Приобретение наследства
(Эрделевский А. М.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2001)
Текст документа
Подготовлен для системы КонсультантПлюс
ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
Материал подготовлен с использованием правовых актов
по состоянию на 26 ноября 2001 года
А. М. ЭРДЕЛЕВСКИЙ
А. М. Эрделевский, профессор кафедры гражданского и семейного права Московской государственной юридической академии, доктор юридических наук.
По словам доктора Вернера, одного из героев пользующегося непреходящей популярностью у читателей романа великого русского писателя М. Ю. Лермонтова, он был убежден только в одном - в том, что рано или поздно, но в одно прекрасное утро он умрет. Можно не соглашаться с оценкой доктором Вернером этого, обычно все же печального, события, но в истинности самого утверждения трудно усомниться даже человеку, для которого, в отличие от упомянутого персонажа, медицина не является основной сферой деятельности.
Со смертью человека возникают отношения, связанные с наследованием принадлежавшего ему имущества. Регулированию этих отношений посвящена большая часть норм недавно принятой части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК), где регулирование наследственных отношений подверглось весьма существенным изменениям по сравнению с действовавшим ранее ГК РСФСР 1964 г. Поскольку любому человеку, к сожалению, неизбежно суждено оказаться в роли наследодателя, а в подавляющем большинстве случаев - и в роли наследника, изменения в российском законодательстве о наследовании в той или иной степени затрагивают интересы всех и каждого.
Среди наиболее важных изменений российского наследственного права следует в первую очередь отметить весьма существенное расширение круга наследников по закону (ст. 1142 - 1148 ГК предусматривают восемь очередей наследников по закону), что сближает законодательство России с законодательством большинства развитых правовых государств. Кроме того, существенно дополнены правила о порядке составления завещания, допускается отступление от нотариальной формы удостоверения завещания в чрезвычайных обстоятельствах, значительно изменены правила приобретения наследства и др. Несомненно, эти изменения вызовут серьезные затруднения в правоприменительной практике. Остановимся более подробно на изменениях, происшедших в правилах приобретения наследства, поскольку применение этого правового института обычно вызывает большое количество непростых вопросов.
Основные положения о приобретении наследства установлены в ст. 1152 ГК. Приобретение наследства - это переход наследственной массы наследодателя к наследнику. Круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Необходимым условием приобретения наследства является принятие его наследником, исключение в этом отношении представляет собой переход выморочного имущества в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Согласно ст. 1151 ГК выморочным имущество умершего считается в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.
Принятие наследства представляет собой одностороннюю сделку, содержанием которой является волеизъявление наследника, направленное на приобретение наследства. Принятие наследником по закону или завещанию любого объекта, входящего в состав наследственной массы, признается принятием всей причитающейся данному наследнику наследственной массы. При этом право выбора одного, нескольких или всех возможных для конкретного наследника оснований приобретения наследства принадлежит самому наследнику.
В п. 2 ст. 1152 ГК установлен императивный запрет на принятие наследства под условием или с оговорками. Заявление о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК) должно быть безусловным и безоговорочным. Наличие в таком заявлении условий или оговорок влечет его недействительность (ничтожность), поэтому подача такого заявления не влечет приобретения наследства, а выданное на основании этого заявления свидетельство о праве на наследство является недействительным. Вместе с тем принятие наследства не является бесповоротным и может быть аннулировано наследником путем отказа от наследства.
Принятие наследства одним из наследников влечет наступление правовых последствий только для этого наследника, поэтому совершение им этого действия не означает принятия наследства другими наследниками и не устраняет ни для одного из них необходимости самостоятельного принятия наследства (при наличии у соответствующего наследника намерения приобрести наследство). Принятие наследства действует в отношении перехода права на наследственную массу с обратной силой, поэтому принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия либо момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество. Поскольку правоспособность гражданина прекращается его смертью, а субъективные гражданские права не могут не иметь своего обладателя, происходящее при наследовании универсальное правопреемство, в результате которого наследник занимает место наследодателя в отношении причитающейся ему части наследственной массы, считается совершившимся в момент открытия наследства.
Наиболее распространенным и надежным с точки зрения удостоверения прав наследника способом принятия наследства является подача наследником нотариусу или иному уполномоченному законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу (например, консулу в соответствии со ст. 45 действующего в настоящее время Консульского устава СССР, утв. Указом Президиума Верховного Совета СССР 25 июня 1976 г.) заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Такое заявление подается нотариусу или иному должностному лицу по месту открытия наследства (п. 1 ст. 1153 ГК). Оно может быть подано наследником нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу лично, или передано другим лицом, или переслано по почте. В последних двух случаях подпись наследника должна быть надлежащим образом засвидетельствована. Представляется, что при передаче заявления о принятии наследства другим лицом его полномочия на передачу такого заявления должны быть подтверждены в выданной наследником доверенности (обратим внимание, что речь идет о полномочии другого лица именно на передачу заявления в порядке ч. 2 п. 1 ст. 1153 ГК, о непринятии наследства от имени наследника в соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 1153 ГК).
В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 1153 и п. 3 ст. 185 ГК подпись наследника на заявлении о принятии наследства может быть засвидетельствована нотариусом или иным должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Кроме того, подписи военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно - лечебных учреждениях, могут быть засвидетельствованы начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом; подписи военнослужащих могут быть засвидетельствованы командиром соответствующей части или соединения; подписи лиц, находящихся в местах лишения свободы, могут быть засвидетельствованы начальником соответствующего места лишения свободы; подписи совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, могут быть засвидетельствованы администрацией этого учреждения или руководителем соответствующего органа социальной защиты населения, а также его заместителем.
Что касается доверенности на принятие представителем наследства от имени наследника, такая доверенность может быть удостоверена только нотариусом или иным должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Законным представителям (например, родителям или опекунам малолетнего) доверенность для принятия наследства не требуется, они предъявляют в подтверждение своих полномочий соответствующий документ (свидетельство о рождении ребенка или решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна).
Второй способ принятия наследства заключается в совершении действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. Перечень таких действий, приведенный в п. 2 ст. 1153 ГК, является открытым и может быть дополнен любыми иными правомерными фактическими действиями, способными создать презумпцию наличия у наследника намерения принять наследство путем совершения таких действий. Сказанное означает, что если наследник, например, оплатил за свой счет долги наследодателя, то предполагается, что он сделал это не из альтруистических побуждений, а имея целью выразить таким образом свою волю к принятию наследства. Однако эта презумпция может быть опровергнута, при этом бремя ее опровержения возлагается на заинтересованное в этом лицо.
Предусмотренный в п. 2 ст. 1153 ГК способ принятия наследства фактическими действиями не исключает впоследствии обращения наследника к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. При отсутствии у наследника достаточных для нотариуса доказательств принятия наследства фактическими действиями, факт принятия наследства может быть установлен судом в порядке рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение (ст. 247 ГПК).
По общему правилу п. 1 ст. 1154 ГК наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Установленный в п. 1 ст. 1154 ГК шестимесячный срок для принятия наследства является пресекательным, то есть по его истечении субъективное право наследника на принятие наследства прекращается. Однако, в отличие от других пресекательных сроков, этот срок, в случае его пропуска, может быть восстановлен. Лицам, у которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, п. 3 ст. 1154 ГК предоставляет для принятия наследства три месяца со дня истечения шестимесячного срока, в течение которого указанный наследник был вправе принять наследство.
В случае пропуска срока для принятия наследства он может быть восстановлен. Для восстановления судом пропущенного срока в п. 1 ст. 1155 ГК установлены два условия: уважительность причин пропуска срока для принятия наследства; обращение в суд в течение шести месяцев после того, как отпали причины пропуска этого срока. Уважительность причин пропуска срока оценивается судом. Отсутствие у наследника сведений об открытии наследства признается уважительной причиной лишь в случае, если он не должен был знать о наступлении этого факта, что, в свою очередь, определяется на основе анализа норм права с учетом характера связи между наследником и наследодателем.
Предусмотренный в п. 1 ст. 1155 ГК шестимесячный срок для обращения в суд является сокращенным сроком исковой давности, поскольку посредством такого обращения наследник защищает свое, оспариваемое другими наследниками, право на принятие наследства. Поэтому течение этого срока должно приостанавливаться при наличии обстоятельств, предусмотренных в ст. 202 ГК, а в случае пропуска этого срока он может быть восстановлен при наличии исключительных обстоятельств, связанных с личностью наследника (тяжелая болезнь, беспомощное состояние и т. п.), по правилам ст. 205 ГК.
Наследственная трансмиссия, или переход права на принятие наследства (п. 1 ст. 1156 ГК), происходит в случае, если наследник, который был призван к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный в ст. 1154 ГК срок. Право на принятие наследства представляет собой особое субъективное право, которое не входит в состав наследственной массы, открывающейся после смерти не принявшего наследство наследника. Поэтому осуществление этого права не является принятием наследства, а его неосуществление, соответственно, не является непринятием наследства.
Решение вопроса о том, к кому переходит право на принятие наследства, зависит от содержания завещания, если таковое имеется. По общему правилу право умершего наследника на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону. Однако в случае, если не успевший принять наследство наследник завещал все принадлежавшее ему имущество, право на принятие наследства после первичного наследодателя переходит к его наследникам по завещанию. Следует иметь в виду, что право умершего наследника на принятие обязательной доли в порядке наследственной трансмиссии не переходит и прекращается с его смертью (п. 3 ст. 1156 ГК).
Наследнику принадлежит право отказа от наследства (п. 1 ст. 1157 ГК). Такой отказ является совершаемой наследником односторонней сделкой, которая может быть совершена с указанием лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства, так и без такого указания. Право отказа от еще не принятого наследства существует в течение срока существования права на принятие наследства и прекращается по истечении этого срока, поэтому отказ от непринятого наследства возможен в течение срока, установленного для принятия наследства.
Допускается и отказ от уже принятого наследства. Для такого отказа п. 2 ст. 1157 ГК допускает возможность восстановления судом пропущенного по уважительным причинам срока, установленного для отказа от принятия наследства, но лишь в случае, если наследство было принято путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. Если же наследство было принято путем подачи нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, восстановление пропущенного срока для отказа от наследства не допускается. В отличие от принятия наследства, отказ от наследства является бесповоротным и не может быть впоследствии изменен или отозван.
Пункт 4 ст. 1157 ГК допускает отказ от наследства со стороны неполностью дееспособного или ограниченно дееспособного гражданина лишь при условии получения предварительного разрешения на совершение такой сделки от органа опеки и попечительства. Последующее одобрение этим органом отказа от наследства не допускается. Несоблюдение этих требований влечет недействительность (ничтожность) отказа от принятия наследства как сделки, не соответствующей требованиям закона (ст. 168 ГК).
Правила об оспоримости сделок, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 175 ГК) и ограниченно дееспособными гражданами (ст. 176 ГК), к рассматриваемому случаю неприменимы, поскольку оспоримость сделок в указанных нормах является последствием нарушения требований закона о получении согласия на совершение соответствующих сделок от родителей или попечителя, а не от органа опеки и попечительства. Поэтому в данном случае действует общее правило о последствиях несоответствия сделки (отказа от наследства) требованиям закона - ее ничтожность.
Круг лиц, в пользу которых может быть совершен отказ от наследства, ограничен кругом наследников по завещанию или наследников по закону. Недостойные наследники, то есть наследники по закону или по завещанию, не имеющие права наследовать или отстраненные судом от наследования (ст. 1117 ГК), а также наследники по закону, лишенные наследодателем наследства, в этот круг лиц не входят.
В ст. 1158 ГК установлен перечень обстоятельств, при наличии которых отказ от наследства в пользу другого лица не допускается. Правило п. 1 ст. 1158 ГК о недопустимости отказа в пользу других лиц от имущества, наследуемого по завещанию, если наследодатель завещал все принадлежащее ему имущество, направлено на обеспечение соблюдения воли наследодателя о пропорциях распределения наследственного имущества.
Недопустимость отказа в пользу другого лица от обязательной доли в наследстве объясняется тем, что само правило ст. 1149 ГК об обязательной доле является установленным законом ограничением свободы завещателя (наследодателя) распорядиться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и имеет целью защиту интересов определенного в этой норме круга лиц. Волеизъявление же самого наследника, отказывающегося от обязательной доли, не может служить достаточным основанием для ограничения свободы завещания. Теми же причинами объясняется и запрет на отказ от наследства в пользу другого лица, если отказывающемуся наследнику подназначен наследник.
Отказ от наследства должен быть полным, безусловным и безоговорочным. Нарушение установленных в ст. 1158 ГК запретов влечет недействительность отказа от наследства в пользу другого лица. В этом случае наступают последствия непринятия наследства, то есть приращение наследственных долей (ст. 1161 ГК).
Общее правило о последствиях отпадения наследника от наследования вследствие непринятия им наследства, отказа от наследства без указания выгодоприобретателя, утраты права наследовать или отстранения от наследования в порядке ст. 1117 ГК, а также недействительности завещания установлено в ч. 1 п. 1 ст. 1161 ГК. В этих случаях часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.
Специальное правило, сформулированное в ч. 2 п. 1 ст. 1161 ГК, применяется лишь в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам. В этом случае причитавшаяся отпавшему наследнику часть наследства переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям. Само это специальное правило является диспозитивным и применяется в случае, если завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства. Следует обратить внимание, что общее правило о последствиях отпадения наследника (ч. 1 п. 1 ст. 1161 ГК) не может быть изменено завещанием.
Основанием для выдачи свидетельства о праве на наследство является заявление наследника, поданное нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу. Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника. Поэтому отсутствие такого свидетельства не является основанием для отказа в принятии искового заявления по спору о наследстве и не влечет утрату наследственных прав, если наследство было принято в срок, установленный ст. 1154 ГК.
Если наследник принял наследство фактическими действиями (п. 2 ст. 1153 ГК), но нотариусом по каким-либо причинам отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, требования заявителя, не согласного с действиями нотариальной конторы, рассматриваются в порядке особого производства. В случае, когда наследник принял наследство фактическими действиями и представил нотариусу документы, бесспорно подтверждающие этот факт, однако ему было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, его жалоба на отказ в совершении нотариального действия рассматривается по правилам рассмотрения жалоб на нотариальные действия и отказ в их совершении (ст. 271 - 273 ГПК).
Если же у наследника, принявшего наследство фактическими действиями, отсутствуют бесспорно подтверждающие этот факт документы и нет возможности получить их иным путем, заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается по правилам рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение (ст. 247 - 251 ГПК).
Когда при оспаривании отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство либо при рассмотрении заявления об установлении факта принятия наследства возникает спор о праве гражданском, такие требования должны рассматриваться судом в порядке искового, а не особого производства.
По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1163 ГК). Исключение представляет, в частности, случай, предусмотренный в п. 2 ст. 1163 ГК, где предусмотрена возможность выдачи свидетельства о праве на наследство до истечения шестимесячного срока с момента его открытия при наличии достоверных данных об отсутствии иных наследников, имеющих право на наследство. Достоверность таких данных оценивается нотариусом.
Если наследственное имущество поступает в собственность двух или более наследников по закону или по завещанию, в котором не определено наследуемое каждым из наследников конкретное имущество, то наследственное имущество признается общей долевой собственностью таких наследников (ст. 1164 ГК). Если же конкретный имущественный объект завещан одному из наследников, он поступает в его индивидуальную собственность.
Правила о режиме общей долевой собственности наследственного имущества распространяются и на случай поступления такого имущества в собственность супругов. Такой вывод следует как из самой ст. 1164 ГК, не предусматривающей возможности отступления от правила о долевой собственности на наследственное имущество и допускающей применение к общей собственности наследников лишь положений главы 16 ГК о долевой (а не о совместной) собственности, так и из правила п. 2 ст. 256 ГК и п. 1 ст. 36 СК о том, что имущество, полученное каждым из супругов в порядке наследования, является его собственностью. В то же время после принятия супругами наследства они в любое время в период брака вправе установить режим совместной собственности на наследуемое ими имущество или произвести его раздел (ст. 1165 ГК, ст. 38, п. 1 ст. 42 СК).
При разделе общей собственности наследников применяются правила ст. 245 - 255 ГК с учетом правил ст. 1165 - 1170 ГК. При этом особенности раздела наследственного имущества, установленные правилами ст. 1168 - 1170 ГК, применяются лишь в течение трех лет со дня открытия наследства, а по истечении этого срока в полном объеме применяются установленные в ст. 252 ГК общие правила раздела имущества, находящегося в общей долевой собственности.
В ст. 1168 ГК предусмотрены основания возникновения преимущественного права на неделимую вещь при разделе наследства. Неделимой признается вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения (ст. 133 ГК). При разделе неделимой вещи преимущественное право на получение такой вещи в натуре при разделе наследства имеют: наследник, который обладал совместно с наследодателем правом общей собственности на эту вещь до открытия наследства, - перед наследниками, которые таким правом не обладали; наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью, - перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися до открытия наследства участниками общей собственности на нее; наследник, проживавший ко дню открытия наследства в жилом помещении, раздел которого в натуре невозможен, и не имеющий иного жилого помещения, - перед наследниками, не являвшимися до открытия наследства сособственниками жилого помещения, входящего в состав наследства.
В соответствии со ст. 1169 ГК предметы обычной домашней обстановки и обихода зачитываются в счет наследственной доли наследника, а не наследуются сверх нее, как это было предусмотрено действовавшей ранее ст. 533 ГК РСФСР 1964 г. Спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев. При этом антикварные предметы, а также представляющие художественную, историческую или иную ценность, не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода, независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу которого возник спор, суд может назначить экспертизу.
Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц (например, кредиторов наследодателя) исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства принимаются меры по охране наследства и управлению им (ст. 1171 ГК). Эти меры в предусмотренных законом случаях принимаются также должностными лицами органов местного самоуправления и должностными лицами консульских учреждений РФ. В настоящее время полномочия указанных должностных лиц определены соответственно в Инструкции Министерства юстиции РФ "О порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти" от 19 марта 1996 г. и в Консульском уставе СССР.
Основанием для принятия нотариусом мер по охране наследства и управлению им является заявление лиц или органов, которые непосредственно или в целях защиты прав других лиц заинтересованы в сохранении наследственного имущества. Принятие нотариусом охранительных мер должно согласовываться с исполнителем завещания, если таковой назначен в завещании (п. 2 ст. 1171 ГК). Статья 1171 ГК не предоставляет нотариусу права принимать такие меры по собственной инициативе. В то же время ст. 64 Основ законодательства РФ "О нотариате" предусматривает возможность принятия нотариусом мер по охране наследства не только по заявлениям заинтересованных лиц, но и по инициативе самого нотариуса.
С учетом ст. 4 Федерального закона "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" от 1 ноября 2001 г. (Вводный закон), согласно которой до приведения действующих на территории Российской Федерации законов и иных правовых актов в соответствие с частью третьей ГК они применяются в части, не противоречащей ГК, ст. 64 вышеуказанных Основ следует признать не подлежащей применению в части, предоставляющей нотариусу право принимать меры к охране наследства по собственной инициативе. Что касается исполнителя завещания, то основанием для принятия им мер по охране наследства может являться и его собственная инициатива.
Право запроса сведений об имуществе наследодателя принадлежит в целях выявления состава наследства только нотариусу (п. 3 ст. 1171 ГК). Исполнитель завещания запрашивать такие сведения не вправе, однако он может инициировать направление запроса нотариусом и получить от последнего содержащуюся в ответе информацию. Эта информация представляет собой нотариальную тайну и может быть сообщена нотариусом только исполнителю завещания и наследникам.
Нотариус вправе требовать ответа на запрос от юридических лиц, которые обязаны ответить на запрос в разумный срок. Отказ или уклонение юридического лица от ответа на запрос нотариуса является неправомерным действием (бездействием) и порождает право наследников и иных лиц, имеющих материальный интерес в охране наследства, требовать возмещения вреда, причиненного таким действием (бездействием).
Следует заметить, что ст. 15 Основ законодательства РФ "О нотариате" предоставляет нотариусу право истребовать сведения, необходимые для совершения нотариальных действий, не только от юридических, но и от физических лиц. Поэтому, с учетом правила ст. 4 Вводного закона, представляется, что в целях выявления состава наследства нотариус вправе направлять запросы также и физическим лицам, не рискуя при этом понести ответственность за посягательство на нарушение неприкосновенности частной жизни, однако предоставлять информацию по такому запросу физические лица не обязаны.
В п. 1 ст. 1174 определен перечень необходимых расходов, которые могут возмещаться за счет наследственного имущества. В него входят расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, включая расходы на оплату места погребения, расходы на охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания. Этот перечень расходов является исчерпывающим. В случае спора степень необходимости таких расходов определяется судом. Вопрос о том, каких похорон достоин наследодатель, должен решаться с учетом его волеизъявления о достойном отношении к его телу после смерти, имущественного положения, жизненного уклада и особенностей личности, в том числе его религиозных и иных убеждений.
Указание п. 3 ст. 1174 ГК об осуществлении расходов на достойные похороны наследодателя за счет любых принадлежавших ему денежных средств не означает, что эти расходы не могут производиться за счет средств, получаемых от продажи другого наследственного имущества. Однако денежные средства подлежат расходованию в первую очередь, а иное имущество может быть использовано для указанных целей лишь при недостаточности имеющихся в составе наследственной массы денежных средств.
К наследникам переходят обязанности наследодателя, не прекращающиеся в связи с его смертью. Согласно п. 1 ст. 418 ГК обязательство прекращается смертью должника лишь в случае, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо если обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника. Пункт 1 ст. 1175 ГК устанавливает солидарную ответственность принявших наследство наследников по долгам наследодателя. Это означает, что кредитор вправе требовать исполнения обязанности наследодателя от всех таких наследников совместно, притом как полностью, так и в части долга. Однако при этом ответственность каждого из них ограничена стоимостью перешедшего к соответствующему наследнику наследственного имущества.
Течение срока исковой давности по требованиям кредиторов, начавшееся до смерти наследодателя, продолжается после его смерти в общем порядке. Общий срок исковой давности составляет три года (ст. 196 ГК). Начало течения срока исковой давности для предъявления требований кредиторами наследодателя после его смерти определяется общими правилами ст. 200 ГК. Особенностью действия института исковой давности в отношении требований кредиторов наследодателя является неприменимость к этим требованиям правил о перерыве (ст. 203 ГК), приостановлении (ст. 202 ГК) и восстановлении (ст. 205 ГК) срока исковой давности.
Название документа