7.2. Порядок регистрации сделок с интеллектуальной собственностью
Договоры об уступке права на объекты интеллектуальной собственности, лицензионные договоры и договоры коммерческой концессии считаются действительными после регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Регистрация уступки данных объектов интеллектуальной собственности осуществляется в соответствии с Приказом Роспатента от 29 апреля 2003 года N 64 "О правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных" ( Приложение N 53).
Кроме того, правообладатель обязан зарегистрировать договор коммерческой концессии (субконцессии), а также внесение изменений или прекращение данного договора в территориальном налоговом органе по месту регистрации юридического лица. Если правообладатель зарегистрирован в качестве юридического лица в иностранном государстве, договор регистрируется в территориальном налоговом органе по месту регистрации юридического лица, являющегося пользователем. Порядок регистрации договоров коммерческой концессии (субконцессии), утвержденный Приказом Минфина Российской Федерации от 12 августа 2005 года N 105н "О регистрации договоров коммерческой концессии (субконцессии)" ( Приложение N 52).
8. Рассмотрение споров в области охраны интеллектуальной собственности
Споры, связанные с интеллектуальной собственностью, рассматриваются в судебном порядке. К таким спорам относятся: споры об авторстве, об установлении патентообладателя, о нарушении исключительного права на использование объекта охраняемого патентным правом, споры о заключении и об исполнении лицензионных договоров и договоров о передаче прав, о выплате вознаграждения автору и другие.
В соответствии с законодательством обладатели исключительных авторских прав на объекты интеллектуальной собственности могут обратиться за защитой своего права в установленном порядке в суд общей юрисдикции, арбитражный или третейский суд в соответствии с их компетенцией.
При отнесении спора к подведомственности арбитражных судов следует руководствоваться статьей 27 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации ( Приложение N 18), исходя при этом из определения правового статуса спорящих сторон и экономическим характером спора.
В соответствии со статьей 45 Закона N 3520-1 ( Приложение N 32) арбитражными судами рассматриваются следующие споры:
- о нарушении исключительного права на товарный знак;
- о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака вследствие его использования на товарах, не обладающих едиными качественными или иными едиными характеристиками;
- о заключении и исполнении лицензионного договора и договора о передаче исключительного права на товарный знак (договора об уступке товарного знака).
Наиболее распространенным способом защиты права на товарные знаки и наименования мест происхождения товара является требование о прекращении их дальнейшего использования.
Кроме того, обладатель права на товарный знак или наименование места происхождения товара может предъявить нарушителю требование об удалении с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака (наименования места происхождения товара) или обозначения, сходного с ним до степени смешения, либо об уничтожении изготовленных изображений товарного знака (наименования места происхождения товара) или обозначения, сходного с ним до степени смешения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Закона N 3520-1 ( Приложение N 32), защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака осуществляется путем заявления требования:
- о прекращении нарушения, взыскании убытков;
- публикации судебного решения;
- удаления с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака или обозначения.
Так, например, фирма обратилась в арбитражный суд с иском к закрытому акционерному обществу о запрете ответчику несанкционированного использования товарного знака в отношении однородных товаров, об обязании удалить из названия фирмы ответчика незаконно используемый товарный знак и опубликовать судебное решение в целях восстановления деловой репутации истца.
Решением Арбитражного Суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано. При этом суд указал на отсутствие доказательств использования товарного знака истца.
В апелляционной инстанции законность вынесенного решения не проверялась.
Судом кассационной инстанции было установлено:
"Согласно ст. 4 Закона РФ "О товарных знаках" владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другим лицам.
Нарушение прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, иное введение в оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.
Кроме того, использованием товарного знака может быть признано применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в РФ, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения его владельца".
С учетом этого обстоятельства ФАС Московского округа отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение (постановление ФАС Московского округа от 27 ноября 2002 года по делу N КГ-А40/7825-02 ( Приложение N 81)).
«все книги «к разделу «содержание Глав: 73 Главы: < 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.