Развитие наследственного права в бывших республиках СССР

(Блинков О. Е.) ("Нотариус", 2009, N 3) Текст документа

РАЗВИТИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА В БЫВШИХ РЕСПУБЛИКАХ СССР <*>

О. Е. БЛИНКОВ

Блинков О. Е., главный редактор журнала "Наследственное право", доцент, кандидат юридических наук.

Часть VI. Эстония

Эстония отказалась от кодификации гражданского права, выбрав путь разработки общего закона о регулировании гражданских отношений (Закон Эстонской Республики "Об Общей части Гражданского кодекса", принятый 28 июня 1994 г. <1>) и принятия специальных законов, посвященных отдельным подотраслям и институтам гражданского права, в том числе Закона "О наследственном праве" от 15 мая 1996 г. (далее - Закон) <2>, который устанавливает эстонский наследственный правопорядок. -------------------------------- <1> См.: Парламентские акты Эстонии. 1994. N 42/43. 889. <2> См.: Парламентские акты Эстонии. 1996. N 42/43. 752 (с последующими изменениями).

Закон, вступивший в действие с 1 января 1997 г., включает в себя восемь разделов и 174 статьи, которые достаточно подробно определяют эстонский наследственный правопорядок, в том числе в области регулирования наследования по закону, завещанию, договору, обязательной доли в наследстве и наследственного процесса. В первом разделе Закона "Общие положения" даются общие понятия о наследовании, поэтому совокупность его норм следует считать Общей частью эстонского наследственного права. Следует отметить, что ее нормы достаточно традиционны для германской правовой семьи. Наследование определяется как переход имущества лица в случае его смерти к другому лицу, а наследодателем признается лицо, имущество которого в случае его смерти переходит к другому лицу (ст. 1 Закона). Наследством считается любое имущество наследодателя, кроме прав и обязанностей наследодателя, неразрывно связанных с личностью наследодателя в силу закона или по своей сути (ст. 2 Закона). Наследство открывается в случае смерти наследодателя или признания его умершим. Местом открытия наследства считается последнее место жительства наследодателя (п. 3 ст. 3 Закона). Временем открытия наследства считается день смерти наследодателя (п. 2 ст. 3 Закона), однако если наследодатель и наследник умерли в один день и невозможно установить, чья смерть наступила раньше, они считаются умершими в одно время (п. 4 ст. 13 Закона). Последнее означает, что эстонскому наследственному праву неизвестно понятие коммориентности, поэтому, несмотря на то что временем открытия наследства является день, основанием призвания к наследованию назван момент смерти. Лицом, обладающим способностью к наследованию наделяется всякое правоспособное лицо, в том числе: 1) физическое лицо, находящееся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатое до открытия наследства и родившееся живым после открытия наследства; 2) юридическое лицо, существующее в момент открытия наследства, а также фонд, создаваемый на основании завещания или договора о наследовании (ст. 5 Закона). Физическое лицо, зачатое и родившееся после открытия наследства, или юридическое лицо, созданное после открытия наследства, считаются поднаследниками, если иное не следует из завещания (п. 4 ст. 43 Закона). Правда, согласно ст. 6 Закона среди физических лиц не имеют права наследовать, а также получать завещательный отказ или какую-либо выгоду от наследства лица, которые: 1) совершили преступление против личности, направленное против наследодателя или первоначального наследника и закончившееся их смертью, за исключением содеянного в состоянии необходимой обороны или с превышением пределов необходимой обороны; 2) сознательно и противозаконно поставили наследодателя в положение, находясь в котором он до своей смерти был лишен возможности выразить или изменить свою последнюю волю; 3) путем принуждения или обмана препятствовали наследодателю выразить или изменить свою последнюю волю или таким же образом принуждали его выразить или изменить свою последнюю волю, если наследодатель не имел возможности выразить свою действительную последнюю волю; 4) сознательно и противозаконно устранили или уничтожили завещание или договор о наследовании, если наследодатель уже не имел возможности его возобновить; 5) были лишены родительских прав (при наследовании после детей, в отношении которых они были лишены судом указанных прав). Интересно, что в случае неспособности к наследованию такой наследник считается умершим до открытия наследства, поэтому к наследованию призывается лицо, которое наследовало бы в случае смерти неспособного к наследованию лица (ст. 7 Закона). Эстонский Закон не разделяет неспособных к наследованию в отличие от российского на лиц, не имеющих права наследования, и тех, кто может быть отстранен от наследства. В ст. 8 Закона указано, что в случае спора суд может по иску заинтересованного лица признать лицо неспособным к наследованию, причем установлен срок исковой давности (шесть месяцев), который начинает течь со дня, когда стали известны причины неспособности к наследованию, но не более 10 лет со дня открытия наследства. Традиционно для большинства стран германского права наследование осуществляется по закону, завещанию и договору. Примечательно, что архитектонически раздел о наследовании по закону предшествует разделам о наследовании по иным основаниям, от чего отошла современная российская законодательная техника, придав наследованию по завещанию первостепенный характер даже в системе раздела пятого "Наследственное право" третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации. Наследование по закону происходит в случае, если: 1) наследодатель не оставил действительного завещания или договора о наследовании; 2) завещание наследодателя или договор о наследовании касается только части наследства, наследование остальной части осуществляется по закону (ст. 10 Закона о наследовании). Закон Эстонии от 15 мая 1996 г. "О наследовании" заимствовал правила о наследовании Германского гражданского кодекса (уложения), где категории наследников и очередность их призвания к наследованию устанавливаются по парантеллам. Парантелла представляет собой группу кровных родственников, происходящих от общего предка и его нисходящих. Примечательно, что в отличие от романской наследственной системы, где боковые родственники призывают до определенной степени, в германском законодательстве ограничения количества парантелл нет, поэтому призываться могут абсолютно любые родственники, даже не предполагающие о своем родстве, сообразно установленной очередности. В Эстонии парантеллы ограничены до бабушек и дедушек, поэтому прабабушки и прадедушки и их потомки уже к наследованию не призываются. Порядок наследования не совсем традиционен, поскольку наследники второй очереди призываются к наследованию при отсутствии наследников первой очереди, равно как наследники третьей очереди призываются к наследованию при отсутствии наследников первой и второй очередей (п. 1, 2 ст. 12 Закона Эстонии о наследственном праве). Буквальное толкование этих двух норм наводит на мысль о некотором влиянии романского права. Наследниками первой очереди по закону являются родственники наследодателя по нисходящей линии, т. е. потомки наследодателя. Потомок наследодателя, который на момент открытия наследства находится в живых, отстраняет от наследования потомков, состоящих через него в родстве с наследодателем, т. е. при живых детях внуки не наследуют. Место потомка, которого к моменту открытия наследства нет в живых, занимают потомки, состоящие через этого потомка в родстве с наследодателем. Дети наследуют в равных долях, потомки детей, призываемые к наследованию вследствие смерти своего родителя, наследуют в равных долях ту долю, которая причиталась их родителю (ст. 13 Закона Эстонии о наследовании). Наследниками второй очереди по закону являются родители наследодателя и их прямые потомки. Если на момент открытия наследства родители наследодателя живы, наследуют только они и в равных долях. Если на момент открытия наследства отца или матери нет в живых, место умершего родителя занимают его потомки (дяди и тети наследодателя, их дети - двоюродные братья и сестры наследодателя и т. д.) в соответствии с предписаниями, действующими в отношении наследования в порядке первой очереди. Если на момент открытия наследства остается один родитель и отсутствуют потомки у родителей, то такой родитель наследует все имущество. Если обоих родителей нет в живых, то потомки родителей в соответствии с предписаниями, действующими в отношении наследования в порядке первой очереди (ст. 14 Закона Эстонии о наследовании). Наследниками третьей очереди по закону являются дедушки и бабушки наследодателя и их потомки. Если на момент открытия наследства дедушки и бабушки живы, наследуют только они и в равных долях. Если на момент открытия наследства уже нет в живых дедушки либо бабушки наследодателя, то место умершего занимают его потомки. При отсутствии потомков доля умершего переходит пережившему прародителю (оставшемуся в живых - бабушке или дедушке), а если последнего нет в живых - его потомкам. Если на момент открытия наследства уже нет в живых дедушки и бабушки, составлявших одну супружескую пару, и у умерших потомков не осталось, то наследуют только пережившие дедушка и бабушка, составляющие другую супружескую пару, либо их потомки. Поскольку потомки занимают место своих родителей или родителей последних, применяются предписания, действующие в отношении наследования в порядке первой очереди. Особый порядок наследования установлен для пережившего супруга, который призывается в качестве наследника по закону: наряду с родственниками первой очереди - не менее чем к одной четвертой части наследства; наряду с родственниками второй очереди - к половине наследства; наряду с дедушками или бабушками - к половине наследства, а если в живых нет бабушки или дедушки наследодателя, то и в причитающейся им части наследства. Если нет наследников первой и второй очередей, а также дедушки и бабушки, то супруг получает все наследство (ст. 16 Закона Эстонии о наследовании). Если переживший наследодателя супруг призывается к наследованию вместе с наследниками второй очереди или с дедами и бабками наследодателя, он помимо наследственной доли получает в виде предварительной доли также предметы обычной обстановки и обихода общего дома супругов, если последние не относятся к принадлежностям недвижимой вещи. Следует заметить, что предварительная доля не входит в состав наследства и к ней применяются правила, относящиеся к завещательному отказу (п. 2 ст. 17 Закона Эстонии о наследовании). Если нет других наследников, наследником по закону является муниципальное образование (единица местного самоуправления) по месту открытия наследства, если место открытия наследства находится за границей, наследником по закону является государство (п. 2 ст. 11, ст. 16 Закона Эстонии о наследовании). Обращаясь к институту наследования по завещанию, следует заметить, что эстонский законодатель формулирует последнее как одностороннюю сделку, совершением которой наследодатель (завещатель) лично дает распоряжения относительно наследства на случай своей смерти (ст. 19 Закона). Таким образом, в отличие от многих государств, относящихся к германской правовой семье, завещание в Эстонии может быть составлено только одним лицом, кроме случаев составления совместного завещания супругов (ст. 87 Закона). В зависимости от формы и порядка совершения завещания могут быть нотариальными (нотариально удостоверенным завещанием или завещанием, переданным на хранение нотариусу) или домашними (подписанным в присутствии свидетелей или написанным собственноручно завещанием). Согласно ст. 21 Закона нотариально удостоверенным завещанием считается то, которое: 1) составлено нотариусом согласно волеизъявлению завещателя и удостоверено им; 2) составлено и представлено завещателем и удостоверено нотариусом. В обоих случаях завещатель подписывает завещание в присутствии нотариуса (п. 2 ст. 21 Закона), и только в силу физических недостатков, болезни или по иным причинам, если он не может собственноручно подписать завещание, оно по его поручению, в его присутствии и в присутствии нотариуса может быть подписано другим лицом, причем в завещании указывается причина, в силу которой оно не могло быть подписано собственноручно завещателем (п. 3 ст. 21 Закона). В качестве рукоприкладчика не может выступать нотариус, его родственники по восходящей и нисходящей линиям, супруг нотариуса и родственники супруга по восходящей и нисходящей линиям, а также работники нотариального бюро (п. 4 ст. 21 Закона). Закон позволяет завещателю составить закрытое завещание, именуемое в эстонском законе завещанием, переданным на хранение нотариусу (ст. 22 Закона). В этом случае завещатель лично передает свое последнее волеизъявление в закрытом конверте на хранение нотариусу и подтверждает последнему, что передаваемое является его завещанием, о чем составляется нотариальный акт, подписываемый завещателем и нотариусом. В таком же порядке завещание, переданное на хранение нотариусу, может быть отозвано (п. 2 ст. 21 Закона). Домашним завещанием считается то, которое подписано завещателем в присутствии не менее чем двух дееспособных свидетелей с указанием числа, месяца и года составления завещания, причем свидетели должны присутствовать при подписании завещания одновременно. Свидетели должны знать, что они приглашены присутствовать при составлении завещания и что завещание содержит последнюю волю завещателя, причем знания свидетелями содержания завещания не требуется. Их задача заключается только в подтверждении своей подписью, что завещание подписано завещателем собственноручно и что, по их разумению, завещатель являлся в момент подписания завещания дееспособным и способным принимать решения лицом (ст. 23 Закона). Следует отметить, что свидетелем не может быть лицо, в пользу которого или в пользу родственника по восходящей или нисходящей линии, брата или сестры или их родственников по восходящей или нисходящей линии, супруга или родственника супруга по восходящей или нисходящей линии которого составляется завещание. При нарушении этого правила ничтожными считаются лишь те завещательные распоряжения, которые даны с нарушением запрета, т. е. совершенные в пользу лиц, которые выступили свидетелями (п. 4, 5 ст. 23 Закона). Также домашним считаться будет и то завещание, которое собственноручно от начала до конца с указанием числа, месяца и года его составления написано и подписано завещателем (ст. 24 Закона). Присутствие свидетелей здесь не требуется, но они могут присутствовать и даже подписывать завещание, при этом, если в завещании они или их родственники по восходящей или нисходящей линии, брат или сестра или их родственники по восходящей или нисходящей линии, супруг или родственники супруга по восходящей или нисходящей линии названы наследниками, такое завещание не утрачивает юридической силы, поскольку написано собственноручно (п. 3 ст. 24 Закона). Существенное различие между нотариально удостоверенным и домашним завещанием заключается в том, что последнее имеет ограниченный "срок годности". Домашнее завещание признается утратившим силу по истечении шести месяцев со дня его составления при условии, что завещатель в это время находится в живых (п. 1 ст. 25 Закона), причем, если в домашнем завещании не были указаны число, месяц и год его составления и иным образом также невозможно было установить день его составления, завещание считается ничтожным (п. 2 ст. 25 Закона). Для исключения подобного последствия завещатель может собственноручно написанное завещание представить нотариусу, о чем составляется нотариальный акт, и такое завещание будет действительно как нотариально удостоверенное завещание (п. 2 ст. 24 Закона). В иных случаях завещатель может сам хранить домашнее завещание или передавать его на хранение (владение) другому лицу, которое, узнав о смерти завещателя, обязано незамедлительно представить завещание нотариусу по месту открытия наследства. Нотариус выдает лицу, представившему домашнее завещание, документ о принятии завещания на хранение, который подписывается лицом, представившим завещание, и нотариусом. В случае устранения или сокрытия таким лицом (хранителем или владельцем) завещания лицо, заинтересованное в завещании, вправе требовать возмещения виновным той части наследства, которую это лицо не получило от других наследников (ст. 26 Закона). Как сделка завещание должно отвечать общим условиям действительности сделок. Завещание является ничтожным по основаниям, установленным Законом об Общей части Гражданского кодекса, а также в случаях, если все распоряжения в нем являются непонятными, бессмысленными или противоречащими одно другому или если оно стало недействительным в силу его отмены самим завещателем (ст. 86, 92, 93 Закона). После смерти завещателя недействительным завещание может признать суд, если оно не отвечает общим требованиям о действительности сделок, установленных Законом об Общей части Гражданского кодекса. При этом признания недействительным завещания или его части могут требовать наследники, отказополучатели и другие заинтересованные лица в течение срока, установленного для принятия наследства (ст. 94 Закона). Главное назначение завещания - определение наследников. Наследником по завещанию является лицо, которому завещатель оставил по завещанию все свое имущество или идеальную долю в нем (ст. 37 Закона). Если завещание касается части наследства, то остальные его части наследуются по закону, если в отношении их не заключен договор о наследовании. Если завещатель назначил в завещании своих единственных наследников, однако оставленные им наследственные доли не образуют всей совокупности наследства, доля каждого из них увеличивается пропорционально величине доли, назначенной каждому из них в завещании. И наоборот, если наследственные доли, оставленные указанным в завещании наследникам, в общей сложности превышают совокупность наследства, доля каждого из наследников уменьшается пропорционально величине доли, назначенной в завещании (п. 3, 4 ст. 37 Закона). Доли наследников, указанных в завещании, считаются равными, если иное не определено завещанием (п. 1 ст. 38 Закона). При назначении в завещании нескольких наследников с определением наследственных долей только некоторых из них те наследники, доли которых не определены, наследуют не охваченную определенными долями часть наследства поровну (п. 2 ст. 38 Закона). При этом следует учитывать, если наследственные доли первых наследников в общей сложности составляют целое или превышают его, все доли наследства уменьшаются пропорционально таким образом, чтобы наследник, доля которого не определена, получил в наследстве долю, равную доле наследника, которому причитается наименьшая доля (п. 3 ст. 38 Закона). Особый интерес заслуживает правило п. 4 ст. 38 Закона, которое показывает взаимосвязь норм о наследовании по закону и завещанию, а именно, если наследниками в завещании назначены родственники без определения их личностей и долей наследства, наследование происходит в том же порядке, как и при наследовании по закону. К возможным завещательным распоряжениям относится и наследственная субституция. Завещатель может назначить вместо наследника одного или нескольких других наследников (субститутов) на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства, откажется от наследства, не примет наследство или будет признан неспособным к наследованию, причем если из завещания не явствует, какой из указанных выше случаев имел в виду завещатель при назначении субститута, то считается, что субституция относится ко всем этим случаям (п. 1, 2 ст. 40 Закона). При назначении субститутов завещатель вправе указать порядок очередности, в котором они призываются к наследованию, при этом субститут призывается к наследованию при наступлении предусмотренного при его назначении условия (п. 3 ст. 40, п. 1 ст. 41 Закона). Второй и следующие субституты не утрачивают права наследования, если предшествовавший им субститут умрет раньше наследника или субститута, по очередности находившегося впереди них (п. 2 ст. 41 Закона). Интересно, что наряду с наследственной субституцией эстонскому наследственному правопорядку известно поднаследование, смысл которого заключается в том, что завещатель вправе определить в завещании, что при наступлении определенной даты или отлагательного условия все наследство или часть его переходит от наследника к последующему наследнику (поднаследнику). Поднаследником также считается физическое лицо, зачатое и родившееся после открытия наследства, или юридическое лицо, созданное после открытия наследства, если иное не следует из завещания (п. 4 ст. 43). Следует отметить, что поднаследник считается также субститутом, если иное не следует из завещания, а если из завещания не явствует, назначено ли лицо субститутом или поднаследником, оно считается субститутом (ст. 42 Закона). Наследник, которому назначен поднаследник, является первоначальным наследником, при этом поднаследнику уже не может назначаться поднаследник (п. 1 ст. 43 Закона). Но если поднаследник умрет после открытия наследства, но до наступления установленной для него даты, принадлежащее ему право наследования переходит к его наследникам, если иное не следует из завещания (ст. 45 Закона). Если завещатель определил, что лицо, назначенное наследником, получит наследство при наступлении определенной даты или отлагательного условия, но не назначил первоначального наследника, таковыми считаются его наследники по закону (п. 3 ст. 43 Закона). В случае назначения завещателем поднаследника без определения даты или отлагательного условия последний призывается к наследованию в случае смерти первоначального наследника (п. 1 ст. 44 Закона). Первоначальный наследник может отчуждать или обременять наследство, если такое право предоставлено ему завещанием или поднаследником либо если это необходимо для исполнения завещательного отказа или выплаты долгов завещателя, срок погашения которых наступил. Первоначальный наследник может продавать скоропортящиеся вещи и вещи, целесообразное употребление которых заключается в их отчуждении (ст. 46 Закона). Первоначальный наследник также вправе производить за счет наследства необходимые для его сохранения расходы, в том числе расходы на составление описи наследственного имущества (п. 3 ст. 48 Закона), при этом расходы произведены им за свой счет, должны быть возмещены ему получившим наследство поднаследником (ст. 47 Закона). Для обеспечения сохранности и учета наследственного имущества может составляться его опись. Первоначальный наследник обязан по требованию поднаследника передавать ему опись наследственного имущества, подписанную первоначальным наследником. Поднаследник также вправе потребовать, чтобы его призвали к составлению описи наследственного имущества (п. 1, 2 ст. 48 Закона). Если вследствие действий первоначального наследника или в связи с его имущественным положением у поднаследника возникают обоснованные подозрения в том, что его права могут быть нарушены, он может потребовать их обеспечения первоначальным наследником. В случае невыполнения последним этого требования поднаследник вправе ходатайствовать об обеспечении своих прав через суд. Суд может по ходатайству поднаследника предоставить первоначальному наследнику срок для обеспечения требования. Если в течение этого срока первоначальный наследник не обеспечит права поднаследника, то по требованию последнего наследство передается под управление назначенного судом попечителя (п. 1, 2 ст. 49 Закона). И только в случае представления первоначальным наследником достаточной гарантии он может потребовать, чтобы управление наследством было передано ему от попечителя наследства. В этом случае попечитель наследства должен передать первоначальному наследнику также извлеченный из наследства доход за вычетом расходов по управлению наследством (п. 3 ст. 49 Закона). При переходе права наследования к поднаследнику первоначальный наследник обязан передать наследственное имущество. Наследственное имущество подлежит передаче в таком состоянии, как если бы оно находилось при рачительном управлении им в период времени до передачи имущества. В состав переходящего к поднаследнику наследства также входит имущество, которое первоначальный наследник приобрел по праву, относящемуся к наследству, или за счет наследства (п. 1, 2 ст. 50 Закона). Не включается в состав переходящего к поднаследнику наследства имущество, которое первоначальный наследник употребил в пределах соответствующего его обстоятельствам обычного потребления, а также плоды, полученные от наследства до возникновения права поднаследования, принадлежат первоначальному наследнику (п. 3, 4 ст. 50 Закона). Если завещатель определил в завещании, что к поднаследнику переходит из наследства лишь то, что осталось от него ко времени возникновения права поднаследования, или если в завещании было предусмотрено право первоначального наследника свободно распоряжаться наследством, то первоначальный наследник считается освобожденным от установленных законом ограничений и обязанностей (ст. 52 Закона). Поднаследник имеет право требовать предоставления отчета об управлении наследством от первоначального наследника (п. 5 ст. 50 Закона). Также к особым завещательным распоряжениям относится завещательный отказ, целевое поручение и целевое назначение. Завещательным отказом считается завещательное распоряжение, когда завещатель не назначил лицу все свое имущество или идеальную долю в нем, а отказал лишь определенное имущественное благо, в том числе вещи, денежные суммы, а также права или освобождение от обязанностей (п. 1, 2 ст. 54 Закона). Завещатель может возлагать отказ имущественного блага на отказополучателя, которым может быть наследник или другое лицо, при условии, что в момент возникновения права на отказ оно является способным к наследованию и не относится к лицам, не способным наследовать (п. 3 ст. 54, ст. 55 Закона). Если завещательный отказ совершен в пользу наследника в дополнение к наследственной доле, такой наследник имеет в отношении самого себя и других отказополучателей аналогичные с другими наследниками обязанности, если иное не следует из завещания (п. 1, 2 ст. 60 Закона). Исполнение завещательного отказа возлагается на наследника или другого отказополучателя, которые считаются исполнителями завещательного отказа (п. 1 ст. 56 Закона). В случае их смерти, непринятия ими наследства или завещательного отказа либо если они относятся к лицам, не способным к наследованию, обязанность исполнения завещательного отказа переходит к лицу, которое заступает на его место и способно исполнить завещательный отказ (п. 2 ст. 56 Закона). В случае отсутствия исполнителей завещательного отказа его исполнение возлагается на исполнителя завещания (п. 3 ст. 56 Закона). Исполняющий завещательный отказ наследник или другой отказополучатель обязан исполнить его в объеме полученного в наследство имущества, если же наследства недостаточно для исполнения всех завещательных отказов, то производится их пропорциональное уменьшение (ст. 57 Закона). Если завещатель назначает завещательный отказ нескольким отказополучателям, он вправе оставить определение величины доли каждого из них на усмотрение исполнителя завещательного отказа или завещания либо иного лица. Если указанные лица не определят величину долей и откажутся сделать это, отказополучатели получают имущественные блага по завещательному отказу в равных долях (ст. 58 Закона). Как и в случае назначения наследника, завещатель вправе назначить лицо, замещающее отказополучателя. В отношении этого лица применяются правила, относящиеся к субституту (ст. 59 Закона). Право отказополучателя на завещательный отказ возникает при открытии наследства. Если отказополучатель умрет до открытия наследства, наследники отказополучателя не имеют права на получение отказа, если завещатель не назначил их отказополучателями (п. 1 ст. 61 Закона). Если завещательный отказ сделан под отлагательным условием или с установлением срока, право на отказ возникает у отказополучателя с наступлением отлагательного условия или срока. Если отказополучатель умрет до наступления отлагательного условия или срока, наследники отказополучателя не имеют права на получение отказа (п. 2 ст. 61 Закона). И наоборот, если завещательный отказ сделан под отлагательным условием или с установлением срока и отказополучатель умрет после открытия наследства и наступления отлагательного условия или срока, наследники отказополучателя имеют право на получение отказа (п. 3 ст. 61 Закона). Отказополучатель имеет право принять завещательный отказ, не принять его или отказаться по правилам, касающимся принятия наследства или отказа от него, если иное не следует из настоящего Закона (п. 1, 2 ст. 63 Закона). Отказополучатель не имеет права принять одну часть назначенного ему завещательного отказа и отказаться от другой, но если в пользу отказополучателя назначено несколько отказов, он может не принять некоторые или отречься от некоторых из них (ст. 64 Закона). Отказ от завещательного отказа, сделанного под отлагательным условием или с установлением срока, допускается только после наступления этого условия или срока. Если отказополучатель не примет завещательного отказа, то считается, что отказ не был сделан (п. 4 ст. 63 Закона). В отличие от завещательного отказа целевым поручением считается распоряжение завещателя, которым он возлагает на наследника или отказополучателя (исполнители целевого поручения) обязанность без возникновения у кого-либо соответствующего этой обязанности права (п. 1 ст. 73 Закона). Однако Законом определяются лица, которые могут требовать исполнения целевого поручения, а именно: 1) наследник; 2) лицо, которое может заступить на место исполнителя целевого поручения в качестве наследника или отказополучателя; 3) исполнитель завещания; 4) единица местного самоуправления, если исполнение целевого поручения необходимо в общих интересах (ст. 74 Закона). В случае неисполнения целевого поручения по вине его исполнителя последний обязан ту часть наследства, которая должна была бы быть использована для исполнения целевого поручения, выдать другим наследникам, а при их отсутствии - лицу, которое в случае смерти исполнителя целевого поручения заступило бы на его место в качестве наследника или отказополучателя (ст. 75 Закона). Смысл же целевого назначения как особого завещательного распоряжения в том, что завещатель устанавливает для наследства или его части определенные цели и назначает лицо, обязанное управлять наследством или его частью в назначенных целях (п. 1 ст. 76 Закона). Такое лицо считается исполнителем целевого назначения и в качестве его могут выступать существующее правоспособное и дееспособное физическое или юридическое лицо либо создаваемое для этого согласно целевому назначению юридическое лицо (п. 2 ст. 76 Закона). В случае неисполнения целевого назначения суд по заявлению заинтересованного лица или единицы местного самоуправления может назначить для исполнения попечителя, обладающего правами и обязанностями исполнителя завещания (ст. 77 Закона). Как указывалось выше, завещание может быть составлено одним лицом. Исключение из данного требования установлено только для взаимного завещания супругов. Взаимным завещанием супругов считается их совместное завещание, составленное в нотариально удостоверенной форме, в котором супруги взаимно назначают себя наследниками один после другого, причем действительность назначения наследником одного из супругов зависит от действительности назначения наследником другого супруга (ст. 87 Закона). Во взаимном завещании супруги могут определить, к кому переходит наследство пережившего супруга в случае его смерти, при этом переживший супруг, принявший наследство, не вправе изменять это взаимное завещательное распоряжение супругов и делать на случай своей смерти иные распоряжения (п. 1, 2 ст. 88 Закона). Интересно, что если во взаимном завещании супругов не установлено, что наследство должно перейти к третьему лицу в составе, наличествовавшем на день смерти ранее умершего супруга, то наследство переходит к третьему лицу в том составе, какое оно имело на день смерти пережившего супруга (п. 3 ст. 88 Закона). Если же согласно завещанию наследство должно перейти к третьему лицу в составе, наличествовавшем на день смерти ранее умершего супруга, то при пользовании и распоряжении наследством переживший супруг имеет аналогичные с первоначальным наследником права. Во взаимном завещании супругов также может быть назначен общий отказ, который подлежит исполнению после смерти пережившего супруга, если иное не следует из завещания либо отказ не сделан из раздельного имущества (ст. 89, 90 Закона). Следует отметить, что двухсторонний характер взаимного завещания несколько условен, поскольку оно может быть отменено каждым из супругов в одностороннем порядке и считается отмененным, если другой супруг получил переданное в нотариальном порядке извещение об отмене завещания (ст. 91 Закона). Помимо общих оснований недействительности завещания, взаимное завещание супругов утрачивает силу в случае признания брака недействительным или его расторжения, а также в случае отказа пережившего супруга от наследования по взаимному завещанию (ст. 92 Закона). И последнее, что заслуживает особого интереса, это договор о наследовании, который неизвестен многим наследственным правопорядкам. Договор о наследовании заключается наследодателем с другим лицом или с другими лицами в нотариально удостоверенной форме (п. 1 ст. 95, ст. 100 Закона). Договором о наследовании наследником или отказополучателем назначается другая сторона в договоре или иное лицо. Главное отличие договора от завещания заключается в том, что в договоре о наследовании могут предусматриваться обязанности другой стороны, служащие основанием для получения наследства или завещательного отказа (п. 2 ст. 95 Закона). Отличие же от взаимного завещания супругов заключается в том, что договор о наследовании не может быть изменен или прекращен в одностороннем порядке, если иное не следует из закона (п. 4 ст. 95 Закона). Договор о наследовании заключается на случай смерти, поэтому наследник или отказополучатель по договору о наследовании не приобретает на основании этого договора никаких прав на имущество наследодателя при жизни последнего, а сам наследодатель не может быть ограничен во владении, пользовании и распоряжении своим имуществом (п. 1, 2 ст. 96 Закона). Только если наследодатель сделал кому-либо подарок с целью причинения вреда лицу, являющемуся наследником или отказополучателем согласно договору о наследовании, последние вправе в течение года со времени принятия наследства требовать признания договора дарения недействительным и возврата дара его получателем согласно положениям о неосновательном обогащении (п. 3 ст. 96 Закона). Предметом договора о наследовании может быть отказ наследника по закону от наследства, который утрачивает право на наследство, в том числе на обязательную долю, если иное не следует из договора (п. 1 ст. 98 Закона, правда, при этом может быть установлено лицо, которое призывается к наследованию вместо отказавшегося (п. 2 ст. 98 Закона)). В том случае, если к моменту смерти наследодателя лицо, отказавшееся от наследства по договору о наследовании, будет живо, его родственники по нисходящей линии к наследованию не призываются, если иное не предусмотрено договором. Если родственник наследодателя по нисходящей или боковой линии отказался от наследства на основании договора о наследовании и умер ранее наследодателя, то родственники отказавшегося по нисходящей линии призываются к наследованию, если иное не предусмотрено договором (п. 1, 2 ст. 99 Закона). Договор может быть изменен или прекращен сторонами нотариально удостоверенным соглашением (п. 2 ст. 100 Закона). При этом следует учитывать, что если договор был заключен в пользу третьего лица, то он может быть изменен или прекращен сторонами без его согласия (ст. 101 Закона). В одностороннем порядке договор о наследовании может изменить или прекратить наследодатель нотариальным завещанием, если лицо, в пользу которого был заключен договор о наследовании, совершило преступление против наследодателя, его супруга или родственника по нисходящей или восходящей линии (п. 1 ст. 102 Закона). В заключение следует указать, что эстонский наследственный правопорядок во многом имеет общие черты с германским наследственным законодательством. Во многом положения Закона о наследовании воспроизводят правила третьего тома Свода местных узаконений губерний остзейских 1864 г., адоптированные к современным реалиям.

Название документа