось інший десь де-інде, в іншій конвенційній країні не звернувся із заявою.

 

Першість заявки – це «хто перший»;

Пріоритет заявки – мається на увазі пріоритет не заявників, а пріоритет саме заявок одного й того ж заявника, тобто визначення дати подання заявки за ранішою, фактично, датою.

 

Публічкація заявки – для того, щоби нові заявники не тужилися надаремне; для подання заперечень.

 

Етапи отримання патенту:

1) Подання заявки;

2) Попередня перевірка (щодо наявності державної таємниці);

3) Формальна експертиза;

4) Опублікування заявки;

5) Кваліфікаційна експертиза;

Пільга по новизні – 12 місяців.

- Спочатку визначається промислова придатність;

- Новизна, винахідницький рівень;

6) Висновок Укрпатенту;

7) Сплата;

8) Реєстрація патенту Держслужбою;

9) Видача патенту.

 

 

Особливе немайнове право – на присвоєння свого імені винаходу.

 

 

Специфіка щодо використання процесу: не всі нові процеси призводять до використання нового продукту; один і той же продукт може бути результатом різних процесів. Тому фактично законом встановлено презумпцію вини, і те, що порушення права на процес не було, доказується відповідачем, а не позивачем.

 

Наступний семінар – винятки, захист; + промислові зразки.

 

 

7 листопада

лекція

 

ВИНЯТКИ З ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

 

Не є порушенням здійснення будь-якого права, яке виникло до подання заявки (для власників промислових зразків тощо).

Не є порушенням використання після вичерпання прав. Оскільки в законі не вказано прямо на інше, вичерпання права міжнародне.

Неможливо заборонити некомерційне використання знака.

Неможливо заборонити використання при повідомленні новин.

Неможливо забороняти добросовісне використання особами їх імен та адрес. Недобросовісність означає, що використання прямо свідчить про мету скористатися авторитетом правовласника.

 

ОБОВ’ЯЗКИ ЗІ СВІДОЦТВА НА ЗНАК

Добросовісність використання.

Підтримання чинності свідоцтва немає – є просто поновлення дії свідоцтва один раз на 10 років, кількість цих подовжень необмежена.

 

ПРИПИНЕННЯ ДІЇ СВІДОЦТВА

Відмова власника свідоцтва.

Несплата збору за продовження дії свідоцтва. Сплата здійснюється в останні чотири місяці останнього року. Після збігу 10-річного строку дається пільговий 6-місячний строк. Тут треба мати на увазі, що збіг 10-річного строку дії свідоцтва, якщо іще не збіг 6-місячний строк, це означає, що свідоцтво ще може бути поновлено.

Якщо позначення перетворилося на загальновживаний термін (ескалатор, ксерокс). Визнання здійснюється судом в порядку позовного провадження.

Якщо знак не використовується протягом безперервного 3-річного періоду після дати реєстрації знака («дострокове припинення у зв’язку з невикористанням»). Підстава не застосовується у разі поважних причин. Друга підстава: якщо знак має дві особи, чи, принаймні, дві особи можуть використовувати знаки. І саме щоби не вводити в оману споживачів… Для цілей положень про дострокове припинення у зв’язку з невикористанням використання ліцензіатом вважається використанням.

P.S. Другу підставу взято з директиви ЄС, там вона – підстава навпаки неповажна.

 

Дата припинення.

За рішенням суду – з дня набрання сили рішенням суду.

Несплата збору, відмова власника – з дня публікації про це.

Визнання знака недійсним – вважається таким, що не мав сили взагалі (ще від дати подання заявки).

Ситуація. Знак зареєстровано неправомірно, подається позов про визнання свідоцтва недійсним, відповідач відмовляється. Нібито зникає предмет спору.

 

Підстави визнання свідоцтва недійсним:

1) невідповідність статтям 5,6;

2) наявність у свідоцтві товарів/послуг, відсутніх у заявці;

3) значна зміна позначення у свідоцтві порівняно з тим, яке було в заявці;

4) видача свідоцтва з порушенням прав інших осіб (напр., суб’єктів авторського права).

 

ПОРУШЕННЯ ПРАВ ВЛАСНИКА СВІДОЦТВА

Використання тотожних чи споріднених товарів/послуг/знаків.

 

В ЦК зазначено, що щодо всіх об’єктів інтелектуальної власності можна просити компенсації, але щодо об’єктів промислової власності відсутні норми з визначенням розмірів таких компенсацій, тому на практиці застосовується тільки відшкодування шкоди.

 

ПОВТОРНА РЕЄСТРАЦІЯ

Підстави:

- свідоцтво припинилося через несплату збору;

- свідоцтво припинилося за заявою правовласника.

 

«Кожен експерт керується своїм глибоким внутрішнім переконанням»

 

NB! Тут мова йде лише про тотожні (співпадіння у всіх елементах), але не про схожі до ступеню змішування, знаки.

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ ЗНАКІВ В ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВАХ

1. За національною процедурою окремо в іноземних державах. Перевага: знак може використовуватися тільки на території відповідної країни. Недолік: дорожча, ніж міжнародна; треба діяти через патентних повірених; чим більше реєстрацій в багатьох країнах, тим складніше за всіма ними наглядати.

2. Міжнародна система реєстрації: Мадридська конвенція та Протокол до мадридської конвенції. Різниця. Відпочатково укладено Мадридську угоду, до неї ряд країн не хотіли приєднуватися, зокрема, США. Тому було розроблено дещо

До 2009 року – якщо країна одночасно була учасницею обох угод, то нею мали застосовуватися положення мадридського договору. В 2009 році це положення було переглянуто Асамблеєю – і тепер при паралельній дії реально діє Протокол.

 

По мадриду, підставою для міжнародної заявки є тільки базова реєстрація, по Протоколу – або базова реєстрація, або базова заявка.

Заявка подається на одному з трьох бланків в інструкції. ММ1 – обрані країни є учасницею суто мадридською угодою (практично не застосовується, таких країн тільки дві – Алжир, і Таджикистан); ММ2 – обрані країни є учасницями лише протоколу; ММ3 – обрані країни є учасницями і протоколу, і мадриду, будь-які інші комбінації.

Будь-які інші дії здійснюються на бланках із сайту ВОІВ.

 

Постанова 1716 – збори. За подання заявки подається національний збір та міжнародний збір. Сплачується у швейцарських франках. Розрахунок: на сайті ВОІВ є спеціальний калькулятор, саме ним треба користуватися обов’язково. За загальним правилом, мито сплачується один раз. В деяких, щоправда, мито розбито на кілька «фаз» (напр., в Японії).

 

Якщо збори сплачено нормально – відомство надсилає заявку до ВОІВ. Якщо заявка доходить до ВОІВ не більш як за два місяці – датою заявки вважається дата подання до відомства; якщо більше – за датою надходження заявки вже до ВОІВ.

 

ВОІВ розсилає заявку на національні рівні. Потім починається національна фаза (експертизи за національними законодавствами).

 

Мадрид: експертиза має проводитися за 12 міс (чи попереднє повідомлення про відмову). За протоколом – теж 12 міс, але держава може, повідомивши про це ВОІВ, збільшити цей строк до 18 місяців.

 

Проводячи експертизу, національні відомства можуть відмовити на підставі, яка існує в національному праві – крім підстави «в національному праві обмежено кількість класів чи товарів/послуг». Насправді дуже багато країн вимагають окрему заявку для кожного класу; в Китаї збільшений збір за кожний після 10-го товар/послугу.

 

Направляючи заявнику відмову, національне відомство зазначає підстави і визначає строк для подання ремарки.

 

ЧЕРЕЗ ВОІВ: продовження строку, внесення змін, подання заявки (через національне відомство). Решта спілкування з національними відомствами – через патентних відомств.

 

По національній заявці, по попередній відмові у нас встановлено фактично 2 місяці; по міжнародних наша служба дає 3 місяці.

 

Правова охорона надається не з видачею свідоцтва, а з видачею свідоцтва – простий незасвідчений папірчик.

 

Відмінностей в охороні про міжнародній реєстрації від національної немає.

 

Переваги міжнародної: дешевше, ніж окремо по національних (якщо не буде особливих проблем у реєстрації); легше підтримувати чинність – стосовно всіх обраних країн здійснюється один раз.

 

Підтримання чинності. Мадрид – 20 років, але підтримання – що десять років; протокол – 10 років.

 

Міжнародна реєстрація залежна від базової реєстрації/заявки протягом 5 років. Так, якщо протягом 5 років базова реєстрація/заявка припиняється – міжнародна йде туди ж, після 5 років – це не впливає на міжнародну реєстрацію.

 

«Центральна атака» - на базову реєстрацію, найпростіший спосіб позбавити знак одразу у всіх країнах.

 

За мадридом, якщо протягом 5 років базова реєстрація анульована – міжнародна кане в лєту; за протоколом якщо протягом 5 років базова реєстрація припинена чи анульована: якщо протягом 3х місяців (від дати анулювання національної та міжнародної) власник встигне подати заявки до національних відомств, датою подання заявок тих вважається дата міжнародної реєстрації.