Правовое регулирование экономической зависимости

(Шиткина И. С.) ("Хозяйство и право", 2010, N 8) Текст документа

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ

И. С. ШИТКИНА

Шиткина И. С., профессор кафедры предпринимательского права МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор юридических наук.

Будучи по своей природе категорией экономической, зависимость <1> имеет значение для правового регулирования предпринимательской деятельности. Экономическая зависимость хозяйствующих субъектов - предмет правового регулирования различных отраслей законодательства, каждая из которых имеет специфические цели и задачи. -------------------------------- <1> Слово "зависимость" определяется как "подчиненность другим, чужой воле, чужой власти при отсутствии самостоятельности, свободы". См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1978. С. 184.

М. И. Кулагин отмечал, что юридическое лицо - самостоятельный субъект права - больше не является в огромном числе случаев экономически самостоятельным субъектом <2>. -------------------------------- <2> Кулагин М. И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо // Кулагин М. И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд. М.: Статут, 2004. С. 30.

Между хозяйствующими субъектами в процессе осуществления предпринимательской деятельности довольно часто возникают отношения экономической зависимости, когда воля зависимого лица формально сохраняется, то есть отношения складываются между de jure самостоятельными субъектами, но процесс формирования воли зависимого лица изменяется, находясь под контролем преобладающего лица. Отсюда вытекает основная цель правового регулирования экономической зависимости - отслеживание возникновения отношений неравенства и возможное его устранение для защиты интересов экономически подчиненных субъектов, а также государственных интересов. В правовой теории экономическая зависимость определяется как отношения двух экономических субъектов, при которых существование и деятельность одного субъекта полностью или частично обусловлены и подчинены воле другого. Для современной российской системы права характерна атомистская концепция правового регулирования, суть которой в регламентации деятельности отдельных субъектов права - юридических и физических лиц и в отсутствии традиции обращения правовых предписаний к объединениям лиц. В зарубежных правопорядках регулирование групп компаний нормами различных отраслей права (как частного, так и публичного) получило более существенное развитие. Обобщение научной доктрины, судебной и правоприменительной практики позволяет выделить следующие проблемы в сфере правового регулирования экономической зависимости хозяйствующих субъектов. 1. Отсутствие надлежащего правового регулирования предпринимательских объединений (холдингов, групп компаний <3>) в гражданском законодательстве, определяющем правосубъектность участников предпринимательского оборота, отрицательно сказывается на развитии законодательства об интегрированных структурах в других отраслях, например в сфере налогового права, особенно важной для предпринимательского сообщества. -------------------------------- <3> Для единообразия понятийного аппарата представляю свое определение ключевых категорий, которые будут использованы в статье. С моей точки зрения, холдинг (группа компаний) - форма интеграции или объединения, основанная на отношениях экономического контроля, участники которой, сохраняя формальную юридическую самостоятельность, в своей предпринимательской деятельности подчиняются одному из участников группы - холдинговой компании (головной организации). Холдинговая компания, будучи центром холдингового объединения, в силу владения преобладающей долей участия в уставных капиталах, договоров или иных обстоятельств прямо или косвенно (через третьих лиц) оказывает определяющее влияние на принятие решений другими участниками холдинга (группы). Под предпринимательскими объединениями я понимаю устойчивую форму интеграции, участники которой, оставаясь формально независимыми субъектами, осуществляют согласованную предпринимательскую деятельность в интересах объединения в целом. Холдинги (группы компаний) представляют собой правовую форму экономической зависимости юридических лиц, входящих в состав соответствующего предпринимательского объединения. См.: Шиткина И. С. Холдинги. Правовое регулирование экономической зависимости. Управление в группе компаний. М., 2008.

В российском правопорядке нет обобщающего понятия, которое обозначало бы форму интеграции хозяйствующих субъектов <4>. В отдельных законодательных актах применяется понятие "холдинг" <5>; в других экономическая зависимость регламентируется путем использования характерного для соответствующей отрасли права категориального аппарата: основное и дочернее общества - в корпоративном праве, группа лиц - в антимонопольном, взаимозависимые лица - в налоговом. В Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренной 7 октября 2009 года Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства <6>, которая сегодня активно обсуждается в юридическом сообществе, также не появилось универсального правового понятия, обозначающего экономическую интеграцию хозяйствующих субъектов; дефиниция "объединение" используется только применительно к некоммерческим организациям; аффилированные лица в Концепции вообще не рассматриваются. -------------------------------- <4> Во времена плановой социалистической экономики таковыми были понятия - промышленное, производственное, научно-производственное объединения. Общее Положение о всесоюзном и республиканском промышленном объединении было утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 2 марта 1973 года, Положение о государственном объединении - Постановлением Совета Министров СССР от 23 сентября 1987 года. <5> См., например, ст. 4 Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (далее - Закон о банках); ст. 64 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; ст. 22 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"; Временное положение о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества, утвержденное Указом Президента РФ от 16 ноября 1992 года N 1392 "О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий". <6> www. privlaw. ru. Концепция опубликована. М.: Статут, 2009.

Представляется, что такой подход не соответствует требованиям времени и экономическим реалиям. В условиях стремительной интеграции России в мировое сообщество для обеспечения развития отечественного предпринимательства, защиты публичных интересов государства, всех участников предпринимательского оборота, включая акционеров и кредиторов экономически зависимых участников объединения, необходимо адекватное требованиям времени правовое регулирование экономической зависимости хозяйствующих субъектов - холдингов (групп компаний), не обладающих статусом юридического лица, но, по сути, представляющих собой единый бизнес. В Концепции развития корпоративного законодательства на период до 2008 года, разработанной Министерством экономического развития и торговли РФ <7>, содержалось несколько разделов, посвященных правовому регулированию экономической зависимости: "Особенности регулирования интегрированных бизнес-структур", "Налоговое регулирование группы связанных лиц", "Регулирование аффилированных лиц". В указанной Концепции, в частности, предлагалось внести в гражданское законодательство изменения, дающие возможность централизованного управления финансами, а также обеспечить адекватное законодательное регулирование режима финансирования хозяйствующих субъектов в рамках интегрированной бизнес-структуры. -------------------------------- <7> Одобрена Правительством РФ 18 мая 2006 года // www. privlaw. ru.

Действующее российское законодательство и Концепция развития гражданского законодательства, отражающая его тенденции, не предусматривают правовое регулирование групп компаний с иным составом участников, чем хозяйственное общество (товарищество) и его дочерние хозяйственные общества. При этом указанные группы реально существуют в российской практике и оказывают значительное влияние на предпринимательский оборот: например, государственные корпорации <8> и хозяйственные общества, в которых они имеют контрольную долю участия; унитарные предприятия и подконтрольные <9> им хозяйственные общества. Действующее гражданское законодательство, с моей точки зрения, до настоящего времени несправедливо обходит вниманием легально существующую возможность любого физического лица (группы аффилированных физических лиц) установить контроль над одним или несколькими хозяйственными обществами. Типичный пример - учреждение одним физическим лицом (группой аффилированных физических лиц) нескольких хозяйственных обществ с контрольной долей участия. Понятно, что в этом случае физическое лицо определяет решения юридических лиц, в которых оно имеет контролирующее влияние. -------------------------------- <8> В соответствии с п. 7.3 раздела III Концепции развития гражданского законодательства признано целесообразным исключить возможность создания юридических лиц в организационно-правовой форме государственных корпораций. Министерство экономического развития РФ наметило план поэтапного преобразования имеющихся корпораций. Реформирование государственных корпораций, наделенных значительным объемом активов и в ряде случаев выполняющих важнейшие государственные функции, потребует длительного времени, а это значит, что государственные корпорации как организационно-правовая форма юридического лица в ближайшей перспективе будут существовать в российском правопорядке. <9> Понятие "контроль" используется в этой статье в русле понимания общего права как синоним экономической власти или способности определять решения хозяйствующего субъекта.

Следует подчеркнуть, что вопрос о возможности признания подконтрольных юридических лиц дочерними обществами имеет не только теоретическое, но и сугубо практическое значение. В п. 3 ст. 56 ГК РФ установлено общее правило, что учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо - по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ либо учредительными документами. Статья 105 Кодекса в части ответственности по сделкам, заключенным дочерними хозяйственными обществами, как раз представляет собой такое исключение для ситуаций, когда учредителем хозяйственного общества выступает хозяйственное общество или товарищество. На другие случаи экономической зависимости данное исключение не распространяется, поскольку существует приведенная универсальная норма. Таким образом, ответственность головной организации (а также физических лиц) по долгам контролируемых организаций любой организационно-правовой формы, находящихся вне процедуры банкротства <10>, кроме хозяйственных обществ, действующим законодательством не предусмотрена. -------------------------------- <10> Для случаев банкротства действует исключение, содержащееся в п. 3 ст. 56 ГК РФ.

В литературе уже высказывалась точка зрения о необходимости правового регулирования не только дочерних хозяйственных обществ, но и "дочернего юридического лица" в широком смысле, которое "одновременно выступает не только участником гражданского оборота в большинстве из предусмотренных законом форм предпринимательской деятельности, но и участником отношений субординации, складывающихся внутри совокупности экономически взаимосвязанных юридических лиц" <11>. -------------------------------- <11> Звездина Т. М. Правовое положение дочернего и зависимого хозяйственных обществ // Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности / Под ред. В. С. Белых. Екатеринбург, 2002. С. 87.

С аналогичной аргументацией можно предложить ввести понятия головного юридического лица или холдинговой компании и отнести к ним наряду с хозяйственными обществами (товариществами) унитарные предприятия, производственные кооперативы, некоммерческие организации, контролирующие хозяйственные общества и юридические лица других организационно-правовых форм, например учреждения в качестве дочерних структур <12>. -------------------------------- <12> Известно, что многие крупные холдинги имеют в своем составе подконтрольные головной организации учреждения, выполняющие социальные функции: дома отдыха, санатории, медицинские центры и пр.

Считаю целесообразным формализовать в действующем законодательстве отношения экономической зависимости хозяйствующих субъектов с участием юридических лиц различных организационно-правовых форм, а также физических лиц. Это прежде всего будет способствовать защите прав и законных интересов других участников имущественного оборота. Зададимся вопросом: обусловлено ли надлежащее правовое регулирование связанных экономической зависимостью хозяйствующих субъектов принятием системного нормативного акта о группах компаний, который будет сочетать в себе частноправовые и публично-правовые нормы? Учеными и практикующими специалистами в разное время обсуждался вопрос: нужен ли в России закон о холдингах? <13>. При общей озабоченности недостатками правового обеспечения групп компаний многие высказались за оперативное внесение изменений и дополнений в действующие правовые акты вместо принятия тяжеловесного комплексного закона, посвященного правовому регулированию различных аспектов деятельности холдингов. -------------------------------- <13> См., например: Итоги обсуждения Концепции законодательства о холдингах и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" на заседании рабочей группы НСКУ (Национального совета по корпоративному управлению) по экспертизе и развитию корпоративного законодательства 7 декабря 2007 года http://www. nccg. ru; Шиткина И. Закон о холдингах: каким ему быть? // Хозяйство и право. 2000. N 11. С. 14 - 23.

Полагаю, такой подход связан, в частности, с необходимостью ментального преодоления атомистской концепции правового регулирования, характерной для российской системы права. Отказ от комплексного регулирования групп компаний помимо юридико-технических сложностей в принятии системного нормативного акта связан с пониманием того, что у каждой отрасли права специфические цели правового регулирования экономической зависимости. Главная цель гражданского законодательства в правовом регулировании холдинговых отношений - защита интересов акционеров и кредиторов дочерних обществ, налогового - максимальное налогообложение участников группы компаний, антимонопольного законодательства - обеспечение конкурентной среды для развития бизнеса. Указанные цели нельзя успешно реализовать при использовании общих, неунифицированных критериев экономической зависимости хозяйствующих субъектов, являющихся предметом регулирования. Опыт юридического сопровождения интегрированных структур позволяет мне заметить, что собственники и менеджеры компаний зачастую не заинтересованы в системном и детальном регулировании деятельности холдингов, поскольку в ситуации фрагментарной регламентации возможно использование коллизий, по сути, лазеек в законодательстве, например для целей уклонения от ответственности материнских компаний в связи с управлением дочерними. Бизнес-сообщество лоббирует в своих интересах установление для групп компаний налоговых преференций, связанных с консолидацией налогообложения и льготным режимом регулирования передачи денежных средств и имущества в системе холдинга <14>. В принятии системного нормативного акта или детальном регулировании экономической зависимости хозяйствующих субъектов в различных сферах законодательства должен быть заинтересован прежде всего сам законодатель, призванный обеспечить стабильность предпринимательского оборота. Кстати, отсутствие последовательного правового регулирования экономической зависимости хозяйствующих субъектов в конечном счете не является фактором, запрещающим или даже ограничивающим осуществление предпринимательской деятельности в холдинговой форме. Другое дело, что данное обстоятельство осложняет правоприменительную практику, затрудняет защиту интересов государства, кредиторов, акционеров дочерних обществ. -------------------------------- <14> См. об этом: Шиткина И. С. Способы финансирования в системе холдинга // Корпоративный юрист. 2008. NN 7, 8.

На мой взгляд, надлежащая регламентация деятельности групп компаний (холдингов) необходима, и не столь важно, будет это единый системный законодательный акт или последовательное и детальное регулирование соответствующих правоотношений в отдельных законодательных актах. ГК РФ, конечно, не может и не должен регулировать все правоотношения, но в том или ином виде констатация возможности экономической зависимости и определение особого правового режима взаимодействия экономически зависимых хозяйствующих субъектов в нем должны быть урегулированы. 2. Отсутствие четких оснований установления дочерности хозяйственных обществ, обозначенное мной как недостаток текущего правового регулирования, проявляется в несовершенстве конструкций возникновения дочерности, предусмотренных ст. 105 ГК РФ, ст. 6 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон об АО) и ст. 6 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО). Современное российское законодательство устанавливает дочерность ситуативно, оценочно, исходя из совокупности обстоятельств - как способность одного лица определять решения другого, предусматривая открытый перечень оснований установления дочерности (применяется конструкция "иным образом имеет возможность определять решения"). В действующем законодательстве отсутствует определение или перечень договоров, которые могут порождать отношения дочерности. В российском бизнесе не получили распространения так называемые предпринимательские договоры, к числу которых относятся договоры подчинения и отчисления прибыли (части прибыли), характерные, например, для германского законодательства. Согласно ст. 291 Закона об акционерных обществах ФРГ 1965 года договором о подчинении является договор, по которому акционерное общество или коммандитное товарищество на акциях подчиняет руководство своего общества или товарищества другому предприятию. Договор об отчислении прибыли заключается, когда акционерное общество или коммандитное товарищество обязуется переводить прибыль (часть прибыли) другому предприятию. Договором об отчислении прибыли считается также договор, по которому акционерное общество или коммандитное товарищество обязуется вести дела своего предприятия за счет другого предприятия. Предпринимательские договоры в значительной степени регламентированы германским законодательством. Большое количество положений направлено именно на защиту интересов акционеров и кредиторов дочерних обществ. Если стороной, обязанной отчислять прибыль по договору, выступает хозяйственное общество, договор должен содержать условие о компенсации, предоставляемой акционерам (участникам) этого общества. Если юридическое лицо, которому отчисляется прибыль, является хозяйственным обществом, размер указанной компенсации не может быть ниже суммы, которая была бы выплачена акционерам (участникам) юридического лица, перечислившего прибыль, если бы они были акционерами общества, получившего прибыль <15>. -------------------------------- <15> См.: Беренс П. Правовое положение товариществ и обществ // Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии. Кн. 2. М., 2001.

Как отмечают специалисты, имплементация в российское право положений, аналогичных имеющимся в германском праве, позволила бы решить две застарелые для российского права проблемы - обеспечить защиту прав акционеров дочерних обществ и снять запрет на дарение между коммерческими организациями <16>. -------------------------------- <16> См.: Макеева Е. Обобщающая записка рабочей группы МЭРТ по развитию корпоративного законодательства. Документ опубликован не был.

В проекте Концепции развития законодательства о юридических лицах <17> была предпринята попытка уточнить такое основание возникновения дочерности, как договор. Предлагалось дать законодательную квалификацию договора, в силу которого компании приобретают статус основных и дочерних, и в качестве данного договора рассматривать не любой гражданско-правовой договор, а лишь специальный договор об установлении дочерности или специальные условия смешанного договора (п. 3.8 § 1 подраздела 6 раздела II). -------------------------------- <17> Проект Концепции развития законодательства о юридических лицах был разработан Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства и положен в основу части III Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, утвержденной 7 октября 2009 года, однако не все его положения нашли отражение в части III, в том числе, возможно, из-за ограниченного объема итогового документа.

Такое предложение, с моей точки зрения, следовало бы поддержать. В судебной практике встречались случаи, когда истцы пытались признать компанию дочерней, в частности, на основании отношений комиссионного характера (ст. 990 ГК РФ), обязательным признаком которых является наличие у комитента права давать указания комиссионеру, как предусмотрено ст. 992 ГК РФ (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15 мая 2002 года по делу N А56-17968/01). Как недостаток действующего российского законодательства я расцениваю отсутствие надлежащего регулирования организационного типа установления отношений дочерности, распространяемого на прочие случаи, кроме наличия доли участия и договора. К таким основаниям можно отнести, например, право избирать более 50 процентов персонального состава совета директоров, правления, право назначать единоличный исполнительный орган общества и пр. Такая неопределенность ведет к нарушениям как прав акционеров и кредиторов дочерних обществ, так и публичных интересов государства. Привлечь к ответственности основное общество по гражданско-правовым обязательствам дочернего при организационном типе зависимости крайне сложно. Представляется, что в гражданском законодательстве необходимо формализовать критерии установления организационного типа зависимости, составив хотя бы примерный перечень юридических фактов, порождающих эти отношения. Холдинги, основанные на владении долей участия, позволяющей определять решения, чаще всего представляют собой структурно сложные холдинговые объединения, в которые помимо дочерних входят "внучатые" и "сестринские" общества, все в конечном итоге подконтрольные одному бенефициару. "Система участия" предполагает возможность не только прямого ("основное - дочернее общество"), но и косвенного контроля - через третьих лиц, например над "внучатыми", "правнучатыми", "сестринскими" обществами. Гражданское законодательство, в отличие от налогового (ст. 20 НК РФ), антимонопольного (ст. 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", далее - Закон о защите конкуренции) и банковского (ст. 4 Закона о банках), отношения косвенного контроля не регулирует <18>. -------------------------------- <18> Замечу при этом, что оценочное определение дочерности в гражданском законодательстве как "способности определять решения" позволяет не регулировать косвенный контроль, поскольку сама по себе способность "определять решения" не исключает контроля через третьих лиц.

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации, к сожалению, не затронула и отношения, связанные с регулированием косвенного контроля. Представляется, что для целей наиболее эффективной защиты предпринимательского оборота целесообразно в корпоративном законодательстве урегулировать косвенный контроль в многоуровневом холдинговом объединении, построенном на системе участия, подобно тому, как это сделано в антимонопольном законодательстве - при определении группы лиц, в налоговом - при установлении взаимозависимости, в законодательстве о банках и банковской деятельности - в дефиниции банковского холдинга (группы), в законодательстве о банкротстве - при определении контролирующих лиц. В 2009 году в российском законодательстве появилось новое понятие - "контролирующее лицо" - и были определи правовые последствия признания лица контролирующим. Соответствующие изменения были внесены в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" Федеральным законом от 28 апреля 2009 года N 73-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Контролирующим должника лицом, в частности, признается лицо, имеющее либо имевшее в течение менее чем два года до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе лицо, которое имело право распоряжаться 50 и более процентами голосующих акций акционерного общества или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Контролирующие лица солидарно несут субсидиарную ответственность по денежным обязательствам должника и/или обязанностям по уплате обязательных платежей в бюджет. 3. Сложившаяся презумпция "невлияния" основного хозяйственного общества на дочернее при привлечении к ответственности основного общества по долгам дочернего выражается в фактической невозможности применения мер имущественной ответственности к основному обществу по гражданско-правовым обязательствам дочернего. ГК РФ (п. 2 ст. 105) устанавливает два случая ответственности основного общества (товарищества) по обязательствам дочернего: - солидарная ответственность наступает по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение обязательных указаний основного, если это основное общество имеет право давать указания дочернему; - субсидиарная ответственность по долгам дочернего общества применяется, если по вине основного общества наступило банкротство дочернего. Что касается первого основания "снятия корпоративных покровов" - ответственности по сделкам, совершенным дочерним обществом во исполнение обязательных указаний основного, то в соответствии с п. 3 ст. 6 Закона об АО для привлечения к ответственности хозяйственного общества за выданные дочернему акционерному обществу указания необходимо, чтобы право давать обязательные указания было зафиксировано в уставе этого дочернего общества или в договоре между основным и дочерним. Очевидно, что норма, предусматривающая необходимость закрепления права основного общества давать обязательные указания дочернему в письменном документе, не учитывает саму природу отношений дочерности, в основе которых - экономическая зависимость дочернего общества и подчиненность его основному. При сложившихся обстоятельствах основные общества не заинтересованы закреплять в уставах дочерних обществ свои права на управление ими, а также заключать с дочерними обществами договоры, в которых было бы предусмотрено право давать обязательные указания. Для обеспечения влияния на совершаемые дочерними обществами сделки основные общества, в частности, используют механизм их предварительного одобрения советом директоров дочернего общества, персональный состав которого формирует основное общество, пользуясь своим преобладающим участием в уставном капитале. В этом случае менеджмент основного общества добивается тех же целей, что и при осуществлении обязательных указаний, - информированности о совершаемых дочерними обществами сделках и влияния на их существенные условия. Однако привлечь к ответственности основное общество в таких обстоятельствах невозможно, так как совет директоров дочернего общества является его собственным органом и ответственность за принимаемые решения возникает только у членов совета директоров в рамках ст. 71 Закона об АО и ст. 44 Закона об ООО. Ответственность лица, дающего директивы на голосование членам совета директоров (так называемого теневого директора), действующим законодательством не предусмотрена. Что касается второго основания для "снятия корпоративных покровов", то замечу, что для привлечения к ответственности основного акционерного общества по долгам дочернего общества при его банкротстве необходимо доказательство вины в форме умысла, поскольку Закон об АО (п. 3 ст. 6) использует конструкцию "заведомо зная", что равнозначно прямому умыслу. Кстати, ГК РФ и Закон об ООО оперируют понятием "по вине основного общества", что предполагает наличие вины как в форме умысла, так и неосторожности. Коллизия между нормами ГК РФ и Закона об АО разрешается судебной практикой в пользу применения специальной нормы, установленной Законом об АО, что делает реальным привлечение основного общества к ответственности, по сути, только при преднамеренном банкротстве дочернего общества. В настоящий момент достаточно очевидна необходимость исключения из акционерного законодательства презумпции "невлияния" основного акционерного общества на дочернее: основное общество должно быть привлечено к ответственности по долгам дочернего, возникшим в результате фактического исполнения указаний основного общества, независимо от закрепления в уставе дочернего общества и (или) договоре между основным и дочерним права основного общества давать обязательные указания дочернему. Применительно к установлению ответственности основного общества по сделкам, совершенным дочерним во исполнение его воли, в Концепции развития гражданского законодательства предлагается унифицировать основания ответственности материнской компании по долгам дочерней в соответствии с п. 2 ст. 105 ГК РФ. Такая ответственность по общему правилу должна наступать при отсутствии вины, и лишь при банкротстве - при наличии любой формы вины в деятельности материнской компании. Указанную ответственность следует предусмотреть во всех случаях, когда она вызвана исполнением дочерней компанией решений материнской (п. 4.1.7 раздела III). Привлечение к ответственности основного общества по обязательствам дочернего при отсутствии в его действиях вины фактически означает установление презумпции ответственности основного общества по долгам дочернего. Эта позиция, максимально защищающая имущественный оборот, вряд ли отвечает интересам предпринимателей, зачастую структурирующих свой бизнес для целей минимизации риска ответственности. Справедливости ради следует отметить, что речь не идет о непосредственной и полной ответственности основного общества по долгам дочернего, что характерно для ответственности головной организации по обязательствам филиала. Основное общество предлагается привлекать к ответственности только в случае исполнения дочерним обществом решений материнской компании <19>. Такая позиция, с моей точки зрения, соответствует сути отношений экономической подчиненности дочернего общества основному и избавляет от необходимости трактовки не определенной в законодательстве категории "обязательные указания" <20>. -------------------------------- <19> При этом необходимо уточнить, что следует понимать под решениями материнской компании, - каких ее органов, должностных лиц. <20> О понимании обязательных указаний см.: Шиткина И. О проблеме "обязательных указаний" основного общества дочернему // Хозяйство и право. 2006. N 7. С. 45.

В Концепции содержится еще одно важное положение об ответственности учредителей (участников) юридического лица по его долгам. По мнению разработчиков, такая ответственность должна наступать при невозможности взыскания причиненных юридическому лицу убытков с виновных лиц по правилам п. 3 ст. 53 ГК РФ. Также предлагается дополнить абз. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ правилом о субсидиарной виновной имущественной ответственности учредителей, участников, выгодоприобретателей и иных лиц, определяющих решения о совершении сделок, принимаемые юридическим лицом, перед его контрагентами по сделке (п. 1.8 раздела III). Это правило, по сути, о возможности "снятия корпоративных покровов" независимо от наступления несостоятельности юридического лица, то есть в процессе обычной хозяйственной деятельности. По вопросу о привлечении к ответственности по долгам хозяйственного общества единственного участника в Концепции предлагается установить субсидиарную ответственность учредителя (участника) по долгам (сделкам) юридических лиц при недостаточности у них имущества, если хозяйственное общество совершало такие сделки во исполнение воли (указаний) своего единственного учредителя (участника), - п. 4.1.8 раздела III. Учитывая отдельное регулирование ответственности основного общества по обязательствам дочернего, приведенное положение, очевидно, направлено на правовую регламентацию ответственности по обязательствам хозяйственного общества учредителя (участника) - физического лица. Безусловно, разделяя это положение, хотелось бы заметить, что указанное правило предполагается распространить только на "компании одного лица", в то время как контролировать хозяйственное общество может не обязательно 100-процентный участник (акционер), но также физическое лицо, обладающее меньшей, но все же контрольной долей участия или имеющее право определять решения в силу других обстоятельств. Ситуация, когда несколько аффилированных участников - физических лиц, каждое из которых не обладает самостоятельным контролем, могут совокупно определять решения хозяйственного общества, вообще не предусмотрена в корпоративном законодательстве. Вывод о тенденциях развития гражданского законодательства по вопросу "снятия корпоративных покровов" или привлечения к ответственности основного общества по долгам дочернего хозяйственного общества следующий: расширение оснований привлечения к ответственности основного общества по долгам дочернего; унификация видов и оснований наступления ответственности по долгам дочернего общества в текущей хозяйственной деятельности и при его банкротстве; установление ответственности единственного участника - физического лица по долгам хозяйственного общества не только при его банкротстве, но и в текущей хозяйственной деятельности. Представляется, что такой подход в целом соответствует сущности отношений экономической субординации, складывающихся в предпринимательских объединениях. В зарубежном законодательстве игнорирование обособленного характера юридических лиц, входящих в группу компаний, исходя из принципа "единой экономической единицы" находит широкое применение <21>. -------------------------------- <21> См. об этом: Кулагин М. И. Указ. соч.; Григораш И. В. Зависимые юридические лица в гражданском праве. М., 2008; Федчук В. Д. De facto зависимость de jure независимых юридических лиц. Проникновение под корпоративный занавес в праве ведущих зарубежных стран. М., 2008; Половников Г. В. Английское право о компаниях: Закон и практика. М., 2000; Попова Е., Попов Е. Корпоративная вуаль // Хозяйство и право. 2002. N 12. С. 62.

4. Отсутствие правового значения категорий "зависимое" и "преобладающее" хозяйственное общество. В отличие от качественного, или содержательного, критерия квалификации общества как дочернего при определении связи "преобладающее - зависимое общество" законодатель исходит из количественного фактора. Общество (товарищество) имеет преобладающее участие при владении более чем 20 процентами размещенных голосующих акций в уставном капитале другого акционерного общества или 20 процентами уставного капитала общества с ограниченной ответственностью. По поводу целесообразности выделения в законодательстве категории "зависимое общество" в литературе неоднократно высказывались позиции, суть которых сводилась к отрицанию необходимости правового регулирования зависимых обществ <22>. -------------------------------- <22> См., например: Белоусов О. В. Правовые формы предпринимательских объединений по законодательству ФРГ и России: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 120; Ломакин Д. В. Самостоятельность дочерних и зависимых обществ // Законодательство. 2002. N 5. С. 52; Григораш И. В. Указ. соч. С. 17.

Действительно, с лексической точки зрения слово "зависимость" имеет более широкое значение по отношению к используемому в законодательстве. Следует согласиться с авторами Концепции развития гражданского законодательства, предлагающими исключить из сферы правового регулирования категорию "зависимое общество" как не обладающую самостоятельным смысловым значением (п. 4.1.4 раздела III). Действительно, раскрытие информации о наличии более 20 процентов голосующих акций (долей участия в ООО), признание лиц аффилированными, заинтересованными в совершении сделок как правовые последствия отношений зависимости не обусловлены необходимостью установления особого статуса зависимого общества, а определяются самим фактом владения определенным количеством голосов. 5. Отсутствие особенностей правового регулирования корпоративного управления в вертикально интегрированных холдинговых структурах влечет за собой негативные последствия, прежде всего для менее защищенных участников корпоративных отношений. Известно, что во многих крупных холдингах практикуется выдача членам советов директоров дочерних обществ, избранным в состав совета по представлению основного общества, директив на голосование. Если исходя из существующего законодательного регулирования попытаться ответить на два вопроса: 1) кто должен нести ответственность за убытки, причиненные дочернему обществу исполнением членом совета директоров полученной директивы на голосование, и 2) какие последствия могут наступить для "непослушного" представителя, который проголосовал вопреки выданной директиве, - мы получим неутешительные с точки зрения защиты прав и интересов как члена совета директоров, так и самого мажоритарного акционера, выдавшего директиву, ответы. Ответ на первый вопрос определяется ст. 71 Закона об АО и ст. 44 Закона об ООО: член совета директоров должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно под риском привлечения к имущественной ответственности. Возникает также вопрос о наличии в действиях члена совета директоров вины при исполнении директивы на голосование. Представляется, что член совета директоров не вправе ссылаться на директиву как на основание освобождения его от ответственности до тех пор, пока выдача подобных директив не урегулирована на законодательном уровне. Ответ на второй вопрос - о "непослушном" представителе - может формулироваться двояко. С точки зрения корпоративных правоотношений для члена совета директоров дочернего общества, не исполнившего директиву на голосование, выданную основным, не наступят существенные неблагоприятные правовые последствия. Основное общество может только потребовать досрочного прекращения полномочий всего состава совета директоров и в следующий раз не выдвигать этого кандидата; вероятно также уменьшение вознаграждения за членство в совете директоров, но опять же эта мера должна применяться ко всем членам совета. Отрицательные последствия для "непослушного" члена совета директоров могут возникнуть в других важных для него жизненных сферах, например в связи со снижением заработной платы, прекращением профессиональной карьеры в основном обществе. Замечу при этом, что такой способ влияния на дочернее общество, как формирование контролирующим акционером (участником) состава его органов и проведение через них желаемых решений, является, по сути, классическим способом управления группой компаний, получившим самое широкое распространение в бизнес-практике. Специалисты предлагают два пути решения проблемы. Первый заключается в возможности предусмотреть членство в совете директоров для юридических лиц <23> - тогда в составе совета будет реальное гражданско-правовое представительство, подобно тому, как это осуществляется на общем собрании акционеров (участников). -------------------------------- <23> См. об этом: Итоги обсуждения проблем регулирования деятельности холдингов на заседании рабочей группы НСКУ по экспертизе и развитию корпоративного законодательства http://nccg. ru; http://forum. nccg. ru.

В таком случае доверенность на голосование может содержать указание на варианты голосования, она в любой момент подлежит отзыву, и, соответственно, представитель будет заменен, то есть реальное воздействие на принятие решений советом директоров будет обеспечено. Однако думается, что тогда изменится само предназначение совета директоров как органа управления, состоящего из физических лиц, то есть из личностей, которые хотя и выдвинуты отдельными акционерами, но избраны общим собранием и призваны с учетом профессиональных знаний, навыков, практического опыта в интересах акционерного общества в целом формировать стратегию развития бизнеса, осуществлять мониторинг прав акционеров при принятии решений и пр. Второй подход состоит в том, чтобы узаконить право акционера выдавать избранным членам совета директоров директивы на голосование и регламентировать обязанности акционера, выдавшего директиву, нести ответственность за последствия, наступившие в связи с ее исполнением. Полагаю, что этот вариант более всего отвечает сущности корпоративного устройства и целям правового регулирования: обеспечивая интересы мажоритарного собственника, он предусматривает компенсаторные механизмы защиты миноритарных акционеров (участников). Такой подход мог бы быть реализован внесением изменений в законодательство путем установления солидарной ответственности члена совета директоров, исполнившего директиву на голосование, и лица, выдавшего соответствующую директиву. При этом необходимо констатировать, что совет директоров в дочерних обществах, члены которого принимают решения на основании директив, существенно отличается от совета директоров, состоящего из независимых директоров, лично отвечающих за стратегическое развитие компании. В Концепции развития гражданского законодательства содержится положение о целесообразности распространения на "внутренние" корпоративные отношения правил об ответственности основного общества по долгам дочернего. К числу лиц, на которых следует распространить нормы об ответственности, предлагается отнести тех, кто определил волю общества на совершение соответствующей сделки (лица, входящие в состав исполнительных органов, акционер, участник с заведомо контрольным пакетом акций/долей и пр.) (п. 4.1.10 раздела III). Приведенное положение требует детальной проработки. Таким образом, правовой механизм директивы на голосование напрямую в Концепции не упоминается, что, по моему мнению, следовало бы сделать в корпоративном законодательстве, имея в виду широко распространенную предпринимательскую практику выдачи членам совета директоров директив на голосование, в том числе в акционерных обществах с государственной долей участия, в отношении которых выдача таких директив предусмотрена в подзаконном нормативном акте - Постановлении Правительства РФ от 3 декабря 2004 года N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")". 6. Отсутствие ограничений перекрестного участия в уставных капиталах хозяйственных обществ. Ограничение перекрестного владения долями в уставных капиталах надо понимать как предусматриваемое в интересах миноритарных акционеров и кредиторов блокирование механизма так называемого самоконтроля менеджмента основного общества. Ограничение перекрестного участия, таким образом, является защитным механизмом, позволяющим минимизировать влияние менеджмента основного общества на формирование воли дочернего при участии последнего в качестве акционера (участника) в органах управления основного общества. Кроме того, оно не позволяет искусственно увеличивать, или "надувать", активы за счет перекрестного участия. Действующее российское законодательство не ограничивает перекрестное участие в уставных капиталах хозяйственных обществ. Пункт 3 ст. 106 ГК РФ содержит положение о том, что пределы взаимного участия хозяйственных обществ в уставных капиталах друг друга и число голосов, которыми одно из таких обществ может пользоваться на общем собрании участников или акционеров другого общества, определяются законом. Однако федеральные законы о хозяйственных обществах подобных ограничений не содержат <24>. -------------------------------- <24> В Законе об АО есть только диспозитивная норма, позволяющая уставом общества установить ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру (п. 3 ст. 11).

В силу отсутствия законодательно установленного запрета на перекрестное владение акциями иногда бывает сложно определить вектор экономической зависимости и контроля в группах компаний: какое из хозяйственных обществ в "системе участия" является основным, а какое - дочерним. В проекте Концепции развития законодательства о юридических лицах предлагалось установить императивный запрет на перекрестное владение акциями (долями) (п. 2.8 § 2 подраздела 6 раздела II), что, с моей точки зрения, менее предпочтительно, чем установление соответствующего ограничения. В Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации содержится положение о "целесообразности запретить или существенно ограничить" взаимное участие хозяйственных обществ в уставных капиталах друг друга. В качестве последствий нарушения такого запрета предлагается установить, что акции (доли), приобретенные с его нарушением, не предоставляют их владельцам никаких прав (не голосуют, не участвуют в определении кворума общего собрания акционеров, по ним не начисляются дивиденды и т. д.). Кроме того, по мнению разработчиков Концепции, возможно установление субсидиарной ответственности лиц, контролирующих такие общества, в случаях навязывания им своей воли, в том числе за результаты совершенных обществом сделок или при доведении его до банкротства (п. 4.2.4 раздела III). Замечу, что указанный запрет нетрудно обойти путем отчуждения акций (долей) от дочернего общества формально неаффилированному лицу. С учетом простоты этой операции допустимо предположить, что установление соответствующего запрета или ограничения перекрестного владения акциями можно будет легко игнорировать. 7. Не соответствующее требованиям времени правовое регулирование аффилированности <25>, в котором наблюдается явно рудиментарный подход: это понятие определено в утратившем в целом силу Законе РСФСР от 22 марта 1991 года N 928-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (далее - Закон о конкуренции). Понятно, что исторически сложившееся регулирование института аффилированности антимонопольным законодательством не должно сохраняться сколько-нибудь продолжительное время. -------------------------------- <25> Аффилированные лица - англоязычный термин (to affiliate, affiliated company, affiliation), который обозначает взаимоотношения между двумя и более хозяйствующими субъектами, основанные на различных формах экономической зависимости и контроля. Базовое понятие аффилированности можно вывести из Закона о конкуренции (ст. 4), в соответствии с которым аффилированными лицами признаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Соответственно, аффилированностью следует считать взаимоотношения между двумя и более хозяйствующими субъектами, основанные на различных формах экономической зависимости.

Несмотря на определение аффилированности в законодательстве о конкуренции, сама аффилированность (при отсутствии признаков группы лиц) и ее последствия, по сути, никогда не были предметом антимонопольного регулирования: в законодательстве о защите конкуренции отсутствовали положения о специфике антимонопольного контроля за деятельностью аффилированных лиц, об учете их влияния при оценке состояния конкурентной среды, о возможности воздействия на лиц, являющихся аффилированными. Антимонопольные органы не могли применить никаких правовых механизмов к аффилированным лицам подобно тому, как это возможно по отношению к группе лиц. Понятно, что данные обстоятельства и стали причиной выведения категории аффилированности из сферы регулирования Федерального закона 2006 года "О защите конкуренции". В литературе неоднократно указывалось на недостатки определения аффилированности в российском законодательстве <26>. Во-первых, исходя из используемой в законодательстве юридической техники <27> следует сделать вывод об односторонней аффилированности, поскольку аффилированными признаются только лица, которые оказывают влияние на других лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Это вывод неприменим к такой разновидности аффилированности, как группа лиц. В законодательстве других стран к числу аффилированных традиционно относят контролирующих, подконтрольных и находящихся под общим контролем лиц. Во-вторых, в Законе о конкуренции аффилированные лица физического лица определены только применительно к физическому лицу, занимающемуся предпринимательской деятельностью. При этом аффилированными лицами физического лица все же признаются лица, принадлежащие к той же группе лиц, что и данное лицо. Получается, что в самом Законе о конкуренции заложено противоречие, поскольку в группу лиц могут входить физические лица, не только осуществляющие предпринимательскую деятельность, но и не являющиеся предпринимателями. -------------------------------- <26> См., например: Варламова А. Н. Группа лиц и аффилированные лица: общее и особенное // Законодательство. 2007. N 12. <27> Определение аффилированности в ст. 4 Закона о конкуренции сформулировано по такой схеме: "Аффилированными лицами юридического лица являются...", "Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются...".

Судебная практика при квалификации лиц как аффилированных противоречива. В одних случаях суды исходят из буквального толкования ст. 4 Закона о конкуренции 1991 года, обосновывая позицию тем, что признание аффилированности по отношению к физическому лицу возможно, только если физическое лицо имеет статус предпринимателя (Постановления ФАС Московского округа от 7 августа 2002 года по делу N КГ-А40/5005-02; ФАС Центрального округа от 1 августа 2005 года по делу N А09-10890/04-19, от 10 июля 2006 года по делу N А54-1589/2005-С7). В других случаях, когда физические лица являются аффилированными по критерию принадлежности к одной группе лиц, суды признают аффилированность и у физического лица, не занимающегося предпринимательской деятельностью (Постановления ФАС Уральского округа от 24 августа 2006 года N Ф09-7271/06-С5 по делу N А76-47218/05, от 19 января 2005 года N Ф09-4459/04-ГК по делу N А60-16287/2003; ФАС Восточно-Сибирского округа от 24 ноября 2005 года по делу N А33-5851/05-Ф02-5785/05-С2). В-третьих, с моей точки зрения, к достоинствам российского законодательства нельзя отнести определение категории аффилированности через категорию "группа лиц". Конструкция ст. 4 Закона о конкуренции такова, что группа лиц содержится внутри категории "аффилированные лица". Группа лиц оказывается как бы поглощенной категорией аффилированности. Понятия "аффилированные лица" и "группа лиц" относятся друг к другу как общее к частному, поскольку лица могут быть признаны аффилированными по иным критериям, а не только в связи с принадлежностью к группе лиц. В специальной литературе правовое регулирование аффилированности через понятие "группа лиц" неоднократно подвергалось справедливой критике, поскольку эти понятия относятся к двум самостоятельным отраслям законодательства, каждая из которых имеет свои предмет и метод регулирования <28>. -------------------------------- <28> Бойко Т. Использование понятия "группа лиц" при определении понятия "аффилированные лица" // Корпоративный юрист. 2008. N 2. С. 40.

Категория аффилированности находит наибольшее применение именно в корпоративном законодательстве. В настоящий момент аффилированность используется в пяти институтах корпоративного права: - при определении лиц, заинтересованных в совершении хозяйственным обществом сделки (ст. 81 Закона об АО, ст. 45 Закона об ООО); - при определении независимых директоров, имеющих право принимать решение о совершении открытым акционерным обществом с числом акционеров более тысячи сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ст. 83 Закона об АО); - при определении перечня лиц, информация о которых предоставляется участниками хозяйственного общества этому обществу (ст. ст. 82 и 93 Закона об АО, ст. 45 Закона об ООО); - при установлении перечня лиц, информация о которых раскрывается акционерным обществом (ст. 93 Закона об АО); - при определении лиц, обязанных в соответствии с главой XII Закона об АО соблюдать определенный порядок приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества. Указанное обстоятельство определяет необходимость разработки базового понятия аффилированности именно для этой сферы правоотношений. Таким образом, если проект Концепции развития законодательства о юридических лицах относит корпоративные отношения к сфере гражданско-правового регулирования, то и категория аффилированности должна найти в этой Концепции соответствующее отражение. Полагаю, заслуживает поддержки предложение о закреплении в федеральном законе (возможно, в ГК РФ в разделе, посвященном юридическим лицам) понятия аффилированности, обозначающего экономическую зависимость хозяйствующих субъектов <29>. -------------------------------- <29> Высказываются иные позиции. См.: Мурзин Д., Прохоренко В. Сделки с заинтересованностью и конфликт интересов: перспективы развития // Корпоративный юрист. 2006. N 8. С. 20 - 23; Анисимов А. В. Сравнительно-правовой анализ форм зависимости хозяйствующих субъектов в Российской Федерации и Федеративной Республике Германия: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 137, 134.

Моя точка зрения состоит в том, что, превратившись, по сути, в межотраслевое понятие, аффилированность нуждается в адекватном правовом регулировании применительно к конкретным целям, преследуемым при его использовании в соответствующей отрасли законодательства. Базовое понимание аффилированности как способности влиять на предпринимательскую деятельность других лиц должно быть закреплено на уровне федерального закона (скорее всего, в ГК РФ) и конкретизировано в различных отраслях и институтах законодательства с учетом целей, наиболее точно отвечающих функциональному предназначению соответствующих отраслей и институтов. Следует отказаться от единственно принятой в настоящее время формулировки аффилированности как способности одностороннего влияния одного участника имущественного оборота на другого. Необходимо легальное признание категории социальной связанности, то есть заинтересованности одного участника оборота в наступлении положительных последствий для другого участника оборота. В качестве основного критерия связанности в целях корпоративного права по аналогии с дочерностью должна выступать возможность определять решения юридического лица. В литературе высказаны другие позиции по поводу совершенствования законодательства об аффилированных лицах. Так, А. Варламова предлагает при регулировании аффилированности: 1) учитывать возможность не только прямого, но и косвенного контроля; 2) сделать открытым перечень оснований отнесения лиц к числу аффилированных и 3) даже отказаться от выделения в законодательстве двух понятий - "аффилированное лицо" и "группа лиц", ограничившись одним из них <30>. -------------------------------- <30> Варламова А. Н. Указ. соч. С. 32.

Не все приведенные мнения, как я полагаю, можно разделить. Так, открытый перечень оснований аффилированности сделает эту категорию расплывчатой, трудноприменимой для конкретных целей, например для раскрытия информации. Представляется, что решение вопроса о способе регулирования аффилированных лиц - предусматривать ли закрытый перечень оснований аффилированности или оставлять его открытым, когда аффилированность не исчерпывается перечнем определенных в законодательстве критериев, а зависит от фактических обстоятельств, от наличия реальных отношений экономического контроля, - не может быть однозначным. Нужны различные подходы в зависимости от целей регулирования. Так, для эффективного применения императивных норм, например о раскрытии информации, в законодательстве должен быть приведен закрытый перечень критериев отнесения лиц к числу аффилированных. Но за судом надо оставить возможности признания лица аффилированным в иных случаях, специально не оговоренных законодательством, когда это необходимо для защиты нарушенных прав. Что касается предложения А. Варламовой об отказе от одной из двух категорий - "группа лиц" или "аффилированные лица" - как регулирующих экономическую зависимость хозяйствующих субъектов и отличающихся только степенью ее проявления, то, с моей точки зрения, этого не следует делать, поскольку цели и сферы использования правовых институтов "аффилированность" и "группа лиц" различны. Требуется "развести" категории "аффилированное лицо" и "группа лиц", базово определив первую в корпоративном законодательстве, а вторую - в законодательстве о защите конкуренции. 8. Отсутствие особенности совершения сделок с заинтересованностью между участниками холдинга. Круг лиц, признаваемых заинтересованными в совершении сделок, по российскому праву значительно шире, чем в праве большинства зарубежных юрисдикций <31>. -------------------------------- <31> См. об этом: Новожилов А. Сделки с заинтересованностью в акционерном законодательстве. М., 2001.

Для холдингов, участники которых совершают значительное количество сделок с заинтересованностью, когда зачастую очень трудно найти незаинтересованных лиц и принять необходимое решение, актуально установление особенностей правового режима совершения сделок с заинтересованностью. В современной практике мажоритарные акционеры находят различные способы обойти необходимость одобрения сделок с заинтересованностью, особенно на общем собрании акционеров, когда голосовать должны только незаинтересованные лица, а их лояльность к выносимому на голосование вопросу, как правило, весьма проблематична. В этих случаях мажоритарии создают, например, так называемого технического акционера, в пользу которого от мажоритария отчуждаются акции в количестве, достаточном, чтобы превалировать над лицами, не заинтересованными в совершении сделки. Как только акционерное собрание благополучно принимает желаемое решение, акции вновь отчуждаются реальному владельцу. Представляется обоснованным установление правового режима совершения сделок с заинтересованностью между участниками холдинга, смягчающего требования, определенные действующим законодательством по отношению к обычной процедуре совершения таких сделок. На мой взгляд, возможно вывести из-под процедуры одобрения сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лица, владеющего самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 75 и более процентами голосующих акций общества, если отсутствует конфликт интересов иных лиц. Права миноритарных акционеров в этом случае могут быть обеспечены раскрытием информации о существенных условиях таких сделок, а также возможностью выкупа акций в порядке, установленном ст. 75 Закона об АО, для чего в нее надо внести соответствующие изменения, дополнив перечень случаев, когда акционеры вправе требовать выкупа принадлежащих им акций. Миноритарные акционеры (участники) дочерних обществ при несогласии со сделкой, совершенной между основным и дочерним обществами, также могут воспользоваться предоставленным им правом предъявления косвенного иска о возмещении причиненных дочернему обществу убытков в режиме, установленном п. 3 ст. 6 Закона об АО и п. 3 ст. 6 Закона об ООО <32>. -------------------------------- <32> См. об этом: Шиткина И. С. Холдинги. Правовое регулирование экономической зависимости. Управление в группе компаний. М., 2008. С. 190.

9. Несоответствие текущего правового регулирования группы лиц сущности этой формы экономической зависимости. Группа лиц рассматривается в законодательстве и судебной практике как устойчивое экономическое образование, единый хозяйствующий субъект (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16 апреля 2008 года по делу N А56-23922/2007). В Законе о защите конкуренции 2006 года, как и в Законе о конкуренции 1991 года, нет определения группы лиц. Это понятие квалифицируется наличием определенных признаков экономической зависимости, позволяющих относить двух и более лиц к группе лиц. Группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из признаков, перечисленных в п. п. 1 - 15 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции. Хотя перечень оснований отнесения субъектов к группе лиц закрытый, п. 14 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции значительно расширяет состав группы лиц, образуя, по сути, новую, "большую" группу лиц на пересечении двух групп лиц. Нечеткость формулировки п. 14 ч. 1 ст. 9 Закона отмечалась многими специалистами <33>. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) представила несколько разъяснений по применению приведенных положений. По ее мнению, в состав группы хозяйствующего субъекта должны быть включены как юридические и физические лица, которые участвуют в хозяйствующем субъекте, так и лица, в которых участвует хозяйствующий субъект. В соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции в группу лиц включаются участники других групп лиц, связанных через какое-либо общее лицо (письмо ФАС России от 25 марта 2008 года N АЦ/6366 "О группе лиц"). -------------------------------- <33> См., например: Белов В. Группа лиц по новому конкурентному законодательству // Корпоративный юрист. 2006. N 8; Паншенский И. Определение группы лиц по Закону о защите конкуренции // Корпоративный юрист. 2007. N 7.

Многие критерии отнесения к группе лиц нуждаются в уточнении на законодательном уровне. Это касается, в частности, участия в группе лиц физических лиц, поскольку прямое прочтение п. 13 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции делает группу лиц практически безграничной. В письме ФАС России от 20 марта 2008 года N АЦ/5969 "О разъяснении применения антимонопольного законодательства" даны уточнения применительно к участию в группе лиц физического лица: если в группу лиц юридического лица входит физическое лицо, то родственники, входящие с этим лицом в одну группу лиц по основанию, названному в п. 13 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции, не будут входить с указанным юридическим лицом в группу лиц по основанию, содержащемуся в п. 14 ч. 1 ст. 9, при условии если эти родственники не составляют группу лиц с другим юридическим лицом по какому-либо из оснований, перечисленных в п. п. 1 - 12 ч. 1 ст. 9. Описанный подход представляется адекватным, поскольку цели антимонопольного регулирования будут достигнуты, если в группу лиц будут включены только родственники физических лиц, составляющие группу лиц с другим юридическим лицом, входящим в одну из пересекающихся групп по какому-либо из оснований, содержащихся в п. п. 1 - 12 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции. Действительно, относить к группе лиц всех родственников физических лиц, входящих в составы пересекающихся групп лиц, с точки зрения целей антимонопольного регулирования избыточно. Замечу, что ФАС России использует приведенный подход при контроле за экономической концентрацией. Так, в соответствии с подп. 9 приложения к Приказу от 20 ноября 2006 года N 293 "Об утверждении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц" супруги, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры физических лиц, входящих в группу лиц, указываются в перечне лиц, входящих в одну группу, в случае если они признаются группой лиц по основаниям с кодами 1, 3, 5, 7, 9 с хозяйственным обществом (товариществом). Если близкие родственники физического лица, входящего в группу лиц юридического лица, входят в группу лиц по какому-либо из перечисленных оснований с хозяйственным обществом, входящим в такую группу лиц юридического лица, то только в этом случае они подлежат включению в группу лиц такого юридического лица, а не в силу родственных связей с физическим лицом, входящим в его группу лиц. В действующем законодательстве предусмотрены определенные последствия признания группой лиц. 1. Установленные Законом о защите конкуренции запреты на действия (бездействие) хозяйствующего субъекта <34> распространяются на действия (бездействие) группы лиц (ч. 2 ст. 9) <35>. Заметим, что Закон такой формулировкой сузил применение законодательных положений, обращенных к группе лиц: ранее действовавшая ст. 4 Закона о конкуренции предусматривала возможность распространения на группу лиц любых положений данного Закона, относящихся к хозяйствующим субъектам. А правовые нормы о конкуренции, адресатами которых служат хозяйствующие субъекты, содержат не только запреты (пассивные обязанности), но и активные обязанности, например обязанность направить в антимонопольный орган ходатайство о даче согласия на осуществление сделок в соответствии с требованиями государственного контроля за экономической концентрацией. -------------------------------- <34> Согласно п. 5 ст. 4 Закона о защите конкуренции хозяйствующими субъектами признаются индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а также некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход. <35> Формулировку соответствующих предписаний, направленных группе лиц, см., например, в Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 16 мая 2002 года по делам N А19-5076/01-36-Ф02-1207/02, N 1333/02-С1.

2. Квалификация группы лиц как единого хозяйствующего субъекта имеет правовое значение, поскольку меры государственного антимонопольного регулирования применяются ко всем участникам группы лиц, а не к одному из участников. Например, если будет установлено, что один из участников группы лиц допустил нарушение антимонопольного законодательства, антимонопольный орган при рассмотрении данного правонарушения вправе выдать предписания и другим участникам группы лиц, способным обеспечить устранение нарушения. Подобный вывод подтверждается уже сложившейся судебной практикой (см. п. 7 "Обзора практики разрешения споров, связанных с применением антимонопольного законодательства" - информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 марта 1998 года N 32, а также Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 6 сентября 2007 года по делу N А43-34960/2006-9-1164). Применение мер государственного регулирования ко всем участникам группы не означает, что субъектом ответственности за нарушение запретов или невыполнение предусмотренных Законом о защите конкуренции обязанностей становится группа в целом <36>. -------------------------------- <36> См.: Паншенский И. Указ. соч.

3. Российское законодательство о конкуренции, определяя группу лиц как единого хозяйствующего субъекта, исходит из концепции совместного доминирования участников группы лиц. Согласно ст. 5 Закона о защите конкуренции доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Принадлежность лица к группе лиц способна влиять на квалификацию его как занимающего доминирующее положение, хотя само по себе это лицо может иметь совершенно незначительную долю на рынке <37>. -------------------------------- <37> См.: Клейн Н. И. Рассмотрение дел, связанных с обжалованием решений (предписаний) налоговых органов // Комментарий судебно-арбитражной практики. М., 1997. С. 48. См.: п. 6 информационного письма от 30 марта 1998 года N 32.

4. Закон о защите конкуренции устанавливает особенности осуществления государственного контроля за экономической концентрацией <38> в отношении группы лиц. -------------------------------- <38> Под экономической концентрацией Закон о защите конкуренции понимает сделки и иные действия, осуществление которых оказывает влияние на состояние конкуренции.

Предусмотренное Законом о защите конкуренции требование о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление действий и сделок, являющихся объектами антимонопольного контроля, не применяется, если указанные действия и сделки осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции. Это означает, что сделки по экономической концентрации, подлежащие осуществлению основным и дочерним обществами, в которых основное владеет более чем 50 процентами голосующих акций (долей), выведены из-под предварительного антимонопольного контроля (указанное положение было введено в Закон о защите конкуренции Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 164-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"). Приведенная позиция законодателя носит в определенной степени промежуточный характер. В литературе, например, был задан следующий вполне логичный вопрос: почему бы вместе с комментируемым изменением не предусмотреть также исключение для групп лиц, участники которых объединены общим контролем лица, владеющего более 50% акций (долей), - п. 2 ч. 1 ст. 9 Закона о защите конкуренции <39>? -------------------------------- <39> Хохлов Е. Последние изменения законодательства в сфере контроля за экономической концентрацией // Корпоративный юрист. 2009. N 12. С. 11.

Согласно ч. 1 ст. 31 указанного Закона сделки и иные действия, перечисленные в ст. ст. 27 - 29 (для которых установлен режим предварительного согласования), могут осуществляться хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, без предварительного согласия антимонопольного органа, но с последующим его уведомлением. Для того чтобы воспользоваться режимом последующего уведомления, любой из участников группы лиц представляет в антимонопольный орган информацию о группе по утвержденной форме <40> не позднее чем за один месяц до осуществления сделок или иных действий. Указанная информация должна быть принята антимонопольным органом и опубликована в сети Интернет. -------------------------------- <40> Форма представления Перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утверждена Приказом ФАС России от 20 ноября 2006 года N 293.

Все остальные внутригрупповые сделки, вписывающиеся в соответствующие объемные критерии, подлежат предварительному согласованию с антимонопольными органами. Особенности государственного контроля за экономической концентрацией в отношении группы лиц связаны также с тем, что для определения необходимости применения мер государственного контроля стоимость активов юридических лиц - участников экономической концентрации устанавливается в ряде случаев с учетом совокупных активов или совокупной выручки их группы лиц. Заметим, что бизнес-сообщество в связи с принятием и изменением антимонопольного Закона (так называемый второй антимонопольный пакет, в том числе связанный с Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 164-ФЗ) ожидало значительно большего. Это замечание касается прежде всего самого требования о контроле сделок внутри группы. Ведь, если установить правовое регулирование группы лиц как единого хозяйствующего субъекта, зачем предусматривать антимонопольный контроль за передачей активов внутри группы, то есть, по сути, внутри одного хозяйствующего субъекта? Специалисты отмечают "уникальность" российского антимонопольного законодательства, состоящую в том, что сделки по экономической концентрации, совершаемые участниками одной группы лиц, подлежат контролю антимонопольных органов, тогда как в большинстве правопорядков данные сделки не требуют никаких согласований <41>. -------------------------------- <41> См., например: Хохлов Е. Указ. соч. С. 10 - 11.

Представляется, что тенденцией развития российского законодательства должно стать полное освобождение от антимонопольного контроля внутригрупповых сделок, поскольку таковые не должны при правильном регулировании состава группы лиц оказывать влияние на конкуренцию, а тем более ограничивать ее. Специалисты называют еще одно возможное последствие признания хозяйствующих субъектов группой лиц - нераспространение на участников группы запрета на соглашения, согласованные действия и координацию хозяйственной деятельности, установленные ст. 11 Закона о защите конкуренции <42>. -------------------------------- <42> Консультация эксперта. ФАС РФ. 2009 // СПС "КонсультантПлюс".

Я согласна с таким пониманием законодательства. Следует добавить, что координация предпринимательской деятельности внутри группы лиц, согласованные действия участников группы, скоординированная политика в их действиях - неотъемлемые черты функционирования группы компаний. Представляется, что для достижения определенности в понимании законодательства в части освобождения участников группы лиц от запрета на соглашения и согласованные действия, осуществляемые внутри одной группы, необходимо на законодательном уровне отменить запрет на соглашения, согласованные действия и координацию хозяйственной деятельности, установленный ст. 11 Закона о защите конкуренции, в отношении группы лиц. Завершить рассмотрение темы экономической зависимости хотелось бы высказыванием А. И. Каминки по поводу актуальности надлежащего правового регулирования основанных на экономической зависимости групп относительно событий более чем столетней давности: "Усилия юристов и экономистов должны быть направлены на то, чтобы выработать те формы, создать те гарантии, при которых эти организации (синдикаты, тресты), принося обществу всю ту пользу, которую можно извлечь из комбинации капиталистического и предпринимательского элементов, приносили бы ему вместе с тем минимум вреда" <43>. -------------------------------- <43> Каминка А. И. Очерки торгового права. Спб., 1912. С. 422.

Название документа Вопрос: Мы с мужем пенсионеры, у меня есть ребенок от первого брака - инвалид I группы, который проживает с нами в приватизированной двухкомнатной квартире (по 1/3 на 3 человека). У мужа есть еще дом, который достался ему по наследству и в котором никто не проживает. Также у мужа есть еще двое детей от других браков. Завещание писать он не хочет. Как будет делиться наследство в данной ситуации? ("ЭЖ-Юрист", 2010, N 29) Текст документа

Вопрос: Мы с мужем пенсионеры, у меня есть ребенок от первого брака - инвалид I группы, который проживает с нами в приватизированной двухкомнатной квартире (по 1/3 на 3 человека). У мужа есть еще дом, который достался ему по наследству и в котором никто не проживает. Также у мужа есть еще двое детей от других браков. Завещание писать он не хочет. Как будет делиться наследство в данной ситуации? Р. Пудовкина, г. Москва

Ответ: Согласно ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Однако квартира супругов уже не имеет режима совместной собственности, т. к. во время брака супруги произвели раздел квартиры, оформив ее в долевую собственность. Доли в ней каждому из них определены. Доля каждого из супругов в этой квартире считается его личной собственностью. Что касается дома, то так как он был получен супругом по наследству, т. е. по безвозмездной сделке, то он также не будет считаться совместной собственностью супругов (ч. 1 ст. 36 СК РФ). Таким образом, в наследственную массу войдет принадлежащая супругу 1/3 доли квартиры и дом. При этом супруга не будет иметь права на половину данных объектов недвижимости как переживший супруг. При отсутствии завещания наследство будет делиться в соответствии с главой 63 ГК РФ. Наследниками первой очереди будут являться дети, супруг и родители наследодателя. Если супруг автора вопроса не усыновил ее ребенка, а также если сын супруги не будет находиться на его иждивении и проживать с ним совместно не менее чем год до смерти (ч. 2 ст. 1148 ГК РФ), то наследство будет делиться в равных частях только между супругой и детьми наследодателя. Ввиду того что 1/3 доли в квартире принадлежит супруге и 1/3 - ее сыну, думается, супруга при разделе наследства в натуре будет иметь преимущественное право на наследование именно доли на квартиру (ч. 3 ст. 1168 ГК РФ). Тогда дом отойдет детям наследодателя. Между тем сказать точно, как будет делиться имущество, нельзя, так как в расчет будут приниматься разные факторы: стоимость объектов недвижимости, согласие остальных наследников на такой раздел и т. д.

Юлия Терешко Газета "ЭЖ-Юрист"

Название документа