Шпаргалка по гражданскому и хозяйственному праву Беларуси

Билет 1.

1.Предмет и метод гражданского права. Ограничение гражданского права от смежных отраслей права. Принципы гражданского права.

Круг отношений, охватываемых предметом ГП, определяется в общем виде: а) имущественные отношения; б) личные неимущественные отношения. Имущественные отношения - общественные отношения, складывающиеся по поводу материальных благ, т.е. они имеют материальное содержание. ГП регулирует основные - имущественные отношения товарно-денежные; др. имущественные отношения - (не обладают эквивалентностью и возмездностью). Они должны быть основаны на юридическом равенстве сторон (договор дарения). Имущественные отношения (ИО) - это эквивалентно возмездные отношения, субъекты которых юридически равны. ИО регулируются ГП как единые отношения. Личные неимущественные отношения - общественные отношения, возникающие по поводу нематериальных благ.(неимущественного характера). Существуют 2 группы: 1) связанные с имущественными (отношения по поводу результата материальной деятельности) 2) личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными (отношения возникающие по поводу защиты чести достоинства). Метод - это совокупность способов, используемых для воздействия на поведение лиц. Метод всегда обусловлен предметом. Основа МГПР - юридическое равенство сторон (участников), но это не означает равенство прав и обязанностей. Юридическое равенство означает, что эти участники ставятся друг к другу как равные хозяйственные субъекты и друг другу не подчинены. На эту основу накладываются другие способы. Это диспозитивность, проявляющаяся в 4 вариантах. 1) свободное распоряжение принадлежащими субъекту правами; 2) участники гражданских правоотношений могут приобретать прав и обязанности по своей воле; 3) участникам предоставляется возможность выбора варианта поведения; 4) участники по своему усмотрению могут выработать новый вариант поведения, отличный от закрепленных в законе. Принципы гражданского права - руководящие положения, начала, служащие определению сущности гражданского права как отрасли права и отдельных его подразделений. Принципы: 1. принцип верховенства права; 2. принцип социальной направленности регулирования экономической направленности регулирования экономической деятельности; 3. принцип приоритета общественных интересов; 4. принцип равенства участников гражданских отношений 5. принцип неприкосновенности собственности; 6. принцип свободы договора; 7. принцип добросовестности и разумности участников; 8. принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела; 9. принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав. Отграничение гражданского права от иных отраслей права. 1. Административное право регулирует имущественные отношения, но они возникают в области организации хозяйственной деятельности, в процессе реализации исполнительной власти. Основной метод правового регулирования административного права - власть-подчинение. 2. Финансовое право регулирует отношения, связанные с бюджетом, налогами, не использует метода юридического равенства сторон. 3. Трудовое право регулирует отношения между администрацией и рабочими (служащими), которые подчинены внутреннему трудовому распорядку. 4. Семейное право раньше было частью гражданского права. В настоящее время это самостоятельная отрасль права. В семейном праве преобладают личные отношения.

2. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. Форма и содержание договора.

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Виды: консенсуальные (для возник­новения которых достаточно одного соглашения сторон) и реальные (считающиеся заключенными с момента переда­чи вещи на основе соглашения, характерно, что права и обязанности не могут возникнуть до момента передачи вещи; односторонние (обязанность возлагается на одну сторону без предоставления ей прав, другая сторона наделяется только правами) и двусторонние (обе стороны являются взаимно управомоченными и взаимно обязанными; договор в пользу третьего лица (стороны установили, что должник обязан производить исполнение не кредитору, а указанному или не указанному третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу. Иными словами, по договору в пользу третьего лица права приоб­ретает лицо, не являющееся стороной по договору). В зависимости от имущественного предоставления договоры бывают возмездные (имущественную выгоду, плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей получают обе стороны) и безвозмездными (договоры, удовлетворяющие имущественные интересы одной стороны); по основаниям заключения договоры подразделяются на свободные (зависят от воли сторон) и обязательные (является необходимым требованием для одной или обеих сторон); в числе обязательных договоров особое место занимают публичные договоры (заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится).

3. Источники регулирования предпринимательской деятельности.

Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, а также от выполнения работ или оказания услуг. Основными актами законодательства, регулирующими предпринимательскую деятельность в Республике Беларусь являются: Конституция, ГК, ГПК, ХПК, Банковский кодекс, Налоговый кодекс, Инвестиционный кодекс; Закон Республики Беларусь «О предпринимательстве в Республики Беларусь»; Субъектами хозяйственной деятельности считаются юридические и физические лица, занимающиеся деятельностью по производству продукции, если эта продукция используются не для собственного потребления, а предназначаются для реализации другим лицам. В соответствии с Законом субъектами предпринимательской деятельности могут быть физические лица, не ограниченные в правах в порядке, определяемом законодательными актами Республики Беларусь, в том числе иностранные граждане и лица без гражданства в пределах прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.

БИЛЕТ 2.

1.Гражданское законодательство.

Гражданское законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения их прав и обязанностей, порядок осуществления права собственности, твор­ческой деятельности, регулирует договорные, а также другие имуществен­ные и связанные с ними личные неимущественные отношения, а также личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными. Участниками гражданского оборота являются граждане (физические лица), предприятия, организации (юридические лица) Республики Беларусь, административно-территориальные единицы Республики Беларусь, Респуб­лика Беларусь в целом, а также иностранные граждане, юридические лица, государства. Система: Гражданское законодательство-это система нор­мативных правовых актов, которая включает в себя содержащие нормы граж­данского права такие законодательные акты, как Конституция Республики Беларусь, Гражданский кодекс и законы Республики Беларусь, декреты и указы президента Республики Беларусь. К числу других актов гражданского законодательства отнесены распоря­жения Президента Республики Беларусь, постановления Правительства Рес­публики Беларусь, акты Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь, Высшего Хозяйственного Суда Респуб­лики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь, министерств и ведомств, а также местных органов управления и самоуправления, в кото­рых содержатся нормы гражданского права, изданные в пределах их компе­тенции в соответствии с законодательством. Систему нормативных правовых актов принято подразде­лять на законные и подзаконные.

2.Условия и порядок заключения договоров.

Процесс заключения договора складывается из действий сторон, направленных на достижение соглашения между ними, и состоит из предложения заключить договор (оферта) и принятия предложения (акцепт). Договор считается заключенным, когда между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Отдельно в качестве существенного условия назван предмет договора, поскольку без его определения невозможно заключить ни один договор. Для некоторых договоров существенные условия прямо указаны в законодательстве. Существенными считаются и те условия договора, относительно которых должно быть достигнуто соглашение по предложению одной из сторон, хотя эти условия не составляют предмет договора, не признаны существенными по законодательству. Обычно такие условия отражают какие-либо особенности взаимоотношений сторон или представляют определенный интерес для одной из них. Юридическое значение существенных условий состоит в том, что с их наличием закон связывает само заключение договора. При отсутствии хотя бы одного из существенных условий договор считается незаключенным. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. признаками: а) быть достаточно определенной и выражать намерение оферента заключить договор; б) содержать существенные условия договора; в) быть адресованной одному или нескольким конкретным лицам. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной, в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законодательством или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

3. Граждане как субъекты предпринимательской деятельности.

Гражданский кодекс Республики Беларусь предоставляет гражданам, обладающим правоспособностью и дееспособностью право заниматься предпринимательской деятельностью. Законом может быть запрещено или ограниченно участие отдельных категорий граждан в предпринимательской деятельности: запрещено должностным лицам и специалистам, работающим в органах государственной власти и управления, прокуратуры и судах, военнослужащим; Гражданин может осуществлять ПД с образованием юридического лица либо без образования юридического лица. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица только после государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Индивидуальный предприниматель может быть признан экономически несостоятельным (банкротом), если он не в состоянии по своему имущественному положению удовлетворить требования кредиторов. Заявленные требования кредиторов индивидуального предпринимателя в случае признания его банкротом удовлетворяются за счет принадлежащего ему имущества, на которое может быть обращено взыскание, в порядке установленной очередности. Взыскание обращается не только на личное имущество гражданина, но и на его долю в имуществе, находящемся в общей долевой и совместной собственности.

Билет 3.

 1.Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законодательством, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены им, но в силу основных начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: из договоров и иных сделок, предусмотренных законодательством, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законодательством, но не противоречащих ему; из актов государственных органов и органов местного управления и самоуправления, которые предусмотрены законодательством в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей; из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности; в результате создания и приобретения имущества по основаниям, незапрещенным законодательством; в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; вследствие причинения вреда другому лицу; вследствие неосновательного обогащения; вследствие иных действий граждан и юридических лиц; вследствие событий, с которыми законодательство связывает наступление гражданско-правовых последствий. Права на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникают с момента регистрации этого имущества или соответствующих прав на него, если иное не установлено законодательством. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет Прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. Понятие осуществления гражданских прав определяется как поведение лица, направленное на реализацию содержания принадлежащего ему субъективного права. Осуществление права - это всегда правомерное поведение субъекта (действие или бездействие); в большинстве случаев — это соблюдение субъектом установленных объективным правом правовых норм. Способы защиты гражданских прав: сознания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права; пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, установления факта ничтожности сделки и применения последствий ее недействительности; признания недействительным акта государственного органа или органа местного управления и самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом противоречащего законодательству акта государственного органа или органа местного управления и самоуправления; иными способами, предусмотренными законодательством.

2. Договор купли-продажи – соглашение, по которому продавец обязуется передать имущество (вещь, товар) в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление покупателя, а покупатель обязуется принять это имущество и уплатить за него определённую денежную сумму (цену). По своему характеру договор купли-продажи является консенсуальным, двусторонним и возмездным. По договору купли-продажи имущество на возмездных началах может быть передано субъектам права хозяйственного ведения и права оперативного управления и они получают право владения, используя распоряжения на основе указанного права. К договору купли-продажи применяется правило: никто не может передать больше прав, чем он сам имеет. Договор купли-продажи является основанием прежде всего возникновения обязательственных правоотношений между продавцом и покупателем, но в то же время покупатель приобретает право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления на купленное имущество, то есть покупатель становится субъектом вещного абсолютного правоотношения. Виды договора купли-продажи: розничная купля-продажа; поставка товаров; поставка товаров для государственных нужд; энергоснабжение; контрактация; продажа недвижимости; продажа предприятия. Общее для всех этих видов – их правовой результат, который состоит в том, что имущество передаётся отчуждателем приобретателю в собственность. Форма договора купли-продажи зависит от вида договора купли-продажи, так как ГК предъявляет к формам таких договоров специальные требования. Форма договора розничной купли-продажи, форма договора купли-продажи недвижимости только письменная, форма договора купли-продажи предприятия письменная и требуется государственная регистрация.

3. Коммерческие организации.

Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и (или) распределяющие полученную прибыль между участниками (коммерческие организации). Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, унитарных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств. Гражданин может осуществлять ПД с образованием юридического лица либо без образования юридического лица. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица только после государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Билет 4.

Лица в гражданском праве.

Гражданское правоотношение — юридическая связь между участ­никами урегулированного гражданским правом имущественного или личного неимущественного отношения, выражающаяся в наличии у них взаимных субъективных прав и обязанностей.

Субъектами (участниками) гражданского правоотношения могут быть физические и юридические лица.

Под участниками (субъектами ) гражданского правоотношения понимаются носители субъективных прав и обязанностей, составля­ющих содержание гражданского правоотношения, т.е. общественного отношения, урегулированного нормами гражданского права.

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам эти имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Обязательные признаки юридического лица:, организационное единство; обладание обособленным имуществом на вещном праве (праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативно­го управления), отраженным в самостоятельном балансе или смете; способность от своего имени приобретать и осуществлять имущест­венные и личные неимущественные права, нести обязанности, отве­чать по своим обязательствам закрепленным имуществом; процессу­альная правоспособность.

Классификация юридических лиц

Существуют несколько способов классификации юридических лиц. В зависимости от основной цели деятельности юридические лица подразделяются на коммерческие и некоммерческие организа­ции. Признак коммерческой организации — наличие у нее основной цели деятельности в виде извлечения прибыли. Признак некоммер­ческой организации формируется на противопоставлении ее коммер­ческой организации — ее основная цель отлична от цели извлечения прибыли, а сама прибыль, если ее извлечение допускается законом, не подлежит распределению между участниками.

В зависимости от характера прав учредителей (участников) в отно­шении юридического лица все юридические лица подразделяются на три категории:

юридические лица, в отношении которых их участники имеют обязательственные права (хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы);

юридические лица, на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное право (государственные и му­ниципальные унитарные предприятия, в том числе дочерние пред­приятия, а также финансируемые собственником учреждения);

юридические лица, в отношении которых их учредители (участни­ки) не имеют имущественных прав (общественные и религиозные ор­ганизации, благотворительные и иные фонды, объединения юриди­ческих лиц).

Договор поставки товаров.

По договору поставки поставщик – продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется продать в обусловленный срок (сроки) производимые (закупаемые) им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним использованием, а покупатель обязуется принять эти товары и уплатить за них определенную сумму (цену). Договор поставки является по правовой природе двусторонним, консенсуальным и возмездным. Признаки, присущие договору поставки: предметом являются вещи, определяемые видовыми признаками; договор поставки устанавливает длительные по времени отношения, а это влечет то, что исполнение договора поставки в большинстве случаев производится по частям в обусловленные сроки; поставщиком всегда выступает лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность; целью приобретения товара является его использование в предпринимательской деятельности; срок поставки товара является существенным условием договора поставки; договором поставки опосредуются гражданско-правовые отношения, которые регулируются другими договорами (мены, аренды, возмездного оказания услуг, подряда). Сторонами в договоре поставки могут быть физические и юридические лица. Существенными условиями договора поставки являются: наименование товара; количество; цена; срок поставки. Нигде нет норм о форме договора поставки. Особенность заключения договора поставки: в случае, когда при заключении договора поставки между сторонами возникли разногласия по отдельным условиям договора, то сторона, которая предложила заключить договор и получила от другой стороны предложение о согласовании условий, обязана в течение 30 дней принять меры по согласованию соответствующих условий договора или сторона может в этот же срок письменно уведомить другую сторону об отказе от заключения договора. Сторона, получившая предложение о согласовании условий, но не принявшая мер и не сообщившая об отказе другой стороне, обязана возместить убытки, вызванные уклонением от согласования условий договора поставки. Содержание договора поставки – совокупность условий, которые определяют взаимодействие продавца и покупателя. П.4 Положения, а также другие условия с учетом специфики. Договор поставки может быть заключен как на поставку уже имеющегося товара, так и на тот, который будет поставлен в будущем. Если иное не установлено договором поставки, поставщик должен передать принадлежности и документы. Основная обязанность поставщика – передать товар, а покупателя – принять товар. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств стороны несут ответственность независимо от вины. Они освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение договора поставки стало невозможным вследствие непреодолимой силы. Формы имущественной ответственности: уплата неустойки; возмещение причиненных убытков.

Товарищества.

Хозяйственные товарищества и общества – это коммерческие организации с разделенным на доли их учредителей уставным фондом. Имущество хозяйственного товарищества или общества, созданное за счет вкладов учредителей, а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе их деятельности, принадлежит ему на праве собственности. Учредители хозяйственных товариществ и обществ утрачивают право собственности на имущество, переданное товариществу или обществу в качестве своего вклада, взамен приобретая обязательственно-правовые требования к этим юридическим лицам, в частности, на часть дохода, часть имущества, оставшуюся после ликвидации данного хозяйственного товарищества или общества, и на участие в управлении делами общества, соотносимое с размером его доли. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и коммандитного товарищества. Полное товарищество - участники которого в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и солидарно друг с другом несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества». Полное товарищество как организационно-правовая форма предпринимательской деятельности характеризуется высокой степенью доверия участников товарищества друг другу, поскольку по сделке, заключенной одним из полных товарищей от имени товарищества возможна имущественная ответственность при том солидарная и полная своим имуществом каждого полного товарища. Фирменное наименование полного товарищества должно содержать имена всех его участников, а также слова: «полное товарищество» либо имя (наименование) одного или нескольких участников с добавлением слов «и компания» и «полное товарищество». Полное товарищество создается и действует на основании учредительного договора, который подписывается всеми его участниками (полными товарищами) и не имеет специальных органов управления. Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками пропорционально их долям в уставном фонде, если иное не предусмотрено учредительным договором или иным соглашением участников. Участник товарищества обязан: 1) участвовать в его деятельности; 2) внести не менее половины своего вклада в уставной фонд товарищества к моменту его регистрации, а остальную часть в сроки, установленные учредительным договором, но не позднее одного года с момента регистрации. При невыполнении этой обязанности участник должен возместить товариществу причиненные убытки, если иные последствия не установлены договором; 3) не совершать без согласия остальных участников от своего имени в своих интересах или в интересах третьих лиц сделки, однородные с теми, которые составляют предмет деятельности товарищества. При нарушении этого правила товарищество вправе по своему выбору потребовать от такого участника возмещения причиненных товариществу убытков либо передачи товариществу всей приобретенной по таким сделкам выгоды; 4) солидарно с другими участниками в субсидиарном порядке участвовать своим имуществом в погашении долгов товарищества, возникших по обязательствам последнего. Эта обязанность сохраняется с течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором участник выбыл из товарищества. Состав участников полного товарищества может изменяться. Его изменение не влечет за собой ликвидацию полного товарищества, если иное не установлено его учредительным договором. Изменение этого состава может осуществляться вследствие: выхода участника; исключения участника в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей; уступки доли участника иному лицу; принятие нового участника; признания участника банкротом; смерти участника, объявления его умершим либо признания его безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным, а также ликвидации участника - юридического лица. Коммандитное товарищество (товарищество на вере) - это товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества всем своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников (вкладчиков, коммандитов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. Участники: 1) полные товарищи, которые осуществляют от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечают по обязательствам товарищества всем своим имуществом; 2) коммандиты - не принимают участие в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности и несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах внесенных ими вкладов. Фирменное наименование коммандитного товарищества должно содержать либо имена (наименование) всех полных товарищей и слова «коммандитное товарищество», либо имя (наименование) не менее чем одного полного товарищества с добавлением слов «и компания» и слов «коммандитное товарищество». Учредительным документом коммандитного товарищества является учредительный договор. Он подписывается всеми полными товарищами. Учредительный договор коммандитного товарищества должен содержать все сведения, которые должны содержаться в учредительном договоре полного товарищества плюс условие о совокупном размере вкладов, вносимых вкладчиками. Отношения коммандитов (вкладчиков) с полными товарищами определяются на основе договоров о внесении вкладов. Вклады отдельных вкладчиков могут быть неравными, но учредительных договор может предусматривать, чтобы вносимые вклады были равными. Вкладчик коммандитного товарищества имеет ряд прав: 1) получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в уставном фонде, в порядке, предусмотренном в учредительном договоре; 2) знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества; 3) по окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой вклад в порядке, предусмотренном учредительным договором; 4) передать свою долю в уставном фонде или ее часть другому вкладчику или третьему лицу. В случае передачи доли (ее части) третьему лицу другие вкладчики пользуются преимущественным правом покупки передаваемой доли (ее части). Полные товарищи того же товарищества в этом случае приравниваются к третьим лицам. В случае выбытия из коммандитного товарищества всех вкладчиков, оно ликвидируется.

Билет 5.

Граждане, их правоспособность и дееспособность.

Правоспособность граждан - способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается его смертью. Содержание правоспособности граждан: граждане могут в соответствии с законодательством иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законодательными актами деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать не противоречащие законодательству сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы или искусства, изобретений или иных охраняемых законодательством результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественные права. Дееспособность граждан - способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе как в случаях и порядке, установленных законом. Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом. Признание гражданина недееспособным: вследствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия) не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным, над ним устанавливается опека. Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная над ним опека. Ограничение дееспособности граждан: Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропными веществами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен в дееспособности судом в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство. Такой гражданин вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Однако он самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред.

Продажа недвижимости, предприятий. По договору купли-продажи недвижимости продавец обязуется передать в собственность покупателю земельный участок, здание, сооружение, квартиру или др. недвижимое имущество, а покупатель обязуется принять эту недвижимость и уплатить за неё определённую денежную сумму. Предметом здесь является недвижимое имущество. К недвижимому имуществу относится всё, что прочно связано с землёй и не может быть перенесено. Предмет договора купли-продажи недвижимости должен содержать указания на данные, которые позволяют определённо говорить, какое имущество передаётся покупателю. Если нет согласования в письменной форме между сторонами условия о цене недвижимости, то договор о её продаже считается незаключенным. Особенностью купли-продажи жилых помещений вместе с проживающими в них гражданами является то, что существенным условием его кроме предмета и цены является перечень лиц, проживающих в помещении. Для договора обязательна письменная форма, иначе договор признаётся недействительным. Государственная регистрация не требуется. Исключение лишь для договора купли-продажи жилых помещений, государственная регистрация которых – необходимое условие вступления договора в силу. Государственной регистрации подлежит лишь осуществлённый на основе договора переход права собственности на недвижимость для всех остальных договоров. То есть, в течение какого-то периода, покупатель, приобретя недвижимость, не имеет на неё права собственности. Если одна из сторон уклоняется от государственной регистрации перехода права собственности, то по требованию другой стороны суд может обязать к этому ту сторону. Если уклонением причинены убытки, то они подлежат возмещению. Передача недвижимости осуществляется по подписанному сторонами передаточному акту. Обязанность продавца считается исполненной после передачи недвижимости покупателю и подписания передаточного акта. В случае передачи недвижимости, не соответствующей условиям договора о качестве, покупатель не вправе требовать замены товара. Договор продажи предприятия– это соглашение, по которому продавец обязуется передать предприятие в целом как имущественный комплекс, а покупатель обязуется получить имущество и уплатить денежную сумму. В состав предприятия как имущественного комплекса входят земля, продукция, товарные знаки, знаки обслуживания, долги и т.д. Предмет договора – имущественный комплекс. Но в него не входят непередаваемые права (например, лицензия). До заключения договора надо составить и рассмотреть акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение аудитора о составе и стоимости предприятия, перечень долгов предприятия. Форма договора – письменная. Отсутствие одного из документов – отсутствие установленной формы à недействительность. Обязательна государственная регистрация. Характерная особенность – имеет место уступка прав требования и перевод долгов à возможно лишь с согласия кредиторов à продавец должен письменно уведомить их о продаже. Передача предприятия осуществляется по передаточному акту (составляет продавец).

ООО - признается учрежденное двумя или более лицами общество, уставный фонд которого разделен на доли, определенных учредительными документами размеров. Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.Участниками общества могут быть два или более лица, они не отвечают по обязательствам общества своим имуществом, но несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных вкладов. Те участники общества, которые не внесли вклада полностью, отвечают по обязательствам общества солидарно в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников. ГК Республики Беларусь и другие законодательные акты содержат также правила, которые предусматривают случаи, когда участники общества с ограниченной ответственностью несут субсидиарную ответственность по его обязательствам:если экономическая несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана учредителями (участниками), собственником имущества юридического лица или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия. Учредительные документы общества с ограниченной ответственностью состоят из учредительного договора, подписанного его учредителями, и утвержденного ими устава. Минимальтный уставный фонд ООО установлен в 1600 евро. ООО, создаваемые для осуществления преимущественно производственной деятельности, должны иметь минимальный уставный фонд в размере 50% от предусмотренного. Уставный фонд ООО состоит из долей в уставном фонде его участников. Право участника общества на долю в уставном фонде дает ему право участвовать в управлении обществом (присутствовать на общем собрании участников общества, предлагать свои решения по обсуждаемым вопросам, голосовать и т.п.); получать информацию о деятельности общества и знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, а также другой документацией, в порядке, определенном уставом; получать часть прибыли от деятельности общества и часть имущества при ликвидации общества пропорционально его доле в уставном фонде. Участник вправе продать или иным образом уступить свою долю (ее часть) в уставном фонде общества одному или нескольким участникам данного общества, которые пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника. Если он не воспользуется этим правом, то доля участника может быть отчуждена третьему лицу. Участник ООО может быть исключен из общества на основании единогласно принятого решения общего собрания участников общества за систематическое невыполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей участника общества либо за препятствия его действиями достижению целей общества, с выплатой его доли. Высшим органом управления ООО является общее собрание участников общества, его компетенция: изменение устава общества; изменение размера его уставного фонда; образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их правомочий; утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества и распределение его прибыли и убытков; решение о реорганизации или ликвидации общества; избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества и иные впросы. Исполнительный орган общества с ограниченной ответственностью может быть коллегиальным и (или) единоличным. Он осуществляет текущее руководство деятельностью общества и подотчетен общему собранию его участников. Единоличный орган может быть избран и не из числа его участников.

Билет 6.

1. Признание гражданина безвестно отсутствующим

Длительное отсутствие гражданина в месте жительства, если неизвестно место его пребывания, небезразлично для организаций и граждан, с которыми он находился в правовых отношениях. Например, если гражданин был должником, то кредиторы не имеют возможности потребовать уплаты долга. Нетрудоспособные лица, которые были на иждивении гражданина, перестают получать от него содержание, но не могут обратиться за пенсией, поскольку считаются имеющими кормильца. В случае длительного отсутствия гражданина может быть причинен ущерб его имуществу, оставшемуся в месте жительства без надзора.

С целью устранения юридической неопределенности, вызванной длительным отсутствием гражданина, и предотвращения неблагоприятных последствий для его имущества закон предусматривает создание особого правового состояния для такого гражданина, а именно - признание его безвестно отсутствующим.

Институт признания гражданина безвестно отсутствующим закрепляется ст.38-40 ГК РБ. Согласно ст.38 ГК, гражданин может быть признан безвестно отсутствующим, если в течение одного года по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания. Если невозможно установить день получения последних сведений об отсутствующем, началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц - 1 января следующего года.

Решение о признании гражданина безвестно отсутствующим может быть вынесено только судом по заявлению заинтересованных лиц. Суд может поставить вопрос перед органом опеки и попечительства об управлении имуществом, принадлежащим безвестно отсутствующему. Доверительный управляющий имуществом определяется органом опеки и попечительства. Доверительный управляющий принимает на себя исполнение обязательств отсутствующего гражданина, погашает за счет его имущества долги отсутствующего, управляет имуществом отсутствующего в его интересах. Из принадлежащего отсутствующему гражданину имущество выделяется содержание лицам, которых отсутствующий обязан был содержать. По заявлению супруга безвестно отсутствующего производится расторжение брака (ст.37 КоБС), прекращаются выданные им доверенности (п.1 ст.189 ГК), нетрудоспособные иждивенцы отсутствующего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца.

Суд отменяет решение о признании гражданина безвестно отсутствующим в случае его явки или обнаружения места пребывания, отменяется доверительное управление имуществом, прекращаются выплаты пенсий иждивенцам. В случае явки супруга, признанного безвестно отсутствующим, брак может быть восстановлен только на основании решения суда, если нет нового брака (ст.44 КоБС).

Гражданин может быть объявлен судом умершим, если по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение трех лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, в течение шести месяцев (ст.41 ГК РБ.). Не требуется, чтобы объявлению гражданина умершим обязательно предшествовало признание его безвестно отсутствующим.

Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая (например, авиакатастрофы, крушения на железной дороге), и этот несчастный случай, явившийся причиной предполагаемой гибели лица, действительно имел место, что подтверждается доказательствами, подлежит применению 6-месячный срок.

Военнослужащий или другой гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Однако суд может признать днем смерти гражданина день его предполагаемой гибели, если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая.

В отношении прав и обязанностей гражданина, объявленного умершим, наступают такие же последствия, какие повлекла бы физическая смерть: наследование, пенсионное обеспечение иждивенцев, прекращение брака.

Решение суда об объявлении гражданина умершим может быть отменено в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина (п.1 ст.42ГК). Гражданин, независимо от времени соей явки, может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим. Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя (п.3 ст.283 ГК). Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество только в тех случаях, когда доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых. При невозможности возврата такого имущества в натуре возмещается его стоимость.

Если имущество гражданина, объявленного умершим, перешло к государству как выморочное и было последним реализовано, то после отмены решения об объявлении гражданина умершим ему возвращается сумма, вырученная от реализации такого имущества.

После отмены решения суда об объявлении гражданина умершим прекращается выплата пенсии по случаю потери кормильца его нетрудоспособным иждивенцам; вопрос о возврате выплаченных сумм решается в зависимости от уважительности причин отсутствия гражданина, объявленного умершим. Если другой супруг не вступил в брак, то брак, в котором состоял гражданин, объявленный умершим, считается восстановленным (ч.1 ст.44 КоБС).

2. Договор мены и дарения. Отличие от купли-продажи.

По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой. К договору мены применяются правила о купле-продаже, если это не противоречит существу мены. Если из договора мены не вытекает иное, товары, подлежащие обмену, предполагаются равноценными, а расходы на их передачу и принятие осуществляются в каждом случае той стороной, которая несет соответствующие обязанности. В случае, когда в соответствии с договором мены обмениваемые товары признаются неравноценными, сторона обязанная принять товар, цена которого ниже цены товара, предоставляемого в обмен, должна оплатить разницу в ценах непосредственно до или после исполнения ее обязанности передать товар, если иной порядок оплаты не предусмотрен договором. Если законом или договором мены не предусмотрено иное, право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, выступающим по договору мены в качестве покупателей, одновременно после исполнения обязательств передать соответствующие товары обеими сторонами. Предметом договора м б деньги, ценные бумаги, вещи, иные имущественные права, а так же освобождение о имущественных обязанностей. Даритель должен иметь право на их отчуждение. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено устно. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной форме в случаях, когда дарителем является ю/л и стоимость дара превышает пять минимальных размеров оплаты труда, или когда договор содержит обещание дарения в будущем. Обещание подарить все свое имущество или часть своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или, освобождения от обязанности ничтожно. Даритель вправе отказаться от исполнения договора, если после заключения договора имущественное или семейное положение либо состояние здоровья дарителя изменились настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни. Договор дарения недвижимого имущества подлежит государственной регистрации. Права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, не переходят к его наследникам, если иное не предусмотрено договором. Обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором. Даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или право, если после заключения договора имущественное или семейное положение либо состояние здоровья дарителя ухудшилось. Даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или право, по основаниям, дающим ему право отменить дарение (даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя. По требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом с нарушением положений акта законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению такого лица экономически несостоятельным (банкротом). В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого.

3. Акционерные общества.

это коммерческая организация, уставный фонд которой разделен на определенное число акций. Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Однако акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Акционерные общества бывают двух видов: открытые и закрытые. Открытым акционерным обществом признается общество, участник которого вправе отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров неограниченному кругу лиц. Такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законодательством, и обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибыли и убытков. Закрытым акционерным обществом признается общество, участник которого может отчуждать принадлежащие ему акции общества с согласия других акционеров и (или) ограниченному кругу лиц. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Акционеры закрытого акционерного общества пользуются преимущественным правом покупки акций, продаваемых другими акционерами этого общества. Число участников закрытого акционерного общества не должно превышать числа, установленного законодательством. Согласно законодательству Республики Беларусь акционерное общество не может быть создано одним лицом или состоять из одного лица. В случае приобретения одним акционером всех акций общества акционерное общество ликвидируется либо преобразуется в унитарное предприятие в соответствии с законодательством. В фирменном наименовании акционерного общества должно содержаться указание на то, что оно является акционерным и его тип. Учредительным документом акционерного общества является его устав, утвержденный учредителями, кроме устава учредители заключают между собой учредительный договор. В уставе акционерного общества, кроме сведений содержащихся в уставе любого юридического лица, должны содержаться условия о категориях выпускаемых обществом акций, их номинальной стоимости и количестве; о размере уставного фонда общества; о правах акционеров; о составе и компетенции органов управления обществом и порядке принятия решения, в том числе о вопросах, решения которых принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов и другие сведения. Договор определяет порядок осуществления ими совместной деятельности по созданию общества, размер уставного фонда общества, категории выпускаемых акций и порядок их размещения и иные условия, предусмотренные законодательством об акционерных обществах. Акционерное общество создается путем учреждения нового или реорганизации уже существующего юридического лица, исключение составляет учреждение открытого акционерного общества в процессе приватизации.

Уставный фонд акционерного общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных его акционерами. Минимальный размер уставного фонда открытого акционерного общества установлен в 12500 евро, а закрытого акционерного общества – в 3000 евро. Он может быть уменьшен на 50 процентов для акционерных обществ, создаваемых для осуществления преимущественно производственной деятельности. Акционерное общество вправе размещать два вида акций: простые и привилегированные. Наряду с выпуском акций акционерное общество вправе выпускать облигации на сумму, не превышающую размер уставного фонда. Система органов управления акционерным обществом включает в себя: общее собрание акционеров, совет директоров (наблюдательный совет), правление (дирекция), директор (генеральный директор). Высшим органом управления акционерным обществом является общее собрание его участников (акционеров), которое должно проводиться не реже одного раза в год, в сроки, предусмотренные уставом общества. Оно может рассмотреть любой вопрос деятельности общества: изменение устава общества, в том числе изменение размера его уставного фонда; избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий; образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета); утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков общества и распределение его прибыли и убытков; решение о реорганизации или ликвидации общества; другие. Голосование на собрании акционеров проводится по принципу: одна акция – один голос. Текущее руководство деятельностью общества осуществляет исполнительный орган акционерного общества, который может быть коллегиальным (правление, дирекция) и (или) единоличным (директор, генеральный директор) или только единоличным (директор, генеральный директор). Исполнительный орган вправе решать все вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции других органов управления, он подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) и общему собранию акционеров. Контрольным органом акционерного общества является избираемая общим собранием акционеров ревизионная комиссия (ревизор) общества, которая осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, правления (дирекции) директора и должностных лиц общества.

Билет 7

Юридические лица. Понятие, признаки, виды, правоспособность и дееспособность.

Понятие юридического лица содержится в статье 44 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету.

Выделяют следующие признаки юридического лица: организационное единство, имущественная обособленность, способность самостоятельно отвечать по всем своим обязательствам своим имуществом, самостоятельное выступление в гражданском обороте и в любом суде от своего имени.

Организационное единство означает, что юридическое лицо обладает определенной устойчивой структурой, системой органов управления, имеет соответствую соподчиненность. В соответствии с нормами законодательства учредительные документы практически всех юридических лиц должны содержать положения о структуре органов управления, их компетенции и.д.

Имущественная обособленность означает, что юридическое лицо обладает имуществом, отделенным от имущества других лиц. При этом не имеет значения вид имущества, а также то, на основании какого из вещных прав (право собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления) юридическое лицо обладает имуществом.

Самостоятельная имущественная ответственность означает, что юридическое лицо несет самостоятельную гражданско-правовую ответственность по своим обязательствам своим имуществом. Учредители (участники) или собственники юридического лица, как правило, не несут ответственности по обязательствам юридического лица, также как и наоборот. Вместе с тем в ряде случаев из этого правила имеются исключения. В частности, могут нести субсидиарную (дополнительную) ответственность:

- учредители (участники) общество с дополнительной ответственностью по обязательствам общества, в пределах, определяемых его учредительными документами, но не менее чем в сумме, эквивалентной 1200 евро [1];

- участники полного товарищества и полные товарищи коммандитного товарищества по обязательствам товарищества всем своим имуществом (ст.66 ГК);

- члены производственного кооператива, в том числе сельскохозяйственного производственного кооператива в равных долях, если иное не определено в его уставе, в пределах, установленных уставом, но не менее величины полученного годового дохода в производственном кооперативе (ст.107 ГК).

Кроме того, ч.3 ст.52 ГК содержит положения о том, что если экономическая несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана учредителями (участниками), собственником имущества юридического лица или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Самостоятельное выступление в гражданском обороте – внешнее выражение самостоятельности юридического лица. Оно означает возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в любом суде.

Одним из правовых средств индивидуализации юридического лица выступает наименование юридического лица. В статье 50 ГК содержатся определенные требования к наименованиям юридических лиц:

1. наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму;

2. наименования некоммерческих организаций и унитарных предприятий, а в предусмотренных законодательством случаях – и иных коммерческих организаций должны содержать указание на характер деятельности юридического лица;

3. юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование (п.4 ст. 50 ГК);

4. включение в наименование юридического лица указаний на официальное полное или сокращенное название Республики Беларусь, включение такого названия либо элементов государственной символики в реквизиты документов или рекламные материалы юридического лица, допускается в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь [2].

Виды юридических лиц

В соответствии со ст. 46 ГК юридические лица разделяются на коммерческие и некоммерческие организации. К коммерческим относятся организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности и (или) распределяющие полученную прибыль между участниками. К коммерческим организациям относятся хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы, унитарные предприятия.

Хозяйственные общества и товарищества – коммерческие организации с разделением на доли или вклады учредителей (участников) уставным фондом. Имущество, созданное за счет вкладов, произведенное и приобретенное в процессе деятельности хозяйственного товарищества или общества, принадлежит ему на праве собственности. Уставный фонд становится собственностью юридического лица.

Хозяйственное товарищество как объединение лиц носит лично-доверительный характер, создается для совместного ведения предпринимательской деятельности под общим именем. Различают полное товарищество и товарищество на вере.

Полное товарищество – участники (полные товарищи) отвечают по обязательствам всем своим имуществом, в том числе личным. Каждый должен принимать участие в управлении (общее собрание, специальные органы управления не создаются). Коммандитное товарищество (товарищество на вере) – ядро как в полном товариществе. Другая часть – коммандисты – вкладчики, которые вносят только вклады, имуществом не отвечают, могут потерять только свой вклад.

Хозяйственные общества закон подразделяет на

акционерные общества; общества с ограниченной ответственностью; общества с дополнительной ответственностью.

Акционерное общество – общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций. Акционеры не отвечают по обязательствам общества, несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих акций. Учредительным документом является устав.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – учрежденное одним или несколькими лицами общество, участники которого не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости своих вкладов в уставный фонд. ООО учреждается на основе учредительного договора и устава.

Участники общества с дополнительной ответственностью солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами общества. При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам распределяется между остальными пропорционально их вкладам (учредительными документами могут быть установлены и другие правила).

Рента и пожизненное содержание с иждевенцем.

 По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме.

По договору ренты допускается установление обязанности выплачивать ренту бессрочно (постоянная рента) или на срок жизни получателя ренты (пожизненная рента). Пожизненная рента может быть установлена на условиях пожизненного содержания гражданина с иждивением.

 Договор пожизненного содержания с иждивением

1. По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты - гражданин передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную недвижимость в собственность плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц).

2. К договору пожизненного содержания с иждивением применяются правила о пожизненной ренте, если иное не предусмотрено правилами настоящего параграфа.

 Обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с иждивением может включать обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде, а если этого требует состояние здоровья гражданина, то и уход за ним. Договором пожизненного содержания с иждивением может быть также предусмотрена оплата плательщиком ренты ритуальных услуг.

 В договоре пожизненного содержания с иждивением должна быть определена стоимость всего объема содержания с иждивением. При этом стоимость общего объема содержания в месяц не может быть менее двукратного размера базовой величины, установленного законодательством.

(пункт 2 статьи 573 в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2003 N 183-З)

При разрешении спора между сторонами об объеме содержания, которое предоставляется или должно предоставляться гражданину, суд должен руководствоваться принципами добросовестности и разумности.

Договором пожизненного содержания с иждивением может быть предусмотрена возможность замены предоставления содержания с иждивением в натуре выплатой в течение жизни гражданина периодических платежей в деньгах.

Плательщик ренты вправе отчуждать, сдавать в залог или иным способом обременять недвижимое имущество, переданное ему в обеспечение пожизненного содержания, только при наличии предварительного согласия получателя ренты.

Плательщик ренты обязан принимать необходимые меры для того, чтобы в период предоставления пожизненного содержания с иждивением использование указанного имущества не приводило к снижению стоимости этого имущества.

. Обязательство пожизненного содержания с иждивением прекращается смертью получателя ренты.

При существенном нарушении плательщиком ренты своих обязательств получатель ренты вправе потребовать возврата недвижимого имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты ему выкупной цены на условиях, установленных статьей 565 настоящего Кодекса. При этом плательщик ренты не вправе требовать компенсации расходов, понесенных в связи с содержанием

Уставный фонд

В учредит. договоре стороны обязуются создать предприятие, определяют порядок совместной деятельности на этом этапе, условия передачи в его собственность имущества и многое другое.

Требования к уставному фонду: уставный фонд – один из отличительных признаков коммерческих организаций. Порядок его формирования устанавливается и контролируется государством. Минимальный размер уставного фонда ЮЛ зависит от вида его организационно-правовой формы и вида деятельности и является финансовой основой деятельности ЮЛ. Устав. фонд выражается в мин. заработных платах, ЭКЮ или ЕВРО. Объявленный и зарегистрированный устав. фонд должен контролироваться ежегодно и по итогам хоз. деятельности. Если чистые активы меньше установленного минимального размера устав. фонда для данного субъекта хозяйствования, наступает угроза ликвидации ЮЛ. По окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов коммерческой организации должна соответствовать размерам устав. фонда или быть больше его. Если их стоимость окажется менее устав. фонда, но в пределах, установленных законодательством, необходимо объявить и зарегистрировать уменьшение уставного фонда. Если стоимость чистых активов меньше размеров минимального уставного фонда, можно реорганизовать ЮЛ либо оно подлежит ликвидации.

Минимальная величина уставного фонда определяется в п.6 Декрета №11. Если коммерч. организация создана для осуществления преимущественно производственной деятельности, то размер уставного фонда составляет 50% от размера устав. фонда для данного вида ЮЛ.

Билет 8.

Выделяют три способа образования юридических лиц: распорядительный, разрешительный, явочно-нормативный.

Согласно распорядительному порядку, юридические лица создаются по распоряжению (указу, постановлению, приказу) собственника либо уполномоченного им органа. В частности, в таком порядке создаются государственные унитарные предприятия.

Разрешительный порядок состоит в том, что юридическое лицо создается по инициативе учредителей с согласия соответствующего государственного либо иного органа. В частности, такой порядок создания предусмотрен для предприятий с иностранными инвестициями. Регистрация предприятий с иностранными инвестициями осуществляется при наличии согласия соответствующего облисполкома, а также местных исполнительных комитетов в соответствии с их компетенцией на размещение предприятия на подведомственной территории [4, ст.9; 5, п.2].

Явочно-нормативный порядок означает, что специального разрешения на создание юридического лица не требуется, так как его создание разрешено законодательством. Учредители образуют юридическое лицо по своему усмотрению, а соответствующий государственный орган только проверяет соблюдение установленного порядка. В явочно-нормативном порядке образуются частные унитарные предприятия, хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения), фонды на основе добровольных имущественных взносов (преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно-полезные цели), объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Законность создания таких юридических лиц проверяется при их государственной регистрации.

Независимо от способа создания все юридические лица подлежат государственной регистрации в порядке, определяемом законодательными актами. Юридическое лицо считается созданным с момента государственной регистрации (ч.1 и 2 ст.47 ГК) [1].

Государственная регистрация субъектов хозяйствования, как правило, осуществляется облисполкомами, которые вправе делегировать часть своих полномочий по государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования местным исполнительным и распорядительным органам [1]. В отдельных случаях регистрацией юридических лиц занимаются иные органы:

·      юридических лиц (предприятий) с иностранными инвестициями – Министерство иностранных дел;

·      банков и небанковских кредитно-финансовых организаций – Национальный банк;

·      страховых и перестраховочных организаций – Комитет по надзору за страховой деятельностью при Министерстве финансов;

·      субъектов хозяйствования в свободных экономических зонах, за исключением банков и страховых, перестраховочных организаций – администрации свободных экономических зон.

Договор аренды – это соглашение, по которому арендодатель обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество во временное владение и пользование или только во временное владение, а арендатор обязуется выплачивать арендную плату. Предмет – как движимое, так и недвижимое имущество. Договор аренды – двусторонний, возмездный, консенсуальный по своей юридической природе. Сторонами договора аренды являются арендодатель и арендатор (наниматель). И первым, и вторым могут выступать любые физические и юридические лица. Письменная форма договора является обязательной, если на срок более 1 года или если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо. Договоры проката, аренды транспортных средств, зданий и сооружений, предприятий независимо от срока действия заключаются только в письменной форме. Если иное не установлено законодательными актами, то договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации. Договор аренды может заключаться как на определенный, так и на неопределенный срок. Арендодатель обязан: предоставить сдаваемое имущество в указанный в договоре срок и в состоянии, соответствующем условиям договора и назначению имущества, а также все документы и принадлежности (арендатор, оговорив, может не брать). Если принадлежности и документы подлежали передаче, но переданы не были и арендатор не может пользоваться имуществом, либо многого лишается, то арендатор вправе потребовать предоставления их или расторжения договора аренды, а также возмещения убытков. Если в договорный или разумный срок арендодатель не передаст имущество, то арендатор вправе либо истребовать имущество, либо расторгнуть договор аренды; нести ответственность за недостатки сданного в аренду имущества, если эти недостатки не позволяют полностью или частично пользоваться имуществом. Арендодатель отвечает за такие недостатки даже если в момент заключения договора не знал о них. Арендодатель не несет ответственности за недостатки если они: а) оговорены в договоре, б) если эти недостатки были заранее известны арендатору или в) если эти недостатки сам арендатор должен был обнаружить при передаче имущества, производить за свой счет капитальный ремонт (но может быть предусмотрено и иное, например, ст.615 ГК). Капитальный ремонт должен производиться в договорный либо разумный срок, если вызван неотложной необходимостью. Обязанности арендатора: Своевременно вносить арендную плату в установленном размере, в порядке и в сроки, определенные в договоре. Если не определено, то плата вносится в порядке, на условиях и в сроки, которые обычно применяются при аренде такого имущества. Плата может устанавливаться в виде: а) определенной твердой суммы платежей, которая вносится периодически либо сразу, б) установленной доли полученных в результате использования арендованного имущества продукции, плодов или дохода, в) передачи арендатором предусмотренной договором вещи в собственность или аренду, г) предоставления арендодателю определенных услуг, д) возложения на арендатора предусмотренных договором затрат на улучшение арендуемого имущества. Размер может по соглашению изменяться (не чаще 1 раза в год, однако могут быть и другие сроки пересмотра арендной платы). Арендатор вправе иногда требовать уменьшения арендной платы – если условия пользования или состояние имущества существенно ухудшились (арендатор не отвечает, не виновен, однако законодательством может быть предусмотрено, что все равно). Если арендатор существенно нарушает сроки оплаты, то арендодатель может потребовать досрочного внесения в установленный срок не более, чем за 2 срока подряд; пользоваться имуществом в соответствии с условиями договора и назначением имущества; поддерживать имущество в исправном состоянии, производить текущий ремонт, нести расходы. Отдельные виды аренды: договор проката, договор аренды транспортного средства, договор аренды зданий и сооружений, договор аренды предприятий, договор финансовой аренды (лизинг).

Производственные и потребительские кооперативы.

Понятие производственного кооператива

1. Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. Законом и учредительными документами производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. Производственный кооператив является коммерческой организацией.

2. Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, предусмотренных законом о производственных кооперативах и уставом кооператива.

3. Фирменное наименование кооператива должно содержать его наименование и слова "производственный кооператив" или "артель".

4. Правовое положение производственных кооперативов и права и обязанности их членов

Билет 9.

Некоммерческие организации и их виды.

основная черта – их основная уель не является извлечением прибыли в результате деятельности. в законе приведен незакрытый перечень некоммерческих организаций и они могут оздаваться в самых различных формах. Но основные это – общественные и религиозные организации, фонды, статутные объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Общие черты: некоммерческие цели и характер деятельности, добровольность объединения, право собственности на имущество и отсутствие к-л прав на него у их участников (учредителей), отстутсвие ответственности этих юрлиц по обязательствам участников (учредителей). Они различаются по принципу организации, субъектному составу участников, отношению к предпринимательской деятельности, наличию ответственности по их обязательствам у участников. Общественные организации и фонды вправе заниматься предпринимательской деятельностью, равно как и асоциации и союзы, но все делают это по разному – фонды могут создавать специально для этого хозяйственные общества или участвовать в существующих.

В Гражданском кодексе регламентируется статус не всех некоммерчес­ких организаций, так как организационно-правовые формы некоммерчес­ких организаций могут устанавливаться и другими законами.

1. Потребительский кооператив - добровольное объединение граждан и юри­дических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов (п. 1 ст. 116 ГК). В случае образова­ния у кооператива убытков, его члены обязаны их покрыть путем допол­нительных взносов. Члены кооператива несут дополнительную ответствен­ность по долгам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса.

2. Фонд - не имеющая членства некоммерческая организация, учрежден­ная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.

3. Учреждение - организация, созданная собственником для осуществле­ния управленческих, социально-культурных или иных функций неком­мерческого характера и финансируемая им полностью или частично. Уч­реждение обладает закрепленным за ним имуществом на праве оперативного управления. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник соот­ветствующего имущества.

4. Общественные и религиозные организации (объединения) - доброволь­ные объединения граждан, в установленном законом порядке объединив­шихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.

5. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) - некоммерческие организации, создаваемые юридическими лицами для координации их де­ятельности. Коммерческие и некоммерческие организации не могут совме­стно друг с другом создавать ассоциации или союзы.

По договору аренды транспортных средств арендодатель предоставляет транспортное средство арендатору за плату во временное владение и пользование. Виды договора: с экипажем; без экипажа. Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве на перезаключение к договору аренды транспортных средств с экипажем не применяются. Этот договор заключается в письменной форме. Арендодатель должен в течение срока действия этого договора поддерживать транспортное средство в надлежащем состоянии, производя текущий и капитальный ремонт. Если иное не предусмотрено договором, арендатор вправе сдавать транспортное средство в субаренду без согласия арендодателя. Арендодатель должен оказывать арендатору услуги по управлению транспортным средством и технической эксплуатации транспортного средства. Расходы на членов экипажа несет арендодатель. При аренде транспортного средства без экипажа арендатор все делает сам: несет расходы по содержанию, в т.ч. страхованию, и расходы в процессе эксплуатации. Если при аренде транспортного средства с экипажем причинен вред, то отвечает арендодатель, однако он может, доказав вину арендатора, требовать возмещения сумм, выплаченных им потерпевшему.

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Унитарному предприятию имущество принадлежит либо на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления. Имущество является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательством всем принадлежащим ему имуществом и не несет ответственности по обязательствам собственника имущества. Учредительным документом является устав.

Организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками являются некоммерческими. К ним относятся потребительские кооперативы, общественные или религиозные организации, финансируемые собственником учреждения, благотворительные и иные фонды, ассоциации (союзы) коммерческих и (или) некоммерческих организаций.

Билет 10.

Понятие и виды объектов гражданских прав.

Объект является элементом любого правоотношения. Под объектами гражданских прав понимают материальные и нематериальные блага по поводу которых возникают субъективные права и обязанности участников гражданских правоотношений. Статья 128 ГК выделяет следующие виды объектов гражданских прав:

вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в т.ч. имущественные права; работы и услуги; охраняемая информация; интеллектуальная собственность; нематериальные блага.

Статья 129 ГК подразделяет объекты на три группы:

объекты, которые обращаются свободно; объекты ограниченно оборотоспособные; объекты, изъятые из оборота.

Изъятие объектов из гражданского оборота означает, что данные объекты вообще не могут быть предметом сделок и иным образом переходить от одного лица к другому в рамках гражданских правоотношений. Изъятие объектов гражданских прав из оборота возможно только на основании закона. Примером таких объектов являются объекты государственной собственности, находящиеся в общественном пользовании.

К ограниченным в обороте относятся объекты, которые, во-первых, могут принадлежать лишь определенным участникам гражданского оборота либо, во-вторых, их приобретение допускается только на основании специальных разрешений. К первым можно отнести объекты, не изъятые из гражданского оборота, но которые могут находиться только в собственности государства [1]. Ко вторым относятся объекты, которые могут приобретаться в собственность, но только по специальным разрешениям, например огнестрельное оружие, сильнодействующие яды, летательные аппараты и др.

Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или иным способом переходить от одного лица к другому только в той мере, в какой оборот таких объектов допускается законодательством о земле и других природных ресурсах (п.3 ст.129 ГК).

Вещи как объекты гражданских прав

Большинство гражданских правоотношений связаны с вещами. Вещи - это предметы окружающего материального мира, способные удовлетворить потребности субъектов гражданских правоотношений.

Действующее гражданское законодательство устанавливает определенные правила поведения людей относительно вещи, т.е. ее правовой режим. Правовой режим вещи - это нормативно установленный порядок приобретения, пользования и распоряжения вещами как объектами гражданского права.

С учетом индивидуальных характеристик и назначения вещей, а также различие в их правовом режиме законодательство позволяет классифицировать вещи по ряду признаков. Классификация делается на основании статей 128 - 142 ГК РБ.

Недвижимые и движимые вещи. В соответствии со ст.130 ГК к недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. По правовому режиму к недвижимости приравнивается и ряд движимых по своим естественным свойствам объектов, а именно: воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, суда плавания "река-море", космические объекты.

Все остальные объекты, т.е. объекты, не относящиеся к недвижимости и не приравненные к таковым, являются движимым имуществом.

Правовой режим недвижимого имущества отличается от правового режима движимого имущества прежде всего тем, что обращение недвижимости связано с выполнением определенных формальностей. Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, возникновение таких прав, переход и прекращение подлежат государственной регистрации. Государственная регистрация носит правоустанавливающий характер, что означает, что вещные права на недвижимость возникают с момента такой регистрации.

Делимые и неделимые вещи. Делимыми признаются вещи, которые в результате их физического деления на отдельные части не утрачивают своей сущности, свойств и хозяйственного по назначения. Когда же вещь в результате ее раздела в натуре утрачивает свое прежнее назначение, она считается неделимой.

Разграничение вещей на делимые и неделимые имеет значение, прежде всего, при разделе имущества, находящегося в общей собственности, и выделе доли из общего имущества. Неделимые вещи не подлежат разделу, выделяющийся собственник имеет право на денежную компенсацию. Кроме того, обязательство, объектом которого является делимая вещь, может исполняться по частям. При неделимости предмета обязательства оно признается солидарным и за его неисполнение или ненадлежащее исполнение наступает солидарная ответственность.

Потребляемые и непотребляемые вещи. К потребляемым относятся вещи, которые уничтожаются в процессе их использования. Непотребляемые вообще не уничтожаются (земля) или допускают более или менее длительное использование с сохранением назначения. Предметом некоторых видов сделок могут быть только непотребляемые вещи.

Простые и сложные вещи. Простые вещи определены однородными признаками и назначением (столы, книги и т.д.). Сложная вещь представляет собой совокупность разнородных вещей, которые физически не связаны между собой и каждая из них может быть, как правило, использована по тому же назначению, что и сложная вещь в целом. По общему правилу, сложная вещь является неделимой. Действие сделки, заключенной по поводу сложной вещи, распространяется на все ее составные части. Вместе с тем, участники конкретной сделки могут предусмотреть, что передаче подлежат не все, а лишь некоторые вещи, входящие в состав сложной вещи.

Главная вещь и принадлежность. Главная вещь имеет самостоятельное значение, независимое от других вещей. Принадлежность предназначена для обслуживания главной вещи, связана с ней общим назначением и сама по себе значения не имеет (ст.135 ГК). Физически главная вещь и принадлежность существуют самостоятельно, юридически - принадлежность следует судьбе главной вещи. Так, продажа телевизора одновременно предполагает передачу пульта управления, картина продается в раме и т.п.

Плоды, продукция, доходы. Плоды - это результат естественного развития вещей. Это приплод скота, плоды фруктовых деревьев, пчелиный мед и т.п. Под продукцией понимаются объекты, полученные в результате целенаправленного производственного использования вещей (производимые предприятием товары). Доходы представляют собой денежные и иные поступления от участия в гражданском обороте (проценты по вкладу, арендная плата и т.п.).

По общему правилу, собственником поступлений от использования вещи (плодов, продукции, доходов) является лицо, использующее это имущество на законном основании.

Индивидуально-определенные вещи и вещи, определенные родовыми признаками. Индивидуально-определенными признаются вещи, обладающие особыми, только им присущими признаками, позволяющими отличить их от других вещей. К таким вещам относятся прежде всего единственные в своем роде, уникальные вещи (например, картина-подлинник), а также вещи, не являющиеся уникальными, но выделенные из рода им подобных различными способами, в частности, нанесением специальных обозначений, осуществлением регистрации, отбором и т.д.

Родовые вещи характеризуются признаками общими для всех вещей данного рода. Способом их определения служит установление числа, веса, меры (20 литров бензина, 4 кг яблок). Предметом ряда договоров могут быть только индивидуально-определенные вещи (договор имущественного найма), других - только родовые вещи (договор займа).

Юридическое значение деления вещей на индивидуально-определенные и определенные родовыми признаками заключается в том, что индивидуально-определенные вещи являются незаменимыми, вещи, определяемые родовыми признаками, - заменимыми.

В качестве особого объекта Гражданский кодекс выделяет животных (ст.137 ГК). По общему правилу, по отношению к животным применяются общие правила об имуществе, но законодательством установлены специальные правила, обеспечивающие гуманное отношение к животным. Согласно п.2 ст.137 ГК, при осуществлении субъектом своих прав устанавливается запрет на жестокое обращение с животными.

Аренда зданий, предприятий

Аренда зданий и сооружений. Заключается в письменной форме. Если срок договора превышает 1 год, то нужна государственная регистрация. Одновременно с передачей прав владения и пользования на сданное в аренду имущество арендатору передается и земельный участок, необходимой для эксплуатации. Если арендодатель является собственником, то арендатору переходит право аренды. Передача зданий осуществляется по передаточному акту. Существенным условием является арендная плата. Договор аренды предприятия - это соглашение, по которому арендодатель обязуется предоставить арендатору во временное владение и пользование предприятие в целом как имущественный комплекс, а арендатор обязуется вносить арендную плату и при прекращении договора возвратить имущественный комплекс. Под предприятием как объектом гражданских прав имущественный комплекс, который используется для предпринимательской деятельности (земельный участок, здания, сооружения, оборудование, запасы сырья, материалов, права пользования природными ресурсами, иные имущественные права, долги и т.д.). предприятие признается недвижимостью. Другая особенность правового регулирования вызвана тем, что сдача в аренду предприятия предполагает переход к арендатору прав и обязанностей арендодателя в отношении 3-х лиц. Исключение составляют лишь права арендодателя, возникшие на основании полученной лицензии на занятие соответствующей деятельностью. По форме договор аренды предприятия должен представлять единый документ, он подлежит государственной регистрации. Передача предприятия арендатору осуществляется по передаточному акту. В обязанность арендодателя входит составления и представление на подпись передаточного акта. Если иное не предусмотрено договором аренды предприятия, арендатор не вправе без согласия арендодателя продавать, обменивать, предоставлять во временное пользование либо взаймы материальные ценности, входящие в состав предприятия, сдавать их в субаренду, передавать свои права и обязанности другому лицу.

Основания ликвидации и реорганизации предприятий.

1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами.

2. В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда. Если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный ими орган или орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию его учредительными документами, не осуществят реорганизацию юридического лица в срок, определенный в решении уполномоченного государственного органа, суд по иску указанного государственного органа назначает внешнего управляющего юридическим лицом и поручает ему осуществить реорганизацию этого юридического лица. С момента назначения внешнего управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Внешний управляющий выступает от имени юридического лица в суде, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с учредительными документами возникающих в результате реорганизации юридических лиц. Утверждение судом указанных документов является основанием для государственной регистрации вновь возникающих юридических лиц.

3. В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

4. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

Билет 11.

Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав

Деньги (валюта) являются разновидностью вещей (ст.141 ГК). По своей природе деньги относятся к родовым, заменимым, делимым и потребляемым вещам. Национальной денежной единицей Республики Беларусь является белорусский рубль.

Под иностранной валютой понимаются:

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящихся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки иностранных государств;

б) средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.

Деньги могут выступать основным (самостоятельным) предметом гражданско-правовой сделки (кредитный договор, договор дарения),но чаще они выступают как средство платежа.

В соответствии со ст.143 ГК РБ ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и (или) обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

Виды ценных бумаг.

·      По способу легитимации, т.е. по способу передачи:

а) Ценные бумаги на предъявителя. Законным владельцем такой ценной бумаги признается любое лицо, являющееся владельцем данной ценной бумаги.

б) Именные ценные бумаги - ценные бумаги, право на которые переходит путем регистрации передачи ценной бумаги у реестродержателя данных ценных бумаг на имя нового владельца.

в) Ордерные ценные бумаги - ценные бумаги, право на которые переходит на нового владельца путем совершения на самой ценной бумаге передаточной надписи (индоссамента). Лицо, совершающее индоссамент, именуется индоссантом, а лицо, в пользу которого совершается индоссамент, - индоссатом.

·      В зависимости от видов имущественных прав:

а) Облигация - ценная бумага, подтверждающая обязательство эмитента возместить владельцу ценной бумаги ее номинальную стоимость в установленный срок с уплатой фиксированного процента (если иное не предусмотрено условиями выпуска).

б) Вексель - ценная бумага, подтверждающая ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) или иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлению предусмотренного векселем срока определенную денежную сумму векселедержателю.

в) Чек - составленное на специальном бланке письменное поручение владельца счета (чекодателя) обслуживающему его банку произвести перечисление указанной на чеке денежной суммы получателю средств (чекодержателю).

г) Депозитный и сберегательный сертификаты.

Депозитный сертификат - ценная бумага банка, удостоверяющая права вкладчика (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) или его правопреемника на получение по истечении установленного срока суммы вклада и начисленных по нему процентов в валюте вклада.

Сберегательный сертификат - ценная бумага банка, удостоверяющая права вкладчика (физическое лицо) или его правопреемника на получение по истечении установленного срока суммы вклада и начисленных по нему процентов в валюте вклада.

д) Коносамент - ценная бумага, выдаваемая перевозчиком или его представителем, которая определяет условия перевозки, указывает на грузоотправителя, описывает груз, принимаемый к транспортировке способом, позволяющим его идентифицировать, и содержит обязательство передать товар в определенном месте грузоотправителю или лицу, которому будет передан коносамент.

Данный перечень ценных бумаг не является исчерпывающим.

Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордерным ценным бумагам производится судом в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством (ст.149 ГК РБ).

Договор финансовой аренды (лизинга).

 арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. Особенности: в качестве участника наряду с арендодателем и арендатором выступает продавец имущества; арендодатель не является собственником или титульным владельцем сдаваемого в аренду имущества; на него возлагается обязанность приобрести это имущество, купив его у продавца; арендатор является активной стороной (именно он определяет продавца, у которого арендодатель берет имущество, и само имущество). Договором может быть предусмотрено, что выбор осуществляется арендодателем; передача арендуемого имущества арендатору производится продавцом имущества, если в договоре не указано иное. Ответственность за неисполнение продавцом этой обязанности возлагается на арендодателя, иначе арендатор может потребовать расторжения договора и возмещения убытков. Договор финансовой аренды представляет собой симбиоз договора аренды и договора купли-продажи. Он является солидарным кредитором по отношению к продавцу. Арендодатель не несет ответственности перед арендатором за действия продавца, кроме случаев, когда по договору лизинга выбор продавца является обязанностью арендодателя.

Правовое положение банков. Особенности их создания и ликвидации.

Банк является коммерческой организацией, зарегистрированной в порядке, установленном настоящим Кодексом, и имеющей на основании лицензии, выданной Национальным банком, исключительное право осуществлять в совокупности банковские операции, предусмотренные частью первой статьи 8 настоящего Кодекса.

Банк вправе после получения соответствующих лицензий осуществлять иные банковские операции.

 Организационно-правовые формы банков

Банк может создаваться в форме акционерного общества или унитарного предприятия в порядке, установленном настоящим Кодексом и иным законодательством Республики Беларусь.

В Республике Беларусь могут создаваться в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь либо нормативными правовыми актами Национального банка универсальные банки, имеющие лицензию на осуществление всех видов банковских операций, а также специализированные банки, деятельность которых направлена на осуществление отдельных банковских операций.

Банк имеет устав, утверждаемый в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь для юридического лица соответствующей организационно-правовой формы.

В уставе банка должны содержаться:

наименование банка с учетом требований, установленных настоящим Кодексом;

указание на его организационно-правовую форму;

сведения о месте нахождения (юридический адрес) банка;

перечень банковских операций и видов деятельности, осуществляемых в соответствии с настоящим Кодексом;

сведения о размере уставного фонда;

сведения об органах управления, в том числе исполнительных органах и органах внутреннего контроля, о порядке образования этих органов и их полномочиях;

иные сведения, предусмотренные законодательством Республики Беларусь для устава юридического лица соответствующей организационно-правовой формы.

Уставный фонд банка состоит из стоимости вкладов его учредителей (участников). В уставном фонде банка определяется минимальный размер имущества, гарантирующего интересы кредиторов банка.

Минимальный размер уставного фонда банка устанавливается Национальным банком.

При создании банка минимальный размер его уставного фонда должен быть сформирован из денежных средств.

Для формирования уставного фонда банка могут быть использованы только собственные средства учредителей (участников) банка.

Для формирования и увеличения размера уставного фонда банка не могут быть использованы привлеченные денежные средства.

Вклад в уставный фонд банка не может быть внесен в виде имущества, право распоряжения которым ограничено в соответствии с законодательством Республики Беларусь или ранее заключенными договорами и для передачи которого не получено соответствующее разрешение либо иным образом не соблюден установленный законодательством Республики Беларусь или договором порядок его передачи.

Билет 12.

Сделка – это юридический факт, наиболее часто встречающийся как основание возникновения гражданских прав и обязанностей. Большая группа гражданских правоотношений возникает именно из сделок.

Ст.154 ГК Республики Беларусь дает понятие сделок – это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Можно выделить следующие характерные признаки сделки:

- во-первых, сделка – это правомерное действие (совершенное в соответствии с требованиями закона);

- во-вторых, действие, составляющее сделку, имеет определенную правовую направленность;

- в-третьих, сделка – это волевое действие. Воля – желание совершить сделку – формируется под влиянием различных экономических, культурных, др. мотивов, потребностей. Следовательно, сделке присущи все признаки волевого акта:

·      цель (юридическое значение имеет только правовая цель);

·      мотив – причины, которые побудили лицо совершить сделку. Обычно мотив юридического значения не имеет, но может быть включен в содержание сделки (как условие);

·      действие. Поскольку сделка – волевое действие, закон предъявляет ряд требований к сделке и ее участникам (например, дееспособность участников сделки).

Наступление юридических последствий может быть связано не с одной сделкой, а с двумя или более юридическими фактами. Например, для возникновения жилищного правоотношения – решение органа исполнительной власти (1) и заключение договора найма (2).

Виды сделок классифицируют по различным критериям. Рассмотрим наиболее распространенные.

В зависимости от числа сторон сделки различают

- односторонние сделки – когда в сделке выражена воля одной стороны и этого достаточно для наступления правовых последствий. К односторонним сделкам, например, можно отнести завещание, доверенность, объявление конкурса;

- двусторонние сделки – когда в сделке выражена встречная воля двух сторон (иначе – договор). Например, купля-продажа, перевозка, страхование;

- многосторонние сделки – в сделке выражена встречная воля более двух сторон. Например, договор о совместной деятельности.

В зависимости от того, в какой момент сделка считается совершенной можно выделить

- консенсуальные сделки – сделки, которые считаются заключенными с момента, когда стороны договорились по всем существенным условиям и облекли их в требуемую законом форму (например, договор купли-продажи, поставки);

- реальные сделки – сделки, для заключения которых недостаточно соглашения сторон, требуется еще и передача вещи (договор займа, договор перевозки груза).

Ст. 158 п.1 выделяет условные сделки – сделки, в которых стороны ставят возникновение или прекращение прав и обязанностей по сделке в зависимость от наступления или ненаступления какого-либо условия. Для условия должно быть характерно, что стороны не знают, наступит оно или не наступит. Поэтому условием не может быть срок; в качестве условия не могут выступать действия сторон (их всегда можно совершить).

Условия могут быть отлагательные и отменительные. Сделка считается заключенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей по сделке в зависимость от наступления либо ненаступления какого-либо условия.

Сделка считается заключенной под отменительным условием, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей по сделке в зависимость от наступления или ненаступления какого-либо условия. Права и обязанности возникают в момент заключения договора, но при наступлении или ненаступлении условия сделка прекращается (ст.158 ГК).

Закон запрещает недобросовестно содействовать или препятствовать наступлению или ненаступлению условия. Если сторона недобросовестно воспрепятствовала ненаступлению условия – оно считается наступившим, и наоборот.

 Форма сделок

Воля участников сделки может быть выражена словесно (устно или письменно), может быть путем совершения какого-либо действия (конклюдентная). Примером конклюдентной сделки является, к примеру, следующее действие: пробить талон в троллейбусе.

Иногда правовое значение принадлежит молчанию. Молчание признается за выражение воли в прямо предусмотренных законом случаях. Например, договор аренды. Если срок договора аренды истек, а стороны не выражают намерения его прекратить, то договор считается продленным на неопределенный срок на тех же условиях.

Словесные сделки можно разделить на:

1) устные сделки –

·      сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законодательством размер минимальной заработной платы, если иное не предусмотрено законодательством,

·      исполняемые при самом их совершении, независимо от суммы, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность.

2) письменные сделки могут заключаться в простой письменной форме либо требуют нотариального удостоверения.

                    В простой письменной форме заключаются

·      сделки юридических лиц между собой и с гражданами,

·      граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законодательством размер минимальной заработной платы, если иное не предусмотрено законодательством.

Сделка совершается путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного сторонами, либо уполномоченными лицами.

В случае несоблюдения простой письменной формы законодательством предусмотрены определенные правовые последствия:

- во-первых, стороны лишаются права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания (суд в таких случаях принимает во внимание только письменные подтверждения совершенного факта);

- во-вторых, сделки признаются недействительными в случаях, прямо указанных законодательными актами или соглашением сторон (например, несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки, ст.163 п.3).

Ряд сделок требует помимо письменного оформления еще и нотариального удостоверения (ст.164 ГК):

·                  в случаях, указанных в законодательных актах. Например, договор купли-продажи, дарения, мены жилого дома, дач с участием граждан; завещание; договор об ипотеке, все виды ренты и др.,

·                  во всех случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по законодательству для сделок данного вида эта форма не требовалась.

В гражданском законодательстве закреплена норма об обязательной государственной регистрации отдельных сделок (ст.165 ГК). К ним относятся:

·      сделки с землей и другим недвижимым имуществом,

·      сделки с движимым имуществом, в случаях установленных законом.

В случае несоблюдения нотариальной формы сделки или требования о ее регистрации, согласно ст. 166 ГК сделка признается недействительной (ничтожной). Однако, если одна из сторон полностью или частично выполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется. Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда.

Сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения или государственной регистрации сделки, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в совершении или регистрации сделки.

Подряд. Договор подряда – это соглашение, в силу которого одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Договор подряда является консенсуальным, двусторонним и возмездным. Договор подряда заключается на изготовление новой вещи или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы, но обязательно с передачей ее готового результата заказчику. Виды: договор бытового подряда; договор строительного подряда; договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ; договор подряда на выполнение работ для государственных нужд. Субъектами подрядных отношений могут быть физические и юридические лица. Относительно того, что является предметом договора подряда нет единства в литературе. Как правило, предмет определяется заказчиком, но должен быть согласован с подрядчиком.

Биржи, их виды и функции. "О товарных биржах" — Закон РБ - Верховный Совет РБ №1516 от 13/03/1992 - [v19201516]

"О ценных бумагах и фондовых биржах" — Закон РБ - Верховный Совет РБ №1512 от 12/03/1992 - [v19201512]

В настоящее время основные биржевые сделки заключаются в США (84%), в ВБр =8%, в Японии = 6%.

Биржа - форма регулирования оптового рынка заменяемых товаров, кот. продаются по стандартам или образцам, а также рынка ЦБ, акций и облигаций, иностранной валюты.

Различают такие виды бирж:

1.         Товарная биржа - публичные торги товарами в определенном месте, время, по заранее установленным правилам. Продаются и покупаются не товары, а контракты на их поставку. Купля контрактов осуществляется свободно по ценам, складывающимся на основе спроса и предложения. Торги осуществляются по единым биржевым правилам, а контракты имеют типовую форму. В торгах активно участвуют биржевые посредники.

2.         Фондовые биржи - организация, созданная для осуществления торговли ЦБ и регулирования деятельности участников рынка ЦБ. именно через нее осуществляется вложение свободных денежных средств (капиталов) в производство; перепродажа ЦБ (т.о. определяется реальная цена).

3.         Валютная биржа - создается в целях формирования рыночных механизмов обращения валюты.

4.         Биржи труда - государственные учреждения, осуществляющие посредничество между предпринимателями и работниками при найме рабочей силы и регистрации незанятого населения.

5.         Смешанные товарно-фондовые и универсальные биржи — в виде АО.

Биржи вправе создавать союзы, ассоциации, иные объединения для координации своей деятельности, для защиты интересов своих членов, осуществление совместных программ, в т.ч. и проведение совместных торгов, но это должно происходить с соблюдением требований антимонопольного законодательства.

Основные функции биржи связаны с организацией торгов. Она в соответствии с общими принципами всего бизнеса обеспечивает гласность и публичность торгов, оповещает участников о месте и времени торгов, о списках и котировках, иную информацию. Она создает условия для торгов. Центральный элемент — обеспечение соблюдения прав участников, защита их интересов SYMBOL 224 \f "Wingdings" \s 4 устанавливает требования к участникам торгов, собирает с них имущественные взносы в страховые и гарантийные фонды, определяет взаимные обязательства сторон, регистрирует заключение сделки, требует от участников своевременного и полного исполнения обязательств и может применять к недобросовестным участникам санкции в соответствии с правилами биржевой торговли. Биржа может приостанавливать торги с целью предотвращения краха биржевой площадки. Она изучает факторы, влияющие на цены, устанавливает реальные цены.

Она заботится о развитии своей инфраструктуры. Она не может быть участником торгов, проводящихся на своей площадке, кроме случая первичного размещения своих акций. Она не вправе осуществлять деятельность непосредственно не связанную с организацией и проведением биржевых торгов SYMBOL 224 \f "Wingdings" \s 4 не может вкладывать капитал во внебиржевые коммерческие структуры.

Билет 13

Виды недействительных сделок

Сделка, при совершении которой не соблюдены условия действительности сделок, является недействительной, а соответственно и действие, совершенное в форме сделки, не влечет правовых последствий, на которые оно было направлено.

Недействительные сделки можно разделить на две группы:

·      абсолютно недействительные – ничтожные – недействительны уже в момент заключения. Стороны могут такую сделку не исполнять. К таким сделкам относятся:

сделки, не соответствующие законодательству; сделки, совершение которых запрещено законодательством; мнимые и притворные сделки; сделки, совершенные несовершеннолетними и недееспособными гражданами; юридическими лицами за пределами их правоспособности.

·      относительно недействительные – оспоримые – сделки, которые являются действительными до тех пор, пока заинтересованная сторона не обратится в суд за признанием ее недействительной и суд вынесет решение. Это:

сделки, совершенные несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет (кроме полностью дееспособного) без согласия его родителей, усыновителей или попечителя, ст.176 ГК, а также совершенные ограниченно дееспособным гражданином; совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий и руководить ими; сделки, совершенные под влиянием заблуждения; совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или вследствие стечения тяжелых обстоятельств.

В случае признания сделки недействительной не должно наступать правовых последствий, которые стороны имели в виду, заключая сделку. Законом предусмотрены следующие последствия при признании сделки недействительной:

- двусторонняя реституция – каждая сторона обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре, возместить его стоимость в деньгах. Например, сделка, совершенная малолетними, под влиянием заблуждения;

- односторонняя реституция – одной стороне возвращается все исполненное по сделке (либо его стоимость), все исполненное виновной стороной взыскивается в доход государства. Например, сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы;

- недопущение реституции – все, исполненное по сделке обеими сторонами, взыскивается в доход государства. Например, сделка, совершение которой запрещено законодательством, ст.170 ч.2 ГК.

Если недействительна только часть сделки, то признание ее недействительной не влечет за собой недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. Например, заключение договора ссуды с процентами (что противоречит закону).

Иск об установлении факта ничтожности сделки и о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение десяти лет со дня, когда началось ее исполнение.

Иск о признании оспоримой сделки недействительной или о применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение года со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной, ст.182 ГК.

Договор перевозки и транспортной экспедиции. Договор двусторонний, возмездный, реальный (исключение – чартер – консенсуальный). Договор перевозки является публичным. Стороны договора – перевозчик и отправитель. Участником договора является и грузополучатель (может быть как отправитель, так и другой субъект, состоящий с отправителем в договорных отношениях), который не участвует в заключении договора перевозки груза, но принимает от перевозчика исполнение à является третьим лицом в договоре (господствует мнение о том, что договор перевозки – договор об исполнении третьему лицу; другая точка зрения – грузополучатель является стороной в договоре перевозки груза à трехсторонний договор). Предмет договора – не сам груз, а транспортная деятельность. Договор по своей форме – письменный, оформляется документами установленной формы. Заключение договора подтверждается составлением транспортной накладной (коносамента, иного документа). Виды: железнодорожные, воздушные, автомобильные, внутренневодная перевозка, морская.

Банкротство субъектов хозяйственной деятельности Особый случай прекращения деятельности субъекта хозяйствования – банкротство. Порядок признания банкротом предусмотрен З-ном "Об экономической несостоятельности (банкротстве)" от 30.05.91.

Экономическая несостоятельность – удостоверенная судом неспособность субъекта хозяйствования оплатить предъявленные финансовые документы.

Банкротство – установленная судом полная неплатежеспособность субъекта хозяйствования. Банкротство включает:

а) неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязанности по оплате обязательных платежей;

б) невыполнение этих обязанностей в течение 3-х месяцев;

в) установление этих обстоятельств судом.

При подготовке дела об эк. несостоятельности суд назначает экспертизу финансово-хозяйственной деятельности, которая осуществляется аудиторскими организациями. Эксперты должны установить реальное экон. состояние субъекта, выяснить обоснованность требований кредиторов, установить причины эк. несостоятельности. Суду представляется заключение о результатах экспертизы, а также план урегулирования взаимоотношений субъектов хозяйствования и кредиторов. В результате слушания дела об эк. несостоятельности суд вправе принять одно из решений:

·          отклонить исковые требования кредиторов;

·          признать требования обоснованными, а субъекта хозяйствования эк. несостоятельным, но отсрочить выполнение всех или отдельных долговых обязательств, если неблагоприятная ситуация возникла по объективным причинам (стихийное бедствие, неправильное нормотворчество государства) и эта ситуация временная;

·          признать требования кредиторов недействительными и прекратить исполнение тех обязательств, которые ведут субъекта хозяйствования к эк. несостоятельности;

·          признать требования кредиторов обоснованными, субъект хозяйствования – эк. несостоятельным и возбудить дело о банкротстве.

Субъект хозяйствования в период производства по делу к.п.(?) продолжает свою хоз. деятельность. может на любом этапе рассмотрения дела внести определенный судом залог и производство по делу будет приостановлено на срок до 1 года.

Особая реорганизационная процедура -- санация (оздоровление) субъекта хозяйствования путем предоставления финансовых средств заинтересованными лицами (собственниками, кредиторами, труд. коллективом). Санация производится на основе договора таких лиц с Предприятием и под контролем хоз. суда. Участники санации отвечают по обязательствам перед кредитором всем своим имуществом солидарно.

Банкротство – один из возможных итогов разбирательства дела об эк. несостоятельности. По п.1 Декрета №16 1998г. производство по делу о банкротстве возбуждается по заявлению должника, кредитора, по решению суда, ликвидационной комиссии, по решению регистрирующего органа (регламент его работы особо изложен в п.59 Декрета №11 1999г.). По п.59 Декрета №11 регистрирующие органы обязаны направлять в хоз. суд материалы о возбуждении дела о банкротстве коммерческой организации при наличии хотя бы одного из 5 указанных оснований.

Цель разбирательства дела о банкротстве – максимально полное удовлетворение требований кредиторов, ликвидация неплатежеспособных субъектов хозяйствования, объявление их свободными от долгов.

Хоз. суд обеспечивает опубликование объявления о предстоящем слушании дела. Для осуществления функций управления и контроля потенциальным банкротом суд назначает доверенное лицо, которое должно представить заключение о наличии факта банкротства.

По ст.12 З-на "Об эк. несостоятельности (банкротстве)" назначается экспертиза финансово-хозяйственной деятельности. Если отсутствие имущества очевидно, она может не назначаться. Создается ликвидационная комиссия во главе с доверенным лицом, которая извещает кредиторов и заинтересованные стороны о ликвидации банкрота, составляет отчет об имуществе Предприятия, заканчивает текущие дела, проводит поэтапную ликвидацию, предоставляет всем заинтересованным лицам необходимую информацию, представляет заключительный акт о ликвидации суду. Требования, не удовлетворенные из-за недостатка имущества, признаются погашенными.

Билет 14.

Под представительством понимается совершение одним лицом, представителем, в пределах имеющихся у него полномочий сделок и иных юридических действий от имени и в интересах другого лица, представляемого. Согласно ст.183 ГК РБ сделка, совершаемая представителем на основании его полномочий, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.

Потребность в нем возникает не только тогда, когда сам представляемый в силу закона или жизненных обстоятельств не может лично осуществлять свои права и обязанности. В целом ряде случаев к услугам представителя прибегают ради того, чтобы воспользоваться специальными знаниями и опытом представителя, сэкономить время, средства и т.п. Деятельность большинства юридических лиц вообще немыслима без постоянного или хотя бы эпизодического обращения к представительству

С помощью представительства могут осуществляться не только имущественные, но и некоторые личные неимущественные права. Однако не допускается совершение через представителя сделок, которые по своему характеру могут быть совершены только лично. Так, только лично можно составить завещание, выдать доверенность.

2 Субъекты представительства

В отношениях представительства принято различать трех субъектов – представляемого, представителя и третье лицо, с которым у представляемого возникает правовая связь благодаря действиям представителя. В роли представляемого может выступать любой субъект гражданского права, - юридическое лицо или гражданин независимо от состояния дееспособности.

Круг лиц, которые могут быть представителями, является более узким. Во-первых, представители – граждане должны обладать полной дееспособностью. Во-вторых, юридические лица могут принимать на себя функции представителей, если это не расходится с теми целями и задачами, которые указаны в их учредительных документах. В-третьих, законодательство содержит ряд прямых запретов в отношении выполнения представительских функций некоторыми субъектами гражданского права. Так, не вправе быть представителями в суде судьи, следователи и прокуроры, кроме тех случаев, когда они участвуют в деле в качестве законных представителей недееспособных лиц, либо представителей суда, прокуратуры, либо другого органа расследования.

В качестве третьего лица, с которым представляемый с помощью представителя заключает гражданско-правовую сделку или совершает иное юридическое действие, может выступать также любой субъект гражданского права. Закон лишь запрещает представителю совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является.

Правовые связи при представительстве имеют сложную структуру и складываются из трех следующих отношений: 1) между представляемым и представителем; 2) между представителем и третьим лицом; 3) между представляемым и третьим лицом. Первые два звена этой цепочки образуют соответственно внутреннюю и внешнюю стороны непосредственно представительства. Отношения между представляемым и третьим лицом являются результатом осуществления представительства и поэтому представительскими в точном смысле считаться не могут.

3 Отличия представительства от сходных с ним правоотношений

Представительство необходимо отличать от внешне сходных с ним, но имеющих иную юридическую природу действий участников гражданских правоотношений. Так, деятельность представителя не следует отождествлять с выполнением функций посланца и посредника. Представитель хотя и действует от имени представляемого, однако, выражает при совершении сделок и других юридических действий свою собственную волю. С этим обстоятельством, в частности, связаны повышенные требования к его дееспособности, а также прямая зависимость действительности совершенных им сделок с правильным формированием его внутренней воли и адекватным его внешним выражением. В отличие от представителя посланец (посыльный) лишь передает волю (мнение, желание) одного лица другому, но свою собственную волю не выражает. Из этого, в частности, следует, что посланцем может быть и недееспособное лицо.

По признаку выражения воли при совершении сделки представитель отличается и от простого рукоприкладчика, т.е. лица, подписывающего сделку по просьбе другого лица, который вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может подписаться собственноручно. Рукоприкладчик в данном случае не выражает собственной воли и не передает волю такого гражданина, а лишь подтверждает тот факт, что гражданин выразил свою волю.

Посредник (брокер), как и представитель, совершает активные юридические действия, имеющие волевой характер. Однако его действия лишь способствуют заключению договора между сторонами, но сами по себе юридически стороны не связывают. Посредник может подыскать потенциальных партнеров, провести переговоры о заключении сделки с каждым из них, но волю на совершение сделки выражают сами ее будущие участники. Деятельность же представителя не сводится только к такой технической помощи, а выражается в установлении правовых отношений между представляемым и третьим лицом.

Деятельность представителя весьма близка к деятельности комиссионера, который не просто оказывает своим клиентам техническую помощь, но и заключает в их интересах гражданско-правовые сделки. Однако, в отличие от представителя, комиссионер (например, комиссионный магазин) совершает сделки с третьими лицами от собственного имени, и сам приобретает по ним права и обязанности, которые в последующем передает своим клиентам.

Полномочия представителя

Действия представителя создают, изменяют или прекращают гражданские права и обязанности представляемого лишь тогда, когда они совершаются в пределах предоставленных представителю полномочий. Если же представитель превышает свои полномочия, представляемый свободен от каких бы то ни было обязательств перед третьим лицом, с которым представитель вступил в правовые отношения от его имени.

Основания возникновения представительства

Полномочия представителя могут основываться на доверенности, административном акте или законе. Объем и характер полномочий представителя, а также условия их осуществления прямо зависят от лежащих в основе представительства юридических фактов. Соответственно различаются и сами виды представительства: а) представительство, основанное на административном акте, б) представительство, основанное на законе, в) представительство, основанное на договоре.

Представительство, основанное на административном акте, есть такое представительство, при котором представитель обязуется действовать от имени представляемого в силу административного распоряжения последнего. Чаще всего оно имеет место тогда, когда орган юридического лица издает приказ о назначении работника на должность, связанную с осуществлением определенных представительских функций, например, представительством в суде, составлением юридических актов, заключением сделок и т.д. Полномочия представителя в этом случае определяются изданным административным актом, либо следуют из должностной инструкции работника.

В ряде случаев представительские отношения возникают по прямому указанию закона, оно именуется представительством законным. Так, законными представителями малолетних детей являются их родители, полномочия которых основываются на фактах материнства и отцовства. Аналогичную роль играет усыновление, установление опеки. Особенностями данного вида представительства является то, что, во-первых, оно возникает независимо от волеизъявления представляемого, и, во-вторых, полномочия представителя непосредственно определены законом.

Представительство, основанное на договоре, в отличие от двух рассмотренных выше видов обязательного представительства, является представительством добровольным. Оно возникает по воле представляемого, который определяет не только фигуру представителя, но и его полномочия. Кроме того, на совершение юридических действий от имени представляемого требуется согласие самого представителя. Если стороной такого договора становится лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательства, возникает так называемое коммерческое представительство (ст. 185 ГК РБ). Данный вид представительства имеет ряд существенных особенностей по сравнению с обычным, некоммерческим представительством. Главная из них заключается в том, что коммерческому представителю разрешено быть одновременно представителем разных сторон в сделке. Это допускается тогда, когда обе стороны согласны с таким представительством либо когда оно прямо предусмотрено законом. Коммерческий представитель при этом обязан исполнять данное ему поручение с заботливостью обычного предпринимателя.

Полномочия коммерческого представителя должны быть прямо отражены в договоре, который заключается в письменной форме, либо указаны в выдаваемой ему доверенности. Для представительства перед третьими лицами представляемый обычно выдает представителю особый письменный документ, именуемый доверенностью.

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому, для представительства перед третьими лицами (ст. 186 ГК РБ). Чаще всего доверенность выдается для подтверждения полномочий добровольного представительства.

В отличие от договора, регулирующего внутренние отношения между представителем и представляемым, доверенность призвана обеспечить внешний эффект представительства, а именно установить правовую связь между представляемым и третьим лицом посредством действий представителя. Знакомясь с доверенностью, третьи лица, которым она собственно и адресуется, узнают, какими полномочиями обладает представитель. Договор же или иной юридический факт, послуживший основой для выдачи доверенности как таковой, третьих лиц не касается. Любые сделки и иные юридические действия, совершенные представителем в рамках представленных ему полномочий, носят для представляемого обязательный характер. В частности, представляемый не может отказаться от исполнения заключенного на основании доверенности договора, сославшись на то, что представитель нарушил заключенный между ними договор о представительстве, например, отступил от данных ему указаний, если только они не были четко отражены не только в договоре, но и в доверенности.

Требования, предъявляемые к доверенности. Будучи гражданско-правовой сделкой доверенность должна соответствовать всем требованиям, предъявляемым к сделкам законом. В частности, доверенность может быть выдана лишь на совершение правомерных юридических действий; воля представляемого должна формироваться свободно и быть адекватно выражена в доверенности;

Основные предъявляемые к доверенности требования сводятся к следующему.

1. Доверенность должна быть специальным образом оформлена. Закон определяет доверенность как письменный документ, вне которого доверенности не существует. По общему правилу для действительности доверенности достаточно того, чтобы она была облечена в простую письменную форму. При этом она может быть составлена как в виде особого документа, названного доверенностью, так и в любом другом виде, например, в форме письма, телеграммы и т.п. Важно лишь, чтобы в этом документе были четко отражены полномочия представителя и содержались другие реквизиты, необходимые для доверенности.

В случаях, прямо указанных в законе, к форме доверенности предъявляются повышенные требования. Чаще всего они выражаются в том, что доверенность должна быть определенным образом удостоверена. При этом к нотариально удостоверенным доверенностям закон приравнивает доверенности, указанные в п.3 ст.186 ГК РБ:

·      доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом;

·      доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, удостоверенные командиром (начальником) этой части.

·      доверенности лиц, находящихся в местах, лишения свободы, удостоверенные начальником места лишения свободы;

·      доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этого учреждения или руководителем соответствующего органа социальной защиты населения.

Доверенности, выдаваемые от имени юридических лиц, кроме выдаваемых в порядке передоверия, нотариального или какого-либо иного специального удостоверения не требуют. Однако они должны быть подписаны руководителями или иными уполномоченными лицами этих организаций а приложением печати организации, а доверенности на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должны быть подписаны также главными бухгалтерами.

Форма доверенностей на совершение операций в банке и доверенностей на совершение сделок в области внешней торговли определяются специальными правилами.

2. Доверенность является сугубо срочной сделкой. Максимальный срок ее действия в соответствии со ст.187 ГК РБ составляет три года. Если в доверенности срок ее действия не указан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения. Исключение составляет нотариально удостоверенная доверенность, выданная для совершения действий за границей, которая сохраняет силу до ее отмены, если в самой доверенности не содержится указаний о конкретном сроке ее действия. В любом случае в доверенности должна содержаться дата ее совершения, без которой доверенность признается недействительной.

3. Доверенность является именным документом. Это означает, что в доверенности должно быть указано лицо, которому она выдана, а также лицо, которое составило доверенность. При этом доверенность может быть выдана только на имя одного лица.

Заем и кредит.

Предметом договора займа являются вещи, определенные родовыми признаками. Договор займа – реальный договор, считается заключенным с момента передачи денег или вещей. Договор займа может быть возмездным и безвозмездным. ГК предусматривает целевой займ – договор займа с условием использования полученных средств на определенные цели; при нецелевом использовании займа – право требовать досрочного возврата займа и уплаты процентов, если иное не предусмотрено договором. ГК относит к обязательствам договора займа обязательства, которые оформляются векселем, облигациями и государственными ценными бумагами (если соответствует специальному законодательству о векселях и др.) Стороны договора займа – займодавец и заемщик. В качестве займодавца может выступать лицо, имеющее право собственности на соответствующее имущество, так как речь идет о распоряжении имуществом; также финансируемые собственником предприятия, в том числе и казенные. Договор займа может заключаться в устной и письменной форме: В подтверждение договора займа может быть представлена расписка заемщика и другие документы. В случае несоблюдения письменной формы – общие последствия несоблюдения простой письменной формы. Договор займа – односторонний à займодавец имеет только права, заемщик – только обязанности. Заемщик обязан возвратить в установленный срок и порядке сумму договора. Права заемщика – оспаривать договор займа (ст.765) по его безденежности (т.е. деньги не получены или получены в меньшем количестве), когда договор заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения, ввиду стечения тяжких обстоятельств – допускаются свидетельские показания при отсутствии письменной формы. Если доказана безденежность – договор займа считается незаключенным. Если в процессе доказывания будет установлено, что деньги переданы в меньшем количестве – договор считается заключенным на меньшую сумму. Сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу или зачисления на его счет. Ответственность: п.2 ст.764 – при невозврате в срок суммы на эту сумму начисляются проценты за период до фактического возврата суммы, причем это не проценты по договору, а повышенные проценты. Ст.764 – если нарушен срок возврата части займа, заемщик имеет право требовать досрочного возвращения оставшейся части займа (вместе с процентами). Основания прекращения договора: надлежащее исполнение; досрочное исполнение по инициативе заемщика и в связи с досрочным требованием возврата займа. Кредитный договор – соглашение, по которому банк или иная кредитно-финансовая организация (кредитодатель) обязуется предоставить денежные средства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Относительно правовой природы кредитного договора существует дискуссия. Одни авторы считают кредитный договор разновидностью договора займа, другие полагают, что кредитный договор – самостоятельный тип гражданско-правового договора. Кудяков: это финансовый договор; Кузьмин – кредитный отношения являются хозяйственными. Законодатель исходит из того, что кредитный договор является разновидностью договора займа (п.2 ст.771). Кредитный договор имеет специфический предмет регулирования; содержание прав и обязанностей сторон отлично от договора займа; кредитный договор имеет плановый характер; кредитный договор является всегда возмездным; кредитный договор всегда срочный; предметом кредитного договора всегда являются только деньги; предмет договора не становится собственностью кредитополучателя. С другой стороны, и договор займа, и кредитный договор вменяют в обязанность должнику вернуть полученную денежную сумму à это разновидность договора займа. Большинство считает кредитный договор консенсуальным и двусторонним. Заемщиком может быть любое лицо, в том числе и нерезиденты РБ, являющиеся иностранными инвесторами, банки, индивидуальные предприниматели. Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме, иначе он недействителен. В отношении кредитного договора нет рамок по срокам. срок погашения кредита устанавливается по соглашению сторон. Договор может быть пролонгирован путем подписания дополнения к нему. Стороны могут предусмотреть автоматическое продление или возобновление кредитных отношений. Широко распространены револьвирующие кредиты – автоматически возобновляемые, как правило, на тех же условиях по мере погашения кредита. Распространены ролловерные кредиты, которые возобновляются в дату погашения кредита, или кредиты, которые предоставлены в иностранной валюте и продлеваемые на новый срок в дату истечения срока погашения кредита, но с новым обменным курсом иностранной валюты. Обязанности сторон: банк обязан предоставить предусмотренный договором кредит, осуществлять контроль за целевым использованием и обеспеченностью кредита (имеет соответствующее право производить проверки). Заемщик вправе использовать кредит по целевому назначению, отказаться от получения кредита. Заемщик обязан погасить кредит, предоставить кредитору финансовый отчет, уплатить проценты по договору. Формы ответственности по кредитному договору – уплата неустойки и возмещение причиненных убытков в полном объеме. Конкретизация производится в кредитном договоре. Как правило неустойка взыскивается в виде повышенных процентов при невозврате в срок (определенный законов размер упущенной выгоды). Пленум ВХС разъяснил, что такая ответственность является непрерывно текущей санкцией (пеней), индексации не подлежит, может быть уменьшена судом в исключительных случаях.

Государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Рынок ЦБ – организованный рынок, выполняющий функцию торговли и обращения ЦБ. В РБ отношения по ЦБ регулируются:

·          Ст. 143-150 ГК

·          Закон «о ЦБ и фондовых биржах». (на акции и облигации -- не распространяется на иные ценные бумаги)

·          Закон «об АО, ООО, ОДО»

·          Указ 1П 20.07.98 № 366 «О совершенствовании системы гос. регулирования рынка ЦБ».

·          Указ 19.11.98 №553 « о регулировании вексельного обращения в РБ» -- призывает юр. лица и граждан оформлять обязательства по переводным и простым векселям. Векселями не могут проводиться обязательные платежи в бюджет.

·          Постановление НБ 29.01.92 «о временных правилах выпуска векселей в народном хозяйстве».

·          Постановление СМ 8.05.97 «о защите прав инвесторов» -- т.к. выпуск ценных бумаг связан с большим риском для их владельцев и для государства.

В рамках СНГ принято Соглашение «о регулировании межгос. рынка ЦБ» 22.01.93.

Правительством и НБ 15.10.97 установлен порядок ввоза и вывоза ЦБ. Ввоз – приобретение белорусскими резидентами ЦБ имитентов-нерезидентов. Для ввоза требуется разрешение НБ. Вывоз – продажа ЦБ белорусских эмитентов нерезидентам, регулируется менее жестко. Согласование необходимо лишь когда на вывоз установлены квоты. Сначала была Госинспекция РБ по ЦБ, затем Комитет по ЦБ при МинФине, по Указу 1П №366 98 года – ГосКомитет РБ по ЦБ. 31.07.98 СМ постановлением №1218 утвердил Положение о нем.

Задачи ГосКомитета (ГКЦБ):

·          Осуществление контроля и надзора за рынком, выпуском и обращением ЦБ

·          Регулирование проф. деятельности по ЦБ

·          Регистрация выпусков ЦБ

·          Лицензирование проф. деятельности по ЦБ

ГКЦБ утверждает правила выпуска и регистрации ЦБ, осуществляет гос. регистрацию и ведет реестр ЦБ, утверждает требования к содержанию проекта эмиссии, порядок приобретения крупных пакетов акций, определяет порядок осуществления сделок с ЦБ с участием проф. участников рынка ЦБ.

ГКЦБ 16.07.97 утвердил Положение о совершении сделок с ЦБ, 19.07.97 – Положение о лицензировании проф. и биржевой деятельности по ЦБ, утверждены единые требования к проф. участникам рынка ЦБ, фондовым биржам, их руководителям и сотрудникам от 30.03.99, утверждает порядок ведения и учета депозитарных операций, устанавливает требования к фин. достаточности проф. участников. Размер собственного реального капитала д.б. не менее 50% объявленного Уставного Форда, стоимость текущих пассивов не должна превышать стоимости текущих активов, размер убытков по результатам текущей деятельности в любом из кварталов года – половины размера собственного капитала, задолженность перед кредитором, по платежам в бюджет – ј стоимости собственного капитала.

ГКЦБ определяет состав, содержание и порядок публикации информации, касающейся размещения и движения ЦБ, надзорит за деятельностью фондовых бирж (БелВалФондБиржа – гос. предприятие управляется МинГосИмуществом), устанавливает показатели, ограничивающие риск по операциям с ЦБ, нормативное соотношение задолженности эмитентов по выпущенным облигациям к общей стоимости основных и оборотных фондов (облигации субъектами хозяйствования выпускаются под залог имущества, облигации со сроком обращения до 1 года выпускаются в объеме не более 75% стоимости собственных основных и оборотных фондов, со сроком обращения 1-3 года – не более 50%, свыше 3 лет – не более 25% стоимости на момент принятия решения о выпуске).

Состав и стоимость имущества предлагаемого эмитентом в качестве залога подтверждается аудитором. В объеме залога основные средства должны составлять не менее 75%. ГКЦБ имеет в областях и Минске инспекции. Должностные лица ГКЦБ при выявлении нарушений з/д-ва составляют предписания об их устранении. Предписание рассматривается ГКомЦБ в 15-ти дневный срок. О результатах рассмотрения сообщается в 5-ти дневный срок. Лицо может обжаловать решение в хоз. суд в течение 15-ти дней. Подача жалобы приостанавливает исполнение. Штраф д.б. уплачен нарушителем в 15 дней с момента получения постановления или решения суда об оставлении жалобы без удовлетворения. В 5-ти дневный срок надо сообщить ГКЦБ об оплате.

Понятие ЦБ и их классификация.

Ст. 1 закона «о ЦБ» и ст. 143 ГК дают общее понятие ЦБ. ЦБ – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Т.е. между эмитентом и владельцем ЦБ существуют отношения займа. Отсутствие у ЦБ формы и реквизитов влечет признание ее ничтожной.

ЦБ могут выпускаться в виде отпечатанных на бумаге бланков или в форме записей на счетах. Соответствующие записи ведет у себя эмитент. ЦБ бывают в зависимости от порядка передачи прав по ним:

·          Именные – для реализации имущ. прав необходима регистрация имени владельца ЦБ. Передача ЦБ от одного владельца другому отражается изменением соотв. записей в учете (речь идет об уступке требования).

·          На предъявителя – достаточно предъявления самой ЦБ. Она передается просто путем вручения.

·          Ордерные – права передаются путем совершения на ЦБ передаточной надписи (индоссамента) (вексель, коносамент, чек).

НацБанком предусмотрена возможность выпуска т.н. производных ЦБ. Они в своей основе имеют базовый актив. Положение «о производных ЦБ» утв. Пост. НБ 21.01.97.

Производные ЦБ – документы, которые предоставляют права и устанавливают обязанности по покупке или продаже ЦБ (базисного актива).

Базисный актив – ЦБ, которые являются предметом купли-продажи посредством производных ЦБ.

Производными ЦБ являются опцион, фьючерсные и форвардные контракты, которые заключаются только в письменной форме. Для обеспечения сделок с производными ЦБ вносятся залоги.

Опцион – контракт, по которому одна из сторон приобретает право на покупку (продажу) определенного базисного актива по фиксированной цене, действующей в течении срока, указанного в контракте. Другая сторона обязуется за опцион (премию) обеспечить осуществление этого права. Бывают: опцион на покупку (Колл) и опцион на продажу (Пут). Главная обязанность покупателя – оплатить опцион, премию.

Фьючерсный контракт – контракт на покупку-продажу базисного актива в день, установленный контрактом по фиксированной цене.

Форвардный контракт -- это согласие об обязательной покупке-продаже базисного актива в день, установленный контрактом по фиксированной цене.

С точки зрения процедуры выпуска выделяют:

·          Эмиссионные ЦБ – выпускаются единовременно в большом количестве с одинаковой номинальной стоимостью (акции, облигации). Это позволяет привлечь значительные денежные ресурсы единовременно за счет большого количества инвесторов.

·          Не эмиссионные ЦБ – выпускаются отдельными единичными экземплярами различного номинала, предназначенные для привлечения ресурсов постепенно в процессе текущей деятельности (депозитные сберегательные сертификаты).

По статусу лиц, выпускающих ЦБ, различают:

ü  Гос. ЦБ – государством или административно-территориальной единицей (чеки «Имущество», ГКО, ГДО).

ü  Частные ЦБ – ответственность по ним несут соответствующие организации, которые их выпускают.

В зависимости от нац. принадлежности лиц, их выпустивших:

Национальные ЦБ; Иностранные ЦБ

Это важно при регулировании порядка их ввоза-вывоза.

Отдельные виды ЦБ.

Ст. 144 ГК к ЦБ относит:

Гос. Облигации;  Облигации; Векселя; Чеки; Депозитные сберегательные сертификаты; Коносаменты; Акции; Приватизационные ЦБ;

З/д-во различает простые, привилегированные и золотые акции. АО вправе выпускать привилегированные акции на сумму не более 10% УФ. Акции м.б. предъявительными или именными, свободно обращающимися или с ограниченным кругом обращения. Так, в ЗАО они распространяются между учредителями.

Облигации - ЦБ, которая подтверждает обязательство эмитента возместить в установленный срок владельцу бумаги ее номинальную стоимость, а также выплатить фиксированный процент (и иное вознаграждение). Доход по облигациям выплачивается в порядке, предусмотренном условиями выпуска. По облигациям целевых займов владельцу облигаций предоставляется право на приобретение соответствующих товаров.

Вексель – ЦБ, которая удостоверяет ничем не обусловленное обязательство векселедателя или иного указанного в векселе плательщика выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока владельцу векселя (векселедержателю). Векселя бывают:

·          Простые – выписываются должником (соло-вексель). Это безусловное обязательство векселедателя уплатить определенную суму денег предъявителю векселя или иному обозначенному в векселе лицу, или тому, кого она укажет через установленный срок.

·          Переводные – выписывается кредитором (тратта). Это ЦБ, содержащая письменные безусловные указания векселедателя (трассант) плательщику (трассату) уплатить определенную сумму держателю векселя в установленный срок. В РБ все векселя должны быть товарными, кроме векселей СМ и НБ.

Депозитный сертификат – письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств. Дает право вкладчику (его преемнику) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и % по нему. Он может быть выдан только юридическому лицу и права по нему м.б. переданы только юр. лицу.

Сберегательный сертификат выдается и может быть передан только физическому лицу.

Переуступка сертификатов оформляется на их бланках и заверяется печатью банка.

Чек - ЦБ, которая содержит ничем не обусловленное письменное распоряжение чекодателя банку уплатить держателю указанную сумму.

Коносамент - товарораспорядительный документ, удостоверяющий право его держателя распоряжаться указанным в коносаменте грузом и получить груз после завершения перевозки. Коносамент м.б. предъявительным, ордерным, именным.

Билет 15.

Понятие и виды сроков в гражданском праве.

Сроком в гражданском праве называется календарная дата либо период времени, с которым закон связывает возникновение, изменение либо прекращение гражданских прав и обязанностей. Связь сроков с правовыми последствиями означает, что они входят в состав юридических фактов и в силу объективной независимости течения времени от сознания и деятельности людей именуются событиями.

Сроки можно классифицировать по различным основаниям.

По способу установления различаются:

·      сроки, предусмотренные законодательством, например, срок действия доверенности, принятия наследства;

·      договорные сроки, устанавливаемые и изменяемые по взаимному согласию участниками сделки;

·      сроки, назначаемые судом при рассмотрении конкретных дел.

Сроки, установленные законодательством, делятся на императивные и диспозитивные. Императивные сроки не могут быть изменены соглашением сторон (например, претензионные сроки, сроки исковой давности, приобретательной давности). Диспозитивные сроки установлены законом, но могут быть изменены соглашением сторон (к примеру, согласно п.3 ст.415 ГК – сроки при заключении договора).

По назначению выделяют

·      сроки осуществления гражданских прав;

·      сроки исполнения обязанностей;

·      сроки защиты гражданских прав в случае их нарушения.

Сроки осуществления гражданских прав, в свою очередь, делятся на:

- пресекательные (преклюзивные), т.е. срок, предоставленный управомоченному лицу для реализации субъективного права. Пресекательные сроки устанавливаются только нормативными актами. С истечением пресекательного срока управомоченное лицо утрачивает возможность реализации принадлежащего ему права;

- гарантийные сроки, т.е. период времени, в пределах которого обязанное лицо (изготовитель, поставщик, продавец) отвечает за ненадлежащее качество изделий длительного пользования или выполненных работ. Они устанавливаются стандратами, нормативно-технической документацией либо соглашением сторон;

- претензионные сроки, в течение которых управомоченное лицо должно до обращения с иском в суд предъявить требование в письменной форме (претензию) обязанному лицу о добровольном восстановлении нарушенного права. Обязательный претензионный порядок применяется при разрешении имущественных споров между организациями транспорта и связи с их клиентами. Обращение в суд без предъявления претензий другой стороне является основанием для отказа в принятии заявления о возбуждении дела.

Сроками исполнения обязанностей называются сроки, в течение которых участник правоотношения должен совершить действие, составляющее содержание его обязанности. С его началом совпадает начало осуществления прав другой стороной. В большинстве случаев сроки исполнения обязанностей устанавливаются в договоре его участниками. Для исполнения обязанности в целом определяется общий срок, а при длящихся отношениях предусматриваются частные (промежуточные) сроки исполнения, например, декадные и месячные сроки поставки продукции (товаров), сроки периодических платежей за товары, купленные с условием о рассрочке оплаты.

Исчисление сроков. Сроки в гражданском праве определяются различными способами: календарной датой, истечением периода времени (годами, кварталами, месяцами, неделями, днями или часами), а также указанием на событие, которое обязательно должно наступить.

Правильное исчисление срока зависит от определения его начала и окончания. Согласно ст.192 ГК РБ течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало. Так, срок действия доверенности начинает течь на следующий день после ее оформления.

Окончание срока определяется правилами ст. 193-195 ГК РБ.

Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока, а исчисляемый месяцами - в соответствующее число последнего месяца срока. Например, течение годичного срока, начавшегося 1 сентября, закончится 1 сентября следующего года, то есть окончание срока приходится на такую же дату, какой было определено его начало. Если конец срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, который соответствующего числа не имеет, срок истекает в последний день этого месяца.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

В последний день срока установленные действия могут быть выполнены до 24 часов. Но если действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в данной организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции. Все письменные заявления и извещения, сданные на почту, телеграф или иное учреждение связи до 24 часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.

Договор финансирования под уступку денежного требования(факторинга)

По договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступит! финансовому агенту это денежное требование. Этот договор именуется также договором факторинга.

Договора факторинга возмездный и может быть как реальным, так и консенсуальным. По общему правилу, цель факторинга заключается! в получении клиентом денежных средств в обмен на уступаемое им право требования.

В качестве финансового агента могут выступать банки и иные кредитные организации, а также другие коммерческие организации, имеющие специальную лицензию на деятельность такого рода. Клиентом по договору факторинга может быть любое лицо.

Предмет договора факторинга — денежное требование, уступаемое в целях получения финансирования. Это может быть как существующее требование, т.е. требование, срок платежа по которому уже наступил, так и будущее требование, т.е. право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем. Существующее требование должно быть определено в договоре таким образом, который позволяет идентифицировать это требование уже в момент заключения договора, а будущее требование — не позднее, чем в момент его возникновения. Отсутствие такой определенности влечет признание договора факторинга незаключенным.

Момент перехода будущего требования определен в п. 2 ст. 826 ГК: такое требование считается перешедшим к финансовому агенту! после того, как возникло само право на получение с должника денежных средств, являющихся предметом договора.

Если уступка денежного требования обусловлена определенным событием, она вступает в силу после наступления этого события. При этом в каком-либо дополнительном оформлении уступки денежного! требования нет необходимости.

Форма договора факторинга определяется правилами ст. 389 ГК. Поскольку денежное требование, передаваемое по договору факторинга, практически во всех случаях вытекает из сделки, для которой обязательна письменная форма, то и сам договор факторинга должен быть заключен в письменной форме (простой или квалифицированной), а в установленных законом случаях подлежит государственной регистрации.

Клиент несет перед финансовым агентом ответственность за дей­ствительность уступаемого денежного требования, если договором факторинга не предусмотрено иное. Денежное требование признается действительным, если одновременно выполняются следующие усло­вия: клиент обладает правом на его передачу; в момент уступки тре­бования ему не известны какие-либо обстоятельства, вследствие ко­торых должник вправе не исполнять уступаемое требование. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должником переданно­го требования клиент перед финансовым агентом не отвечает, если договором факторинга не предусмотрено иное.

Обязанность должника в договоре факторинга произвести платеж финансовому агенту наступает лишь при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента письменное уведомление об ус­тупке денежного требования данному финансовому агенту и в уведом­лении определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж.

Разгосударствление и приватизация. Понятие разгосударствления и приватизации государственной собственности. З-во о разгос и приватизации. Разгосударствление — передача от государства физ. или юр. лицам частично или полностью функции непосредственного руководства и управления хоз. субъектами.

Приватизация — может рассматриваться как один из видов разгосударствления и состоит в приобретении физ. и юр. лицами права собственности на принадлежащие государству объекты. В результате приватизации государства утрачивает полностью или частично права пользования, владения и распоряжения гос. собственностью.

Разгосударствление и приватизация обеспечивают реальное многообразие форм собственности. Они преодолевают гос. монополизм и, в конце концов из всех концов мы наконец найдем конец, создают условия для развития предпринимательства.

Законодательную основу этих действий представляет:

1.   О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в РБ — Закон РБ

2.   О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в РБ — Декрет - Президент РБ

3.   Об именных приватизационных чеках РБ — Закон РБ - Верховный Совет РБ

4.   О приватизации жилищного фонда в РБ — Закон РБ - Верховный Совет РБ

6.   О порядке передачи земельных участков в собственность юридических лиц (их собственников) и форм государственных актов на право собственности на землю юридического лица (его собственника) и иностранного государства — Указ - Президент РБ

Субъекты и объекты приватизации.

Субъектами, приобретающие гос. собственность:

Граждане РБ; Юр. лица РБ, относящиеся к негосударственной форме собственности; Иностранные юр. Лица; Иностранные физ. лица

Негосударственными юр. лицами признаются те, у которых более 50% в Уставном капитале доля частных лиц. Новейшее законодательство сняло ограничение для участия в приватизации иностранным инвесторам (могут приобретать в собственность даже земельные участки).

.

Формы и способы разгосударствления и приватизации государственной собственности.

Разгосударствления и приватизация объектов гос. собственности осуществляется в форме безвозмездной передачи и в форме продажи.

Статья 10. Цель безвозмездной передачи государственной собственности

Целью безвозмездной передачи части государственной собственности только гражданам РБ является обеспечение социального равенства в процессе приватизации на этапе перехода к рыночной экономике. — субъектами могут быть только граждане !!!

И в рамках программ приватизации государство постоянно определяет перечень объектов, которые подлежат безвозмездной передаче в соответствии с квотами, а именно, имеется жилищная квота, формируемая на основе закона "о разгосударствлении и приватизации" и закона "об именных приватизационных чеках".

Данные квоты используются в первую очередь по целевому назначению. Жилищная квота используется для приватизации жилья, уплаты паевого взноса в ЖСК, а при невозможности использования жилищной квоты частично или полностью по целевому назначению она м.б. направлена на приватизацию имущества гос. предприятий, и граждане могут объединить в этом случае квоты по коэффициенту, определяемому Правительством (только жилье в имущество). Но квоты на имущество используются только для вложения: в имущество приватизированных предприятий.

Для реализации квот гражданам выдаются именные приватизационные чеки "Жильё" и "Имущество", которые являются именными ЦБ, которые свидетельствуют о праве владельца на долю в приватизируемой гос. собственности и выражает размер этой доли. Но наблюдается и либерализация приватизации — Декрет №3 в п.1.10. —- 1.10. при обмене именных приватизационных чеков "Имущество" на акции открытых акционерных обществ, а также при выкупе арендными предприятиями арендованного имущества члены трудовых коллективов и приравненные к ним лица имеют право использовать чеки, выданные им лично, а также полученные по договорам дарения и (или) по наследству от близких родственников (родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, бабушек, дедушек, свекрови, свекра, тестя и тещи),

при условии, что дарятся (наследуются) только чеки, выданные близким родственникам.

Порядок выпуска и обращения приватизационных чеков, гарантии их владельцам установлены законом "об именных приватизационных чеках" — эмиссия и сколько их выдается каждому.

Срок обращения именных приватизационных чеков постоянно продлевается: сначала он был до 31.12.96, затем продлен до 1.07.99, а сейчас завис (переглючило) — и если не примут Постановление - то государство должно их выкупить.

Т.р. разгосударствление в процессе приватизации осуществляется следующими путями:

ü  Через создание ОАО на базе гос. имущества

ü  Путем продажи объектов гос. собственности на аукционе с условиями или без условий, или конкурсы

ü  В связи с выкупом арендованного имущества арендованным предприятием

В случае продажи объекта на аукционе он приобретается физ. или юр. лицами на открытых торгах. И в РБ это наиболее оптимальный вариант, т.к. он наиболее эффективен при определении рыночной стоимости объектов; т.к. является открытым, то снижает возможность коррупции, позволяет приватизировать без приостановки функционирования объекта. Аукционы проводятся гласно, а не менее чем за 1 месяц до проведения - публикуется информационное сообщение в газетах, которое дает полное представление об объекте, в т.ч. об адресе, стоимости имущества, площади земельного участка, условий продажи, даты, времени и места проведения аукциона, контактный телефон и проч. Если речь идет о предприятии: +численность работающих, финансовое состояние и др. Если аукцион проводится с условиями, то в их качестве выдвигаются как правило следующие требования: сохранение или создание рабочих мест, выполнение инвестиционных программ и проч. Победителем аукциона является тот, кто предложил в ходе торгов максимальную цену и по завершении торгов победитель подписывает договор купли-продажи, и договор этот подлежит регистрации в органе приватизации в течение 10 дней после подписания. Но во всех случаях свидетельство о праве собственности выдается органом приватизации лишь после полной оплаты стоимости.

Билет 16

Понятие и сроки исковой давности

Исковой давностью называется срок, установленный законодательными актами для защиты нарушенного субъективного права путем предъявления иска в суд.

В иске заинтересованного лица содержится одновременно два требования: одно обращено к суду, призванному в принудительном порядке защитить нарушенное право, другое – к лицу, нарушившему субъективное право истца. В таком случае участнику для осуществления нарушенного права законодательство предоставляет определённое время, в течение которого он может просить суд о применении мер принудительного характера к лицу, нарушившему право.

Нормы, определяющие продолжительность сроков исковой давности и порядок их исчисления, являются императивными. Стороны не вправе своим соглашением удлинять или сокращать продолжительность сроков давности, определять момент отсчета, изменять порядок исчисления, основания приостановления и перерыва их течения (ст. 199 ГК РБ). Вместе с тем исковая давность применяется судом не по собственной инициативе, как бы автоматически, а только по заявлению стороны в споре (как правило, ответчика), сделанному до вынесения решения.

Институт исковой давности, устанавливая пределы осуществления требований о защите нарушенного права во времени, обеспечивает своевременное предъявление иска заинтересованной стороной к обязанному лицу, что вносит ясность и определенность в осуществление прав и исполнение обязанностей участниками гражданско-правовых отношений. Нормы об исковой давности не допускают, чтобы право неопределенно долго находилось под угрозой возникновения спора по поводу его законности, а в случае нарушения – оставалось незащищенным.

Применение исковой давности способствует всестороннему, полному и объективному выяснению обстоятельств при рассмотрении каждого гражданского дела. По прошествии длительного времени с момента нарушения права письменные доказательства, имеющие значение для разрешения спора, могут быть утрачены, свидетели могут отсутствовать или забыть о существе спора.

Виды сроков исковой давности. Начало течения исковой давности

Сроки исковой давности подразделяются на общие и специальные.

Согласно статьи 197 ГК РБ общий срок исковой давности продолжительностью 3 года независимо от субъектного состава участников спора распространяется на все виды требований, кроме тех, для которых законодательными актами предусмотрены специальные сроки, или исключенных из-под действия исковой давности.

Специальные сроки исковой давности могут быть сокращенными или более продолжительными по сравнению с общим сроком.

Так, годичный срок давности установлен по искам: о признании недействительной оспоримой сделки и последствий ее исполнения (пункт 2 статья 182 ГК РБ); связанным с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, кроме требований в отношении зданий ,сооружений и иных построек(пункт 1 статьи 678 ГК РБ); вытекающих из перевозки груза всеми видами транспорта (пункт 3 статьи 751 ГК РБ). 3-месячный срок давности установлен для требований участника общей долевой собственности о переводе на него прав и обязанностей покупателя при продаже доли с нарушением преимущественного права покупки (пункт 3 статьи 253 ГК РБ).

Сокращенные сроки давности призваны не только ускорить защиту и принудительное восстановление нарушенных прав, но и сократить разрыв во времени между допущенным правонарушением и применением мер принуждения к стороне, не исполнившей возложенную на нее обязанность, что способствует правильному разрешению спора.

Более длительный, по сравнению с общим, срок давности продолжительностью 10 лет установлен для исков о признании недействительными ничтожных сделок (пункт 1 статья 182 ГК РБ).

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. В начале течения срока исковой давности выделяют два основных момента:

·                  объективный – момент нарушения одним лицом субъективного права другого лица;

·                  субъективный – момент, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Путем предъявления иска заинтересованное лицо получает возможность осуществления нарушенного права с помощью суда.

На определение начала течения срока давности не влияет то обстоятельство, что управомоченное лицо не имеет сведений о нарушителе его права.

Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности

Приостановление срока исковой давности вызывается определенными обстоятельствами, создающими невозможность или препятствие своевременного предъявления иска в защиту своих прав.

Исчерпывающий перечень обстоятельств, которые могут служить для приостановления течения срока исковой давности, устанавливается статьей 203 ГК РБ:

1)     чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). Непреодолимой силой признаются стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, ураганы), а также такие общественные явления, как забастовки, эпидемии, эпизоотии. Обстоятельство непреодолимой силы нельзя предвидеть и предотвратить с помощью имеющихся в обществе средств;

2)     пребывание истца или ответчика в составе Вооруженных Сил Республики Беларусь, переведенных на военное положение. Достаточно того, чтобы на военное положение было переведено то воинское подразделение, где находится истец или ответчик. Обычное прохождение истцом или ответчиком службы не является основанием для приостановления течения срока давности;

3)     установленная Советом Министров Республики Беларусь отсрочка исполнения обязательств (мораторий). Мораторий – исключительное явление, вызванное обстоятельствами внутреннего и международного характера. Он может быть частным, то есть затрагивающим исполнение обязательств определенного вида, и общим, если распространяется на все обязательства. Объявление моратория не прекращает действие самого обязательства, а лишь переносит его исполнение на более поздний срок;

4)     приостановление действия акта законодательства, регулирующего соответствующее отношение.

Наличие приостанавливающих исковую давность обстоятельств принимается во внимание лишь при условии, что они возникли или продолжали существовать в последние 6 месяцев срока давности, а если этот срок равен 6 месяцам или менее 6 месяцев - в течение срока давности.

Обстоятельства, прекратившееся ранее указанного времени не приостанавливают течение срока исковой давности, поскольку предполагается, что потерпевшая сторона имеет достаточно времени для предъявления иска.

Со дня прекращения действия обстоятельства, послужившего основанием для приостановления , течение срока исковой давности продолжается, при этом оставшаяся часть удлиняется до 6 месяцев, а 6-месячный или менее продолжительный срок полностью восстанавливается.

Перерыв срока исковой давности означает, что при наличии определенных оснований его течение прекращается вовсе. В отличие от случаев приостановления, после перерыва давностный срок начинает течь сначала. Время, истекшее до перерыва, погашается и не засчитывается в новый срок.

Основания перерыва течения срока исковой давности:

1)     предъявление иска в установленном порядке, причем иск должен быть предъявлен в соответствии с правилами гражданского процессуального права (надлежащим истцом к надлежащему ответчику с соблюдением требований о подведомственности и подсудности). Нарушение установленного порядка предъявления иска служит основанием оставления иска без рассмотрения и не влечет перерыва давности;

2)     совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга, которые могут выражаться в письменном обещании обязанного лица исполнить обязанность, просьбе об отсрочке платежа. Признание долга имеет правовое значение при условии, что оно сделано после наступления срока исполнения обязательства, но до истечения срока исковой давности.

Своевременному предъявлению иска могут препятствовать не зависящие от истца обстоятельства при отсутствии оснований для приостановления или перерыва срока исковой давности. При этом уважительными признаются тяжелая болезнь, беспомощное состояние, длительная командировка. Причины пропуска срока суд может принять во внимание и признать их уважительными, если они имели место в последние 6 месяцев срока давности, а если этот срок равен 6 месяцам или менее 6 месяцев – в течение срока давности. В таких случаях срок исковой давности может быть восстановлен.

Требования юридических лиц о восстановлении пропущенного срока рассматриваться не могут, что становится дополнительным стимулом для своевременной защиты своих прав и интересов.

Последствия истечения срока исковой давности

Суд обязан принять к рассмотрению требования о защите нарушенного права независимо от истечения срока исковой давности, поэтому право на предъявление иска в процессуальном смысле не погашается действием исковой давности в связи с отсутствием каких-либо сроков на предъявления иска судья не вправе отказать в принятии заявления либо возвратить его истцу, сославшись на то, что срок давности по исковому требованию истёк. Установление нового порядка исключало бы возможность законодательного закрепления правила о защите нарушенного права гражданина при восстановлении срока давности, пропущенного по уважительной причине.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Это правило отражает назначение института исковой давности: несвоевременное предъявление иска лишает управомоченное лицо возможности осуществить нарушенное субъективное право в принудительном порядке. Пропуск срока давности – это самостоятельное основание к отказу в иске.

С истечением срока исковой давности по главному требованию истекшим считается и срок исковой давности по дополнительным требованиям (взыскание неустойки, процентов, задатка и т.д.). Они прекращаются вместе с основным требованием, исполнение которого обеспечивают, и не могут существовать без него самостоятельно.

Обязательства вследствие неосновательного обогащения

Под неосновательным обогащением как действием понимается приобретение или сбережение имущества без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований одним лицом (при­обретателем) за счет другого лица (потерпевшего).

Термин «неосновательное обогащение» применяется и для обозначения результата этого действия, т.е. как само неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.

Согласно п. 1 ст. 1102 ГК, такое имущество должно быть возвращено потерпевшему приобретателем, за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 ГК. В отличие от обязательств из причинения вреда, обязанность возвратить неосновательное обогащение возника­ет независимо от того, явилось ли оно результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Существует перечень изъятий из общего принципа обязательности возврата неосновательного обогащения. В частности, не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения I имущество, предоставленное во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что потерпевший знал об отсутствии обязательства либо предоставил имущество в целях благотво­рительности.

Органы приватизации, их права и обязанности.

Общее управление приватизацией в стране возлагается на Министерство по управлению гос. имуществом и приватизацией, а на местах соответствующими полномочиями пользуются местные исполнительно-распорядительные органы. На них в целом возлагается:

ü  Разработка программ приватизации

ü  Организация их реализации в соответствии с законодательством

ü  Создание комиссий по приватизации

ü  Проведение конкурсов и аукционов по продаже объектов

ü  Принятие решений о приватизации

ü  Они уполномочены выступать учредителями ОАО, создаваемыми в связи с разгосударствлением.

Билет 17.

Право собственности в системе вещных прав.

Понятие и содержание права собственности

Гражданское законодательство разделяет все гражданские права на вещные и обязательственные. Вещное право – одна из важнейших частей гражданского права. Суть его состоит в том, что субъект этого права удовлетворяет свои интересы, воздействуя на вещь, находящуюся в сфере его деятельности непосредственно.

Вещные права можно разделить на две группы:

- право собственности

- другие вещные права.

Право собственности по объему правомочий выгодно отличается от других вещных прав. Собственник обладает наиболее полными и широкими полномочиями, которые ограничены только законодательными актами.

Право собственности можно рассматривать в объективном и субъективном смыслах. В объективном смысле право собственности – это совокупность правовых норм, закрепляющих принадлежность определенного имущества физическим или юридическим лицам, определяющих содержание их правомочий и обеспечивающих защиту прав и законных интересов собственника. В субъективном смысле право собственности представляет собой правомочия собственника имущества владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.

Гражданский кодекс Республики Беларусь раскрывает содержание права собственности посредством известной триады правомочий собственника. Согласно ст.210 п.1 ГК собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник осуществляет свои правомочия –

·      собственной властью

·      в собственном интересе

·      по собственному усмотрению

·      независимо от других лиц.

Право владения – возможность осуществления фактического господства над вещью. Различают владение собственника и владение несобственника. Владение собственника имеет своим основанием право собственности и является законным. Владение несобственника может базироваться на определенном правовом основании (титуле), тогда оно является законным. Титулом законного владения может быть акт законодательства, административный акт или договор. Владение несобственника, не имеющего правового основания, является незаконным. Например, владение имуществом, похищенным или иным способом выбывшим из владения собственника помимо его воли.

Незаконное владение может быть добросовестным и недобросовестным. Добросовестным владельцем признается незаконный владелец, который не знал и не должен был знать о незаконности своего владения. Недобросовестным владельцем является тот, кто знал или должен был знать о незаконности своего владения.

Право пользования – это возможность осуществлять эксплуатацию имущества, извлекать из него полезные свойства, получать плоды и доходы. Оно обеспечивает удовлетворение потребностей людей. Правомочие пользования имеет собственник, однако, оно может осуществляться и несобственником в силу акта законодательства, административного акта или договора.

Владение и пользование обычно осуществляется одним лицом и совпадает во времени. К примеру, в соответствии с договором аренды земельного участка арендатор и владеет и пользуется им. Однако, владелец не всегда имеет право пользоваться имуществом, которым владеет. Например, хранитель не вправе без согласия поклажедателя пользоваться переданной на хранение вещью, за исключением случаев, когда это необходимо для обеспечения ее сохранности и не противоречит договору (ст.782 ГК). Закон предусматривает возможность пользования имуществом в случаях, когда владение им принадлежит другому лицу. Например, пользование музыкальным инструментом в помещении собственника, которому инструмент принадлежит.

Право распоряжения – возможность определять юридическую и фактическую судьбу вещи. Правомочие распоряжения принадлежит собственнику, субъекту права хозяйственного ведения или оперативного управления. Это важнейшее правомочие собственника, субъекта права хозяйственного ведения или оперативного управления. Правомочие распоряжение может повлечь прекращение права собственности (в результате заключения договора купли-продажи, дарения). Собственник может употребить или уничтожить вещь, если признает это целесообразным, а также отказаться от права собственности (ст.237 ГК).

Право распоряжения может принадлежать и несобственнику на основе договора с собственником (к примеру, с комиссионером, ст.890 ГК), либо на основании закона (распоряжение имуществом недееспособного лица родителями или опекунами, п.2 ст.32, 36 ГК). Без согласия собственника его имуществом может распорядиться судебный исполнитель.

В соответствии с п.2 ст.210 ГК собственник вправе совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие законодательству, общественной пользе и безопасности, не наносящие вреда окружающей среде, историко-культурным ценностям и не ущемляющие прав и законных интересов других лиц. На собственника возложены и определенные обязанности. Он несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, риск случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения имущества, если иное не предусмотрено законодательством или договором (ст.211 и 212 ГК). Вместе тем, собственник не должен выходить за пределы осуществления гражданских прав, установленных ст.9 ГК. В некоторых случаях собственник недвижимого имущества (к примеру, земельного участка) обязан предоставлять право ограниченного пользования его имуществом другим лицам (ст.268 ГК).

Основания приобретения права собственности. Момент перехода права собственности

Возникновение права собственности законодательство связывает с определенными юридическими основаниями. В гражданском праве в зависимости от характера оснований различают первоначальные и производные способы приобретения права собственности. При первоначальных способах право собственности возникает впервые либо независимо от воли предшествующего собственника. При производных способах приобретения права собственности новый собственник получает свое право на вещь посредством волеизъявления предыдущего собственника данной вещи.

К первоначальным способам приобретения права собственности относятся:

·      Спецификация (переработка) – изготовление движимой вещи путем переработки материалов, которые могут принадлежать производителю (в этом случае он становится собственником) или другому лицу (производитель становится собственником, если стоимость работы превышает стоимость материалов) (ст.221 ГК).

·      Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей – приобретение права собственности на собранные в лесах, водоемах или на другой территории ягоды, рыбу, другие общедоступные вещи или животных. Право собственности на соответствующие вещи приобретает лицо, осуществляющее их сбор или добычу, если сбор или добыча производились в соответствии с законодательством, общим разрешением, данным собственником, или в соответствии с местным обычаем (ст.222 ГК).

·      Приобретение плодов (доходов) – собственник плодоносящей вещи становится и собственником ее плодов (приплод скота, сельскохозяйственные плоды), плоды могут быть юридическими (арендная плата) (ст.136 ГК).

·      Приобретение бесхозяйных вещей – приобретение права собственности на вещи, не имеющие собственника или брошенные собственником (ст.226 ГК). Частные лица могут присвоить себе движимое имущество, государство присваивает и движимость и недвижимость.

Находка – предполагает наличие собственника. Право собственности за нашедшим признается по истечении определенного времени и при условии выполнения определенных действий (ст.228, 229 ГК).

Клад – собственник не может быть установлен. Поступает в собственность собственника земельного участка. В Республике Беларусь собственник земли и лицо, нашедшее клад, имеют равные доли в праве общей собственности на клад (ст.234 ГК).

·      Приобретательная давность означает, что лицо, не являющееся собственником имущества, по истечении установленных законом сроков и при наличии определенных условий становится собственником этого имущества (ст.235 ГК).

Производные способы приобретения права собственности достаточно многочисленны. Они регулируются правовыми нормами, содержащимися в различных главах ГК и иных актах законодательства. К ним относят:

·      отчуждение имущества в собственность другого лица на основании договора, раздел 4 ГК;

·      переход права собственности на имущество реорганизованного юридического лица, §1 гл.4;

·      переход имущества наследодателя в собственность наследников, раздел 6 ГК.

В случае приобретения права собственности на вещь по договору для участников такого договора важное значение имеет определение момента, с которого отчуждатель перестает быть собственником вещи, а покупатель становится собственником. Поскольку собственник, согласно ст.211 и 212 ГК, несет бремя содержания принадлежащего ему имущества и риск его случайной гибели, случайной порчи или повреждения, если иное не предусмотрено законодательством или договором.

Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору может определяться специальными нормами. К примеру, согласно ст.522 п.1 ГК переход права собственности на недвижимое имущество по договору продажи данного имущества подлежит государственной регистрации. В таком случае право собственности возникает у приобретателя с момента регистрации. Так, право собственности на предприятие возникает с момента государственной регистрации этого права, ст.535 ГК.

Для большинства договорных обязательств специальных правил не установлено, применяются правила ст.224 и 225 ГК: право собственности у приобретателя имущества по договору возникает с момента фактической передачи вещи. Передачей вещи признается вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки. Норма о возникновении права собственности у приобретателя диспозитивна, поскольку может быть изменена актами законодательства или сторонами договора.

3 Прекращение права собственности

Прекращение субъективного права собственности является следствием различных фактических обстоятельств. Все такие обстоятельства ст.236 ГК разделяет на

1) основания, прекращающие право собственности на вещь либо по воле самого собственника, либо в результате исчезновения самой вещи (п.1 ст.236 ГК);

2) основания принудительного, вопреки воле собственника прекращения права собственности на имущество при передаче последнего в собственность других лиц (п.2 ст.236 ГК). Это возможно лишь по мотивам общественной необходимости при соблюдении условий и порядка, определенных законом.

К первой группе оснований прекращения права собственности относят:

·      Отчуждение имущества (передача его в собственность других лиц) - право собственности одновременно возникает у приобретателя по тем же основаниям, по которым оно прекращается у отчуждателя (ст.224, 225 ГК).

·      Отказ от права собственности – в этом случае собственник, в отличие от отчуждателя, не имеет намерения передать свое право определенному лицу (ст.237 ГК).

·      Прекращение существования объекта – уничтожение имущества может производится в результате действия собственника или третьих лиц; либо по независящим от них обстоятельствам. Уничтожение имущества собственником следует рассматривать как реализацию им своего правомочия распоряжения данным имуществом. Уничтожение вещи в результате противоправных действий третьих лиц является основанием возникновения обязательственного правоотношения (собственник получает право на возмещение вреда путем предоставления ему в собственность другого аналогичного имущества или возмещения стоимости уничтоженного имущества в денежном выражении). В случаях, когда гибель имущества нельзя поставить в вину ни самому собственнику, ни третьим лицам (в результате воздействия стихийных сил природы, массовых социальных потрясений), прекращение права собственности возлагает неблагоприятные последствия на собственника погибшего таким образом имущества (ст.212 ГК).

·      Утрата права собственности на имущество – такое основание имеет место, к примеру, когда при использовании собственником вещей, определенных родовыми признаками, они обезличиваются с аналогичными вещами других лиц и в результате перестают быть собственностью данного лица ввиду невозможности их индивидуализации. Так, в случаях, прямо предусмотренных договором хранения, допускается хранение с обезличением (ст.780 ГК). Принятые на хранение вещи одного поклажедателя могут смешиваться с вещами того же рода и качества других поклажедателей. В такой ситуации поклажедатель утрачивает право собственности на переданное на хранение имущество и приобретает обязательственное право на получение равного или определенного по соглашению с хранителем количества вещей того же рода и качества.

Перечень оснований прекращения права собственности вопреки воле собственника включает:

Обращение взыскания на имущество по обязательствам – производится по решению суда, если иной порядок не предусмотрен законодательством или договором, ст.238 ГК.

Отчуждение имущества, которое в силу акта законодательства не может принадлежать данному лицу – например, вещей, ограниченных в обороте, ст.239 ГК.

Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, если такое изъятие невозможно без прекращения права собственности на недвижимость, находящуюся на данном участке, ст.240 ГК.

Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, ст.241 ГК, и домашних животных, ст.242 ГК.

Реквизиция – принудительное изъятие имущества в собственность государства в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, с выплатой его стоимости, ст.243 ГК.

Конфискация – безвозмездное обращение имущества в собственность государства в качестве санкции за правонарушение (преступление), ст.244.

Принудительная передача собственником своей доли в общей собственности остальным участникам долевой собственности с выплатой ему компенсации по решению суда (п.4 ст.255 ГК), если доля незначительна и собственник не имеет существенного интереса в использовании общего имущества.

Признание права собственника недвижимости на приобретение вещного права на земельный участок, на котором находится эта недвижимость; либо право собственника земельного участка на приобретение оставшейся на нем недвижимости по решению суда. Это допускается в случаях, когда снос здания или сооружения, находящегося на земельном участке, запрещен законодательством (к примеру, жилые дома, памятники истории и культуры и пр.) либо не подлежит осуществлению ввиду иного превышения стоимости здания или сооружения по сравнению со стоимостью отведенной под него земли, п.2 ст.266 ГК.

Изъятие земельного участка у собственника, владельца, пользователя в случаях и порядке, предусмотренных земельным законодательством, ст.271 ГК.

Разгосударствление и приватизация, ст.218 ГК.

Национализация – допускается только на основании закона и с условием полной компенсации стоимости этого имущества и других убытков, причиненных собственнику, ст.245 ГК.

Формы собственности

Определение форм и субъектов права собственности имеет и теоретическое, и практическое значение. От формы собственности и субъектов права собственности зависит решение вопросов о правовом режиме имущества, находящегося в собственности данного субъекта, праве определенного субъекта иметь то или иное имущество, особенностях приобретения и прекращения права собственности на имущество, владения, пользования и распоряжения им.

Статья 13 Конституции Республики Беларусь и п.1 ст.213 ГК предусматривают, что собственность может быть государственной и частной. При этом государство гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности (ч.2 ст.13 Конституции РБ). Согласно п.5 ст.213 ГК, права всех собственников защищаются равным образом.

Субъектами права государственной собственности являются Республика Беларусь и административно-территориальные единицы. Субъектами права частной собственности являются физические и негосударственные юридические лица.

Обязательства в следствие причинения вреда.

Это самостоятельный тип гражданско-правовых обязательств. Характерные признаки: объектом обязательств являются как имущественные, так и личные неимущественные отношения; возникают вследствие нарушения прав, носящих абсолютный характер (право собственности, здоровье и др.); обязательства носят внедоговорной характер, т.е. причинение вреда либо вообще не связано с неисполнением договора, либо возникает в силу прямого указания закона; эти обязательства предусматривают полное возмещение причиненного вреда; обязательства предусматривают, что обязанность возмещения вреда может быть возложена не только на причинителя вреда, но и на иных лиц. Элементы обязательства – стороны, содержание, предмет. Сторонами обязательства являются кредитор и должник; кредитор – потерпевший, юридическое или физическое лицо, котором причинен вред; должник – причинитель вреда. Обязательства из причинения вреда– внедоговорное обязательство, в силу которого лицо, причинившее вред, обязано этот вред возместить, а потерпевший вправе требовать возмещения вреда. Обязанность возместить вред является мерой гражданско-правовой ответственности внедоговорного характера и существенно отличается от договорной ответственности: внедоговорная ответственность может наступить лишь при наличии вреда, ответственность за неисполнение договора наступает и при отсутствии убытков у кредитора; при неисполнении договора должник отвечает не только за свою вину, но и за вину третьих лиц, при внедоговорной ответственности – возможно и за чужие действия, но ответственность при этом наступает за свою вину; ответственность из причинения вреда основывается на принципе его полного возмещения, в случае договорной ответственности убытки могут возмещаться с известными ограничениями. Обязательства из причинения вреда возникают при наличии следующих условий: наличие вреда; наличие противоправного поведения причинителя вреда; причинная связь между поведением и вредом; наличие вины причинителя. Состав может быть и усеченным. Наличие вреда обязательно для существования обязательства. Возмещению подлежит как имущественный, так и неимущественный(моральный) вред. Имущественный вред – уничтожение, повреждение, порча вещей, имущества; моральный вред – нравственные либо физические страдания. Вред возмещается в полном объеме, размер морального вреда устанавливается судом.

Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности.

Понятие монополистической деятельности. Антимонопольное законодательство. Органы гос. контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

Законодательство о монополии и конкуренции содержит новый раздел о монополиях и конкуренции (?). Ранее оно не имело смысла, т.к. им было государство. Антимонопольное законодательство предусматривает комплекс мер, предназначенные для поддержания и защиты конкуренции, которая является сутью нормальных экономических и иных отношений. Законная защита конкурирующих предприятий, недопущение частных монополий, возникших как в рамках самой рыночной системы, так и порождаются действиями государственной власти, так как следует согласится с тем, что серьезная монополия без поддержки государства невозможна.

 Термин «монополия» впервые употреблен в законодательстве Древнего Рима в 483 г. до н.э. Там было сказано, что ни одно лицо не вправе осуществлять любой вид деятельности единолично. Уже в средних веках сложилась доктрина о недействительности монополий. Идеи равные монополии не возможны без одобрения государства. Сейчас наибольшие достижения в этой области имеются в США. У них сложилась антитрестовское законодательство, в основе которого лежит закон Шермана 1890 года.

SYMBOL 224 \f "Wingdings" \s 4 Роль нашего законодательства состоит в обеспечении добросовестной конкуренции.

Соглашение от 12.03.93 г. «О согласовании антимонопольной политики» (в границах СНГ).

В РБ демонополизация составляет ядро реформы. Закон о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции (01.12.92).

Учрежден спец. Орган – Государственный Комитет РБ по антимонопольной политике, который был подотчетен СМ. Сейчас эта функция возлагается на Министерство Предпринимательства и Инвестиций.

Закон от 18.02.97 «О рекламе» (ВВС 97 №8).

Наиболее детально вопросы антимонопольного регулирования изложены в УК!

Ст. 244 – нарушения антимонопольного законодательства

Ст. 245 – установление и поддержание монопольных цен

Ст.247 – ограничение конкуренции

Ст. 248-249 незаконное использование деловой репутации и дискредитации деловой репутации конкурентов

Ст. 450 – распространение ложной информации о товарах и услугах.

 Министерство по антимонопольной политике от 15/10/94 утверждено положение о государственном реестре хозяйственных субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном рынке. Оно устанавливает, что предельная величина для одного субъекта хозяйствования – производителя продукции должна составлять 45%, а товаров – 30%, при которой он подлежит включению в соответствующий реестр.

Министерство по антимонопольной политике утвердило «методические рекомендации по выявлению монопольных цен» от 15/06/95. Под монопольной ценой понимается та, которая устойчиво отклоняется... Цены могут быть монопольно высокие, которые дают сверхприбыль, и монопольно низкие, которые в кратковременный период затрудняют доступ другим субъектам.

Способы (меры) антимонопольного регулирования.

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Рассмотрение дел о монополистической деятельности.

Ключевой момент – доминирующее положение, т.е. такое место субъекта хозяйствования на рынке, которое даёт возможность самостоятельно или с другими предприятиями диктовать условия потребителям и конкурентам, затруднять доступ на рынок другим хозяйственным субъектам или иным образом ограничивать конкуренцию. Это может быть

·          преднамеренное сокращение производства,

·          изъятие товаров из обращения для создания (поддержания) дефицита,

·          навязывание при заключении договоров невыгодных контрагенту условий,

·          установление высокой или низкой цены и т.д.

·          запрещающие действия органов управления ограничивают самостоятельность субъектов хозяйствования, что может привести к ограничению конкуренции. В частности, необоснованное воспрепятствование в создании новых субъектов хозяйствования, установления запретов на осуществление определённых видов деятельности; дача указаний о первоочередной поставке товаров определённым субъектам.

Государственные меры антимонопольного регулирования направлены на предотвращение возникновения монополий, путём контроля за созданием объединений; за преобразованием и ликвидацией субъектов хозяйствования; контролем за приобретением долей участия в уставном капитале; протекционирование развития конкуренции – это контроль за деятельностью субъектов, доминирующих на рынке: разукрупнение, налаживание общественного контроля, понуждение к заключению договоров; за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний государственного комитета по решению Хозяйственного суда налагается штраф в размере до 10% дохода за предыдущий год + УК.

Билет 18

Понятие и виды права общей собственности

Общая собственность - это отношения по принадлежности одного и того же имущества двум или нескольким лицам (сособственникам). В настоящее время круг участников (субъектов) общей собственности не ограничен. Она может возникнуть между любыми участниками гражданских правоотношений в любом сочетании и соотношении.

Основанием возникновения права общей собственности являются различные юридические факты. Как правило, это совершение несколькими лицами гражданско-правовых сделок, прежде всего договоров купли-продажи и договоров о совместной деятельности, наследование неделимой вещи несколькими лицами и др.

Гражданский кодекс различает общую долевую и общую совместную собственность. Регулирование отношений долевой собственности связано с определением конкретных арифметических долей, определенных участниками или судом в самом праве на общее имущество. Участник общей собственности не имеет права на долю в стоимости общего имущества или на реальную долю в самом имуществе. Он имеет право на долю в самом праве собственности на общее имущество (ст.246 ГК). Участники общей совместной собственности не имеют долей в общем имуществе. Доля устанавливается, по общему правилу, лишь при прекращении общей собственности. Законодательством может быть предусмотрена возможность образования общей совместной собственности на отдельные виды имущества.

Право общей долевой собственности

Предполагается, что общая собственность двух или нескольких лиц на одно и то же имущество является долевой, за исключением случаев, когда Гражданским кодексом Республики Беларусь или иными законодательными актами допускается образование совместной собственности на это имущество (п.3 ст.246 ГК) Размер доли определяют сами участники общей собственности и только при наличии между ними разногласий размер долей может быть определен судом. Если участники не определили своей доли в праве собственности, они предполагаются равными. Имущество делится на количество участников (ст.247 ГК). Владение, пользование и распоряжение общим имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется его участниками по соглашению между ними, а при недостижении согласия порядок осуществления правомочий устанавливается судом.

От размера принадлежащей каждому участнику доли в общей собственности зависит количество продукции, плодов и доходов, получаемых от общего имущества, если иное не предусмотрено соглашением между ними (ст.251 ГК).

Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со свое долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также издержках по его содержанию и сохранению, если законодательством или договором не установлено иное (п.1 ст. 252 ГК).

Судьба улучшений, произведенных одним из участников в общем имуществе, зависит от того, отделимы они или не отделимы от общего имущества (без несоразмерного ущерба его хозяйственному назначению). Улучшения, отделимые от общего имущества по общепринятым правилам, поступают в собственность того из участников, который их произвел, если участники в соглашении не предусмотрели, что улучшения поступают в общую собственность (п.3 ст.247 ГК).

Неотделимые улучшения от общего имущества, произведенные одним из участников за свой счет, если они произведены с соблюдением установленного порядка, становятся объектом общей собственности всех участников. По требованию этого участника его доля, как и доли остальных участников, в праве собственности должна быть увеличена (п.3 ст.237 ГК).

Распоряжение общим имуществом осуществляется по соглашению всех сособственников. Однако каждый участник общей долевой собственности самостоятельно распоряжается своей долей в праве собственности.

При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов (п.1 ст.253 ГК). Сособственник, решивший продать свою долю в общей собственности постороннему лицу, обязан известить в письменной форме остальных сособственников о намерении продать свою долю с указанием цены и других условий, на которых продает ее. Если остальные сособственники откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в отношении прочего имущества - в течение десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу.

В случае продажи доли с нарушением преимущественного права покупки другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя (ст.253 ГК РБ). Правила этой статьи применяются также при отчуждении доли по договору мены.

Согласно ст. 254 ГК приобретатель доли становится собственником с момента заключения договора об отчуждении вещи, если иной момент не предусмотрен соглашением сторон.

В отношении отчуждения части недвижимости, когда договор отчуждения доли подлежит государственной регистрации, право собственности возникает с этого момента.

Любой участник долевой собственности по своему усмотрению может потребовать выдела своей доли из общего имущества. Выдел доли участника в праве собственности не означает ее прекращение, так как участник может продать ее другому участнику или третьему лицу. В случае, если сособственник потребует выдела доли имущества в натуре, если это возможно без несоразмерного ущерба для общего имущества, правоотношение долевой собственности для этого участника прекращается.

Прекращение общей долевой собственности влечет ее раздел, который осуществляется по согласию всех участников. При недостижении согласия - судом.

Право общей совместной собственности

Отношения между участниками общей совместной собственности, в отличие от долевой, лишены строгой регламентации, поскольку носят лично-доверительный характер. В общей совместной собственности доли участников не определены. Необходимость определения долей возникает в случае ее раздела или выдела, что ведет к прекращению отношений общей собственности для выделяющегося участника.

Существует два вида общей совместной собственности: общая собственность супругов и собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.

В п.1 ст. 256 ГК установлено, что участники совместной собственности сообща владеют и пользуются общим имуществом, если соглашением между ними не предусмотрено, что определенными объектами общего имущества будет пользоваться один или несколько участников.

Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется также по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершена сделка по распоряжению имуществом.

Согласно ст.257 ГК раздел и выдел из общего имущества может осуществляться лишь при условии предварительного определения доли каждого из участников. Кроме того, установлена презумпция равенства долей при условии, что законодательством или соглашением участников не установлено иное.

Основания и порядок раздела общего имущества такие же как и для раздела долевой собственности, а именно: согласие всех участников, желание выделить долю, выйти из состава участников. Раздел может быть произведен либо по соглашению участников, либо по решению суда. Участники вправе получить свою долю в натуре или ее стоимость.

Отдельным видом общей собственности является собственность супругов. Общая собственность супругов может иметь режим, установленный законом или брачным договором (ст.13 КоБС РБ), в соответствии с которым супруги могут установить режим раздельной собственности (ст.259 ГК). При отсутствии брачного договора имущество супругов будет находиться в законном режиме совместной собственности.

Субъектами общей совместной собственности могут быть только супруги, состоящие в зарегистрированном браке. Момент возникновения совместной собственности связан с моментом заключения брака или с моментом, установленным в брачном договоре, причем, предполагается равенство долей.

Все нажитое супругами во время брака имущество, за некоторыми исключениями, относится к их совместной собственности, независимо от того, кем из них и за чей счет имущество было приобретено, произведено, создано, на чье имя оформлено. Пункт 2 ст.259 ГК относит часть имущества супругов к их раздельной собственности. Это относится к вещам индивидуального пользования (одежда, обувь и другие предметы личного пользования, за исключением предметов роскоши), хотя и нажитым в период брака за счет общих средств, но предназначенных для удовлетворения личных потребностей каждого из них. Имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, находится в его собственности, однако супруги в брачном договоре могут предусмотреть переход какого-либо добрачного имущества в совместную собственность. Драгоценности и другие предметы роскоши, приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются их общей совместной собственностью независимо от того, кто из супругов ими пользовался. Закон не определяет, что относится к предметам роскоши. В случае спора вопрос решается судом в зависимости от материального благосостояния семьи.

Взыскание обращается лишь на раздельное имущество супруга по обязательствам одного из супругов, а при его недостаточности можно обратить взыскание на его долю в общем имуществе, которая ему причиталась бы при разделе этого имущества.

Семейные отношения без регистрации брака не влекут возникновения общей совместной собственности. Спор о разделе совместно нажитого в этом случае имущества разрешается по правилам общей долевой собственности.

Своеобразен правовой режим имущества крестьянского (фермерского) хозяйства [1]. П.1 ст.260 ГК устанавливает, что имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности, если законодательством или договором между ними не установлено иное. Гражданский кодекс установил презумпцию общей совместной собственности крестьянских хозяйств, что соответствует сути этих хозяйств, как семейно-трудовой общности граждан, связанных близкими семейно-трудовыми отношениями. Пунктом 2 ст.260 ГК РБ установлен примерный перечень имущества, которое может находиться лишь в общей собственности этого хозяйства, и определены критерии для отнесения иного имущества к совместному имуществу хозяйств. Имущество должно обеспечивать деятельность крестьянского хозяйства и приобретаться за счет общих средств его членов (насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, сельскохозяйственная техника и др.). Земельный участок не включен в число объектов общей собственности хозяйства, так как он предоставляется в пожизненное наследуемое владение или в аренду и оформляется на главу хозяйства.

Пользование имуществом крестьянского хозяйства осуществляется его членами не совместно (сообща), а по взаимной договоренности. Закон о крестьянском (фермерском) хозяйстве в ст.9 устанавливает, что сделки по распоряжению имуществом может осуществлять лишь глава хозяйства или уполномоченный им доверенностью другой член хозяйства.

Договор поручения и комиссии

Договор поручения

По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется со­вершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определен­ные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совер­шенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя.

Договор поручения консенсуальный, двусторонне-обязываюший и, по общему правилу, безвозмездный. Стороны договора поруче­ния — доверитель и поверенный. В качестве доверителя и поверенно­го могут выступать как физические, так и юридические лица. Предмет договора поручения — юридические действия, которые должны быть определены в договоре поручения. Договор поручения служит осно­ванием возникновения у поверенного полномочия, в силу которого в результате совершения поверенным юридических действия соответст­вующие этим действиям права и обязанности возникают, изменяются или прекращаются непосредственно у доверителя.

Договор поручения, по общему правилу, является безвозмездным. Возмездность договора должна быть прямо установлена в законода­тельстве или договоре. Если договор поручения связан с осуществле­нием его сторонами или одной из них предпринимательской деятель­ности, то такой договор поручения предполагается возмездным, однако размер вознаграждения не относится к числу существенных условий договора.

Условия действительности указаний доверителя — их правомер­ность, осуществимость и конкретность. Указания доверителя, не от­вечающие этим критериям, не влекут юридических последствий.

Отступление от указаний доверителя без его согласия может быть обусловлено лишь интересами доверителя. Обязанность уведомления доверителя о допущенных отступлениях является для обычного пове­ренного императивной. Для поверенного, действующего в качестве коммерческого представителя, она установлена диспозитивно и может быть устранена договором.

Соглашение, направленное на ограничение прав доверителя или поверенного соответственно на отмену поручения или на отказ от по­ручения, является ничтожной сделкой.

Договор комиссии

По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные от­ношения по исполнению сделки.

Договор комиссии консенсуальный, возмездный и двусторонне-обязывающий. Его стороны — комитент и комиссионер.

Предмет договора — совершение комиссионером сделок по пору­чению комитента и за его счет. В отличие от поверенного в договоре поручения, комиссионер действует от своего имени, поэтому приоб­ретает права и становится обязанным по сделке, совершенной им с третьим лицом.

Размер комиссионного вознаграждения комиссионера и дополни­тельного вознаграждения за делькредере (ручательство за исполнение сделки третьим лицом) не является существенным условием договора комиссии.

Комиссионер принимает на себя исполнение комиссионного по­ручения за свой риск, который состоит в том, что если исполнение договора комиссии оказалось невозможным по не зависящим от ко­митента причинам, комиссионер не сохраняет права на комиссионное вознаграждение и возмещение понесенных расходов.

Одним из критериев надлежащего исполнения комиссионного по­ручения является исполнение его на наиболее выгодных для комитен­та условиях. По общему правилу, комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим лицом заключенной комиссио­нером сделки. Исключение из этого правила представляет собой принятие комиссионером делькредере, а также непроявление им не­обходимой осмотрительности в выборе третьего лица. Факт неосмот­рительности комиссионера должен быть доказан комитентом.

Отступление комиссионера от указаний комитента правомерно лишь при условии необходимости такого отступления для обеспечения интересов комитента и невозможности получения от него предвари­тельного согласия на такое отступление. Если в качестве комиссионера выступает субъект предпринимательской деятельности, договором может быть установлено освобождение его от необходимости получе­ния предварительного согласия комиссионера. В иных случаях условие договора о предоставлении комиссионеру права отступать от указаний комитента без предварительного запроса ничтожно.

По общему правилу, заключение договора субкомиссии допусти­мо, если это прямо не запрещено договором комиссии. Ответствен­ным перед комитентом остается основной комиссионер. Вступление комитента в непосредственные отношения с субкомиссионером до­пустимо только с согласия комиссионера.

Веши, поступившие к комиссионеру от комитента либо приобре­тенные комиссионером за счет комитента, являются собственностью последнего.

Комитент обязан освободить комиссионера от обязанностей, при­нятых им на себя перед третьим лицом. Неисполнение комитентом этой обязанности влечет возникновение у комиссионера права требо» вать от комитента возмещения причиненных таким неисполнением убытков.

Комитент вправе отказаться от договора комиссии (как с неопре­деленным, так и с определенным сроком действия) в одностороннем порядке. Комиссионер не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора комиссии, заключенного на определенный срок.

Законодательное регулирование качества продукции.

Многочисленные нормативные акты требуют, чтобы субъекты хозяйствования обеспечивали надлежащее качество. Закон о защите прав потребителей от 19.11.93 содержит ст. 8 «надлежащее качество», ст. 9 «гарантийные обязательства»... ГК в ст. ст. 439, 444 содержит указания о качестве предлагаемых к продаже товаров, ст. 774-775 говорят о качестве подрядных работ и т.д. Разделы о качестве должны являться неотъемлемой частью любого договора.

Качество – совокупность свойств, отражающих уровень новизны, надежность, долговечность, экономичность и другие потребительские свойства продукции, которые придают ей способность удовлетворять соответствующие потребности. Понятие продукции охватывает и товары, и НТразработки, и объекты строительства, и работы, и услуги.

Обеспечение необходимого качества достигается с помощью различных средств:

·          Технических – состоят в разработке и внедрении новой техники, технологий.

·          Организационных – создание системы соответствующих органов и служб, обеспечивающих качество продукции, в первую очередь путем осуществления надзора за качеством.

·          Экономических – поощряется путем установления надбавок премий.

·          Правовых – устанавливаются определенные требования к качеству продукции, порядку проведения работ, обязательная сертификация, обязательная приемка по качеству, санкции за производство некачественной продукции.

В правовую форму в конечном итоге облекаются все иные средства, поэтому правовые средства обеспечения качества продукции нацелены на защиту интересов потребителей и общества в целом. Для решения вопросов регулирования отношений, связанных с качеством, государство создает различные специальные органы. Для этих целей желательно создание соответствующих объединений граждан (общество защиты прав потребителей).

Гос. комитет по стандартизации, метрологии и сертификации РБ (Госстандарт) действует на основании Положения утвержденного СМ 11.04.97. Задачи Госстандарта:

-                         проведение единой гос. политики, осуществление единого регулирования в области сертификации, стандартизации, метрологии.

-                         Обеспечение защиты интересов государства и потребителей в вопросах качества продукции, работ, услуг.

-                         Обеспечение организации, функционирования и развития гос. систем стандартизации, систем классификации и кодирования технико-экономической и соц. информации, системы единства измерений и, начиная с декабря 1998 предпринимаются меры по стандартизации правовой информации, гос. метрологической службы.

-                         Организация функционирования национальной системы сертификации.

Наличие этих систем необходимо, чтобы добиться качества, т.к. нужна во-первых, надлежащая техническая документация, во-вторых требования к самой продукции, работам и услугам, в-третьих, надежные единицы измерений, средства измерений, применяемые методики проведения измерений и испытаний.

Также надо координировать работу по м/н сотрудничеству в области стандартизации, метрологии и сертификации. Указ 1П от 20.05.99 №268 «О повышении конкурентоспособности продукции отечественного производства и об усилении ответственности изготовителей, поставщиков и продавцов за качество продукции» требует создать на предприятиях системы управления качеством в соответствие с требованиями международных стандартов ISO 9000 (International Standart Organization).

Основу правового регулирования качества продукции составляют законы от 5.09.95 «О стандартизации», «Об обеспечении единства измерений», «О сертификации продукции, работ и услуг».

Постановление СМ от 1.09.98 №1371 «О гос. надзоре за выполнением требований стандартов, обеспечением единства измерений и контроле за соблюдением правил обязательной сертификации в РБ». По постановлению КМ от 24.06.96 №418 «О национальном Фонде стандартов». Госстандарт создал собрание отечественной, иностранной и международной документации по метрологии и сертификации. Он выдает любую информацию из этого фонда на договорной основе.

Госстандарт принимает многочисленные акты межведомственного характера, а также республиканские органы управления устанавливают соответствующие требования для подконтрольных объектов.

Государства – участники СНГ подписали 13.03.92 соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации. В РБ наблюдается тенденция ускорения развития сети специальных учреждений по стандартизации, метрологии и сертификации.

Билет 19.

Понятие и виды ограниченных вещных прав.

Республика Беларусь, являясь преемником институтов гражданского права СССР, относится к странам-приверженцам континентальной системы права. Континентальная система гражданского права – результат развития европейскими учеными институтов римского частного права. Основной особенностью римского, а стало быть и континентального гражданского права, является наличие в нем правовой категории “вещные права”.

Суть вещных прав состоит в том, что субъекты этих прав удовлетворяют свои интересы путем непосредственного воздействия на вещь или имущество, находящиеся в сфере их хозяйственного господства.

Вещным правам присущи устоявшиеся нормы, принципы и традиции. К числу таковых относятся:

·        принцип отсутствия двух полных прав собственности на одну вещь, то есть , право собственности – едино и неделимо;

·        принцип наибольшей полноты права собственности, то есть, возможность осуществления права собственности по усмотрению собственника, причем наиболее полно и независимо;

·        принцип необходимости наличия собственника при существовании прав на чужие вещи;

·        принцип защиты субъектов вещных прав от посягательств со стороны третьих лиц.

Гражданский Кодекс 1923 года содержал деление гражданских прав на вещные и обязательственные. Это деление было отменено Гражданским Кодексом 1964 года и восстановлено Гражданским Кодексом 1998 года. Действующий ГК регулирует вопросы вещных прав разделом II “ Право собственности и другие вещные права”.

Виды вещных прав

Вещные права подразделяются на две большие группы:

1.Права на свои вещи – право собственности.

2.Права на чужие вещи – иные вещные права.

Право собственности – это основное вещное право, именно ему посвящено большинство норм вещного права.

Согласно белорусскому законодательству и теории права содержание права собственности составляют три правомочия: владения, пользования и распоряжения. Право собственности в объективном смысле – это совокупность правовых норм, регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению собственником принадлежащим им имуществом по своему усмотрению и по защите его интересов от вмешательства третьих лиц. Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная возможность владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по усмотрению собственника и в своих интересах.

Иные вещные права (права на чужие вещи) не могут создаваться произвольно, так как возникают на основе права собственности иного субъекта и обременяют последнего. Иные вещные права могут предоставлять их обладателям в отношении чужой вещи либо право пользования (сервитуты), либо право владения и пользования (право постоянного пользования земельными участками), либо право владения, пользования и ограниченного распоряжения (хозяйственное ведение, оперативное управление). Перечень иных вещных прав дан в статье 217 ГК, к числу которых относятся:

·        право хозяйственного ведения;

·        право оперативного управления;

·        право пожизненного наследуемого владения землей;

·        право постоянного пользования земельным участком;

·        сервитуты.

Особенности вещных прав

Поскольку ГК предусматривает деление прав на вещные и обязательственные, необходимо выделить основные характеристики, отличающие одни от других. Вещным правоотношениям присущи следующие признаки:

1. Абсолютный характер вещных правоотношений. Это означает, что управомоченному субъекту вещных прав противостоят как обязанные все и каждый члены общества (в относительном правоотношении обязанными являются лишь конкретно определенные лица).

2. В вещном правоотношении обязанные субъекты играют пассивную роль отрицательного свойства. Это означает, что все и каждый обязаны воздерживаться от нарушения вещного права другого лица (в обязательственном правоотношении обязанные лица должны, напротив, совершить определенные действия, то есть, играют активную роль).

3. Вещные правоотношения не основаны на каком бы то ни было договоре или обязательстве, а вытекают из права собственности как такового.

4. Нарушение вещного права может последовать от любого и каждого, и иск о защите нарушенного вещного права также может быть предъявлен к любому и каждому, совершившему активное действие и тем самым нарушившему права собственника (в обязательственных правоотношениях право может защищаться против конкретного, заранее известного обязанного лица).

5. Вещному праву присуще право следования. Это означает, что в случае перехода вещного права к другому лицу к этому же лицу переходят и все обременения ( например, право залога- ст.334 п.1ГК; право сервитута – ст.269 п.1ГК).

6. Вещному праву присущи специфические вещно-правовые способы его защиты. Сюда относятся виндикационные иски (ст.282ГК), негаторные иски (ст.285ГК), иски о праве собственности.

Доверительное управление имуществом.

Договор доверительного управления имуществом

По договору доверительного управления имуществом одна сторо­на (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется управлять этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного| им лица (выгодо­приобретателя).

Договор доверительного управления имуществом реальный, по об­щему правилу, безвозмездный и односторонне-обязываюший, хотя в предусмотренном договором случае может быть возмездным и в силу этого двусторонне-обязываюшим. Стороны договора — учредитель управления, являющийся собственником передаваемого в довери­тельное управление имущества, и доверительный управляющий. Предмет договора доверительного управления имуществом — юриди­ческие и фактические действия доверительного управляющего в отно­шении переданного в управление имущества. Срок действия договора доверительного управления имуществом является одним из его суще­ственных условий.

Управление имуществом может осуществляться как в интересах учредителя управления, так и в интересах указанного, им выгодопри­обретателя.

Сделки с переданным в доверительное управление имуществом доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая, что он действует в качестве такого управляющего. Это условие счита­ется соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их со­вершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письмен­ных документах после имени или наименования доверительного уп­равляющего сделана пометка «Д.У.».

Действия, совершенные доверительным управляющим в отноше- | нии третьих лиц без указания на свой статус, считаются совершенны­ми им не в качестве доверительного управляющего и порождают пра­вовые последствия только для него самого, но не для учредителя управления и его имущества.

Объектами доверительного управления могут быть любые объек­ты гражданских прав, могущие иметь денежную оценку и быть пред- ; метом гражданского оборота, за исключением денег. Так называе­мые «безналичные деньги» представляют собой права требования и могут быть объектом доверительного управления именно в этом ка­честве.

Существенными условиями договора доверительного управления являются: состав имущества, передаваемого в доверительное управле­ние; наименование юридического лица или имя гражданина, в инте­ресах которых осуществляется управление имуществом (учредителя управления или выгодоприобретателя); размер и форма вознагражде­ния управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена до­говором; срок действия договора. По общему правилу, договор дове­рительного управления имуществом заключается на срок, не превышающий пяти лет.

Как правило, для договора доверительного управления имущест­вом необходима простая письменная форма, за исключением случая передачи в доверительное управление недвижимого имущества. Несоблюдение формы договора доверительного управления имуществом влечет его ничтожность.

Доверительный управляющий несет ответственность перед выго­доприобретателем в размере упущенной выгоды, а перед учредителем управления — в полном объеме причиненных убытков.

Наличие причинной связи убытков с обстоятельствами непреодоли­мой силы или действиями выгодоприобретателя или учредителя управ­ления освобождают доверительного управляющего от ответственности. Бремя доказывания наличия таких оснований освобождения от ответ­ственности лежит на доверительном управляющем. Риск превышения доверительным управляющим своих полномочий в сделках с лицами, которые не знали и не должны были знать о факте превышения полно­мочий, несет учредитель управления, который вправе потребовать от доверительного управляющего возмещения причиненных убытков.

Право на вознаграждение доверительный управляющий имеет лишь в случае, если это специально предусмотрено договором, а на возмещение необходимых расходов — независимо от наличия такого условия в договоре. Однако размер как вознаграждения, так и возме­щения необходимых расходов ограничен размером полученных от ис­пользования имущества доходов.

Сертификация продукции, работ, услуг. Ответственность.

Сертификация – один из способов обеспечения заданного качества и конкурентоспособности изделий, услуг. Она состоит в удостоверении их соответствия требованиям стандартов. Сертификация получила в мире широчайшее распространение. Реализация большинства товаров, услуг не возможно без наличия сертификата. В мировой практике сертификация применяется более 100 лет. По определению международной организации стандартов ISO, сертификация – это деятельность третьей стороны (гос. органа, субъекта хозяйствования), которая доказывает, что обеспечивается уверенность в том, что должным образом идентифицируемая продукция, услуга соответствует стандарту или иному норм. документу. Сертификация направлена на обеспечение безопасности продукции для жизни, здоровья, имущества, окружающей среды... на создание условий для расширения экспорта, на защиту рынка от некачественной и опасной продукции.

Сертификация может иметь обязательный и добровольный характер. Обязательной сертификации подлежат те вещи, на которые норм. документы устанавливают требования о безопасности. Если продукция подлежит обязательной сертификации – ее реализация на территории страны, в том числе по импорту, по сертификации запрещается. Изготовитель для подтверждения качества продукции вправе сертифицировать ее на соответствие любым требованиям. Испытания могут проводиться по всей номенклатуре параметров, либо по одному из параметров специально.

Сертификация может проводиться 3-ей стороной. Она осуществляется производителем и он сам несет ответственность за достоверность выданного документа. Также сертификация может производиться заказчиком. В РБ сертификация проводится уполномоченными организациями гос. надзора. Заинтересованное лицо предоставляет необходимые пробы и образцы для анализа и измерений, возмещает затраты на испытания. Все эти суммы включаются в издержки (себестоимость продукции). При отрицательных результатах испытаний затраты возмещаются за счет прибыли. Если все Ок-Ob – субъекту хозяйствования выдается свидетельство – сертификат соответствия.

Методическое руководство сертификацией в РБ, координация этой деятельности, контроль осуществляется ГосСтандартом. Установлена ответственность за реализацию импортируемой, производимой в РБ продукции, работы, подлежащей обязательной сертификации без сертификата соответствия – штраф в размере 100% от стоимости реализованной продукции, работы. Если это сделано 2 и более раз в течение года, или сертификат соответствия использован неправомерно – штраф в размере 200% стоимости реализованной продукции, работ. В случаях, когда стоимость установить невозможно – штраф налагается в зависимости от характера нарушения в сумме 100-500 МЗП.

Правоприменительные органы в этой части – Главный гос. инспектор по надзору за стандартами и средствами измерений, его замы и Главные гос. инспектора областей. По их требованию субъекты хозяйствования обязаны добровольно изъять продукцию из обращения, эксплуатации и сообщить органам надзора в 5-тидневный срок. Если это требование не выполняется – привлекаются органы ВД. Все мероприятия проводятся за счет виновного.

Билет 20

Понятие и система гражданско-правовых способов защиты вещных прав:

Гарантией осуществления любого права является установление системы норм, обеспечивающих надлежащую защиту этого права. Вещные права, имеющие ключевое положение в системе гражданского права, защищаются нормами законодательства наиболее полно.

Статья 44 Конституции Республики Беларусь гарантирует каждому право собственности и ее неприкосновенность. Без установленных законом гарантий неприкосновенности и защиты вещных прав само наличие и провозглашение их было бы несущественным.

Статья 11 ГК РБ предусматривает примерный перечень способов защиты гражданских прав вообще.

Гражданско-правовая защита вещных прав – это совокупность предусмотренных гражданским законодательством средств, применяемых в связи с совершенными против этих прав нарушениями и направленных на восстановление или защиту имущественных интересов их обладателей.

Защита и охрана прав собственности осуществляются нормами не только гражданского, но также уголовного, административного, брачно-семейного, земельного и других отраслей права.

Гражданско-правовые способы защиты вещных прав можно подразделить на 3 относительно самостоятельные группы:

1.     вещно-правовые;

2.     обязательственно-правовые;

3.     иные способы защиты.

Вещно-правовые способы защиты характеризуются тем, что:

- направлены непосредственно на защиту права собственности как абсолютного субъективного права;

- не имеют связи с какими-либо конкретными обязательствами;

- имеют целью восстановить владение, пользование и распоряжение собственника принадлежащей ему вещью либо устранить препятствия или сомнения в осуществлении этих правомочий.

Выделяют следующие особенности вещно-правовых способов защиты вещных прав:

1. Отсутствие обязательственных отношений между собственником права и нарушителем прав (наличие договорных отношений любого рода исключает возможность применения указанных способов защиты).

2. Абсолютный характер защищаемого права (то есть наличие неопределенного числа субъектов, обязанных воздерживаться от нарушения вещного права).

3. Возможность предъявления одного из вещно-правовых исков только собственником имущества или субъектом иных вещных прав.

Вещно-правовым способам защиты соответствуют вещно-правовые иски. К их числу относятся 3 группы исков:

1.     Иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения – виндикационные иски.

2.     Иски об устранении нарушений, не связанных с лишением владения – негаторные иски.

3.     Иски о признании права собственности.

Для второй группы способов защиты вещных прав – обязательственно-правовых способов защиты - характерно то, что возможность их применения вытекает не из права собственности как такового, а основывается на других правовых институтах и соответствующих этим институтам субъективных правах. Иными словами, обязательственно-правовые средства охраняют вещные права не прямо, а лишь в конечном счете. Их особенности:

1.     Вытекают не из права собственности как такового, а из обязательственных правоотношений (сделки, договоры, деликты и т.д.).

2.     Возникают только из относительных правоотношений.

3.     Нарушителем прав всегда является совершенно конкретное, заранее известное (в большинстве случаев) лицо.

Обязательственно-правовым средствам защиты соответствуют обязательственно-правовые иски. К ним относятся:

·      иски о взыскании убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением договоров;

·      иски о возврате вещей, переданных по договору;

·      иски о возмещении причиненного вреда (так называемые деликтные обязательства);

·      иски о возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имущества и другие.

Третью группу способов защиты вещных прав (иные способы защиты) составляют те способы, которые не вошли ни в первую, ни во вторую группы. Сюда можно отнести защиту интересов сторон в случае признания сделки недействительной, защиту имущественных прав собственника, объявленного судом умершим, в случае его явки, защиту прав собственника в случае прекращения права собственности по основаниям, предусмотренным законом (реквизиция, национализация) и в некоторых других случаях.

Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск)

Виндикационный иск – это внедоговорное требование невладеющего собственника к владеющему несобственнику (фактическому владельцу) имущества о возврате последнего в натуре.

Для возможности предъявления виндикационного иска необходимо одновременное наличие следующих условий:

1.     Собственник должен быть лишен владения имуществом помимо своей воли. При этом следует обращать внимание на три обстоятельства:

- истцом может быть лишь собственник или иной титульный владелец;

- имущество должно выбыть из фактического владения собственника;

- выбытие имущества должно произойти помимо воли собственника.

2.     Имущество, которого лишился собственник, должно сохраниться в натуре и находиться в фактическом владении другого лица (если имущество уничтожено, применяются иные способы защиты - например, в порядке предъявления иска из причинения вреда или неосновательного обогащения или др.).

Объектом виндикационного иска может быть только индивидуально-определенное имущество, то есть такой иск имеет целью возвратить собственнику то самое имущество, которое выбыло из его владения.

Стороны по виндикационному иску.

Как и в любом другом иске стороны носят название истец и ответчик. Истцов по виндикационному иску можно разделить на 4 группы:

1.                 Собственник вещи, утративший право владения.

2.                 Титульный владелец, то есть лицо, владеющее имуществом на законном основании, например, по договору хранения, комиссии, аренды и т.д., утративший право владения.

3.                 Лицо - обладатель иных вещных прав, также утративший право владения.

Давностный владелец (в силу ст.235 ГК РБ), утративший право владения.

4. Ответчиком по виндикационному иску всегда выступает фактический владелец имущества. Причем для ответчика установлена презумпция невиновности, то есть доказывание незаконности его владения ложится на истца.

Предметом виндикационного иска является требование о возврате имущества из чужого незаконного владения. Если же истец ставит вопрос о предоставлении ему равноценного имущества, либо выплаты денежной компенсации, он должен использовать иные средства защиты своих прав.

Основанием виндикационного иска являются те юридические факты, с которыми истец связывает свои требования к ответчику. Эти факты находят отражение в исковом заявлении и подлежат доказыванию в судебном заседании. К их числу относятся:

1.     Подтверждение права собственности или иных прав на спорное имущество.

2.     Подтверждение обстоятельств выбытия имущества из владения истца.

3.     Подтверждение условий поступления имущества к ответчику.

4.     Подтверждение факта сохранения спорного имущества в натуре.

5.     Подтверждение внедоговорных отношений между истцом и ответчиком по поводу истребуемой вещи.

Условия удовлетворения виндикационного иска.

При удовлетворении иска суд устанавливает следующие факты:

1. По воле или помимо воли собственника имущество выбыло из его владения. Если имущество выбыло из владения собственника помимо его воли, оно всегда подлежит виндикации, если же по воле – то истцом должен быть заявлен иной иск.

2. Являются ли владельцы спорного имущества добросовестными приобретателями или недобросовестными.

Добросовестным является лицо, которое приобретая имущество не знало и не должно было знать, что его владение незаконно (ст.283 ГК РБ). Недобросовестным является лицо, которое знало или должно было знать, что его владение незаконно (ст.284 ГК РБ). Добросовестность или недобросовестность владения устанавливаются только судом.

Гражданское право исходит из принципа презумпции добросовестности, обратное должен доказывать истец.

3.       Возмездно или безвозмездно ответчик приобрел спорное имущество. Если имущество приобретено безвозмездно от лица, не имеющего права его отчуждать, оно подлежит истребованию во всех случаях.

Если имущество приобретено возмездно добросовестным приобретателем, то оно подлежит виндикации только тогда, когда выбыло из владения собственника помимо его воли (ст.283 п.1 ГК РБ).

Права и обязанности собственника виндицированного имущества:

1.Вправе истребовать свое имущество как от добросовестного, так и недобросовестного приобретателя.

2.Вправе истребовать от добросовестного владельца доходы с момента, как тот узнал или должен был узнать о неправомерности владения или с момента вручения повестки в суд.

3.Вправе истребовать от недобросовестного владельца доходы за весь период владения (если плоды не сохранились – вправе истребовать их стоимость).

4.Вправе истребовать от недобросовестного владельца произведенные им улучшения независимо от того – отделимы они или нет.

5.Вправе истребовать от добросовестного владельца неотделимые улучшения с возмещением произведенных затрат (но не свыше размера увеличения стоимости имущества)

6.Обязан возместить необходимые расходы, произведенные на содержание имущества:

·      недобросовестному владельцу – за весь период владения;

·      добросовестному владельцу – с того момента, как тот узнал или должен был узнать о неправомерности владения, либо с момента вручения ему повестки.

Необходимые расходы – такие расходы, которые следовало произвести по условиям сохранности и обычного пользования имуществом.

Права и обязанности недобросовестного владельца:

1.               Обязан вернуть имущество.

2.               Обязан вернуть все доходы, включая денежные и приплод, за весь период владения.

3.               Обязан вернуть все произведенные им улучшения (отделимые и неотделимые) без возмещения их стоимости.

4.               Вправе истребовать от собственника возмещения произведенных необходимых затрат на содержание имущества за весь период владения.

Права и обязанности добросовестного владельца:

1.               Обязан вернуть имущество.

2.               Обязан вернуть все доходы, включая денежные и приплод, полученные с того момента, как узнал или должен был узнать о неправомерности владения или с момента получения повестки в суд.

3.               Вправе оставить за собой отделимые улучшения.

4.               Вправе истребовать компенсацию за произведенные неотделимые улучшения (не свыше размера увеличения стоимости имущества).

5.               Вправе истребовать от собственника возмещения произведенных им необходимых расходов по содержанию имущества с того времени, как обязан возместить доходы.

Защита прав владельцев, не являющихся собственниками.

Сюда относится защита прав лиц, обладающих иными вещными правами на имущество, либо лиц, владеющих имуществом на законных основаниях (так называемых – титульных владельцев). Ст.286 ГК РБ распространяет все нормы права, регулирующие вещно-правовые способы защиты собственников имущества на лиц, не являющихся собственниками, но владеющими имуществом на иных законных основаниях. Такие лица могут быть самостоятельными истцами по вещно-правовым искам, однако, правила о расчетах при возврате вещи из незаконного владения полностью применимы лишь к таким титульным владельцам, которые имеют самостоятельное право на доходы от переданной во владение вещи. Например, хранитель вещи по общему правилу не имеющий права на получение от нее доходов, не может требовать таковых от незаконного владельца. Право на них может быть реализовано только собственником по самостоятельно заявленному требованию либо в порядке законного представительства.

Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск)

В переводе с латинского негаторный иск означает “отрицающий иск”. Применяется в тех случаях, когда собственнику или иному титульному владельцу необходимо устранить препятствия в пользовании или распоряжении своей вещью, находящейся в их владении.

Определить негаторный иск можно как внедоговорное требование владеющего вещью собственника к третьему лицу об устранении препятствий в осуществлении правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом.

Негаторный иск, как и виндикационный, относится к числу вещно-правовых исков.

Характерные черты негаторного иска:

1. Истцом может быть только собственник или иной титульный владелец имущества.

2. Имущество должно находится во владении собственника или иного титульного владельца.

3. Истец и ответчик не должны находиться между собой в договорных или иных обязательственных правоотношениях по поводу спорной вещи.

4. Иск может быть предъявлен до тех пор, пока препятствие длится или не ликвидированы его последствия.

5. Сроки давности на негаторные иски не распространяются.

6. При удовлетворении негаторного иска могут быть взысканы убытки при наличии вины ответчика, но в пределах сроков исковой давности.

Стороны по негаторному иску – истец и ответчик. Истец должен отвечать следующим условиям:

·      являться собственником или иным титульным владельцем вещи;

·      владеть вещью, но быть ограниченным в возможности ею пользоваться или распоряжаться в своих интересах по своему усмотрению.

Ответчиком может быть лицо, которое своим противоправным поведением создает препятствия, мешающие нормальному осуществлению права пользования или распоряжения собственником вещи или иным титульным владельцем независимо от вины.

Предметом негаторного иска является требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения, а также запрещение ответчику в будущем совершать эти нарушения.

Конкретный предмет иска будет зависеть от конкретной ситуации. Так, если предъявление иска связано с освобождением территории от стройматериалов, то предметом иска и будет являться освобождение участка земли от этих вещей.

Предметом негаторного иска может являться не только устранение имеющихся препятствий, но и предотвращение возможного возникновения таких препятствий. Так, негаторный иск может быть предъявлен при закладке фундамента строения в непосредственной близости от границы участка соседа, у которого есть основания полагать, что данное строение будет мешать лучам солнца проникать в окна его дома или иным образом препятствовать осуществлению его правомочий пользования домом или участком.

Основанием негаторного иска являются те обстоятельства, которые обосновывают правомерность предъявляемого иска. К их числу относятся:

1.                Подтверждение права собственности или иного титульного владения вещью истцом.

2.                Подтверждение факта владения имуществом истцом.

3.                Подтверждение факта наличия препятствий в осуществлении правомочий пользования или распоряжения вещью.

4.                Подтверждение длящегося характера препятствий.

5.                Подтверждение, обоснование и расчет понесенных убытков.

Условия удовлетворения негаторного иска.

Единственным условием удовлетворения негаторного иска является противоправное поведение ответчика. Установлена презумпция противоправного поведения ответчика, то есть правомерность своих поступков должен доказывать сам ответчик. Если ответчик докажет в суде правомерность своего поведения, негаторный иск удовлетворению не подлежит. Наличие вины ответчика, ее форма и степень во внимание не принимаются. Взыскание убытков связывается только с наличием вины ответчика и при ее отсутствии возмещению не подлежат.

Иск о признании права собственности как вещно-правовой иск – это внедоговорное требование собственника имущества о констатации перед третьими лицами факта принадлежности истцу права собственности на указанное имущество, не соединенное с конкретными требованиями о возврате имущества или устранении иных препятствий, не связанных с лишением владения. Например, иск о признании права собственности на жилой дом ввиду утраты и невозможности восстановления правоустанавливающих документов.

Предъявление такого иска возможно при наличии следующих условий:

1. Отсутствие договорных отношений между истцом и третьими лицами.

2. Отсутствие факта лишения владения имуществом.

3. Отсутствие иных препятствий в осуществлении правомочий пользования и распоряжения, не связанных с лишением владения.

4. Направленность иска против всех и каждого.

5. Наличие в качестве объекта иска индивидуально-определенной вещи.

Предметом иска является лишь констатация факта принадлежности истцу права собственности или иного вещного права на конкретное имущество, но не выполнение третьими лицами каких-либо конкретных обязанностей.

Решение по иску устраняет сомнения в праве, обеспечивает необходимую уверенность в наличии права, придает определенность взаимоотношениям сторон и служит основой для осуществления конкретных правомочий по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом в дальнейшем.

Основанием иска являются те обстоятельства, которые подтверждают право собственности или иные вещные права истца на имущество.

Иск удовлетворяется судом во всех случаях, когда истец сможет доказать свое право на имущество и подтвердить это право документально или свидетельскими показаниями.

Понятие и особенности договора простого товарищества

1. По договору простого товарищества двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной, не противоречащей закону цели.

2. Отличительные черты договора простого товарищества:

• многосторонний характер договора;

• заключение договора не приводит к образованию юридического лица;

• консенсуальный характер договора;

• если договор товарищества заключается с целью осуществления пред­принимательской деятельности, то его участниками могут быть лишь коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и не­коммерческие организации, в учредительных документах которых пре­дусмотрена возможность занятия предпринимательской деятельностью, не противоречащей целям их создания;

• предмет договора - достижение общей определенной в договоре цели;

• каждый товарищ обязан внести свой вклад в общее дело. Условие о таких вкладах является существенным для договора простого товари­щества, и без его согласования договор не считается заключенным. Вклад может состоять не только из определенного имущества, но и, по согла­сованию товарищей, из профессиональных и иных знаний, навыков, умений, деловой репутации и деловых связей. Денежная оценка таких вкладов производится по соглашению товарищей. Если иное не предус­мотрено договором, вклады товарищей признаются равными;

• имущество, которое товарищи внесли в качестве вкладов в общее иму­щество, а также полученная в результате деятельности товарищей при­быль являются общей долевой собственностью товарищей, если иное не предусмотрено законом или договором. Пользование общим имуществом осуществляется по соглашению това­рищей, а если такое соглашение не достигнуто, то по решению суда.

3. Ведение общих дел товарищей.

По общему правилу каждый из товарищей вправе действовать от имени остальных, а его полномочия должны быть подтверждены доверенностью или договором простого товарищества, заключенным в письменной форме.

Договором может быть предусмотрен и иной способ ведения общих дел товарищей:

• дела ведет специально уполномоченный для этого товарищ;

• дела ведутся совместно всеми товарищами, когда для совершения ка­кого-либо действия необходимо согласие всех товарищей. Права товарищей при ведении общих дел равны и не зависят от разме­ра вклада.

4. Права и обязанности товарищей:

• обязанность внести вклады в общее имущество;

• право на участие в ведении общих дел товарищей;

• право на ознакомление со всей документацией по ведению дел товари­щества. Условие договора об отказе товарища от этого права ничтожно;

• право на получение прибыли от совместной предпринимательской дея­тельности пропорционально стоимости вкладов в общее имущество, если иной порядок распределения прибыли не предусмотрен договором;

• обязанность нести расходы и убытки от совместной деятельности про­порционально стоимости вкладов в общее имущество, если иной поря­док распределения расходов и убытков не предусмотрен договором. Условия договора, полностью освобождающие товарища от участия в

покрытии расходов и убытков или от участия в прибыли, ничтожны.

5. Ответственность товарищей.

Товарищи отвечают по общим обязательствам:

• солидарно - по договорам, заключенным при ведении предпринима­тельской деятельности, и по общим внедоговорным обязательствам;

• в долевом порядке - по договорам, не связанным с ведением предпри­нимательской деятельности.

В случае нехватки личного имущества товарища для ответственности по обязательству, не связанному с ведением общих дел товарищей, взыска­ние может быть возложено на его долю в общем имуществе товарищей. В этом случае кредитор по такому обязательству вправе потребовать выдела доли этого товарища из общего имущества. Если выделение доли в натуре невозможно или против ее выделения возражают другие товарищи, креди­тор вправе требовать продажи должником своей доли в общем имуществе другим товарищам по рыночной цене. В случае отказа других товарищей от выкупа доли кредитор вправе потребовать ее продажи с публичных торгов.

6. Основания прекращения договора простого товарищества:

• достижение предусмотренной договором цели;

• истечение срока действия договора, если он предусмотрен;

• объявление кого-либо из товарищей недееспособным, ограниченно деес­пособным, безвестно отсутствующим или несостоятельным (банкротом);

• смерть товарища, ликвидация или реорганизация участвующего в до­говоре юридического лица, если договором не предусмотрена возмож­ность замещения товарища правопреемником;

• отказ товарища от участил в бессрочном договоре с уведомлением об этом других товарищей не менее чем за три месяца;

• расторжение иного договора простого товарищества по требованию то­варища по уважительной причине с возмещением другим товарищам причиненного этим реального ущерба;

• выдел доли товарища по требованию кредитора.

В случае выбытия по каким-либо причинам одного из товарищей из до­говора, в котором участвовало более двух товарищей, договор может быть оставлен в силе между оставшимися товарищами по их соглашению.

С момента прекращения договора простого товарищества его участни­ки продолжают нести солидарную ответственность перед третьими лицами по своим общим обязательствам.

В случае выбытия одного из товарищей из договора без прекращения договора он продолжает нести ответственность перед третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в период его участия в договоре, в том же порядке (солидарном или долевом), что и во время его участия в договоре.

После прекращения договора общее имущество подлежит разделу меж­ду товарищами. При этом товарищ, внесший в качестве вклада индивиду­ально-определенную вещь, вправе истребовать ее обратно.

Организация управления в открытых акционерных обществах.

Высшим органом АО является общее собрание. В его компетенцию входит:

-       внесение изменений и дополнений в устав АО или утверждение нового устава;

-       реорганизация общества;

-       ликвидация общества;

-       определение численности совета директоров (наблюдательного совета), избрание его членов и досрочное прекращение членства;

-       определение количества выпускаемых акций;

-       определение уставного капитала;

-       избрание исполнительной власти;

-       избрание ревизионной комиссии;

-       утверждение аудитора обществом;

-       утверждение годовых отчетов;

-       определение прибыли и установление суммы убытка;

-       определение порядка ведения собрания.

Решение принимается большинством в три четверти голосов голосующих акций (если не принимаются другие решения).

Наблюдательный совет, в виде совета директоров осуществляет общее руководство деятельности АО. В его компетенцию входят:

-       определение приоритетных направлений деятельности АО;

-       созыв годового и не очередного собрания;

-       утверждение повестки дня;

-       определение даты собрания и составление списков акционеров;

-       вынесение на общее собрание самых существенных вопросов АО;

-       увеличение уставного капитала;

-       рекомендации по размеру дивидендов.

-       определение рыночной стоимости имущества АО

-       образование исполнительного органа АО

-       Члены совета директоров избираются годовым общим собранием сроком на 1 год, член совета может переизбираться неограниченное число раз. Руководство текущей деятельностью осуществляется директором или управляющим.

Билет 21

 Понятие обязательственного права и его состав

Обязательственное право в широком смысле – это часть гражданского права, один из важнейших его институтов. Под обязательственным правом следует понимать совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих общественные отношения по перемещению материальных благ, обладающих свойством товара, от одного лица к другому в той или иной форме (передача имущества, выполнение работы, оказание услуги и т.п.).

Состав обязательственного права образуют несколько групп гражданско-правовых норм. Первая группа включает нормы, общие для всех обязательств. Сюда относятся нормы о понятии и сторонах “обязательства”, об исполнении и способах обеспечения исполнения обязательств, об ответственности за нарушение обязательств, об основаниях их возникновения и прекращения, а также общие положения о договоре. Эти нормы содержатся в общегражданском законодательстве и применяются во всех случаях, за исключением тех из них, когда в законе или договоре установлено иное.

Вторая группа содержит положения, регулирующие отдельные виды обязательств ( договоры купли-продажи, поставки, договоры аренды, подряда и др.). Данные нормы отражают особенности каждого из них и предназначены исключительно для конкретного вида обязательства, если иное не установлено законом. Например, на обязательства мены распространяются некоторые нормы обязательств купли-продажи (ст.538 п.2 ГК). Большинство таких норм содержится в разделе 1У Гражданского Кодекса “Отдельные виды обязательств”.

Третью группу составляют нормы, содержащиеся в специальном законодательстве. Такие нормы носят комплексный характер и направлены на установление взаимосвязи обязательств со взаимодействующими с ними отношениями другой отраслевой принадлежности. Сюда можно отнести транспортные кодексы: Устав автомобильных дорог, Устав белорусских железных дорог и т.п.

Определенный круг отношений, возникающих между субъектами гражданского права, именуется обязательствами. Гражданско-правовым обязательством называется правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст.288 ГК РБ).

Основаниями возникновения обязательств являются договор, деликты, неосновательное обогащение и иные, установленные законодательством юридические факты. По особенностям возникновения все обязательства делятся на договорные и внедоговорные.

Договорные обязательства возникают на основе двух- или многосторонних сделок, т.е. действий, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Внедоговорные возникают из иных юридических фактов, исключая договор. Эти обязательства имеют две разновидности:

1.                обязательства, основанные на правомерных действиях (публичное обещание награды, объявление публичного конкурса и т.п.);

2.                обязательства, возникающие из неправомерных действий: из причинения вреда личности или имуществу другого лица (деликтные обязательства), а также вследствие неосновательного обогащения.

В зависимости от распределения прав и обязанностей в обязательствах различают обязательства односторонние, двусторонние и многосторонние. В односторонних обязательствах одна сторона наделяется только правами, другая – лишь обязанностями (например, обязательство займа). В двусторонних обязательствах каждая сторона имеет как права, так и обязанности (например, купля-продажа, подряд, перевозка). В многосторонних обязательствах контрагенты имеют равные по содержанию права и обязанности по отношению друг к другу.

По содержанию обязательства делятся на индивидуальные, родовые, альтернативные и факультативные. В индивидуальном обязательстве его содержание определено конкретными признаками, например, указанием на определенный предмет, который должен быть передан. Никакой другой предмет во исполнение обязательства без согласия кредитора в индивидуальном обязательстве не может быть передан.

В родовом обязательстве содержание обязательства определяется родовыми признаками, характеризующими целую группу предметов одного рода. Альтернативные обязательства – это обязательства, по которым на должнике лежит обязанность исполнить не какое-то определенное действие, а одно из двух или нескольких заранее известных действий по выбору должника или по выбору кредитора. Право выбора в альтернативном обязательстве принадлежит должнику, если из законодательства или условий обязательства не вытекает иное (ст.301 ГК РБ).

В факультативном обязательстве должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, но если по каким-либо причинам его совершить невозможно, он должен выполнить другое действие также точно определенное.

По отношению друг к другу различают главные и дополнительные обязательства. Главные обязательства существуют независимо от каких-либо других обязательств. Дополнительные обязательства сопутствуют главным обязательствам и обеспечивают исполнение последних. Их судьба зависит от судьбы главных обязательств

Обязательства, связанные с личностью кредитора или должника, именуются обязательствами личного характера. В них не допускается замена кредитора или должника.

 Субъекты обязательств. Обязательства со множественностью лиц. Регрессные обязательства

По общему правилу в обязательстве участвуют две стороны – управомоченная и обязанная. Лицо, которому принадлежит право требования совершения или воздержания от совершения определенных действий, именуется кредитором (или управомоченной стороной), а лицо, на котором лежит обязанность совершать или не совершать действия, - должником (или обязанной стороной). Обязательства могут возникать с участием как граждан, так и юридических лиц в любом сочетании.

Как в качестве кредитора, так и в качестве должника могут участвовать не одно, а несколько лиц. Вместе с тем это всегда совершенно определенные лица. Участие в обязательствах одновременно нескольких лиц может порождать следующие ситуации:

·      возникновение обязательств с множественностью лиц ( когда на стороне должника или кредитора выступают два или более лиц в качестве содолжников или сокредиторов);

·      возникновение обязательств с участием третьих лиц (когда помимо должника или кредитора на их стороне выступают третьи лица, например, поручитель при договоре поручения);

·      возникновение случаев перемены лиц в обязательстве (например, при договоре цессии).

В обязательствах со множественностью лиц различают активную, пассивную и смешанную множественность. Активной признается множественность в случаях участия на стороне кредитора двух и более лиц (например, при причинении вреда общей собственности). При пассивной множественности два и более лица выступают на стороне должника (например, при причинении вреда несколькими лицами). Смешанная множественность предполагает участие двух и более лиц на обеих сторонах - как должника, так и кредитора (совместное причинение вреда общей собственности).

В обязательствах с множественностью лиц значительно усложняется вопрос об их исполнении. Поэтому важно установить границы выполнения каждым из участников своих обязательств, а также размеры ответственности на случай неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств. Разрешение указанных проблем достигается с помощью подразделения таких обязательств на долевые и солидарные.

При долевом обязательстве каждый должник исполняет его только в своей доле, а каждый кредитор имеет право требовать исполнения только в причитающейся доле. При этом, согласно статье 302 ГК РБ упомянутые доли признаются равными, если из законодательства или условий обязательства не вытекает иное. В таких обязательствах права и обязанности участников носят обособленный характер. Должники не отвечают за обязательства друг друга, а кредиторы имеют право требовать исполнения только своей части. При исполнении должником своей доли обязательства он прекращает считаться его участником, также как и кредитор, получивший свою долю исполнения.

Солидарными называются такие обязательства, в силу которых кредитор может потребовать от любого из должников исполнения обязательства полностью. При исполнении солидарного обязательства определяющей является воля кредитора, который устанавливает размер возмещения для конкретного должника, причем должник обязан подчиниться этой воле. Солидарные обязательства возникают в случаях, если это установлено договором либо специальной нормой закона, в частности, при неделимости предмета обязательства (п.1 ст.303 ГК РБ).

Солидарные обязательства имеют две своеобразные черты: с одной стороны они являются обременительными для должника, поскольку он привлекается к исполнению обязательства в целом, а не в заранее определенной доле, что может вызвать пагубные последствия в его деятельности, с другой - солидарное обязательство гарантирует имущественные и иные права кредитора.

В системе обязательств особое место занимает регрессное обязательство. Регрессное обязательство производно. Ему предшествует другое обязательство, которое уже исполнено. Например, солидарный должник, исполнивший обязательство кредитору в полном объеме, становится кредитором по регрессному обязательству в отношении к остальным содолжникам. Производный характер регрессного требования определяет его объем. Регрессное требование по объему не может быть больше основного требования, но может быть меньше основного.

Договор страхования

Договор страхования – соглашение, по которому одна сторона (страховщик) обязуется при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или третьему лицу (выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор, причиненный вследствие этого события ущерб застрахованным по договору интересам в пределах определенной договором суммы (страховой суммы), а другая сторона (страхователь) обязуется уплатить обусловленную договором сумму (страховой взнос, страховую премию). Договор страхования – двусторонний, возмездный, реальный. В качестве вида договора страхования предусматривается договор страхования ответственности то ли за причинение вреда, то ли за нарушение договора. По сроку действия договоры страхования делятся на краткосрочные и долгосрочные. Договоры имущественного страхования делят на основные и дополнительные. Заключаются договоры перестрахования и сострахования. Под предметом договора страхования понимают те услуги, которые оказывает страховщик страхователю – несение страхового риска в пределах страховой суммы. предмет следует отличать от объекта. Форма договора страхования – письменная, несоблюдение является основанием для недействительности договора (исключение – обязательное страхование). Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа либо вручения страховщиком страхователю страхового полиса. Оговаривается право страховщика применять разработанные стандартные формы по отдельным видам договоров. Стороны в договоре страхования – страховщик и страхователь. Страховщиком могут быть государственные страховые организации, акционерные страховые общества, ООО и ОДО. Они приобретают право на занятие страховой деятельностью с момента получения лицензии. Страхователи – физические и юридические лица, которые выплачивают страховые взносы. Страхователь обязан при заключении договора страхования сообщить страховщику обстоятельства, известные ему, которые имеют существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и для определения размера возможных убытков, если эти обстоятельства неизвестны и не должны быть известны самому страховщику. Обязанность страхователя – уплата страхового взноса (премии) в порядке и в сроки, предусмотренные договором страхования. Права и обязанности страховщика: не вправе требовать расторжения или признания недействительным договора по основанию отсутствия информации от страхователя по соответствующим обстоятельствам; вправе осмотреть объект страхования; обязан сохранить в тайне полученные о страхователе сведения; страховщик обязан выплатить страховое возмещение или обеспечение; по договору неполного имущественного страхования страховщик обязан возместить убытки страхователя пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости; вправе оспорить страховую стоимость имущества, если относительно нее он был умышленно введен в заблуждение; вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения или страхового обеспечения зачесть сумму просроченного страхового взноса.

Особенности создания и регистрации предприятий с иностранными инвестициями. В соответствии с Постановлением СМ РБ «Об инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования за границей» правом осуществления внешнеэкономической деятельности обладают все резиденты РБ с момента их государственной регистрации в качестве юридических лиц или предпринимателей без образования юридического лица, поэтому все они самостоятельно могут создавать иностранные субъекты хозяйствования, приобретать акции и паи зарубежных фирм, любое имущество. Но они должны действовать в соответствии с иностранным законодательством.

Банки могут осуществлять подобные инвестиции только с разрешения НБ, в том числе открытие представительств, а страховые организации – только по согласованию с Комитетом по страховому надзору при Министерстве финансов.

Открытие любых валютных счетов за пределами РБ допускается только с согласия НБ. Это касается и физических лиц, поэтому при осуществлении инвестиций за рубежом согласно законодательства страны пребывания может потребоваться формирование уставного фонда до регистрации. Для этого в исключительных случаях минимальная сумма может быть внесена как инвестиция и до государственной регистрации. В месячный срок после регистрации за рубежом такое предприятие должно быть зарегистрировано в МИДе РБ.

Целесообразность создания предприятий с иностранными инвестициями имеет место тогда, когда вклад иностранного инвестора составляет более 30 процентов в уставном фонде и, одновременно, весь доход получается от реализации продукции, работ, услуг собственного производства.

Эти предприятия не подлежат ликвидации регистрирующим органом. Но он может выходить с требованием в суд о ликвидации. В отношении них действует «дедушкина оговорка», т.е. если после регистрации ухудшается законодательство, то в отношении них действует закон момента государственной регистрации. За открытие представительства фирмы в РБ взимается сбор в размере 2.000$, а за продление действия разрешения – 1.000$ (для фирм стран-участниц СНГ – половинный размер). Для получения разрешения в МИД подают:

·          Заявление, которое содержит не менее 1 листа, в котором излагаются планы деятельности будущего представительства, указывается количество иностранцев, которые будут там работать. Хорошо бы отразить уже имеющиеся контакты с белорусскими субъектами хозяйствования;

·          Сведения о фирме-учредителе, т.е. легализованные в установленном порядке учредительные документы, выписка из реестра о государственной регистрации в стране пребывания;

·          Платёжные документы об оплате сбора.

В месячный срок документы рассматриваются и выдаётся разрешение на открытие представительства, где указывается, кто является главой представительства, и сколько иностранцев получили право на пребывание в РБ. На основании этого разрешения представительство получает право приобретать помещение для своего размещения, оно необходимо для ввоза на территорию РБ автотранспортных средств на время нахождения представительства в РБ и другого имущества, необходимого для выполнения функций представительства.

Срок действия разрешения – 3 года. По их истечении разрешение и аккредитивные карточки возвращаются в МИД.

Билет 22

Перемена лиц в обязательстве - специальный случай изменения гражданско-правового договора

В отличие от главы 29 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее ГК), подразумевающей под изменением обязательства ситуацию, при которой в нем меняется какое-либо из условий, однако стороны всегда остаются теми же, глава 24 ГК предусматривает иную форму изменения обязательств вообще, договоров в частности: прямо противоположную ситуацию, когда договор сохраняется в первоначальном виде, но меняются его стороны.

Изменение обязательств в рамках главы 24 ГК возможно в двух вариантах:

1) перемена лиц на стороне кредитора (уступка требования или цессия);

2) перемена лиц на стороне должника (перевод долга на другое лицо).

Перемену лиц в обязательстве необходимо отличать от участия третьих лиц в исполнении обязательства (имеет место при перепоручении и переадресовке исполнения), где кредитор и должник не выбывают из обязательства, а третье лицо не становится стороной в обязательстве, а выполняет лишь фактические действия по отношению к кредитору или к должнику: при перепоручении исполнения - передает имущество, платит деньги, выполняет работу; при переадресовке исполнения - принимает исполненное должником (получает имущество, принимает работу и т.д.).

Уступка права требования (цессия)

Перемена кредитора возможна на одном из двух оснований:

·      на основании акта законодательства;

·      на основании договора уступки права требования (договора цессии).

Замена кредитора в обязательстве согласно акту законодательства возможна в следующих случаях:

- в случае универсального правопреемства в правах кредитора, когда все права и обязанности последнего переходят к другому лицу ( например, в порядке наследования или реорганизации юридического лица);

 - в случае перевода прав кредитора на другое лицо согласно решению суда (например, в порядке ст.253ГК осуществляется перевод прав покупателя доли в общей собственности);

 - в случае исполнения основного обязательства поручителем , к нему переходят все права кредитора по обязательству (ст.345ГК);

 - в случае перехода к страховщику, выплатившему страховое возмещение, прав страхователя на возмещение ущерба (суброгация) в порядке ст.855ГК.

Замена кредитора на основании договора называется уступкой права требования или цессией. Кредитор, передающий свое право требования (первоначальный кредитор), называется цедентом, а принимающий право требования (новый кредитор) - цессионарием. Например, торговая фирма имеет задолженность по кредиту перед банком, а иная коммерческая организация приобретает у банка задолженность торговой фирмы, т.е. принимает право требовать исполнения от торговой фирмы в свою пользу. В этом случае передача банком коммерческой организации права требовать исполнения будет цессией, банк - цедентом, а коммерческая организация - цессионарием.

Следует особо выделить договоры, для которых переход прав составляет специальный предмет. Один из них - договор финансирования под уступку денежного требования, предметом которого являются права требования по различным договорам (купли-продажи, выполнения работ, оказания услуг и т.д.) и который регулируется правилами гл.43 ГК и специальным законодательством.

Требования, переданные другому лицу, переходят к новому кредитору в таком же объеме, в каком они принадлежали первоначальному кредитору. В частности, для нового кредитора сохраняют силу условия о залоге, поручительстве, процентах, иных способах обеспечения обязательств, а также другие связанные с требованиями права, если стороны не достигли по ним иного соглашения. Равным образом и должник имеет право предъявлять новому кредитору все те претензии, которые он имел к первоначальному кредитору на момент уведомления должника об уступке прав.

По общему правилу согласие должника на уступку права требования не требуется, поскольку личность кредитора обычно не оказывает какого-либо влияния на исполнение обязательства должником. Однако в тех случаях, когда личность кредитора имеет существенное значение для должника (художник согласился нарисовать именно женский портрет, а не мужской), для уступки требования необходимо согласие должника (п.2. ст.353 ГК).

Несмотря на то, что согласие должника на уступку права требования не требуется, он должен быть письменно уведомлен о переходе прав кредитора к другому лицу, в противном случае исполнение, произведенное должником первоначальному кредитору, должно считаться надлежащим и освобождает должника от исполнения обязательства новому кредитору (п.3. ст.353 ГК).

Права, неразрывно связанные с личностью кредитора, не могут быть переданы третьим лицам. Особо закон упоминает такие права, как требования об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, которые в силу личного характера не могут быть переданы в порядке уступки требования (ст.354 ГК). Стороны также могут предусмотреть в договоре условие, по которому кредитор будет лишен возможности уступить права требования третьему лицу.

Нельзя передать другому право, которое возникнет в будущем, поскольку объем передаваемых прав, как следует из указанной статьи, определяется на момент передачи. Из этого вытекает и то, что нельзя передать право, которое уже не принадлежит кредитору.

Уступка может быть совершена только в той форме, которая установлена для совершения сделки, права по которой уступаются. Так, если уступаются права по сделке, требующей простой письменной формы, уступка права должна быть также совершена в простой письменной форме; если законом установлено требование о государственной регистрации сделки, то уступка также требует государственной регистрации.

Кредитор, уступивший право требования, не может нести ответственность перед новым кредитором за неисполнение обязательства должником, ибо он передает то требование, которым обладает сам (исключение составляет случай, когда первоначальный кредитор поручился за должника). Однако цедент несет ответственность за действительность передаваемого требования (ст.361 ГК).

Перевод долга

Перевод долга представляет собой замену должника в обязательстве. Поскольку личность должника имеет важное значение для кредитора, который, вступая в договор, учитывал его имущественное положение, обязательность и другие качества, то замена должника осуществляется только с согласия кредитора (ст.362 ГК). Если при переводе долга согласие кредитора не испрашивалось либо был получен отрицательный ответ, то перевод долга невозможен, а состоявшийся признается ничтожным, т.е. не имеющим юридической силы.

Форма перевода долга подчиняется тем же правилам, что и уступка требования. Как и при уступке требования, новый должник вправе выдвигать против кредитора возражения, которые имел к кредитору первоначальный должник (ст.363 ГК). Должник, выбывая из обязательства, не несет перед кредитором никакой ответственности за неисполнение обязательства новым должником.

Договор хранения – это соглашение, по которому одна сторона (хранитель) обязуется хранить переданную поклажедателем вещь и возвратить ее в сохранности. Договор хранения – реальный, односторонний, безвозмездный. Схожими или подобными договорами являются аренда, ссуда, займ. Различие – разные цели; аренда преследует цель использования имущества, при хранении нет пользования соответствующим имуществом. Виды договора хранения: обычное хранение и специальные виды хранения; регулярное и нерегулярное хранение (предметом первого является индивидуально определенная вещь, предметом второго – вещи, определенные родовыми признаками); профессиональное и непрофессиональное; обычные и чрезвычайные договоры хранения; договоры в силу закона и договора; хранение наследственного имущества; хранение незаказанного товара и др. Стороны договора хранения – хранитель и поклажедатель. Поклажедателем может быть как юридическое, так и физическое лицо, хранителем – тоже. Если хранение – профессиональная деятельность, то должна быть лицензия. Предметом договора хранения являются услуги, оказываемые хранителем, объектом хранения являются вещи. Форма договора – письменная, для договора хранения между гражданами соблюдение ее требуется лишь при стоимости объекта хранения свыше 10 МЗП. Консенсуальный договор хранения должен заключаться в письменной форме. Форма соблюдена, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем путем выдачи поклажедателю сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, номерного жетона или иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение (если такая форма предусмотрена законодательством или является обычной для данного вида хранения). Хранение на товарном складе. Складом признается организация, которая осуществляет хранение товаров и оказывает связанные с хранением услуги в качестве предпринимательской деятельности. Договор складского хранения – это соглашение, по которому товарный склад обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем, и возвратить эти товары в сохранности. Форма договора – письменная, соблюдена, если заключение договора и принятие товара на склад удостоверены складскими документами (двойное складское свидетельство, простое складское свидетельство, складская квитанция). Разновидностью товарного склада является склад общего пользования (основной признак – должен оказывать услуги каждому обратившемуся). На эту разновидность распространяются правила о договоре складского хранения. В отличие от остальных товарных складов деятельность склада общего пользования является лицензируемой. Хранение в ломбарде: хранение вещей, принадлежащих гражданину, является публичным договором. Договор оформляется выдачей именной сохранной квитанции. Вещь, сдаваемая на хранение в ломбард, подлежит оценке по соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и в месте их принятия на хранение. Ломбард обязан страховать вещи в размере полной суммы оценки. Хранение ценностей в банке). Банк может принимать на хранение ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и ценности, в том числе и документы. Договор оформляется выдачей именного сохранного документа, по предъявлении которого осуществляется выдача хранимых вещей. Договором может быть предусмотрено хранение с использованием поклажедателем или с предоставлением ему охраняемого банком индивидуального банковского сейфа. Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Договор является публичным, реальным, хотя и имеет специфическую форму – в подтверждение приема на хранение выдается квитанция или жетон, в случае утраты которых могут представляться любые доказательства принадлежности вещи данному лицу. Убытки, причиненные поклажедателю, в пределах суммы их оценки поклажедателем при сдаче на хранение, подлежат возмещению хранителем в течение двадцати четырех часов с момента предъявления требования об их возмещении. Хранение в гардеробах организаций. Договор считается заключенным, когда лицо просто оставило имущество в отведенном для этих целей месте. Хранение предполагается безвозмездным, если вознаграждение за хранение не оговорено при сдаче вещи на хранение. В любом случае на хранителя вещи возложена обязанность принять все меры к сохранению переданной вещи. Хранение в гостинице:Гостиница – мотель, пансионат, санаторий и т.п. Выделяют три вида договора: Условия о хранении составляют часть договора на оказание гостиничных услуг (каждый может оказаться в положении поклажедателя) à право в случае утраты или повреждения вещей предъявлять требования к гостинице как хранителю. Хранение денег, ценных бумаг и т.п. – договор хранения заключен, если вещи приняты гостиницей на хранение. Помещение вещей в индивидуальный сейф без принятия их гостиницей на хранение à применяются нормы о договоре аренды и договоре на охрану ценностей.

 Национальный банк РБ.

Национальный банк - центральный банк Республики Беларусь действует исключительно в интересах Республики Беларусь.

Национальный банк осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Кодексом, законами Республики Беларусь, нормативными правовыми актами Президента Республики Беларусь и независим в своей деятельности.

Национальный банк подотчетен Президенту Республики Беларусь.

Подотчетность Национального банка Президенту Республики Беларусь означает:

утверждение Президентом Республики Беларусь Устава Национального банка, изменений и дополнений, вносимых в него;

назначение Президентом Республики Беларусь с согласия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь на должность Председателя и членов Правления Национального банка, освобождение их от должности с уведомлением Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;

определение Президентом Республики Беларусь аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Национального банка;

Национальный банк является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь и надписью "Национальный банк Республики Беларусь". Место нахождения центральных органов Национального банка - город Минск.

Функции и права Национального банка, а также цели и принципы его организации и деятельности определяются Конституцией Республики Беларусь, настоящим Кодексом, иными законодательными актами Республики Беларусь и Уставом Национального банка.

Основными целями деятельности Национального банка являются:

защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам;

развитие и укрепление банковской системы Республики Беларусь;

обеспечение эффективного, надежного и безопасного функционирования платежной системы.

Получение прибыли не является основной целью деятельности Национального банка.

Национальный банк выполняет следующие функции:

разрабатывает и совместно с Правительством Республики Беларусь проводит единую денежно-кредитную политику Республики Беларусь в порядке, установленном Конституцией Республики Беларусь, настоящим Кодексом и иными законодательными актами Республики Беларусь;

осуществляет эмиссию денег; регулирует денежное обращение; регулирует кредитные отношения; осуществляет валютное регулирование; организует и осуществляет валютный контроль как непосредственно, так и через уполномоченные банки в соответствии с законодательством Республики Беларусь; осуществляет эмиссию ценных бумаг Национального банка; организует эффективное, надежное и безопасное функционирование системы межбанковских расчетов; осуществляет государственную регистрацию банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, производит выдачу им лицензий на осуществление банковских операций; осуществляет регулирование деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций по ее безопасному и ликвидному осуществлению и надзор за этой деятельностью; устанавливает порядок осуществления банковских операций; разрабатывает и утверждает методику бухгалтерского учета и отчетности для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций; определяет порядок проведения безналичных и наличных расчетов в Республике Беларусь; создает золотовалютные резервы, в том числе золотой запас, и управляет ими; устанавливает цены купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней при осуществлении банковских операций; дает согласие на осуществление банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями операций с ценными бумагами; выполняет другие функции в соответствии с настоящим Кодексом и иными законодательными актами Республики Беларусь.

Билет 23.

Предмет, срок, место и способ исполнения обязательств.

Исполнение обязательств: понятие и принципы

По своей правовой природе действия по исполнению обязательств являются сделками, поскольку направлены на прекращение существующих обязательств.

В ст. 309 ГК установлен принцип обязательности надлежащего исполнения обязательств и сформулированы критерии, которым] должно соответствовать такое исполнение: в первую очередь, условия! обязательства и требования законодательства; при их отсутствии - обычаи делового оборота или иные обычно предъявляемые требования. Поскольку, согласно ст. 5 ГК, обычай делового оборота может I регулировать лишь отношения, связанные с предпринимательской деятельностью, указание в ст. 309 ГК на иные обычно предъявляемые требования позволяет оценивать исполнение обязательств, не связанных с предпринимательской деятельностью.

По общему правилу, односторонний отказ от исполнения обяза­тельства и одностороннее изменение его условий недопустимы и не влекут юридических последствий в виде прекращения или изменения) обязательства. Отступление от этого правила возможно только на ос­новании закона, а в отношениях между субъектами предприниматель­ской деятельности — также и соглашения между ними.

Предмет, способ и место исполнения обязательства

Предметом обязательства является действие или воздержание от действия.

Как правило, кредитор вправе не принимать исполнение обязательства по частям. Однако это правило имеет диспозитивный ха­рактер и может быть изменено соглашением сторон. Право должни­ка осуществлять исполнение по частям может следовать также из указаний закона, обычаев делового оборота или существа обязательства.

Кредитор обязан предъявить должнику доказательства, идентифи­цирующие его в качестве кредитора. Не предъявивший соответствую­щего требования должник в случае исполнения в адрес ненадлежаще­го лица несет риск наступления ответственности перед кредитором за ненадлежащее исполнение обязательства.

По общему правилу, допустимо возложение исполнения обяза­тельства на третье лицо. Если недопустимость такого возложения не следует из законодательства либо условий или существа обязательст­ва, кредитор обязан принять исполнение от третьего лица.

Должнику, обязанному передать кредитору одно или другое иму­щество либо совершить одно из двух или нескольких действий (аль­тернативное обязательство), принадлежит право выбора, если из зако­на, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное. Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполне­ния и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обя­зательства.

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязатель­ство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполне­ния в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

В обязательствах, не связанных с осуществлением обеими его сто­ронами предпринимательской деятельности, действует презумпция допустимости досрочного исполнения обязательства. В обязательст­вах, связанных с осуществлением его сторонами предприниматель­ской деятельности, действует презумпция недопустимости досрочного исполнения обязательства.

Если место исполнения не определено законом, иными правовы­ми актами или договором, не явствует из обычаев делового оборота или существа обязательства, исполнение должно быть произведено:

по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое недвижимое имущество — в месте нахождения имущества; по обязательству передать товар или иное имущество, предусмат­ривающему его перевозку, — в месте сдачи имущества первому пере­возчику для доставки его кредитору;

по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество — в месте изготовления или хранения имущества,! если это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства;

по денежному обязательству — в месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо, — в месте его нахождения в момент возникновения обязательства; если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил место жительства или место нахождения и известил об этом должника, — в новом месте жительства или нахождения кредитора с отнесением! на счет кредитора расходов, связанных с переменой места исполнения;

по всем другим обязательствам — в месте жительства должника, если должником является юридическое лицо, — в месте его нахождения.

Авторское право и смежные права.

Авторское право на произведения науки, литературы и искусства в соответствии возникает в силу факта создания такого произведения. Возникновение и осуществление авторского права не требует соблюдения каких-либо формальностей. Принципы авторского права: свобода творчества; сочетание личных интересов автора с интересами общества; моральная и материальная заинтересованность автора в создании и использовании произведений; всемерная охрана прав и законных интересов авторов произведений науки, литературы и искусства. Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства как обнародованные, так и не обнародованные, выраженные в любой объективной форме, независимо от назначения и достоинства произведения. Обнародование – осуществление с согласия автора действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения, путем его опубликования, публичного исполнения, публичного показа или иным способом. Авторское право применяется к: произведениям, авторы которых являются гражданами РБ или постоянно проживают на территории РБ, независимо от места их первого опубликования; произведениям, впервые опубликованным либо находящимся на территории РБ, независимо от гражданства или постоянного места проживания их авторов. Опубликование – предложение публике с согласия автора либо иного обладателя авторского или смежных прав экземпляров произведения или фонограммы в количестве, удовлетворяющем разумные потребности публики, путем продажи, проката или иной передачи права собственности либо права владения экземпляром произведения или фонограммы. Произведение также считается впервые опубликованным на территории РБ, если в течение 30 дней после даты его первого опубликования за пределами РБ оно было опубликовано и на территории РБ. Объективная форма произведения– письменная, устная, звуко- или видеозапись, изображение, объемно-пространственная форма и др. Объектом авторского права является и часть произведения (включая его название), которая является результатом творческой деятельности и может использоваться самостоятельно. К объектам авторского права относятся и производные произведения – переводы, обработки, аннотации, музыкальные аранжировки и проч. Объектами авторского права являются и сборники произведений (энциклопедии, антологии, атласы, базы данных и другие составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда). Субъекты авторского права – авторы произведений, их правопреемники. Автор произведения – гражданин, творческим актом которого оно создано (независимо от возраста, состояния здоровья и т.д.). Возникновение авторского права может зависеть от гражданства автора. Автор – субъект первоначального авторского права, возникающего в связи с самим фактом создания произведения. Производное авторское право – перешедшее от автора к другим лицам по соответствующим основаниям. Для оповещения о своих исключительных имущественных правах их обладатель вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов: 1. © 2. Microsoft Corp., 3. 1999. латинской буквы "С" в окружности: ©; имени или наименование обладателя исключительных имущественных прав; года первого опубликования произведения. При отсутствии доказательств иного автором считается лицо, указанное в таком качестве на оригинале или экземпляре произведения (презумпция обладателя авторского права). Если произведение обнародовано анонимно или под псевдонимом (за исключением случая, когда псевдоним автора не оставляет сомнения в его личности) издатель, имя или наименование которого обозначено на произведении, при отсутствии доказательств иного считается представителем автора и в этом качестве имеет право защищать права автора и обеспечивать их осуществление, пока автор такого произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве на произведение. Соавторство.Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух либо более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно независимо от того, образует ли такое произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. Соавторство может заключаться в выполнении соавторам однородного или различного по творческому характеру труда. Соавторство всегда является результатом соглашения о совместной работе; недействительно соавторство, навязанное лицом, от которого зависит использование произведения. Виды соавторства – нераздельное и раздельное. При нераздельном соавторстве произведение является единым и неразрывным целым, невозможно выделить его части, созданные каждым из соавторов; при раздельном произведение едино, но не образует неразрывное целое, т.е. состоит из частей, имеющих самостоятельное значение. Каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть произведения, имеющую самостоятельное значение, по своему усмотрению, если иное не предусмотрено соглашением между ними. Право на использование произведения в целом принадлежит соавторам совместно. Субъектами смежных прав являются исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или кабельного вещания. Исполнитель – носитель личных неимущественных (право на имя и защиту репутации) и имущественных (право на использование исполнения в любой форме, включая право на получение вознаграждения за каждый вид использования исполнения) прав; при этом исполнитель обязан соблюдать права автора. Производителю принадлежат исключительные права на использование фонограммы, право на вознаграждение. Организации эфирного вещания обладают правом использовать передачу в любой форме, давать разрешение на использование передачи, правом на вознаграждение за предоставление права на использование передачи (имущественные права). Организации кабельного вещания обладают аналогичными правами.

Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Закон об инвестиционной деятельности в РБ от 29.05.1991 г. под инвестиционной деятельностью понимает совокупность практических действий граждан, юридических лиц, государства, которая направлена на расширенное воспроизводство основного и оборотного капитала с целью получения прибыли и достижения другого социального эффекта в рамках законодательства.

В РБ существует обширное законодательство, касающееся программирования (?) инвестиций, декларирования источников инвестиций, экспертизы достоверности инвестируемого имущества, проведения инвестиционных конкурсов, защиты прав инвесторов.

Под инвестициями понимаются финансовые, материальные ресурсы и др. имущественные и интеллектуальные ценности, которые вкладывают в объект предпринимательской деятельности. Объектами могут быть земельные участки, вновь созданные и модернизированные основные фонды, оборотные средства во всех отраслях хозяйства, ценные бумаги, интеллектуальные ценности, научно-техническая продукция, имущественные права. Субъектами инвестиционной деятельности могут выступать государство, юридические и физические лица, в том числе иностранные. Инвесторы – это субъекты, которые принимают решения по инвестиционной деятельности и осуществляют капиталовложения (собственники или законные владельцы). Различают простых (случайных), для которых эта деятельность носит непостоянный характер, и институциональных инвесторов, для которых это одно из направлений их деятельности. Стабильные объекты инвестиций: депозиты, жилищное строительство, акции.

В инвестиционной деятельности выделяют две стороны: получение дохода и гарантированность от убытков. Наиболее выгодные инвестиции – рискованные (опционы, фьючерсы).

Субинвесторы – это юридические и физические лица, которые организуют капиталовложения и управляют инвестиционной деятельностью на основе договора поручения с инвестором. За свои действия они несут ответственность перед инвестором. Если он выходит за рамки поручения, то несёт ответственность перед участниками инвестиционной деятельности самостоятельно.

Могут быть задействованы и иные участники – депозитарии, консультанты по инвестициям и проч.

Инвесторы, как правило, должны предоставлять декларации об объёмах и источниках осуществления инвестиций. Они обязаны получать лицензии на осуществление деятельности, заключение экспертных органов по инвестированию проектов (санитарных, пожарных, экологических и др.). Основным документом, регулирующим отношения по между субъектами инвестиционной деятельности является инвестиционный договор, который свободно заключается партнёрами, в которых они самостоятельно определяют взаимные обязательства. Условия договоров сохраняют силушку на весь период действия договора и по соглашению сторон могут изменяться, а договор расторгаться. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда. При несоблюдении договорных обязательств, при нарушении норм и стандартов виновная сторона несёт имущественную ответственность, но уплата санкций не освобождает от выполнения договорных обязательств.

Порядок осуществления иностранных инвестиций определяется Законом об иностранных инвестициях на территории РБ от 14.11.1991 г.

Инвестиции бывают:

1.                     реальные (производственные) – сооружение производственных объектов и т.д.;

2.                     финансовые (портфельные) – приобретение имущественных прав, долей участия;

3.                     нематериальные – вложения в обучение персонала, организацию производства, новые технологии.

Под иностранными инвестициями понимают вложение иностранными инвесторами финансовых и материальных средств в различные объекты деятельности, а так же переданные права на имущество и интеллектуальную собственность. В качестве объекта сегодня может выступать и земля. Существует указ Президента, регулирующий порядок передачи в собственность иностранным юридическим лицам и государствам земельных участков. В качестве иностранных инвесторов могут выступать иностранные государства, юридические и физические лица, а так же граждане РБ, имеющие ПМЖ за границей.

Иностранные инвестиции могут осуществляться в следующих формах:

1.                     долевое участие в предприятиях, создаваемых совместно с белорусскими резидентами;

2.                     предприятие полностью принадлежит иностранцам;

3.                     приобретение предприятий, зданий, сооружений, акций и прочих прав;

4.                     в любых иных формах, не противоречащих законодательству.

Решающее значение имеют договоры РБ с иностранными государствами о взаимном поощрении и защите инвестиций (Ашхабадское Соглашение (1993) – определяет режим инвестиций, осуществляемых из стран СНГ.

Основная форма участия – привлечение РБ или субъектами хозяйствования иностранных кредитов под гарантии СМ РБ. Для государственного управления привлечёнными кредитами функционирует валютно-кредитная комиссия СМ под председательством Премьер Министром. Техническое обслуживание этой комиссии осуществляет МИД. Имеющиеся средства она распределяет или выдаёт гарантии на конкурсной основе. Главное условие – техническая новизна и валютоокупаемость проекта.

Иностранная инвестиционная деятельность осуществляется в соответствии с ГК о общим законодательством о предпринимательстве. Впервые вопрос об иностранных инвестициях встал в 1986 (допускались из социалистических стран), в 1987 – из капиталистических стран, но с участием не более 49%. Иностранные инвестиции имеют национальный режим, суть которого состоит в том, что РБ должна предоставлять инвесторам и инвестициям других стран не менее благоприятный режим в отношении учреждения, приобретения, расширения, управления, продажи и ликвидации инвестиций, чем в аналогичном порядке своим инвесторам

+ право выхода на рынок и совершение необходимых операций;

+ трансферт выручки, который включает свободную конвертируемость валют, перевод средств без задержек за границу;

+ национализация и экспроприация инвестиций допускается только в интересах государства на недискриминационной основе, в законодательном порядке, с выплатой компенсации. Объём компенсации должен быть эквивалентен стоимости инвестиций по рыночному курсу непосредственно перед экспроприацией. Компенсация должна быть выплачена без задержек в полном объёме.

Билет 24.

Неустойка и ее виды.

Неустойка в связи с простой и удобством ее применения является самым распространенным, широко применяемым способом обеспечения исполнения обязательств.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Денежная сумма, составляющая неустойку, определяется в виде процентов к неисполненной части обязательства, в кратном размере по отношению к сумме неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства, а также в твердой денежной сумме.

Классификация неустойки осуществляется по различным основаниям.

В зависимости от методов исчисления различают:

штраф; пеня.

В отличие от разово применяемого штрафа, пеня устанавливается на случай просрочки исполнения обязательства и представляет собой определенную денежную сумму которую должник обязан уплатить кредитору за установленный период просрочки. Как правило, она исчисляется в процентах по отношению к сумме обязательства, подлежавшего исполнению к определенному сроку. Причем либо в нормативном акте, либо в договоре должно указываться, за какой из каждых периодов просрочки неисполненного в срок обязательства должна взыскиваться пеня, представляющая собой в этом случае текущую (длящуюся) неустойку. На практике чаще всего указывается, что пеня в определенном проценте взыскивается за каждый день просрочки. Однако не исключено указание и других периодов.

В зависимости от оснований возникновения выделяют неустойку:

законную; договорную.

Договорная неустойка, т.е. неустойка, устанавливаемая по соглашению сторон, должна быть оформлена в письменном виде независимо от формы основного обязательства, так как последнее может быть заключено и в устной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Законная неустойка устанавливается законодательством, и кредитор вправе требовать ее уплаты должником в случае нарушения последним принятых на себя в соответствии с договором или возложенных на него законодательством обязательств, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. При этом размер законной неустойки может быть изменен соглашением сторон, если законодательство этого не запрещает.

В зависимости от соотношения убытков и неустойки можно выделить:

•                  зачетная неустойка - если имеются убытки, они возмещаются в части, не покрытой неустойкой;

•                  исключительная - законодательством или договором могут быть предусмотрены случаи, когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков;

•                  штрафная - когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки;

•                  альтернативная - когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки.

Необходимо отметить, что если неустойка установлена в виде процентов или в кратном размере по отношению к сумме неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства, то ее размер исчисляется исходя из размеров первоначальных сумм неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства, а не из размера этих сумм, увеличенных при начислении процентов согласно учетной ставке Национального банка Республики Беларусь или, при наличии соответствующего соглашения сторон, с учетом инфляции и т.д., если договором не предусмотрено иное.

Рассматривая такой способ обеспечения исполнения обязательств как неустойка, следует подчеркнуть что единственным основанием для применения неустойки является нарушение обязательства, вытекающего из акта законодательства или договора.

При этом кредитор не вправе требовать уплаты неустойки в случаях, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Кроме того, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Общие положения о праве промышленной собственности. Право промышленной собственности в общем виде представляет собой исключительные права на нематериальные блага, являющиеся объектом творческой деятельности. В литературе термин "право промышленной собственности" используется для обозначения объектов материального мира, но для этого нет оснований. Объекты права промышленной собственности многочисленны – изобретения, промышленные образцы, полезные модели. Право промышленной собственности – совокупность правовых норм, которые регулируют отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений и т.д., с охраной нераскрытой информации и проч. Отношения, связанные с созданием и использованием, охраной объектов права промышленной собственности регулируются национальным законодательством и международными соглашениями. Право промышленной собственности распространяется на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, нераскрытую информацию, в том числе секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные знаки (знаки обслуживания), наименования мест происхождения товаров, другие объекты промышленной собственности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в случаях, предусмотренных законодательством (не является исчерпывающим перечнем). Субъекты права на изобретение, полезную модель, промышленный образец делятся на две группы: авторы; лица, которым права автора или соавтора переходят в силу закона или договора. Автором признается гражданин (физическое лицо), творческим трудом которого создано изобретение и др.; не требуется дееспособность как характеристика такого лица. Если объект создан совместным творческим трудом à соавторство. Не признаются авторами лица, оказывавшие техническую, организационную, материальную помощь, но не внесшие личного творческого вклада.

Особенности ответственности предпринимателей.

Предприниматель, осуществляющий свою деятельность без образования юридического лица, отвечает по обязательствам, связанным с этой деятельностью, имуществом, принадлежащим ему на праве собственности. Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскания по претензиям кредиторов устанавливается ГК РБ.

Имущественная ответственность предпринимателя, осуществляющего свою деятельность на основе контракта, должна быть определена в контракте. Она может обеспечиваться внесением залоговой суммы или предоставлением для этих целей личного имущества в иной форме.

Пределы ответственности предпринимателя устанавливаются действующим законодательством, учредительными документами или договором с собственником имущества либо уполномоченным им органом.

Имущественная ответственность наступает в случаях:

- нарушения действующего законодательства;

- невыполнения заключенных договоров;

- нарушения прав собственника и других субъектов;

- загрязнения окружающей среды;

- обмана потребителя в отношении качества товара, способа его применения, предоставления неполной информации для умышленного введения потребителя в заблуждение;

- сообщение или распространение о конкурентах ложных сведений;

- выпуска товаров с внешним оформлением, применяемым другими производителями;

- незаконного доступа к коммерческой тайне конкурента или ее разглашения;

- использования чужого товарного знака, фирменного наименования или производственной марки без разрешения участника хозяйственного оборота, на имя которого они зарегистрированы;

- получения дополнительного дохода в результате создания искусственного дефицита товаров путем ограничения их поступления на рынок с последующим повышением цен;

- заключение договоров, когда известно о невозможности их исполнения и в других случаях недобросовестного предпринимательства.

В перечисленных выше случаях, суд, по иску заинтересованной стороны может обязать предпринимателя, прекратить противоправные действия, восстановит положение, предшествовавшее правонарушению, возместить причиненный ущерб и осуществит иные действия предусмотренные законодательством РБ.

Билет 25. Залог является одним из наиболее древних способов обеспечения исполнения обязательств. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

Залог носит дополнительный (акцессорный) характер, как и другие способы обеспечения исполнения обязательств. Это означает, что в случае перехода права собственности на заложенное имущество или права хозяйственного ведения им от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества либо в порядке универсального правопреемства право залога сохраняет силу. Участниками залогового правоотношения является залогодатель и залогодержатель. При этом залогодержателем всегда является кредитор по основному обязательству. Залогодателем может быть не только должник по основному обязательству, но и третье лицо. Однако, в любом случае залогодателем вещи может быть только ее собственник либо лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения. Залогодателем права может быть лицо, которому принадлежит закладываемое право. Кроме того, договором о залоге, законодательством может быть предусмотрен залог вещей и имущественных прав, которые залогодатель приобретет в будущем.

Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности, требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного его жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом. Следует обратить внимание на то, что одно и то же имущество может являться предметом нескольких залоговых правоотношений. При этом последующий залог допускается, если он не запрещен предшествующими договорами о залоге. Предмет залога является одним из оснований классификации залога на различные виды. Так в зависимости от предмета залога выделяют:

•                  залог движимого имущества; залог недвижимого имущества (ипотека); залог прав; залог ценных бумаг; и др.

Право залогодержателя (право залога) на вещь, являющуюся предметом залога, распространяется на ее принадлежности, если иное не предусмотрено договором Что же касается плодов, продукции и доходов, полученных в результате использования заложенного имущества, то здесь обратная ситуация - право залога на них распространяется только если это предусмотрено договором.

При залоге предприятия или иного имущественного комплекса в целом право залога распространяется на все его имущество - движимое и недвижимое, включая право требования и исключительные права, в том числе приобретенные в период залога, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором.

Ипотека здания или сооружения допускается только с одновременной ипотекой по тому же договору земельного участка, на котором находится это здание или сооружение, либо части этого участка, функционально обеспечивающих закладываемый объект, либо принадлежащего залогодателю права аренды этого участка или его соответствующей части. При ипотеке земельного участка право залога не распространяется на находящиеся или возводимые на этом участке здания и сооружения, если в договоре не предусмотрено иное условие.

Кроме классификации по предмету, залог классифицируется по субъектному составу участников залогового правоотношения (залогодатель - должник по основному обязательству или третье лицо, см. выше), по тому, у кого находится предмет залога (у залогодателя, у залогодержателя), по источнику возникновения права залога (в силу соглашения сторон или требований законодательства) и по другим основаниям.

Как правило, если договором не предусмотрено иное, заложенное имущество остается у залогодателя. При этом имущество, на которое установлена ипотека, а также заложенные товары в обороте никогда не передаются залогодержателю.

Предмет залога может быть оставлен у залогодателя под замком с печатью залогодержателя. Предмет залога может быть оставлен у залогодателя с наложением знаков, свидетельствующих о залоге (твердый залог). Необходимо отметить, что даже если предмет залога, передан залогодателем на время во владение или пользование третьему лицу, то он считается оставленным у залогодателя.

Что же касается залога имущественного права, удостоверенного ценной бумагой, то она должна быть передана залогодержателю либо в депозит нотариуса, если договором не предусмотрено иное.

Основанием возникновения залога является:

договор; акт законодательства при наступлении указанных в нем обстоятельств.

Наиболее распространенным основанием возникновения залога все же является договор.

Существенными условиями договора о залоге являются:

стороны договора; предмет залога и его оценка; существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом; указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество.

Кроме названных существенными в договоре о залоге являются все те условия, по которым должно быть достигнуто соглашение по заявлению одной из сторон: объем требования, обеспеченного залогом; момент возникновения права залога; запрет последующего залога и т.д.

Независимо от того, в какой форме заключен основной договор (письменной, устной), договор о залоге должен быть заключен в письменной форме.

При этом договор об ипотеке, а также договор о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен, подлежит нотариальному удостоверению. То, у кого должен находиться предмет залога, а также должен ли договор залога быть зарегистрирован имеет важное значение для определения момента возникновение права залога. Так, по общему правилу, право залога возникает с момента заключения договора о залоге. Однако в отношении залога имущества, которое подлежит передаче залогодержателю, право залога возникает с момента передачи этого имущества, если иное не предусмотрено договором о залоге, а в случаях, если необходима регистрация договора, - с момента регистрации договора.

Вступление в залоговые правоотношения порождает как для залогодателя, так и для залогодержателя комплекс прав и обязанностей. Залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у кого находится заложенное имущество, обязан, если иное не предусмотрено законодательством или договором:

1) страховать за счет залогодателя заложенное имущество в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного залогом требования, - на сумму не ниже размера требования;

2) принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц;

3) немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества.

При грубом нарушении залогодержателем указанных обязанностей, создающих угрозу утраты или повреждения заложенного имущества, залогодатель вправе потребовать досрочного прекращения залога.

Поскольку залогодержатель и залогодатель заинтересованы в сохранении предмета залога они вправе проверять по документам и фактически наличие, количество, состояние и условия хранения заложенного имущества, находящегося у другой стороны.

Права залогодателя: 1) передать заложенное имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств в других правоотношениях (последующий залог), если это не запрещено предшествующим договором залога;

2) требовать от залогодержателя возмещения убытков, причиненных полной или частичной утратой или повреждением переданного ему предмета залога.

3) отказаться от предмета залога и потребовать возмещения за его утрату.

4) зачесть требование к залогодержателю о возмещении убытков, причиненных утратой или повреждением предмета залога, в погашение обязательства, обеспеченного залогом.

5) с согласия залогодержателя заменить предмет залога.

6) в разумный срок восстановить предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом, если предмет залога утрачен или поврежден.

7) пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением, в том числе извлекать из него плоды и доходы;

Права залогодержателя: 1) в случаях, предусмотренных договором, пользоваться переданным ему предметом залога, регулярно предоставляя залогодателю отчет о пользовании. При этом по договору на залогодержателя может быть возложена обязанность извлекать из предмета залога плоды и доходы в целях погашения основного обязательства или в интересах залогодателя;

2) истребовать находящееся у себя заложенное имущество из чужого незаконного владения, в том числе и от залогодателя;

3) требовать от других лиц, в том числе и от залогодателя, устранения всех нарушений его прав, хотя бы эти нарушения и не были связаны с лишением владения, в случаях, когда по условиям договора залогодержателю предоставлено право пользоваться переданным ему предметом залога;

4) потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства в случаях:

а) если предмет залога выбыл из владения залогодателя, у которого он был оставлен, не в соответствии с условиями договора о залоге;

б) нарушения залогодателем правил о замене предмета залога;

в) утраты предмета залога по обстоятельствам, за которые залогодержатель не отвечает, если залогодатель не воспользовался правом восстановления предмета залога или его замены другим равноценным имуществом, если предмет залога утрачен или поврежден либо право собственности на него или право хозяйственного ведения прекращено по основаниям, установленным законодательством;

5) потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, а если его требование не будет удовлетворено, обратить взыскание на предмет залога в случаях:

а) нарушения залогодателем правил о последующем залоге;

б) невыполнения залогодателем обязанностей по содержанию и сохранности имущества (предмета залога);

в) нарушения залогодателем правил о распоряжении заложенным имуществом.

По общему правилу взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает. При этом требования залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из стоимости заложенного имущества по решению суда.

Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного имущества без обращения в суд допускается на основании соглашения залогодержателя с залогодателем. Необходимо отметить что, в зависимости от того является ли предмет залога движимым имуществом или недвижимым указанное соглашение имеет свои особенности оформления. Так, если имущество недвижимое, такое соглашение должно быть: во-первых, нотариально удостоверено, во-вторых - заключено только после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога. Такое соглашение может быть признано судом недействительным только по иску лица, чьи права нарушены таким соглашением. Что же касается движимого имущества, то такое соглашение может быть оформлено в любой момент - в момент заключения договора о залоге, в период его действия и т.д. Однако на предмет залога, переданный залогодержателю, взыскание может быть обращено в порядке, установленном договором о залоге, если законодательством не установлен иной порядок.

Законодатель выделяет три случая, когда взыскание на предмет залога может быть обращено только по решению суда:

1) для заключения договора о залоге требовалось согласие или разрешение другого лица или органа;

2) предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества;

3) залогодатель отсутствует и установить место его нахождения невозможно.

Следует отметить, что в обращении взыскания на заложенное имущество может быть отказано, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества.

Независимо от того производится ли обращение взыскания на заложенное имущество по решению суда либо по соглашению сторон, реализация этого имущества производится путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном процессуальным законодательством, если другими актами законодательства не установлен иной порядок.

По просьбе залогодателя суд вправе в решении об обращении взыскания на заложенное имущество отсрочить его продажу с публичных торгов на срок до одного года. При этом отсрочка не затрагивает прав и обязанностей сторон по обязательству, обеспеченному залогом этого имущества, и не освобождает должника от возмещения возросших за время отсрочки убытков кредитора и неустойки.

Начальная продажная цена заложенного имущества, с которой начинаются торги, определяется решением суда в случаях обращения взыскания на имущество в судебном порядке либо соглашением залогодержателя с залогодателем в остальных случаях. Заложенное имущество продается лицу, предложившему на торгах наивысшую цену. При объявлении торгов несостоявшимися, залогодержатель вправе по соглашению с залогодателем приобрести заложенное имущество и зачесть в счет покупной цены свои требования, обеспеченные залогом. К такому соглашению применяются правила о договоре купли-продажи.

При объявлении несостоявшимися повторных торгов залогодержатель вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме не более чем на 10% ниже начальной продажной цены на повторных торгах. Если залогодержатель не воспользуется правом оставить за собой предмет залога в течение месяца со дня объявления повторных торгов несостоявшимися, договор о залоге прекращается.

Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, недостаточна для покрытия требования залогодержателя, он имеет право при отсутствии иного указания в законодательстве или договоре получить недостающую сумму из прочего имущества должника, не пользуясь преимуществом, основанным на залоге. Если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, превышает размер обеспеченного залогом требования залогодержателя, разница за вычетом всех издержек возвращается залогодателю.

Реализация права залога не является единственным основанием прекращения залоговых правоотношений. В соответствии с законодательством залог прекращается:

1) с прекращением обеспеченного залогом обязательства;

2) по требованию залогодателя при грубом нарушении залогодержателем обязанностей, по содержание и сохранность заложенного имущества;

3) в случаях гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права, если залогодатель не воспользовался правом в разумный срок восстановить предмет залога или заменить его другим равноценным имуществом, если предмет залога утрачен или поврежден либо право собственности на него или право хозяйственного ведения прекращено по основаниям, установленным законодательством;

4) в случае продажи с публичных торгов заложенного имущества, а также в случае, когда его реализация оказалась невозможной (со дня объявления повторных торгов несостоявшимися);

5) случаях, когда имущество, являющееся предметом залога, изымается у залогодателя в установленном законодательными актами порядке на том основании, что в действительности собственником этого имущества является другое лицо, либо в виде санкций за совершенное преступление или иное правонарушение;

6) в случае перевода на другое лицо долга по обязательству, обеспеченному залогом, если залогодатель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника.

При прекращении залога вследствие исполнения обеспеченного залогом обязательства либо по требованию залогодателя залогодержатель, у которого находилось заложенное имущество, обязан немедленно возвратить его залогодателю.

Поскольку договор ипотеки подлежит государственной регистрации, то и о прекращении ипотеки должна быть сделана отметка в реестре, в котором зарегистрирован этот договор.

Рассматривая такой способ обеспечения исполнения обязательств как залог необходимо также рассмотреть особенности таких его видов как залог товара в обороте и залог вещей в ломбарде.

Особенностью залога товаров в обороте является то, что право залога не следует судьбе вещи (предмета залога). Это положение подтверждается тем, что товары в обороте, отчужденные залогодателем, перестают быть предметом залога с момента их перехода в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление приобретателя. Однако приобретенные залогодателем товары, указанные в договоре о залоге, становятся предметом залога с момента возникновения у залогодателя на них права собственности или хозяйственного ведения. Таким образом, закладываемое имущество может меняться неограниченное количество раз, т.е. может изменяться состав и натуральная форма заложенного имущества (товарных запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и т.п.) при условии, что их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге. При этом уменьшение стоимости заложенных товаров в обороте допускается соразмерно исполненной части обеспеченного залогом обязательства, если иное не предусмотрено договором.

Поскольку состав заложенного имущества постоянно изменяется, залогодатель товаров в обороте обязан вести книгу записи залогов, в которую вносятся записи об условиях залога товаров и обо всех операциях, влекущих изменение состава или натуральной формы заложенных товаров, включая их переработку, на день последней операции.

При нарушении залогодателем условий залога товаров в обороте залогодержатель вправе путем наложения на заложенные товары своих знаков и печатей приостановить операции с ними до устранения нарушения.

Различают следующие особенности залога вещей в ломбарде:

•                  во-первых, нормы регулирующие залог вещей в ломбарде носят императивный характер;

•                  во-вторых, залог вещей в ломбарде имеет особый субъектный состав. Залогодержателем может быть только специализированная организация, осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности краткосрочное кредитование граждан под залог движимого имущества - ломбард - имеющая соответствую лицензию. Залогодателем всегда является гражданин, т.е. физической лицо;

•                  в-третьих, предметом залога является движимое имущество, предназначенного для личного, семейного или домашнего использования;

•                  в-четвертых, договор о залоге вещей в ломбарде оформляется выдачей ломбардом залогового билета;

•                  в-пятых, предмет залога всегда передается ломбарду;

-                  в-шестых, ломбард обязан страховать в пользу залогодателя за свой счет принятые в залог вещи в полной сумме их оценки, устанавливаемой в соответствии с ценами на вещи такого же рода и качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент их принятия в залог;

•                  в-седьмых, ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами;

•                  в-восьмых, упрощен порядок обращения взыскания на заложенное имущество - в случае невозвращения в установленный срок суммы кредита, обеспеченного залогом вещей в ломбарде, ломбард вправе на основании исполнительной надписи нотариуса по истечении льготного месячного срока продать эту вещь в порядке, установленном для реализации заложенного имущества. После этого требования ломбарда к залогодателю (должнику) погашаются, даже если сумма, вырученная от реализации заложенного имущества, недостаточна для их полного удовлетворения.

Способы индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг.

Это фирм наим, ТЗ, наим места происх Т. Защита: с 2003г. м. треб штрафа 1000-50000МРОТ.

Фирм наим. Пол о фирме 1927. Это наим, под к-м предпр-ль выступает в об-те с целью индив-ть себя от др предпр-лей. Треб: не д.вводить в заблужд; д.ук-ть на орг-прав ф-му (корпус фирмы, добавл-само назв); новизна; неизменным. S: КО. Это искл, абс, личное неим право, м.б. передано по д-ру концессии. Право на фирму возн-т в явочном порядке, нет об-ти рег-ть; право получит тот, кто 1 начнет польз-ся.

ТЗ. Знач-индив продуктов. Признаки: условное обознач; новизна (на терр РБ); рег-я (искл: общеизв ТЗ-мир известность среди потреб-лей опр Т). S: КО+инд предпр. Искл, абс, им право. М. уступить права на ТЗ (цедировать)\передать на осн лиценз д-ра (об-ое усл-продукт не хуже лицензиара). Возн с мом рег. Прекр: с истеч срока д-вия рег (10 лет, но м.продлить); неиспольз ТЗ в теч 3 лет; отказ обл-ля; рег недействит. Виды ТЗ: словесные, изобразит, объемные, комбинир; инд, коллект.

Наим места происх Т. Треб: объект д. ук-ть на опр геогр объект, терр; св-ва Т. д. иметь связь с геогр объектом; рег-я (в пат ведомстве). S: предпр-ли, д-ть к-х связ с геогр объектом. Нельзя запретить использ др. Абс, неискл, им право. Возн-т с мом рег. Прекр: изм-сь усл, с к-ми б.связаны ос св-ва; ликв ю\л; недейств рег. Срок не уст-ся.

Компетенция общих и хозяйственных судов.

Судам подведомственны дела:

1) по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных отношений, отношений по использованию природных ресурсов, а также окружающей среды, если хотя бы одной из сторон в споре выступает гражданин, за исключением случаев, когда актами законодательства разрешение таких споров отнесено к компетенции других судов или к ведению иных государственных органов, а также иных организаций;

2) по спорам юридических лиц в случаях, установленных настоящим Кодексом и иными законодательными актами;

3) возникающие из административно-правовых отношений, перечисленные в статье 335 настоящего Кодекса;

4) особого производства, перечисленные в статье 361 настоящего Кодекса;

5) приказного производства, перечисленные в статье 394 настоящего Кодекса.

Судам подведомственны и другие дела, отнесенные законодательными актами к их компетенции.

Хозяйственному суду подведомственны дела по хозяйственным (экономическим) спорам, дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, и иные дела, отнесенные к его подведомственности законодательными актами.

Хозяйственный суд разрешает хозяйственные (экономические) споры и рассматривает иные дела с участием юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законодательными актами, с участием Республики Беларусь, административно-территориальных единиц Республики Беларусь, государственных органов, органов местного управления и самоуправления, организаций, не являющихся юридическими лицами, должностных лиц и граждан.

Заявление, принятое хозяйственным судом к своему производству с соблюдением правил подведомственности, должно быть рассмотрено им по существу, в том числе и в случае, если к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, был привлечен гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем.

Хозяйственный суд рассматривает также подведомственные ему дела с участием юридических лиц, организаций, не являющихся юридическими лицами, индивидуальных предпринимателей и граждан Республики Беларусь, а также иностранных организаций, международных организаций, организаций с иностранными инвестициями, иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев, осуществляющих предпринимательскую деятельность, если иное не предусмотрено международным договором Республики Беларусь.

Билет 26.

Удержание представляет собой обеспечительное обязательство, в силу которого кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.

Необходимо отметить, что удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, возникшие из обязательства, не связанного с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков. Однако это применяется только в том случае, когда стороны указанного обязательства действуют как предприниматели.

Рассматривая такой способ обеспечения исполнения обязательства как удержание необходимо выделить следующие характеризующие его черты:

1. Право удержания вещи может возникнуть только на основании существующего обязательства между должником и кредитором и при условии что данное обязательство должником не исполнено.

2.Срок удержания не ограничивается определенным периодом времени, а может продолжаться до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.

3. Кредитор может удерживать только находящуюся у него вещь, при этом данная вещь может находиться у кредитора как в момент нарушения обязательства должником, так и попасть во владение кредитора впоследствии. Однако в любом случае владение вещью должно быть законным.

Законодательством также не установлено ограничений, касающихся вида удерживаемой вещи, это может быть любая вещь. При этом для некоторых видов обязательств устанавливается, какие именно вещи может удерживать кредитор, исходя из специфики данного обязательства. Так, в частности, в обязательстве подряда при неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика. В обязательстве перевозки - перевозчик вправе удерживать переданные ему для перевозки товары в обеспечение причитающейся ему провозной платы и других платежей по перевозке; в обяэательстве хранения - хранитель вправе удерживать вещь, переданную ему на хранение, до получения обусловленного соглашением сторон вознаграждения и т.п.

4. Кредитор не теряет право удерживать вещь даже в том случае, когда после того, как эта вещь поступила в его владение, права на нее приобретены третьим лицом.

5. Кредитор, удерживающий вещь, вправе удовлетворить свои требования из ее стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.

Следует обратить внимание, что право удержания возникает постольку, поскольку оно закреплено законодательством. При этом указанные в нем общие правила применяются только в том случае, когда договором не предусмотрено иное.

Понятие и принципы наследственного права.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования либо лишены наследства либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства 2. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. Наследование по праву представления 1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну. 2. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства 3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем Граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

в первую очередь — дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родив­шийся после его смерти; внуки наследодателя и их потомки наследу­ют по праву представления;

во вторую очередь — полнородные и неполнородные братья и се­стры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери; дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) на­следуют по праву представления;

в третью очередь — полнородные и неполнородные братья и се­стры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя); двоюрод­ные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представле­ния;

в четвертую очередь — прадедушки и прабабушки наследодателя;

в пятую очередь — дети родных племянников и племянниц насле­додателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

в шестую очередь — дети двоюродных внуков и внучек наследода­теля (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных бра­тьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди'и тети);

в седьмую очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха насле­додателя.

При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Договор контрактации.

По договору контрактации производитель сельскохозяйственной! продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сель- I

скохозяйственную продукцию заготовителю — лицу, закупающему такую продукцию для переработки или продажи.

Договор контрактации является консенсуальным, возмездным, двусторонне-обязывающим. Стороны договора — производитель и за­готовитель. Предмет договора — выращенная самим производителем сельскохозяйственная продукция. Производитель — лицо, осущест­вляющее предпринимательскую деятельность путем производства сельскохозяйственной продукции и ее продажи. Заготовителем явля­ется специальный субъект — лицо, осуществляющее предпринима­тельскую деятельность по переработке или продаже приобретаемой по договору контрактации продукции.

По общему правилу, в обязанности заготовителя входят принятие продукции по месту ее нахождения и обеспечение вывоза приобретен­ной продукции.

В силу особого характера деятельности по производству сельско­хозяйственной продукции, где воздействие внешних факторов оказы­вает значительное и не всегда доступное точному прогнозированию влияние на ее результаты, законодатель отступает от общего правила ст. 401 ГК, согласно которому ответственность предпринимателя за ненадлежащее исполнение обязательства возникает независимо от его вины, и предусматривает наступление ответственности производителя за нарушение договора контрактации только при наличии вины.

Билет 27.

Поручительство и гарантии.

Поручительство - обеспечительное гражданское правоотношение, в котором поручитель на основании договора поручительства обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

Необходимо отметить, что договор поручительства заключается между кредитором должника по основному договору и поручителем. Таким образом, должник (по основному обязательству) в нем не участвует, несмотря на то, что сам должник во многих случаях организует заключение этого договора, и договор часто основан на определенных взаимоотношениях между поручителем и должником.

Договор поручительства заключается отдельно от основного договора и должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства.

Следует подчеркнуть, что поручительством может обеспечиваться как существующее, так и обязательство, которое возникнет в будущем.

Существенными условиями договора поручительства являются:

•                  стороны договора поручительства;

•                  стороны основного (обеспечиваемого) обязательства;

•                  существо, размер и срок исполнения основного обязательства.

В договоре поручительства желательно также указать размер ответственности поручителя, вид ответственности (солидарная, субсидиарная), права поручителя, исполнившего обязательство, срок действия поручительства, т.к. если эти условия не указаны, действуют правила закрепленные в законодательстве.

Так, в законодательстве закреплено, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно. При этом, поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств должником.

Необходимо отметить, что независимо от вида ответственности, если иное не вытекает из договора поручительства, при предъявлении кредитором требований к поручителю последний вправе выдвигать против них возражения, которые мог бы представить должник.

Исполнение обязательства поручителем, если иное не предусмотрено законодательством или договором поручителя с должником и не вытекает из отношений между ними, влечет определенную совокупность правовых последствий, а именно:

1) к поручителю переходят права кредитора по исполненному обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора;

2) кредитор обязан вручить поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать права, обеспечивающие это требование;

3) поручитель вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника.

Поручительство прекращается:

1) с прекращением обеспеченного им обязательства;

2) в случае изменения обеспеченного обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего;

3) в случае перевода на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника;

4) если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем;

5) с истечением указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок, не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение одного года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю.

Банковская гарантия

Институт гарантии, предусмотренный в Гражданском кодексе Республики Беларусь, очень близок к институту поручительства, поэтому довольно часто гарантию определяют как разновидность поручительства.

Действительно, большинство правил, закрепленных в нормах, регулирующих поручительство, распространяются на гарантии, однако между гарантией и поручительством есть существенные отличия.

Для того, чтобы подчеркнуть эти отличия, проведем небольшой сравнительный анализ гарантии и поручительства.

Объединяет данные институты то, что сущность и гарантии и поручительства составляет обязательство (гаранта, поручителя) отвечать полностью или частично за третье лицо в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей. Как и гарантийное обязательство, так и поручительство возникает на основании договора, который должен быть совершен в письменной форме. И гарант, и поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник и имеют право на возражения против требования кредитора, если иное не предусмотрено договором. Прекращение гарантии и поручительства происходит по одним и тем же основаниям.

Однако можно выделить два важных отличия гарантии от поручительства:

1. В случае неисполнения обязательства гарант всегда отвечает перед кредитором как субсидиарный (дополнительный) должник, тогда как по общему правилу поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно. Субсидиарная же ответственность поручителя возможна только тогда, когда это предусмотрено законодательством или договором поручительства.

2. По исполнении обязательства гарант не приобретает права регрессного требования к должнику о возврате уплаченной суммы. Поручитель же, исполнивший обязательство, приобретает такое право, т.е. право требовать от должника возврата всего переданного кредитору во исполнение обеспеченного обязательства, а также уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника, если иное не предусмотрено законодательством или договором поручителя с должником и не вытекает из отношений между ними.

Применение гарантии в гражданском обороте позволяет классифицировать ее по различным основаниям. В частности, в зависимости от предмета гарантии различают следующие ее виды:

гарантия оплаты - обеспечивает платеж по любым договорам (например, по кредитному договору);

гарантия возврата аванса - обеспечивает покупателя (заказчика), который получает гарантию того, что в случае неисполнения обязательства продавцом (исполнителем) он получит возврат внесенного аванса.

гарантия исполнения - обеспечивает надлежащую поставку товара либо выполнение работ или оказание услуг, например, в части соблюдения сроков поставки, устранения недостатков проданного товара и т.д.

Кроме перечисленных видов гарантий, в законодательстве Республики Беларусь выделяют также в качестве самостоятельного вида таможенную гарантию, которая служит для обеспечения оплаты таможенных платежей, а также банковскую гарантию, юридическая природа которой будет раскрыта в следующем параграфе.

В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь в силу банковской гарантии банк или небанковская кредитно-финансовая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму.

Можно выделить следующие отличия банковской гарантии от гарантии по Гражданскому кодексу (далее гарантии):

1) гарантом по банковской гарантии может выступать только банк или небанковская кредитно-финансовая организация (в международных расчетах - уполномоченные банки);

2) банковская гарантия является только денежной гарантией, т.е. представляет собой обязательство гаранта уплатить определенную денежную сумму. При этом необходимо подчеркнуть, что гарант отвечает перед бенефициаром лишь в пределах денежной суммы, на которую выдана гарантия, а не в том же объеме, что и принципал;

3) банковская гарантия является платной, т.е. за выдачу банковской гарантии принципал выплачивает гаранту вознаграждение;

Особенности правовых связей, возникающих в гарантийном обязательстве, являются основанием разделение банковских гарантий на различные виды. В частности, банковская гарантия может быть гарантией по первому требованию, условной гарантией, подтвержденной гарантией, контргарантией или консорциальной гарантией.

Под гарантией по первому требованию понимается обязательство гаранта произвести платеж по первому письменному требованию бенефициара, составленному в соответствии с условиями гарантии.

Под условной гарантией понимается обязательство гаранта произвести платеж в соответствии с условиями гарантии по письменному требованию бенефициара, сопровождаемому документами, доказывающими или подтверждающими неисполнение принципалом обязательств перед бенефициаром. Свидетельствами неисполнения обязательств принципала бенефициаром могут являться соответствующие судебные (арбитражные) решения либо иные документы, определенные в гарантии.

Выданная гарантия может быть подтверждена в полной сумме либо частично другим банком или другой небанковской кредитно-финансовой организацией (подтвержденная гарантия). Подтверждающая сторона наряду с первоначальным гарантом несет перед бенефициаром солидарную ответственность в пределах подтвержденной суммы, если иное не предусмотрено в условиях гарантии.

Банк и небанковская кредитно-финансовая организация могут по поручению принципала потребовать выдачи гарантии (первоначальной гарантии) от другого банка или другой небанковской кредитно-финансовой организации, выдав им встречное обязательство (контргарантию). Условия контргарантии не предусматривают для бенефициара обязательств и не предоставляют ему дополнительных прав по сравнению с первоначальной гарантией.

Банки в целях распределения риска гарантов могут выдавать консорциальные гарантии.

Под консорциальной гарантией понимается банковская гарантия, выдаваемая бенефициару несколькими гарантами через основной банк-гарант.

При выдаче консорциальной гарантии основной банк-гарант обеспечивает за свой счет определенную долю обязательства по гарантии. Оставшаяся сумма гарантийного обязательства обеспечивается за счет других гарантов, которые, в свою очередь, представляют основному банку-гаранту субгарантии на суммы их участия в консорциальной гарантии. Порядок предоставления основному банку-гаранту субгарантий, а также суммы обязательств и ответственность каждого участника консорциального обязательства определяются в заключаемом между ними договоре.

В отношениях с нерезидентами банки-резиденты могут также осуществлении операций по следующим видам банковских гарантий:

·                  договорные гарантии;

·                  гарантии по первому требованию;

·                  другие виды гарантий, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

При осуществлении операций по договорным гарантиям банки применяют Унифицированные правила по договорным гарантиям.

Выделяют три вида договорных гарантий:

а) «тендерная гарантия» - обязательство, выданное банком, страховой компанией или другой стороной («гарант») по просьбе участника торгов («принципала») или другой стороны, уполномоченной на это принципалом («инструктирующая сторона»), стороне, объявившей торги («бенефициар»), по которому гарант обязуется – в случае неисполнения принципалом своих, вытекающих из представления предложений, произвести платеж бенефициару в пределах указанной суммы;

б) «гарантия исполнения» – обязательство, по которому гарант обязуется - в случае ненадлежащего исполнения принципалом условий контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром («контракт») – произвести платеж бенефициару в пределах указанной суммы денег или, если это предусмотрено в гарантии, по выбору гаранта, обеспечить исполнение контракта;

в) «гарантия возврата платежа» - обязательство, по которому гарант обязуется – в случае невыполнения принципалом обязательств возместить, в соответствии с условиями контракта, заключенного между принципалом и бенефициаром, какую-либо сумму или суммы, авансированные или выплаченные бенефициаром принципалу и так или иначе не возвращенные ему, - произвести платеж бенефициару в пределах указанной суммы.

При осуществлении операций с нерезидентами по гарантиям по первому требованию банки, если это предусмотрено условиями гарантии, применяют Унифицированные правила для гарантий по первому требованию.

Специфичность банковской гарантии объясняет особенности прекращения предусмотренных ею обязательств. Обязательства гаранта перед бенефициаром по банковской гарантии прекращаются:

·      при уплате бенефициару денежной суммы, на которую выдана гарантия;

· после окончания срока, на который выдана гарантия;

· вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту;

· вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении гаранта от его обязательств;

·                        по истечении шести лет с даты выдачи гарантии, если в ней не указана дата окончания срока ее действия, либо если платеж по гарантии обусловлен наступлением какого-либо события, либо если оговорка о неприменении срока действия гарантии не включен в ее текст.

Если действие банковской гарантии прекращено, гарант не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения ее действия, уведомляет об этом принципала.

Наследование по завещанию.

Наследование по завещанию. Право на обязательную долю

Каждый гражданин вправе по своему усмотрению завещать иму­щество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также вклю­чить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Гражданского кодекса РФ о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание. В этом проявляется принцип свободы заве­щания. На завещателя не может быть возложена обязанность сооб­щать кому бы то ни было о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл содержащих­ся в нем слов и выражений. В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопо­ставления этого положения с другими положениями и смыслом заве­щания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя.

Свобода завещания ограничивается лишь правилом об обязатель­ной доле в наследстве, согласно которому несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя на­следуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Эта доля называется обязательной долей.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из ос­тавшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имуще­ства для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

Однако право на обязательную долю может быть ограничено. Если осуществление этого права повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, твор­ческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного поло­жения наследников, имеющих право на обязательную долю, умень­шить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Совершение завещания — это единственный возможный способ распорядиться имуществом на случай смерти. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Оно может быть совершено только полностью дееспособным гражданином и только лично, а не через представителя. При этом в завещании могут содержаться распоряжения только одно­го гражданина.

Завещатель может совершить завещание в пользу одного или не­скольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. Имущество, завешанное двум или нескольким наследни­кам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях. В завещании могут содержаться распоряжения о любом иму­ществе, включая то, которое может быть приобретено завещателем в будущем.

В завещании может быть сделано распоряжение о завещательном отказе, т.е. возложении на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнения за счет наследства какой-либо I обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые вправе требовать исполнения этой обязанности. Например, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. Содержание завещания может исчер­пываться завещательным отказом.

Кроме того, завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Возложение такой обязанности называется завещательным воз­ложением.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удос­товерено нотариусом, а в специально предусмотренных законом случаях — другими лицами (например, в отношении средств, находящихся на счете гражданина в банке, — служащим банка). Несоблюдение правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. Допускается составление за­крытого завещания, т.е. передача завещания нотариусу в запечатан­ном конверте в присутствии двух свидетелей без ознакомления кого-либо, включая нотариуса, с содержанием завещания.

Отступление от правила о нотариальном удостоверении завещания допускается в виде исключения в случае составления гражданином за­вещания в положении, явно угрожающем его жизни, если он в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности со­вершить завещание по общим правилам. В этом случае гражданин , может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме, и такой документ признается его завеща­нием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноруч­но написал и подписал его и если из содержания этого документа сле­дует, что он представляет собой завещание. Завещание, совершенное при чрезвычайных обстоятельствах, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Способы расчетов.

Расчетные отношение – урегулированные нормами права об-венные отношения, в кот должник рассчитывается ден средствами с кредитором по обязательству ч/з учреждения банка. Существует две формы расчетов: наличные и безналичные. Расчеты с участием граждан, не связанных с осуществлением предпринимательской д-ти, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы и в безналичном порядке. Расчеты между юр лицами, а также с участием граждан-предпринимателей производятся, как правило, в безналичном порядке. Расчеты между указанными лицами могут также производиться и наличными деньгами, но размер расчетов наличными деньгами по одному платежу ограничен. Под наличными деньгами понимаются расчеты банковскими билетами, монетами.

Формы безналичных расчетов.

1. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом

2. Стороны по договору вправе избрать и установить в договоре любую из форм расчетов.

Платежным поручением является распоряжение владельца счета (платель­щика) обслуживающему его банку, оформленное расчетным документом, перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств, откры­тый в этом или другом банке. Платежное поручение исполняется банком в срок, предусмотренный законодательством, или в более короткий срок, если это установлено договором банковского счета.

Платежными поручениями производятся:

а) перечисления денежных средств за поставленные товары, выпол­ненные работы, оказанные услуги;

6) перечисления денежных средств в бюджета всех уровней и во вне­бюджетные фонды;

в) перечисления денежных средств в целях возврата/размещения кре­дитов (займов)/депозитов и уплаты процентов по ним;

г) перечисления денежных средств в других целях, предусмотренных законодательством или договором.

В соответствии с условиями основного договора платежные поручения могут использоваться для предварительной оплаты товаров, работ, услуг или для осуществления периодических платежей.

Платежные поручения принимаются банком независимо от наличия денежных средств на счете плательщика.

При отсутствии или недостаточности денежных, средств на счете пла­тельщика, а также если договором банковского счета не определены усло­вия оплаты расчетных документов сверх имеющихся на счете денежных средств, платежные поручения помешаются в картотеку и оплачиваются по мере поступления средств в очередности, установленной законодатель­ством.

Аккредитив представляет собой условное денежное обязательство, при­нимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению плательщика, про­извести платежи в пользу получателя средств по предъявлении последним документов, соответствующих условиям аккредитива, или предоставить полномочия другому банку (исполняющему) произвести такие платежи. Виды аккредитивов:

• покрытый (депонированный), по которому банк-эмитент перечисляет за счет средств плательщика или предоставленного ему кредита сумму ак­кредитива (покрытие) в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия аккредитива;

• непокрытый (гарантированный), когда банк-эмитент предоставляет ис­полняющему банку право списывать средства с ведущегося у него кор­респондентского счета в пределах суммы аккредитива. Порядок списания денежных средств с корреспондентского счета банка-эмитента по гаран­тированному аккредитиву определяется по соглашению между банками;

• отзывной - аккредитив, который может быть изменен или отменен бан­ком-эмитентом на основании письменного распоряжения плательщи­ка без предварительного согласования с получателем средств и без ка­ких-либо обязательств банка-эмитента перед получателем средств после отзыва аккредитива;

• безотзывной - аккредитив, который может быть отменен только с согла­сия получателя средств. По просьбе банка-эмитента исполняющий банк может подтвердить безотзывный аккредитив (подтвержденный аккреди­тив). Порядок предоставления подтверждения по безотзывному подтвер­жденному аккредитиву определяется соглашением между банками. Каждый аккредитив должен содержать указание на его вид. Аккредитив предназначен для расчетов с одним получателем средств. Условиями акк­редитива может быть предусмотрен акцепт уполномоченного плательщи­ком лица.

Получатель средств может отказаться от использования аккредитива до истечения срока его действия, если возможность такого отказа предусмот­рена условиями аккредитива.

Порядок расчетов по аккредитиву устанавливается в основном догово­ре, в котором отражаются следующие условия:

• наименование банка-эмитента; • наименование банка, обслуживающего получателя средств; наименование получателя средств; • сумма аккредитива; • вид аккредитива; • способ извещения получателя средств об открытии аккредитива; • полный перечень и точная характеристика документов, представляе­мых получателем средств; • сроки действия аккредитива; условие оплаты; • ответственность за неисполнение обяза­тельств.

В основной договор могут быть включены иные условия, касающиеся порядка расчетов по аккредитиву.

Платеж по аккредитиву производится в безналичном порядке путем перечисления суммы аккредитива на счет получателя средств. Допускаются частичные платежи по аккредитиву.

За нарушения, допущенные при исполнении аккредитивной формы расчетов, банки несут ответственность в соответствии с действующим за­конодательством.

Расчеты по инкассо представляют собой банковскую операцию, посред­ством которой банк (банк-эмитент) по поручению и за счет клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по получению от плательщика платежа. Для осуществления расчетов по инкассо банк-эмитент вправе привлекать другие банки (исполняющий банк).

Расчеты по инкассо осуществляются на основании платежных требова­ний, оплата которых может производиться по распоряжению плательщика (с акцептом) или без его распоряжения (в безакцептном порядке), и ин­кассовых поручений, оплата которых производится без распоряжения пла­тельщика (в бесспорном порядке).

Платежные требования и инкассовые поручения предъявляются полу­чателем средств (взыскателем) к счету плательщика через банк, обслужи­вающий получателя средств (взыскателя).

При отсутствии или недостаточности денежных средств на счете пла­тельщика и при отсутствии в договоре банковского счета условия об опла­те расчетных документов сверх имеющихся на счете денежных средств пла­тежные требования, акцептованные плательщиком, платежные требования на безакцептное списание денежных средств и инкассовые поручения по­мещаются в картотеку с указанием даты.

Оплата расчетных документов производится по мере поступления де­нежных средств на счет плательщика в очередности, установленной зако­нодательством.

Допускается частичная оплата платежных требований, инкассовых по­ручений, находящихся в картотеке.

Чек - это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоря­жение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чеко­держателю.

Чекодателем является лицо (юридическое или физическое), имеющее денежные средства в банке, которыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков, чекодержателем - лицо (юридическое или физичес­кое), в пользу которого выдан чек, плательщиком - банк, в котором нахо­дятся денежные средства чекодателя.

Чек оплачивается плательщиком за счет денежных средств чекодателя.

Чекодатель не вправе отозвать чек до истечения установленного срока для его предъявления к оплате.

Для осуществления безналичных расчетов могут применяться чеки, выпускаемые кредитными организациями.

Форму чека кредитная организация определяет самостоятельно.

Билет 28. Задаток.

Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. Из определения задатка можно вывести три основные его функции:

1) платежная - задаток передается в счет причитающихся по договору платежей;

2) доказательственная - задаток передается в доказательство заключения договора;

3) обеспечительная - задаток передается стороной договора в обеспечение исполнения его обязательств.

Необходимо подчеркнуть, что задатком может обеспечиваться исполнение только денежного обязательства. При этом соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме. Письменная форма соглашения обеспечивает возможность выполнения задатком доказательственной и обеспечительной функций, т.к. в этом случае само письменное соглашение является доказательством заключения договора (например: договора в устной форме). Также только письменная форма соглашения позволяет рассматривать переданную денежную сумму как способ обеспечения исполнения обязательств (задаток) и является основанием возникновения соответствующих правоотношений.

Несоблюдение письменной формы, а также наличие сомнений в отношении того, является ли сумма, уплаченная в счет причитающихся со стороны по договору платежей, задатком, служит основанием для рассмотрения ее как суммы уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное. В данном случае к отношениям, возникшим из передачи определенной денежной суммы, применяются правила, регулирующие предварительную оплату товара (работ, услуг).

Обеспечительная функция задатка заключается в следующих неблагоприятных последствиях, которые наступают для стороны, виновной в неисполнении обеспеченного обязательства:

если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны;

если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка (т.е. вернуть переданную ему в качестве задатка денежную сумму и уплатить равную ей сумму).

Сверх того сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное.

В случае же невиновного неисполнения обязательства задаток должен быть возвращен, в частности, при прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения.

Необходимо отметить, что правила о последствия неисполнения обязательства, обеспеченного задатком, применяются только при неисполнении обязательства в полном объеме. В случае же ненадлежащего исполнения обязательства применяются общие правила ответственности за нарушение обязательств.

Наследование по закону

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. При этом доля наследника по закону, умерше­го до открытия наследства или одновременно с наследодателем, пере­ходит по праву представления к его соответствующим потомкам в рав­ных долях (наследование по праву представления).

При наследовании по закону наследниками в равных долях явля­ются:

в первую очередь — дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родив­шийся после его смерти; внуки наследодателя и их потомки наследу­ют по праву представления;

во вторую очередь — полнородные и неполнородные братья и се­стры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери; дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) на­следуют по праву представления;

в третью очередь — полнородные и неполнородные братья и се­стры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя); двоюрод­ные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представле­ния;

в четвертую очередь — прадедушки и прабабушки наследодателя;

в пятую очередь — дети родных племянников и племянниц насле­додателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

в шестую очередь — дети двоюродных внуков и внучек наследода­теля (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных бра­тьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди'и тети);

в седьмую очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха насле­додателя.

К наследникам по закону относятся граждане, которые ко дню от­крытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали со­вместно с ним. При наличии других наследников по закону они на­следуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая при­зывается к наследованию, а при отсутствии других наследников по закону такие нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Наследники каждой последующей очереди призываются к насле­дованию по закону лишь при отсутствии наследников предшествуюшей очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, •когда все наследники предшествующей очереди лишены завещателем права наследования.

Граждане, относящиеся к наследникам по закону и являющиеся при этом нетрудоспособными ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой г очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на [его иждивении, при этом не имеет значения, проживали ли они со­вместно с наследодателем.

Усыновленные и их потомство не наследуют после смерти родителей усыновленного, других его кровных родственников по восходящей линии, а также его кровных братьев и сестер. Родители усыновленного и другие его кровные родственники по восходящей линии, а также кровные братья и сестры не наследуют после смерти усыновленного и его потомства. Однако в случае, когда в соответствии с семейным законодательством усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими кровными родст­венниками, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти таких родственников, а они наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

 Лицензирование предпринимательской деятельности.

1. Настоящим Положением регулируются отношения по лицензированию отдельных видов деятельности, указанных в перечне видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии) (далее - лицензии), и уполномоченных на их выдачу государственных органов и государственных организаций, за исключением:

деятельности, связанной со специфическими товарами (работами, услугами);

внешнеэкономической деятельности по ввозу и (или) вывозу отдельных товаров;

деятельности, осуществляемой воинскими частями (учреждениями) Вооруженных Сил и другими воинскими формированиями, органами внутренних дел, органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в соответствии с задачами, возложенными на них законодательством;

деятельности, лицензируемой Национальным банком.

(часть 1 пункта 1 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 03.05.2004 N 2)

Президентом Республики Беларусь могут быть определены иные, кроме лицензирующих, органы, наделенные полномочиями на приостановление, прекращение действия лицензий и аннулирование лицензий на отдельные виды деятельности, а также установлены особенности осуществления этих действий.

(часть 2 пункта 1 введена Декретом Президента Республики Беларусь от 09.09.2005 N 11)

Если нормами международных договоров, действующими для Республики Беларусь, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Положении, то применяются правила международных договоров.

2. В настоящем Положении употребляются следующие основные термины и определения:

лицензиат - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, осуществляющее адвокатскую или частную нотариальную деятельность, имеющее лицензию;

лицензионные требования и условия - совокупность установленных законодательством требований и условий, предъявляемых к соискателю лицензии при ее выдаче и к лицензиату при осуществлении им деятельности, на которую требуется лицензия;

лицензирование - комплекс реализуемых государством мер, связанных с выдачей лицензий, их дубликатов, внесением изменений и (или) дополнений в лицензии, приостановлением, возобновлением, продлением срока действия лицензий, прекращением их действия, контролем за соблюдением лицензиатами при осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных требований и условий;

лицензирующие органы - республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, Национальный банк, местные исполнительные и распорядительные органы, другие государственные органы, уполномоченные в соответствии с настоящим Декретом осуществлять лицензирование;

лицензия - специальное разрешение на осуществление вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом соискателю лицензии или лицензиату;

реестр лицензий - совокупность данных, формируемых лицензирующим органом о выданных лицензиях, их дубликатах, внесении изменений и (или) дополнений в лицензии, приостановлении, возобновлении, продлении срока действия лицензий, прекращении их действия, и иных сведений в соответствии с настоящим Положением;

соискатель лицензии - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением с приложением необходимых документов для получения лицензии, а также физическое лицо, ходатайствующее о предоставлении ему права занятия адвокатской или частной нотариальной деятельностью.

3. Право на получение лицензии имеют:

юридические лица и индивидуальные предприниматели (если законодательными актами не установлено, что право на осуществление лицензируемых видов деятельности, а также отдельных работ и услуг, составляющих соответствующий вид деятельности, имеют только юридические лица);

(абзац 2 пункта 3 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 09.09.2005 N 11)

физические лица, ходатайствующие о предоставлении им права занятия адвокатской или частной нотариальной деятельностью.

4. Лицензия выдается на конкретный вид деятельности (с указанием работ и услуг, составляющих этот вид деятельности) и действует на всей территории Республики Беларусь или ее части в соответствии с законодательством.

Билет 29.

Формы и виды гражданско – правовой ответственности.

Это особая мера имущ. воздействия на лицо, нарушившее гражд. законод-во, права и интересы др. лиц.

Осн-ные формы : взыскание убытков, неустойки.

Ответств-ть сост. в наступлении для правонарушителя неблагопр. матер. последствий, выражающихся в уменьшении его имущ-ва.

Условия наступления:

1) противоправность поведения должника

2) наличие убытков,возникших у кредитора вследствие нарушения обяз-в должником

3) непосредственная причинная связь м-ду нарушением обяз-в должником и возникшими у кредитора убытками

4) вина в противоправном поведении, приведшем к нарушению обя-в и возникновению убытков.

Ответст-ть за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами.

Несовершеннолетними в возрасте до 14 лет.

За вред, причиненный ими, отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред причинен не по их вине. Если малолетний причинил вред, когда он нах-ся под надзором образовательного, воспитательного, учебного или иного учреждения, кот. обязано осущ-ть за ним надзор, отв-ть возлагается на учреждение, если оно не докажет,что вред возник не по его вине.

Отв-ть несут оба родителя, в т.ч. и тот, кот. проживает отдельно от ребенка.

Если будет доказано, что причинение малолетним вреда имело место как по вине учреждения, так и по вине родителей, вред возмещается по принципу долевой отв-ти.

Несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.

Такие несовершеннолетние несут отв-ть на общих основаниях. Однако чаще всего они не м. возместить ущерб ввиду отсуствия у них достаточных ср-в. Тогда отв-ть несут родители, попечители, соотв. учреждения. Но если у несовершеннолетнего появились свои доходы, то эта отв-ть с родителей, ... снимается.

Недееспособными, ограниченно недееспос., а также лицами, не способными понимать значение своих действий.

Граждане, признанные недееспос., не м. совершать гр.-прав. сделок, а также нести отв-ть за причиненный вред. Вред возмещается их опекунами или орг-ями, обязанными осущ-ть за ними надзор.

Однако сам причинитель вреда м. отвечать за свои действия в сл., если опекун умер или не имеет достаточно ср-в для возмещения вреда, а также если сам причинитель вреда обладает такими ср-вами.

Вред, причиненный ограниченными в дееспос., возмещается самим причинителем.

Лицо, признанное невменяемым отв-ти не несет.

Принятие и отказ от наследства.

Принятие наследства 1. Для приобретения наследства наследник должен его принять. Для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется. 2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. 3. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками Статья 1153. Способы принятия наследства 1. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия , или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности. Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства Статья 1154. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 2. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования 3. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, Статья 1155. Принятие наследства по истечении установленного срока 1. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали Статья 1156. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия) 1. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156). Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц: от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам; от обязательной доли в наследстве (статья 1149); если наследнику подназначен наследник (статья 1121). 2. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Статья 1161. Приращение наследственных долей 1. Если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника наследство переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства. 2.

Охрана наследства и управление им 1. Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства принимаются меры, по охране наследства и управлению им по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. В случае, когда назначен исполнитель завещания (статья 1134), нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполнителем завещания. Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников. Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев, . 5. В случае, когда наследственное имущество находится в разных местах, нотариус по месту открытия наследства направляет через органы юстиции нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им. 6. Порядок охраны наследственного имущества и управления им, в том числе порядок описи наследства, определяется законодательством о нотариате. 7. В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, необходимые меры по охране наследства и управлению им могут быть приняты соответствующим должностным лицом.

Государственное регулирования ценообразования.

Регулируемые цены (тарифы) в Республике Беларусь применяются на:

товары (работы, услуги) субъектов хозяйствования, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь и включенных в государственный реестр;

отдельные социально значимые товары (работы, услуги), конкретный перечень которых устанавливается Президентом или по его поручению Советом Министров Республики Бе

Ответственность юридических и должностных лиц, предпринимателей за нарушение законодательства Республики Беларусь о ценообразовании

Юридические и должностные лица, предприниматели несут ответственность за:

нарушение установленных соответствующими государственными органами уровней регулируемых цен (тарифов), завышение или занижение цен (тарифов), в том числе предельных торговых надбавок (скидок), а также установленного порядка их определения;

применение свободных цен (тарифов), торговых надбавок (скидок) на товары (работы, услуги), в отношении которых применяется государственное регулирование;

нарушение установленного порядка исчисления затрат, включаемых в себестоимость товаров (работ, услуг) при определении цен (тарифов);

нарушение установленного порядка декларирования и применения цен (тарифов).

К юридическим лицам, предпринимателям, допустившим нарушения, предусмотренные настоящей статьей, применяются санкции в виде взыскания в доход соответствующего бюджета выручки, полученной в результате завышения цен, либо суммы средств, недополученных в результате применения цен ниже установленных государственными органами, осуществляющими регулирование и контроль за ценообразованием, и наложения штрафа в таком же размере.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут взыскание в доход соответствующего бюджета выручки, полученной в результате завышения цен, либо суммы средств, недополученных в результате применения цен ниже установленных государственными органами, осуществляющими регулирование и контроль за ценообразованием, и наложение штрафа в двукратном размере такой выручки (суммы средств).

Указанные в настоящей части штрафы не подлежат уменьшению на сумму налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды.

Руководители юридического лица и другие должностные лица, предприниматели несут иную ответственность за нарушение законодательства о ценообразовании в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность должностных лиц государственных органов, осуществляющих регулирование и контроль за ценообразованием

Должностные лица республиканских органов государственного управления, областных и Минского городского исполнительных и распорядительных органов, осуществляющих в соответствии с настоящим Законом регулирование и контроль за ценообразованием, несут в соответствии с законодательством ответственность за разглашение представляемой им информации, являющейся коммерческой тайной субъектов ценообразования (юридических лиц, предпринимателей), а также за нарушение законодательства о ценообразовании.

Статья 16. Порядок принятия и обжалования решений государственных органов, осуществляющих регулирование и контроль за ценообразованием

Принятие решений по вопросам, касающимся введения, изменения или прекращения регулирования ценообразования, применения экономических санкций к субъектам ценообразования (юридическим лицам, предпринимателям) за нарушение ими законодательства о ценообразовании, а также обжалование этих решений осуществляются в установленном законодательством порядке.

Билет 30 Основания прекращения обязательств.

Прекращение обязательства означает утрату прав и обязанностей их участниками. Это последний этап существования обязательства. С момента прекращения обязательства ни одна из сторон не обязана совершать действия по его исполнению и не имеет права требовать совершения таких действий. Правовая связь между сторонами прерывается, не вызывая возникновения новых или дополнительных обязанностей (например, уплата неустойки, возмещение убытков).

Прекращение обязательства не всегда означает, что цель сторонами достигнута. Закон предусматривает ряд случаев, когда обязательство прекращается, не будучи выполненным, а кредитор остается неудовлетворенным.

Большинство юридических фактов, как оснований прекращения обязательств, наступает по воле сторон, другие – независимо от их воли.

Одностороннее прекращение обязательств не допускается. Однако законом могут устанавливаться исключения. Например, по договору найма наниматель жилого помещения вправе с согласия членов семьи расторгнуть договор найма (ст. 867 ЖК).

Все способы прекращения обязательств подразделяются на

·        общие – применяются ко всем обязательствам,

·        специальные – прекращают только те обязательства, для которых они специально предусмотрены.

В лекции будут рассмотрены только общие способы прекращения обязательств. Специальные способы прекращения обязательств рассматриваются в особенной части гражданского права при изучении отдельных видов обязательств.

2 Прекращение обязательств исполнением

Цель обязательства достигается его исполнением, что является основным способом прекращения действия обязательства. Согласно п.1 ст.379 ГК, надлежащее исполнение прекращает обязательство. Таким образом, исполнение должно быть надлежащим. Ненадлежащее исполнение обязательство не прекращает, а усложняет, поскольку создает для должника дополнительные обязанности: уплатить неустойку, возместить убытки.

Исполнение обязательства должно быть оформлено в соответствии с требованием закона. Так, согласно п.2 ст.379 ГК, кредитор, получивший исполнение полностью или частично, обязан по требованию должника выдать ему в этом расписку или иной документ. Если должник выдал кредитору в удостоверение обязательства долговой документ, то кредитор, принимая исполнение, должен вернуть этот документ, а при невозможности возвращения указать на это в выдаваемой им расписке. Факт нахождения долгового документа у должника подтверждает прекращение обязательства пока не доказано иное. Расписка может быть заменена соответствующей надписью кредитора об исполнении на долговом документе.

Если кредитор отказался выдать расписку, закон предоставляет должнику право по его выбору

·        задержать исполнение,

·        вернуть долговой документ,

·        отметить в расписке невозможность его возврата.

В этих случаях просрочившим исполнение считается кредитор.

По общему правилу форма исполнения обязательства должна быть такой же, как и форма его установления. Прекращение обязательства исполнением - важный способ, но не единственный. Обязательства прекращаются и в силу других юридических фактов.

3 Прекращение обязательств по соглашению сторон

а) совершение мировой сделки, отступное

Стороны вправе прекратить обязательство своим соглашением. Они могут прийти к такому соглашению в силу различных причин: морального, хозяйственного, юридического характера (например, экономическая нецелесообразность).

Исходя из принципа свободы договора по соглашению сторон может быть прекращено любое обязательство, если это прямо не запрещено законодательством. Например, не подлежат прекращению алиментные обязательства, обязательств вследствие причинения вреда здоровью или смертью гражданина, обязательства по выполнению заказов на государственные нужды между юридическими лицами.

В некоторых случаях стороны вправе по своему соглашению отойти от условий обязательства (если это не запрещено законодательством) и заключить мировую сделку, направленную на прекращение спорного обязательства путем совершения взаимных уступок.

Частным случаем мировой сделки является отступное, когда производится замена предмета исполнения. Этот вопрос решается по соглашению сторон. Предоставление отступного осуществляется путем уплаты денег, выполнения работы, передачи денег и т.п. Например, из-за невозможности предоставить обусловленную договором вещь передаются взамен деньги для ее приобретения с последующим использованием согласно имеющемуся соглашению. Размер, сроки и порядок предоставления отступного устанавливаются сторонами (ст.380 ГК).

б) прощение долга, новация

Наиболее распространенным видом прекращения обязательства по соглашению сторон является новация (ст.384 ГК). Новация - это соглашение, по которому стороны заменяют в отношениях между собой одно обязательство другим, предусматривающим иной предмет или иной способ исполнения. В результате одно обязательство прекращается и на его базе возникает другое, новое обязательство (например, арендодатель решил продать предмет (имущество), а арендодатель решил приобрести его в собственность). В этом случае прекращаются и дополнительные обязательства, в частности залог, задаток, поручительство, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Участники правоотношений обычно новацию используют для преобразования многих обязательств в денежное, заемное соглашение. В отношениях с участием граждан соглашением сторон (новацией) не могут быть прекращены обязательства, возникающие вследствие повреждения здоровья или причинения смерти. Новация не допускается в отношении обязательств, связанных с уплатой алиментов.

Обязательство может быть прекращено прощением долга (ст.385 ГК). В таком случае кредитор освобождает должника от лежавших на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора. Прощение долга всегда требует согласия должника. Встречного удовлетворения прощение долга не предполагает.

4 Зачет встречных требований.

Случаи недопустимости зачета

В соответствии с п.1 ст.381 ГК обязательства прекращаются полностью или частично путем их взаимного зачета. Зачет взаимных требований – это прекращение двух встречных обязательств путем погашения одного обязательства другим. Таким образом, зачет производится на основании соглашения двух сторон или по одностороннему волеизъявлению, доведенному до сведения другой стороны.

Например, Мартынова снимает квартиру по договору жилищного найма у Светловой за 20 тыс. в месяц. В январе Мартынова купила себе костюм за 20 тыс., однако, костюм ей не подошел. Мартынова предложила купить костюм Светловой, и та согласилась. В данной ситуации возможет зачет встречных требований.

Обязательства могут быть прекращены данным способом при соблюдении предусмотренных в законе условий (п.1 ст.381 ГК):

·        обязательства должны носить встречный характер. Кредитор по одному обязательству должен быть должником по другому обязательству;

·        обязательства должны быть однородными. Как правило, это денежные суммы. Возможен встречный зачет обязательств, предметом которых являются вещи, определенные родовыми признаками (пшеница, картофель). Индивидуально-определенные вещи зачету не подлежат;

·        срок исполнения обоих обязательств должен к моменту зачета уже наступить (ст.295 ГК). Если срок не наступил, сторона может возражать против зачета, поскольку до истечения срока имеет право пользоваться суммой долга.

Не допускается зачет требований по обязательствам (п.2 ст.381):

·        по которым истек срок исковой давности,

·        о возмещении вреда, вызванного повреждением здоровья или причинением смерти,

·        о взыскании алиментов,

·        о пожизненном содержании,

·        в иных случаях, предусмотренных законодательством или договором.

Зачет возможен и при уступке требования. Если должник имеет встречное требование к первоначальному кредитору, он вправе зачесть его против выставленных требований нового кредитора.

При уступке требования зачет производится:

а) если требование возникло по основанию, существовавшему к моменту получения должником уведомления об уступке требования (например, Иванов уступает требование о возврате ему долга Сидоровым новому кредитору Петрову, но к этому моменту Сидоровым была передана часть денег Иванову);

б) если срок требования наступил до его получения, либо этот срок не указан, или определен моментом востребования (например, часть долга была передана должником первоначальному кредитору до наступления срока платежа или еще до того, как у первоначального и нового кредитора возникли правоотношения об уступке требования).

 Прекращение обязательств совпадением должника и кредитора в одном лице

В отношениях между гражданами такое обязательство может прекратиться этим способом в случае, когда должник наследует имущество кредитора или наоборот. Например, по договору займа Петров передал своему брату 50 миллионов рублей, после смерти последнего он унаследовал его имущество. В этом случае обязательство прекращается в момент открытия наследства при условии его принятия.

В отношениях между юридическими лицами такое совпадение возможно, когда происходит слияние юридических лиц, одно из которых является должником другого или наоборот (например, присоединение организации-должника в результате реорганизации к организации-кредитору).

Иногда совпадение должника и кредитора в одном лице приводит к частичному прекращению обязательств. К примеру, после смерти наследодателя остались три наследника, один из которых был должником наследодателя. В этом случае погашается одна треть долга, две трети сохраняются.

6 Смерть гражданина или ликвидация юридического лица как основания прекращения обязательств

Указанные обстоятельства регламентированы статьями 388 и 389 ГК РБ. Смерть гражданина, должника или кредитора, как правило, не прекращает обязательства. В случае его смерти права и обязанности по конкретному обязательству могут переходить к наследникам, т.е. имеет место перемена лиц в обязательстве. Только в определенных случаях, когда права и обязанности неразрывно связаны с личностью должника или кредитора, смерть такого участника обязательства прекращает его.

К обязательствам, обладающим личным характером, относятся, в частности, алиментные. Например, смерть лица, получающего алименты, бесспорно прекращает алиментное обязательство. Смерть писателя приводит к прекращению заключенного с ним договора литературного заказа.

В некоторых обязательствах прямо сказано об их прекращении в случае смерти одной из сторон. Так, ст.867 ГК, устанавливая причины прекращения договора поручения, указывает, что договор поручения прекращается, вследствие смерти доверителя или поверенного, объявления кого-либо из них умершим, признания недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

По общему правилу ликвидация юридического лица (должника или кредитора) прекращает действие обязательства. Однако, законодательством возможно возложение исполнения обязательства на другое лицо. Так происходит, например, по обязательствам из причинения вреда жизни и здоровью гражданина.

В случае реорганизации юридического лица (слияние, присоединение, разделение) правопреемник становится субъектом обязательства.

В результате прекращения обязательства смертью гражданина или ликвидацией юридического лица всегда должна быть выполнена обязанность по возврату неосновательного обогащения.

7 Невозможность исполнения

Невозможность исполнения (ст.386 ГК) обязательства – возникновение ситуации, при которой должник не может совершить действия, составляющие содержание обязательства.

Обязательства могут прекращаться в силу этого основания, когда невозможность исполнения вызвана обстоятельством, за которое должник не отвечает, то есть она наступила не по вине должника (например, случайная гибель индивидуально-определенной вещи - предмета обязательства, предмета договора подряда). Случайная невозможность может быть обусловлена действием непреодолимой силы или любым иным обстоятельством, наступление которого должник не мог и не должен был предвидеть.

Действующим законодательством (ст.386 ГК) установлена невозможность исполнения как вследствие обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает, так и в силу обстоятельств, за которые отвечает одна из сторон. В таком случае обязательство не прекращается, а изменяется: требование исполнить обязательство в натуре, как правило, заменяется, требованием взыскать причиненные убытки.

Бремя доказывания обстоятельств, вызвавших невозможность исполнения обязательства, за которую должник не отвечает, несет должник.

Если исполнение обязательства стало невозможным для одной из сторон вследствие обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает, она не вправе требовать от другой стороны удовлетворения по договору. Такое удовлетворение не следует, если в законодательстве или договоре нет на этот счет указаний. В данном случае стороны вправе требовать одна от другой возврата всего, что каждая из них исполнила, не получив встречного удовлетворения.

Если исполнение обязательства стало невозможным для одной стороны в силу обстоятельств, за которые она отвечает, другая сторона при отсутствии в законодательстве или договоре иных указаний вправе отступиться от дальнейших действий по этому двустороннему договору и взыскать убытки, причиненные неисполнением договора.

Если исполнение одной стороной обязательства становится невозможным по вине другой стороны, сторона, не исполнившая обязательство по вине контрагента, имеет право на встречное удовлетворение с зачетом выгод, сберегаемых или приобретаемых ею вследствие освобождения от обязательства (например, по договору подряда заказчик решил прекратить выполнение подрядных работ в связи с подорожанием строительных материалов).

Частным случаем юридической невозможности исполнения обязательства является издание государственным органом акта, запрещающего или препятствующего исполнению данного обязательства полностью или частично (ст.387 ГК). Законность акта может быть оспорена в судебном порядке. В случае признания акта государственного органа, на основании которого прекратилось обязательство, недействительным, оно восстанавливается, если из соглашения сторон или существа обязательства не вытекает иное и если кредитор не потерял интереса к исполнению (п.3 ст.387 ГК).

Публичный конкурс. Проведение игр и пари.

Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды) тому, кто выполнит указанное в объявлении правомерное действие в указанный в нем срок, обязано выплатить обещанную награду любому, кто совершил соответствующее действие, в частности отыскал утраченную вешь или сообщил лицу, объявившему о награде, необходимые сведения.

Публичное обещание о выплате награды является односторонней сделкой. Ее односторонний характер следует из того, что обязанность выплатить награду возникает независимо от того, совершено ли соот­ветствующее действие в связи со сделанным объявлением или незави­симо от него.

Обещание выплатить награду должно быть адресовано неопре­деленному кругу лиц и позволять установить лицо, давшее такое обещание. Награда может заключаться в денежной сумме или ином имуществе. Действие, за которое обещана награда, должно быть правомерным.

Право на получение награды приобретает лицо, первым совершившее соответствующее действие, а в случае выполнения требуемого действия более чем одним лицом одновременно или невозможности установить того, кто совершил это действие первым, награда делится между управомоченными лицами поровну.

По общему правилу, публичное обещание награды может быть отменено. Условием недопустимости отмены обещания награды является одно из следующих обстоятельств: недопустимость отказа от обещания указана в самом объявлении или явным образом вытекает из него; в объявлении предоставлен определенный срок для совершения действия; указанное в объявлении действие уже выполнено хотя был одним лицом.

Последствием отмены публичного обещания награды является возникновение у лица, сделавшего объявление, обязанности возместить лицам, уже предпринявшим в связи со сделанным объявлением определенные действия, но еще не достигшим требуемого результата, понесенные ими в связи с этим расходы в пределах суммы награды.

Публичный конкурс, как и публичное обещание награды, является односторонней сделкой. Отличие конкурса от публичного обещания награды состоит в том, что награда здесь обещана не тому лицу, кото­рое совершит требуемое действие первым и, может быть, единствен­ным, как в случае обещания награды, а тому, кто будет признан со­вершившим это действие лучше других. Поэтому при одном участнике конкурс признается несостоявшимся. Кроме того, для пуб­личного конкурса необходима направленность требуемого действия на достижение общественно полезных целей.

Публичный" конкурс может быть открытым, когда предложение организатора конкурса участвовать в нем обращено ко всем желаю­щим путем объявления в печати или иных средствах массовой инфор­мации, либо закрытым, когда предложение участвовать в конкурсе на­правляется определенному кругу лиц по выбору организатора конкурса. Открытый конкурс может быть обусловлен предваритель­ной квалификацией его участников, когда организатором конкурса проводится предварительный отбор лиц, пожелавших в нем участво­вать.

Объявление о публичном конкурсе должно содержать по крайней мере условия, предусматривающие существо задания, критерии и по­рядок оценки результатов работы или иных достижений, место, срок и порядок их представления, размер и форму награды, а также поря­док и сроки объявления результатов конкурса.

Лицо, объявившее публичный конкурс, вправе изменить его усло­вия или отменить конкурс только в течение первой половины уста­новленного для представления работ срока. При этом извещение об изменении условий или отмене конкурса должно быть сделано тем же способом, каким конкурс был объявлен.

Правомерное изменение условий конкурса или его отмена влечет возникновение у организатора конкурса обязанности возместить рас­ходы, понесенные любым лицом, которое выполнило предусмотрен­ную в объявлении работу до того, как ему стало или должно было стать известно об изменении условий конкурса и о его отмене. Бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от обязанности возме­щения расходов, лежит на организаторе конкурса.

Аз игры: 1) пари-соглаш, на основе к-го один из уч-ков утв-т о наличии (в прошлом\буд) опр обст-ва, а др отрицает, выигрыш тому, кто прав 2) собственно аз игры – треб-ся провести разыгрывание (карточные ходы). Пари: а) тотализатор (скачи, бега)-выигрыш тем>, чем> приз и < вер-ть выигр-а б) букмекерское (рулетка) – величина выигрыша фиксирована и не зависит от числа играющих. В б-ве случ д-р игр и пари-р. возм, одно (пари) \двустор (собств аз игры). Это всегда условная сделка! Срок-существ усл, но его часто соглас через предмет (eg, игра в рулетку-начнется тут же).

2 типа сделок: фьючерс (куплю $100 за 30 р. в сент и покупает) и форвард ($100 за 30 р. в сент, но дает тока разницу между этим и р. курсом).

Государственная регистрация инвестиционной деятельности. Инвестиционная деятельность и ее правовое регулирование.

Закон об инвестиционной деятельности в РБ от 29.05.1991 г. под инвестиционной деятельностью понимает совокупность практических действий граждан, юридических лиц, государства, которая направлена на расширенное воспроизводство основного и оборотного капитала с целью получения прибыли и достижения другого социального эффекта в рамках законодательства.

В РБ существует обширное законодательство, касающееся программирования (?) инвестиций, декларирования источников инвестиций, экспертизы достоверности инвестируемого имущества, проведения инвестиционных конкурсов, защиты прав инвесторов.

Под инвестициями понимаются финансовые, материальные ресурсы и др. имущественные и интеллектуальные ценности, которые вкладывают в объект предпринимательской деятельности. Объектами могут быть земельные участки, вновь созданные и модернизированные основные фонды, оборотные средства во всех отраслях хозяйства, ценные бумаги, интеллектуальные ценности, научно-техническая продукция, имущественные права. Субъектами инвестиционной деятельности могут выступать государство, юридические и физические лица, в том числе иностранные. Инвесторы – это субъекты, которые принимают решения по инвестиционной деятельности и осуществляют капиталовложения (собственники или законные владельцы). Различают простых (случайных), для которых эта деятельность носит непостоянный характер, и институциональных инвесторов, для которых это одно из направлений их деятельности. Стабильные объекты инвестиций: депозиты, жилищное строительство, акции.

В инвестиционной деятельности выделяют две стороны: получение дохода и гарантированность от убытков. Наиболее выгодные инвестиции – рискованные (опционы, фьючерсы).

Субинвесторы – это юридические и физические лица, которые организуют капиталовложения и управляют инвестиционной деятельностью на основе договора поручения с инвестором. За свои действия они несут ответственность перед инвестором. Если он выходит за рамки поручения, то несёт ответственность перед участниками инвестиционной деятельности самостоятельно.

Могут быть задействованы и иные участники – депозитарии, консультанты по инвестициям и проч.

Инвесторы, как правило, должны предоставлять декларации об объёмах и источниках осуществления инвестиций. Они обязаны получать лицензии на осуществление деятельности, заключение экспертных органов по инвестированию проектов (санитарных, пожарных, экологических и др.). Основным документом, регулирующим отношения по между субъектами инвестиционной деятельности является инвестиционный договор, который свободно заключается партнёрами, в которых они самостоятельно определяют взаимные обязательства. Условия договоров сохраняют силушку на весь период действия договора и по соглашению сторон могут изменяться, а договор расторгаться. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда. При несоблюдении договорных обязательств, при нарушении норм и стандартов виновная сторона несёт имущественную ответственность, но уплата санкций не освобождает от выполнения договорных обязательств.

Порядок осуществления иностранных инвестиций определяется Законом об иностранных инвестициях на территории РБ от 14.11.1991 г.

Инвестиции бывают:

4. реальные (производственные) – сооружение производственных объектов и т.д.;

5. финансовые (портфельные) – приобретение имущественных прав, долей участия;

6. нематериальные – вложения в обучение персонала, организацию производства, новые технологии.

Под иностранными инвестициями понимают вложение иностранными инвесторами финансовых и материальных средств в различные объекты деятельности, а так же переданные права на имущество и интеллектуальную собственность. В качестве объекта сегодня может выступать и земля. Существует указ Президента, регулирующий порядок передачи в собственность иностранным юридическим лицам и государствам земельных участков. В качестве иностранных инвесторов могут выступать иностранные государства, юридические и физические лица, а так же граждане РБ, имеющие ПМЖ за границей.

Иностранные инвестиции могут осуществляться в следующих формах:

7. долевое участие в предприятиях, создаваемых совместно с белорусскими резидентами;

8. предприятие полностью принадлежит иностранцам;

9. приобретение предприятий, зданий, сооружений, акций и прочих прав;

10. в любых иных формах, не противоречащих законодательству.

Решающее значение имеют договоры РБ с иностранными государствами о взаимном поощрении и защите инвестиций (Ашхабадское Соглашение (1993) – определяет режим инвестиций, осуществляемых из стран СНГ.

Основная форма участия – привлечение РБ или субъектами хозяйствования иностранных кредитов под гарантии СМ РБ. Для государственного управления привлечёнными кредитами функционирует валютно-кредитная комиссия СМ под председательством Премьер Министром. Техническое обслуживание этой комиссии осуществляет МИД. Имеющиеся средства она распределяет или выдаёт гарантии на конкурсной основе. Главное условие – техническая новизна и валютоокупаемость проекта.

Иностранная инвестиционная деятельность осуществляется в соответствии с ГК о общим законодательством о предпринимательстве. Впервые вопрос об иностранных инвестициях встал в 1986 (допускались из социалистических стран), в 1987 – из капиталистических стран, но с участием не более 49%. Иностранные инвестиции имеют национальный режим, суть которого состоит в том, что РБ должна предоставлять инвесторам и инвестициям других стран не менее благоприятный режим в отношении учреждения, приобретения, расширения, управления, продажи и ликвидации инвестиций, чем в аналогичном порядке своим инвесторам

+ право выхода на рынок и совершение необходимых операций;

+ трансферт выручки, который включает свободную конвертируемость валют, перевод средств без задержек за границу;

+ национализация и экспроприация инвестиций допускается только в интересах государства на недискриминационной основе, в законодательном порядке, с выплатой компенсации. Объём компенсации должен быть эквивалентен стоимости инвестиций по рыночному курсу непосредственно перед экспроприацией. Компенсация должна быть выплачена без задержек в полном объёме.