Наследование

ВВЕДЕНИЕ

История

        По вопросу о наследовании в литературе содержится изложение различных учений, школ, концепций и т.п. Хотелось бы несколько из них отметить.

        Граций Г. делал вывод, что правовые нормы о наследовании должны соответствовать законам природы, т.е. естественному праву. Монтескье Ш. считал, что естественное право не имеет никакого отношения к законам о наследовании, что нормы права о наследовании устанавливаются обществом сообразно политическим и гражданским законам своей страны. Утилитарная школа (К. Гельвеций, И. Бентам, Д. Милль и др.) в нормах права видела произвольное человеческое установление. Между тем все юридические законы о наследовании, согласно учению этой школы, должны исходить из принципа пользы для всего человеческого общества. Немецкий философ – идеалист Г. Лейбниц обосновывал право завещать свое имущество бессмертием души. Г. Гегель считал, что в основу наследственного права должны быть положены нравственные начала, вытекающие из интересов семьи. Наследственное имущество он рассматривал как совместное имущество всех членов семьи. Глава семьи является лишь представителем семьи в гражданском обороте. Справедливо только наследование по закону, когда наследство не выходит за пределы семьи.

        По вопросу о том, каким должно быть наследственное право, идеологи высказывали различные точки зрения. Однако в главном у них не было расхождений. Все они оправдывали переход от поколения к поколению частной собственности, и никто из них не затрагивал социальной сущности наследования.

        Наследственное право развивалось в зависимости от экономических, политических и других условий жизни общества. Хотелось бы отметить истоки наследственного права.

        Первобытный строй – первая в истории человечества общественно – экономическая формация. Он со временем переродилась в матриархат, который дошел до развитого. В целях укрепления экономической основы родовой общины обычай не допускал выхода имущества умершего за пределы рода. Принадлежавшее умершему имущество распределялось между сородичами и чаще всего поступало в наследство ближайшим кровным родственникам со стороны матери. Наиболее ценные предметы индивидуального пользования погребались вместе с их владельцем. Если умирала женщина, ее имущество поступало к детям и сестрам (но не братьям).

        Одним из первых памятников права – свод законов Вавилонии. Это период царствования Хаммурапи (1792 – 1750 гг. до н.э.). В нем нет прямого указания на допустимость наследования по завещанию, однако, согласно ст. 165 отец мог путем дарения увеличить долю одного сына за счет уменьшения наследственных долей других сыновей. При наличии достаточных к тому оснований отец мог “отвергнуть” своего сына, т.е. полностью лишить наследства (ст. 168 – 169). Закон Хаммурапи предусматривал, что после смерти родителей к наследованию призывались их сыновья. Наследственное имущество делилось между ними поровну. В этом случае наследники были обязаны обеспечить своих сестер приданым при выходе замуж. При отсутствии сыновей к наследованию призывались дочери умершего. Жена покойного наследовала вместе с сыновьями. Кроме наследственного имущества она получала и свое приданное. Внуки умершего призывались к наследованию лишь в том случае, если их отец не дожил до открытия наследства.

        В Афинах о наследовании по завещанию впервые упоминается в законодательстве Солона (VI век до н.э.). Права завещателя здесь несколько ограничены. Завещать мог лишь мужчина, не имеющий сыновей. Отец, имеющий детей мужского пола, усыновленные, а также женщины не могли завещать.

        Наиболее полное регулирование наследственных отношений рабовладельческого строя содержится в римском праве. Римское право в своем развитии пережило эпоху республики, эпоху империи и эпоху поздней империи.

        Римское право является настолько классическим юридическим выражением жизненных условий и конфликтов общества, в котором господствует чистая частная собственность, что все позднейшие законодательства не могли внести в него никаких существенных изменений. Римское право оказало огромное влияние и значение для наследственного права в целом.

Актуальность.

  Коренные изменения общественной жизни в нашей стране требуют совершенствования правового регулирования во многих сферах. Союзный и республиканский законы о собственности, а также Основы гражданского законодательства Союза ССР закрепили кардинальные изменения института собственности в нашем гражданском праве, а значит, изменился и институт наследования. Наследование - это отношение с экономическим содержанием, по сути дела одна из сторон собственности, ее производная. Категория собственности указывает на принадлежность имущества в настоящее время, категория же наследования - на принадлежность его в будущем, после смерти собственника.

Советское наследственное право - это весьма полно разработанный институт, имеющий в своей основе лучшие традиции римского права и, несомненно, заслуживающий сохранения и дальнейшего развития в законодательстве. Но и в условиях действия прежней системы собственности накопились различные проблемы*. Закрепленные же теперь в новых законодательных актах изменения права собственности обострили их и поставили новые. Их решение невозможно без переработки ряда положений самого наследственного права.

           

*Немков А.М. Очерки истории наследственного права. 1979, с. 24-40.

        Глава 1. Общие положения о наследовании.

1.1.                                        Понятия и виды наследования.

       Наследственное право – это совокупность правовых норм, которые регулируют общественные отношения, возникающие в связи со смертью физического лица и переходом его прав и обязанностей к другим лицам в порядке правопреемства.

    Наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от умершего лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Совокупность правовых норм, регулирующих условия и порядок наследования составляет институт гражданского права.

    Наследственное право защищает собственность физических лиц, стимулируют их материальную заинтересованность в результатах роботы, наконец, укрепляет семейные отношения, поскольку закон относит к наследникам лиц, связанных с наследодателем кровным происхождением, брачными отношениями, усыновлением. Нормами наследственного права предусмотрена защита прав несовершеннолетних, а также не трудоспособных лиц. Наследованием являются правоотношения, в которых имеются две стороны: наследодатель и наследник.

    Наследодателями могут быть только физические лица – граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства. Не могут выступать в качестве наследодателя организации, так как в случаях прекращения деятельности организаций порядок передачи их имущества другим лицам или государству определяется не нормами о наследовании, а специальными правилами о ликвидации или реорганизации юридических лиц.

     Наследники – это указанные в завещании или в законе лица, к которым переходят гражданские права и обязанности наследодателя. После принятия наследства наследник становится участником одних и тех же правоотношений, субъектом которых раньше был наследователь, то есть фактически происходит замена субъекта в правоотношениях, участником которых был наследователь.

      Кроме перехода прав, к наследникам переходят также и имущественные обязанности наследодателя (например, уплата долгов, возмещение причиненного вреда). Права и обязанности наследодателя, которые входят в состав наследства, переходят к наследникам как единое целое. Поэтому, если наследник принимает какую-нибудь часть наследства, то он считается таким, который принял всё наследство, принадлежащее ему по закону или по завещанию. Такой переход прав и обязанностей называется универсальным правопреемничеством, где наследство переходит к наследнику как единое целое*.

     От универсального правопреемничества отличают правопреемничество сингулярное, при котором к наследнику переходит не вся совокупность прав и обязанностей наследодателя, а лишь определённое количество его прав. Например, если завещанием наследодатель возложил на наследника обязанность передать какую-нибудь из полученных по наследству вещей в пользование третьему лицу, то это третье лицо сингулярным правопреемником и вдобавок получает соответствующее право не непосредственно от наследодателя, а через наследника.

     Наследование осуществляется по завещанию и по закону.

      В случае наследования по закону наследование происходит не

*Серебровский В.И. Очерки наследственного права. М., 1953. С.33.

зависимо от воли наследодателя или возможно тогда, если наследодатель вообще не высказал своего желания определённым образом распорядиться своим имуществом в случае смерти или если его желание является юридически недействительным. В случае наследования по завещанию воля наследодателя выражается в завещании. В этом случае лицо имеет возможность изменить предусмотренный законом порядок перехода своего имущества в случае смерти.

     По своей правовой природе завещание является односторонней сделкой и поэтому регулируется не только нормами наследственного права, но также подчинятся общим правилам о заключении сделок и их недействительности.

      Если на имущество составлено завещание, и оно вступило в силу, то приоритет представляется именно этому виду наследования. Если завещания нет или оно признано недействительным, или если все наследники по завещанию отказались от наследства или умерли к открытию наследства, то наступает наследование по закону. В этом случае наследственное имущество переходит к тем лицам, круг которых исчерпывающим образом определён в законе. Порядок распределения наследства, доля любого из наследников по закону определяется непосредственно нормами права.

1.2.                                        Открытие и состав наследства.

  Гражданские права и обязанности наследодателя, которые могут (имеют способность) переходить по наследству, являются объектами наследования. Но имеются в виду не любые права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на момент открытия наследства, а лишь те, существование которых не прекращается смертью определённого физического лица.

    По наследству переходят права и обязанности наследодателя и, прежде всего, право собственности на вещи, доходы и денежные сбережения. Такие объекты наследования носят имущественный характер. К объектам неимущественного характера относятся некоторые права и обязанности в области интеллектуальной собственности, то есть вытекающие из обязательных, авторских,  изобретательских и других гражданских правоотношений. Как правило, действует принцип всеобщности перехода прав и обязанностей наследодателя к его наследникам, кроме тех, которые указаны в ст. 1219.

     Статья 1219. Пава и обязанности лица, которые не входят в состав наследства*   

1.                       Не входят в состав наследства и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя, в частности:

a.                       личные неимущественные права;

b.                       право на участие в обществах и право членства в объединениях граждан, если иное не установлено законом или их учреди - тельными документами;

c.                       право на возмещение вреда, причинённого увечьем  или иным повреждением здоровья;

d.                       право на алименты, пенсию, помощь или другие выплаты, которые установлены законом;

e.                       право и обязанности лица как кредитора или должника.

     Эта статья устанавливает исключения из принципа всеобщности

перехода наследства, предусматривая, что не входят в состав наследства права и обязанности, которые неразрывно связаны с

личностью наследодателя.

*Гражданский Кодекс Украины, 2004 год, стр. 916.

  Возникновение наследственных правоотношений закон связывает

с открытием наследства. С этого момента определяется круг      наследников, которые призываются к наследованию, и состав

  наследственного имущества. С этого дня начинается течение сроков для принятия наследства, на предъявление претензий кредиторами наследодателя, возникает право собственности на 

наследственное имущество у наследников, которые его приняли, и наступают некоторые другие правовые последствия.

   Основанием открытия наследства, а затем и возникновением наследственных правоотношений является смерть физического лица или объявления его умершим

   Временем открытия наследства является день смерти лица или день, с которого оно объявляется умершим.

    Если на протяжении одних суток умерли лица, которые могли бы наследовать одно после другого, наследство открывается одновременно и отдельно для каждого из них.

    Если несколько лиц, которые могли бы наследовать одно после другого, умерли во время общей для них опасности (стихийного бедствия, аварии, катастрофы и т. д.), считается, что они умерли одновременно. В этом случае наследство открывается одновременно и в отдельности для каждого из этих лиц.

   По общему правилу, местом открытия наследства считается последнее постоянное место жительства наследодателя. Место открытия наследства может не совпадать с местом смерти наследодателя, если он умер не в месте непостоянного места проживания (например, во время пребывания в командировке,

санатории, местах лишения свободы). В этих случаях местом

открытия наследства признается тот населённый пункт, где гражданин постоянно проживал до выезда.

   Местом жительства несовершеннолетних или лиц, которые находятся под опекой, признается место жительства их родителей, усыновителей, опекунов.

   В отношении граждан Украины, которые постоянно проживали за границей, местом открытия наследства будет страна, где они постоянно проживали. Свидетельство о праве о на наследство в таком случае выдается консульским учреждением или дипломатическим представительством Украины (кроме случаев, если государство, где постоянно проживал умерший, имеет на это исключительную компетенцию). Для граждан Украины, которые временно проживали за границей и умерли там, местом открытия наследства будет их последнее место жительства в Украине до их выезда за границу.

   На практике встречаются случаи, когда место жительства неизвестно. Например, если лицо часто  переезжает с одного места жительства на другое, иногда не возможно определить место его проживания. Закон предусматривает, что в таких случаях местом открытия наследства считается место, где находится недвижимое имущество или основная его часть.

   Место открытия наследства следует подтвердить соответству- ющими документами. Это могут быть: свидетельство органов регистрации актов гражданского состояния о смерти наследодателя, если его последнее место жительства совпадают с местом смерти; справки жилищно-эксплуатационной организации, правления жилищно-строительного кооператива, с места работы умершего      и т. п.

   Если место жительства наследодателя неизвестно, место открытия наследства подтверждается справкой исполкома местных советов о местонахождении наследственного имущества или его части.   

   Необходимо правильно определить место открытия наследства, так как по месту открытия наследства нотариусы совершают предусмотренные законом меры по охране наследственного имущества, выдают свидетельство о праве на наследство и совершают некоторые другие действия.

1.3    Наследники. Право на наследование.

       Наследниками могут быть физические лица, государственные, кооперативные, общественные организации, а также государство ( ст. 1222. ГК). Однако при этом физические лица могут наследовать и по завещанию, и по закону, в то время как организации и государство наследует лишь при наличии указания в завещании. Руководствуясь таким подходом относительно субъективного состава наследственных правоотношений, данная статья, определяя круг наследников, различают два вида таких субъектов: а) физические лица; б) все другие субъекты гражданского права.

    Следует отметить, что кроме наследования по завещанию и по закону, Гражданский кодекс предусматривает также наследование на основании суда. Такой вид наследования применяется в случае так называемой «выморочности наследства», то есть существование наследства, которое не было унаследовано на протяжении установленного законом срока не одним лицом. Суд признаёт наследство выморочным по заявлению соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства в следующих случаях:

1)                  если отсутствуют наследники по завещанию и по закону;

2)                  устранение наследников от права наследования;

3)                  непринятие наследства;

4)                  отказ от принятия наследства.

Такое заявление должно быть представлено по истечении одного года со времени открытия наследства. Таким образом, Гражданский кодекс признаёт также существование третьего вида наследования – по решению суда.

   Право на наследование:

I) Право на наследование имеют лица, которые определены в завещании.

II) В случае отсутствия завещания, признания его недействительным, непринятия наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, а так же в случае если завещание не охватывает всего наследства, право на наследование по закону получают:        1) дети наследодателя;

      2) родные братья и сёстры наследодателя, его бабушка и дед как со стороны отца, так со стороны матери;

      3) родные дядя и тётка наследодателя;                                                            

      4) лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до времени открытия наследства

       5) другие родственники наследодателя до шестой степени родства или иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи. Иждивенцем считается несовершеннолетнее или нетрудоспособное лицо, которое не было членом семьи наследодателя, но не менее пяти лет получало от него материальную помощь, которая была для него единственным или основным источником средств к существованию.  

III) Право на наследование возникает в день открытия наследства.

   Устранение от права на наследование:

1)              Не имеют права на наследование лица, которые преднамеренно лишили жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников либо совершили покушение на их жизнь. Положение первой части не применяется к лицу, которое совершило такое покушение, если наследодатель, зная об этом, всё же назначил его своим наследником по завещанию.

2)              Не имеют права на наследование лица, которые преднамеренно препятствовали наследодателю составить завещание, внести в него изменения или отменить завещание и этим способствовали возникновению права на наследование у них самих либо у других лиц или содействовали увеличению их доли в наследстве.

3)              Не имеют права на наследование по закону родители после ребёнка, в отношении которого они были лишены родительских прав и их права не были восстановлены ко времени открытия наследства.

     Не имеют права на наследование по закону родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), а также другие лица, которые уклонялись от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство установлено судом.

4)              Не имеют права на наследование по закону одно после другого лица, брак между которыми является недействительным или признан таким по решению суда.

    Если брак признан недействительным после смерти одного из супругов, то за вторым супругом, который его пережил и не знал и не мог знать о препятствиях до регистрации брака, суд может признать право на наследование доли умершего супруга в имуществе, которое было приобретено ими во время этого брака.

5)              По решению суда лицо может быть устранено от права на наследование по закону, если будет установлено, что оно уклонялось от предоставления помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.

6)              Положения этой статьи распространяются на всех наследников, в том числе и на тех, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, а также на лиц, в пользу которых сделан завещательный отказ. 

                                                                                      

     

                    

           

        Глава 2. Наследование по завещанию.

       2.1.  Понятие завещания. Право на завещание.

Завещание – это односторонняя юридическая сделка, представляющая собой представляющая собой посмертное распоряжение лица о своём имуществе, имущественных правах и обязанностях, составленное в установленной законом форме. Завещание является личное распоряжение физического лица на случай его смерти. Как сделка, оно должно удовлетворять все требования, предъявляемые к сделкам. Оно носит строго личный характер  и может быть со­ставлено только дееспособным лицом. В завещании отражается личная воля завещателя, поэтому оно должно быть совершено только самим завещателем. Составление и удостоверение его че­рез представителей не допускается.

    Назначение завещания состоит в том, чтобы определить поря­док перехода наследственного имущества к определенным лицам после смерти завещателя. Содержание завещания составляет рас­поряжение завещателя о назначении наследника или наследни­ков, о распределении между ними имущества и имущественных прав в ином порядке, чем это предусмотрено правилами о насле­довании по закону, о выполнении наследниками других действий в соответствии с волей завещателя. При этом он вправе распреде­лить имущество между всеми наследниками по закону в нерав­ных частях, завещать часть своего имущества, оставив другую его часть вне завещательных распоряжений, лишить наследства од­ного или нескольких наследников по закону, завещать имущество государству и другим участникам гражданских правоотношений, завещать имущество любым посторонним лицам, а также выска­зать иные распоряжения, в том числе неимущественного харак­тера, не противоречащие закону и моральным устоям общества.

   Завещателем может быть любое физическое лицо, но только дееспособное. Дееспособными являются совершеннолетние лица, которые понимают значение своих действий и могут ими руково­дить, способны своими действиями приобретать для себя гражданские права, самостоятельно их осуществлять, способны создавать для себя гражданские обязанности, самостоятельно их исполнять и нести ответственность в случае их неисполнения. Поэтому лица, объявленные в установленном порядке ограниченно дееспособны­ми вследствие страдания психическим расстройством, существенно влияющим на способность осознавать значение своих действий и (или) возможность управлять ими, а также вследствие злоупо­требления спиртными напитками, наркотическими средствами, ток­сическими веществами (ст. 36 ГК) не могут составлять завещание. Не могут также выступать в роли завещателей лица, признанные недееспособными в установленном законом порядке. Таковыми признаются в судебном порядке лица, если они вследствие хро­нического, стойкого психического расстройства здоровья не спо­собны осознавать значение своих действий и (или) руководить ими (ст.39 ГК ).

Кроме того, недействительными могут быть признаны завеща­ния лиц, хотя и дееспособных, но совершенные лицом в момент, когда оно не осознавало значение своих действий и (или) не мог­ло руководить ими (ст. 225 ГК). Например, составление завеща­ния в крайне болезненном состоянии, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Поскольку дееспособность лица имеет значение на момент со­ставления завещания, то утрата дееспособности впоследствии (на­пример, в силу душевной болезни) не влияет на силу завещания, оно остается действительным. Завещание, составленное недееспо­собным лицом, не будет действительным, если завещатель позже станет дееспособным.

    Поскольку завещание является сделкой, непосредственно свя­занной с личностью завещателя, то оно должно быть совершено только лично им. Совершение завещаний через представителя, действующего по доверенности, либо на основании представитель­ства в силу закона родителями или опекунами не допускается.

2.2.      Удостоверение завещания.                

  Статья 1248. Удостоверение завещания нотариусом

1. Нотариус удостоверяет завещание, написанное завещате­лем собственноручно или с помощью общепринятых технических средств.

2. Нотариус может по просьбе лица записать завещание с его слов собственноручно или с помощью общепринятых техниче­ских средств.

В этом случае завещание должно быть вслух прочитано за­вещателем и подписано им.

Если завещатель из-за физических недостатков не может сам прочитать завещание, удостоверение завещания должно проис­ходить при свидетелях (статья 1253 настоящего Кодекса).

Составление завещания, соответствующего точной воле завеща­теля, распоряжения в котором изложены четко и ясно, лишены противоречий и двусмысленности, имеет большое значение, по­скольку исполнение завещания осуществляется лишь после смерти завещателя, когда не имеется возможности исправить неправиль­но составленное завещание.

Нотариус вправе удостоверить лишь те завещания, которые представлены ему лично завещателем. При этом текст завеща­ния должен быть написан либо от руки лично завещателем или напечатан с помощью известных технических средств (с помощью пишущей машинки, компьютера). Подчистки в тексте завещания не допускаются. Недопустимо, чтобы текст завещания был напи­сан от руки посторонним лицом.

Однако положение, указанное в данной статье, противоречит требованиям Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденной приказом Мини­стерства юстиции Украины от 18 июня 1994 г. №18/5, в которой предусмотрено, что завещания удостоверяются нотариусами с ис­пользованием специальных бланков нотариальных документов. Представляется, что вопрос этот будет согласован со вступлением настоящего Кодекса в силу.

По просьбе завещателя нотариус оказывает содействие в состав­лении завещания, записывая волю завещателя с его слов чернила­ми от руки либо с помощью общепринятых технических средств. При таких обстоятельствах завещатель вслух читает текст заве­щания, записанного нотариусом, и проставляет на нем свою под­пись. В любом случае, текст завещания должен точно соответство­вать воле завещателя, в нем не должно быть выражений, содер­жащих неясности или противоречия. Если в завещании имеются приписки и исправления, то они должны быть сделаны так, чтобы ошибочно написанное, а затем зачеркнутое, можно было прочесть в первоначальном виде. Все исправления и приписки должны быть оговорены завещателем и нотариусом.

     Удостоверение завещания заключается в совершении на нем удостоверительной надписи, подписании ее нотариусом и простав­лении печати. Завещание составляется, подписывается завещате­лем и удостоверяется нотариусом в двух экземплярах, один из которых передается завещателю, а другой остается в делах нота­риуса.

Особый порядок удостоверения завещаний предусмотрен для тех случаев, когда завещатель ввиду физического недостатка не может сам прочитать завещание. В этом случае удостоверение осуществляется в присутствии не менее двух дееспособных сви­детелей, которые не являются наследниками по завещанию, чле­нами их семей или близкими родственниками, лицами, которые сами не в состоянии прочитать или подписать завещание. Свиде­телем также не может являться нотариус либо другое должност­ное, служебное лицо, удостоверяющее завещание.

    Свидетели, при которых удостоверяется завещание, зачитыва­ют его вслух и ставят свои подписи на нем. В текст завещания также вносятся сведения о личности свидетелей в соответствии с документами, удостоверяющими их личность.

Статья 1249. Удостоверение нотариусом секретных завещаний

1. Секретным является завещание, удостоверяемое нотариу­сом без ознакомления с его содержанием.

2. Лицо, составившее секретное завещание, подает его в за­клеенном конверте нотариусу. На конверте должна быть подпись завещателя. Нотариус ставит на конверте свою удостоверительную надпись, скрепляет печатью и в присутствии завещателя помещает его в другой конверт и опечатывает.

   Завещателю предоставлено право составить завещание, не пре­доставляя возможности никому ознакомиться с его содержанием, в том числе и нотариусу. Поскольку комментируемой статьей специально не оговариваются требования, предъявляемые к тако­му завещанию, то оно подчиняется общим нормам о форме и со­держании завещания (в частности требование об указании места и времени его составления, письменная форма, написание текста от руки завещателем собственноручно либо с помощью общепри­нятых технических средств и др.). Удостоверение секретных за­вещаний относится исключительно к компетенции нотариуса, поэтому удостоверение его другими должностными, служебными лицами не допускается.

  Из текста статьи следует, что секретное завещание, помещен­ное в заклеенный конверт, представляется нотариусу лично заве­щателем с подписью на нем последнего.

   Удостоверение секретного завещания заключается в совершении нотариусом удостоверительной надписи на заклеенном конверте, подписании её нотариусом и проставлении печати, после чего в присутствии завещателя конверт помещается в другой конверт, который опечатывается.

  Таким образом, до смерти завещателя никто не вправе ознакомится с текстом завещания.

   Получив информацию об открытии наследства, нотариус назначает день объявления содержания завещания. О дне объявления завещания он уведомляет членов семьи и родственников наследодателя, если их место жительство ему известно, или делает об этом сообщение в печатных средствах массовой информации. В присутствии заинтересованных лиц и двух свидетелей нотариус открывает конверт, в котором хранилось завещание, и объявляет его содержание. Об объявлении завещания составляется протокол, который подписывают нотариус и свидетели. В протоколе записывается всё содержание завещания.    Если в населённом пункте не имеется нотариуса, завещание может быть удостоверено уполномоченным на совершение такого действия должностным, служебным лицом соответствующего органа местного самоуправления. Такие лица вправе удостоверять любые завещания, кроме секретных, которые удостоверяются только нотариусами.

    Завещания, удостоверенные должностными, служебными лица­ми органов местного самоуправления, приравниваются к нотари­ально удостоверенным завещаниям, на них также распространя­ются все требования закона относительно формы, содержания и порядка составления завещаний.

    Согласно действующему законодательству совершение таких действий возложено на должностных лиц исполнительных коми­тетов сельских, поселковых, местных Советов народных депутатов, которые в своей деятельности руководствуются Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий должностными ли­цами исполнительных комитетов сельских, поселковых, местных Советов народных депутатов Украины. Завещания удостоверяют те из них, на которых удостоверение завещаний возложено реше­нием исполнительного комитета соответствующего Совета народ­ных депутатов.

   При совершении нотариальных действий они руководствуют­ся Законами Украины, постановлениями Верховной Рады Украи­ны, указами и распоряжениями Президента Украины, постанов­лениями и распоряжениями Кабинета Министров Украины, а на территории Автономной Республики Крым, кроме того, — законо­дательством Республики Крым, указами министра юстиции Ук­раины и другими нормативными актами.

Как и нотариусы, указанные должностные, служебные лица обязаны соблюдать тайну совершения нотариальных действий.

      Статья 1252. Удостоверение завещания другими должностными, служебным лицом

1.  Завещание лица, находящегося на лечении в больнице, госпитале, ином стационарном учреждении здравоохранения, а также лица, проживающего в доме для лиц преклонного возраста и инвалидов, может быть удостоверено главным врачом, его заместителем по медицинской части или дежурным врачом этой боль­ницы, госпиталя, другого стационарного учреждения здравоох­ранения, а также начальником госпиталя, директором или глав­ным врачом дома для лиц преклонного возраста и инвалидов.

2. Завещание лица, находящегося во время плавания на мор­ском, речном судне, которое ходит под флагом Украины, может быть удостоверено капитаном этого судна.

3. Завещание лица, находящегося в поисковой или иной экс­педиции, может быть удостоверено начальником этой экспедиции.

4. Завещание военнослужащего, а в пунктах дислокации во­енных частей, соединений, учреждений, военно-учебных заведе­ний, где нет нотариуса или органа, совершающего нотариаль­ные действия, также завещание рабочего, служащего, члена их семей и члена семьи военнослужащего может быть удостовере­но командиром (начальником) этих части, соединения, учреж­дения или заведения.

5. Завещание лица, отбывающего наказание в виде лишения свободы, может быть удостоверено начальником места лишения свободы.

6. Завещание лица, содержащегося под стражей, может быть удостоверено начальником следственного изолятора.

7. Завещания лиц, указанных в частях первой—шестой дан­ной статьи, удостоверяются при свидетелях.

8. К завещаниям, удостоверенным должностными, служебны­ми лицами, применяются положения статьи 1247 настоящего Кодекса.

9. Завещания, удостоверенные должностными, служебными лицами, определенными в частях первой—шестой данной статьи, приравниваются к завещаниям, удостоверенным нотариусами.

  Комментируемая статья определяет исчерпывающий перечень должностных, служебных лиц, которые при определенных обсто­ятельствах удостоверяют завещания граждан. Завещания, удосто­веренные такими лицами, имеют такую же юридическую силу, как и завещания, удостоверенные нотариально.

   Правила настоящей статьи предусмотрены для тех случаев, когда лицо в силу объективных обстоятельств лишено возможно­сти удостоверить завещание нотариально. Хотя сам факт пребы­вания лица на лечении в больнице, госпитале не лишает его воз­можности пригласить нотариуса в больницу для составления и удостоверения завещания.

   На завещания, удостоверяемые должностными, служебными лицами, перечисленными в настоящей статье, в полной мере рас­пространяются все требования относительно формы и содержания завещаний, предусмотренных настоящим Кодексом. В отличие от обычного порядка удостоверения завещаний, предусмотренного для нотариальных органов, при удостоверении завещаний перечислен­ными в статье лицами требуется обязательное присутствие не ме­нее двух свидетелей с полной гражданской дееспособностью. На та­ком завещании, кроме подписи завещателя, должны быть и подпи­си свидетелей. В текст завещания вносятся сведения об их личности.

   Завещание составляется в двух экземплярах, поэтому один из них, удостоверенный должностным, служебным лицом, направля­ется в нотариальную контору по месту жительства завещателя или в государственный нотариальный архив. Капитаны морских су­дов обязаны передать один экземпляр удостоверенного ими заве­щания начальнику порта Украины либо консулу Украины в ино­странном порту для последующей передачи его в государствен­ный нотариальный архив или нотариальную контору по месту проживания завещателя.

   Заведующий государственным нотариальным архивом обязан проверить законность завещания, поступившего на хранение, и в случае несоответствия его закону сообщить об этом завещателю и должностному, служебному лицу, удостоверившему завещание. Если о несоответствии завещания закону стало известно нотари­усу, куда завещание поступило от должностного лица, его удосто­верившего, то о выявленных недостатках уведомляется это лицо и завещатель. По желанию завещателя такое завещание может быть переоформлено нотариусом на общих основаниях либо тем же должностным, служебным лицом.

 Удостоверение завещания при  свидетелях (ст. 1253)                      

1. По желанию завещателя его завещание может быть удос­товерено при свидетелях.

2. В случаях, установленных абзацем третьим части второй статьи 1248 и статьей 1252 настоящего Кодекса, присутствие не менее чем двух свидетелей при удостоверении завещания явля­ется обязательным.

3. Свидетелями могут быть лишь лица с полной гражданс­кой дееспособностью.

4. Свидетелями не могут быть:

1) нотариус или иное должностное» служебное лицо, удостове­ряющее завещание;

2) наследники по завещанию;

3) члены семьи и близкие родственники наследников по за­вещанию;

4) лица, которые не могут прочитать или подписать завеща­ние.

5. Свидетели, при которых удостоверено завещание, зачиты­вают его вслух и ставят свои подписи на нем.

6. В текст завещания вносятся сведения о личности свидетелей.

            2.3.    Права завещателя.

   Отмена и изменение завещания — это право завещателя, кото­рое может быть осуществлено в любой момент им лично. Отменить завещание можно путем подачи заявления нотариусу об отмене завещания. Подлинность подписи завещателя на таком заявлении должна быть нотариально засвидетельствована.

    Поскольку завещателю предоставлено право в любой момент составить новое завещание, то предыдущее завещание может быть отменено не только путем подачи заявления об отмене завеща­ния, но и путем составления нового. При этом более позднее за­вещание отменяет предыдущее в той части, в которой оно ему противоречит, либо отменяет его полностью, если противоречит в целом. Если между двумя завещаниями, составленными в разное время, не имеется противоречий, например, ранее составленным завещанием завещатель распорядился одной частью имущества, а более поздним завещал его другую часть, то такие завещания будут действующими оба.

    Отмена завещания путем составления нового завещания, отме­няющего распоряжения предыдущего, является окончательной, то есть завещание, отмененное более поздним, не имеет силы, если более позднее завещание позже отменено путем подачи заявле­ния о его отмене.

     Не возобновляется ранее составленное завещание и тогда, когда завещание, составленное позднее, признается недействительным.  Исключением из этого правила является случай, когда более позднее завещание было составлено хотя и дееспособным лицом, но в мо­мент, когда оно не понимало значения своих действий и не могло ими руководить, а также когда завещание было состав­лено лицом под влиянием насилия. При установлении этих обстоятельств в судебном порядке более позднее завещание при­знается недействительным, а ранее составленное сохраняет силу.

    В отличие от отмены, изменение завещания может состоять в том, что завещатель по-другому определяет круг наследников или иначе между ними распределяет имущество, определяет судьбу ранее не завещанного имущества.

    Право завещателя на отмену или изменение завещания может быть осуществлено им только лично, в порядке, установленном Кодексом для удостоверения завещаний. Совершение этих дей­ствий через представителей не допускается.

   Нотариус, заведующий государственным нотариальным архи­вом при получении заявления об отмене или изменении завеща­ния, а также при наличии нового завещания, которое отменяет или изменяет предыдущее завещание, делают об этом отметку на экземпляре завещания, который хранится в государственной нотари­альной конторе, у частного нотариуса, в государственном нотари­альном архиве. Если завещатель представит экземпляр завещания, который имеется у него, то отметка об изменении или отмене заве­щания делается и на нем, после чего он вместе с заявлением (когда завещание отменяется заявлением) прилагается к экземпляру, хра­нящемуся в государственной нотариальной конторе, у частного нотариуса, в государственном нотариальном архиве.

   Нотариус, которому в ходе удостоверения завещания стало из­вестно о наличии ранее составленного завещания, сообщает о со­вершенном нотариальном действии государственному нотариаль­ному архиву или нотариусу, исполнительному комитету сельско­го, поселкового, местного Совета народных депутатов, где находится на хранении экземпляр ранее удостоверенного завещания. Это же требование касается и нотариуса, который получил завещание на хранение для передачи, удостоверенное одним из лиц, перечислен­ных в ст. 1252 Кодекса.

   С целью повышения уровня защиты имущественных прав и интересов граждан, юридических лиц, все завещания, составлен­ные и удостоверенные, измененные либо отмененные в установ­ленном законом порядке, подлежат обязательной регистрации в Едином реестре завещаний и наследственных дел в порядке, ус­тановленном Положением о Едином реестре завещаний и наслед­ственных дел.

   Гражданин имеет право завещать имущество любому лицу не­зависимо от того, входит ли оно в круг наследников по закону, либо является посторонним лицом, не состоящим с завещателем в род­ственных либо семейных отношениях. Кроме того, наследниками по завещанию могут являться юридические лица, государство. Ав­тономная Республика Крым, территориальная громада, иностранное государство, другие субъекты публичного права.

    Законом предусмотрена возможность устранить от наследова­ния любого из наследников по закону независимо от мотивов та­кого устранения. У завещателя могут быть основания не желать, чтобы его имущество досталось определенным лицам. При пря­мом указании в завещании о лишении наследства конкретного лица, наследник по закону, лишенный этого права, не получит имущество, даже тогда, когда определенная его часть останется незавещанной.    Эта часть имущества перейдет к наследникам по закону, которые не лишены наследства. В их число также будут входить и те наследники по закону, которым часть имущества передана по завещанию. Не получит он этого права также и в том случае, если наследник или наследники, которым завещано иму­щество, умрут ранее открытия наследства или откажутся от при­нятия наследства.   Однако завещатель может и другим способом лишить наследника права наследования. Составляя завещание, он вправе умолчать в завещании об этом наследнике, распределив имущество между другими лицами. Такое лишение права на на­следство по последствиям отличается от вышеуказанного тем, что в случае непринятия наследства наследником по завещанию, его смерти ранее открытия наследства, либо отказа от принятия на­следства, устраненный косвенно наследник по закону будет при­зван к наследованию. Кроме того, завещанием может быть не охвачено все имущество, поэтому в такой ситуации незавещанная его часть будет наследоваться таким наследником по закону.

  Предоставленное законом право устранить наследника или наследников от наследования имеет свои ограничения, которые установлены правилами об обязательной доле. За несовершенно­летними, совершеннолетними нетрудоспособными детьми, нетру­доспособной вдовой (вдовцом) и нетрудоспособными- родителями наследодателя в любом случае сохраняется обязательная доля в наследстве (ст. 1241). Круг лиц, имеющих право на обязательную долю, определяется на момент открытия наследства, то есть на день смерти наследодателя.

   Устранение от наследства действительно лишь в отношении лица, в отношении которого оно установлено. Поэтому в случае его смерти до открытия наследства, его дети и внуки вправе на общих основаниях претендовать на имущество, оставшееся после смерти завещателя. Например, сын, устраненный отцом-наследода­телем при жизни от наследования, умирает до смерти отца, кото­рый в отношении всего имущества не составил завещания. В этом случае дети сына (внуки наследодателя) имеют право на наслед­ство после смерти наследодателя в доле, причитавшейся при жиз­ни их отцу, если бы он не был устранен от наследства.

   Содержание завещания составляют распоряжения наследода­теля относительно его имущества, имущественных прав и обязан­ностей.

  Завещатель имеет право завещать принадлежащее ему имуще­ство, имущественные права и обязанности в любое время. Состав наследственного имущества определяется на момент открытия наследства, поэтому не имеет значения, имелось ли оно в наличии у завещателя на момент составления завещания. Завещание мо­жет быть составлено как на имущество, которое уже принадлежит гражданину, так и на то, которое станет его собственностью в бу­дущем и на которое он будет иметь право на день его смерти.   Потому при удостоверении завещаний от завещателя не требует­ся представления документов, подтверждающих его право на иму­щество, которое он завещает.

   Завещателю предоставлено право завещать как все свое иму­щество, так и его часть. Если завещана только часть имущества, то оставшаяся его часть делится между наследниками по закону, которые призываются к наследованию в порядке ст. 1261—1265 ГК.  При этом следует учитывать, что в число таких наследников входят и те наследники по закону, которым другая часть имуще­ства была оставлена по завещанию. Не могут наследовать незаве­щанную часть имущества те наследники по закону, которые ука­заны в завещании как лишенные наследства.

   Наследственное имущество не может быть принято частями.  Принятие части наследственного имущества расценивается как принятие наследства в целом, поэтому наследник, принявший имущественные права, пропорционально принятому принимает на себя обязанности наследодателя.

   Состав наследственного имущества определяется на момент открытия наследства, потому по наследству переходит лишь то имущество, которое принадлежало наследодателю на момент его смерти. Если в завещании будет указано имущество, которое к моменту смерти завещателя будет отсутствовать (утрачено или не приобретено), то в этой части завещание будет недействительным.

   К числу завещательных распоряжений завещателя относится завещательный отказ, заключающийся в возложении на наслед­ника обязанности исполнить определенное обязательство в пользу лиц, именуемых Отказополучателями, которым предоставляется право требования его исполнения. Смысл завещательного отказа заключается в том, что из всей совокупности отношений, состав­ляющих наследство, отказополучателям предоставляется какое-либо одно или несколько прав. При этом отказополучатель явля­ется преемником только в праве, обязанности наследодателя на него не переходят.

  Обязательство по исполнению завещательного отказа возлага­ется на наследников. Поскольку завещательный отказ не являет­ся обязательством, связанным с личностью наследника, он обре­меняет само наследственное имущество, то в случае смерти до открытия наследства наследника, на которого было возложено исполнение завещательного отказа, либо в случае непринятия им наследства обязательство исполнения завещательного отказа пе­реходит на других наследников, получивших его долю. Что каса­ется отказополучателей, то помимо законных наследников, Отка­зополучателями могут быть совершенно посторонние завещателю лица, любые участники гражданских правоотношений.

 Поскольку права отказополучателя носят личный характер, то с его смертью, случившейся до открытия наследства, завещатель­ный отказ утрачивает силу. Возможности подназначения отказо­получателя законом не предусмотрено.

Помимо распоряжений имущественного характера в завеща­НИИ могут быть указаны и распоряжения неимущественного ха­рактера. Так, согласно комментируемой статье завещатель вправе обязать наследника совершить определенные действия неимуще­ственного характера, в частности обязать наследника выполнить определенный ритуал погребения наследодателя, который бы от­вечал его религиозным воззрениям, передать личную переписку в фонд местной библиотеки после смерти наследодателя и т. д.

    Кроме того, закон предоставляет право завещателю обязать своих наследников к совершению какого-либо определенного дей­ствия, направленного на осуществление общеполезной цели (воз­ложение). Например, гражданин завещал собрание художествен­ных произведений наследникам, обязав их выдавать эти картины по требованию устроителей периодических выставок. В отличие от завещательного отказа возложение является обязанностью, не связанной с предоставлением кому-либо имущественной выгоды.

    В случае смерти лица, в пользу которого было завещано иму­щество с возложением на него совершения действий неимуще­ственного характера, направленных для общеполезной цели, или в случае непринятия им наследства, эта обязанность переходит к другим наследникам, получившим наследство.

    В статье не указывается круг лиц, имеющих право требовать исполнения таких действий. Представляется, что такое требова­ние может быть заявлено лицами, заинтересованными в осуществ­лении общеполезной цели, а также исполнителями завещания, обязанностью которых является исполнение воли завещателя.

   Завещатель имеет право назначить другого наследника на случай, если наследник, указанный в завещании, умрёт до открытия наследства, не примет его или откажется от его приятия либо будет устранён от права на наследование, а также на случай отсутствия условий, установленных в завещании. Подназначенным наследником может быть любое лицо, определённое в статье 1222 настоящего Кодекса.

   Статья 1246. Установление сервитута в завещании.

1. Наследодатель имеет право установить в завещании сер­витут относительно земельного участка, иных природных ресур­сов или иного недвижимого имущества для удовлетворения по­требностей других лиц.

  Сервитут представляет собой право пользования чужим иму­ществом, которое устанавливается в отношении земельного участка, других природных ресурсов (земельный сервитут) либо другого недвижимого имущества для удовлетворения потребностей дру­гих лиц, которые не могут быть удовлетворены иным способом . Сервитут определяет объем прав по поводу пользо­вания лицом чужим имуществом. Согласно комментируемой ста­тьи такое право пользования имуществом может быть установ­лено завещателем в завещании в отношении вышеперечисленно­го имущества. Принятие наследником имущества, в отношении которого установлен сервитут, обязывает его предоставить заин­тересованному лицу возможность пользоваться указанным иму­ществом на условиях и в порядке, определенных сервитутом.

   Право пользования чужим земельным участком либо иным недвижимым имуществом заключается в возможности прохода, проезда через чужой земельный участок, прокладывания и эксплу­атации линий электропередач, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения, мелиорации и др. При этом сервитут может быть установлен как на определенный срок, так и без указания срока.

   Сервитут не лишает собственника имущества, в отношении которого установлены права владения, пользования и распоряже­ния этим имуществом. При переходе права собственности на ука­занное имущество к другим лицам сервитут сохраняет силу.

                      

                    

                Глава 3. Наследование по закону.

  Наследование по закону - это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем. Права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной очередностью. В реальной жизни наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Причины разные: одни не задумываются о дальнейшей судьбе принадлежащего им имущества, считая, что наследники сами разберутся между собой, другие просто не успевают составить завещание.

                Итак, для наследования нужны основания – либо завещание, либо по закону и это не может быть предметом соглашения. Если нет наследников ни по завещанию, ни по закону, то право наследования переходит к государству (статья 527 ГК). Наследование по закону имеет место тогда, когда:

§  не составлено завещания;

§  завещана лишь часть принадлежащих умершему лицу прав и обязанностей;

§  завещание признано недействительным;

§  наследник по завещанию отказался принять наследство,

наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другого назначенного наследника.

  Законодателем установлен принцип очередности призвания к наследованию. Поэтому законом не только определяется круг лиц, являющихся наследниками по закону, но также указывается, ка­кие лица относятся к той или иной очереди наследников по зако­ну(ГК ст. 1258). При отсутствии изменений очередности, возможных согласно ст. 1259 ГК, имущество после открытия наследства переходит толь­ко к наследникам той очереди, которая призывается к наследова­нию. При этом в пределах одной очереди они призываются к на­следованию одновременно, то есть все сразу. Закон указывает на круг лиц, которые являются наследниками по закону, поэтому его расширение не допускается.

   В законодательстве Украины предусмотрены пять очередей призвания к наследованию. При этом условием призвания к наследованию каждой последующей очереди является отсутствие наследников предыдущей очереди либо устранение их от права на наследство, непринятие ими либо отказ от принятия наслед­ства. Данные условия должны иметь место в отношении всех наследников определенной очереди, поскольку отказ от наследства одного из наследников очереди при наличии нескольких наслед­ников этой же очереди не является основанием для призвания к наследованию наследников других очередей. Например, из трех наследников первой очереди один откажется от наследства. В этом случае его доля будет распределена между другими наследника­ми этой очереди, тогда как наследники второй очереди к наследо­ванию не призываются. При наличии хотя бы одного наследника соответствующей очереди, принявшего наследство, наследники последующей очереди к наследованию не призываются.

   Из правила об очередности призвания к наследованию имеют­ся исключения, предусматривающие возможность изменения оче­редности призвания к наследованию путем составления нотари­ально удостоверенного договора между наследниками (ч.1 ст. 1259 ГК), а также возможность включения в призываемую к наследо­ванию очередь наследников наследника другой очереди в судеб-ном порядке, который на протяжении длительного времени опе­кал, материально обеспечивал наследодателя, находившегося в беспомощном состоянии (см. комментарий к ст. 1259 ГК).

  Перечень обстоятельств, являющихся основаниями для устра­нения от наследования содержится в ст. 1224 Кодекса (см. ком­ментарий к ст. 1224 ГК). В частности не имеют права на наследо­вание лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или кого-нибудь из возможных наследников либо совершили покуше­ние на их жизнь; также не могут наследовать лица, которые умыш­ленно препятствовали наследодателю составить завещание, внести в него изменения, отменить завещание, чем способствовали воз­никновению права на наследство у них самих или у других лиц и др. Указанные обстоятельства должны быть установлены в судеб­ном порядке.

   Под непринятием наследства следует понимать несовершение действий, свидетельствующих о принятии наследства, в частности неподача заявления в нотариальную контору о принятии наслед­ства в течение шести месяцев с момента открытия наследства (ст. 1269 ГК), а для тех лиц, для которых право на наследство воз­никает при условии непринятия его другими наследниками в те­чение трех месяцев с момента непринятия либо отказа от его при­нятия такими наследниками (ст. 1270 ГК). Об отказе от приня­тия наследства наследник подает соответствующее заявление нотариусу по месту открытия наследства (ст. 1273 ГК).

Статья 1259. Изменение очередности получения права па наследование

1. Очередность получения наследниками по закону права на наследование может быть изменена нотариально удостоверен­ным договором заинтересованных наследников, заключенным после открытия наследства. Настоящий договор не может нару­шить права наследника, не принимающего в нем участия, а также наследника» имеющего право на обязательную долю в наследстве.

2. Физическое лицо, являющееся наследником по закону сле­дующих очередей, может по решению суда получить право на наследование вместе с наследниками той очереди, которая име­ет право на наследование, при условии, что оно в течение дли­тельного времени опекало, материально обеспечивало, предо­ставляло иную помощь наследодателю, который из-за преклон­ного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.   

  Усыновлением (удочерением) является оформленное специаль­ным юридическим актом принятие в семью несовершеннолет­него ребенка на правах сына или дочки, в результате чего между усыновителем и усыновленным возникают такие же права и обя­занности, которые существуют между родителями и детьми.

   Согласно семейному законодательству усыновленные и их по­томство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усы­новители и их родственники по отношению к усыновленным и их потомству приравниваются в личных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению, вследствие чего они являются наследниками друг друга. Поэтому не только усыно­вители приравниваются к родителям усыновленного, но и родите­ли усыновителя юридически приравниваются к деду и бабушке усыновленного, родные дети усыновителя приобретают по отноше­нию к усыновленному права и обязанности братьев и сестер. Такая же правовая связь устанавливается и между детьми разных роди­телей, если они усыновлены одними и теми же лицами.

  Поскольку усыновленные утрачивают личные и имуществен­ные права и освобождаются от обязанностей по отношению к сво­им родителям и их родственникам, то усыновленный и его по­томки не наследуют после смерти последних по закону. В силу этого же обстоятельства родители усыновленного по происхожде­нию по восходящей линии не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомков.

   Так как ребенок может быть усыновлен не только двумя лица­ми, но и одним лицом, то указанные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или отца, если усыновитель — женщина. Если ребенок усыновляется мужчиной, но у ребенка сохраняется кровная связь с матерью, то в случае их смерти ребенок будет наследовать как после усыновите­ля-мужчины, так и матери. В том случае, если ребенок усыновлен супругами, из которых только один стал усыновителем, то наследо­вать ребенок будет только после его смерти и смерти его родствен­ников. Правовая связь с тем из супругов, который не стал усыно­вителем, с усыновленным ребенком отсутствует.

   Поскольку юридическое значение имеет сам факт усыновле­ния, то записаны ли усыновители в качестве родителей усынов­ленного в его свидетельстве о рождении значения не имеет. Даже если в его свидетельстве о рождении в качестве отца и матери указаны родители ребенка по происхождению при усыновлении его другими лицами, то это обстоятельство на право наследования не влияет, наследовать он будет после усыновителей.

    Решением суда об усыновлении может быть сохранена право­вая связь между усыновленным и его бабкой, дедом, братом и сестрой по происхождению. В этом случае после смерти деда или бабки ребенок имеет право наследовать по праву представления, то есть получить право на наследство в той доле, которая причи­талась бы его умершему родителю по происхождению, если бы он был живым к моменту смерти наследодателя. Например, в слу­чае смерти деда, с которым была сохранена правовая связь, несмот­ря на усыновление ребенка, право на наследство получает его внук, отец которого умер за год до смерти деда (наследодателя).

В случае смерти брата либо сестры усыновленного при усло­вии сохранения с ними правовой связи усыновленный наследует как наследник по закону второй очереди.

Поскольку между усыновленным и его бабкой, дедом, братом, сестрой по происхождению сохраняется правовая связь, то и они в случае смерти усыновленного являются его наследниками и наследуют в порядке ст. 1261-1265 ГК.

   Статья 1261. Первая очередь наследников по закону

   1. В первую очередь право на наследование по закону имеют дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследода­теля и родившиеся после его смерти, переживший супруг и ро­дители.

    Статья 1262. Вторая очередь наследников по закону

1.    Во вторую очередь право на наследование по закону имеют родные братья и сёстры наследодателя, его бабушка и дед как со стороны отца, так и со стороны и матери.

 Статья 1263. Третья очередь наследников по закону

1.    В третью очередь право на наследование по закону имеют родные дядя и  тётка наследодателя.

    Статья 1264. Четвёртая очередь по закону

1.   В четвёртую очередь право на наследование по закону имеют      лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до времени открытия наследства.

  Статья 1265. Пятая очередь наследников по закону

1. В пятую очередь право на наследование по закону имеют другие родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, причем родственники более близкой степени род­ства устраняют от права наследования родственников более даль­ней степени родства.

Степень родства определяется по числу рождений, отдаляю­щих родственника от наследодателя. Рождение самого наследо­дателя не входит в это число.

2. В пятую очередь право на наследование по закону полу­чают иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи.

Иждивенцем считается несовершеннолетнее или нетрудоспо­собное лицо, которое не было членом семьи наследодателя, но не менее пяти лет получало от него материальную помощь, ко­торая была для него единственным или основным источником средств к существованию.

Внуки, правнуки, прабабка, прадед, племянники наследодателя, его двоюродные братья и сестры являются наследниками по за­кону в том случае, если ко времени открытия наследства не име­ется в живых того из их родственников, который был бы наслед­ником. При этом они как бы представляют своего ранее умерше­го родственника и наследуют именно ту долю, которая причиталась бы ему, если бы он был жив. Такими родственниками являются мать или отец, бабка или дед, брат или сестра наследодателя, его дядя или тетка, которые должны были бы наследовать, если бы не умерли ранее наследодателя. Такое наследование называется на­следованием по праву представления.

Следуя правилам комментируемой статьи, право представле­ния выглядит следующим образом:

— при наследовании по праву представления внуки, правнуки наследодателя наследуют ту часть наследства, которая принад­лежала по закону их матери, отцу (дети наследодателя), бабке, деду, если бы они были живы к моменту открытия наследства;

— прабабка, прадед наследуют ту часть наследства, которая при­надлежала бы по закону их детям (бабке, деду наследодате­ля), если бы они были живы на момент открытия наследства;

— племянники наследодателя наследуют ту часть наследства, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу (сест­ре, брату наследодателя), если бы они были живы на момент открытия наследства;

— двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют ту часть наследства, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу (тетке, дяде наследодателя), если бы они были живы на момент открытия наследства.

   Если наследников по праву представления несколько, то они поровну делят ту долю, которую получил бы их умерший родствен­ник, и наследуют наряду с наследниками очереди, призываемой к наследованию. Так, например, у отца было двое детей. После смерти сына осталось четверо детей. Отец-наследодатель умер после смер­ти сына. Следовательно, на долю ранее умершего сына, которая составляла 1/2 часть имущества наследодателя, осталось четыре наследника, каждый из которых получит по 1/8 части наследствен­ного имущества.

   Когда наследование осуществляется по прямой нисходящей линии, право представления действует без ограничения степени родства. Если к моменту открытия наследства не оказывается в живых внука, на его долю имеет право правнук.

   Имущество между наследниками по закону делится в равных долях. Однако из этого правила существуют исключения. Так, наследники, наследующие по праву представления, получают и делят между собой ту долю, которая причиталась бы при наследо­вании по закону их умершему родственнику. В результате доля каждого из них оказывается меньше, чем доли других наследни­ков. Кроме того, наследникам предоставлено право изменять раз­мер долей, если имеется их взаимное согласие.

  Наследники, получившие свидетельство о праве на наследство, вправе произвести раздел имущества в соответствии с полученными долями. Это означает, что при разделе имущества каждый наслед­ник вправе требовать выделения ему имущества, равного по сто­имости его доле в наследстве. При наличии зачатого, но еще не рожденного наследника наследники не вправе производить раз­дел наследства, так как он может быть осуществлен лишь после рождения ребенка (ст. 1298 ГК).

    Наследственное имущество, принятое наследниками, признает­ся принадлежащим им на праве общей собственности с момента открытия наследства, при разделе наследственного имущества при­меняются нормы, регулирующие общую долевую собственность. По согласию наследников, если в наследстве имеются движимое имущество, наследники могут разделить его таким образом, что стоимость полученного имущества будет не совпадать с той долей, которая причиталась бы отдельному наследнику, являясь факти­чески большей или меньшей. Например, наследство, состоящее из мебельного гарнитура-спальни стоимостью 4000 грн. и картины знаменитого художника стоимостью 5000 грн., между двумя на­следниками, которым причитается по 1/2 в сумме всего наслед­ства, может быть разделено с признанием за одним наследником права собственности на мебель, а за другим — на картину. По­скольку в данном случае речь идет о движимом имуществе, пра­во собственности на которое не требует регистрации, то для осу­ществления раздела достаточно устной договоренности наследни­ков между собой.

    В случае возникновения между наследниками спора по поводу того, как распределить неделимое имущество, принадлежащее им на праве общей долевой собственности, он разрешается в судебном порядке.

                            

            Глава 4. Наследственный договор.

        Статья 1302. Понятие наследственного договора

 1. По наследственному договору одна сторона (приобретатель) обязуется исполнять распоряжения второй стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя.

Наследственный договор — это договор, по которому одна сто­рона (приобретатель) обязуется выполнить распоряжения второй стороны (отчуждателя) и в случае его смерти приобретает право собственности на имущество отчуждателя. Характеристики договора:

— характерно волеизъявление двух сторон, основанное на дис-позитивных основах. Права и обязанности по договору ле­жат на обеих сторонах: приобретатель приобретает право соб­ственности на имущество в случае выполнения распоряже­ния (имущественного или неимущественного характера) отчуждателя. Обязательным условием действия наслед­ственного договора является такой юридический факт, как смерть отчуждателя, из-за отсутствия которого не могут наступить юридические последствия. С другой стороны, (от-чуждатель) требует выполнения обязанностей материального (например, приобретатель обязуется предоставить отчужда-телю материальное обеспечение натурой в виде питания, ухода и т.п.) или нематериального характера как при жиз­ни, так и после его смерти (например, отчуждатель распоря­дился, что после его смерти он хотел быть похороненным с родственниками, в другом городе и т.п.);

— следует рассматривать наследственный договор и как реаль­ный, и как консенсуальний. Если по условиям наследствен­ного договора приобретатель должен выполнить определен­ные действия после смерти отчуждателя, договор считается реальным, поскольку будет считаться заключенным с момента передачи имущества приобретателю. Если же наследственным договором предполагается, что приобретатель должен выпол­нить действия (например, ежемесячно выделять отчуждате-лю определенное денежное содержание) при жизни отчуж­дателя, права и обязанности возникают в момент достижения согласия. В этом случае договор считается консенсуальним;

— возмездный — у приобретателя возникает обязанность вы­полнить определенные действия вместо полученного имуще­ства. Наследственный договор предусматривает, что отчуж­датель имеет право требовать от приобретателя определен­ного имущественного предоставления.

   Предмет договора — имущество, которое переходит в собствен­ность приобретателя в случае смерти отчуждателя. Предметом договора могут быть индивидуально-определенные вещи (коллек­ция картин, ценная библиотека) и определенные родовыми при­знаками, движимое и недвижимое имущество (квартира, дом, дача, земельный участок, автомобиль), где бы они не находились.

Содержание договора — это те условия, по поводу которых сто-роны достигли соглашения.

   Поскольку юридические последствия наступают только при наличии юридического факта — смерти отчуждателя — важным моментом наступления действия договора является установление факта смерти отчуждателя.

   Факт смерти подтверждается свидетельством органа регистра­ции актов гражданского состояния о смерти и решением суда Iо признании гражданина умершим.

   В случае, если гражданин пропал бесследно при обстоятельствах которые угрожали смертью или таких, которые дают основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предпо­лагаемой гибели, указанный в решении суда.

Важным условием договора является выполнение обязаннос­тей приобретателем. В случае невыполнения обязанностей договор может быть расторгнут по решению суда в пользу отчуждателя.

  Наследственный договор — это соглашение на случай смерти, которое имеет силу при выполнении условий, которые не проти­воречат действующему законодательству.

   Недействительным признается договор, если затронуто хотя бы одно из условий действительности сделки (ст. 215 ГК): правомер­ность и неаморальность соглашения, дееспособность участников соглашения, совпадение воли и волеизъявления, отсутствие поро­ков в возникновении воли, соблюдение формы соглашения. Дого­вор признается недействительным, если он направлен на ограни­чение правоспособности и дееспособности. Например, недействи­тельным является наследственный договор, который вменяет в обязанность приобретателя не заключать брак.

  Предоставляя отчуждателю право свободно распоряжаться сво­им имуществом, закон не предусматривает право несовершенно­летних или нетрудоспособных детей, нетрудоспособных одного из супругов или родителей отчуждателя на обязательную долю при заключении наследственного договора.

     Отчуждателем в наследственном договоре могут быть суп­руги, один из супругов или иное лицо.

   Приобретателем в наследственном договоре может быть физическое или юридическое лицо.

   Наследственный договор имеет письменную форму, заключается и подписывается обеими сторонами в присутствии нотариуса и удостоверяется нотариально.

Нотариус проверяет дееспособность сторон (ст. 44 Закона Ук­раины «О нотариате»).

   Удостоверение наследственного договора может быть осуществ­лено у нотариуса по местонахождению основной массы наслед­ственного имущества (ст. 55 Закона Украины «О нотариате»).

   Наследственные договоры с транспортными средствами, кото­рые являются собственностью отчуждателя, удостоверяются нота-риусами независимо от места их регистрации.

Поскольку отчуждатель передает свое право собственности другому лицу, нотариус должен удостовериться, что у отчуждате­ля имеются правоустанавливающие документы, которые подтвер­ждают право собственности на имущество (ст. 55 Закона Украи­ны «О нотариате»), а именно:

— договора купли-продажи, дарения, мены;

— свидетельство о праве частной собственности;

— свидетельство о праве на наследство;

— договор о распределении имущества;

— решение суда и др.

   Нотариусы обязаны разъяснить сторонам содержание и зна­чение представленных ими проектов соглашения и проверить, отвечает ли содержание соглашения, которое удостоверяется, тре­бованиям закона и соответствует ли действительным намерени­ям сторон.

   В случае незаконности распоряжений нотариус должен отка­зать в удостоверении договора.

    Учитывая то, что наследственный договор — соглашение, кото­рое непосредственно связано с лицом отчуждателя, оно не может быть осуществлено через представителя, который действует по доверенности или в соответствии с законом (ст. 55 Закона Укра­ины «О нотариате»).

   Но действующим законодательством (ст. 45 Закона Украины «О нотариате») установлены случаи, если завещатель не может сделать подпись лично (болезнь, физические недостатки). В таком случае следует применять аналогию закона, и тогда наследствен­ный договор может быть подписан другим лицом. Наследствен­ный договор в этом случае составляется в присутствии нотариу­са, завещателя и лица, которое его подписывает.

    Для того, чтобы всесторонне обеспечить интересы отчуждателя и приобретателя, необходимо непосредственное волеизъявление приобретателя, поэтому считаем, что приобретатель также не мо­жет действовать через представителя.

   Если приобретателем является юридическое лицо, оно может выражать свою волю через уполномоченных на то лиц, которые действуют на основании доверенности, которая выдается в уста­новленном законом порядке.

   В наследственном договоре нужно оговорить все условия вы­полнения сторонами обязательств по наследственному договору, и о возможности передачи части прав и обязанностей третьим лицам.

    Если в условиях наследственного договора не было достигнуто согласия и не было установлено возможности передачи прав и обязанностей по обязательствам третьим лицам, то как отчужда-тель, так и приобретатель не имеют права передавать свои права и обязанности третьим лицам. В этом случае изменение лиц в обязательстве не может проводиться, поскольку будут затронуты важные условия договора, что может привести к признанию су­дом договора недействительным.

   Все экземпляры подписываются сторонами наследственного до­говора. Нотариус удостоверяет его и каждому из участников вы­дает по одному экземпляру (один из которых сохраняется в де­лах нотариуса согласно ст. 50 Закона Украины «О нотариате»).

   Имущество, которое было приобретено в период супружеской жизни, принадлежит супругам на праве общей совместной соб­ственности, поэтому наследственный договор на все общее имуще­ство не может быть заключен без согласия второго супруга. Если наследственный договор был заключен без согласия одного из супругов, это ведет к его недействительности.

  Отчуждатель может заключить договор только на отдельное имущество, которое находится в его собственности и подтвержда­ется соответствующими правоустанавливающими документами.

   Наследственный договор может быть расторгнут по требованию отчуждателя или преобретателя только в судемном порядке.

   Срок давности иска расторжения наследственного договора – общий, определённый ст. 257 ГК тремя годами. Отчуждатель, приобретатель, «исполнитель» или нотариус могут обратиться в суд на протяжении трех лет с момента выявления нарушений выпол­нения условий наследственного договора.

   Законодатель не предусмотрел другой возможности расторже­ния договора. Невозможно расторгнуть наследственный договор по взаимному согласию сторон или прекратить выполнение обя­зательства вследствие одностороннего отказа от обязательств.

Отчуждатель имеет право обратиться в суд с иском о разрыве наследственного договора в случае ненадлежащего выполнения его условий приобретателем. В этом случае суд должен руководство­ваться общими положениями выполнения договорных обяза­тельств. Отчуждатель имеет право требовать возвращения права собственности на имущество, которое было им передано по наслед­ственному договору.

   Если же после смерти отчуждателя приобретатель не выпол­нил условий договора, «исполнитель» наследственного договора или нотариус, призванные осуществлять контроль за выполнени­ем наследственного договора, могут обратиться с иском в суд о расторжении договора. В таком случае все имущество, которое на­следуется по договору, переходит к наследникам по закону. Од­нако приобретатель имеет право требовать возмещения затрат в той части договора, по которой обязательство было выполнено.

    Однако если приобретатель докажет, что невыполнение обяза­тельства случилось вследствие случая или непреодолимой силы, с него снимается ответственность за невыполнение договора. В слу­чае расторжения договора в связи с невозможностью его дальней­шего выполнения приобретателем по основаниям, которые име­ют важное значение, суд может оставить за приобретателем пра­во собственности на часть имущества, с учетом продолжительности времени, на протяжении которого он исполнял свои обязанности по договору.

   Наследственный договор может быть заключен задолго до сме­рти отчуждателя. За это время Отчуждатель может приобрести в собственность земельные участки, дом, квартиру, ценные бумаги, транспортные средства и т.п. Естественно, что у него может воз­никнуть желание внести это имущество дополнительно к уже заключенному наследственному договору.

    Однако действующим ГК не установлена возможность внесе­ния каких-нибудь изменений или дополнений в условия наслед­ственного договора в одностороннем порядке или по взаимному согласию сторон. В таком случае Отчуждатель может обратиться в суд для подачи иска о расторжении наследственного договора. Только после решения суда о разрыве наследственного договора стороны могут заключить новый договор с учетом изменений и дополнений относительно всех важных условий.

                        Глава 5. Исполнение завещания.

           5.1. Назначение исполнителя завещания

    Выраженная в завещании воля завещателя подлежит испол­нению. Для облегчения исполнения воли завещателя, а также осуществления интересов наследников, кредиторов, а также дру­гих лиц, в пользу которых были сделаны распоряжения, в праве предусмотрен институт исполнителя завещания.

   В завещании наследодатель может назначить исполнителя за­вещания, который будет следить за соблюдением всех изложен­ных в документе положений. Данное лицо выступает своеобраз ным гарантом осуществления воли завещателя. На исполнителя завещания возлагается выполнение действий по охране наслед­ства, управления им.

   К исполнителю завещания предъявляются следующие требо­вания: 1) это должно быть физическое или юридическое лицо;

2) должен иметь полную дееспособность (для физического лица) и правоспособность (для юридического лица).

   Полностью дееспособным считается лицо, которое понимает значение своих действий; способное своими действиями приобре­тать для себя гражданские права и самостоятельно их осуществ­лять; способное своими действиями создавать для себя граждан­ские обязанности, самостоятельно их выполнять и нести ответ­ственность в случае их невыполнения; которое достигло 18 лет или приобрело полную дееспособность в соответствии с положе­ниями ст.ст. 31-32 ГК.

   Правоспособность юридического лица возникает с момента его создания и регистрации в Едином государственном реестре пред­приятий и организаций Украины и прекращается с момента его ликвидации или реорганизации и исключения из указанного ре­естра (ст. 68 ГК). Юридическое лицо имеет такие же гражданские права и обязанности, как физическое лицо, за исключением тех прав и обязанностей, необходимой предпосылкой которых явля­ются естественные свойства человека.

   Если в завещании наследодатель указывает наследниками двух лиц, то выполнение завещательного распоряжения может быть возложено на одно из этих лиц на выбор наследодателя.

   Выполнение завещания может быть возложено на лицо, кото­рое не является наследником по завещанию. То есть в завеща­нии указывается одно лицо, а исполнителем назначается другое. Такое лицо может быть наследником по закону, а может быть вообще постороннее лицо, которое не является наследником. Та­кое положение устанавливается с целью защитить интересы на-следника по завещанию» который может продолжительное время не знать об открытии наследства (например, находиться в коман­дировке, проживать в другой стране и т.п.), поэтому назначается исполнитель, который к появлению наследника выполняет дей­ствия по охране наследства, управляет им.

  Статья 1287. Назначение исполнителя завещания по инициативе наследников.

    Данная статья предусматривает случаи, когда наследники име­ют право изменить волю наследодателя в отношении назначения исполнителя завещания. Если исполнитель не способен обеспечить выполнение воли наследодателя по какой-либо причине, наследни­кам предоставляется право в судебном порядке устранить такого исполнителя от выполнения. Но в суде они должны доказать не­возможность выполнения завещания назначенным исполнителем.

     Неспособность исполнителя обеспечить выполнение воли на­следодателя может быть вызвана объективными причинами, ко­торые лишают исполнителя возможности фактически осуществить волю завещателя. Например, это тяжелая болезнь лица, назначен­ного завещателем, потеря им дееспособности, лишение свободы по приговору суда, которые лишают исполнителя возможности осу­ществлять определенные действия относительно применения мер по охране наследства, управления им и т.п.

      Наследники имеют право избрать исполнителя из числа наслед­ников или назначить исполнителем завещания другое лицо, ко­торое не входит в их круг. В таких случаях необходимо наличие следующих обстоятельств: 1) наследодатель не назначил испол­нителя завещания; 2) лицо, которое было назначено наследодате­лем, отказалось от исполнения завещания; 3) лицо, которое было назначено наследодателем, было устранено от исполнения завеща­ния (например, в случае злоупотребления своими полномочиями как исполнителя завещания).

    Если наследники не могут прийти к соглашению относитель­но того, кто будет выполнять волю наследодателя, то по требова­нию одного из наследников суд сам назначает исполнителя заве­щания. Лицо, которое назначают или избирают исполнителем завещания, не может быть обязано к исполнению, оно должно со­гласиться выполнять возложенные на него полномочия.

    Исполнитель завещания может быть назначен нотариусом по месту открытия наследства, если завещатель не назначил ис­полнителя завещания или если исполнитель завещания отка­зался от исполнения завещания либо был устранен от его ис­полнения и если этого требуют интересы наследников.

            5.2. Права исполнителя завещания.

    Лицо назначается исполнителем завещания с его согласия. Такое согласие берется нотариусом и может быть оформлено как самостоятельное заявление, которое прилагается к завещанию, или же указывается на самом завещании. Хотя в статье не делается оговорок в отношении случаев, если согласие прилагается к заве­щанию как отдельный документ, однако ст. 1449 ГК дает понятие секретного завещания. Секретным является завещание, которое заверяется нотариусом без ознакомления с его содержанием. Поскольку содержание такого завещания неизвестно даже нота­риусу, то естественно, что согласие исполнителя не может нахо­диться на таком завещании, а может быть представлено только дополнительным документом.

  Как правило, согласие быть исполнителем завещания подает­ся при жизни наследодателя. Но ч. 3. комментируемой статьи расширяет права исполнителя. Такое согласие может быть пред­ставлено нотариусу в письменной форме по месту открытия на­следства, то есть после смерти наследодателя.

   Поскольку возложение обязанностей исполнения завещания основано на принципе добровольности, то, следовательно, исполни­тель имеет право отказаться от выполнения возложенных на него полномочий. Это может быть связано с определенными причина­ми (болезнь, командировка и т.п.). Причем не играет роли, кто назначал это лицо исполнителем — завещатель, нотариус или его избрали сами наследники.

   Но наряду с правом отказа от выполнения завещания законо­датель устанавливает обязанность исполнителя, согласно которой последний должен немедленно сообщить наследникам, а также другим заинтересованным лицам об отказе от осуществления своих полномочий. Эта обязанность защищает интересы наслед­ников, так как, пока состоится замена исполнителя завещания, наследственное имущество может быть оставлено без ухода, что может привести к имущественному убытку или к пропуску сро­ков принятия наследства.

  Отказ исполнителя завещания должен быть в письменной форме во избежание недоразумения высказанной воли, а также, чтобы обеспечить соответствующие доказательства.

  Право исполнителя завещания на отказ от осуществления сво­их полномочий фактически ничем не ограничено. Но ч. 3 дан­ной статьи устанавливает случай, который составляет исключение. Исполнитель завещания не может отказаться от выполнения сво­их полномочий, если это связано с совершением неотложных дей­ствий, промедление с которыми угрожает убытками наследникам. После выполнения таких неотложных действий исполнитель впра­ве отказаться от осуществления дальнейших полномочий.

Исполнитель завещания отвечает перед наследниками за убытки, которые были им причинены в связи с невыполнением требований, установленных в частях второй и третьей настоя­щей статьи.

      1.    Исполнитель завещания обязан:          

1) принять меры по охране наследственного имущества;

2) принять меры по уведомлению наследников, отказополучателей, кредиторов об открытии наследства;

3) требовать от должников наследодателя исполнения ими сво­их обязательств;                                    

4) управлять наследством;

5) обеспечить получение каждым из наследников доли наслед­ства, которая определена в завещании;

6) обеспечить получение доли в наследстве лицами, которые имеют право на обязательную долю в наследстве.

      2. Исполнитель завещания обязан обеспечить исполнение наследниками действий, к которым они были обязаны завеща­нием.

      3. Полномочия исполнителя завещания удостоверяются до­кументом, который выдается нотариусом по месту открытия на­следства.

  Исполнитель завещания имеет право требовать плату за выпол­нение своих полномочий. Завещатель может сразу указать в за­вещании, что определенная сумма или часть имущества перехо­дит исполнителю завещания как плата за выполнение им своих полномочий. Последний может получить это вознаграждение в натуре или в деньгах из наследственной массы. Если исполнитель отказался или был устранен от выполнения своих полномочий, то право на вознаграждение он теряет.

   Данной статьей установлен порядок получения исполнителем вознаграждения, если его размер не был определен завещателем. В таком случае наследники и исполнитель завещания могут до­говориться о размере платы за выполнение последним своих пол­номочий. Это вознаграждение исполнитель также может получить в натуре или в деньгах из состава наследства. Если между испол­нителем завещания и наследниками не достигнуто соглашение в отношении размера вознаграждения, такой спор может быть ре­шен в судебном порядке.

  Иногда в процессе выполнения завещания исполнитель может понести дополнительные затраты, которые могут быть связаны с охраной наследственного имущества, управления им, а также дру­гие затраты, связанные с исполнением завещания. Поэтому неза­висимо от полученного вознаграждения за выполнение своих пол­номочий исполнитель может требовать возмещения таких затрат, за исключением полученной выгоды от пользования этим иму­ществом.

              

   Выводы

Проведенный в настоящей работе анализ действующего законодательства, регулирующего институт наследования, а также смежные правоотношения, изучение литературы, обобщение судебной практики позволяет сделать ряд выводов. 

    Наследственная масса по своей природе неоднородна. В ее состав могут входить как предметы домашней обстановки и обихода, которыми наследник пользовался совместно с наследодателем, с одной стороны, так и принадлежавшие наследодателю земельные участки и иные объекты недвижимости, акции, вклады, паи в хозяйственных обществах и товариществах, банковские вклады, средства транспорта и связи, изделия из драгоценных металлов, антиквариат, с другой.

    Для определения, что же может наследоваться, необходимо руководствоваться следующими положениями:

·        в состав наследственной массы могут входить как и те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель, так и возникшие в результате смерти, если существуют еще и другие предусмотренные законом юридические факты;

·        не переходят по наследству права, которые срослись с личностью наследодателя (право авторства);

·        ряд прав и обязанностей, хотя и принадлежавших наследодателю, может быть исключен или ограничен в силу прямого указания закона (легковой автомобиль, полученный бесплатно);

·        могут переходить права и обязанности не только с имущественным, но и с неимущественным  содержанием  (голосующие акции в акционерном обществе);

·        могут наследоваться и правовые образования в случаях, предусмотренных в законе (процесс приватизации, незаконченный в связи со смертью наследодателя и приобретательная давность).         

Во многих случаях содержание прав и обязанностей, переходящих к наследнику, определяется не только общими правилами наследования, но и специальными правилами, рассчитанными на отдельные виды наследственного преемства.

      Наследник обязательно должен быть знаком с некоторыми особенностями законодательства в области регулирования наследственных прав и обязанностей. В противном случае гарантированное Конституцией право наследования обернется для него цепью непредвиденных обстоятельств.

     Очень много ошибок с принятием наследства. Наследник должен решить, принимает он наследство или отказывается от него в пользу других наследников. Это нужно решить сразу и однозначно для себя. Иначе обратного хода нет. Не допускается отказ от наследства, если наследник подал в нотариальную контору заявление о принятие наследства или о выдаче ему свидетельства о праве на наследство.

 

Список литературы

1.   1.Барщевский М.Ю. «Если открылось наследство»

2.   М.Д. Дойко, В.М. Співак «Цивільно- правові документи»

3.   Гражданский кодекс Украины, 2004 год

4.   Немков А.М. «Очерки истории наследственного права»

5.   Серебровский В.И. «Очерки наследственного права»

6.   Кивалов С.В. «Основы правоведения Украины»