Здравый смысл в рамках закона

Н. КОЛОКОЛОВ

Никита Колоколов, доктор юридических наук, судья ВС РФ (в отставке), профессор кафедры судебной власти и организации правосудия НИУ - ВШЭ, г. Москва.

Судебная практика показывает, что категория конкретного преступления - понятие переменное. Фактически это своего рода инструмент в руках законодателя, с помощью которого он пытается конкретизировать текущую уголовную политику. Чем же руководствоваться судьям при назначении наказания?

Категория деяния по УК РФ

Одной из условностей уголовного права является "категория преступления" (ст. 15 УК РФ), до революции именовавшаяся "мерой важности" (ст. 2 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных), а затем просто тяжестью (например, ст. 7.1 УК РСФСР, введена 23.06.1972).

Авторы УК РФ сочли необходимым поделить массив преступлений на четыре категории: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие (ст. 15 УК РФ).

В основу такого разграничения законодатель положил арифметическую величину (максимум наказания, которое может быть назначено виновному) за совершение конкретного преступления, им же и установленную. Совершенно очевидно, что подобный юридико-технический подход к решению проблемы лишь подчеркивает приоритет субъективных начал в уголовно-правовом урегулировании социальных конфликтов.

В рамках предложенной авторами УК РФ конструкции о категории того или иного противоправного деяния (проще - о его тяжести) правоприменитель узнает, прочитав резолютивную часть санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ.

Очевидно, что категория конкретного преступления - понятие переменное, фактически это своего рода инструмент в руках законодателя, с помощью которого он пытается конкретизировать текущую уголовную политику.

Введение понятия "категория преступления" было призвано упорядочить толкование следующих классических уголовно-правовых конструкций:

- "рецидив преступлений" (ст. 18 УК);

- "назначение наказания за неоконченное преступление" (ст. 66 УК РФ);

- "назначение наказания при рецидиве преступлений" (ст. 68 УК РФ);

- "назначение наказаний по совокупности преступлений" (ст. 69 УК РФ);

- "освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием" (ст. 75 УК РФ);

- "освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим" (ст. 76 УК РФ);

- "освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности" (ст. ст. 78, 94 УК РФ);

- "условно-досрочное освобождение от отбывания наказания" (ст. ст. 79, 93 УК РФ);

- "замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания" (ст. 80 УК РФ);

- "освобождение от наказания в связи с изменением обстановки" (ст. 80.1 УК РФ);

- "отсрочка отбывания наказания" (ст. 82 УК РФ);

- "освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора" (ст. 83 УК РФ);

- "судимость" (ст. ст. 86, 95 УК РФ);

- "наказания несовершеннолетним" (ст. 88 УК РФ).

Суду дан карт-бланш

Статья 15 УК РФ дополнена 7 декабря 2011 года ч. 6. Согласно данной норме законодатель не только признал тот факт, что "категория конкретного преступления" - величина (важность, тяжесть) суть переменная, но и отважился делегировать право определения данной величины суду.

Данная новелла, безусловно, носит революционный характер. Во-первых, ее введение в ткань уголовного закона есть не что иное, как официальное, пусть и запоздалое, признание условности, а то и полной оторванности от реалий жизни многих закрепленных в УК РФ юридико-технических конструкций.

Во-вторых, это форма долгожданного признания за судом права на усмотрение в тех случаях, когда нормы явно противоречат здравому смыслу.

Для того чтобы запустить механизм изменения категории преступления на менее тяжкую (важную), чем это предусмотрено УК РФ, сторона защиты должна доказать, что:

- хотя содеянное виновным формально и содержит признаки конкретного: средней тяжести, тяжкого или особой тяжести преступления, предусмотренного УК РФ, однако в силу, во-первых, фактических обстоятельств содеянного, во-вторых, степени его общественной опасности качествами тяжести, предопределенными уголовным законом, не обладает.

- наличие смягчающих наказание обстоятельств;

- отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Буквальное прочтение ч. 6 ст. 15 УК РФ предполагает, что даже при признании наличия всех вышеперечисленных качеств суд вправе, но не обязан изменить категорию преступления на менее тяжкую. Полномочия суда в части пересмотра категории преступления ограничены пока только одной ступенью.

Еще одним дополнительным условием применения положения, закрепленного ч. 6 ст. 15 УК РФ, является требование законодателя - назначение осужденному наказания:

- за преступление средней тяжести не более трех лет лишения свободы, а равно другое более мягкое наказание;

- за тяжкое преступление не более пяти лет лишения свободы, а равно другое более мягкое наказание;

- за особо тяжкое преступление не более семи лет лишения свободы.

Как отделить зерна от плевел?

Сколь удачна предложенная законодателем конструкция, покажет время. Однако уже беглый взгляд на регламент, содержащийся в ч. 6 ст. 15 УК РФ, свидетельствует о его неполноте, фрагментарности, более того, наличии противоречий в самой конструкции и ее несоответствии другим нормам Общей части УК РФ.

Далеко не все преступно, что формально содержит признаки преступления, ибо в силу малозначительности (неважности) не представляет общественной опасности (ч. 2 ст. 14 УК РФ). Прочтение ч. 6 ст. 15 УК РФ в смысловом единстве с вышеприведенной нормой позволяет сделать вывод: законодатель признает тот факт, что на фоне массива, например, особо тяжких преступлений встречаются и такие, которые означенной категории соответствуют лишь формально.

Статистика свидетельствует, что по делам об убийстве ежегодно в отношении примерно 300 человек суды находят возможным и нужным назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ.

Применение к осужденным за умышленное убийство положений, предусмотренных ст. ст. 64 и 73 УК РФ, есть не что иное, как фактическое изменение (понижение) категории содеянного, а именно его тяжести (социальной значимости).

Как видим, положения, недавно включенные в ст. 15 УК РФ, всегда являлись элементом судебной практики. Данное обстоятельство свидетельствует не только о необходимости новеллы, но и о запоздалости этих дополнений. Дело в том, что изменение категории преступления путем применения ст. ст. 64 и 73 УК РФ далеко не всегда правильно истолковывалось стороной обвинения. Авторы кассационных, надзорных жалоб (потерпевшие) и представлений (прокуроры) в качестве одного из основных доводов, ставящих под сомнение выводы суда первой инстанции о необходимости понижения уровня тяжести содеянного, ссылались на ст. 15 УК РФ, согласно которой до недавнего времени тяжесть преступления рассматривалась как категория неоспоримая.

Соотношение формы и содержания преступления

В настоящее время есть все основания утверждать, что конструкция "категория преступления" приобрела определенную гибкость, наличие которой призвано существенно облегчить практику как квалификации содеянного, так и назначения наказания.

В то же время закрепление в ч. 6 ст. 15 УК РФ таких двух обязательных условностей, как: 1) наличие смягчающих наказание обстоятельств и 2) отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, - не только юридико-технический атавизм. Данная оговорка явно противоречит общему регламенту определения понятий "преступление", "категория преступления", правилам назначения наказания.

"Категория преступления" - его тяжесть, важность, социальная значимость - понятие объективно сложившееся в результате противоправного поведения виновного. Реальная тяжесть преступления - это его содержание, его признаки - форма. Не подлежит учету форма, если нет содержания ввиду отсутствия соответствующего уровня общественной опасности (ч. 2 ст. 14 УК РФ).

Чтобы правильно понять суть наших сомнений, попробуйте дополнить ч. 2 ст. 14 УК РФ понятиями, вошедшими в ткань нормы, закрепленной в ч. 6 ст. 15 УК РФ. Сразу станет ясно, что первичное - сущность преступления (ст. ст. 14 - 15 УК РФ) полностью ставится в зависимость от вторичного (ст. ст. 61 - 63 УК РФ) - наличия или отсутствия обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание конкретного виновного.

Примеры из практики

Гражданин Г. осужден за квалифицированную кражу к трем годам лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно. Оказавшись в магазине самообслуживания, Г. тайно завладел пакетиком изюма, оцененным владельцем в 15 руб. Вскоре он был задержан сотрудниками ОВД, которым он во всем сознался. Сторона обвинения оценила содеянное Г. как грабеж.

Рыльский районный суд Курской области с данной позицией согласился и по правилам ст. 70 УК РФ осудил Г. к трем годам шести месяцам лишения свободы реально.

Спустя непродолжительное время президиум Курского областного суда приговор отменил, уголовное дело в отношении Г. прекратил по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 14 УК РФ.

Совершенно очевидно, что такое решение было бы невозможным, если бы права суда были отягощены условностями, фактически предрассудками, прописанными в ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Думается, что юридико-техническое несовершенство новеллы не самое главное препятствие на пути гуманизации российского уголовного права. Эффективность правового инструмента зависит не столько от его качества, сколько от знаний, умений и навыков правоприменителя.

Касательно анализируемой новеллы в рамках научно-практической конференции "Актуальные вопросы действия закона во времени и в свете гуманизации уголовного законодательства: доктрина и практика", проведенной 16 марта 2012 года ВС РФ, были выявлены следующие проблемы.

В частности, судьи задались вопросом: какие "фактические обстоятельства преступления" следует учитывать суду при решении вопроса об изменении категории преступления?

Думается, что данный вопрос излишен, ибо ответ на него лежит на поверхности.

Заведующая детским садом не имеет средств для поддержания пожарной безопасности. Подчеркнем: денег на это ей просто не выделено! Пожарный инспектор, выявив нарушения, заявил, что вынужден оштрафовать юридическое лицо - детсад на 10000 руб. Заведующая попросила инспектора найти более экономный вариант. Таковой отыскался - штраф в сумме 1000 руб. на физическое лицо, то есть на заведующую. Штраф ею был уплачен. Данную сумму заведующая взяла из денег, выделенных детскому саду, списав их на подарки.

Суд первой инстанции квалифицировал содеянное по ч. 3 ст. 160 УК РФ - присвоение имущества с использованием служебного положения (от двух до шести лет лишения свободы).

Формально заведующая - преступница. Однако она могла внести 10000 руб. казенных денег, ибо вины ее в неудовлетворительном состоянии детского сада не было. Тем не менее она уменьшила ущерб бюджету садика на 9000 руб.

Возникла еще одна проблема. Заведующая ранее взяла на воспитание четверых чужих детей! Наличие обвинительного приговора - основание для их отобрания.

Суд кассационной инстанции счел за благо прекратить уголовное дело в отношении заведующей детским садом по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 14 УК РФ.

Влечет ли изменение категории преступления какие-либо юридические последствия? Безусловно, да! Изменение базы влечет изменение и надстройки.

Следующий вопрос: каким образом в приговоре решать вопрос об изменении категории преступления? Очевидно, что суд, обсуждая в своем решении проблему степени общественной опасности содеянного, должен высказать однозначное суждение о его тяжести, а именно наличии или отсутствии оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Чем руководствоваться судам?

Обязательна ли ссылка на данную норму в резолютивной части приговора? Представляется, что да, как, например, ссылка на ст. 64 УК РФ.

Возможно ли решение вопроса о применении ч. 6 ст. 15 УК РФ судами апелляционной, кассационной и надзорной инстанций при пересмотре судебного решения в порядке ст. 397 УПК РФ? Существует два общих правила: все, что может быть истолковано во благо осужденному, подлежит обязательному применению независимо от стадии процесса; второе правило гласит: дело должно двигаться лишь поступательно.

Судей также интересует, как соотносятся положения ч. 2 ст. 15 УК РФ с регламентом ст. 108 УПК РФ, допускающей возможность заключения лица под стражу лишь в случае его обвинения в совершении преступления определенной тяжести?

Юристы из Великобритании в данном случае ответили бы, что они руководствуются здравым смыслом. Давно признано, что суд проверяет не только форму обвинения, но и его сущность. Если изначально усматривается, что по делу следует применить ч. 6 ст. 15 УК РФ, так как преступление не представляет большой общественной опасности, то о каком заключении под стражу может идти речь?

------------------------------------------------------------------