Hereditas ab intestato по цивильному праву


Clausula codicillaris

Общие положения

 

Завещания могут недействительными с самого начала или стать таковыми впоследствии. В частности: 1) Завещание сразу недействительно - testamentum nullum, если завещатель не обладал завещательной право- или дееспособностью, или если не были соблюдены все необходимые формальности. 2) Завещание ex post становится недействительным, между прочим: а) если завещатель утратит право оставлять завещания - testamentum irritum (напр., вследствие arrogatio); b) если никто из назначенных в завещании лиц не сделается наследником, - testamentum destitutum; с) если завещатель сам уничтожит завещание - testamentum ruptum; неформальное заявление об уничтожении завещания, однако, не считается достаточным; для этого требуется: либо составление нового завещания, либо реальное уничтожение письменного завещания, либо формальное заявление об уничтожении завещания, сделанное пред судом или пред тремя свидетелями, если со времени составления завещания протекло более 10 лет.

 

 

Завещатель может включить в завещание оговорку, чтобы завещание, если оно, как таковое должно быть признано недействительным, все-таки было сохранено в качестве кодицилла. Это так называемая clausula codicillaris. Для этого требуется: 1) чтобы завещатель непосредственно оговорил таковое свое желание в завещании; другими словами, clausula codicillaris не подразумевается; 2) чтобы были налицо условия действительности кодицилла; для действительности кодицилла требовалось, чтобы он был составлен в присутствии 5 свидетелей; следовательно, если при составлении акта, именующегося завещанием, присутствовало меньше 5 свидетелей, то такой акт не только не мог быть признан завещанием, но не мог сойти и за кодицилл; 3) чтобы лицо, назначенное наследником, выразило свое желание воспользоваться теми выгодами, которые дает clausula codicillaris.

Раз эти условия налицо, то из всего завещания теряет силу только та часть его, в которой содержится назначение наследника. Отказы же и прочие распоряжения остаются в силе. Назначенный наследником рассматривается как универсальный фидеикомиссарий.

 

Наследование по закону*(181)

 

Глава I. Наследование по закону в до-юстиниановском праве

 

 

Древнее цивильное право различало три класса законных наследников: sui agnati gentiles. На первом плане стоят sui, т. е. подвластные дети наследодателя и потомство их по мужской линии, а также uxor in manu. Сверх того, к sui причислялись и чужие лица, усыновленные наследодателем и тем самым подпавшие под его власть. Sui одной степени (напр., сыновья и дочери) получали по равной части из наследственной массы. Sui дальнейших степеней (внуки, правнуки) призывались в том только случае, если отец их умер раньше деда. Они в таком случае вместе получали столько, сколько бы получил их родитель, если бы остался в живых. Если не имелись налицо sui, то призывался ближайший агнат - proximus agnatus. Ближайшими агнатами являются прежде всего consanguinei, т. е. агнатические братья и сестры умершего. Если таковых не имеется налицо, то proximi считаются агнаты - мужчины дальнейших степеней, напр., агнатические племянники, двоюродные братья и т. д. (но не женщины агнатки, ср. _ 3 J. de leg. аgn. succ. 3.2). Несколько агнатов одной степени наследуют in capita.

Если не было агнатов, то призывались гентилы. Итак, когнаты были вполне устранены от наследования по закону. Иначе - они могли быть назначены наследниками только по завещанию. Другая особенность этого цивильного права законного наследования выражалась формулою: in legitimis hereditatibus successio non est, т. е. законные наследники призывались только раз. Поэтому, если ближайший агнат отказался от наследства, то дальнейшие уже не призывались, а наследство прямо становилось выморочным.