Учение о сделке в российской доктрине гражданского права (литературный обзор)

(Белов В. А.) ("Статут", 2008) Текст документа

УЧЕНИЕ О СДЕЛКЕ В РОССИЙСКОЙ ДОКТРИНЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

В. А. БЕЛОВ

Белов Вадим Анатольевич. Доктор юридических наук (2004), доцент кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова; главный эксперт по правовым вопросам ЗАО "Северсталь-групп". Родился 5 августа 1971 г. в г. Кирове Калужской области. В 1993 г. окончил с отличием юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему "Ценные бумаги как объекты гражданских прав: Вопросы теории" (научный руководитель - докт. юрид. наук, профессор С. М. Корнеев). Победитель конкурса молодых ученых МГУ (1998), конкурса "Традиции и развитие" МГУ (2004). Докторская диссертация - "Проблемы цивилистической теории российского вексельного права". Сфера научных интересов: ценные бумаги, вексельное право, обязательственное право, теория правоотношений. Автор более 20 монографий и более 250 статей по различным проблемам гражданского права.

Предварительные замечания

Разработка любой глобальной цивилистической проблемы - а в том, что к числу таковых принадлежит понятие сделки, нет и не может быть никаких сомнений - должна начинаться со скрупулезного изучения научных достижений предшественников. Работа эта не особо благодарная, ибо она всегда весьма кропотлива и объемна; в то же время ее результаты могут быть представлены читателю лишь в минимальном объеме - ровно в том, какой необходим для объяснения собственных воззрений исследователя. В остальном же она остается той подводной частью, которая составляет девять десятых всякого айсберга, но которую никто не видит. Вообще, вряд ли публикация может претендовать на наименование научной, если ее содержание представляет простое конспектирование сведений, имеющихся у автора, по обсуждаемой им проблеме. Настоящая публикация существенно нарушает констатированные правила. В ней бесполезно искать наши собственные взгляды на понятие сделки. Даже высказывая те или иные оценочные суждения или замечания - только они, в общем, и могут служить определенным оправданием настоящей работы - мы старались делать это таким образом, чтобы сквозь них не проступала наша позиция. Мы выносим на публичное обсуждение то, что по идее должно оставаться невидимым - реферированное изложение взглядов разных ученых на общее понятие сделки, сопровождаемое некоторыми рассуждениями и оценками. Разумеется, мы отдаем себе отчет в том, что в строгом смысле научной данная публикация не может быть названа. Перед нами скорее предтеча будущей научной работы, ее содержательная и методологическая база, способная (надеемся!) сослужить хорошую службу не только нам. Почему же мы решились нарушить констатированное выше правило? Разрабатывая вопросы, касающиеся определения общего понятия сделки, а также проблему соотношения понятий "сделка" и "недействительная сделка" <1>, мы столкнулись с одним феноменом, вызвавшим наш интерес. Особенно отчетливо он проявился в заочной полемике И. Б. Новицкого с М. М. Агарковым по вопросу о сути понятия недействительной сделки и ее месте в системе юридических фактов <2>. Имя ему - отсутствие единообразного понимания сути обсуждаемой проблемы. -------------------------------- <1> См. об этом: Белов В. А. Сделки // Российская юридическая энциклопедия / Гл. ред. А. Я. Сухарев. М., 1999. Стб. 2623 - 2634; Он же. Чертова дюжина вопросов (о судьбе института недействительности сделок) // Корпоративный юрист. 2005. N 4. С. 27 - 29; Он же. Сделки и недействительные сделки: Проблемы понятий и их соотношения // Законодательство. 2006. N 10. С. 20 - 31; Он же. Сделки и их юридические последствия // Гражданское право: Актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В. А. Белова. М., 2007. С. 374 - 387. <2> См. об этом: Белов В. А. Влияние философских и методологических установок на результат цивилистических исследований (на примере работ М. М. Агаркова, И. Б. Новицкого) // Вестник МГУ. Серия "Право". 2005. N 5. С. 37 - 43.

Известно, что древние философы, прежде чем начать публично оппонировать тем или иным взглядам, должны были воспроизвести таковые, дабы уточнить, правильно ли они понимают собеседника. Как оказалось, нелишне было бы это сделать и отечественным цивилистам, обсуждающим проблему понятия сделки: прежде самого обсуждения, вообще говоря, установить, а в чем, собственно, заключается проблема? Самое минимальное углубление в ученые рассуждения тех или иных авторов нередко показывает, что ведущаяся ими дискуссия на самом деле представляет собой не более чем поочередное высказывание тех или иных суждений, не только вполне совместимых, но и нередко совпадающих друг с другом, несмотря на их различное словесное оформление. Наблюдается и обратное явление: внешнее терминологическое сходство постановки проблемы само по себе не гарантирует единообразного понимания ее сути. Установить же, в чем видели суть проблемы понятия сделки почтенные отечественные цивилисты, невозможно, не выполнив предварительно обобщающего реферативного обзора их работ. Это - содержательный аспект, оправдывающий появление настоящей публикации. Аспект методологический коренится прежде всего в принципиальной важности понятия сделки для всего гражданского права в целом. Возьмем на себя смелость утверждать, что категория сделки вообще является центральной категорией науки гражданского права: через сделку могут быть объяснены любые гражданско-правовые феномены, институты и конструкции и в конечном счете все гражданское право в целом. Конструируя понятие сделки, мы конструируем (вольно или невольно) и все гражданское право целиком, во всяком случае, формулируем те положения, которые Д. Д. Гримм в свое время метко назвал "пролегоменами к общей теории гражданского права". Вместе с тем ясно, что подобная постановка вопроса существенно повышает степень научной ответственности всякого ученого, берущего на себя смелость исследования понятия сделки. Выполнив литературный обзор, мы установили, что в настоящий момент принять такую ответственность на себя не готовы. Конечно, определенный минимум корректив в существующее представление о сделке этот обзор, а также наши небольшие выводы вносят уже сами по себе; но этот минимум, если им ограничиться, вряд ли окупит затраченные нами усилия. В действительности обзор дал нам такую пищу для рассуждений, результаты которых мы пока просто не решились предать гласности. Очевидно, они должны быть осмыслены, а для этого должно пройти определенное время. Быть может, кто-то из читателей окажется смелее и, придя по итогам нашего обзора к аналогичным выводам, обнародует их самостоятельно. Обзор состоит из трех частей. Первая часть посвящена дореволюционной отечественной литературе, за исключением фундаментальной монографии Д. Д. Гримма. Ее реферирование составляет задачу второй части работы. Наконец, часть третья обзора включает изучение советской и современной российской литературы. Внутри частей материал разбит на параграфы; в первой и третьей - по авторам, во второй - по проблемам. Каждый параграф завершается кратким резюме; думается, что читатель, которому достанет желания и терпения их запомнить или выписать, затем свести воедино и сопоставить, без особого труда придет к тем самым радикальным выводам, о которых мы упомянули прежде; выводам, которые, собственно, и явились непреодолимым препятствием на пути подготовки заявленной нами было статьи об общем понятии сделки по российскому гражданскому праву.

Часть I. Дореволюционная литература

§ 1. Авторитет Ф.-К. фон Савиньи

Господствующее в современной отечественной цивилистике представление о понятии сделки восходит к Ф.-К. фон Савиньи. Отталкиваясь от определения юридических фактов как "событий, которые влекут за собою начало и конец юридических отношений", как обстоятельств реальной действительности, "при посредстве которых вызывается известная перемена в юридических отношениях определенных лиц" <1>, основоположник современной германской (да и, по сути, всей современной европейской континентальной) цивилистики разделял таковые на свободные действия заинтересованных лиц и случайные обстоятельства. Среди свободных действий ученый выделял такие, в которых воля совершающего их лица "непосредственно направлена на возникновение или прекращение юридического отношения". Эту разновидность свободных действий Ф.-К. фон Савиньи и назвал волеизъявлениями или юридическими сделками. -------------------------------- <1> Здесь и далее взгляды Ф.-К. фон Савиньи цитируются по: Гримм Д. Д. Основы учения о юридической сделке в современной немецкой доктрине пандектного права. Пролегомены к общей теории гражданского права. Т. I. СПб., 1900. С. 1 - 3, 247.

"Под волеизъявлениями или юридическими сделками следует понимать те юридические факты, которые не только суть СВОБОДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, но в которых вместе с тем ВОЛЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЛИЦА НЕПОСРЕДСТВЕННО НАПРАВЛЕНА НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ... Здесь подлежат рассмотрению три момента: сама ВОЛЯ, ВЫРАЖЕНИЕ ВОЛИ И СООТВЕТСТВИЕ между волей и выражением ее" (выделено мной. - В. Б.). Примечательно, что ученый не ограничился одним только определением понятия сделки, он сопроводил его весьма ценным замечанием методологического свойства - в каких направлениях следует вести разработку учения о сделке. Более того, Ф.-К. фон Савиньи без особых затруднений сам выполнил это свое указание, предложив вниманию современников первое (и, забегая вперед, заметим, что, по сути, и последнее) завершенное учение о юридической сделке. Именно: охарактеризовав волю "как единственно важное и творческое" цивилистическое начало, но при том "внутреннее, скрытое явление", исследователь подчеркнул, что в силу последнего свойства мы не можем наблюдать ни содержание, ни самое существование воли непосредственно, ибо "нуждаемся в признаке, по которому другие могли бы судить о наличности ее". Этот самый внешне видимый признак, "при помощи которого воля обнаруживается вовне, и есть выражение ее". Конечно, при нормальных условиях, в которых лицо - субъект гражданского права совершает свои "свободные действия", "соответствие между волей и выражением ее не есть нечто случайное, а составляет нормальное их соотношение". Отталкиваясь именно от такого - нормального - соотношения между волей и волеизъявлением (общего правила), и должно осуществляться гражданско-правовое регулирование общественных отношений, складывающихся в результате совершения свободных действий юридической направленности. "Тем не менее, - продолжает Савиньи, - мыслимо нарушение этого нормального соотношения. В таком случае возникает противоречие между волей и выражением ее, в результате получается ЛОЖНЫЙ ПРИЗРАК ВОЛИ... или то, что я называю ВЫРАЖЕНИЕМ БЕЗ ВОЛИ..." (выделено мной. - В. Б.). Ясно, что с точки зрения лица, явившего вовне "ложный призрак воли", такую ситуацию никак нельзя считать "нормальной". Очевидно и то, что этот интерес приходит в столкновение с интересом третьих лиц - контрагентов, положившихся на пресловутый "призрак". В какой мере заинтересованное лицо могло бы ссылаться на создавшееся противоречие между своей волей и ее внешним выражением? Ровно в той мере, отвечает ученый, в какой "это противоречие было РАСПОЗНАВАЕМЫМ для того, кто приходит в непосредственное соприкосновение с действующим лицом" (выделено мной. - В. Б.). Далее им описываются различные случаи несоответствия воли волеизъявлению, выполняется их классификация (в зависимости от причин, вызвавших несоответствие) и, наконец, определяется юридическое значение каждого вида ситуаций. Учение Ф.-К. фон Савиньи оказалось на удивление живучим. Все без исключения немногочисленные работы отечественных цивилистов в области учения о сделке (не говоря уже о трудах в смежных и более общих вопросах, "ходячих" учебниках, курсах, комментариях и пособиях) основываются именно на воспроизведенных выше положениях. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что и зарубежная континентальная цивилистика также отнеслась к этим положениям как к "руководящим и направляющим", не подверженным сомнению и не требующим особых доказательств постулатам. Прямые отклонения от взглядов Ф.-К. фон Савиньи немногочисленны; если в позднейших трудах и обнаруживается что-то, отсутствовавшее в первоначальном варианте теории сделки, как, например, выделенный позднейшими учеными такой признак сделки, как ее правомерность (дозволенность или законность), то происходит это вследствие последующего углубления и развития сформулированных выше постулатов и принципов.

Резюме 1. Что отличает учение о сделке, сформулированное Ф.-К. фон Савиньи? Что в нем главное, принципиальное? Таковым является отправное понятие юридического факта - факта реальной действительности, который "влечет за собою начало и конец юридических отношений". Юридический факт (в интерпретации Савиньи) влечет юридические последствия сам по себе, в силу внутренне присущих ему "юридических" свойств; юридический факт состоит с динамикой правоотношений в причинно-следственной связи. Исследуя всякий юридический факт, необходимо, следовательно, задаться вопросом: что в нем юридического? В силу какого из свойств исследуемый факт порождает юридические последствия? Формулируя эти вопросы применительно к сделке, ученый дает на них следующий категорический ответ: юридически значимым свойством сделки является ее волевой характер. Сделка порождает юридические последствия потому, что является продуктом свободной частной воли (единственного творческого начала частного права), является волевым актом, т. е. действием, продиктованным "волей действующего лица, непосредственно направленной на возникновение или прекращение юридического отношения". Любой дефект свободной воли, процесса или результата ее внешнего выражения дает дефектную сделку.

§ 2. Ранняя русская литература (до Д. И. Мейера)

Русские ученые приступили к исследованию понятия сделки существенно позднее своих иностранных коллег. Даже адекватное русскоязычное определение понятия сделки вырабатывается отечественной юридической литературой далеко не сразу. Нельзя же, в самом деле, считать определением такую, к примеру, характеристику, данную В. Г. Кукольником: "Сделка (de transactione. D. II. 15; Cod. II. 4) есть договор между тяжущимися сторонами, силою коего они решат сомнительное тяжебное дело, уступая, удерживая или обещая что-нибудь один другому" <1>. -------------------------------- <1> Кукольник В. Г. Начальные основания римского гражданского права (1810) для руководства к преподаванию оного на публичных курсах. СПб., 1810. Отд. II, п. 239.

На первоначальном этапе развития русской юриспруденции место общего понятия сделки занимало более частное понятие - понятие договора. Это вполне закономерно, ибо материалом для изложения и исследования служили главным образом памятники римского права, которые не заключали в себе общего учения о сделке, но весьма развивали понятия о разнообразных договорах или контрактах. Именно их в основном и изучали ранние русские авторы. К примеру, еще один современник Ф.-К. Савиньи - Л. А. Цветаев - по рассмотрении ряда классических (прямо предусмотренных памятниками римского права) контрактов оговаривается: "В сем издании не поместил я контрактов отважных <1>; они более принадлежат к Коммерческому праву, А СДЕЛКИ ОТНОШУ Я К ТЕОРИИ СУДОПРОИЗВОДСТВА" <2> (выделено мной. - В. Б.). -------------------------------- <1> Здесь: опасных, дерзких, рисковых, алеаторных. <2> Цветаев Л. А. Основания права частного гражданского, изданные в пользу учащихся. М., 1825. Кн. III, п. 76, примечание.

Неудивительно, что из-под пера отечественных романистов первым вышло общее учение о договорах - двух - и многосторонних сделках. Догматизация учения о сделках в целом представлялась им делом будущего. "Договор вообще есть двоих или многих персон согласие на одно предприятие, на то, что они давать и исполнять между собою взаимно обязуются" <1>, - учил еще Ф.-Г. Дильтей. Со ссылками на римские источники он, в частности, писал, что "всякий контракт, чтоб был действителен, должен делаться по предводительству здравого разума и по определению воли обоих договаривающихся и не должен заключаться в недозволенном законами деле: итак, самая сила контракта есть договаривающихся согласие, которое, если с обеих сторон явно бывает, контракт называется истинным; ежели же такое согласие с одной стороны только по справедливости дела и пользы обоих выводится, тогда контракт почитается МНИМЫМ" <2> (выделено мной. - В. Б.), т. е. излагал вопрос, впоследствии ставший известным как материал об общих условиях действительности сделок. -------------------------------- <1> Дильтей Ф. Г. Начальные основания российского вексельного права. Владимир, 1801. Гл. III, § 2. <2> Дильтей Ф. Г. Указ. соч. Гл. III, § 4.

"Договор (pactum) есть согласие двух или более лиц на одно что-нибудь, изъявленное ими и взаимно принятое" <1>, - откровенно неполно определял В. Г. Кукольник, немедленно вслед за тем указывая: "Каждый договор предполагает взаимное согласие; посему могли заключать ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ (выделено мной. - В. Б.) все те, которые могли законно изъявлять согласие, и принимать обещание. Из этого следует, что люди вольные, самовластные, имеющие употребление разума, могут обязываться договорами, хотя бы они были слепы, глухи, или немы; не имеющие же сих свойств не могут законно обязываться" <2>. -------------------------------- <1> Кукольник В. Г. Указ. соч. Отд. II, п. 143. <2> Там же. Отд. II, п. 148.

Более точное определение, но, в общем, писаное в том же духе, встречаем у Г. Терлаича: "Договор есть действие взаимной свободной воли двух или многих лиц, утверждающее ПРАВО И ОБЯЗАННОСТЬ ИХ К ДОСТИЖЕНИЮ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ЦЕЛИ" <1> (выделено мной. - В. Б.). -------------------------------- <1> Терлаич Г. Краткое руководство к систематическому познанию гражданского частного права России. Ч. I. СПб., 1810, § 121. В части II (§ 36) автор прибавляет, что "договор есть ВЗАИМНОЕ ДЕЙСТВИЕ свободной, СОГЛАСНОЙ ВОЛИ двух или многих лиц, утверждающее ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ их, ЯКО СРЕДСТВА к достижению предназначенной цели СОВОКУПНОГО ИХ ТРУДА"; затем (§ 37) дает более универсальную (не только к договорам относящуюся) формулу: "Каждое РАСПОРЯЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА, ДЕЛАЕМОЕ В ЕГО СОБСТВЕННОСТИ (выделено мной. - В. Б.), дабы оно было законно или правопреемно... должно быть свободно, без принуждения...".

Весьма подробно об условиях действительности договоров трактует А. П. Куницын: "Необходимые условия, без которых всякий договор недействителен, суть следующие: 1) свободное согласие, 2) возможность отчуждать переданное право, 3) физическая и нравственная возможность исполнить договор... К свободному согласию требуется 1) чтобы договаривающиеся лица были в полном употреблении разума во время заключения договора, 2) чтобы имели одинаковое понятие о предмете договора и желали взаимно совершить оный, 3) чтобы могли друг другу ясно выразить свою волю" <1>. -------------------------------- <1> Куницын А. Право естественное. § 170, 171. СПб., 1818; далее перечисленные условия действительности разбираются подробнейшим образом в § 172 - 189.

О сделках как понятии более общем по отношению к договору впервые в отечественной литературе упоминает А. И. Кранихфельд <1>. Впрочем, такое словоупотребление еще не вполне последовательно; в ряде других мест автор сбивается, отождествляя сделку с договором, например: "В тесном смысле значения, ДОГОВОР ЕСТЬ УСЛОВИЕ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, СЛОВЕСНО ЗАКЛЮЧЕННОЕ, без посредства письменности... Таковы и ныне СДЕЛКИ, В ДОМАШНЕМ БЫТУ ЕЖЕДНЕВНО ИЛИ ЕЖЕЧАСНО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ, и потому не обременяемые никакими формальностями" <2> (выделено мной. - В. Б.). -------------------------------- <1> Между прочим, не в последнюю очередь именно благодаря употреблению термина "сделка" весьма туманный смысл обширной ст. 54 гл. XVI Соборного уложения 1649 г. сокращается до элементарного в понимании абзаца: "По достижении 20-летнего возраста молодой человек мог свободно располагать своим имуществом и заключать сделки о нем; по крайней мере от лиц, достигших сего возраста, не принимались никакие притязания об уничтожении сделок, ими относительно имущества в малолетстве заключенных" (см.: Кранихфельд А. Начертание российского гражданского права в историческом его развитии, составленное для Императорского Училища Правоведения. СПб., 1843, § 30). См. еще упоминания о сделках в § 31, 65, 69, 101, 123, 127, 129 (упоминается о "сделках, противных государственному интересу", кажется, впервые), 140, 155, 159, 171, 185 и др.; упоминания эти, в основном, казуистические, т. е. согласные с буквальным законодательным словоупотреблением. Сделка как научная категория А. И. Кранихфельду неизвестна. <2> Там же. § 123.

Не имеется никакого учения о сделках и у К. А. Неволина. Лишь в самом начале третьего тома его знаменитой "Истории российских гражданских законов", впервые напечатанном в 1851 г., упоминается о том, что "права на действия лиц могут возникать 1) в силу свободной воли одного лица... 2) в силу свободной воли двух лиц, заключивших между собой договор... 3) непосредственно в силу закона, который с известным происшествием соединяет право так, что вследствие этого происшествия одно лицо может требовать от другого известного действия" <1>. В последнем случае автор имел в виду одни только деликты; следовательно, две первые группы упомянутых им юридических фактов должны рассматриваться как упоминания соответственно об односторонних сделках и договорах. -------------------------------- <1> Неволин К. А. История российских гражданских законов. Ч. 3. Кн. 2. Об имуществах. Раздел 3. О правах на действия третьих лиц. Раздел 4. Об обязательствах. М., 2006. С. 7 - 8.

Резюме 2. Ранняя отечественная юриспруденция (конца XVIII - середины XIX в.) самостоятельного учения о сделках не создала. На основе римских памятников ею было выработано лишь обобщенное определение понятия договора как волевого акта; в вопросе о направленности этого акта - на юридические ли, только фактические ли последствия - единогласия достигнуто не было. Русские протоцивилистические источники рассматривали, по сути, единственный вопрос, впоследствии прочно связанный со "сделочной" проблематикой - вопрос об условиях действительности (юридической силе) договоров.

§ 3. Вклад Д. И. Мейера в разработку понятия сделки

Основы отечественного учения о юридической сделке впервые излагаются только в "Русском гражданском праве" Д. И. Мейера <1> . В самом общем виде они сводятся к следующим положениям. -------------------------------- <1> Другой корифей отечественной цивилистики позже (в 1902 г.) напишет, что именно Д. И. Мейер первым в нашей гражданско-правовой литературе "посвящает учению о сделке... столь же широкое место, какое ему отводили немцы в своих пандектных учебниках того времени" (Дювернуа Н. Л. Чтения по гражданскому праву. Т. 2: Учение о вещах. Учение о юридической сделке. М., 2004. С. 72).

1. Сделка относится к категории юридических действий. Действием вообще "называется проявление воли" <1>. "Не всякое действие имеет значение в области права" <2>; действие приобретает юридическое значение (переходит в разряд юридических) "от соприкосновения одного человека с другим: тогда только возникает понятие о свободе, о мере свободы... Воля может проявиться в одном сознании, но такие проявления воли, ничем не обнаружившиеся вовне, не подлежат области права... Не всякое и внешнее проявление воли считается юридическим действием... нужно, чтобы оно имело какое-нибудь отношение к вопросу о праве..." <3>. "ДЕЙСТВИЕ... С ЮРИДИЧЕСКИМ ЗНАЧЕНИЕМ СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ОНО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЕСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВОЛИ (выделено мной. - В. Б.)... В каждом внешнем действии нам приходится обращать внимание... на определение воли, направленной к его совершению" <4>. -------------------------------- <1> Мейер Д. И. Русское гражданское право. 10-е изд. Пг., 1915. С. 106. <2> Там же. <3> Там же. С. 106 - 107. <4> Там же. С. 108.

Далее следует подробнейшее рассмотрение вопроса о том, "какое влияние на силу юридического действия приписывается в нашем юридическом быту... обстоятельствам, временно лишающим человека сознания" <1>; после (отдельным параграфом) - вопрос о технике и технологии внешнего выражения воли, ее проявления вовне (волеизъявления) <2>. И лишь затем, по установлении этих общих для всех юридических действий положений, ученый переходит к характеристике собственно ЮРИДИЧЕСКОЙ СДЕЛКИ, указывая, что он разумеет "под юридической сделкой всякое юридическое действие, направленное к изменению существующих юридических отношений" <3>. "Для сделки, - начинает он характеристику исследуемого понятия, - существенны только два условия: 1) чтобы юридическое действие ПРОИЗВЕЛО ИЗМЕНЕНИЕ в существующих юридических отношениях: изменение может состоять в установлении какого-либо права, прежде не существовавшего, или в переходе права от одного лица к другому, или в прекращении права; 2) чтобы юридическое действие БЫЛО НАПРАВЛЕНО к изменению существующих юридических отношений, предпринято С ЦЕЛЬЮ произвести это изменение; а действие, НЕ НАПРАВЛЕННОЕ К ТОМУ (выделено мной. - В. Б.), не подходит под понятие сделки" <4>. -------------------------------- <1> Мейер Д. И. Указ. соч. С. 109. <2> См.: Там же. С. 119 - 126. <3> Там же. С. 126. <4> Там же. С. 127.

2. В приведенных положениях легко увидеть почти буквальное воспроизведение основных постулатов учения Ф.-К. фон Савиньи с той лишь разницей, что тезисы последнего о соотношении воли и волеизъявления распространены не только на сделки, но и на все вообще юридически значимые действия <1>. Очевидно, что именно с подачи этого (германского) учения в русской литературе впервые прямо и точно звучат два признака, отграничивающие сделку от иных юридических действий: 1) юридическая результативность и 2) юридическая направленность. Показательно сравнение этих характеристик с цитированными выше ранними определениями договора: вместо недостаточно точных указаний вроде "давать и исполнять" Ф.-Г. Дильтея, слишком широких выражений типа "одного предприятия" (его же) и "одного что-нибудь" В. Г. Кукольника теперь появляется точное обозначение реально достигаемого сделкой (а значит, в том числе и договором) результата. Это - изменение (в широком смысле) в существующих юридических отношениях. Причем изменение в юридических отношениях является той целью, во имя которой совершается сделка, а вовсе не средством для достижения "цели совокупного их труда", как прежде писал Г. Терлаич. -------------------------------- <1> Таким образом Д. И. Мейер получает возможность не обсуждать этот вопрос вновь, а воспользоваться отсылочным приемом: "О влиянии на сделку принуждения, ошибки и обмана должно сказать то же самое, что сказано нами о влиянии этих моментов на значение юридического действия вообще" (там же. С. 131).

О полном и всестороннем заимствовании учения Ф.-К. фон Савиньи свидетельствует, в частности, следующая примечательная деталь: в курсе Д. И. Мейера мы еще не встречаем прямого упоминания о таком признаке сделки, как ее правомерность. И это не случайно: подобно своему немецкому предшественнику, Д. И. Мейер прямо заявляет, что вовсе не считает это качество необходимой характеристикой всякой вообще сделки. "Подобно юридическим действиям вообще, - пишет он, - и сделки могут быть разделены на ЗАКОННЫЕ и НЕЗАКОННЫЕ" <1>. Однако буквально в следующем предложении он утверждает, что "ТОЛЬКО ЗАКОННЫЕ СДЕЛКИ МОЖНО НАЗВАТЬ СДЕЛКАМИ (выделено мной. - В. Б.), ибо сделки незаконные не считаются действительными, следовательно, и существующими" <2>. И еще ниже он говорит о сделке действительной (сделке, стало быть, в собственном, тесном смысле) как, с одной стороны, действии, "удовлетворяющем всем законным принадлежностям" (т. е. действии правомерном), а с другой - "производящим те перемены в юридических отношениях, к которым оно направлено" <3> (т. е. действии юридически результативном и направленном). -------------------------------- <1> Мейер Д. И. Указ. соч. С. 128. <2> Там же. <3> Там же. С. 149.

3. Русский ученый не ограничился простым воспроизведением научных воззрений германского авторитета, но, осмыслив таковые, ощутил несоответствие соседствующих друг с другом утверждений: 1) о существовании как законных, так и незаконных сделок и 2) о юридической направленности и результативности сделок. В самом деле, если сделка - действие, не только направленное на достижение юридических последствий, но и реально достигающее эти самые последствия, то, спрашивается: как она могла бы их достигнуть, если бы не находила опоры в законе? Как бы сделка могла достигнуть запланированных ее участниками юридических последствий, если бы сама сделка была бы незаконной? А если могут существовать сделки незаконные и, несмотря на то, юридически результативные, то следует допустить существование внутренне противоречивого закона <1>, одна норма которого как будто позволяет достигнуть планируемых последствий, а другая... достигнутые было последствия тут же уничтожает. Если такие ситуации и могут существовать, то считать их тем идеалом, к коему следует стремиться законодателю, никак невозможно. Выходит, следует выбрать что-то одно: 1) или сделка суть действие юридически направленное и результативное и, стало быть, непременно законное или правомерное; словосочетание "незаконная сделка", следовательно, становится наименованием пустого понятия (вроде "фашиствующего космополитизма" или "горячего снега"); 2) или же существуют сделки не только законные, но и незаконные, и в таком случае сделку можно охарактеризовать только как юридически направленное, но не обязательно юридически результативное действие. Незаконная сделка если и достигнет какого-нибудь юридического результата, то явно не того, на достижение которого она направлялась. Запланированные сторонами желательные для них правовые последствия будут достигаться только при посредстве законных сделок. -------------------------------- <1> Явления, в практике нередкого, но вряд ли нормального.

Последствия выбора той или другой концепции представляются чрезвычайно важными не только для теории сделок, но и для всего гражданского права в целом, ибо подобный выбор означает разрешение вопроса о соотношении всеобщего закона и частной воли. Если мы рассматриваем в качестве сделок исключительно такие действия, которые реально достигают запланированных юридических последствий (юридически результативные - законные - действия), то мы вольно или невольно опираем юридический эффект сделки в первую очередь на положительное право (закон). Закон постановляет, каким именно действиям он придает статус сделок; частным лицам остается только подстраиваться под указания закона. Отсюда следует, что источник юридического результата сделки коренится в первую очередь в законе; воля частных лиц на совершение сделок и акты ее выражения вовне принимаются во внимание только потому, что таков закон, и в той мере, каков этот закон. Сделки как акты изъявления воли частных лиц сами по себе ничего не дают и не решают; они что-то меняют в юридических отношениях лишь тогда, когда осенены законом. Если последнее отсутствует, то юридически направленные действия никогда не породят ожидаемого правового результата, а значит, не будут сделками. Иной подход дает иное решение. Если суть сделки как юридически значимого действия ограничивается одной ее направленностью на достижение юридических последствий, то выходит, что сама эта направленность и предопределяет тот или другой юридический эффект сделки. В этом случае благодаря закону суд получает возможность, скажем так, отделить зерна (сделки правомерные) от плевел (сделки незаконные). Единственным (или, во всяком случае, решающим) юридическим началом оказывается частная воля - воля лиц, совершающих сделки. Некоторые продукты частной воли (сделки) закон как бы отбраковывает - обессиливает их, немедленно дезавуируя достигнутый частной волей правовой результат; других же сделок закон не касается, таким образом сохраняя добытый частной волей юридический эффект в силе.

Резюме 3. Учение Д. И. Мейера о сделках не может быть названо самостоятельным. Оно базируется на положениях, постулированных Ф.-К. фон Савиньи. Но в нем есть и самостоятельный элемент: именно Д. И. Мейер затронул и обсудил такие вопросы, которые подтолкнули отечественных ученых к постановке и разработке проблемы источника юридической силы сделки. К сожалению, Д. И. Мейер, совершенно справедливо обративший внимание на проблему правомерности и юридической результативности сделки, не решился отречься от основополагающего тезиса именитого германского предшественника: "действие... с юридическим значением существует только тогда, когда оно действительно есть произведение воли". Почему от него стоило отрешиться? А потому, что этот постулат - юридическое значение действия обусловливается его волевым характером (т. е. внутренним свойством) - абсолютно несовместим с положением самого Д. И. Мейера о невозможности наступления юридического результата действия без указания положительного закона (т. е. без действия внешней силы). Или одно, или другое, но не то и другое вместе. Или источник юридического эффекта сделки - в частной воле, или в положительном законе. Третьего (в том числе того и другого вместе) не дано. Заняв ту или иную позицию, мы по-разному решим сформулированный еще Ф.-К. фон Савиньи вопрос о юридическом значении несовпадения волеизъявления с действительной волей участника сделки. Если сделка - суть продукт положительного закона, то безусловный приоритет должен быть отдан волеизъявлению (тому, что "видел" и на что "опирался" закон). Если же сделка - продукт частной воли, то в отсутствие волевого характера видимого действия ни о какой сделке говорить не приходится, хотя бы все признаки этого действия и свидетельствовали бы о намерении совершившего ее лица достигнуть определенных юридических последствий. Первая позиция социальна (как социален и сам закон), вторая - проникнута глубоким индивидуализмом (как индивидуальна и сама воля).

§ 4. В. М. Нечаев и его "Теория договора"

Проблема объяснения юридической силы сделки поднимается в монографической статье приват-доцента В. М. Нечаева "Теория договора" <1>. Помимо двух описанных теорий - теории частной воли и теории закона - ученый рассматривает еще две, с ними конкурировавшие теории - теорию разума (рационалистическую или естественно-правовую), т. е. теорию, "выводящую юридическое основание договора из начал разума" <2>, и теорию цели, т. е. взгляд, согласно которому юридическую силу сделке сообщает "та цель, которую преследует контрагент, заключая сделку" <3>. Главная ценность данной публикации - в последовательном профессиональном выставлении контраргументов против теорий разума, воли и цели и последовательном подкреплении материалами римских источников теории закона. -------------------------------- <1> См. еще статью В. М. Нечаева "Сделка юридическая" в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, а также статьи, к которым она отсылает (недействительность, обман, ошибка, принуждение и др.). <2> Нечаев В. М. Теория договора: Лекция. М., 1888. С. 245. <3> Там же. С. 250.

Основной тезис теории разума: если лицом совершено некое действие по увеличению чужой имущественной сферы, разумно предположить, что таковое совершено не просто так, но с намерением создать юридические последствия - обязать перед собой лицо, чья имущественная сфера подверглась увеличению. Приняв такое увеличение, лицо, действующее разумно, должно понимать, что оно тем самым согласилось обязаться перед тем, за счет кого это увеличение имело место. Основной контраргумент В. М. Нечаева: данная теория "не годится ни для чего иного, кроме объяснения римского реального контракта" <1>. Действительно, с точки зрения римского права, выводившего на первый план исковые притязания и отставлявшего на второй план материальные права, установление в пользу кого-либо субъективного обязательственного права еще нельзя было бы признать увеличением имущественной сферы этого лица. Такое увеличение могло произойти лишь благодаря передаче права вещного (передаче вещи), т. е. в результате заключения реального контракта. -------------------------------- <1> Нечаев В. М. Указ. соч. С. 246.

Суть теории воли нам уже знакома; В. М. Нечаев выражает ее следующим образом: "...воля субъекта есть единственное основание исковости обещания. Если я хочу передать свою вещь другому и даю обещание это сделать, то сила моего обещания, очевидно, лежит ни в чем ином, как желании моем отдать вещь. С этой точки зрения, моя воля, направленная на передачу имущества, единственный определяющий момент обещания" <1>. Да, волю нужно выразить вовне внешне видимыми действиями, но какой будет роль таких действий? Вся она сведется лишь к чисто доказательственному (или, по выражению Д. Д. Гримма, к декларативному) значению; такие действия будут являться обыкновенными "свидетельствами" наличия воли на совершение сделки, ибо "какие же иные сознательные намерения можно предположить при заключении юридических сделок, кроме намерения подарить, дать одну вещь за другую, или погасить обязательство?" <2>, - свидетельствами, которые (как и всякие другие доказательства) вполне допустимо опровергать, доказывая, что на самом деле эти действия в данном конкретном случае воли на совершение сделки не выражали. В. М. Нечаев опровергает эту теорию весьма простым и остроумным образом: он просто приводит ряд примеров таких действий, которые не выражают ни одного из перечисленных выше намерений <3>, но тем не менее приобретают известное юридическое значение <4>. Впрочем, для ее опровержения вполне годится и аргументация, выдвинутая автором против другой концепции - теории цели. -------------------------------- <1> Там же. С. 248. <2> Там же. <3> То есть подарить, дать одну вещь за другую, или погасить обязательство. <4> "Под какую из трех категорий, - спрашивает он, - подведете вы договор об установлении приданого, известный римскому праву?.. Под какую категорию из трех подведете вы обещание уплатить проценты, пеню и т. д., вообще ряд обязательств, где нет основания в передаче собственности или в услуге, предшествующей или будущей? Очевидно, ни под какую" (Нечаев В. М. Указ. соч. С. 249 - 250).

Теория цели является, можно сказать, ответвлением от теории воли, точнее, ее разновидностью, которая придает юридическое значение воле, но выраженной не всякими, а лишь такими внешне видимыми действиями, которые направлены на достижение какой-нибудь юридической цели. Автор разбираемой статьи (В. М. Нечаев) не столько критикует эту теорию, сколько иронизирует над ней. "У юриста, - пишет он, - спрашивают, какие признаки существуют для того, чтобы выделить юридический договор из сферы родственных с ним, но не подлежащих защите договорных отношений, и в ответ на это получается утверждение, что сила договора в воле, и что свободное движение воли должно быть признано исковым; иначе, ВСЯКИЙ ДОГОВОР ИСКОВ" <1> (выделено мной. - В. Б.). "Выходит, таким образом, - заключает он, - что и договор, преследующий безнравственные цели и выраженный в обещании уплаты пени без объявления ее causa, должен быть защищаем судом, если ни истец, ни ответчик не пожелают раскрыть его истинного характера" <2>. "Самым лучшим опровержением этой теории является тот факт, что она не находит себе подтверждения и приложения ни в римской, ни в современной практике, и при том как в самой Германии, так во Франции и Англии" <3>. -------------------------------- <1> Там же. С. 251. <2> Там же. С. 252. <3> Там же.

В. М. Нечаев позиционирует себя в качестве сторонника теории волеизъявления (теории закона). Сила всякого договора (шире - сделки) (по Нечаеву) зиждется на нормах объективного права. Со ссылками на римские источники, а также труды классиков-романистов (Иеринга, Перниче и Муромцева) автор прежде всего доказывает тезис, согласно которому даже римский реальный контракт есть "создание объективного права... такое происхождение его не подлежит сомнению более, чем какого-либо другого договора" <1>. Что касается "консенсуального контракта, то и здесь легко показать, что основание его исковости не consensus, т. е. воля по мнению юриста, a causa объективная. Когда юристы говорят, что основание консенсуального договора в соглашении, то смысл этого выражения не следует распространять дальше того, который дает ему Гай. Этот смысл отрицательный: для консенсуального договора нет нужды ни в форме, ни в переходе вещи, и это его отличительный признак <2>. Но основание его защиты, выделяющее его из ряда неисковых договоров, есть не consensus - воля, а индивидуальность, nomen самой сделки, - иначе, содержание договора, одобренное объективным правом <3>" <4>. Вывод: "наличность элемента causa есть требование объективного права допускать к защите только соглашения, им одобренные" <5>. -------------------------------- <1> Нечаев В. М. Указ. соч. С. 254. <2> Gai III, 136. Ср. fr. 1, § 6 (ХШ, 1) (сноска В. М. Нечаева). <3> Ср. fr. 7, § 4, pr., § 1 eod. et 4 de paetis (II, 14) (сноска В. М. Нечаева). <4> Нечаев В. М. Указ. соч. С. 255. <5> Там же. С. 258.

Резюме 4. Положительные заслуги В. М. Нечаева в деле создания отечественного общего учения о юридической сделке сводятся, с одной стороны, к первой и, как мы увидим далее, последней (!) попытке обоснования теории закона как источника юридической силы сделки, а с другой - к первой (но на этот раз не последней) попытке опровержения ряда конкурирующих точек зрения, в том числе логического антипода теории закона - теории частной воли. Вероятно, главной научной заслугой ученого можно считать самую постановку проблемы: или частная воля, или публичная власть (закон), но не то и другое вместе.

§ 5. Учебная литература по гражданскому праву

Классические русские курсы, учебники и пособия по гражданскому праву ограничивались изложением учения о сделках по Мейеру, Нечаеву, иностранным романистам и пандектистам. 1. С. В. Пахман считает наиболее естественным и адекватным употребление слова "сделка" в качестве синонима слову "договор". Впрочем, указывает он, о резком различии договоров и односторонних распоряжений не может быть и речи, так как "начала, свойственные первым, большею частью распространяются и на последние на том основании, что те и другие сходятся в общем понятии юридических действий, направленных к изменению юридических отношений" <1>. Скудость материала, исследуемого ученым (русские гражданско-правовые обычаи), предопределившая в значительной мере состав и систематику его произведения, не могла не отразиться и на его содержательной стороне: сведений, которые могли бы быть отнесены к юридическим действиям в целом и сделкам "как общему юридическому понятию", оказалось в распоряжении ученого настолько мало, что он посчитал основанное на них исследование общих начал о сделках "делом преждевременным" <2>. Единственный отдел этого общего учения, который автор посчитал возможным основать на собранном обычно-правовом материале, - это отдел об условиях действительности сделок - правоспособности, определенности и законности содержания, соблюдении формы <3>. -------------------------------- <1> Пахман С. В. Обычное гражданское право в России: Юридические очерки. Т. 1. Собственность, обязательства и средства судебного охранения. СПб., 1877. С. 54. <2> Там же. С. 54 - 55. <3> Там же. С. 55 - 64.

2. К. Д. Кавелин в сочинении "Права и обязанности по имуществам и обязательствам" еще не выделяет сделки как специфическую категорию науки гражданского права. Самое слово "сделка" употребляется им во множестве мест, главным образом в соответствии с нормативным его употреблением; в одном случае как синоним термина "договор" <1>. Несколько туманно и явно незаконченно и его учение о юридических фактах <2>; соответствует всему этому учению и одна из его важнейших составляющих - учение о юридических действиях, которое не продвигается дальше их элементарного (далеко неполного и весьма неточного) определения <3> и систематического изложения норм отечественного законодательства о влиянии различных условий на силу и эффект юридических действий. Причина такой откровенно неуспешной попытки научной разработки данной области права лежит на поверхности: К. Д. Кавелин почти не опирался ни на римское, ни на иностранное право, предпочитая держаться исключительно отечественного законодательства. Подобно тому, как С. В. Пахману для построения общего учения о юридических действиях и сделках не хватило обычно-правового материала, точно так же К. Д. Кавелину оказалось для этих целей недостаточно и постановлений русского позитивного права. -------------------------------- <1> См.: Кавелин К. Д. Права и обязанности по имуществам и обязательствам // Кавелин К. Д. Избранные произведения по гражданскому праву. М., 2003. С. 325. <2> См.: Там же. С. 222 - 246. <3> "Действием в юридическом смысле называется всякая деятельность лица, выразившаяся словом или делом, когда она имеет юридические последствия, а именно установляет новые юридические отношения или изменяет и прекращает существующие" (там же. С. 228). См. также его определение дозволенных действий, построенное "от противного" по отношению к определению действий запрещенных (там же. С. 229 - 230).

3. А. П. Башилов писал: "Под юридическими фактами разумеются вообще такие обстоятельства, которым в положительном праве присваивается значение движущей силы в порядке установления и прекращения прав" <1>. Юридические факты делятся (по признаку их зависимости от воли участников правоотношений) на события и действия; под действием в собственном (тесном, техническом) смысле понимается "такое проявление воли, которое в силу закона производит какое-либо изменение в сфере конкретных правоотношений" <2>. Среди самих действий и выделяются юридические акты или сделки - "действия, именно направленные к изменению конкретных правоотношений" <3>; "проявление воли, направленное к изменению юридических отношений, и произведшее ее" <4>. Учение о юридической силе сделок - ее источнике (частной воле) и условиях (субъектном, содержательном, формальном и т. д.) - излагается традиционно и, в общем, довольно подробно, но несколько позднее, в отрыве от этих общих определений <5>. -------------------------------- <1> Башилов А. П. Записки гражданского права. СПб., 1893. С. 45. <2> Там же. С. 49. <3> Там же. С. 50. <4> Там же. С. 51. <5> См.: Там же. С. 82 - 137.

4. Г. Ф. Шершеневич - автор знаменитейшего учебника русского гражданского права, соперничающего с одним только "Курсом" Д. И. Мейера <1>, - уже современниками оценивался как автор, впервые в русской литературе давший "достаточно полно развитое учение о юридических фактах" <2>. "Под именем юридической сделки, - определял он, - понимается такое выражение воли, которое непосредственно направлено на определенное юридическое последствие, т. е. на установление, изменение или прекращение юридических отношений" <3>. "Нормы права обеспечивают предполагаемые юридические последствия: а) если воля частного лица действительно была выражена, b) если ВОЛЯ НАПРАВЛЕНА БЫЛА НА ДОПУСТИМУЮ ЗАКОНОМ ЦЕЛЬ (выделено мной. - В. Б.), с) если воля выразилась в установленной законом форме" <4>. Ясно, что нет сделки (и, соответственно, не о чем рассуждать и нечего оценивать) ни там, где речь идет о действии, не составляющем выражения воли (например, действии, совершенном под воздействием физического принуждения), ни там, "где у действующего нет сознания последствий" <5>. "Отличаясь от правонарушения как ДОЗВОЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ (выделено мной. - В. Б.), юридическая сделка не должна быть смешиваема с осуществлением права, которое также есть дозволенная деятельность... юридическая сделка направлена на изменение юридических отношений, а осуществление права остается в пределах существующих уже юридических отношений" <6>. Далее ученый подробно останавливается на вопросах содержания и формы сделок, а также условий их действительности. Вопрос об источнике юридической силы сделки - законе и воле - он специально не затрагивает, однако из цитированного выше места ("Нормы права обеспечивают предполагаемые юридические последствия...") видно, что ученый считает этот вопрос не имеющим принципиального значения. Достаточно того, что для юридического эффекта сделки необходимы оба эти фактора - закон (без коего частная воля бессильна) и частная воля (без которой закон не имеет повода к применению); что из них первично, а что вторично - обсуждению не подлежит. -------------------------------- <1> Первое издание этого учебника относится к 1894 г. <2> Анненков К. Н. Система русского гражданского права. Т. I. Введение и общая часть. 2-е изд. СПб., 1899. С. 396. <3> Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. 10-е изд. М., 1912. С. 175. <4> Там же. С. 176. <5> Там же. С. 176, 177. <6> Там же. С. 176.

5. Е. В. Васьковский наряду с Г. Ф. Шершеневичем также считается одним из основателей отечественного учения о юридических фактах вообще и сделках в особенности <1>. В своем учебнике гражданского права (1894) он впервые в отечественной литературе дает систематизацию юридических актов гражданского права, весьма сходную с современной <2>; место, на которое в этой схеме помещены сделки, позволяет понять, что ученый рассматривает их как умышленные дозволенные действия. Уточняя эти признаки, он определяет сделки как "такие дозволенные юридические действия, которые специально направлены на произведение какого-либо юридического последствия" <3>. С легкой руки Е. В. Васьковского в число характерных признаков сделки, отражаемых в ее определении, впервые попадает правомерность (дозволенность) как характеристика самого действия <4>. Дальнейшее изложение посвящается изучению условий действительности сделок: 1) дееспособности совершающих таковые лиц, 2) наличности у них воли и 3) направленности на юридические последствия; точнее, второго из них, ибо "первое и третье условия не нуждаются в дальнейших разъяснениях" <5>. Вопрос о выражении воли вовне (ее способах и формах), а также вопрос о содержании сделки рассматриваются им обособленно: первый в связи с так называемым заключением сделки <6>; второй - как совершенно самостоятельный, ни к каким другим несводимый <7>; это любопытное обстоятельство еще предстоит оценить. -------------------------------- <1> См. об этом: Анненков К. Н. Указ. соч. С. 396. <2> См.: Васьковский Е. В. Учебник гражданского права. М., 2003. С. 138. <3> Там же. С. 151. <4> Ср. с отмеченным нами курсивом в цитатах Г. Ф. Шершеневича: характеристика сделки как действия законного относится им к числу СВОЙСТВ, но не признаков сделки; признаком же он считает направленность сделки НА ДОСТИЖЕНИЕ ДОЗВОЛЕННОЙ ЗАКОНОМ ЦЕЛИ (установление, изменение или прекращение правоотношений). Очевидно, далее действует умозаключение "от цели к средствам": кто правомочен к достижению цели, тот правомочен и к использованию необходимых для такого достижения средств. <5> Васьковский Е. В. Указ. соч. С. 152 и сл. <6> Там же. С. 160 и сл. <7> Там же. С. 166 и сл.

6. К. П. Победоносцев не дает общего учения о сделках (как и самой общей части Курса), а по вопросу об источнике юридической силы договора пишет, в частности, следующее: "...воля, выраженная даже в отвлечении от индивидуальной причины, может произвести вполне действительное обязательство, лишь бы она положительно направлена была к установлению обязательства... Где стоит на письме слово: "обязываюсь", и ясно, к чему обязывается, там нет надобности разыскивать, откуда происходит обязательство" <1>. Впрочем, он признает, что "обязательство без цели немыслимо: если бы можно было доказать, что оно без цели юридической, тогда, конечно, оно не было бы доказательством (действительным? - В. Б.)... Есть еще и другое правило: обязательство недействительно, когда побудительная причина его мнимая... Наконец, закон объявляет обязательство недействительным, когда оно клонится... к цели, безусловно запрещенной общим законом" <2>. Оставив в стороне постоянное авторское смешение понятий о договоре и обязательстве (вот как сказывается отсутствие общей части!), можем констатировать, что ученый колеблется между теорией цели и теорией закона. -------------------------------- <1> Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства. М., 2003. С. 43 (перепечатка 4-го издания Курса 1896 г.). <2> Там же. С. 44.

7. К. Н. Анненков общее учение о юридических фактах излагает по "Системе римского права" Ю. Барона, т. е. во вполне традиционном (для пандектного права) ключе. "Юридический факт есть всякое обстоятельство, влекущее за собой КАК ЮРИДИЧЕСКОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ возникновение (выделено мной. - В. Б.), изменение, перенесение или прекращение правомочия" <1>. "По соображении их происхождения" юридические факты делятся на действия и события; действия, в свою очередь, подразделяются (по своему "характеру") на "ДОЗВОЛЕННЫЕ, как различные юридические сделки" и НЕДОЗВОЛЕННЫЕ <2>. У Ю. Барона он заимствует и определение сделки: "...ЮРИДИЧЕСКАЯ СДЕЛКА или юридический акт - NEGOTIUM или actum есть ДОЗВОЛЕННОЕ ИЗЪЯВЛЕНИЕ ВОЛИ СТОРОНЫ, НАПРАВЛЕННОЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ИЗВЕСТНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ, Т. Е. НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ПЕРЕНЕСЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ" (выделено мной. - В. Б.) <3>. Таким образом, понятие юридической сделки наполняется следующими содержательными признаками: 1) "чтобы изъявление воли было дозволенное, так как изъявление воли недозволенное не может образовать сделки"; 2) "чтобы был налицо... какой-либо частный интерес от ее совершения"; 3) "ЧТОБЫ ИЗЪЯВЛЕНИЕ ВОЛИ БЫЛО НАПРАВЛЕНО НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗВЕСТНОГО ОПРЕДЕЛЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ПОСЛЕДСТВИЯ" (выделено мной. - В. Б.) <4>. В части условий действительности сделки К. Н. Анненков вновь солидаризируется с Ю. Бароном: дабы юридическая сделка была действительной (произвела намечаемые ею юридические последствия) необходимо: "а) чтобы лицо, изъявляющее волю к сделке, было дееспособно; б) чтобы оно выразило его действительную волю; в) чтобы эта воля была направлена на возможное и дозволенное юридическое последствие <5>; и г) чтобы эта воля была изъявлена надлежащим образом" <6>. Вопрос об источнике юридической силы сделок - законе, воле и различных "промежуточных" вариантах (разуме, цели и т. д.) - цивилист вовсе не затрагивает. -------------------------------- <1> Анненков К. Н. Указ. соч. С. 396. На с. 397 - 399 автор (следуя примеру того же Ю. Барона и отчасти Г. Ф. Шершеневича) раскрывает сущность юридических последствий, т. е. понятия о возникновении, изменении, перенесении и прекращении субъективных прав. <2> Там же. <3> Там же. С. 401. Идентичное определение сделки может быть дано "и согласно постановлениям нашего закона" (там же. С. 403). Неверно указание (там же) о том, что идентичное определение сделки дается Д. И. Мейером, который, как было отмечено выше, не считал необходимым свойством сделки ее правомерность (дозволенность, законность). <5> Анненков К. Н. Указ. соч. С. 401. <6> Данное условие само в свою очередь распадается (по К. Н. Анненкову) на три элемента: 1) определенность содержания; 2) возможность и законность содержания; 3) законность и нравственность основания - caus'ы - сделки (там же. С. 407). <7> Там же. С. 405.

8. Н. Л. Дювернуа, упомянув о существовании массы трудностей и контроверз, сопряженных не только с "подробностями" изучения юридической сделки, но даже с обыкновенным ее определением и, более того, с самой целесообразностью такого (углубленного теоретического) изучения феномена сделки, считает вполне достаточным для учебных целей дать одно лишь "краткое изложение общих учений о юридической сделке" <1>, "определить для понятия и строения юридической сделки только те черты, коими это явление отличается от других факторов изменения правоотношений" <2>. В полном соответствии с поставленной таким образом задачей он определяет юридическую сделку как "такое волеизъявление лица или такое его деяние, коим, в пределах его гражданской дееспособности, достигаются изменения правоотношения, на которое волеизъявление направлено" <3>. В дальнейшем свое основное внимание Н. Л. Дювернуа сосредоточивает на изложении чисто практического материала об условиях действительности сделок, коих он обнаруживает четыре: 1) гражданская дееспособность лица, совершающего сделку; 2) "непринужденный произвол и согласие" (свободная воля) - соблюдение внутреннего формализма волеизъявления; 3) содержательность (определенность и основательность) волеизъявления и 4) облечение акта выражения воли в определенную законом форму (соблюдение обрядности или наружного формализма волеизъявления) <4>. -------------------------------- <1> Дювернуа Н. Л. Указ. соч. С. 77, 78. <2> Там же. С. 79. <3> Там же. С. 78. Источник определения - первый том новейшей на то время (Тюбинген, 1900) "System des deutschen burgerlichen Recht" пандектиста К. Кроме. <4> Дювернуа Н. Л. Указ. соч. С. 91 - 237.

Немецкое учение об основании юридической силы сделки - воля или закон? - Н. Л. Дювернуа объявляет "схоластическим", "чисто теоретическим, непригодным для разрешения практических проблем", наполненным "целой массой недоразумений и контроверз", "совершенно отвлеченным от живых явлений" <1>. Действительно, критика той его интерпретации, которую Н. Л. Дювернуа (впрочем, не без основания) считает господствующей и оделяет своим вниманием, является в основном справедливой. Совершенно очевидно, что, с одной стороны, нет ни надобности, ни возможности противопоставлять частную волю закону или тем паче закон частной воле. Частная воля, не соединенная с ее положительной оценкой со стороны закона, не способна произвести намечаемых ею правовых последствий; но точно так же и закон, не находящий в пределах реальности тех актов частной воли, которые он мог бы оценить, не породит никаких последствий. Подобно тому, как для производства потомства необходимы две разнополые особи - мать и отец, точно так же для производства "юридического потомства" (юридических отношений) необходимы в равной степени как сделка, так и закон <2>. Вопрос о первоисточнике юридических последствий (акт частной воли, который может быть обессилен законом, или, напротив, закон, сообщающий силу акту частной воли) Н. Л. Дювернуа не обсуждается, ибо ученый не связывает с тем или другим его разрешением разницы в практических последствиях. -------------------------------- <1> Там же. С. 80, 81, 83 - 85. <2> В своем более раннем сочинении Н. Л. Дювернуа вопрос о соотношении теории воли и теории внешнего выражения и вовсе считает диалектическим: "Развитие формальных обязательств и всей техники, с ними связанной, есть выражение той эпохи в жизни народа, или того состояния народного духа, где автономия воли в сфере частного права составляет последний критерий достоинства и силы сделки. Актом воли, выразившейся в слове, безапелляционно, без всякого приложения материальных критериев, без всякой последующей поверки или поправки силы акта, разрешаются окончательно все вопросы права. Эти акты в ней самой, в воли лица находят себе свою лучшую пробу. Не нужно ждать, оправдается ли материальным образом мой расчет или мои ожидания, когда раз я выразил мою волю" (Дювернуа Н. Л. Основная форма корреального обязательства. Ярославль, 1874. С. 16).

9. Сколь подробно, столь же беспорядочно, неаккуратно и внутренне противоречиво изложенное учение о юридических фактах и сделках мы находим в Общей части Курса гражданского права Ю. С. Гамбарова 1911 г. издания. Будучи сторонником социологического направления в изучении права и в то же время находясь под обаянием новейшей (на тот момент) германской пандектистики (в первую очередь - З. Шлоссмана и Й. Бирмана), а также под несомненным влиянием монографии Д. Д. Гримма (которую нам ниже предстоит подробно разобрать и на которую Ю. С. Гамбаров, однако, не ссылается), ученый в первую очередь подвергает ревизии классическое представление о юридических последствиях (по сути, о праве и правоотношениях): "...когда говорят, - отмечает он, - что права возникают, изменяются и прекращаются, то хотят сказать только то, что наступают те реальные события или факты, с которыми объективный правопорядок соединяет в каждом конкретном случае представления о возникновении, изменении и прекращении прав. Но эти факты и связываемые с ними юридические последствия стоят не в отношении причинности друг к другу" <1>. Отсюда юридические факты - это "факты, служащие предположением каждого права... (факты, которыми - В. Б.)... обусловливается наступление тех или других юридических последствий... из этих фактов только и делаются заключения о возникновении, изменении и прекращении прав" <2>. Следует, впрочем, заметить, что на предметном изучении понятий о возникновении, приобретении, изменении и прекращении прав <3> данная поправка почти никак не отразилась. -------------------------------- <1> Гамбаров Ю. С. Гражданское право: Общая часть. М., 2003. С. 643 - 644. <2> Там же. С. 644. <3> См.: Там же. С. 649 - 665.

Юридические факты расчленяются Ю. С. Гамбаровым вполне канонически: на события (факты в тесном смысле) и действия, "подразделяемые, в свою очередь, на дозволенные юридические действия или юридические сделки, и недозволенные юридические действия, или деликты" <1>. Юридические сделки же "суть защищенные объективным правом волеизъявления, направленные на установление, изменение или прекращение юридических отношений" <2>. Именно в законности - "защищенности объективным правом", в "соответствии объективному правопорядку" - ученый усматривает главное отличительное качество сделок, во всяком случае, то качество, которое отличает сделки от деликтов <3>. Направленность на достижение юридических последствий может использоваться лишь как критерий для разграничения сделок с другими законными же действиями, кои "не преследуют цель юридического регулирования" (оккупацией, смешением, переработкой и др.) <4>. Впрочем, критерий этот не универсален: ученый допускает, что и юридические сделки "могут быть заключены... без того, чтобы участники их сознавали все производимые ими юридические последствия" <5>. -------------------------------- <1> Там же. С. 646. <2> Гамбаров Ю. С. Указ. соч. С. 647. <3> Там же. С. 647 - 648. Не очень понятно, правда, как же быть с недозволенными сделками, существование коих вполне ясно и прямо констатируется автором на с. 690, 724 - 725 и сл. <4> Там же. С. 648. <5> Там же. С. 647. Подробнее этот тезис развивается и доказывается на с. 683 - 689; о результатах - см. ниже.

Учение о сделке (в представлении Ю. С. Гамбарова) соткано сплошь из внутренних противоречий. В отличие от всех других рассмотренных русскоязычных авторов Ю. С. Гамбаров начинает его изложение с самого сложного и запутанного вопроса - вопроса об источнике юридической силы сделки. Объявив его (словами Н. Л. Дювернуа, на которого он также почему-то не посчитал нужным сослаться) чисто схоластическим <1>, он (в отличие от Н. Л. Дювернуа) почему-то... немедленно приступает к его тщательному рассмотрению <2>, которому посвящает без малого девять страниц! Зачем? - спрашивается - если вопрос "чисто схоластический"? "Нет, нет! - поправляется автор, - вопрос вовсе не чисто схоластический, но имеющий "важное практическое значение". Какое же? Если источник юридической силы сделки - частная воля, то, с одной стороны, можно совершать сделки какие угодно, а с другой - всякий недостаток воли или ее изъявления (хотя бы и нераспознаваемый внешне) сделку уничтожает; соответственно, если источник силы сделки находится в законе - то все наоборот <3>. Итог рассуждений несколько смущает: "...ни индивидуальная воля, ни объективное право, взятые врозь друг от друга, не производят юридических последствий сделки" <4>; "СДЕЛКА ЕСТЬ НЕ ВСЯКОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ, А ЛИШЬ ТАКОЕ, КОТОРОЕ ИМЕЕТ ЦЕЛЬЮ ПРОИЗВЕСТИ ТО ИЛИ ДРУГОЕ ОТНОШЕНИЕ ВМЕСТЕ С ПРИЗНАННЫМИ ЗА НИМ ОБЪЕКТИВНЫМ ПРАВОМ ПОСЛЕДСТВИЯМИ" <5> (выделено мной. - В. Б.); "насколько верно, что юридическая сделка есть изъявление воли, направленное на то, чтобы произвести известные юридические последствия, настолько же верно, что эти юридические последствия обусловлены объективным правопорядком" <6>. Ну, право слово, стоило ли в таком случае так нападать на признак юридической направленности сделки?! Да и стоили ли такие выводы столь многотрудных рассуждений? -------------------------------- <1> Там же. С. 682 - 683. <2> Сам он говорит о рассмотрении "с некоторыми подробностями" (Там же. С. 688). <3> Гамбаров Ю. С. Указ. соч. С. 688. Странно, что проблему соотношения воли и волеизъявления в сделке ученый при этом рассматривает совершенно обособленно, на с. 712 - 718 Курса, т. е. вне всякой связи с тем "важным практическим значением", суть которого он пытается описать тридцатью страницами ранее. <4> Там же. <5> Там же. С. 689. <6> Там же. С. 724.

10. В. И. Синайский в изложении учения о юридических фактах и сделках следует в основном Е. В. Васьковскому. "Юридический факт, - пишет он, - есть всякое обстоятельство, за которым правом свойственно производить в гражданском обороте юридические последствия, т. е. возникновение, изменение и прекращение правоотношений" <1>; в числе юридических фактов выделяют действия и события; действия распадаются на дозволенные и недозволенные; первые иначе называются сделками, вторые - правонарушениями <2>. "Юридический факт не есть сам по себе источник правоотношений" <3>. "Само по себе никакое обстоятельство не может вызвать юридических последствий, если за таким обстоятельством право не признает свойства производить эти последствия" <4>. В. И. Синайский, таким образом, ясно позиционирует себя в качестве сторонника концепции закона как источника юридической силы всякого юридического факта, в том числе, следовательно, и сделки. "Неправильна та теория, - указывает он, - которая видит в воле лица, его действиях источник правоотношений" <5>; вместе с тем, оговаривается он, "односторонняя, однако, и та теория (нормативная), которая в своем понимании юридического факта сводит все к норме права, не учитывая воли лица, не кладя ее в основу юридических фактов как действие лица" <6>. "ЮРИДИЧЕСКАЯ СДЕЛКА, - в конце концов определяет он, - ЕСТЬ ДОЗВОЛЕННОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ ЛИЦА ИЛИ ЛИЦ, КОТОРОЕ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ НАСТУПЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРАВОПОРЯДКОМ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ" <7> (выделено мной. - В. Б.). Из этого определения исчезает, как легко заметить, признак направленности на достижение юридических последствий, он заменяется признаком результативности; однако, говоря о свойствах ("чертах") юридической сделки, ученый называет ее (1) волеизъявлением, (2) дозволенным и (3) направленным <8>. Наряду с названными "чертами" автор выделяет еще и так называемые принадлежности сделки, к коим относит (1) возможную и дозволенную цель, (2) надлежащее изъявление воли, (3) саму сознательную и свободную волю и, наконец, (4) дееспособность лица, изъявляющего волю <9>; дальнейший текст параграфа составляет исследование этих "принадлежностей". Закрывая глаза на некоторую путаницу в изложении материала, можно сказать, что оно, в общем, не сильно отклоняется от сложившихся к тому времени канонов. -------------------------------- <1> Синайский В. И. Русское гражданское право. М., 2002. С. 143 (первое издание соответствующей части учебника вышло в 1914 г.). <2> Там же. С. 143 - 144. <3> Там же. С. 143. <4> Там же. <5> Синайский В. И. Указ. соч. С. 143. <6> Там же. <7> Там же. С. 144. <8> Там же. <9> Там же. С. 145.

11. Наш литературный обзор был бы неполон без по крайней мере краткого упоминания о взглядах И. А. Покровского - ученого, "Основные проблемы гражданского права" которого подвели весьма символичный итог развития отечественной дореволюционной цивилистики. Несмотря на то что специального очерка, посвященного общей теории сделок, эта монография не содержит, отдельные упоминания о сделках, встречающиеся в том или другом контексте, той или другой связи, достаточно отчетливо проясняют позицию ее автора по проблеме, заклейменной Н. Л. Дювернуа как "схоластической", а именно проблеме источника юридической силы сделки. Так, в очерке о прочности права в числе нежелательных последствий свободного судейского усмотрения И. А. Покровский особо выделяет между прочим и следующее: "...люди не знали бы заранее... как будет юридически оценена та или другая сделка" <1>. Затем, в очерке, посвященном проблемам личности и вообще субъективизма в праве, ученый всесторонне обсуждает вопрос о соотношении субъективного фактора (воли) и объективного (волеизъявления) в сделках <2> как "иллюстрации" "несомненной и характерной тенденции всякого прогрессирующего гражданского права: личность как таковая, личность во всей совокупности ее конкретных особенностей получает себе все большее и большее признание" <3>, т. е. демонстрирует свою приверженность волевой теории. В очерке, посвященном проблемам договорных обязательств, автор рассматривает другую сторону вопроса - проблему прочности гражданского оборота, потребность в обеспечении которого заставляет выставить ряд ограничений для применения волевой теории <4>. Показательно, что и по результатам этого рассмотрения взгляды исследователя не меняются: по его мнению, "только согласная и подлинная воля сторон может послужить основанием для возникновения предполагаемых договором прав и обязанностей... В нормальной гражданско-правовой жизни... только сознательная и свободная воля людей может быть поставлена в качестве активного, правотворящего агента" <5>. Общественный порядок - вот та максимальная мера уступки, на которую согласен пойти И. А. Покровский в отступление от волевой теории <6>; его полемическое сражение с принципами "добрых нравов" <7>, "доброй совести" <8> и юридической помощи экономически слабейшей стороне <9> сегодня считается классическим выступлением по этому вопросу. -------------------------------- <1> Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 98 - 99. <2> См.: Там же. С. 127 - 131. <3> Там же. С. 131. Ср., однако, этот романско-космополитический отвлеченный панегирик с интереснейшими выводами, полученными по результатам эмпирического анализа материала русского права (Оршанский И. Г. О значении и пределах свободы воли в праве // Оршанский И. Г. Исследования по русскому праву. СПб., 1892. С. 1 - 60): "У нас в праве преобладает принцип власти и личного произвола, в более цивилизованных странах - идея общественного интереса и его представителя - закона. У нас закон и практика относятся крайне недоверчиво ко всякому ограничению личной свободы каждого в распоряжении своими правовыми интересами... На западе же давно усвоили себе традицию римского права, что личный произвол каждого подлежит многочисленным и общественным ограничениям в интересах других лиц и даже в видах ограждения истинной свободы самого лица от его собственного произвола" (там же. С. 58). Что же выходит, Россия опять "впереди планеты всей"? То, что И. А. Покровский считает передовой тенденцией, идеалом, к коему нужно стремиться, в России оказывается уже давным-давно воплощенным и общепризнанным началом? Увы, "неуравновешенный идеей общественного интереса и его представителями - судом и законом, принцип личного произвола служит не столько творческим, сколько разрушительным элементам в праве" (Там же). Как минимум повод задуматься. <4> Покровский И. А. Указ. соч. С. 245 - 249. <5> Там же. С. 249. <6> Покровский И. А. Указ. соч. С. 251 - 252. <7> Там же. С. 252 - 258. <8> Там же. С. 258 - 262. <9> Там же. С. 262 - 274.

Резюме 5. В рамках русской учебной гражданско-правовой литературы проблема понятия сделки получила совершенно своеобразную постановку, не только не подкрепленную, но и, напротив, прежде отвергнутую результатами специально-научных изысканий. Такие авторитетные отечественные цивилисты, как Е. В. Васьковский, Ю. С. Гамбаров, В. И. Синайский и Г. Ф. Шершеневич, выступили в защиту синтетической теории основания юридической сделки - воззрения, согласно которому юридические последствия сделки базируются одновременно на двух равно необходимых источниках - частной воле и законе. Еще раз подчеркнем, что ни одной научной публикации, обосновывающей эту теорию, в отечественной литературе не было (и до сих пор нет). Нельзя, конечно, сказать, что синтетическое направление оказалось единственным - ему противостояли авторы, ориентирующиеся преимущественно на самобытный русский материал, не поддававшийся догматизации (К. Д. Кавелин, С. В. Пахман, К. П. Победоносцев), сторонники классической теории воли в том ее виде, в каком она была предложена еще Ф.-К. фон Савиньи (К. Н. Анненков, А. П. Башилов, И. Г. Оршанский, И. А. Покровский), и, наконец, представители скептически-агностического направления (Н. Л. Дювернуа), но в том, что именно оно (синтетическое объяснение) приобрело статус господствующего, нет и не может быть никаких сомнений. Весьма показательно, что ни в одном из русских учебников гражданского права не нашла не только признания, но даже простого описания ни одна из теорий, конкурирующих с теорией воли в западноевропейской науке, - ни теория разума, ни теория цели, ни, наконец, теория закона в ее чистом виде.

§ 6. Учебная литература по римскому праву

Не отличается оригинальностью учение о юридических фактах, юридических действиях и сделках, созданное отечественными романистами, ориентировавшимися на иностранные образцы в еще большей степени, чем их коллеги-цивилисты. Мы ограничимся буквально одним примером и несколькими ссылками <1>. -------------------------------- <1> Учение о юридических фактах, действиях и сделках по римскому праву см.: Рождественский Н. Римское гражданское право. Т. 1. Краткая история и общая часть римского гражданского права. СПб., 1829. С. 127 - 147; Дыдынский Ф. Начала римского права. Ч. 1. Варшава, 1876. С. 38 - 55; Азаревич Д. И. Система римского права: Университетский курс. Т. I. СПб., 1887. С. 159 - 203; Нерсесов Н. И. Римское гражданское право: Общая часть пандект: Лекции. М., 1888. С. 163 - 220; Дорн Л. Е. Догма римского права: Лекции. СПб., 1890. С. 401, 422 - 493; Ефимов В. В. Догма римского права: Учебный курс. СПб., 1901. С. 145 - 182; Митюков К. А. Курс римского права. 2-е изд. Киев, 1902. С. 33 - 61; Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права. 6-е изд. Киев, 1919. С. 47 - 74. Ср. с соответствующими местами переводных трудов иностранных пандектистов и романистов - Б. Виндшейда (СПб., 1874), Г. Ф. Пухты (М., 1874), Ж. Е. Гудсмита (М., 1881), Ю. Барона (М.; СПб., 1898 - 1899), Г. Дернбурга (перевод первого тома его "Пандект". М., 1906), К. Ф. Чиларжа (М., 1906), Р. Зома (М., 1910), К. Сальковского (Киев, 1910), Л. Эннекцеруса (перевод второго полутома первого тома - М., 1950).

"Юридическая сделка есть... дозволенное действие одного или нескольких частных лиц, посредством которого эти лица желают вызвать юридические последствия, соответствующие их интересам" <1>; "юридическая сделка есть проявление вовне желания сторон вызвать известные юридические последствия; она по существу своему - ИЗЪЯВЛЕНИЕ ВОЛИ..." <2> (выделено мной. - В. Б.) (В. М. Хвостов). Определения юридического факта ученый не дает, предпочитая таковому описание сути этого понятия <3>; объясняется это, по его мнению, тем, что единичный факт, взятый сам по себе, никогда юридических последствий не имеет - юридическое значение всегда признается за совокупностью фактов - фактическим составом. "Юридическим действием именуется обыкновенно поступок человека, вызванный внутренним актом воли и снабженный, как таковой, юридическими последствиями" <4>; "каждое юридическое действие есть... проявление воли вовне" <5>. -------------------------------- <1> См.: Хвостов В. М. Система римского права: Учебник. М., 1996. С. 146. Первое издание этих лекций относится к 1907 г. <2> Там же. С. 148. <3> См.: Там же. С. 138 - 139. <4> Хвостов В. М. Указ. соч. С. 145. <5> Там же. С. 148.

Далее следует каноническое разделение действий на дозволенные и недозволенные; определенной новацией является разделение дозволенных действий на действия с желательными (желаемыми) юридическими последствиями (для совершающего их лица) и действия с последствиями, которые нельзя отнести к категории желаемых (потому ли, что совершающее действие лицо о последствиях вовсе не думает, или потому, что оно таковых прямо не желает) <3>. Дозволенные действия первой категории именуются юридическими сделками; второй - действиями, подобными юридическим сделкам. Само учение о сделке разрабатывается по следующему плану: 1) учение о волеизъявлении и его форме; 2) доктрина соответствия воли и волеизъявления; 3) учение о факторах, обессиливающих сделку (заблуждении, принуждении, обмане) <4>. -------------------------------- <1> См.: Там же. С. 145 - 146. <2> См.: Там же. С. 148 - 160.

Резюме 6. Необходимости в нем, полагаем, нет.

Часть II. "Основы учения о юридической сделке" Д. Д. Гримма

§ 1. Введение

1. В 1900 г. Д. Д. Гримм напечатал книгу с весьма многообещающим заглавием: "Основы учения о юридической сделке в современной немецкой доктрине пандектного права" <1>. Это первая и единственная в русской литературе монография, посвященная общей (т. е. не только узкоцивилистической) теории сделки <2>. Н. Л. Дювернуа, назвавший это сочинение "замечательным трактатом", пишет: "Достаточно просмотреть обширное оглавление книги, чтобы убедиться, насколько задача исследования поставлена шире и глубже одного цивилистического учения... и как тесно она прикасается основных вопросов не одной цивилистики, но права вообще, вместе с пересмотром задач психологии и гносеологии... Для цивилиста тут виден пока лишь размер задачи и общее направление движения, отнюдь не результаты, которые стояли бы в каком бы то ни было отношении к этим необъятным планам" <3>. Вполне логично, что более или менее всестороннему разбору этого сочинения мы отвели специальную часть в настоящей работе. -------------------------------- <1> Она была защищена в качестве докторской диссертации (см. об этом: Речь Д. Д. Гримма перед диспутом в Санкт-Петербургском университете // Право. 1900. N 40. Стб. 1864 - 1873). Имеется и второе стереотипное издание этой книги (СПб., 1909). <2> Весьма необычно, что за более чем вековой период, прошедший со времени своего выхода, книга Д. Д. Гримма не обратила на себя внимание ни одного рецензента. <3> Дювернуа Н. Л. Указ. соч. С. 77.

Обоснованность данного шага становится очевидной, если учесть то впечатление, которое не может не оставить подзаголовок работы. Перед нами - не просто основы учения о сделке, но ни мало ни много - "Пролегомены к общей теории гражданского права" <1>. Совершенно ясно, что Д. Д. Гримм разрабатывал избранную тему с полным осознанием той высочайшей меры научной ответственности и того радикального, можно сказать, реформаторского значения, которое могут иметь результаты его изысканий. Выше уже говорилось, что сознательный выбор в пользу социальной или индивидуалистической концепции источника юридической силы сделки означает разрешение гораздо более глобального вопроса - о соотношении всеобщего положительного закона и частной воли (автономии), т. е. вопроса о той роли, которую играет эта последняя в установлении и динамике гражданских правоотношений; в конечном счете о самом понятии, соотношении и границах публичного и частного права. Иными словами, то или другое учение о сделке представляет собой ту методологическую основу, на которой будет строиться вся общая цивилистическая теория и которая вполне обусловливает не только контуры и внешний вид, но и внутреннее устройство (структуру) всего будущего научного здания в целом и всех его наполняющих элементов (институтов и конструкций). Думается, что научная актуальность и значимость авторской трактовки темы в полной мере предопределяют степень тщательности разбора данного сочинения, который нам предстоит здесь выполнить. -------------------------------- <1> И конечно, указание на то, что перед нами лишь первый том более обширного сочинения (впрочем, по современным меркам относительно небольшой - немного не дотягивающий до 11 печатных листов). Можно только пожалеть, что первый том оказался и последним.

2. Книга Д. Д. Гримма имеет три неравномерных отдела. Десятистраничное введение, содержащее постановку вопроса о необходимости "общего пересмотра всех основ ученья Савиньи"; 80-страничный первый отдел, посвященный установлению понятий о юридических фактах и правоотношениях, и более чем 200-страничный второй отдел, который завершается попыткой построения общего учения о юридических действиях. Легко заметить не только полное соответствие структуры труда тому ходу исследования, который закрепил за собой критикуемый автором Ф.-К. фон Савиньи, но и то, что к выяснению понятия сделки как основной разновидности юридического действия Д. Д. Гримм, вообще говоря, так и не приступил, указав, что "детальный анализ понятий волеизъявления и юридической сделки составит задачу второго тома" <1>. Это весьма знаменательный факт, о значении которого мы еще будем иметь случай высказаться. -------------------------------- <1> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. XIX.

Основной составляющей как введения, так и обоих содержательных отделов работы являются в полном соответствии с ее наименованием - "Основы учения о юридической сделке в современной немецкой доктрине пандектного права" - обзоры немецкой литературы пандектного права по определенным (ключевым) проблемам учения о юридических отношениях, фактах и действиях. Несколько выбиваются из этого общего ряда гл. V и VI, разбирающие криминалистическую и психологическую литературу о понятии действия: вряд ли эти источники могут быть отнесены к литературе пандектного права. Вместе с тем нет никакого сомнения в оправданности и, больше того, необходимости подобного шага <1>; стало быть максимум, о чем здесь можно говорить, так это о некоторой неточности названия (грехе, на общем весьма высоком уровне работы, вполне безобидном и почти незаметном). Центром тяжести собственных авторских воззрений предстают, во-первых, введение с его постановкой проблемы, во-вторых - гл. II и III, в которых формулируются собственные взгляды Д. Д. Гримма на юридические отношения и юридические факты, а также гл. VII - IX и XI, посвященные соответственно установлению понятия о действии (волевом акте) и методологическим замечаниям по вопросу о соотношении между волей и волеизъявлением ("внутренней и внешней стороной волевого акта"). Сначала разберем авторские литературные обзоры, затем - его собственные воззрения. -------------------------------- <1> См. его объяснение: Гримм Д. Д. Указ. соч. С. XIX - XX. Вместе с тем, поскольку криминалистическая и психологическая литература вряд ли может быть названа источником цивилистической доктрины, а также оттого, что ее разбор мало что добавил к разработке понятия о юридическом действии, мы посчитали возможным опустить изложение критических замечаний, сделанных Д. Д. Гриммом в адрес этих трудов.

§ 2. Критика Д. Д. Гриммом литературы пандектного права

Большая часть авторских литературных обзоров носит ярко выраженный критический характер. Никому (подчеркиваем это: буквально никому!) из предшественников и современников ученого не удалось избежать критических стрел в свой адрес; наиболее частым был упрек в смешении различных вопросов и понятий <1>. В первую очередь мы попробуем обобщить и систематизировать эту критику. -------------------------------- <1> По нашим подсчетам, Д. Д. Гримм уличил своих оппонентов в различных случаях "смешения" более шестидесяти раз (по одному "смешению" на каждые пять страниц его 300-страничного сочинения).

1. Взгляды Ф.-К. фон Савиньи (а косвенно, стало быть, и подавляющего большинства иных германских и вообще европейских ученых) уличаются главным образом в априорном (иллюстративном), но бездоказательном характере используемых им определений сделки, свободного действия и юридического факта. Действительно, нельзя не согласиться, что "не только можно, но и должно мотивировать добытые нами определения, выяснять те соображения, по которым мы остановились именно на данных, а не на иных каких-нибудь признаках для объединения данной группы явлений" <1>. Из определения сделки, например, совершенно непонятно, во-первых, почему сущность сделки усматривается именно в действии, и, во-вторых, почему отличительной чертой всех сделок избрана именно их направленность на достижение юридических последствий - их волевой характер; неудивительно, что и по сию пору в науке не утихает "ожесточенный спор по вопросу о сущности юридической сделки, равно спор по вопросу о значении воли для сделки, о соотношении ее с внешним ее выражением" <2>. Попыток критической же проверки более общих понятий - юридического факта и свободного действия - в литературе не предпринималось вовсе. -------------------------------- <1> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 10. <2> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 10.

А между тем при попытке даже самого поверхностного осмысления выясняется, что приобретшие всеобщее признание соображения Савиньи о том, что "между юридическими фактами и связанными с ними юридическими последствиями существует ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ, которая устанавливается между ними ЛИБО В СИЛУ ЗАКОНА (точнее, предписания объективного права), ЛИБО В СИЛУ АКТА ЧАСТНОЙ ВОЛИ" <1> (выделено мной. - Б. В.), оказываются не соответствующими действительности. "Савиньи и ближайшие его последователи либо вовсе не останавливаются на общем понятии действия, либо довольствуются самой общей, неопределенной характеристикой его как волеизъявления" <2>. И вот результат: в основе традиционной характеристики общего понятия действия лежит одно "основное психологическое предположение... предположение о существовании САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОБЩЕЙ ДУШЕВНОЙ СПОСОБНОСТИ, ИМЕНУЕМОЙ ВОЛЕЙ, по отношению к которой конкретные волевые акты являются только отдельными проявлениями этой общей способности... Современная эмпирическая психология бесповоротно и окончательно отбросила его: реальное значение имеют только ОТДЕЛЬНЫЕ, КОНКРЕТНЫЕ ВОЛЕВЫЕ АКТЫ (выделено мной. - В. Б.), только с ними мы и можем иметь дело. Понятие же воли есть отвлеченное понятие, которому как таковому не соответствует самостоятельная реальность" <3>. -------------------------------- <1> Там же. С. 13. <2> Там же. С. 99. <3> Там же. С. 100 - 101. Здесь автор делает ссылки на работы В.-М. Вундта, Х. Гефдинга и А. Бэна. Не пытаясь анализировать данное утверждение, заметим лишь, что гетерогенетическое направление в объяснении феномена воли (к которому апеллирует Д. Д. Гримм) в настоящее время не может претендовать на роль господствующего. Ссылку же на В.-М. Вундта мы склонны считать недоразумением, ибо данный ученый всегда позиционировался как сторонник автогенетической теории воли. Впрочем, на с. 113 разбираемой книги Д. Д. Гримм признает вопрос о природе воли незначимым для решения стоящих перед ним задач.

Он же - Ф.-К. фон Савиньи - считается основоположником современного учения о несоответствии воли и волеизъявления (действия) <1>. Основной его порок (по указанию Д. Д. Гримма) сводится к "смешению вопроса о том, когда имеется налицо несоответствие между волей и внешним выражением ее, с вопросом о том, когда подобное несоответствие может получить юридическое значение" <2>, т. е. к смешению психологической и юридической стороны вопроса <3>. Одно только установление факта несоответствия волеизъявления воле еще не должно само по себе автоматически разрушать юридические последствия соответствующего действия; у Савиньи же все получается наоборот: "...несоответствие между волей и внешним выражением ее лишает волеизъявление лица всякой силы и юридического значения. Савиньи в этом отношении заходит так далеко, что при наличности error in persona дает заинтересованному лицу право требовать признания ничтожности сделки даже в том случае, когда это лицо вовсе не было заинтересовано в заключении сделки с определенным другим лицом" <4>. "Параллельно с указанным смешением понятий идет в корне неправильное представление о воле как о какой-то самостоятельной силе или способности души и в результате этого - отсутствие малейшей попытки построить психологическую сторону учения о несоответствии между волей и внешним выражением ее на анализе отдельных элементов конкретных волевых актов. Это освобождает нас от необходимости более детального разбора вышеизложенных взглядов Савиньи" <5>. Наконец, Савиньи откровенно неправильно (чрезмерно широко) трактует категорию заблуждения, считая признаком такового даже случаи отсутствия воли к достижению декларированной цели (например, при принуждении, симуляции или reservatio mentalis <6>), каковые он называет случаями намеренного несоответствия <7>. Д. Д. Гримм справедливо указывает на этот счет: "...заблуждение никогда не исключает воли" <8>. -------------------------------- <1> Суть этого учения - см. п. 1 настоящего параграфа. <2> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 248. <3> На эту ошибку как один из центральных недостатков классической теории недействительных сделок указывали также Н. А. Полетаев и И. А. Покровский. См.: Из деятельности юридических обществ. Санкт-Петербургское юридическое общество: Информационное сообщение о докладе Н. А. Полетаева "Юридические сделки и психология" // Журнал Министерства юстиции. 1902. N 2 (отдел хроники); Покровский И. А. Юридические сделки в проекте гражданского уложения // Вестник права. 1904. Кн. 1. С. 82 - 100. <4> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 250. <5> Там же. С. 253. <6> Действии с задней мыслью. <7> Также поступают последователи Савиньи - Ю. Барон, Б. Виндшейд, Г. Дернбург, О. Вендт, Ф. Регельсбергер (там же. С. 278); "только Гельдер и Беккер выражаются осторожнее". <8> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 276.

2. З. Шлоссман при всех признаваемых за ним заслугах в деле опровержения расхожего представления о юридических фактах как причинах юридических последствий получает прежде всего упрек в отсутствии собственных положительных умозаключений по этому вопросу <1>. При ближайшем рассмотрении его позиции выясняется, что данный автор и не мог бы сформулировать таковые по причине... принципиального отрицания им "необходимости и пользы психологического анализа общего понятия действия" <2>. -------------------------------- <1> "Между юридическими фактами и соответствующими юридическими последствиями не существует причинной связи. Причинная связь существует только между велениями права и деятельностью и суждениями людей, живущих в сфере действия этого права... Нас в настоящее время интересует только вопрос о связи между юридическими фактами и соответствующими юридическими последствиями. Мы видим, что в этом отношении Шлоссман довольствуется одним голым отрицанием: между теми и другими не существует причинной связи. Но значит ли это, что между ним не существует никакой другой связи, или нет, - этот вопрос остается открытым" (Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 17). <2> Там же. С. 121.

Методологические предпосылки, от которых отправляется немецкий историк права, встречают полное сочувствие рецензента ("он (З. Шлоссман. - В. Б.) безусловно прав, поскольку он восстает против мысли о возможности априорного выведения одних, менее общих понятий, из других, более общих" <1>; "нельзя не согласиться с ним, что не всякая оценка человеческих действий требует предварительного установления общего понятия действия и соответствующего психологического анализа" <2>), однако этим не предрешаются вопросы ни "о пользе и значении обратного приема, состоящего в восхождении от менее общих к более общим понятиям" <3>, ни "о том, может ли, в частности, юрист обойтись без подобного анализа" <4>. Руководящее соображение здесь, по Гримму, очень простое: "...если при оценке юридического значения человеческих действий (хотя бы... только по общему правилу), приходится считаться с внутренними, субъективными моментами, то самостоятельный анализ этих внутренних моментов, выяснение их сущности и взаимного соотношения представляется делом существенной важности. Вместе с тем, однако, очевидно, что подобный анализ сам по себе имеет совершенно общее значение, и что посему нельзя довольствоваться тем эмпирическим материалом, какой может доставить непосредственно интересующая нас в данном случае специальная группа действий... Напротив, надо по возможности стараться расширить поле наблюдений, ибо только таким путем можно надеяться уловить действительно общие психологические элементы человеческих действий. А это равносильно признанию необходимости самостоятельного психологического анализа общего родового понятия действия" <5>. -------------------------------- <1> Там же. С. 123. <2> Там же. С. 123 - 124. <3> Там же. С. 123. <4> Там же. С. 124. <5> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 125.

3. Э. Цительман, выступивший в защиту господствующего учения о причинной связи между юридическими фактами и последствиями <1>, делает это, по мнению Д. Д. Гримма, исходя из неверной интерпретации основных положений философии И. Канта, якобы уподоблявшего мир права миру природы, законы юридические - законам природы и имевшего в виду, что "мы можем по произволу укладывать окружающие нас явления в какие нам заблагорассудится логические рамки" <2>. Да и в конечном счете сам Цительман в общем признает, что "остается еще весьма существенная разница между физической и "юридической" причинностью" <3> и "ввиду этого не решается в конце концов утверждать, что юридическая причинность вполне соответствует физической причинности" <4>; по его указанию связь между юридическими фактами и соответствующими им юридическими последствиями "представляет собою совершенно своеобразную разновидность необходимости, созданную людьми... Что мы дали ей название юридической причинности, что мы говорили о юридических причинах и последствиях, против всего этого можно конечно спорить, можно предложить более удачные термины: самый факт, что существует особая необходимая связь юридического свойства... этим не подрывается" <5>. -------------------------------- <1> Следом воспроизводятся аналогичные взгляды и других пандектистов - сторонников этого (господствующего) мнения - Б. Виндшейда, Г. Дернбурга, Э.-И. фон Беккера, О. Вендта, Ф. Регельсбергера, Л. Эннекцеруса (там же. С. 29 - 35). <2> "Согласиться с такой явно нелепой предпосылкой, конечно, нельзя, - отвечает на это Д. Д. Гримм. - Логические понятия, при помощи которых мы пытаемся осмыслить окружающие нас явления, должны быть извлекаемы из беспристрастного наблюдения этих явлений, а не навязываемы со стороны" (там же. С. 22). <3> Там же. С. 26. <4> Там же. С. 27. <5> "С этим рассуждением, - резюмирует Д. Д. Гримм, - вполне можно согласиться, поскольку оно признает, что "юридическая" причинность на самом деле не есть причинность, а представляет собою совершенно своеобразную форму связи" (Там же. С. 28).

В исследовании понятия о действии Э. Цительман, по признанию самого Д. Д. Гримма, достигает больших успехов. Так, отметив, что важнейшими результатами, полученными коллегой, являются, во-первых, "строгое разграничение с внешней стороны самого действия (точнее - телесного движения) и эффекта, производимого им", во-вторых - "указание на необходимость различения трех категорий представлений, характеризующих сложные сознательные действия с внутренней стороны... а) представление о самом действии, b) представление о последствиях действия и с) представления, играющие роль мотивов" <1>, Д. Д. Гримм называет их "положительными результатами" <2>. Однако само определение Цительманом действия как телесного движения (хотя бы и волевого) кажется оппоненту совершенно неудовлетворительным: "...телесное движение как таковое вообще не составляет характерного признака понятия действия" <3>. "Неудачной" называет он и попытку Цительмана расчленить волю на непосредственную (волю в техническом смысле) и посредствующую (намерение): совершенно очевидно, что в этом разделении нет никакой надобности, если мы отвергаем определение действия как телесного движения <4>. Д. Д. Гриммом признается "полная несостоятельность" различения Цительманом "простого и удлиненного ряда действий... каковое основывается именно на предположении существования действий, не преследующих определенного объективного результата" <5>. И наконец, в довершение всей этой массы претензий, вполне погребающих под собой в целом положительный отзыв о работе Цительмана, следует вполне справедливое указание на отсутствие у него анализа действия "с точки зрения третьих лиц": "необходимо установить те данные, которыми руководствуются третьи лица в своей оценке чужих действий, при суждении своем о них, при отнесении их к той или другой категории действий" <6>. Без этого никак невозможно обсуждать "вопрос о юридическом значении, какое могут иметь те или иные из моментов, образующих внутреннюю сторону действия" <7>. -------------------------------- <1> Там же. С. 107. <2> Там же. С. 110. <3> Там же. С. 112. <4> Там же. С. 114 - 115. <5> Там же. С. 117. <6> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 118. <7> Там же.

Решив неправильно ряд ключевых вопросов, Э. Цительман, разумеется, не смог соорудить на их основе ничего более или менее приемлемого в сфере учения о влиянии заблуждения на юридическую сделку; более того, самое понятие о заблуждении, им сконструированное, - едва ли не более широкое, чем даже у Савиньи, - вряд ли заслуживает одобрения <1>. -------------------------------- <1> Положения Цительмана см. там же. С. 107 - 109, 258 - 262; их критику - с. 119 - 120, 260 (в конце страницы); поддержку по одному из частных вопросов, о том, подходят ли симуляция и reservatio mentalis под общее родовое понятие или нет, см. с. 262 - 265 (критика Й. Колера - оппонента Э. Цительмана в этом вопросе).

4. Э.-О. Гельдер, предложивший новый взгляд на соотношение юридических фактов с последствиями - "отношение, которое право устанавливает, между возникновением и прекращением юридических отношений и обосновывающими то или другое фактами, не есть реальное отношение причины к последствию, а ЛОГИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ СЛЕДСТВИЯ К ОСНОВАНИЮ" <1> (выделено мой. - В. Б.) - получает претензию, во-первых, в попытке обоснования его учением З. Шлоссмана (который никогда ничего подобного не говорил), а во-вторых - в несоответствии его воззрения объективной реальности. "Верно, - пишет Д. Д. Гримм, - то, что мы из наличности известных фактов выводим заключение о существовании того или другого правоотношения. Но делаем мы это вовсе НЕ В СИЛУ ЛОГИЧЕСКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, А В СИЛУ ПРЕДПИСАНИЯ ОБЪЕКТИВНОГО ПРАВА" <2> (выделено мной. - В. Б.). Трудно что-либо возразить <3>. -------------------------------- <1> Там же. С. 36. <2> Там же. С. 37. <3> Впрочем, на с. 278 указ. соч. он удостаивается комплимента Д. Д. Гримма в вопросе о различении (по крайней мере на формально-структурном уровне) случаев симуляции (и сходных с ней явлений) и случаев аберрации (недостатков воли).

5. Э.-И. фон Беккер - первый рецензент разгромленной Д. Д. Гриммом книги Цительмана - делает совершенно справедливое замечание о невозможности решения юридических вопросов на основании сведений одной только психологической науки. "ЗАКОНОДАТЕЛЬ, - пишет он, - НАРЯДУ С СОВЕТАМИ ПСИХОЛОГА ДОЛЖЕН СЧИТАТЬСЯ ЕЩЕ СО МНОГИМИ ДРУГИМИ ДАННЫМИ (выделено мной. - В. Б.), и... окончательное его решение должно представить вывод из всех этих факторов. При этом вполне возможно, что в окончательном выводе совет психолога совершенно отойдет в сторону, раз вытекающие из него выводы будут парализованы противодействующими моментами" <1>. Это, пожалуй, единственное высказывание, разделенное Д. Д. Гриммом полностью и без каких-либо оговорок. Взгляды же самого Беккера, переданные в самом общем виде (с одной стороны, действие - это проявление воли, с другой - воля имеет своим предметом только телесное движение, с третьей - мыслимы и чисто внутренние волевые акты), заслужили весьма лаконичную оценку Д. Д. Гримма: "Трудно идти дальше в смешении понятий" <2>. Действительно, трудно <3>. -------------------------------- <1> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 121. <2> Там же. С. 152. <3> В области учения о противопоставлении заблуждения и аберрации см. комплимент, аналогичный тому, что отпущен Гельдеру (там же. С. 278 - 279).

6. Л. Пининский близок к Д. Д. Гримму тем, что выступает "против априорного отождествления понятия действия с понятием волимого телодвижения" <1>. Но на этом близость воззрений заканчивается. Д. Д. Гримм категорически не соглашается с предложением своего польского коллеги начинать научные изыскания в сфере теории сделки "с добытого a posteriori понятия ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ В СМЫСЛЕ ВНЕШНЕГО ВЫРАЖЕНИЯ ИЗВЕСТНОГО ВНУТРЕННЕГО НАМЕРЕНИЯ СУБЪЕКТА" <2> (выделено мной. - В. Б.). Но в таком случае исследованию в качестве сделки подлежит вовсе не действие (процесс выражения воли вовне), а внешне наблюдаемый результат такого действия (который Пининский и называет волеизъявлением); действие в таком случае должно быть обозначено словами совершение или заключение сделки <3>. Противопоставлять действию - волевому телодвижению - сделку как юридически значимый результат действия (возможно, что и волевого) как минимум некорректно; переносить рассуждения о "внутренней" и "внешней" стороне действия на фактический (внешний) результат этого действия - субстанцию, не имеющую никакой другой "стороны", кроме "внешней", - нет никаких оснований. Следовательно, все выступления Пининского против психологического анализа понятия действия оказываются имеющими совершенно иную (ложную) направленность. Психологический анализ волеизъявления, понятого как внешне видимый результат действия, вероятно, и вправду излишен; необходимость же общего психологического анализа самого действия этим не отменяется. "Но если все это так, если вся теория Пининского покоится на ряде недоразумений, и если это объясняется именно неправильным взглядом его на основное понятие действия, то отсюда следует, что необходимо начать именно с того, против чего возражает Пининский, т. е. с психологического анализа общего родового понятия действия" <1>. -------------------------------- <1> Там же. С. 128. <2> Там же. С. 131. <3> Там же. С. 131 - 132.

В вопросах о случаях несоответствия воли и волеизъявления и юридическом значении таковых Д. Д. Гримм разделяет доводы Пининского "против категории намеренного несоответствия между волей и внешним выражением ее" <2>. Но, по его мнению, "не может быть признано правильным" объяснение Пининским всех "ненамеренных случаев" несоответствия воли и волеизъявления действием одного только ЗАБЛУЖДЕНИЯ. Гримм признает, что еще можно было бы "возбудить вопрос о том, нельзя ли свести различные основания подобного несоответствия к заблуждению как ЕДИНСТВЕННОМУ ЮРИДИЧЕСКИ СУЩЕСТВЕННОМУ ОСНОВАНИЮ ЕГО. Но никоим образом нельзя признать, чтобы с ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, которая одна нас в данном случае интересует, не существовало других причин несоответствия между волей и внешним выражением ее, кроме заблуждения" <3> (выделено мной. - В. Б.). -------------------------------- <1> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 132. <2> См.: Там же. С. 268 - 269 (ученый указывает, что Пининский повторил в этой области доводы И. Колера). <3> Там же. С. 269, 270, где иллюстрируется невозможность сведения к заблуждению некоторых случаев аберрации.

7. Л. Эннекцерус не мог не заслужить упреков Д. Д. Гримма, что называется, по определению, ибо он "утверждает, что воля в смысле волевого акта не может быть сведена к другим психическим явлениям" <1>. Находя весьма меткими "возражения, противопоставляемые им Цительману" <2>, Д. Д. Гримм признавал ровно настолько же "мало обоснованными и спорными его собственные взгляды" <3>. "Если бы даже мы признали несомненно доказанным, что воля, как таковая, представляет собою явление неразложимое, что она есть первичная функция нашей психики, то этим, во всяком случае, еще мало сказано... не подлежит... сомнению, что КОНКРЕТНЫЙ ВОЛЕВОЙ АКТ, КАК... СВОЕОБРАЗНОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ, характеризуемое словами "я хочу", В НАШЕМ ОПЫТЕ ВООБЩЕ НЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ" <4>, - пишет Д. Д. Гримм, еще раз позиционируясь в качестве защитника гетерогенетического учения о воле в его наиболее последовательном, крайне "правом" варианте. А для юриста (во всяком случае, согласившегося с необходимостью психологического анализа понятия действия) это принципиально важный вопрос: одно дело исследовать юридическое значение ВОЛИ ВООБЩЕ (акта типа "я хочу") и совсем другое - анализировать "весь сложный процесс, слагающийся наряду С ЭТИМ ВОЛЕВЫМ УСИЛИЕМ ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ТИПИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ЧУВСТВОВАНИЙ" <5> (выделено мной. - В. Б.). -------------------------------- <1> Там же. С. 132. При этом, однако, автогенетическая теория воли - теория воли как самостоятельной душевной способности - Л. Эннекцерусом отвергается. <2> Если бы Цительман действительно желал считать волимым лишь то, что воля непосредственно порождает, то он, очевидно, мог бы считать волимым только "возбуждение моторных нервов" (а не телесное движение)" (там же. С. 134). <3> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 135. <4> Там же. <5> Там же. С. 136.

8. Э. Пферше "резче и определеннее кого-либо из своих предшественников высказывается против построения юридических учений на психологических данных" <1>. По его мнению, "на возбуждаемые "волевым догматом" вопросы психология не может дать ответа... Понятие "действия" есть чисто практическое понятие, ближайшее определение которого не может быть дано научной психологией" <2>. Основной вывод из рассуждений, которыми Э. Пферше обосновывает свой взгляд, - вывод о двояком смысле употребления термина "волимый" (gewollt) <3> - вроде бы встречает даже сочувствие отечественного ученого, считающего это открытие "весьма важным для установления понятия действия" <4>. Почему? Потому что оно означает, что всякое "нормальное действие с психологической точки зрения есть явление сложное (ein complexer Vorgang)", слагающееся по меньшей мере из двух волевых актов - намерения достигнуть определенной цели (das Beabsichtigen) и действия по реализации этого намерения - "(das Handeln), т. е. исполнение необходимого для достижения желательного эффекта телодвижения" <5>. Помимо очередного опровержения теории Э. Цительмана о простом и удлиненном рядах действий эта теория выводит на новый уровень вопрос о соответствии воли и волеизъявления: он трансформируется в вопрос о соответствии друг другу двух волевых актов - намерения и действия. Именно на него, а вовсе не на несоответствие друг другу желательной и реально достигнутой цели, как обыкновенно считается, и должно быть направлено внимание изучающего феномен действия психолога. А что касается юриста, то тому достаточно рассмотрения действия таким, каким оно видится исходя из повседневного опыта, т. е. ограничиваться его исключительно практической оценкой <6>. "Существует, - констатирует Э. Пферше, - полнейшая противоположность между практическими и психологическими задачами и направлением исследований; уже на основании одного этого следует усомниться, могут ли выводы психологического анализа что-либо дать для практической оценки наших действий" <7>. -------------------------------- <1> Там же. С. 137. <2> Там же. С. 138. <3> "С чисто психологической точки зрения волимым должно быть признано всякое сознательное действие, т. е. всякое действие, определяемое представлением об определенном, имеющем быть достигнутым при помощи его, эффекте... В ином совершенно смысле обыденная речь называет волимым действительно наступивший эффект волевого акта. Именно, "выражение, что эффект был волимый, означает в обыденной речи, что действительно наступивший результат действия находится в соответствии с представлением действовавшего лица об ожидавшемся результате" (там же. С. 140). <4> Гримм Д. Д. Указ. соч. Кроме того, Д. Д. Гримм признает "любопытными" (хотя и "крайне односторонними") рассуждения Э. Пферше относительно понятия и значения мотива действий (см. об этом там же. С. 147 - 151). <5> Там же. С. 141. <6> Там же. С. 143. <7> Там же. С. 144.

Ясное дело, что с итоговым выводом Д. Д. Гримм согласиться никак не может. "Нельзя не признать, - пишет он, - что главный (с точки зрения самого Пферше) вывод его основан на явном недоразумении" <1>. Именно, он игнорирует то (всем очевидное и хорошо известное) обстоятельство, что право хотя и отправляется в своих построениях от оценки внешне видимых действий, в определенных случаях считает необходимым принять во внимание и субъективную сторону совершаемых его субъектами деяний (вину). Кроме того, им некорректно используется также общеизвестное положение о том, что право руководствуется не только (а иногда и не столько) психологическими данными: Пферше, по сути, трансформирует его в принцип, согласно которому правовое регулирование не может строиться на одних только психологических данных. Но этого, собственно, никто и не предлагает; от того, что право принимает во внимание не только психологию, весьма далеко до вывода о том, что право не должно принимать ее во внимание вовсе <2>. -------------------------------- <1> Там же. <2> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 145 - 147, 270 - 271.

Впрочем, в отличие от Савиньи, Цительмана и Пининского (и в угоду Гримму) Пферше разграничивает случаи аберрации и заблуждения в тесном смысле; однако наряду с этими причинами несоответствия воли и ее изъявления весьма искусственно выделяет сначала еще две <1>, а затем и третью - заблуждение в мотиве <2>. Д. Д. Гримм убедительно доказывает, что "с психологической точки зрения всякое заблуждение в тесном смысле есть заблуждение в мотиве, заблуждение в соображениях, которыми определяется наш выбор данного конечного результата или данных средств для достижения его" <3>, т. е. понятие о заблуждении в мотиве равнозначно понятию о заблуждении в тесном смысле слова. -------------------------------- <1> См.: Там же. С. 272 - 273. На проверку оказывается, что речь идет о совершенно нормальных с психологической точки зрения актах, без каких бы то ни было "несоответствий". <2> Там же. С. 274. <3> Там же. С. 275.

Случаи вынужденного и заведомо ложного волеизъявления Пферше, подобно Колеру и Пининскому ("на которых он, впрочем, не ссылается" <1>), к случаям несоответствия воли и волеизъявления (заблуждения) не причисляет. Гримм признает, что с приведенной Пферше аргументацией этой позиции нельзя не согласиться, ибо "с психологической точки зрения она безукоризненна" <2>. -------------------------------- <1> Там же. С. 276. <2> Там же. С. 277 - 278.

9. А. фон Бринц специально не разрабатывал понятия о действии, а в вопросе об условиях наличности и действительности юридических сделок ограничивался самыми общими замечаниями в духе Ф.-К. фон Савиньи: о необходимости "наличности 1) некоего внутреннего и 2) некоего внешнего момента, из которых последний является воплощением первого" <1>; "внутренняя сторона действия заключается в воле; всякий же акт воли содержит: а) намерение или цель... b) сознание и представление о том, что, как, почему и при каких условиях и обстоятельствах хотят то или другое, c) некий момент свободы, d) определенное решение, и наконец e) определенное содержание. Что касается засим внешнего проявления воли, то таковым могут служить как слова, так и действия, а при известных условиях даже простое молчание и попущение (Duldung)" <2>. Отсутствие не только обоснования, но и "ближайшего разъяснения и обоснования... схемы" понуждает Д. Д. Гримма констатировать: "ненаучность ее... сама по себе бьет в глаза" <3>. -------------------------------- <1> Там же. С. 151. <2> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 151 - 152. <3> Там же. С. 152.

Не удостоились сколько-нибудь лестной оценки и поправки, внесенные Бринцем в учение Савиньи о несоответствии воли и волеизъявления; различают два вида таких поправок: 1) направленные на исключение из перечня таких случаев ситуаций так называемого намеренного несоответствия (шутки, иллюстрации, симуляции, reservatio mentalis и т. п.) <1>; 2) направленные на отграничение случаев заблуждения от случаев аберрации, вызванных временным отсутствием сознания: в первом случае дефект действия в несоответствии воли и волеизъявления, во втором - в отсутствии воли и, стало быть, самого действия <2>. Вместе с тем не подлежит сомнению, что в принципе Д. Д. Гримм был бы солидарен с выводами Бринца, если бы тот логически завершил их, а именно поставил бы и разрешил вопрос о юридическом значении случаев, квалифицируемых им как случаи несоответствия воли и волеизъявления, как вопрос самостоятельный (юридический), не совпадающий с вопросом о самих таких случаях, их наличности и ее внешних признаках - вопросом психологическим. -------------------------------- <1> В отличие от Савиньи, усматривающего дефект подобных ситуаций в несоответствии воли и волеизъявления, Бринц констатирует в них отсутствие воли на совершение сделки, т. е. отсутствие самой сделки (там же. С. 253 - 254). <2> Там же. С. 254 - 255.

10. Взгляды Ф. Регельсбергера - о действии как "вызванном сознательным волевым актом внешнем поведении лица" <1>, о "направленной на определенную цель воле (решении)" и "превращении решения в действие" как элементах действия <2> и, наконец, о сознательном целенаправленном и внешне видимом характере действия <3> - "весьма элементарны и вместе с тем весьма неопределенны, что без сомнения освобождает нас от необходимости специальной критики приведенных рассуждений" <4>. -------------------------------- <1> Там же. С. 152 - 153. <2> Там же. С. 153. <3> Там же. <4> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 153.

11. Пернис <1> привлек внимание Гримма лишь как классический сторонник методологии Савиньи - методологии исследования проблемы соответствия воли и волеизъявления, основанной на смешении психологической и юридической стороны вопроса. Рассуждения Перниса "представляют разительный образчик господствующего в данной сфере смешения понятий" <2>, пишет Гримм. "Пернис спорит против допущения в случаях аберрации моментального отсутствия сознания не столько потому, чтобы он считал это неправильным, сколько из опасения, что раз мы признаем в подобных случаях хотя бы временное отсутствие сознания, то отсюда могут быть сделаны нежелательные практические выводы!" <3>. Могут (если продолжать мешать психологию с юриспруденцией), но (при правильном подходе к вопросу) они все же не должны делаться. -------------------------------- <1> Его фамилия - Pernice - нередко транскрибируется еще как "Перниче". <2> Там же. С. 255. <3> Там же. С. 257.

12. И. Колер имел неосторожность напечатать (в пику Э. Цительману) статью о юридическом различии между reservatio mentalis и симуляцией. Д. Д. Гримм доказывает неосновательность такого различия: будучи "вполне безупречными в психологическом смысле волевыми актами" <1>, как симуляция, так и reservatio mentalis скрывают свой истинный смысл от глаз третьих лиц. "Как в том, так и в другом случае мы имеем дело не с несоответствием между волей и внешним выражением ее, а с несоответствием между индивидуальным конечным эффектом, который своим действием преследует данное лицо, и нормальным, типичным эффектом, для достижения которого данное действие обыкновенно служит средством" <2>. Впрочем, доводы И. Колера "против категории намеренного несоответствия между волей и внешним выражением ее" (повторенные позже Пининским) Д. Д. Гриммом вполне разделяются <3>. -------------------------------- <1> Там же. С. 264. <2> Там же. С. 265. <3> См.: Там же. С. 262 - 264, 268 - 269.

Резюме 7. Общий вывод, к которому привел Д. Д. Гримма разбор цивилистической литературы о понятии действия, неутешителен: "...наблюдается весьма характерная неустойчивость во взглядах, проявляющаяся, с одной стороны, в смешении понятий действия и движения, действия и результата его, с другой стороны, в стремлении к атомизации волевых актов и отрицании всякого психологического значения за понятием действия" <1>. Общего понятия о действии цивилистическая литература так и не установила. Изучение литературы криминалистической привело его "к однородным выводам" <2>; психологической - к выводу о том, что "захватывая, с одной стороны, целый ряд вопросов, которые мы (т. е. юристы-цивилисты. - В. Б.)... можем оставить без внимания, они (авторы работ по психологии. - В. Б.), с другой стороны, не ставят вовсе или затрагивают лишь мимоходом такие проблемы, которые для нас представляют первостепенную важность" <3>. Больше того, никем из ученых не доказана основательность определения сделки именно как действия, тем паче как действия, направленного на динамику юридических отношений. Коль скоро не может быть уверенности даже в том, что существо сделки коренится в понятии действия, какой смысл в его подробном психологическом разборе? -------------------------------- <1> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 153. <2> Там же. <3> Там же. С. 174.

§ 3. Устранение Д. Д. Гриммом недостатков традиционного учения о сделке (действие как сущность сделки)

Как было указано выше, Д. Д. Гримм поставил себе (в рамках первого тома своего труда) двоякую задачу: подвергнуть критической проверке расхожее понятие юридического факта и установить содержание понятия о действии. Едва приступив к критической проверке определения юридического факта, он обнаруживает неопределенность сразу в двух следующих вопросах: "Каким образом, в силу чего юридические факты влекут за собою начало и конец юридических отношений, в силу ли некоей внутренней необходимости или в силу какого-нибудь внешнего авторитета? Как следует понимать перемену, вызываемую ими в таких отношениях, существует ли между тем и другим отношение причинной связи или какое-нибудь другое отношение?" <1>. Какие же ответы он дает на эти вопросы? -------------------------------- <1> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 12 - 13.

Проследим логику его рассуждений. 1. Объективное право - это "ни более ни менее как совокупность особо квалифицированных норм или правил общежития, именуемых юридическими. Раз это так, то тем самым падает представление об объективном праве как о некоей самостоятельной, реальной силе, порождающей или создающей какие бы то ни было юридические последствия... Настоящее значение юридических норм состоит лишь в том, что они указывают нам внешние критерии, на основании которых мы судим о том, какие из тех жизненных отношений, среди которых приходится вращаться членам данного общества, при каких условиях, в каких пределах и в каком смысле признаются нуждающимися в юридической регламентации" <1>. -------------------------------- <1> Там же. С. 40.

2. "ВСЯКОЕ ЖИЗНЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЮ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ СЛОЖНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ МЕЖДУ ДАННЫМ ЛИЦОМ И ДРУГИМИ ЛИЦАМИ ИЛИ ОБЪЕКТАМИ ВНЕШНЕЙ ПРИРОДЫ" <1> (выделено мной. - В. Б.). При этом отношения, "выражающиеся в актах пользования, потребления и распоряжения, мы назовем коренными, отношения второго рода, выражающиеся во взаимных требованиях, вспомогательными" <2>. Вспомогательные отношения могут слагаться из отрицательных или положительных требований: "...поскольку я желаю пользоваться, например, какой-нибудь вещью, я требую от другого, чтобы он мне не препятствовал пользоваться ею. Поскольку же я желаю пользоваться или распоряжаться личностью другого, я требую его активного содействия, его помощи" <3>. -------------------------------- <1> Там же. С. 41. <2> Там же. С. 44. <3> Там же. С. 47.

3. С точки зрения своего юридического значения все жизненные отношения делятся на юридически существенные (юридические) и юридически безразличные; "первые, в свою очередь, в зависимости от характера регламентации, подразделяются на отношения, формально признаваемые общественно целесообразными (или, согласно авторскому уточнению на стр. 51, юридическими отношениями в тесном смысле или субъективными правами. - В. Б.), и отношения, формально признаваемые общественно вредными (деликтами или правонарушениями. - В. Б.)" <1>. -------------------------------- <1> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 49.

4. Как и почему определенные жизненные отношения признаются юридически значимыми? "Каждое более или менее часто повторяющееся жизненное отношение характеризуется известными типичными внешними признаками... Из них... избираются наиболее бросающиеся в глаза признаки, которые фиксируются юридическими нормами и из которых слагаются определенные идеальные типы отношений" <1>. Это ответ на вопрос технический (как?). А вот что пишет Д. Д. Гримм по вопросу содержательному (почему?): "...всякое юридическое отношение всегда представляет собою более или менее сложное сочетание нескольких встречных коренных отношений с соответствующим числом параллельных вспомогательных отношений" <2>. -------------------------------- <1> Там же. С. 52. <2> Там же. С. 53.

5. Но если "объективное право или действующая в данной среде совокупность юридических норм очевидно ничего из себя создать не может", то возникает вопрос: в чем же заключается суть правовой регламентации фактических отношений? "Нормировка содержания юридических отношений, - отвечает ученый, - должна заключаться в том, что соответствующими нормами в той или иной форме указуется, какие из возможных актов пользования, потребления, распоряжения и какие из возникающих в связи с этим требования заинтересованных лиц признаются законными, какие из них возбраняются" <1>. Таким образом, "объективное и субъективное право не суть реальные силы, из которых первая творит вторую, а вторая зарождается, изменяется и увядает подобно объектам органической природы <2>. Объективное право есть только совокупность... норм, которые служат внешним критерием для суждения о том, какие из окружающих нас жизненных отношений, в каком смысле, при каких условиях и в каких пределах признаются юридически существенными. Субъективное право есть лишь особо квалифицированная разновидность этих жизненных отношений; данное конкретное жизненное отношение признается субъективным правом, поскольку оно удовлетворяет данному идеальному типу юридических отношений в тесном смысле" <3>. -------------------------------- <1> Там же. С. 58 - 59. <2> "Правда, мы говорим в применении к юридическим отношениям... об установлении, изменении, прекращении и переходе их. Но нетрудно убедиться, что эти термины, которые, по нашему мнению, вполне могут быть сохранены, имеют совсем не тот смысл, какой им обыкновенно присваивается. Именно, поскольку мы... применяем их к самим юридическим отношениям, мы оттеняем этими терминами лишь различные формы смены одних жизненных отношений другими" (там же. С. 75 - 76). <3> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 75.

6. Сказанное означает необходимость перестройки всего учения о юридических фактах и их последствиях - тех перипетиях, которые якобы происходят с юридическими отношениями. "Мы говорим об УСТАНОВЛЕНИИ и ПРЕКРАЩЕНИИ юридических отношений, поскольку мы смотрим на совершившуюся смену отношений ТОЛЬКО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА. При этом предполагается, что прежнее и новое отношение данного субъекта к данному объекту РАЗНОРОДНЫ по содержанию и что в первом случае НОВОЕ, а во втором случае ПРЕЖНЕЕ отношение имеет характер юридического отношения в тесном смысле; зато в первом случае не имеет значения юридическая квалификация прежнего, во втором - нового отношения, т. е. безразлично, суть ли соответствующие отношения юридически безразличны или юридически существенны" <1>. "Мы говорим об ИЗМЕНЕНИИ И ПЕРЕХОДЕ юридических отношений, поскольку мы смотрим на совершившуюся смену отношений с точки зрения двух заинтересованных лиц (субъектов встречных отношений, сменяемых новыми встречными отношениями). При этом предполагается, что в первом случае прежнее и новое отношение первого субъекта, а во втором - прежнее отношение первого и новое отношение второго ОДНОРОДНЫ по содержанию и что все эти отношения представляют собою юридические отношения в тесном смысле. С другой стороны, предполагается, что в первом случае прежнее и новое встречное отношение второго субъекта РАЗНОРОДНЫ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОТНОШЕНИЯМИ ПЕРВОГО СУБЪЕКТА И ПО СРАВНЕНИЮ ДРУГ С ДРУГОМ, а во втором - прежнее и новое отношение каждого из них порознь взятые, РАЗНОРОДНЫ ПО СРАВНЕНИЮ ДРУГ С ДРУГОМ" <2> (выделено мной. - В. Б.). -------------------------------- <1> Там же. С. 77. <2> Там же. С. 78.

7. "Поскольку данное отношение носит типичный, повторный характер, постольку составные его элементы, его субъекты и объекты, отличаются известными типичными внешними признаками, а поскольку данное отношение признается юридически существенным, постольку и соответствующие типичные признаки его приобретают характер юридически существенных. Эти юридически существенные признаки и составляют то, что мы называем юридическими фактами" <1>. "Юридические факты суть... юридически существенные внешние признаки, характеризующие как возможные субъекты и объекты юридических отношений, так вместе с тем... и самые юридические отношения, признаваемые между данными субъектами и объектами. Короче, это внешние признаки, при наличности которых... признается существование того или иного специального отношения между данными субъектами и объектами" <2>. "Юридическими фактами характеризуются: а) отдельные формы смены одних отношений другими (моменты установления, изменения, перехода и прекращения этих отношений) и b) содержание этих отношений (объем объективно возможных актов пользования, потребления и распоряжения, признаваемых законными)... Юридические факты служат, во-первых, элементами, из которых складываются идеальные типы юридических отношений, и во-вторых, критериями для распознания и классификации конкретных реальных отношений" <3>. -------------------------------- <1> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 81. <2> Там же. С. 83. <3> Там же. С. 83 - 84.

8. При таком понимании вопроса о соотношении права с жизненными отношениями и фактическими обстоятельствами, содержания и роли правового регулирования, естественно, оказывается, что "факторами, продукт которых составляют реальные отношения, являются отнюдь не юридические факты, а нечто совсем другое... Нетрудно видеть, что определяющими моментами в данном случае являются, во-первых, ЧИСЛО НАЛИЧНЫХ в данное время в данной общественной среде СУБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ, во-вторых, ПРОСТРАНСТВЕННОЕ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ НИМИ, и, в-третьих, КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, конкретные отличительные свойства ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ" <1> (выделено мной. - В. Б.). Первые два соображения особых разъяснений не требуют; что же касается конкретных особенностей, конкретных отличительных свойств отдельных субъектов и объектов, то "для надлежащей оценки их значения мы должны различать в составе их объективные и субъективные моменты. Первые (пол, возраст, состояние здоровья, наличность или отсутствие тех или иных органических дефектов, хозяйственное назначение объектов и т. д.) в соединении с числом наличных субъектов и объектов и пространственным соотношением между ними определяют пределы объективно возможного воздействия данных субъектов на данные объекты. От вторых, субъективных моментов (т. е. от представлений, чувств и стремлений заинтересованных лиц, выражающихся в том или ином поведении их), зависит, будут ли вообще совершены те или иные из возможных при данных условиях акты пользования, потребления и распоряжения, будут ли заявлены в связи с этим те или иные требования, и если да, то какие именно" <2>. -------------------------------- <1> Там же. С. 89. <2> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 89 - 90.

Резюме 8. Таким образом, Д. Д. Гримм производит совершенно радикальный пересмотр понятия о юридических фактах и первым в отечественной литературе вводит новое (по сути, идентичное современному) понятие юридического факта. В его интерпретации - это не движущая сила (причина) возникновения и динамики юридических отношений, но лишь их юридически значимые (существенные) характеристики (свойства, качества) фактических (жизненных) отношений. Юридическими фактами могут быть всякие обстоятельства реальной действительности, но лишь постольку, поскольку они выделены нормами объективного права в качестве юридически существенных признаков регулируемых ими (юридических) жизненных отношений. Реальной движущей силой права и юридических отношений являются те же самые факторы, которые вызывают динамику жизненных отношений. Такими факторами, безусловно, могут быть человеческие действия. Но это означает лишь то, что не существует каких-то особых специально-юридических действий, действий с особыми юридическими свойствами. Действия бывают только фактическими. Среди них есть действия, имеющие юридическое значение (упрощая - действия, с которыми правовая норма связывает определенные юридические последствия), и есть действия, такого значения не имеющие (с которыми правовая норма юридических последствий не связывает). Самый важный вывод отсюда: учение о так называемых юридических действиях лежит вне сферы права и юриспруденции, относясь (как и учение о действии вообще) к области психологической науки; а это значит, что "прежде чем обратиться к изучению юридически существенных или юридических действий, мы должны заняться ОБЩИМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ АНАЛИЗОМ ПОНЯТИЯ "ДЕЙСТВИЕ", установить те моменты, из которых это понятие складывается" <1> (выделено мной. - В. Б.). Д. Д. Гримм, таким образом, устраняет первый из принципиальных упреков, выставленный им учению Ф.-К. фон Савиньи: им доказывается, что сущность сделки следует усматривать именно в действии, а, стало быть, обосновывается необходимость анализа понятия о действии с психологической точки зрения. -------------------------------- <1> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 99.

§ 4. Устранение Д. Д. Гриммом недостатков традиционного учения о сделке (психологический анализ понятия действия)

Уяснению понятия о действии посвящается самый обширный - второй - отдел разбираемого сочинения. Эта обширность, однако, не должна вводить в заблуждение, ибо большую часть отдела составляет законспектированный здесь критический литературный обзор. Собственные взгляды Д. Д. Гримма, посвященные соответственно установлению понятия о действии (волевом акте) и методологическим замечаниям по вопросу о соотношении между волей и волеизъявлением ("внутренней и внешней стороной волевого акта"), содержатся в гл. VII - IX и XI, общим объемом около половины всего отдела. Для читателя, ознакомившегося если и не с самой книгой Д. Д. Гримма, то по крайней мере с его критикой и взглядами по выполненным нами конспектам, не станут неожиданными выводы ученого относительно понятия действия. 1. "ДЕЙСТВИЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ есть более или менее типичное НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ СЛОЖНОГО ВОЛЕВОГО АКТА, характеризуемое тем специальным эффектом, на который оно НАПРАВЛЕНО" <1> (выделено мной. - В. Б.). Действие - субстанция фактическая, внешне наблюдаемая, поскольку оно, как правило, хотя и не обязательно, выражается в виде совокупности телодвижений. Поскольку не всегда явно видно, являются ли в действительности такие "совокупности" проявлением воли, можно говорить также о действии в широком смысле слова; сюда попадут не только собственно действия, но и телодвижения, совершаемые в бессознательном состоянии, а также рефлекторные движения - акты, напоминающие настоящие действия. Действие следует, таким образом, строго отличать от телодвижения: всякое действие выражается в телодвижениях, но не всякое телодвижение является выразителем действия. Юриспруденцию интересует, разумеется, лишь действие в тесном (техническом) смысле этого слова - волевой акт, проявивший себя в телодвижениях. -------------------------------- <1> Там же. С. 205.

2. С другой стороны, от ДЕЙСТВИЯ КАК ВНЕШНЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ ВОЛЕВОГО АКТА следует строго отличать РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ - то, на достижение чего действие направлялось; ту цель, к которой волевой акт был устремлен. Невыполнение этого элементарного требования составляет основную ошибку представителей господствующего направления, трактующих сделку как действие. "Большинство цивилистов и криминалистов смешивают САМОЕ ДЕЙСТВИЕ с достигнутым при помощи его РЕЗУЛЬТАТОМ; притом одни это делают сознательно, - открыто включая в понятие действия указание на достигнутый им результат <1>; другие допускают такое смешение незаметным для себя образом, довольствуясь слишком широкой и неопределенной характеристикой действия, как "выражения воли лица" <2>: очевидно, под такое определение подходит одинаково как процесс написания письма, так и самое письмо, как процесс заключения сделки, так и самая сделка, и т. д., ибо и то и другое в известном смысле представляет собою "выражение воли лица" <3> (выделено мной. - В. Б.). "Действие представляет собою известный совершающийся во времени процесс... тогда как достигнутый при посредстве его результат есть некий окончательный, приуроченный к определенному моменту времени факт, составляющий последствие этого процесса, производное его" <4>. -------------------------------- <1> Д. Д. Гримм объясняет это явление смешением психологической и юридической точек зрения: из совершенно верного положения о том, что юридическое значение действия не может быть понято без анализа его результата ("для оценки юридического значения действия нельзя действительно не считаться с результатами его" (там же. С. 202)), выводят положение о том, что результат "должен иметь решающее значение и с психологической точки зрения" (там же). К сказанному нужно добавить еще и тот очевидный (но повсеместно упускаемый из виду) факт, что как о действии, так и о его результате третьи лица судят по доступным их восприятию внешним данным (доказательствам), степень полноты и достоверности которых в каждом конкретном случае может быть весьма различна (см. об этом там же. С. 207 - 208). Ясно, что полученный таким образом результат суждения (о действии и его результате) может весьма радикально расходиться с действительностью. <2> Феномен бессознательного смешения действия с его результатом ученый называет "естественным последствием отсутствия внимательного анализа этого основного понятия (действия. - В. Б.), которое позволило успокоиться на неточной и неопределенной характеристике действия как выражения воли лица" (там же. С. 202). <3> Там же. С. 201. <4> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 207.

Следует также строго отличать цель, которую преследовало лицо, совершавшее волевой акт (планируемый или ожидаемый результат), от результата, реально достигнутого. Во всяком случае, необходимо помнить, что реальный результат действия совсем не обязательно будет совпадать с предполагаемым или (что то же самое) что планируемый результат в реальности достигается далеко не всегда. 3. Определенное выше действие в техническом смысле обладает следующими признаками: 1) оно есть "известное проявление воли лица": "в этом моменте, а не в наличности тех или иных движений заключается центр тяжести понятия действия" <1>; 2) "действие есть внешнее проявление воли лица, т. е. оно доступно восприятию со стороны третьих лиц" <2>; 3) "действие есть непосредственное внешнее проявление воли лица": "эта оговорка необходима, так как проявлением воли лица может служить не только действие, но... и достигнутый при посредстве действия результат" <3>; 4) "действие есть более или менее типичное выражение воли лица" <4>; 5) "действие служит выражением более или менее сложного волевого акта" <5>; 6) "действие характеризуется специальным эффектом, на который оно направлено... Действия различаются по специальному эффекту, на который они направлены" <6>; 7) "действие состоит в совершении или несовершении известных движений, именно таких, совершение или несовершение которых при нормальных условиях влечет за собою (непосредственно или в связи с достигаемыми ими частными результатами) наступление или ненаступление данного эффекта" <7>; движения могут заключаться и в упущении <8>; 8) "эффект, достигнутый действием, или совпадает с конечным эффектом, которого вообще в данное время желает достигнуть данное лицо... или же этот эффект является только подготовительной стадией, средством на пути к достижению конечного эффекта" <9>. -------------------------------- <1> Там же. С. 206. <2> Там же. <3> Там же. <4> Там же. С. 209. <5> Там же. <6> Там же. <7> Там же. С. 210 - 211. <8> О различии между бездействием ("отражением отсутствия определенных волевых импульсов") и упущением (которое есть "намеренное несовершение определенных движений") см. там же. С. 212 - 213. <9> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 213.

4. Далее ученый обращается к вопросу о классификации действий; при всей оригинальности его решения мы не можем, оставаясь до конца объективными, констатировать, что его постановка и обсуждение несколько выпадают из общей вполне логичной и системной канвы исследования. Нас (во всяком случае, в рамках настоящей публикации) этот вопрос интересовать не может, а потому мы пропустим его и пойдем дальше. 5. Анализ действия с его внутренней - психологической - стороны приводит автора к согласию с установившимися на тот момент представлениями психологической науки, согласно которым "в составе каждого волевого акта... необходимо различать познавательные, чувственные и специфически волевые элементы ("волевое усилие", "чувство решимости", "двигательные импульсы")" <1>. Поскольку распознавание отдельных волевых актов и их обособление друг от друга производится по их познавательным элементам, именно на них автор и предлагает сосредоточить основное внимание. Д. Д. Гримм находит, что принятая его учеными-современниками (Э. Цительманом и психологами) концепция трихотомии познавательных элементов, различающая представления (1) об объекте, привлекшем наше внимание, (2) о долженствующем наступить эффекте и (3) о соответствующих движениях, "представляет собою как бы норму или общее правило" <2>. Бывают, однако, "как такие случаи, где число познавательных элементов менее трех, так и такие, где к указанным трем моментам привходят еще другие моменты" <3>; иными словами, "число познавательных элементов, входящих в состав внутренней стороны волевого акта, не всегда одинаковое" <4>. Таким образом, "нет возможности говорить о такой постоянной комбинации познавательных элементов, которая была бы свойственна всем без исключения волевым актам, обнаруживающимся вовне" <5>. -------------------------------- <1> Там же. С. 218. <2> Там же. С. 222. <3> Там же. <4> Там же. С. 224 <5> Там же. С. 222.

"Наиболее общее значение имеет представление об объекте, обратившем на себя наше внимание, вместе со связанными с ним чувствами, которые придают этому объекту в наших глазах известный "интерес" <1>. Это представление может быть более или менее ясным и точным; оно может основываться на чувственном восприятии как самого этого объекта, так и объекта, ему подобного, или даже на простом представлении об идеальном, в действительности не существующем объекте; оно может касаться одного или нескольких объектов, в последнем случае объекты могут быть одно - и разнородными и т. д. То же замечание может быть сделано и относительно представлений о действии и результате, если таковые, наряду с представлением об объекте, включаются в тот или иной конкретный волевой акт <2>. При этом "на практике может выдвинуться на первый план то тот, то другой из этих элементов" <3>: у человека, который учится писать, на первый план выходят представления о движениях руки, в то время, как у человека, писать уже умеющего, - о конечном результате; чтобы выдвинуть вперед представление о движениях, последнему необходимо известное волевое усилие. -------------------------------- <1> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 224. <2> При этом представления о нескольких действиях и результатах могут быть совместными и альтернативными; представления о результатах, кроме того, различаются по характеру этих результатов - промежуточному (посредствующему) или окончательному (целевому) (см. об этом там же. С. 226 - 228). <3> Там же. С. 226.

К познавательным элементам волевого акта могут присоединяться и другие - специфические - элементы. Д. Д. Гримм подробно останавливается на рассмотрении одного из них - мотиве действия, под которым предлагает понимать "подготовительные моменты, иначе говоря, те познавательные и эмоциональные моменты, благодаря которым мы избираем данный объект, данный эффект, данное действие из числа нескольких возможных" <1>. -------------------------------- <1> Там же. С. 232 - 233.

6. Все это - внутренняя сторона действия (волевого акта). Но как проявляет себя волевой акт вовне? Что собой представляет он не с точки зрения того лица, который его совершает, а с позиции третьих лиц? Д. Д. Гримм справедливо отмечает, что третьи лица могут наблюдать одни только телодвижения - "только действие в широком смысле". Следовательно, третьим лицам надо установить, во-первых, "служит ли вообще данное действие проявлением волевого акта, а если да, то во-вторых, надо выяснить, какой именно волевой акт скрывается за ним, иначе говоря, необходимо определить, истолковать "смысл" действия" <1>. Как это сделать, по каким признакам решать, что перед нами - проявление воли или рефлекторное (бессознательное) сокращение мускулов - и как (при наличии волевого действия) устанавливать его смысл? В первую очередь, конечно, следует судить по самому действию; но нельзя при этом не помнить, что "однородные движения могут служить проявлением различных волевых актов, могут быть направлены на различные цели" <2>. Следовательно, "действие не только не составляет единственный, но далеко не всегда даже главный материал для подобных суждений" <3>; "в особенности нельзя на основании единичных совершаемых лицом действий решить, имеют ли эти действия самостоятельное значение, или же они являются составными частями более сложных действий, и каких именно" <4>. -------------------------------- <1> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 234. <2> Там же. <3> Там же; то же - см. с. 239 - 240. <4> Там же. "Если же к этому еще прибавить, что нередко действующее лицо не только намеренно скрывает истинный смысл своих действий, истинную конечную их цель, но даже умышленно старается ввести на этот счет в заблуждение третьих лиц, то полная невозможность разгадки истинного смысла чужих волевых актов на основании одного только непосредственного внешнего проявления их становится вполне понятной" (там же. С. 235). Наконец, нельзя не указать на весьма неустойчивый, скоропреходящий характер действий, делающий не всегда возможным даже их непосредственное наблюдение (там же. С. 240).

Что же необходимо принять во внимание для правильной оценки действия? "Ближайшим образом этот материал сводится к следующим трем моментам: 1) известный субъект, каковым является, конечно, само действующее лицо; 2) известный объект или ряд объектов; наконец 3) известная внешняя обстановка, известное пространственное соотношение между субъектом, эвентуальным объектом и другими окружающими их предметами и лицами" <1>, "окружающие условия, при которых был совершен данный ряд координированных движений" <2>. К этому нужно добавить ТРАДИЦИОННОЕ (ОБЫКНОВЕННОЕ) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о значении действий, однотипных с оцениваемым, так называемую ПРАКТИКУ или ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ: внешним проявлениям или знакам определенного рода (вида, типа), "как мы знаем по собственному внутреннему опыту, ОБЫКНОВЕННО соответствуют совершенно определенные внутренние душевные состояния, определенные мысли, чувства и желания. Исходя из этого аппроксимативного обобщения, мы заключаем, что И В ДАННОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ ДАННОМУ ТИПИЧНОМУ ВНЕШНЕМУ ПРОЯВЛЕНИЮ, ДАННЫМ ВНЕШНИМ ЗНАКАМ СООТВЕТСТВУЕТ ОБЫКНОВЕННОЕ, ТИПИЧНОЕ ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ" <3> (выделено мной. - В. Б.). -------------------------------- <1> Там же. С. 235. <2> Там же. С. 234. <3> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 236.

7. Таким образом, "наше суждение о чужих волевых актах всегда есть только презумптивное: действие (с точки зрения третьих лиц) есть лишь презумптивный показатель чужой воли. Это положение имеет безусловно общее значение: мы в деле установления чужой воли из области презумпций вообще выйти не можем: спор возможен лишь по вопросу о степени вероятности употребляемых нами презумпций. Положение это до того ясно и самоочевидно, что как-то странно даже настаивать на нем" <1>. "Объективная достоверность (суждения о смысле и значении чужих действий. - В. Б.) вообще недостижима, так как "чужая душа - потемки", доступна же в лучшем случае только субъективная уверенность в соответствии предполагаемой воли с действительной" <2>. Как же быть, как подобную уверенность приобрести и укрепить? Выход один: помимо тщательного анализа основного материала (см. выше) необходимо оценить также дополнительные источники суждений о чужих волевых актах, как то: (1) заявления самого действующего лица <3>, (2) его общее поведение до и после действия <4> и (3) наблюдение и основанные на них показания третьих лиц <5>, и, разумеется, принять во внимание результат действия <6>. "Все эти данные, будучи сопоставлены между собою и надлежащим образом проверены, в общей сложности доставляют при благоприятных условиях <7> такой подавляющий материал для суждений о соответствующих волевых актах, который ПОЧТИ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОШИБОК и, во всяком случае, вполне объясняет появляющееся в подобных случаях чувство полной субъективной уверенности в правильности подлежащих суждений" <8> (выделено мной. - В. Б.). -------------------------------- <1> Там же. С. 237. <2> Там же. С. 239. <3> Заявление о действии, его смысле и значении, разумеется, не всегда может соответствовать действительности: "...нельзя отождествлять... сообщение о будущем волевом акте с самим волевым актом: не отождествляем же мы факт с сообщением об этом факте, или чувство с сообщением о нем" (там же. С. 285). <4> О различии действия и поведения см. там же. С. 245. <5> См.: Там же. С. 241. <6> См.: Там же. С. 240. <7> Нельзя, разумеется, считать "благоприятными условиями" ситуацию, когда лицо действует под влиянием заблуждения и уж тем более когда намеренно вводит в заблуждение третьих лиц. В таких условиях возможность ошибки в оценке смысла и значения действий повышается многократно. <8> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 241.

8. Заключительная (XI) глава работы представляет собой попытку спроецировать выстроенное учение о действии как психологическом феномене и его оценке третьими лицами на учение о несоответствии между волей и внешним выражением ее. "Для того чтобы вообще мог возникнуть вопрос о наличности или отсутствии соответствия между волей и внешним выражением ее, в каждом данном случае предполагается, что с внешней стороны дано: 1) известное действие в широком смысле... и 2) известный результат... В связи с этим и возникает вопрос о том: 1) имеем ли мы дело с действием в тесном смысле, 2) есть ли оно то самое, которое лицо имело в виду совершить, и 3) соответствует ли достигнутый результат тому, который имелось в виду достигнуть" <1>. "Несоответствие между внутренней и внешней стороной волевого акта" может коснуться как самого действия, так и его результата. Возможны, стало быть, три случая несоответствия внешней стороны волевого акта содержанию вызвавшей его воли: 1) "нет налицо ни действия, ни результата, которые имелись в виду... 2) действие налицо, но результата (или, точнее, желательного, ожидавшегося результата) нет; 3) действия нет, но результат тем не менее налицо" <2>; этот последний случай, впрочем, как обусловленный действием посторонних факторов, "не представляет самостоятельного психологического интереса" <3>. -------------------------------- <1> Там же. С. 287. <2> Там же. С. 288. <3> Там же.

Что общего между первыми двумя? Отсутствие того результата, ради которого совершалось действие: "желательный результат не достигнут, а достигнутого результата лицо не желало" <1>. Разница же между ними "в том, что в первом случае нет и предполагавшегося действия" <2>: "...то, что с внешней стороны представляется действием, не есть действие потому, что волевой акт или вовсе отсутствует, или лишен возможности проявиться надлежащим образом вовне" <3>. Сюда относятся также те случаи, в которых "произвольный волевой акт... пресекается, прерывается, вытесняется импульсивным волевым актом" <4>. "С юридической точки зрения наибольший интерес представляют те случаи, где мы имеем дело с ненадлежащим выражением воли лица, вызванным дефектами в области физиологического механизма, а также те, где вместо имевшегося в виду произвольного действия совершено другое, импульсивное" <5>, ибо в применении именно к этим случаям "весьма важное значение с юридической точки зрения получают такие вопросы, как вопрос о том, каких пунктов коснулась аберрация (существенных или несущественных...), можно ли было избегнуть ее, могла ли она быть замечена, а если да, то была ли она исправлена" <6>, и т. д. -------------------------------- <1> Там же. С. 289. <2> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 289. <3> Там же. <4> Там же. С. 290. <5> Там же. С. 291. <6> Там же.

Как возможно появление второй группы случаев: дефекта действия в них нет, но, несмотря на это, они по-прежнему остаются нерезультативными? "По двум причинам: или вследствие неудачного выбора, непригодности действия, или вследствие каких-нибудь внешних препятствий. Вторая категория случаев нас здесь, конечно, не интересует... Если результат не достигнут и внешних препятствий нет, то причина может заключаться в том, что избраны или ненадлежащие движения, или ненадлежащие объекты, или ненадлежащие средства, или ненадлежащее место и время и т. д." <1>. "С субъективной точки зрения возможны две альтернативы: или субъект ЗНАЕТ, ДОГАДЫВАЕТСЯ о непригодности в том или другом отношении избранного им действия, но по легкомыслию, из усталости или по каким-нибудь другим причинам не отказывается от него, или же он НЕ ЗНАЕТ об этом, действуя под влиянием заблуждения или неведения, т. е. под влиянием наличности неправильных, несогласных с действительностью представлений, или (что по крайней мере практически то же) под влиянием отсутствия правильных, согласных с действительностью представлений о той или другой стороне совершаемого им действия. О несоответствии можно, конечно, говорить только во втором из указанных случаев, т. е. КОГДА НЕПРИГОДНОЕ ДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНО ПОД ВЛИЯНИЕМ ЗАБЛУЖДЕНИЯ ИЛИ НЕВЕДЕНИЯ" <2> (выделено мной. - В. Б.). Выходит, таким образом, что в ситуациях обсуждаемого вида лицо действует под влиянием заблуждения в тех "познавательных и эмоциональных моментах, благодаря которым мы избираем данный объект, данный эффект, данное действие из числа нескольких возможных", т. е. под влиянием заблуждения в мотиве. Таковое, ясное дело, "как бы фатально оно ни отразилось на результате действия... никогда не приводит к уничтожению, к отрицанию воли или, точнее, волевого акта" <3>. -------------------------------- <1> Там же. С. 292. <2> Гримм Д. Д. Указ. соч. С. 293. <3> Там же. С. 294.

Резюме 9. Что можно сказать о результатах многотрудного разбора теоретических построений Д. Д. Гримма? Полагаем, что здесь вполне достаточно будет указать, что рассмотренным исследованием "создается совершенно новая почва для важного учения о юридических сделках" <1>. Можно добавить: не только о юридических сделках, но и о юридических действиях, юридических фактах, гражданских правоотношениях, гражданском правопорядке; самом гражданском праве. Знаменательно то, что в их основе лежит четкое логическое разграничение смежных, порой различимых трудно, но в действительности несовпадающих понятий (воли, процесса ее выражения вовне и результата такого выражения (волеизъявления), с одной стороны; всяких вообще случаев пороков воли, процесса ее выражения и результата такого процесса и случаев, когда такие пороки приобретают юридическое значение - с другой) и, конечно, последовательный системно-структурный подход к исследованию как психологических, так и правовых явлений <2>. Вообще же объективную оценку результатов творчества ученого можно дать только при возможном их практическом использовании в процессе построения общего теоретического учения о сделке. -------------------------------- <1> Там же. С. 300. <2> Их четкое разграничение никак не позволяет, конечно же, причислять Д. Д. Гримма к сторонникам психологической школы права.

Часть III. Советская и современная отечественная литература

§ 1. Общие замечания

Ни в одном другом отделе гражданского права на протяжении советского и современного периодов отечественной цивилистики не наблюдается такого радикального содержательного вырождения и деградации уровня научных исследований, как в области общего учения о сделке. База для таких исследований, заложенная русскими дореволюционными, а также европейскими (в первую очередь германскими) учеными, оказалась не востребована советской наукой. О книге Д. Д. Гримма, расходящейся буквально по всем пунктам с занявшей господствующее положение доктриной права как совокупности норм, регулирующих общественные (позже - волевые общественные) отношения, нечего и говорить: и по сей день она так и не вошла в научный оборот; случаи ее цитирования и даже простого упоминания и до сих пор единичны. Вероятно, ничего удивительного в этом и не было бы: ведь Д. Д. Гримм отвергал концепцию правового регулирования как ВОЗДЕЙСТВИЯ права на общественные отношения, оставляя ему гораздо более скромную - ОЦЕНОЧНУЮ - роль; стало быть, самые основы советской теории права не соответствовали отправным посылкам теории Д. Д. Гримма. Казалось бы, юридические факты в советской теории права могли бы быть только и исключительно ПРОДУКТОМ ОБЪЕКТИВНОГО ПРАВА и ПРИЧИНАМИ возникновения правовых последствий. Но нет, все сложилось иначе. Отмеченное коренное противоречие не помешало советской теории права принять на вооружение установленное дореволюционным профессором понятие ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКТА <1>. Иногда в советские работы (примерно до конца 1940-х гг.) проникало и прежнее определение <2>; впрочем, никакой особой разницы между ним и определением Д. Д. Гримма советские ученые предпочитали не замечать; так, например, в последнем случае автор немедленно пояснял: "События или действия людей лишь тогда и постольку становятся юридическими фактами, КОГДА И ПОСКОЛЬКУ НОРМЫ ПРАВА СВЯЗЫВАЮТ С НИМИ ТЕ ИЛИ ДРУГИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ" (выделено мной. - В. Б.). Определение Д. Д. Гримма чистой воды! -------------------------------- <1> См., например, "...юридические факты суть те факты реальной действительности, с которыми правовая норма связывает определенные юридические последствия" (Успенский Л. Очерки по юридической технике. Ташкент, 1927. С. 88); "юридические факты - это те факты реальной действительности, с которыми нормы права связывают наступление юридических последствий" (Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. С. 50). <2> Ср.: "Обстоятельства, вызывающие возникновение, изменение или прекращение юридических отношений, называются юридическими фактами" (Гражданское право: Учебник для юридических вузов. Ч. 1 / Под общ. рук. Я. Ф. Миколенко. М., 1938. С. 138; автор - М. М. Агарков); точно такое же, с единственным отличием - вместо "юридических" сказано "правовых" - см.: Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. М. М. Агаркова и Д. М. Генкина. М., 1944. С. 63 (автор - Д. М. Генкин).

Учение Д. Д. Гримма о действии как психологическом феномене - единстве внутренней (субъективной) и внешней (объективной) стороны - легло в основу советского учения о составе преступления, а позднее - составило методологическую базу диссертации и монографий В. П. Шахматова. "И сделка, и преступление имеют общие психологические корни... И то и другое с психологической точки зрения представляют собой "отдельные акты поведения, которые исходят из определенных мотивов и направлены на определенную цель"... С позиций психологии любое действие рассматривается как определенное единство внешнего и внутреннего и... может быть охарактеризовано как со стороны своих внешних, объективных признаков, так и со стороны внутренних, субъективных признаков... Психологические идеи, положенные криминалистами в основание конструирования состава преступления, должны перестать быть монопольной принадлежностью науки уголовного права, а могут найти себе применение при изучении юридически значимых действий в других отраслях права" <1>. Позднее В. А. Ойгензихт даже упрекнет советское правоведение в "несоответствии ряда опирающихся на психологию юридических понятий современному уровню психологической науки" <2>. Воля и действие относятся к разряду именно таких понятий. -------------------------------- <1> Шахматов В. П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. Томск, 1967. С. 20 - 22. См. также с. 73 - 74 этой монографии - гневная речь в защиту господствующего учения о правовом регулировании как воздействии права на общественные отношения и причинно-следственной связи между юридическими фактами и правовыми эффектами. Уже в 1982 г. положение о том, что "сделка представляет собой сложное правовое явление, состоящее из ряда элементов различного (объективного и субъективного) порядка", преподносилось как доказанное и вполне общепризнанное (Насыров Р. Г. Содержание сделки по советскому гражданскому праву: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1982. С. 3). <2> Ойгензихт В. А. Воля и волеизъявление: Очерк теории, философии и психологии права. Душанбе, 1983. С. 5.

Заимствовано у Д. Д. Гримма и понятие о мотивах сделки. "Мотив - это побудительная причина действий и поступков, повод к какому-нибудь действию... Мотив - это ответ на вопрос о том, почему человек ставит перед собой именно эту цель, а не другую... Если мотив отвечает на вопрос, чем человек руководствовался, совершая сделку, то цель определяет тот результат, к которому стремится субъект сделки... Мотив сделки является определенным психологическим обоснованием и оправданием ее совершения. В состав сделки он не входит" <1>. -------------------------------- <1> Шахматов В. П. Указ. соч. С. 79, 80.

О философско-юридических теориях, обосновывающих юридическую силу сделок, было накрепко забыто; упоминали о них единицы советских авторов, да и то, в основном следуя мысли (а иногда и словам) В. М. Нечаева <1> или И. А. Покровского <2>. -------------------------------- <1> См.: Там же. С. 45 - 52; Ойгензихт В. А. Указ. соч. С. 118 - 120. <2> См.: Канторович Я. А. Основные идеи гражданского права. Харьков, 1928. С. 51 - 52, 70 - 87.

Единственный опыт психологического изучения понятия о юридическом действии, относящийся уже к сравнительно позднему периоду советской эпохи (мы говорим об упоминавшейся выше монографии В. А. Ойгензихта), никак не может быть признан удачным. Главной причиной этих неудач явилась не идеологическая составляющая (как это можно было бы предположить), а неправильное (слишком широкое) определение круга подлежащих исследованию явлений без их разграничения на принципиальные и частные. Изложение основ общего догматического учения о сделках, осуществляемое в учебных целях, в советское время сократилось буквально до неприличия <1>, а в современных учебных изданиях в лучшем случае оно занимает более двух страниц <2>. Основной материал книг, глав и параграфов учебных пособий о сделках составляют комментарии норм гражданских кодексов об отдельных составах недействительных сделок (незаконных, безнравственных, мнимых, притворных и т. д.). Нередко учение о сделке как таковой подменяется учением о классификации и отдельных видах сделок, главным образом договорах; в последнем случае основное внимание уделяется, разумеется, не теории договора, а вопросам, связанным с его заключением, основаниями изменения и расторжения, а также систематизацией договорных типов, т. е. вопросам, в наибольшей степени отраженным в законодательстве. Еще одним "суррогатом", наполняющим собой в действительности отсутствующее общее учение о сделках, является материал о сделках условных - с юридической точки зрения одной из самых интересных, но имеющей, вообще говоря, частное значение проблеме. -------------------------------- <1> См., например, Стучка П. И. Курс советского гражданского права: Т. 2. Общая часть гражданского права. М., 1929. С. 211 - 215; Гражданское право: Учебник для юридических вузов. Ч. 1 / Под общ. рук. Я. Ф. Миколенко. С. 139 - 140; Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. М. М. Агаркова и Д. М. Генкина. М., 1944. С. 89 - 90; Рясенцев В. А. Сделки по советскому гражданскому праву: Лекции. М., 1951. С. 3 - 4 (понятие и признаки сделок), 8 - 9 (отличие сделок от других правомерных действий), 17 (общие условия наличности и действительности сделок); Ткач А. П. Сделки по гражданскому праву европейских стран народной демократии: Лекция. Киев, 1954. С. 3 - 4 (понятие и признаки сделок), 9 (понятие об условиях действительности сделок); Куник Я. А. Гражданско-правовые сделки. Представительство. Общее учение об обязательстве. Способы обеспечения обязательств: Лекции. М., 1960. С. 3 - 6; Рабинович Н. В. Недействительность, сделок и ее последствия. Л., 1960. С. 4 - 8 (понятие); Тархов В. А. Советское гражданское право. Ч. 1. Саратов, 1978. С. 70 - 71 (понятие), 74 - 75 (условия действительности); Толстой В. С. Законодательство о сделках: Спорные вопросы практики его применения: Конспект лекции. М., 1982. С. 4 - 5, 7 - 8; Эйдинова Э. Б. Сделки в нотариальной и судебной практике. М., 1981. <2> См., например, Брагинский М. И. Сделки: понятия, виды и формы // Комментарии к новому ГК РФ. Вып. 2. М., 1995. С. 42 - 83; Егиазаров В. А. Гражданско-правовые сделки. М., 1995. С. 3 - 5; Абрамов В. А. Сделки и договоры. Комментарии. Разъяснения. М., 1997. С. 3 - 7; Гражданское право: Учебник / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. 6-е изд. Т. 1. М., 2002. С. 280 - 282; Гражданское право: Учебник / Под ред. Е. А. Суханова. 3-е изд. Т. I. М., 2004. С. 439 - 442; Чигир В. Ф. Сделки в гражданском праве. Минск, 2006 и др. Не составляет исключения, впрочем, и наш учебник по гражданскому праву; см.: Белов В. А. Гражданское право: Общая и особенная части: Учебник. М., 2003. С. 153 - 156.

Незначительные (хотя и весьма содержательные) литературные исключения, которые мы планируем здесь рассмотреть, только подтверждают констатированное печальное общее правило.

§ 2. Сделка - проявленное вовне намерение (И. С. Перетерский)

Брошюра И. С. Перетерского "Сделки" (М., 1929) - комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР 1922 г. (хотя и аттестованная как научная) - не вместила, конечно же, всего того круга вопросов, которые требовалось бы осветить в связи с понятием сделки. Но даже того, что вместить удалось, оказалось вполне достаточным, чтобы эта публикация попала в число счастливых исключений из констатированного прежде печального общего правила. Прежде всего обращает на себя внимание авторское определение сделки как "ПРОЯВЛЕННОГО ВОВНЕ НАМЕРЕНИЯ лица вступить в правоотношение" <1> (выделено мной. - В. Б.). С одной стороны (в полном соответствии с заветом Д. Д. Гримма), автор не акцентирует внимание на действии в смысле внешне видимого телесного движения, считая таковое лишь одной из возможных форм внешнего проявления намерения (волевого акта), и объявляет сделкой именно это последнее (т. е. само намерение); с другой стороны - традиционно указывает, что "невыраженные вовне мысли лица, находящиеся в несоответствии с его действием (reservatio mentalis), не имеют юридического значения" <2>. -------------------------------- <1> Перетерский И. С. Указ. соч. С. 6. <2> Там же.

Со всей возможной категоричностью им выдвинут на первый план такой признак сделки, как правомерность. "Сделка есть действие, ДОЗВОЛЕННОЕ ЗАКОНОМ... Если ДЕЙСТВИЕ ИМЕЕТ ВИД СДЕЛКИ, но направлено против закона или в обход закона, то оно не является сделкой... Сделками являются лишь действия, имеющие целью установить ПРАВООТНОШЕНИЕ, ДОЗВОЛЕННОЕ ЗАКОНОМ" <1> (выделено мной. - В. Б.). Само собой понятно, что правоотношений, не дозволенных законом, нет и быть не может: одно и то же явление не может быть правовым и одновременно незаконным <2>. Очевидно, эту мысль И. С. Перетерский и хотел выразить: если мы договорились выделять среди юридических фактов выраженные вовне намерения установить правовые (т. е. дозволенные законом) отношения и называть таковые намерения сделками, то действия, выражающие эти намерения вовне, могут быть только и исключительно правомерными действиями, ибо, как известно, если за кем-либо признана возможность достижения определенной цели (динамики правоотношений), то за ним должна быть признана и возможность использования нормально необходимых для ее достижения средств (сделок). Отношения, не дозволенные законом (например, обязательство передачи раба или уплаты денег за партию оружия), могут иметь внешний вид правоотношений, могут быть чрезвычайно схожими с ними, но тем не менее правовыми отношениями не являться. Точно так же и незаконные намерения: выражающие их вовне действия могут быть точно такими же, при помощи которых обыкновенно выражаются сделки. Однако за отсутствием под этими действиями "подкладки" в виде намерения установить правовое отношение такие действия не могут считаться внешним выражением сделок. -------------------------------- <1> Там же. <2> Не путать с противоположным утверждением: явление может быть законным, но не правовым.

При таком понимании позиции И. С. Перетерского становится вполне понятным и логичным следующее его высказывание: "Не всякое действие, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений (т. е. ДЕЙСТВИЕ, выражающее намерение установить, изменить или прекратить правоотношения. - В. Б.), порождает те юридические последствия, для достижения которых произведено ЭТО ДЕЙСТВИЕ. В указанных... случаях ЭТИ ДЕЙСТВИЯ не признаются СДЕЛКОЙ (выделено мной. - В. Б.); в этих случаях говорится о недействительности сделок" <1>. Еще раз: всякая сделка - это внешне выраженное намерение создать юридические последствия; однако не всякое действие, обычно используемое для внешнего выражения такого намерения, действительно это намерение выражает. Все спортсмены носят (в тех или иных случаях) спортивную форму; однако далеко не все лица, одевающиеся в спортивную форму, в действительности являются спортсменами. Такое противопоставление создает предельно ясное представление о том, откуда берется и что с этимологической точки зрения означает выражение "недействительные сделки": таковыми называются действия, внешние признаки которых не соответствуют действительности, т. е. их подлинной (действительной) направленности. А отсюда следует очень важный вывод: параметр "действительность - недействительность" может быть отнесен к характеристике самих действий, но не их последствий и не самих внутренних волевых актов (намерений, т. е. сделок в понимании И. С. Перетерского), выразителями которых эти действия вроде бы являются. -------------------------------- <1> Перетерский И. С. Указ. соч. С. 11.

Резюме 10. Таким образом, в брошюре И. С. Перетерского в первый (и, по сути, в последний) раз была последовательно сформулирована концепция сделки как намерения, выраженного вовне правомерным действием. Правомерность действия определяется не его внешним видом, а внутренней (волевой) стороной - направленностью на достижение правовых (т. е. по определению правомерных) последствий. Действие, внешне направленное на их достижение, может лишь предполагаться сделкой; в установленных законом случаях эта презумпция может быть опровергнута, а именно может быть доказано, что внешний вид действия не соответствует его действительной направленности и что перед нами, следовательно, не действие, выражающее вовне намерение-сделку, а действие, в действительности такого намерения не выражающее - недействительное действие, или, следуя традиционной терминологии, недействительная (не соответствующая действительности) сделка.

§ 3. Эволюция взглядов М. М. Агаркова

Ценные мысли о сделках (и вообще действиях и юридических фактах), принадлежащие М. М. Агаркову, - по нашему мнению, величайшему русскому и советскому цивилисту - рассредоточены по нескольким его публикациям. 1. В одной из ранних статей, посвященной, в общем, частному вопросу советского гражданского права, читаем: "Договор есть свободное соглашение двух воль, направленных на установление, изменение или прекращение юридических отношений. Свобода договорных соглашений подвергается в современном праве многочисленным и разнообразным ограничениям. Эти ограничения могут идти настолько далеко, что в отдельных случаях можно ставить вопрос о том, имеется ли договор, т. е. остаются ли, хотя бы немногочисленные, даже единичные элементы в составе юридических отношений между сторонами, ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОИХ НЕОБХОДИМА ВСТРЕЧА ДВУХ СВОБОДНЫХ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЙ" <1> (выделено мной. - В. Б.). Ну не странно ли: сперва говорится о договоре как соглашении двух юридически направленных воль, а затем - о том, что для возникновения договорных правоотношений "необходима встреча двух свободных волеизъявлений"? А между тем ничего странного нет: договор (соглашение воль) рассматривается ученым не как действие, а как внешне невидимый, неосязаемый, но лишь проявляющий себя чем-либо вовне (например, словами, документами) психологический результат. Договор (соглашение) - понятие столь же психологическое, сколь и действие, ибо выражает внутренние состояния его участников - состояния согласия по тем или другим, прежде спорным или неурегулированным вопросам. С договором в таком значении никаких юридических последствий связать невозможно - их можно приурочить только к внешне видимым действиям - пресловутой "встрече свободных волеизъявлений". Всякий ли раз за такой "встречей" стоит действительно наличествующее согласие (договор) - это еще вопрос. Ну ни дать ни взять - будущая концепция И. С. Перетерского! -------------------------------- <1> Агарков М. М. Юридическая природа железнодорожной перевозки // Право и жизнь. 1922. N 3. С. 14.

2. В другой публикации (также по более узкой тематике) М. М. Агарков высказывает (кажется, впервые в советской литературе) мысль о необходимости более дифференцированного разделения юридических фактов, чем традиционное дихотомическое противопоставление друг другу сделок и правонарушений. "Теория юридических фактов знает целый ряд действий, которые не являются ни сделками, ни правонарушениями и тем не менее порождают, изменяют и прекращают правоотношения. К их числу относятся ДОЗВОЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯМИ, НАПРАВЛЕННЫМИ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (выделено мной. - В. Б.). Юридические последствия вызываются этими действиями независимо от того, желал ли их наступления субъект. В них отсутствует характерный для сделок момент зависимости между юридическим эффектом и направленным на него содержанием воли субъекта... Характеризуемая группа юридических действий объединена отрицательным признаком (не сделки и не правонарушения). В нее входят весьма различные действия, мало сходные друг с другом по своим положительным признакам... Некоторые из этих действий довольно близко подходят к понятию сделки, другие, наоборот, весьма от него далеки" <1>. Итак, сделки (наряду с иными дозволенными действиями) отделяются от правонарушений именно по критерию своей правомерности, а затем уже внутри дифференцируются по критерию направленности на достижение юридического результата. Правда, здесь стирается разница между волевым направленным актом и выражающим его действием, но это можно списать на то, что вопрос о классификации юридических фактов не имел в тот момент для ученого первостепенного значения <2>. -------------------------------- <1> Агарков М. М. Учение о ценных бумагах // Агарков М. М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. М., 1994. С. 273 - 274. <2> Вполне традиционно - как "действия, направленные на возникновение, изменение либо прекращение гражданских правоотношений" - М. М. Агарков определял сделки в своей известной монографии 1940 г. по общей теории обязательств (Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940. С. 72).

3. В наиболее концентрированном виде взгляды М. М. Агаркова на понятие сделки изложены в его статье, специально посвященной интересующей нас проблематике <1>. И хотя не все ее содержание представляет для наших целей одинаковую ценность, мы все же считаем необходимым реферировать всю статью, ибо те ее положения, ради которых мы включили ее в настоящий обзор, в значительной степени опираются на другие ее тезисы, в том числе и впрямую к нашей тематике не относящиеся. -------------------------------- <1> См.: Агарков М. М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву // Советское государство и право. 1946. N 3 - 4. С. 41 - 55 (по изданию: Агарков М. М. Избранные труды по гражданскому праву. Т. II. М., 2002. С. 333 - 360).

Статья распадается на четыре следующие части. a) В рамках вводных замечаний обсуждается филологическая сторона термина "сделка" и его судьба в юридическом обиходе, анализируется опыт законодательного определения обозначаемого им понятия и состояние его научной разработки. Часть завершается констатацией неутешительного факта: "Советская цивилистика мало занималась вопросом о сделке... Очень мало уделено внимания самому понятию сделки - по советскому праву" <1>. -------------------------------- <1> Там же. С. 338.

b) Весьма специфичен и можно даже сказать уникален второй отдел статьи - "Сделка и нормативный акт". В его рамках анализируется и подвергается критике учение так называемой венской школы права <1>, усматривающей в сделке не юридический, а нормативный факт - источник индивидуальной нормы права, источник "того права, которое создается самим обществом непосредственно, помимо государства" <2>. Ясно, что при подобном подходе к правовой реальности стирается грань между нормативным и юридическим фактом, а значит, и грань между правопорядком и правоотношениями. Самые категории субъективного права, правоотношения, юридического факта и нормативного акта утрачивают право на существование. Такой подход, разумеется, не мог бы быть принят ни одним из авторов, рассматривающих гражданское право как систему правоотношений, тем паче - ни одним из советских авторов <3>. -------------------------------- <1> Представленной работами широко известного теоретика права Г. Кельзена и почти неизвестного в России цивилиста А. Меркла. <2> Агарков М. М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву. С. 341. <3> Едва ли не единственное исключение (относящееся, впрочем, уже к "перестроечному" времени) см.: Илларионова Т. И. Сделки в механизме гражданско-правового регулирования общественных отношений // XXVII съезд КПСС и механизм гражданско-правового регулирования общественных отношений. Свердловск, 1988. С. 47 - 56.

c) Констатировав это обстоятельство, М. М. Агарков перешел к третьей - представляющей наибольший интерес для наших целей - части работы, которую назвал "Сделка как правомерное юридическое действие". Отметив, что рассмотрение сделок в качестве правомерных действий является общепризнанным, ученый справедливо указал на несоответствие такого понимания сделки законодательному словоупотреблению. "ГК, - отмечает он, - пользуется термином "сделка" не только для обозначения действий, производящих тот юридический эффект, на который они направлены, но и для обозначения действий, хотя и направленных на такой эффект, но его не производящих потому, что они не удовлетворяют условиям действительности сделок. В некоторых случаях ГК называет сделкой неправомерное юридическое действие (правонарушение)... Поэтому, если пользоваться терминологией ГК, в классификации юридических действий должна получить место не "сделка", а "действительная сделка" <1>. Можно, впрочем, поступить и иначе: сохранить термин "сделка" "лишь для обозначения действий, создающих тот правовой эффект, на который они направлены" <2>, притом саму сделку рассмотреть через призму какого-нибудь более широкого понятия, например волеизъявления. "Волеизъявление, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских правоотношений, может быть действительным либо недействительным. Если оно действительно, оно является сделкой" <3>. "Волеизъявления, направленные на установление, изменение или прекращение правоотношений, следовало бы делить на ничтожные (не сделки) и действительные (сделки). Первые не производят того эффекта, на который они направлены, хотя и могут в определенных случаях вести к определенным юридическим последствиям... Вторые, т. е. сделки, производят тот эффект, на который они направлены. Их надо делить на безусловно действительные и на условно действительные (или оспоримые)" <4>. -------------------------------- <1> Агарков М. М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву. С. 345. <2> Там же. С. 346. <3> Там же. <4> Агарков М. М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву. С. 347.

d) В рамках четвертой части статьи - "Сделка и другие правомерные действия" - ученым развивается тезис об отграничении сделок от других правомерных действий, которым на этот раз ученый дает наименование юридических поступков. Основание отграничения - не столько сам признак направленности на достижение юридических последствий, сколько его юридическое значение: в сделках юридические последствия немыслимы без направленности действия на их достижение; в юридических поступках - наступают независимо от такой направленности <1>. Но вместе с тем М. М. Агарковым обращено внимание еще и на то, что сама постановка вопроса о сделках и юридических поступках мыслима только по отношению к юридически результативным действиям <2>. Эта очевидная, в общем, мысль, вполне объясняемая отнесением сделок к разряду юридических фактов, повсеместно забывается при попытке соотнести понятия о сделках и недействительных сделках. Затем ученый (в весьма эмоциональной не характерной для него форме) обсуждает вопрос о сути самого понятия направленности сделки <3> и о необходимости более широкого понимания юридического результата сделки <4>. К их обсуждению мы вернемся в дальнейшем. -------------------------------- <1> См.: Там же. С. 350 - 353. <2> См.: Там же. С. 348. <3> См.: Там же. С. 348 - 349. <4> См.: Там же. С. 349 - 350.

Иные обсуждаемые в данном разделе вопросы - о критерии для отграничения сделок от административных актов, о необходимости создания общей теории юридических актов, о проблеме сделок в семейном праве и сделке как составе фактов - представляют для нас (но не вообще) несколько меньший интерес. e) Статья завершается выводами <1>, основные из которых были изложены выше, и итоговым определением сделки как "правомерного юридического действия... устанавливающего, изменяющего или прекращающего гражданские правоотношения, на установление, изменение или прекращение которых они направлены" <2>. -------------------------------- <1> См.: Там же. С. 359 - 360. <2> Агарков М. М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву. С. 360.

Резюме 11. Таким образом, М. М. Агарков предпринял попытку развития некоторых положений учения о сделке, предложенных И. С. Перетерским, но сделал это предварительно принципиально изменив понятие о сделке. Если у Перетерского сделка - это само намерение достижения юридических последствий, выраженное вовне, то у Агаркова сделка - это действие, которое (судя по его внешним признакам) выражает намерение достичь юридических последствий. За вычетом этого (немаловажного!) расхождения начинается развитие. Если сделка - правомерное действие, то сделка явно не может быть недействительной. Выражение "недействительная сделка" может иметь какое-то значение и содержательное наполнение только в том случае, если отказаться от правомерности как неотъемлемого признака всякой и каждой сделки <1>. Если этого не делать (сохранить признак правомерности), то нужно констатировать, что (1) сделки являются не только правомерными и направленными, но и юридически результативными действиями, т. е. достигающими тех последствий, на достижение которых они направляются <2>; (2) сделки образуют более общие (родовые) понятия не только вместе с юридическими поступками (понятие правомерных действий) и административными актами (понятие юридических актов), но и (3) с недействительными сделками - понятие волеизъявления; (4) тот факт, что определяющим понятие сделки является понятие волеизъявления, обнаруживает в М. М. Агаркове тайного сторонника теории приоритета волеизъявления; наконец, (5) недействительные сделки не являются сделками, ибо они либо не порождают вовсе никакого юридического результата, либо порождают таковой, но безотносительно к направленности на его достижение <3>. -------------------------------- <1> Или отказаться от отождествления сделки с действием. <2> См. об этом также: Кофман В. И. К вопросу о понятии сделки // Материалы теоретической конференции по итогам научно-исследовательской работы Свердловского юридического института за 1964 год. Свердловск, 1966. С. 247 - 250. <3> Напрашивается вопрос: выходит, юридически результативные недействительные сделки представляют собой юридические поступки?

§ 4. Взгляды Д. М. Генкина

Статья Д. М. Генкина, посвященная, судя по ее названию, узкоспециальной цели <1>, оказалась тем не менее имеющей научное значение для существенно более широкой области гражданского права. Для целей нашего исследования наибольший интерес представляет пятый раздел этой публикации, посвященный определению места понятия недействительной сделки в системе юридических фактов <2>. Вольно или невольно, но ученому пришлось коснуться здесь вопроса о понятии не только недействительной сделки, но и сделки вообще, в связи с рассмотрением которого им были сформулированы некоторые небезынтересные с научной точки зрения суждения. -------------------------------- <1> См.: Генкин Д. М. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной закону // Ученые записки ВИЮН. Вып. V. М., 1947. С. 40 - 57. <2> Там же. С. 48 - 51.

Д. М. Генкин задается вопросом о том, ЧТО позволяет говорить о ничтожности сделки. По его мнению, вполне очевидно, что таким фактором являются нежелательные с точки зрения закона (т. е. неправомерные) ПОСЛЕДСТВИЯ СОВЕРШЕНИЯ некоторых сделок. Однако "ТЕ ИЛИ ДРУГИЕ (правомерные или неправомерные. - В. Б.) ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ вызываются различными видами юридических фактов, но САМИ В СОДЕРЖАНИЕ ЭТИХ ФАКТОВ НЕ ВХОДЯТ" <1> (выделено мной. - В. Б.). Если это верно, то такие качества, как действительность, недействительность, ничтожность и оспоримость, должны быть признаны характеристиками не самих сделок, а их юридических последствий. "Правомерность или неправомерность не являются необходимым элементом сделки как юридического факта, а определяют лишь те или другие последствия сделки" <2>. Следовательно, такие выражения, как недействительная или ничтожная сделка, имеют в известном смысле образный характер, поскольку относятся не столько к самим сделкам, сколько к их последствиям <3>. Если закон безусловно парализует наступление юридических последствий, намеченных лицом, совершившим сделку, речь идет о ничтожной, или абсолютно недействительной сделке <4>; если же закон разрешает произвести такую парализацию суду по иску заинтересованного лица, - о сделке оспоримой, или относительно недействительной. Наконец, если закон прямо или молчаливо мирится с теми юридическими последствиями, которыми наделили сделку ее участники, то перед нами сделка в собственном смысле слова, или действительная сделка. -------------------------------- <1> Там же. С. 49. <2> Там же. С. 50. <3> Впрочем, в одном случае он допускает наименование ничтожной самой сделки, а не ее последствий: "О ничтожности сделки как юридического факта можно говорить только в тех случаях, когда воли нет... Но в этих случаях... нет фактического состава сделки. Такие сделки являются не ничтожными, а не совершившимися" (там же. С. 51). <4> Нет, впрочем, оснований для того, чтобы исключить возможность предъявления иска "о констатировании факта ничтожности сделки" (там же. С. 49). Не особенно, правда, понятно, как иск может рассматриваться "в порядке, установленном для констатирования судом юридических фактов" (там же).

Изложенные воззрения с головой выдают в Д. М. Генкине, с одной стороны, яркого приверженца взглядов И. С. Перетерского и М. М. Агаркова, а с другой - радикального сторонника теории воли <1>. К сожалению, этот "радикализм" сыграл с почтенным ученым злую шутку, а именно не дал возможности почувствовать внутреннюю логическую несообразность рассуждений по главному выдвинутому им вопросу (о месте недействительных сделок в системе юридических фактов). В самом деле, если верно, что действительными и недействительными (а по сути, правомерными и неправомерными) являются последствия сделок, но не сами сделки, причем последствия сделок носят исключительно юридический характер, то спрашивается: что такое неправомерные, но при том юридические (правовые) последствия? Если верно, что правовыми последствиями являются в первую очередь гражданские правоотношения, то что такое неправомерные правоотношения? Возможно ли подвергнуть общественные отношения такому правовому регулированию, результат которого само же право немедленно возьмется уничтожать? Если это и признать возможным, то зачем следовало бы так поступать? Проблема несоответствия понятия о сделке как правомерном действии понятию о недействительной сделке как действии неправомерном, но в то же время являющемся сделкой, не снимается, а просто переносится в иную плоскость - в плоскость последствий сделки. Совершенно верная посылка - о необходимости различения сделок-действий и их правовых последствий - дает повод для довольно сомнительного вывода потому, что является априорной и бездоказательной вторая посылка рассуждения: проблема понятия недействительной сделки может быть решена за счет одного только точного разграничения сделки и ее последствий. Как выясняется при ближайшем рассмотрении, не может, во всяком случае, если отталкиваться от волевой теории сделки, согласно которой правовые последствия сделки создаются волей лиц, ее совершивших, но не законом. -------------------------------- <1> Это проявляется, между прочим, и в его решении вопроса о толковании выражения ГК "сделка, совершенная с целью, противной закону" (см. там же. С. 45 - 47).

Резюме 12. Чем же важна статья Д. М. Генкина для наших целей? Ценность ее прежде всего в том, что она (скорее всего, невольно, но очень точно) указывает на корень тех внутренних противоречий учения о сделке и недействительной сделке, которые отмечались И. С. Перетерским и М. М. Агарковым. Он вовсе не в понимании сделки как правомерного действия, а в признании источником юридического значения сделок воли лиц, их совершающих. В каких бы пределах мы ни признавали этого значения, мы не сможем преодолеть описанной коллизии, что называется, по определению <1>. Это, конечно же, не означает, что мы отрицаем волевое происхождение сделки - ни в коем случае! В том, что сделка - это волевой акт, нет и не может быть никаких сомнений. Но то, что волевое происхождение сделки является источником ее юридических последствий, просто никак не может соответствовать действительности. Волевая теория сделки не может объяснить ее юридической силы - вот главный вывод из статьи Д. М. Генкина. -------------------------------- <1> Разве только мы признаем существование двух видов правомерности: 1) той, которая проистекает из воли частных лиц, и 2) той, которая сообщается законом, либо, напротив, двух видов неправомерности. Ни одно из этих предположений, однако, не имеет ничего общего ни с действительностью, ни с целесообразностью и, насколько нам известно, пока никем не выдвигалось. См., впрочем, ниже обзор вступительной части книги Н. В. Рабинович.

§ 5. Развитие воззрений И. Б. Новицкого

И. Б. Новицкий, как и его коллега М. М. Агарков, формулировал свои взгляды на сущность понятия сделки несколько раз. Весьма любопытно проследить ход эволюции этих взглядов. 1. В комментарии к нормам ГК РСФСР 1922 г., устанавливающим общие положения о договорных обязательствах, И. Б. Новицкий, указывая, что "сделки нередко совершаются в жизни при такой обстановке, когда не только нет прямо выраженного желания установить или прекратить правоотношение, но можно даже предположить, что действующие лица не ожидали, что с их действиями будут связаны именно такие, а не иные последствия" <1>, предлагает трансформировать определение сделки следующим образом: сделка - это "действие, посредством которого лицо определяет наступление правовых последствий, соответствующих тому хозяйственному эффекту, которого это лицо желает достигнуть" <2>. Не поспоришь. Ну неужели кто-либо, например, собираясь купить в магазине продукты, думает: "А не совершить ли мне сейчас договор розничной купли-продажи? В самом деле - давненько я не был покупателем! Создам-ка для себя обязанность оплатить товар, но уж выговорю за это себе право требовать от продавца передачи мне этого товара в собственность!". Как минимум это сомнительно. В то же время хозяйственный (экономический) эффект для сторон сделки всегда ясен и очевиден; в нашем примере для пришедшего в магазин гражданина этот эффект заключается в получении фактической возможности господствовать над продуктами, для магазина - принять в кассу денежный эквивалент проданных продуктов. Очевидно, что весь вопрос здесь по большому счету упирается в понимание слов "намерение", "желание", "направленность", с одной стороны, и "юридические последствия" - с другой <3>: 1) следует ли под "намерением" понимать само внутреннее психическое состояние лица (его волю) или же представление о таком психическом состоянии, формирующееся у третьих лиц, ориентированных на наблюдение и анализ определенных внешних факторов и признаков наличия этого состояния <4>; 2) идет ли речь о "юридических последствиях", известных лишь профессионалу (специалисту-юристу), т. е. о правоотношениях во всех их деталях и тонкостях, или же достаточно, чтобы намерением охватывался один лишь общий принцип - готовность стать субъектом юридических отношений (каких именно - вопрос второстепенный) <5>? -------------------------------- <1> Новицкий И. Б. Обязательства из договоров. Заключение договора. Дарение. Двусторонние договоры. Договоры в пользу третьего лица. Комментарий к ст. ст. 130, 140 и 144 - 146 ГК. М., 1924. С. 4. <2> Там же. С. 5. <3> Об этом писал еще В. М. Хвостов (между прочим, учитель И. Б. Новицкого): "Не требуется, чтобы стороны знали точно название заключаемой ими сделки и могли перечислить все юридические следствия, которые они желают достичь; ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ИЗ ИХ НАМЕРЕНИЙ ЮРИСТ МОГ ПОЧЕРПНУТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ИЗВЕСТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ СДЕЛКИ. Юрист обыкновенно не может даже проникнуть в конкретное содержание воли данных лиц при совершении данных действий: ему приходится довольствоваться ТИПИЧЕСКИМ НАМЕРЕНИЕМ, Т. Е. ТЕМ, КОТОРОЕ В ЖИЗНИ ОБЫКНОВЕННО СВЯЗЫВАЕТСЯ С ТАКОГО РОДА ДЕЙСТВИЯМИ" (выделено мной. - В. Б.) (Хвостов В. М. Указ. соч. С. 146). Трудно сказать, отчего ученик игнорировал в данном вопросе точку зрения своего учителя. <4> Здесь вполне к месту упомянуть точку зрения М. М. Агаркова: "Для наличия сделки достаточно, чтобы ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЕКТИВНО БЫЛО НАПРАВЛЕНО НА УСТАНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, т. е. чтобы можно было РАЗУМНЫМ ОБРАЗОМ ЗАКЛЮЧИТЬ О ТАКОМ ИМЕННО СМЫСЛЕ СОВЕРШЕННОГО ДЕЙСТВИЯ (выделено мной. - В. Б.). Не требуется, чтобы действующее лицо сознавало, что оно совершает изъявление воли, тем более изъявление воли, направленное на определенный юридический эффект. ГК требует лишь совершения лицом действия, направленного на цель, указанную в ст. 26" (Агарков М. М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву. С. 346 - 347). <5> И здесь уместно процитировать высказывание по этому вопросу, принадлежащее М. М. Агаркову, - высказывание, о котором мы прежде лишь упоминали как о чрезвычайно эмоциональном, для стиля этого ученого не характерном: "Было высказано мнение, что нельзя требовать, чтобы волеизъявление лица, совершающего сделку, было направлено именно на юридический эффект. В громадном большинстве случаев стороны не настолько знают законы, чтобы отчетливо представлять себе этот эффект. Обычно, совершая сделку, стороны имеют в виду не столько юридические, сколько экономические последствия. Поэтому достаточно, чтобы действие, являющееся сделкой, было направлено на определенный экономический результат... С этим мнением нельзя согласиться... Если волеизъявление направлено лишь на одни экономические последствия и в нем не выражена воля установить, изменить или прекратить правоотношение, то нельзя признать наличие сделки... Конечно, для того, чтобы сделка считалась заключенной, нет надобности, чтобы она была направлена НА ВСЕ ДЕТАЛИ того юридического эффекта, который она произведет. Достаточно наличия определенного минимума. Этот минимум заключается в том, чтобы В СДЕЛКЕ БЫЛА ВЫРАЖЕНА ВОЛЯ СОВЕРШИТЬ ДЕЙСТВИЕ, ИМЕЮЩЕЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. Даже при отсутствии юридических знаний каждому понятно, что такое приобрести право сделаться должником. НЕПОНИМАНИЕ ТАКИХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ВЕЩЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛО БЫ О ТОМ, ЧТО ЛИЦО НЕ ПОНИМАЕТ ЗНАЧЕНИЯ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ И НЕ МОЖЕТ СОВЕРШАТЬ СДЕЛОК" (выделено мной. - В. Б.) (Агарков М. М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву. С. 348, 349).

2. В статье 1945 г., помимо богатого арсенала мыслей о недействительных сделках, к некоторым из которых мы обратимся позднее, особый интерес для нас представляет восьмой отдел, посвященной проблеме несовпадения воли и волеизъявления. Указав на суть проблемы, обозрев исторический ход ее разрешения - от концепции приоритета волеизъявления, основанной на формализме и обрядности древнейшего права, к теории приоритета воли, опершейся было на естественно-правовые концепции, и затем - возврат к учению о приоритете волеизъявления, но подкрепленному на этот раз соображениями об устойчивости гражданского оборота, - и констатировав, что борьба этих двух направлений "не может до настоящего времени считаться оконченной" <1>, - ученый внезапно... прерывает изыскания в этой области; можно сказать, обрывает их на полуслове! Из общих замечаний в самом начале восьмого отдела, а также из результатов рассмотрения отдельных составов недействительных сделок, недействительность коих обусловлена именно несоответствием волеизъявления воле, можно понять, что И. Б. Новицкий является сторонником волевого направления в его смягченном варианте: волеизъявление предполагается совпадающим с волей (и потому именно от него - волеизъявления - отталкиваются закон и практика в определении юридических последствий сделки), но в определенных законом случаях (и только в них!), обычно относимых к категории существенного заблуждения, заинтересованное лицо вправе доказать обратное, рассчитывая при этом на установленные законом юридические последствия. Полагая, что "уровень этических требований, предъявляемых в социалистическом обществе к участникам деловой жизни, деловых отношений", выше того, чтобы мириться с пренебрежительным отношением одного контрагента к интересам другого, И. Б. Новицкий признает необходимым установить в законе правило о возможности оспаривания сделки со ссылкой на любое из обстоятельств, известное до заключения сделки другой стороне, включая мотивы <2>. Итого, согласно взглядам И. Б. Новицкого, получается, что с волей совершившего сделку лица нужно считаться лишь постольку, поскольку она была прямо и недвусмысленно выражена (доведена до сведения контрагента) до заключения сделки; лишь в случаях, предусмотренных законом, можно апеллировать к таким факторам, которые хотя и свидетельствуют о несоответствии волеизъявления внутренней воле, но до заключения сделки известны контрагенту не были. -------------------------------- <1> См.: Новицкий И. Б. Недействительные сделки // Вопросы советского гражданского права: Сборник статей. М., 1945. С. 56 - 58. <2> См.: Там же. С. 61.

3. Вершиной творчества ученого в разработке интересующей нас темы стал том "Курса советского гражданского права", объединяющий монографии "Сделки" и "Исковая давность". Здесь мы обратимся лишь к двум параграфам первой из этих работ - первому ("Понятие сделки. Воля и волеизъявление") <1>, основные содержательные моменты которого обозрим, и десятому ("Недействительные сделки"), о главном, отправном положении которого мы лишь упомянем, ограничившись отсылкой читателя к прежде опубликованному нашему рассуждению <2>. -------------------------------- <1> Материал первого параграфа стал образцом для изложения общей теории сделок в советской вузовской юридической литературе. С некоторыми оговорками можно сказать, что он продолжает оставаться таковым и до сих пор. Вот краткий перечень вопросов, обсуждаемых в этом - самом большом - параграфе работы: 1) понятие о юридических фактах; 2) действия как вид юридических фактов и сделки как вид действий; 3) действия как волевые акты; 4) воля государства как необходимая предпосылка возникновения права в объективном смысле и воля частных лиц как необходимая предпосылка возникновения гражданских правоотношений; 5) направленность и правомерность сделки; 6) критика взглядов Д. М. Генкина, относящих правомерность не к сделкам, а к последствиям сделок; 7) отграничение сделок от административных актов; 8) направленность сделок как критерий для их отграничения от других правомерных действий; 9) объяснение сути признака направленности; 10) сделки как элемент состава юридических фактов; 11) сделка как несколько действий; 12) определение сделки; 13) значение сделок в хозяйственной жизни; 14) экономическое неравенство участников сделок в буржуазном обществе; 15) структура сделки как волевого действия: осознание цели, осознание средств, принятие решения, реализация решения + воля государства; 16) волеизъявление (выражение воли) - смысл и назначение, содержание и способы выражения воли; 17) презумпция совпадения воли и волеизъявления; 18) с чем связывать последствия при опровержении презумпции? - с волеизъявлением, ибо сделка есть действие, т. е. волеизъявление, за некоторыми, прямо предусмотренными законом случаями; 19) мотивы, их незначимость для по следствий сделки. <2> Белов В. А. Влияние философских и методологических установок на результат цивилистических исследований (на примере работ М. М. Агаркова, И. Б. Новицкого) // Вестник МГУ. Серия "Право". 2005. N 5. С. 37 - 43.

Юридические факты, по И. Б. Новицкому, - это факты реальной действительности, с которыми "нормы права связывают определенные юридические последствия" <1>. При этом "не следует думать, что каждому факту, как таковому, присущи какие-то своеобразные черты, по которым различные факты жизни всегда и всюду делятся на юридически безразличные и юридические. Все зависит от того, как расцениваются отдельные факты жизни организованным в государство господствующим классом... и как эта оценка выражается в нормах права того или иного государства" <2>. Можно сказать, что перед нами образчик подхода "a-la prof. Grimm": юридические факты не есть какие-то особые "факты", существующие в сфере "правовой реальности", а стало быть, они - никакая не "причина" правовых последствий. -------------------------------- <1> Новицкий И. Б. Сделки // Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954. С. 7. <2> Новицкий И. Б. Сделки // Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность. С. 7

Факты реальной действительности, имеющие юридическое значение, подразделяются на события и действия; события "наступают независимо от воли людей", действия "происходят по воле людей". "С психологической стороны действия человека - это акты его поведения, совершаемые по тем или иным мотивам и направленные на ту или иную цель" <1>; сделки и представляют собой разновидность действий, а именно являются действиями, "направленными на установление, изменение или прекращение гражданско-правовых отношений" <2>. Всякое "действие человека предполагает некоторые связанные с этим волевые процессы: прежде чем совершить действие, лицо по общему правилу предварительно обдумывает различные способы, различные формы своего поведения, совершает выбор из числа этих возможных способов действия, принимает определенное решение и приводит его в исполнение. Разумеется, степень произвольности действия не всегда одинакова" <3> и т. д. - словом, все "по Гримму". -------------------------------- <1> Там же. С. 8; подробнее - см. с. 19. <2> Там же. <3> Там же. С. 9.

Обсуждение существенных характеристик понятия сделки И. Б. Новицкий начинает с признака "направленности действия на достижение определенного юридического результата, желательного для действующего лица", который, по его мнению, и "позволяет отграничить сделку от правонарушения или причинения вреда" <1>, а также от правомерных действий, не являющихся юридическими актами <2>. Бесспорно. Но важно не только это. "Направленность действия на юридические последствия может быть только тогда, когда эти последствия являются желательными для действующего лица, а такие желательные юридические последствия связываются только с правомерными, законными (в широком понимании) действиями" <3>. Замечание это, как видим, сделано в полном соответствии с положениями И. С. Перетерского и М. М. Агаркова: если мы говорим о ЮРИДИЧЕСКИХ последствиях, то мы говорим о чем-то ЗАКОННОМ, ПРАВОМЕРНОМ; стало быть, сделка как средство достижения дозволенной законом цели (юридических последствий) не может быть никаким иным действием, кроме ПРАВОМЕРНОГО. И действительно, именно такую характеристику сделки мы и находим у автора: "Сделка есть действие ПРАВОМЕРНОЕ: это - один из СУЩЕСТВЕННЫХ характерных для нее моментов... сделка есть действие ДОЗВОЛЕННОЕ, НЕ ВОСПРЕЩЕННОЕ" <4> (выделено мной. - В. Б.). Далее (опять же в полном соответствии с прежде высказанной позицией М. М. Агаркова) И. Б. Новицкий сопоставляет сделки с административными актами как две разновидности более общего понятия - юридического акта - и даже, подобно М. М. Агаркову, сетует на отсутствие общего учения о юридических актах, разработка которого составляет пока что неразрешенную задачу теории государства и права. -------------------------------- <1> Там же. С. 11. <2> См.: Там же. С. 14. <3> Новицкий И. Б. Сделки // Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность. С. 11. <4> Там же. С. 12. Конечно, на этом фоне дальнейшая критика И. Б. Новицким взгляда М. М. Агаркова на понятие недействительной сделки (там же. С. 65 - 68) представляется воистину странной и необъяснимой.

Покончив с изучением признака направленности "вширь", ученый пытается проникнуть в его глубины. "Иногда выражают сомнение, - пишет он, - соответствует ли фактам жизни утверждение, что лица, совершающие сделки, имеют при этом намерение вызвать определенные, желательные для них юридические последствия", ибо "характер последствий, связываемых законом с тем действием, которое совершает лицо, может быть ему неизвестен", зато для совершающего сделку лица "всегда ясен (и представляет интерес) хозяйственный результат, который должен последовать от совершения действия; именно к этому хозяйственному результату и направлено его намерение" <1> и т. д. Бросается, конечно, в глаза отсутствие всяких ссылок на источники: кто же "иногда" выражает пресловутое "сомнение"? С кем ученый полемизирует? Вернувшись на пару страниц назад, мы без труда установим, что И. Б. Новицкий оппонирует... самому себе! Точнее, своим же взглядам 30-летней давности. Если в работе 1924 г. ученый считал существенным признаком сделки направленность на достижение такого хозяйственного результата, который нельзя достигнуть без изменений в юридических отношениях, и, стало быть, признавал желание достигнуть юридических последствий органично и неизбежно соединенным с намерением достижения хозяйственной цели, то в 1954 г. он принимает совсем другое объяснение: "Важно то, что лицо, совершающее сделку, имеет в виду не простое фактическое отношение, а юридическое отношение" <2>, хотя бы и не во всех его деталях и тонкостях, т. е. возвращается к позиции своего учителя - В. М. Хвостова (или опять солидаризируется с М. М. Агарковым?): достижение правовых последствий (хотя бы в каком-нибудь, в любом, самом общем и абстрактном, возможно даже в ошибочном виде) обязательно должно охватываться волей участника сделки как самостоятельная и не связанная с хозяйственным эффектом сделки цель. -------------------------------- <1> Там же. С. 15. <2> Новицкий И. Б. Сделки // Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность. С. 15.

В вопросе о соотношении воли и волеизъявления И. Б. Новицкий безоговорочно отдает приоритет последнему, т. е. волеизъявлению. Несмотря на то что "оба элемента - воля и волеизъявление - представляют собой единство", объективный элемент - изъявление воли, волеизъявление - необходим как раз "для того, чтобы воля могла быть распознаваемой для других И ЧТОБЫ ОНА МОГЛА ИМЕТЬ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, Т. Е. ЧТОБЫ С НЕЮ МОЖНО БЫЛО СВЯЗЫВАТЬ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ" <1> (выделено мной. - В. Б.). Конечно, из вполне очевидного положения - воля проявляется вовне посредством действий - не надо делать далеко идущих выводов типа "всякое телесное движение - это проявление направленной на что-нибудь воли". Вместе с тем, если перед нами не просто телодвижения, но именно действия, да еще и такие, внешние признаки которых позволяют считать, что они совершены именно с юридическими, а не с какими-нибудь другими намерениями, то разумно предположить: "волеизъявление (выражение воли) лица соответствует по своему смыслу подлинной воле данного лица. Это нормальное явление. Однако в отдельных случаях можно установить, что такое предположение не оправдывается, что соответствия между волей и ее выражением вовне нет, что лицо желало наступления не тех юридических последствий, к которым должно привести сделанное им вовне выражение воли" <2>. В этих самых "отдельных случаях" (когда, собственно, и возникает вопрос, чем же руководствоваться, чему отдать приоритет) приоритет должно отдавать волеизъявлению, ибо "сделка есть волеизъявление, сделка есть действие... Поэтому, как правило, юридические последствия связываются именно с волеизъявлением, благодаря чему достигается устойчивость сделок, в особенности - взаимных, в которых каждая из сторон должна иметь уверенность в том, что волеизъявление другой стороны можно и следует понимать именно так, как оно выражено" <3>. И лишь "в известных, предусмотренных законом случаях, принимается... во внимание подлинная воля сторон, несмотря на несоответствие ей внешнего выражения воли - волеизъявления. В этих исключительных случаях советское право не считается с волеизъявлением, поскольку оно не соответствует подлинной воле лица, совершавшего сделку" <4>. В чем в данном случае нельзя отказать И. Б. Новицкому - так это в логике: раз оттолкнувшись от "гриммовской" трактовки юридического факта, оставаться сторонником теории воли, хотя бы и в каком-то из ее "мягких" вариантов, он уже никак не мог. -------------------------------- <1> Там же. С. 20. <2> Новицкий И. Б. Сделки // Новицкий И. Б. Сделки. Исковая давность. С. 21. <3> Там же. С. 22. <4> Там же.

Резюме 13. Работы И. Б. Новицкого являют нам пример не просто последовательной эволюции взглядов истинного ученого - натуры, пребывающей в постоянном самосовершенствовании, саморазвитии и научном поиске, но пример их последовательной эволюции в единственном логически верном направлении. Если мы понимаем сделку как действие, а это последнее исключительно как внешне видимый и предполагаемый волевым поведенческий акт, т. е. как исключительно юридический, но не психологический феномен, то ни о каком юридическом значении воли в сделке как общем правиле речи нет и быть не может. Законодательные исключения из этого начала базируются на принципе summum jus - summa injuria, т. е. являют собой примеры тех случаев, когда доведение правила до логического завершения делает его абсурдным, но ни в коем случае не свидетельствует о неверности самого отправного начала <1>. Ну и, конечно же, монография 1954 г. прекрасно иллюстрирует всю глубину того внутреннего противоречия, которое поражает работу ученого, трактующего сделку в качестве правомерного действия, но в то же время стремящегося оправдать нормативно закрепленную категорию недействительной сделки как разновидности сделки. -------------------------------- <1> Выходит, что если мы желаем связывать правовые последствия не только с волеизъявлением, но и с волей, то мы (хотим мы этого или не хотим) оказываемся перед необходимостью радикально изменить взгляд на существо понятия сделки: сделкой может быть что угодно (намерение совершить действие, внешне видимый результат действия и т. д.), но только не само действие.

§ 6. Теория юридических фактов О. А. Красавчикова

О. А. Красавчиков широко известен как автор первого диссертационного (1951) и монографического (1958) исследований юридических фактов по советскому гражданскому праву. Наибольшую научную ценность в этих работах представляют выводы, касающиеся именно понятия юридических фактов в целом, а также юридических фактов-действий. Понятию сделки уделено меньше внимания, а результаты такового вполне могут быть названы каноническими и вряд ли могут быть причислены к числу научных достижений. Первые страницы книги могут оставить в недоумении: неужели ученый посчитал нужным вернуться к старой (догриммовской) трактовке понятия о юридических фактах как жизненных обстоятельствах и фактах, "имеющих юридическое значение" <1>, как одном из элементов "комплекса различных по характеру явлений, взаимодействие которых влечет за собой движение гражданского правоотношения (прав, обязанностей)" <2>? Но недоумение это быстро рассеивается: оказывается, ученый просто пользуется устойчивым словосочетанием, в которое вкладывает новый смысл: пресловутое юридическое значение присуще фактам не само по себе, а лишь постольку, поскольку таковое связано с ними нормами гражданского права <3>; следовательно, и "движение" правоотношений является не следствием самих юридических фактов, а результатом оценки фактических обстоятельств нормами объективного права в качестве юридически значимых. Ученым верно подмечено, что предварительная оценка такого рода сама по себе подталкивает человека к совершению юридически значимых действий, влечет юридическую необходимость их совершения <4>. Фактическая же необходимость совершения юридических действий предопределяется такой целью, как поддержание жизни людей, удовлетворение их текущих материальных и духовных потребностей, которые выступают материальными предпосылками движения гражданских правоотношений <5>. -------------------------------- <1> Красавчиков О. А. Указ. соч. С. 3. <2> Там же. С. 5. <3> Там же и сл. <4> Красавчиков О. А. Указ. соч. С. 9. <5> Там же. С. 9 - 10; подробнее см. с. 49 - 52.

Таким образом, юридические факты - это "факты РЕАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, объективные факты, то есть явления, существующие независимо от нашего сознания" <1>, "с которыми НОРМЫ ПРАВА связывают юридические последствия" <2>; "это явления, наступившие или по крайней мере длящиеся до настоящего момента" <3>. Юридические факты "реализуют создаваемую нормой права возможность движения гражданского правоотношения, то есть В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДПИСАНИЯМИ НОРМ... ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ либо возникновение, либо изменение, либо прекращение правоотношения" <4> (выделено мной. - В. Б.). -------------------------------- <1> Там же. С. 14; то же - см. с. 13, 18 и др. <2> Там же. С. 28. <3> Там же. С. 15. <4> Там же. С. 27.

Юридические факты необходимо отграничивать, с одной стороны, от их юридического значения, которое не является перманентным свойством этих фактов, но привносится в них извне объективным правом, с другой - от материальных предпосылок гражданских правоотношений (потребностей и интересов отдельно взятого лица и материальных условий жизни общества), а также - от психологической стороны фактов-действий (намерений, устремлений, переживаний). Разумеется, нельзя считать юридическими фактами сами нормы права - общие предпосылки движения гражданских правоотношений, ибо юридические факты суть, напротив, частные основы такого движения <1>, причем подобное значение не сообщается им иначе как через посредство правовых норм. Подобным же образом, О. А. Красавчиковым решается вопрос о соотношении юридических фатов и правоспособности <2>. -------------------------------- <1> См. об этом там же. С. 27 - 28. <2> См. об этом Красавчиков О. А. Указ. соч. С. 37 - 40, 42, 46.

Установив эти общие положения, О. А. Красавчиков приступил к разработке ряда других, безусловно необходимых для его дальнейшего исследования, но к нашей теме все-таки не вполне относящихся, частных вопросов, из которых нас интересует в общем только классификация юридических фактов. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что ученый решает эту задачу вполне традиционно: все факты делятся им ПО ВОЛЕВОМУ КРИТЕРИЮ на события и действия, последние "В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СООТВЕТСТВИЯ ИЗЪЯВЛЕНИЙ ВОЛИ НОРМАМ ПРАВА подлежат разграничению на правомерные и неправомерные юридические действия" <1>; "правомерные действия разграничиваются ПО МОМЕНТУ НАПРАВЛЕННОСТИ ВОЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ: на юридические акты и юридические поступки" <2> (выделено мной. - В. Б.). Вполне логично, что исследователь, ставящий на первое место волевой критерий классификации юридических фактов, признает, что "проблема воли и ее изъявления в гражданском праве имеет немаловажное значение и может послужить сама по себе предметом специального исследования" <3>. Свою задачу в рамках предпринятого им общего труда автор видит в "выяснении того, что является юридическим фактом, с чем нормы права связывают юридические последствия, поскольку речь идет о действиях людей" <4>. Уже сама постановка задачи не может не обратить на себя внимание: проблему воли и ее изъявления предполагается обсуждать в связи с категорией ЮРИДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ВООБЩЕ, а не только СДЕЛКИ. Для О. А. Красавчикова только то является ДЕЙСТВИЕМ, что имеет ВОЛЕВОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ; при этом сама воля как субстанция, не доступная внешнему восприятию и не подверженная правовому воздействию (внутреннее состояние лица, его намерение, устремление), к числу ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ причисляться им никак не может. "Давая поведению лица юридическую оценку, следует исходить не только из того, в чем выражено поведение - действие, но и из того, какова связь между действием и тем сознательным волевым процессом, который вызвал (обусловил) данное действие... Две противоположности - воля, не получившая изъявления вовне, и действие, не обусловленное волей данного лица, вызванное причинами, неодолимыми для человека, - показывают, что ТОЛЬКО ЕДИНСТВО ВОЛИ И ЕЕ ИЗЪЯВЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ ЛЕЖАТЬ В ОСНОВЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПОВЕДЕНИЯ ДАННОГО ЛИЦА" <5> (выделено мной. - В. Б.). Именно "единство воли и ее изъявления - основа для правовой оценки поведения субъекта и признания этого поведения имеющим юридическое значение" <6>. Иными словами, "действие", по О. А. Красавчикову, - исключительно психологический, но отнюдь не юридический феномен. -------------------------------- <1> Там же. С. 82. <2> Там же. <3> Там же. С. 94. <4> Там же. <5> Красавчиков О. А. Указ. соч. С. 97. <6> Там же. С. 98. Наверное, все-таки имеется в виду не "поведение", а "действие".

Важнейшим видом правомерных действий <1> - волевых поведенческих актов - является юридический акт: "...действие лица, направленное на движение конкретного правоотношения" <2>. При этом О. А. Красавчиков принимает то понимание направленности, о котором прежде писали В. М. Хвостов, М. М. Агарков и И. Б. Новицкий: "...лицо, совершающее юридический акт, должно представлять, к чему приведет его действие. При этом нет необходимости, чтобы субъект представлял юридический эффект действия во всех его деталях. Требуется лишь осознание основных очертаний указанного результата. Субъекту сейчас нет необходимости задумываться над возможностью будущих судебных процессов по поводу недостатков в приобретенном имуществе как с хозяйственной... так и с юридической... точек зрения. Нет необходимости, чтобы он разбирался в юридических понятиях и нормах права" <3>. Основной вид гражданско-правовых юридических актов - сделка: "...правомерное юридическое действие, совершенное дееспособным лицом и направленное на установление, изменение или прекращение гражданско-правовых отношений" <4>. Признав "проблему сделки" "одной из центральных проблем науки советского гражданского права" <5>, О. А. Красавчиков, однако, ее почти не обсуждает, точнее, сводит ее к анализу единственного признака сделки - правомерности <6>; при этом анализ получается довольно фрагментарным. -------------------------------- <1> На с. 116 указ. монографии О. А. Красавчиков специально напоминает о правомерности как необходимом признаке всяких юридических актов. Не очень понятно для чего, ибо выше (с. 113) им было вполне ясно сказано, что самой систематизации на акты и поступки подлежат только правомерные действия. <2> Там же. С. 114. <3> Там же. С. 115. <4> Там же. С. 116. <5> Там же. <6> См.: Красавчиков О. А. Указ. соч. С. 118 - 121.

Резюме 14. Итак, О. А. Красавчикову отечественная цивилистика обязана укреплением позиций того понимания юридического факта, которое было предложено Д. Д. Гриммом. Юридические факты - не оттого юридические, что принадлежат к сфере права или обладают особыми юридическими свойствами, а лишь оттого, что нормы объективного права связывают с их наступлением определенные юридические последствия. Юридические факты - факты реальной действительности; соответственно, действие - исключительно психологический, но не юридический феномен. Вероятно, нет нужды еще раз подчеркивать происхождение этой концепции, но это обстоятельство не может служить причиной для недооценки того ее развития, которое мы наблюдаем в работе советского ученого: именно им наиболее ярко выражена мысль о том, что, признавая юридическое значение за действием, под которым понимается только и исключительно волевой (не предполагаемый волевым, а именно волевой!) поведенческий акт (действие как психологический феномен, а не внешне наблюдаемое телодвижение, предположительно волевое лишь потому, что обыкновенно телодвижения с юридическим значением не совершаются просто так, случайно), мы, определяя его юридические последствия, неизбежно должны будем принять во внимание (в большей или меньшей степени) его волевую составляющую.

§ 7. Взгляды Н. В. Рабинович

Н. В. Рабинович также не разрабатывала понятие сделки в целом, уделяя внимание более специальной теме - феномену недействительности сделок и последствиям такой недействительности <1>. Точно так же как и Д. М. Генкин, она оказалась вынуждена предварительно рассмотреть и разрешить ряд вопросов, имеющих более общее значение. -------------------------------- <1> Если Д. М. Генкин говорит о недействительных сделках (т. е. о феномене сделок, хотя и недействительных), то Н. В. Рабинович - о недействительности сделок (т. е. о феномене недействительности). К этому показательному различию мы еще вернемся.

По мнению Н. В. Рабинович, не только действия, но и события "приобретают правовое значение лишь в силу воздействия их НА ЧЕЛОВЕКА, НА ЕГО ОБЩЕСТВЕННЫЕ И, В ЧАСТНОСТИ, ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ" <1> (выделено мной. - В. Б.). Интересно, что автор относит эту мысль к авторитету О. А. Красавчикова, который на самом деле ничего такого не писал. Его фраза: "...даже и в тех случаях, когда в качестве юридического факта выступают юридические события, то последние также оказывают свое воздействие ЛИБО НА ЛИЧНОСТЬ, ЛИБО НА ПРЕДМЕТЫ И Т. Д. ВПОЛНЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КОНКРЕТНЫХ СУБЪЕКТОВ, иначе они для права безразличны" <2> (выделено мной. - В. Б.) разительно отличается от тезиса, приписываемого ему Н. В. Рабинович: отлично видно, что О. А. Красавчиков писал исключительно о фактическом влиянии, оказываемом действиями и событиями, т. е. о том влиянии, которое оказывается ими на реальные жизненные отношения, в то время как Н. В. Рабинович говорит о влиянии еще и на общественные (идеологические), в том числе и правовые отношения. От этого тезис приобрел "замкнутый" характер: получилось, что факты реальной действительности приобретают правовое значение, в частности тогда, когда они воздействуют на правовые отношения. Но разве воздействие на правовое отношение - это не есть правовое значение? Правовое значение приобретается тогда, когда оно... уже имеется. Трудно представить себе нечто более несообразное, и тем не менее эта оговорка заслуживает того, чтобы о ней по крайней мере упомянули, ибо ее появление, как станет понятно позже, не случайно. -------------------------------- <1> Рабинович Н. В. Указ. соч. С. 5. <2> Красавчиков О. А. Указ. соч. С. 27.

Выделяемые Н. В. Рабинович признаки сделки несколько отличаются от традиционных: ею акцентируется внимание на том, что сделка суть не просто волевое действие (волевой акт), но сознательное волевое действие, т. е. "сознательное проявление воли человека" <1>; разумеется, сделка направляется на достижение определенного правового эффекта и тем отличается от юридически результативных правомерных действий, которые "приводят к тем или иным правовым последствиям для субъекта, не будучи специально на это направлены" <2>. Здесь не место обсуждению вопроса о том, может ли проявление воли быть несознательным <3>; интересно то, что в дальнейшем, характеризуя отдельные признаки сделки, она ограничивается освещением вопросов о волевом характере сделки <4> и ее направленности <5>. О сознательности автор более не упоминает. -------------------------------- <1> Рабинович Н. В. Указ. соч. С. 5. <2> Рабинович Н. В. Указ. соч. С. 5. <3> См. об этом, например, Ойгензихт В. А. Указ. соч. С. 15 - 16, 19 - 21, 59 - 64, 97 и др. <4> Рабинович Н. В. Указ. соч. С. 6 - 8. <5> Там же. С. 8.

Сравнение сделок с иными правомерными действиями, очевидно, свидетельствует о том, что сделки, по мнению автора, принадлежат к числу ПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ, что напрямую, впрочем, не констатируется. Это наше предположение косвенно подтверждается следующим абзацем, в котором исследователь противопоставляет сделки правонарушениям, но делает это несколько необычно: по ее мнению, правонарушения "также являются волевыми действиями, но направлены НА ТАКИЕ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В ПРОТИВОРЕЧИИ С ОБЪЕКТИВНЫМ ПРАВОМ" <1> (выделено мной. - В. Б.). Странно, но автор не замечает того, что ею предпринимается попытка сравнения трудно сравнимых вещей: если о правомерности она говорит применительно к самим сделкам, т. е. ДЕЙСТВИЯМ, то о неправомерности - применительно не к правонарушениям (действиям), а ПОСЛЕДСТВИЯМ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ <2>. Но более удивляет авторская сноска к этому абзацу, где говорится буквально следующее: "Недействительные сделки, запрещенные законом, также представляют собой НАРУШЕНИЕ ПРАВА. Тем не менее они не перестают быть сделками и В КАЧЕСТВЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ в смысле главы XIII ГК (ГК РСФСР 1922 г. - В. Б.) ПОНИМАЕМЫ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНЫ" (выделено мной. - В. Б.). -------------------------------- <1> Впрочем, это предположение опровергается текстом сноски 37 на с. 13, где сказано буквально следующее: "...правомерность должна рассматриваться как непременный признак не сделки вообще, а только действительной сделки". Здесь уже налицо влияние М. М. Агаркова. <2> Ниже, на с. 9, характеризуя противозаконные сделки, Н. В. Рабинович пишет, что в них "воля субъекта направлена на совершение действия или достижение цели, которые объективно противоправны". Здесь противоправность отнесена и к самим сделкам (действиям), и к их результатам.

То ли Н. В. Рабинович (уж не под влиянием ли разобранных прежде мест статьи Д. М. Генкина?) задалась целью разрешить противоречие между понятиями сделки и недействительной сделки посредством использования двух различных понятий о неправомерности <1>, то ли решила его просто игнорировать. -------------------------------- <1> Ниже, на с. 12, Н. В. Рабинович действительно говорит о существовании двух видов правонарушений. Недействительные сделки - "правонарушение особого порядка, один из видов правонарушений в широком смысле слова, не совпадающий с теми противозаконными действиями, которые имеют в виду ст. ст. 403 - 415 ГК (ГК РСФСР 1922 г.; т. е. деликтами. - В. Б.) (правонарушениями в узком смысле)". Для того чтобы такая квалификация была правильной, необходимо, очевидно, перестроить всю систематизацию юридических фактов, чего автор, однако, не делает, а против предпринятой в этом отношении попытки О. А. Красавчикова категорически возражает (там же. С. 13). Далее, ближе к концу работы, Н. В. Рабинович внезапно признает ответственность по недействительной сделке... деликтной ответственностью (там же. С. 158). Пойми, кто может!

В вопросе о способе разрешения ситуации несоответствия сделок (действий) подлинной воле совершивших их лиц Н. В. Рабинович склоняется к СМЯГЧЕННОМУ ВАРИАНТУ ВОЛЕВОЙ ТЕОРИИ, УКАЗЫВАЯ, ЧТО "КОЛЬ СКОРО ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ВОЛЯ НАШЛА ВНЕШНЕЕ ВЫРАЖЕНИЕ, необходимо с нею считаться всегда, а не только в случаях, указанных в законе" <1> (выделено мной. - В. Б.). В этом свете довольно странно наблюдать "камень", пущенный ею "в огород" сторонников теории единства воли и волеизъявления <2>: спрашивается, а что же представляет собой предложение самой Н. В. Рабинович, да еще в совокупности с признаваемыми ею презумпцией совпадения воли и волеизъявления и необходимостью защиты лица, неправильно воспринявшего волю контрагента по причине неверного ее выражения от возможных невыгодных последствий? Ну а когда в числе факторов, обусловливающих недействительность сделки, прямо называется "несоответствие между волей и волеизъявлением" <3>, автора просто перестаешь понимать. -------------------------------- <1> Там же. С. 7 - 8. <2> "Эти... авторы не дают решения поднятого вопроса, а лишь высказывают общие суждения" (там же. С. 7). <3> Там же. С. 8.

Дальнейшие интересующие нас рассуждения ученого касаются полемики между позициями Перетерского - Агаркова, с одной стороны, и Генкина - Новицкого - с другой. Н. В. Рабинович не соглашается ни с одной из них, предлагая третье решение: "...недействительные сделки, несомненно, являются действиями неправомерными. Они потому и признаются недействительными, что противоречат нормам права... Но из этого не следует, что она перестает быть сделкой, представляет собой деликт, точно так же, как не перестает быть административным актом тот акт, который является незаконным... как не перестает быть договором тот договор, который не исполняется" <1>. И хотя аналогия с договором здесь явно неуместна, все же сравнение с административным актом заставляет задуматься: а может быть, и в самом деле правомерность не является неотъемлемой характеристикой сделки? -------------------------------- <1> Рабинович Н. В. Указ. соч. С. 11; еще раз о том же, но иными словами - см. на с. 13.

Что же приводит автора к подобному - внутренне противоречивому с канонической точки зрения - выводу? Простое соображение: "недействительная сделка... обладает признаками, которые свойственны сделкам" <1>, т. е. представляет собой действие волевое, направленное на юридические последствия, причем нельзя исключить того, что участники сделки стремились эти последствия создать, ВПОЛНЕ ИСКРЕННЕ ПОЛАГАЯ ИХ ПРАВОМЕРНЫМИ. И далее: "в результате совершения недействительной сделки возникает определенное правоотношение (хотя и такое правоотношение, которое не имеет права на существование)" <2>. Это - самое неординарное и, увы, самое слабое место авторской теории: выше, при разборе статьи Д. М. Генкина, уже говорилось о внутренней противоречивости понятия о НЕПРАВОМЕРНЫХ, но притом ПРАВОВЫХ последствиях. Выражение "ПРАВОотношение, НЕ ИМЕЮЩЕЕ ПРАВА на существование", - такой же нонсенс, как и, к примеру, горячий снег или шерстяное масло <3>. Соображение о том, что недействительная сделка "недействительна ИМЕННО КАК СДЕЛКА, в силу присущих ей КАК СДЕЛКЕ недостатков" <4> (выделено мной. - В. Б.), не только не спасает теорию, но и окончательно подрывает ее: действие, недействительное как сделка, не является сделкой точно так же, как не является, например, векселем документ, недействительный как вексель. Понятие, не обладающее признаками понятия А. (недействительное как понятие А.), никак не может быть признано понятием А. -------------------------------- <1> Там же. <2> Там же. С. 12. Ниже, противопоставляя сделку недействительную и сделку несостоявшуюся, Н. В. Рабинович пишет: "...недействительная сделка - ЭТО СДЕЛКА, КОТОРАЯ СОСТОЯЛАСЬ, однако в силу присущих ей недостатков ПРИЗНАЕТСЯ ЛИШЕННОЙ ПРАВОВОЙ СИЛЫ" (выделено мной. - В. Б.) (там же. С. 21). Из этой цитаты видно не только то, что автор склоняется к волевой теории уже в ее чистом виде, но и то, что автор различает два вида юридических последствий (правоотношений): 1) созданные самой сделкой (волевым актом) и 2) созданные сделкой и подтвержденные законом. Вот как проявилось изначальное смешение понятий о влиянии действий и событий на фактические отношения с юридическим значением такого влияния. <3> Позднее это высказывание почти слово в слово повторил Р. Г. Насыров: незаконные сделки определены им как "сделки, направленные на установление ЗАПРЕЩЕННОГО ЗАКОНОМ ПРАВООТНОШЕНИЯ... Квалифицирующим признаком незаконных сделок является направленность волеизъявления на возникновение ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, НАРУШАЮЩИХ ПРАВОВЫЕ ЗАПРЕТЫ" (выделено мной. - В. Б.) (Насыров Р. Г. Указ. соч. С. 18). Но бывают ли такие права и обязанности, которые устанавливаются... вопреки запрещениям позитивного права? - вот в чем вопрос! <4> Рабинович Н. В. Указ. соч. С. 21.

Не особенно помогает делу и соображение о том, что неблагоприятные последствия, постигающие участников недействительной сделки (реституция, изъятие и т. д.), являются последствиями не самой сделки, а объявления ее недействительной <1>. Оно, бесспорно, правильно в первой своей части, ибо имущественные последствия недействительности сделок имеют смысл только в том случае, когда помимо самой недействительной сделки было совершено какое-то предоставление во исполнение якобы возникших из нее обязанностей, но совершенно неверно в части заключительной. Отделять недействительную сделку как действие (один юридический факт) от ее объявления недействительной (второй юридический факт) - путь чисто схоластический, ибо заключается в попытке "отделения" от понятия его неотъемлемого свойства, попытке, подобной, например, отделению от понятия газа свойства заполнять весь предоставленный ему объем. Особого акта "объявления сделки недействительной" не знает и не знало ни одно законодательство; в лучшем случае о чем-то похожем можно говорить только применительно к оспоримым сделкам, но не более. Считать юридическим фактом (пресловутым "объявлением") норму закона, закрепляющую тот или другой состав недействительной сделки, конечно же, невозможно. -------------------------------- <1> Там же. С. 15.

Резюме 15. Итог, как можно видеть, не особенно утешителен. Но отрицательный результат - это тоже результат. Общие положения о сделках и недействительных сделках в учении Н. В. Рабинович либо не корреспондируют друг с другом, либо преисполнены внутренних противоречий. Этот опыт, несомненно, заставляет еще раз помянуть добрым словом Д. Д. Гримма - его стройный системный подход и точное разграничение понятий - и уж, во всяком случае, не пытаться подводить понятия под тот или иной тип, искусственно расширяя последний до несообразных границ - правовых последствий, правомерности и противоправности в том или ином (узком или широком) смысле.

§ 8. Взгляды В. П. Шахматова

Некоторого (для целей нашей работы - не столь значительного) внимания заслуживают взгляды В. П. Шахматова. Помимо его следования букве и духу взглядов Д. Д. Гримма на сделку как психологический феномен следует отметить несколько нетрадиционное понимание им цели (направленности) сделки. "Сделки и вызываемые ими правовые последствия, - пишет он, - являются юридическими СРЕДСТВАМИ ДОСТИЖЕНИЯ ЖЕЛАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕАЛЬНЫХ, ФАКТИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ" <1> (выделено мной. - В. Б.). Если обычно сделка определяется как действие, направленное на достижение юридических последствий, то по В. П. Шахматову и сама сделка и ее правовые последствия - это лишь средства для достижения совершенно иной цели - "ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ФАКТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ путем установления, изменения или прекращения соответствующих гражданских прав либо обязанностей" <2> (выделено мной. - В. Б.). Но как такое может быть? Как при помощи права (идеологической субстанции волевого происхождения) можно воздействовать на факт (материальную субстанцию, лежащую вне носителей свободной воли)? Оказывает ли "установление, изменение или прекращение соответствующих гражданских прав либо обязанностей" влияние на какие-нибудь другие отношения, кроме правовых (идеологических, надстроечных, волевых)? Вряд ли. Невольно вспоминается аналогичная мешанина, встретившаяся нам в работе Н. В. Рабинович: факты становятся юридическими оттого, что они приобретают правовое значение, а правовое значение они приобретают оттого, что... воздействуют на права и обязанности. Но если воздействие на права и обязанности это еще не само правовое значение, а лишь его причина, то в чем же тогда, спрашивается, состоит само пресловутое правовое значение? -------------------------------- <1> Шахматов В. П. Указ. соч. С. 74; о том же - в определении действительной сделки на с. 87 - 88. <2> Там же. С. 88.

Второй, интересный для нас момент касается попытки доведения В. П. Шахматовым до логического завершения взгляда И. С. Перетерского и М. М. Агаркова по проблеме соотношения понятий о сделке и недействительной сделке <1>. Показательно, что автор не предпринимает попыток дать определение сделки вообще, предпочитая ограничиться определениями действительной и недействительной сделок <2>. Именно действительная сделка характеризуется таким качеством, как правомерность. Что же касается сделок недействительных, то таковые (по мнению В. П. Шахматова, сформулированному им после довольно длительного изучения понятий о правомерности и противоправности) могут быть как противоправными, т. е. нарушающими запреты правовых норм, так и такими, "недействительность которых обусловлена иными недостатками их состава" <3>. "Вина и нарушение юридического запрета характеризуют противоправную сделку" <4>; "противоправная сделка - это правонарушение" <5>, - заключает он. Всякая противоправная сделка недействительна, но не всякая недействительная сделка противоправна; существуют сделки хотя и правомерные, но "состав которых не соответствует описанным в нормах права признакам состава сделок данного вида" <6>. -------------------------------- <1> В автореферате кандидатской диссертации (1951) ученый прямо пишет, что для сделки характерно "единство субъективной и объективной направленности. Сделка - правомерное действие. Достижение сторонами своих целей путем совершения сделок охраняется законом... Воля сторон в сделке поддерживается объективным правом, поэтому при помощи сделок достигается тот правовой результат, на достижение которого была направлена воля" (Шахматов В. П. Основные проблемы теории сделки по советскому гражданскому праву: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1951. С. 14). И далее: "Сделкой называется правомерное действие, совершенное одним или несколькими лицами, выступающими в качестве субъектов гражданских прав, и приводящее на основании норм объективного права к тем юридическим последствиям, на достижение которых оно направлена" (там же. С. 16). Таким образом, В. П. Шахматов полностью разделяет позицию И. С. Перетерского и М. М. Агаркова. <2> Шахматов В. П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. С. 87 - 88, 164. <3> Там же. С. 131, 136. <4> Там же. С. 137. <5> Шахматов В. П. Указ. соч. С. 140. <6> Там же. С. 164.

Предложенное решение не может не заставить усомниться в его правильности, ибо говорить о противоправности или правомерности возможно в отношении отнюдь не всякого деяния, в том числе и такого, которое по своему внешнему виду весьма напоминает сделку. Как противоправность, так и правомерность - мерка лишь таких деяний, которые подлежат вменению. В. П. Шахматов об этом прекрасно помнит, когда говорит о противоправности, но начисто забывает, когда говорит о правомерности <3>. Верно, конечно, что "односторонние сделки недееспособных и договоры, в которых обеими сторонами являются недееспособные граждане, не являются противоправными" <4>, но это вовсе не означает, что таковые сделки являются правомерными, но недействительными по причине дефектности в ином (нежели содержание) элементе состава (в данном случае - субъектном). Дефектность в ином, чем законное содержание, элементе состава означает отсутствие действия, обладающего одним из необходимых признаков сделки, а может быть, даже и отсутствие самого действия. Если это так, то о действительности (или недействительности) чего мы в таком случае рассуждаем? -------------------------------- <3> "Волеизъявление, совершенное лицом, вполне лишенным дееспособности или же временно находящимся в таком состоянии, когда оно не может понимать значения своих действий... сами по себе взятые, являются действиями юридически безразличными. Они не являются неправомерными, так как не нарушают ни повелений, ни запретов закона. Но они не принадлежат и к числу правомерных юридических действий, так как их совершение не вызывает ни установления, ни изменения, ни прекращения правоотношений" (Агарков М. М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву. С. 344). <4> Шахматов В. П. Указ. соч. С. 145.

§ 9. "Воля и волеизъявление" В. А. Ойгензихта

В. А. Ойгензихт - автор единственной в отечественной правовой литературе монографии, посвященной установлению, если можно так выразиться, специально-юридического понятия воли, т. е. понятия воли, пригодного для его использования в правоведении. Основные положения этой работы суть следующие. 1. Воля (как и действие) - понятие психологической науки. Воля и действия изучаются психологией; право лишь пользуется ее достижениями. Однако и в самой психологии существует несколько различных подходов к пониманию воли <1>. Проанализировав таковые, автор приходит к выводу об общем, объединяющем их начале: "...воля - это неразрывный единый психический процесс... который можно определить как "ПСИХИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ" <2> или, во всяком случае, одну из сторон или форм такого регулирования - "вершину в иерархии уровней психического регулирования деятельности" <3>; может быть, точнее было бы сказать, что пресловутый "волевой процесс" представляет собой все-таки не саму волю, а только проявление воли как особой психической способности человека <4>. "Советская психологическая наука... - заключает он, - в основном рассматривает волю как психический процесс, как категорию, имеющую регулятивную природу, сознательно-регулятивную... Волю можно определить как ПСИХИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ, ЗАКЛЮЧАЮЩЕЕСЯ В ДЕТЕРМИНИРОВАННОМ И МОТИВИРОВАННОМ ЖЕЛАНИИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ, В ВЫБОРЕ РЕШЕНИЯ, РАЗРАБОТКЕ ПУТЕЙ, СРЕДСТВ И ПРИМЕНЕНИЯ УСИЛИЙ ДЛЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ" <5> (выделено мной. - В. Б.). -------------------------------- <1> Об этих направлениях см.: Ойгензихт В. А. Указ. соч. С. 10 - 13. <2> Там же. С. 16, 17; то же - с. 24, 94, 97 (показательный тезис о невозможности противопоставлять друг другу волю в психическом и юридическом смысле). <3> Там же. С. 18. <4> Там же. С. 121. <5> Там же. С. 24.

2. Волевой процесс детерминируется, во-первых, потребностями (которые являются предпосылкой формирования интересов), во-вторых, самими интересами, которые выполняют роль предпосылок к активной деятельности, и, в-третьих - установкой, которая "организует возможности в соответствии с ситуацией и в соответствии с потребностями направляет поведение, определяя его основную закономерность" <1>. Осознанным побуждением к удовлетворению потребностей и интересов (мотивом) воля мотивируется <2>. -------------------------------- <1> Там же. С. 35. <2> Там же. С. 41.

3. Главное для права качество волевых отношений - качество, делающее возможным самое существование права, - заключается в том, что именно волевая природа определенных видов человеческих отношений делает их подверженными правовому воздействию. Именно "волевые отношения, санкционированные правовыми нормами, становятся правоотношениями, т. е. идеологическими волевыми отношениями" <1>, - цитирует В. А. Ойгензихт С. Н. Братуся. "Регулировать... государственными велениями можно лишь поведение, которое зависит от воли людей" <2>, - резюмирует сам автор. Однако очевидно, что и само такое регулирование не может иметь никакой иной природы, кроме волевой. Право (по крайней мере, буржуазное), как известно, есть возведенная в закон воля господствующего класса; стало быть, "без государственной воли, выраженной и закрепленной в нормах, не могут возникнуть правоотношения. Ее приоритет очевиден, но правоотношение становится волевым и в силу вступления в него участников по своей воле" <3>. Даже тогда, когда правоотношения возникают без прямого выражения индивидуальной воли (например, при причинении вреда или правоотношения из юридических событий), они реализуются все равно при помощи волевых действий его участников <4>. Короче говоря, всякое правоотношение - продукт двоякой воли - индивидуальной (частной) и государственной (публичной). -------------------------------- <1> Ойгензихт В. А. Указ. соч. С. 92 - 93. <2> Там же. С. 93; подробнее см. § 1 гл. 6 (с. 110 - 118) монографии. Три года спустя этот взгляд - о волевых отношениях как единственно возможном предмете правового регулирования - был назван господствующим (см.: Малеин Н. С., Мозолин В. П., Прокопченко И. П. и др. Развитие советского гражданского права на современном этапе / Отв. ред. В. П. Мозолин. М., 1986. С. 20, 25 - 30, 58). <3> Ойгензихт В. А. Указ. соч. С. 93. <4> Там же. С. 94.

4. Если верно, что право регулирует исключительно ВОЛЕВЫЕ общественные отношения, то также должно быть верно и то, что СПОСОБНОСТЬ К ВОЛЕВОМУ ПОВЕДЕНИЮ (наличие воли или волеспособность) является БЕЗУСЛОВНО НЕОБХОДИМЫМ (хотя и не всегда достаточным) УСЛОВИЕМ ДЕЕСПОСОБНОСТИ <1>. Однако этот тезис нельзя "переворачивать": "...установление в законе конкретного возраста частичной и полной дееспособности, а также деликтоспособности отнюдь не означает, что именно с этого возраста возникает ВОЛЕСПОСОБНОСТЬ ЛИЦА - способность направлять, регулировать свое поведение. Но этот возраст определяет, с одной стороны, ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, а с другой - ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРАЖАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, вступая в правоотношения" <2> (выделено мной. - В. Б.). -------------------------------- <1> Там же. С. 97 - 98. <2> Ойгензихт В. А. Указ. соч. С. 105.

5. Разумеется, "один лишь психологический процесс (т. е. воля. - В. Б.) иррелевантен для права, необходимо изъявление, выражение воли. Отсюда различаются воля и волеизъявление (объективный элемент)" <1>. Уделив достаточно много места рассмотрению вопроса о понятии волеизъявления и его формах, автор тем не менее от вопроса о юридическом значении ситуаций несовпадения воли изъявленной воле действительной уклонился. Более того, рискнем утверждать, что уклонился он и от последовательного завершения разработки декларированной темы, уйдя в ее частные вопросы - не особенно понятно, по каким критериям выделенные и как друг с другом связанные <2>. Почему? Не имеем ни малейшего понятия и никаких предположений на сей счет. Лишь через три главы авторское исследование возвращается в заданное было русло: "...чему следует отдавать предпочтение при определении действительности сделки - подлинной воле или ее внешнему проявлению?" <3> Такая вполне ординарная постановка проблемы сопровождается одним из классических решений в духе Н. В. Рабинович и В. П. Шахматова: необходимо единство воли и волеизъявления, т. е. приоритет должен отдаваться воле, но ровно настолько, насколько она была выражена вовне и могла быть распознана <4>. -------------------------------- <1> Там же. С. 121. <2> Вот эти вопросы: волевое содержание риска и проблема выбора действия (гл. 7), образование воли юридического лица, вина и воля предприятия (гл. 8), волевое содержание вины вообще, а также вины умышленной и вины неосторожной в особенности (гл. 9). Все они, безусловно, чрезвычайно интересны и непросты, но почему же ими "разбавлено" (или разделено) единое по сути учение о воле и волеизъявлении в сделке? <3> Ойгензихт В. А. Указ. соч. С. 207. <4> Там же. С. 207 - 208.

Резюме 16. Как следовало бы подвести итоги научных изысканий В. А. Ойгензихта? Первые два тезиса никак нельзя признать новыми. То, что воля и действие должны рассматриваться именно как психологические, а не юридические понятия, и то, что мотивация детерминирует одно только поведение, но не волевой акт (действие) в целом <1>, это было доказано (с куда большей всесторонностью и убедительностью) Д. Д. Гриммом. А вот тезисы 3 и 4, в особенности будучи рассматриваемы в совокупности, дают довольно любопытный вывод - совершенно новую и неординарную постановку "вечной" проблемы источника юридической силы сделки. Суть ее вовсе не в противопоставлении воли и закона, но в противопоставлении частной воли воле социальной. Да и сфера действия этой проблемы не ограничивается сделками - она куда как шире, ибо охватывает все без исключения правовые (а, стало быть, и волевые) отношения <2>. Было бы весьма логично, чтобы такой, именно такой - новаторский и весьма рациональный - подход был бы применен ученым к постановке и решению частного проявления "вечной" проблемы теории сделок - проблеме соотношения воли и волеизъявления при их несовпадении. Увы, этого не произошло: как уже указывалось, постановка этой проблемы у В. А. Ойгензихта вполне традиционна, а ее решение встречает существенные возражения. -------------------------------- <1> И не должна приниматься во внимание при обсуждении юридического значения волевого акта. <2> В полном согласии с такой постановкой вопроса находится предлагаемое В. А. Ойгензихтом понятие о дееспособности как о возможности (с одной стороны, для частного лица) выражать свою (частную) волю, а с другой - о возможности (с другой стороны, для третьих лиц) рассчитывать на то, что если кто-то воспользовался такой возможностью, то его можно рассматривать в качестве дееспособного (а, стало быть, и волеспособного) лица.

§ 10. "Учение о воле в юридической сделке" Н. В. Курмашева

В последние годы интерес к проблематике общего учения о сделках определенно возрастает <1>. К сожалению, происходит это под влиянием главным образом чисто практической потребности в разработке смежного понятия - феномена недействительных (или недействительности) сделок <2>. Иными словами, повышение научного интереса является здесь скорее побочным эффектом, чем специально поставленной целью; к тому же происхождение процесса, о побочном эффекте которого идет речь, вряд ли можно назвать здоровым. В одной из наших публикаций мы отмечали, что институт недействительной сделки "стал хитом современной российской судебной и арбитражной практики и распространил влияние далеко за отведенные ему пределы" <3>. Понятно, что в таких условиях, так сказать, на волнах торжества практических потребностей и запросов, литература наводняется работами, не имеющими не только научной, но даже и познавательной ценности. Эти работы, а также исследования о недействительных сделках мы в настоящей части статьи специально рассматривать не будем, планируя ограничиться упоминанием необходимого в позитивной части исследования. Здесь мы разберем лишь одну (!) работу, автор которой профессионально направил свои усилия именно на разработку общетеоретической проблемы, относящейся к институту сделок в целом. -------------------------------- <1> См., например, Ковалев О. А. Аспекты изучения института сделки в теории гражданского права. М., 2001; Он же. Понятие сделки и некоторые вопросы ее недействительности по гражданскому праву России. М., 2001 (брошюрки, не только не имеющие никакой научной, но и познавательной ценности); Кашанин А. В. Кауза сделки в гражданском праве: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002 (интересное высокопрофессиональное исследование, к сожалению, посвященное узкоспециальному вопросу и потому затрагивающее общие положения о сделке только вскользь); Мельников В. С. Теоретические проблемы правового регулирования сделок (по современному гражданскому законодательству РФ): Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2003 (образчик словоблудия); Егоров Ю. П. Правовой режим сделок как средств индивидуального гражданско-правового регулирования: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2004 (то же); Денисевич Е. М. Основы учения об односторонних сделках в гражданском праве. Екатеринбург, 2005 (интересно, но ничего научно ценного); Сенина Ю. Л. Категория воли в гражданском праве России (в аспекте гражданско-правовой сделки): Дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2006 (повторение от собственного имени общеизвестных истин под соусом "коренного изменения законодательства" и "возрастания значения волевого элемента" (С. 4)). <2> Лучшие из современных монографий, касающиеся исследуемой проблематики: Гутников О. В. Недействительные сделки в гражданском праве: Теория и практика оспаривания. М., 2003; Матвеев И. В. Правовая природа недействительных сделок. М., 2004; Тузов Д. О. Иски, связанные с недействительностью сделок: Теоретический очерк. Томск, 1998; Он же. Общие учения теории недействительных сделок и проблемы их восприятия в российской доктрине, законодательстве и судебной практике: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Томск, 2006; Он же. Концепция несуществования в теории юридической сделки. Томск, 2006; Он же. Ничтожность и оспоримость юридической сделки: Пандектное учение и современное право. М., 2006; Он же. Реституция при недействительности сделок и защита добросовестного приобретателя в российском гражданском праве. М., 2007. См. также диссертации Е. Э. Килиной, Н. Д. Шестаковой (2001), О. А. Ковалева, Н. А. Мамедкеримовой, И. В. Матвеева (2002), М. А. Блиновой, В. Г. Голышева, Д. И. Мындри, О. Ю. Савельевой (2003), О. Н. Алексеевой, А. В. Зарубина, А. А. Киселева, Е. В. Мордасова, И. Ю. Павловой, С. Н. Смолькова (2004), В. А. Кияшко, Е. А. Коломиец, С. Д. Мигранова, Е. С. Утехи ной, А. В. Черярина (2005), Г. С. Васильева, И. А. Данилова, А. А. Киселева, Ф. Р. Салаватова, С. А. Черняковой (2006). <3> Белов В. А. Сделки и недействительные сделки: Проблемы понятий и их соотношения // Законодательство. 2006. N 10. С. 20.

В статье Н. В. Курмашева, опубликованной в одном из новейших цивилистических журналов, на основе в общем всестороннего обзора высказываний советских и современных авторов о сущности понятий "воля", "сделка", "действие" и "юридический факт" предпринимается попытка доказать несостоятельность господствовавшей в советской литературе "психологической концепции воли", а точнее, существование не только воли как психического феномена, но и некой особой правовой или юридической воли, воли как специфического правового явления. Основой этой концепции автор считает рассмотренную выше монографию О. А. Красавчикова, а своеобразной вершиной, на которой она приняла законченный вид, - указанную работу В. А. Ойгензихта. Н. В. Курмашев видит три основных причины для того, чтобы усомниться в правильности этой концепции: 1) ее господство зиждется не на "детальном рассмотрении применимости психологического понимания воли к различным институтам гражданского права", а на малоубедительных "общих рассуждениях, основанных зачастую на учении марксизма-ленинизма" <1>; 2) многими советскими учеными - теоретиками и цивилистами - отмечалась невозможность сведения воли к одним только желаниям участников сделки (в качестве примеров автор приводит высказывания М. М. Агаркова, С. Н. Братуся, А. В. Венедиктова, К. А. Граве, С. Ф. Кечекьяна и О. А. Красавчикова) <2>; 3) понимание воли исключительно как психологической категории не вполне совмещается с сущностью некоторых гражданско-правовых институтов, в частности таких, как дееспособность, юридическое лицо, представительство <3>. Кратко остановимся на этих соображениях. -------------------------------- <1> Курмашев Н. В. Учение о воле в юридической сделке в советской и современной российской цивилистической науке // Вестник гражданского права. 2007. N 1. С. 69. <2> См.: Там же. С. 70 - 72. <3> См.: Там же. С. 73 - 77.

а) Недоказанность концепции сама по себе не означает ее неправильности, тем более - "прискорбности"; тот факт, что господствующее воззрение расходится со взглядами Н. В. Курмашева, вовсе не означает "равнодушия к проблеме понятия "воля" в контексте юридической сделки" <1>. Даже если считать, что Н. В. Курмашев прав и "психологическая концепция воли" в советское время приобрела господствующее значение благодаря идеологическим соображениям, это автоматически не означает, что данная концепция неверна. Мало того, самый этот тезис Н. В. Курмашева не имеет ничего общего с действительностью. Очень жаль, что автор посчитал возможным ограничить литературный обзор работами только советского и современного периодов, ибо если бы он потрудился ознакомиться с детально разобранной здесь монографией Д. Д. Гримма (которого менее всего можно заподозрить в приверженности догматам марксизма-ленинизма), то никогда не связал бы господство психологической концепции воли с советской идеологией. -------------------------------- <1> Курмашев Н. В. Указ. соч. С. 72.

b) Н. В. Курмашев признает, что ни одному из советских авторов не удалось создать сколько-нибудь законченной концепции воли как правового феномена, а приводимые им замечания и высказывания в этом направлении носят случайный характер <1>. Но можно ли в таком случае, опираясь на подобные замечания, возводить на них хотя бы какую-то целостную концепцию? Не уверены. Да и правильность авторской трактовки некоторых из приведенных им высказываний вызывает, мягко говоря, сомнения. Таково, в частности, используемое им известное замечание М. М. Агаркова о том, что правоотношение не прекращается оттого, что "участники его спят, о нем не думают или даже не знают о нем" <2>. Сам по себе этот тезис никаких возражений не вызывает, но разве он подрывает позиции психологической концепции воли? Ничуть; чтобы это случилось Н. В. Курмашеву сперва нужно было бы доказать, что правоотношения возникают исключительно по воле их участников. Ошибочность подобного тезиса, однако, слишком очевидна, чтобы всерьез его критиковать. -------------------------------- <1> См.: Там же. <2> Цитируется там же на с. 71. Примечательно, что эту же цитату использовал в свое время И. Б. Новицкий (см. с. 19 - 20 его монографии "Сделки"), но, спрашивается, для чего? Неужели для той же цели, что и Н. В. Курмашев, - доказать непсихологическую природу понятия воли? Ничуть! - только лишь для того, чтобы продемонстрировать, как было бы опасно связывать правовые последствия с одними только психологическими феноменами. Как мы помним, от этой крайности предостерегал еще Д. Д. Гримм.

с) Говоря об институтах, с конструкциями которых психологическая концепция воли якобы не вполне совмещается, Н. В. Курмашев воспроизводит ряд общеизвестных заблуждений, коренящихся главным образом в несообразностях методологического свойства. Например, широко известна оценка психологической составляющей ДЕЕСПОСОБНОСТИ как весьма условной и приблизительной. Действительно, вряд ли закон (который по сути своей представляет общее правило - равную мерку неравных лиц и отношений) способен учесть индивидуальность каждого конкретного физического лица: кто-то до самой старости может не приобрести ни знаний, ни зрелости, достаточных для полноценного ведения гражданской жизни, а кто-то и в 10 лет сумеет продемонстрировать завидную опытность и сметку. Все это верно, только при чем здесь ВОЛЯ? Тот же В. А. Ойгензихт ясно и совершенно правильно написал, что "установление в законе конкретного возраста частичной и полной дееспособности... отнюдь не означает, что именно с этого возраста возникает ВОЛЕСПОСОБНОСТЬ ЛИЦА... Этот возраст определяет, с одной стороны, ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, а с другой - ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРАЖАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, вступая в правоотношения" <1> (выделено мной. - В. Б.). Наличие воли и способность к совершению действий, по внешним признакам похожих на выражение воли, - это явно не одно и то же. Если институт дееспособности что-то и иллюстрирует, то только неосновательность признания юридического значения за психологической волей лица, во всяком случае, совершения действий, похожих на выражение воли. -------------------------------- <1> Ойгензихт В. А. Указ. соч. С. 105.

С институтом представительства Н. В. Курмашев поступает, мягко говоря, предвзято, а именно отталкивается от взгляда, согласно которому для оценки действительности сделок, совершенных через представителя, необходимо всякий раз принимать во внимание волю не только представляемого, но и представителя. Именно это воззрение и оставляет ему необходимое "пространство" для критики. Стоит, однако, только лишь согласиться с тем (вполне очевидным, на наш взгляд) утверждением, что воля представляемого если и имеет какое-то юридическое значение, то далеко не как общее правило, как все становится на свои места. Об остальных примерах, приводимых Н. В. Курмашевым, много говорить не приходится. Тезис о том, что "правовое значение имеет не все содержание воли, относящееся к сделке, а лишь какие-то его части" <1> (абсолютно верное), на самом деле не доказывает ровным счетом ничего - ни истинности психологической концепции воли, ни ее ложности. Оно лишь иллюстрирует, что не всякий содержательный элемент воли имеет юридическое значение; не имеют такового, например, мотивы сделки. Пример с институтом кабальной сделки доказывает лишь неправильность ее расхожей литературной трактовки как сделки с пороками воли, т. е. совсем иной тезис, нежели тот, что пытается обосновать автор <2>. Причислять же к аргументам в пользу "правовой концепции воли" тот факт, что расхождение между волей и ее изъявлением участника кабальной сделки отнюдь не всегда "замечается" правом, - значит пренебрегать предостережением Д. Д. Гримма о недопустимости смешения вопроса о несоответствии воли и волеизъявления с вопросом о том, когда такое несоответствие имеет юридическое значение <3>. -------------------------------- <1> Курмашев Н. В. Указ. соч. С. 77. <2> Там же. С. 78 - 79. <3> То же можно сказать и об иных случаях признания сделок недействительными (там же. С. 79), а также о нормах закона, ограничивающих возможность выяснения действительной воли сторон при толковании договора (там же. С. 79 - 80).

d) Отдельно следует сказать об институте воли юридического лица. По мнению Н. В. Курмашева, он также иллюстрирует несостоятельность психологической концепции воли. На первый взгляд, действительно, как бы ни трактовалась воля - как особый ли психический процесс, одна ли из его сторон или одно из свойств психики, - совершенно очевидно, что ничего подобного не может быть присуще юридическому лицу - образованию, лишенному психики. В совокупности с представлением о вине понятие о воле юридического лица было камнем преткновения цивилистики советской и продолжает волновать умы современных ученых. Но так ли все страшно и неразрешимо, как кажется на первый взгляд? Самое поверхностное ознакомление с литературой вопроса позволяет выявить следующую общую для всех источников черту: вопросы о воле и вине юридических лиц никем (подчеркиваем это: никем!) из их исследователей не связываются с проблемой теоретического объяснения сущности юридического лица. А между тем связь эта настолько крепка и непосредственна, что остается только удивляться, как вообще до сих пор ее удавалось не замечать. Не вдаваясь подробно в проблему сущности юридического лица, мы полагаем, что сказать о ней здесь все же кое-что нужно. Ставить и обсуждать вопрос о воле и вине юридических лиц возможно только в рамках реалистического объяснения сущности юридического лица. Говорить о воле и вине юридического лица с позиций той или другой теории фиктивного направления, возможно в точно таком же смысле, в каком мы говорим о его имуществе, правах, обязанностях и т. д. Юридическое лицо-фикция является лишь точкой приражения (приурочения, прикрепления) прав, обязанностей, имущества, доходов, воли и вины, в действительности принадлежащих другим лицам; оно - инструмент воплощения в жизнь, проводник чужой воли и носитель чужой вины. Чьей: руководителя ли, работников ли, учредителей - это следующий уровень проблемы, трактующий о так называемом субстрате юридического лица и для нас непосредственного интереса не представляющий. Здесь важно сказать о другом: если и можно говорить о каких-то традициях советской и российской цивилистики, то одной из закономерностей, которая могла бы претендовать на такую роль, является объяснение сущности юридического лица с позиций теорий именно фиктивного направления. Самый вопрос о сущности юридического лица советские и современные российские цивилисты формулируют следующим образом: кто (или даже что) стоит за юридическим лицом-госорганом (в частности, государственным предприятием или учреждением), чью волю это "лицо" выражает? - волю ли государства (С. И. Аскназий), трудового коллектива (А. В. Венедиктов), руководителя (Ю. К. Толстой), предназначенного служению определенным целям имущества (Е. А. Суханов) и т. д. Апогеем такого подхода стали взгляды О. А. Красавчикова, объявившего юридическое лицо носителем и выразителем воли, являющейся продуктом неких "социальных связей" (каких именно - это вопрос в каждом конкретном случае индивидуальный), и Б. И. Пугинского, не усматривавшего в юридическом лице ничего другого, кроме правового средства кумуляции и выражения вовне чьей-то воли, чьих-то потребностей и интересов (чьих? - вопрос второстепенный). Как видим, самая постановка вопроса о сущности юридического лица свидетельствует о том, что обсуждающими его учеными заранее отдано предпочтение фиктивному направлению в объяснении сущности юридического лица. Примечательно, что даже те ученые, которые позиционируют себя в качестве сторонников той или другой реалистической теории, в действительности оказываются приверженцами теории фикции, элементарно путающими вопрос о сущности юридического лица с вопросом о его субстрате. То, что исследователь занялся поиском субстрата юридического лица, еще не означает, что перед нами приверженец реалистической теории. Субстрат у юридического лица есть при любом объяснении - иначе останется неясным, как и чем юридическое лицо будет проявлять себя в реальной жизни, в фактических отношениях, об участии в которых нередко забывают. Важно, стало быть, не наличие субстрата, а его функциональное соотношение с юридическим лицом. Если юридическое лицо "хочет" и делает то, чего "хочет" и делает субстрат, если действия юридического лица - это действия субстрата, если его потребности, интересы, воля и вина - это воля и вина субстрата, то перед нами, как ни крути, будет теория фикции. Если же юридическое лицо обладает своими собственными самостоятельными потребностями, интересами, волей и виной, не совпадающими с потребностями, интересами, волей и виной субстрата, если субстрат является не "подкладкой" юридического лица, а, напротив, носителем и выразителем его автономной свободной воли - вот только тогда перед нами и будет реалистическая теория. Образно говоря, если субстрат стоит "за юридическим лицом", является его "подкладкой", то перед нами теория фикции; если же юридическое лицо располагается за субстратом, само будучи "подложкой" этого субстрата, - теория реалистического направления. Сказанное позволяет видеть, что в традиционной для отечественной цивилистики постановке проблемы воли юридического лица заложено глубинное внутреннее противоречие: с одной стороны, юридическое лицо рассматривается как фикция, с другой - проблема воли формулируется так, будто феномен юридического лица получает реалистическое объяснение. Нужно выбрать что-то одно. Существующая российская литература по проблеме сущности юридического лица, сама современная ситуация (правопорядок), а косвенно и некоторые положения действующего законодательства не оставляют сомнений: выбрана теория фикции. В таком случае проблема воли юридического лица попросту испаряется, ибо не находит почвы для постановки и обсуждения.

Резюме 17. Итоговым выводам Н. В. Курмашева нельзя не отдать должное, ибо большинство их резко дисгармонирует с содержанием всей статьи надлежащей умеренностью и строгой логикой. "Основная причина непригодности для целей гражданского права психологического понятия "воля" заключается в том, что оно носит сугубо субъективный характер, что делает его недоступным для непосредственного восприятия человеком" <1>, - пишет он. Верно. Но что это означает? Только то, что ПРАВО НЕ МОЖЕТ, а, стало быть, по общему правилу И НЕ ДОЛЖНО СЧИТАТЬСЯ С ВОЛЕЙ (психическим процессом), НЕ ДОЛЖНО ПРИДАВАТЬ ЕЙ ЮРИДИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ иначе как в тех случаях и постольку, когда и поскольку содержание воли нашло себе внешнее выражение (волеизъявление). Вывод этот вполне традиционен (О. А. Красавчиков, И. Б. Новицкий, Н. В. Рабинович, В. П. Шахматов и др.) и уж, конечно, не свидетельствует ни о "непригодности" (несовместимости, несоответствии) ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ВОЛИ, ни о существовании какой-то особой ВОЛИ ПРАВОВОЙ. Воля, понимаемая как психический процесс или психологическое состояние, "не является элементом правовой конструкции сделки" <2> - верно. Но это означает лишь неправильность традиционного взгляда на волю или на соответствие воле волеизъявления как условия действительности сделки - только и всего! На последнем тезисе, однако, Н. В. Курмашев не настаивает, отчего вновь впадает в противоречие с самим собой: "ВОЛЯ" КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СДЕЛКИ и психологическая категория "воля"... не являются тождественными... Только понимание воли как правового понятия жизнеспособно С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ СДЕЛКИ" <3> (выделено мной. - В. Б.) и т. д. Стоп, стоп, стоп! А разве Н. В. Курмашев только что не доказал, что воля не является элементом правовой конструкции сделки? А если доказал, то почему вдруг возобновил рассуждения о волеэлементе? Ответ прост: Н. В. Курмашев разгромил вовсе не психологическое понятие воли, а взгляд, согласно которому воля (сама ли или в связи с ее выражением вовне) имеет какое-то значение для действительности сделки, чего, однако, сам не заметил и продолжил руководствоваться этим взглядом. Напрасно. -------------------------------- <1> Курмашев Н. В. Указ. соч. С. 80. <2> Там же. С. 82, 83. <3> Там же. С. 83.

По крайней мере к собственным рассуждениям следует относиться гораздо более внимательно.

Название документа