§ 3. Основания наследования

Законодатель в ст. 1111 ГК РФ, определяя основания насле­дования, указывает, что оно осуществляется по завещанию и по закону. В отличие от ГК РСФСР часть третья ГК РФ поменя­ла их местами. Если в ГК РСФСР на первом месте указывалось наследование по закону, а наследование по завещанию нахо­дилось на втором месте, то теперь первое место заняло насле­дование по завещанию, а наследование по закону перешло на второе место. Соответственно, этот порядок сказался и на струк­туре разд. V Кодекса, где гл. 62 "Наследование по завещанию" также опередила гл. 63 "Наследование по закону".

Такой порядок оснований наследования можно объяснить структурой ст. 1111 ГК РФ, часть вторая которой закрепляет,

1 Российская газета. 2002. 24 апр.

 

Глава 37. Наследственное право

 

635

 

что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, уста­новленных ГК РФ, тем самым отдавая приоритет наследованию по завещанию. К "иным случаям" можно отнести, например: отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наслед­ников по закону; признание наследника по завещанию не име­ющим права на наследство; признание завещания недействи­тельным и др.

На практике может случиться, что наследодатель завещал часть имущества лицу, которое является наследником по зако­ну. При этом оставшаяся вне завещательного распоряжения часть наследственного имущества подлежит распределению между наследниками по закону, включая того, который часть имуще­ства получит по завещанию.

По своей сути наследование по завещанию можно рассмат­ривать как сложный юридический состав, основными элемента­ми которого являются: завещание, исполненное завещателем при его жизни, и открытие наследства в связи со смертью за­вещателя.

В свою очередь, завещание можно рассматривать как одно­стороннюю сделку, основанную только на волеизъявлении за­вещателя, оформленном в порядке, установленном законом. При этом следует иметь в виду, что завещание может быть совер­шено только гражданином, обладающим в момент его соверше­ния дееспособностью в полном объеме. Никаких требований к дееспособности наследников, указанных в завещании, не предъявляется, как и не требуется их волеизъявления на со­держание завещания, поскольку завещатель вправе по своему усмотрению отменить или изменить совершенное завещание.

Вместе с тем наследственное правоотношение возникнет не с момента оформления завещания, а лишь после наступления смер­ти завещателя или его объявления судом умершим.

В отличие от наследования по завещанию наследование по закону не основано на волеизъявлении наследодателя, но на­правлено на восполнение такового в целях закрепления круга наследников по закону и защиты их интересов.

В любом случае предметом наследования (как по завещанию, так и по закону) является наследство, в состав которого входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности,

 

636

 

   Гражданское право. Особенная часть

 

неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами. Не входят также в состав наследства лич­ные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Исходя из этого важно отметить, что при отсутствии на­следства не может быть и наследования ни по завещанию, ни по закону. Например, гражданин в оформленном в установлен­ном порядке завещании указал, что принадлежащую ему дачу он завещает своему сыну, а приватизированную квартиру — дочери. Однако на момент открытия наследства выяснилось, что за год до смерти завещатель продал и дачу и квартиру. Таким образом, вышеуказанное имущество на день открытия наслед­ства не входит в его состав, а соответственно, и не может пе­рейти к наследникам в порядке наследственного правопреем­ства.

Юридическим фактом, порождающим возникновение наслед­ственных правоотношений является открытие наследства, обус­ловленное смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

Моментом возникновения наследственных правоотношений является день смерти гражданина.

Констатация смерти человека устанавливается комиссией врачей на основании диагноза смерти мозга в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Минздрава России от 20 декабря 2001 г. № 460, зарегистрированной в Минюсте Рос­сии 17 января 2002 г., peг. № 31701. Факт смерти, установленный врачами, удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдавае­мом органами загса.

При объявлении гражданина умершим днем открытия на­следства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае объявле­ния умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоя­тельствах, угрожавших смертью или дающих основание пред­полагать его гибель от определенного несчастного случая, днем смерти суд может признать день его предполагаемой гибели.

Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в це­лях наследственного правопреемства умершими одновременно

Российская газета. 2002. 30 янв.

 

 

Глава 37. Наследственное право     637         

и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию при­зываются наследники каждого из них.

Например, муж и жена, не имеющие общих детей, умерли в один и тот же день — 20 сентября 2002 г., один из них в 7 часов 30 минут на месте автокатастрофы, другой — в 22 часа 30 ми­нут в больнице. Несмотря на то что один из супругов пережил другого на несколько часов, оба супруга считаются умершими одновременно (коммориентами) и не наследуют друг после дру­га. В этом случае к наследованию призываются наследники каж­дого из них.

Если бы смерть одного из супругов наступила не 20, а 21 сен­тября 2002 г., т. е. в разные дни, то их нельзя относить к коммо-риентам, и переживший супруг может быть призван к наслед­ству после смерти другого.

Вместе с тем законодатель в п. 1 ст. 1146 ГК РФ предусмат­ривает, что доля наследника по закону, умершего до откры­тия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в слу­чаях, предусмотренных п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144 ГК РФ, и делится между ними поровну. В случаях, предусмотрен­ных этими нормами, при наследовании по праву представле­ния: к наследникам первой очереди отнесены внуки наследода­теля и их потомки; к наследникам второй очереди — дети пол­нородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (пле­мянники и племянницы наследодателя); к наследникам третьей очереди — двоюродные братья и сестры наследодателя.

Проиллюстрировать названные правовые нормы можно другим примером, когда в один день умирают мать и дочь. В этом случае дети умершей дочери призываются к наследованию ее имущества в общем порядке, а в отношении имущества бабушки наследуют долю своей матери по праву представления.

Не наследуют по праву наследования потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства либо в по­рядке п. 1 ст. 1117 ГК РФ признанного недостойным наследни­ком. Кстати, потомок, потенциально претендующий на наслед­ство в порядке представительства, может по завещанию непос­редственно лишен наследодателем быть наследства или не иметь права наследовать как недостойный наследник.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или пре­имущественно проживает. Свободное передвижение, выбор места

 

638          ,         Гражданское право. Особенная часть

жительства — конституционные права граждан РФ. Каждый деес­пособный гражданин вправе по своему усмотрению выбирать мес­то жительства.

В соответствии с ч. 2 ст. 20 ГК РФ местом жительства несо­вершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находя­щихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии со ст. 26 ГК РФ могут выбирать место жительства с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усынови­телей или попечителя.

Зачастую, особенно с учетом сложившихся в стране ситуа­ций, вызванных распадом Союза ССР, определение последнего места жительства наследодателя вызывает немалые сложности. Как правило, в таких случаях ориентируются на официальную регистрацию по месту жительства наследодателя. Однако не всегда место регистрации совпадает с фактическим местом жи­тельства, а тем более с местом нахождения наследственного имущества. Поэтому законодатель в ч. 2 ст. 1115 ГК РФ устанав­ливает, что, если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федера­ции, неизвестно или находится за ее пределами, местом от­крытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое на­следственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого иму­щества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется ис­ходя из его рыночной стоимости.

Такая законодательная характеристика места открытия наслед­ства позволяет правильно определить последнее место житель­ства наследодателя и в тех случаях, когда он является собственни­ком жилой площади и иного имущества, расположенных и зареги­стрированных в разных регионах страны.

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 231      Главы: <   204.  205.  206.  207.  208.  209.  210.  211.  212.  213.  214. >