§ 3. Специальные виды хранения

Выделение специальных видов хранения и их самостоятельное регулирование, проведенное в § 3 гл. 47 ГК, обусловливается присущими им особенностями. Прежде всего они касаются оснований возникновения отношений по хранению, специфики их субъектного состава, объектов хранения и некоторых других характеристик.

 

§ 3. Специальные виды хранения 399

1. Хранению в ломбарде посвящены ст. 919–920 ГК. Хранителем по такому договору выступает особый субъект – ломбард, которым признается коммерческое юридическое лицо. Помимо осуществления операций по хранению ломбард в силу ст. 358 ГК может принимать в залог движимое имущество в обеспечение краткосрочных кредитов. Ломбард действует на основании лицензии, выдаваемой в соответствии с Положением о лицензировании деятельности ломбардов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 9 октября 1995 г. № 9841.

Договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащих гражданам, носит публичный характер (ст. 426 ГК) и должен заключаться с каждым, кто обратиться. При сдаче на хранение вещи оцениваются сторонами в соответствии с ценами на аналогичное имущество, которые установились в торговле. В удостоверение заключения договора поклажедателю выдается именная сохранная квитанция, содержащая сведения о качестве и количестве переданных ломбарду вещей, а также их стоимости. В обязанности хранителя включается страхование за свой счет принятых вещей в полной сумме их оценки (п. 4 ст. 919 ГК).

Договор хранения в ломбарде относится к категории возмездных и всегда имеет срочный характер. Однако по истечении срока действия договора ломбард должен хранить вещи, не востребованные поклаже-дателем, еще в течение двух месяцев с взиманием за это платы, после чего может их реализовать в порядке, установленном п. 5 ст. 358 ГК. Денежные средства, вырученные от продажи вещей, передаются поклажедателю за вычетом сумм, причитающихся ломбарду.

2. Другим специальным видом является хранение ценностей в банке, регулируемое ст. 921–922 ГК. Банк может принимать на хранение от физических и юридических лиц ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и ценности, в том числе документы. В удостоверение заключения договора соответствующего содержания банк выдает поклажедателю именной сохранный документ. Этот документ служит основанием предъявления поклажедате-лем требования банку о возврате хранимого имущества (п. 2 ст. 921 ГК).

Сохранность ценностей в банке может обеспечиваться различными способами, среди которых особое значение имеет хранение с использованием поклажедателем или с предоставлением ему охраняемого банком индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа, изолированного помещения в банке). Договор хранения в сейфе предоставляет поклажедателю возможность самостоятельно помещать ценности в сейф и изымать их оттуда, для чего банк выдает ему ключ от сейфа,

1 C3 РФ. 1995. № 42. Ст. 3985.

 

400               Глава XVIII. Хранение

идентификационную карточку либо иной знак или документ, удостоверяющий право поклажедателя на доступ к сейфу или его содержимому. Условиями договора также может быть предусмотрено право поклажедателя (клиента) работать в банке с ценностями, хранимыми в индивидуальном сейфе (п. 1 ст. 922 ГК).

Если соглашение предполагает хранение с использованием сейфа, банк принимает от клиента соответствующие ценности, осуществляет контроль за их помещением в сейф и изъятием, а после изъятия возвращает клиенту (п. 2 ст. 922 ГК). При этом на банк возлагается полная ответственность за сохранность содержимого сейфа.

Договор хранения ценностей с предоставлением клиенту индивидуального сейфа предусматривает помещение ценностей в сейф, их изъятие самим клиентом без чьего-либо контроля, в том числе со стороны банка (п. 3 ст. 922 ГК). В такой ситуации банк обязан лишь осуществлять контроль за тем, чтобы доступ к сейфу посторонних лиц был невозможен.

Исходя из содержания возникающих в данном случае отношений, к ним помимо норм о хранении применяются и правила о договоре аренды (гл. 34 ГК).

Ответственность банка за несохранность находящихся в сейфе цен-. ностей наступает только при нарушении им обязанностей по охране самого сейфа. Если будет доказано, что доступ к сейфу без ведома клиента был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы, банк от ответственности освобождается.

3. К числу специальных видов хранения относится хранение вещей в камерах хранения, находящихся в ведении транспортных организаций. Такой договор является публичным, т.е. приниматься на хранение должны вещи любых обратившихся лиц – пассажиров и других граждан независимо от наличия у них проездных билетов. Оформляется договор посредством' выдачи поклажедателю квитанции или номерного жетона, подтверждающих факт принятия имущества на хранение. По-клажедатель вправе требовать выдачи хранимой вещи, предъявив квитанцию или жетон, а в случае их утраты, – представив любые доказательства принадлежности ему этой вещи (п. 2 ст. 923 ГК).

Камера хранения обязана хранить вещи в течение срока, установленного соглашением сторон или транспортным законодательством. По истечении этого срока невостребованные вещи хранятся еще 30 дней, а затем могут быть реализованы хранителем в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 899 ГК.

В случае утраты, недостачи или повреждения имущества, сданного в камеру хранения, хранитель обязан возместить поклажедателю воз-

 

§ 3. Специальные виды хранения 401

никшие в связи с этим убытки в течение 24 часов с момента предъявления соответствующего требования. При этом размер убытков ограничивается суммой, в которую поклажедатель оценил вещи, передавая их на хранение.

4. Особые правила установлены для хранения в гардеробах организаций. Такое хранение предполагается безвозмездным, если вознаграждение прямо не предусмотрено соглашением между хранителем и по-клажедателем или не обусловлено иным очевидным способом (п. 1 ст. 924 ГК). Независимо от характера договора хранитель в целях обеспечения сохранности вещи обязан принимать все меры, определенные законом, правовыми актами, договором, а также соответствующие обычаям делового оборота и существу обязательства (п. 1,2 ст. 891 ГК).

Эти же правила действуют в случаях, когда граждане оставляют верхнюю одежду, головные уборы и иные подобные вещи без сдачи на хранение в местах, отведенных для таких целей в организациях и средствах транспорта. Следовательно, отведение организацией специально оборудованного дляхранения вещей посетителей места рассматривается как публичная оферта, а фактическое оставление вещи в этом месте – как акцепт.

5. Определенными особенностями обладает хранение вещей в гостинице, а равно в мотелях, домах отдыха, пансионатах, санаториях и других подобных организациях, предоставляющих гражданам возможность временного проживания.

Согласно п. 1 ст. 925 ГК гостиница отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, внесенных в гостиницу проживающим в ней лицом, без особого о том соглашения.

В этой связи в научной литературе была высказана точка зрения, что хранение в гостинице возникает в силу закона*. Однако вряд ли это мнение можно признать обоснованным. Буквальное толкование п. 1 ст. 925 ГК позволяет сделать вывод о том, что поклажедателем в данном случае всегда выступает лицо, проживающее в гостинице, т.е. заключившее договор об оказании гостиничных услуг. При этом императивная норма закона возлагает на гостиницу обязанность обеспечивать сохранность вещей постояльцев, в связи с чем специальное согласование данного условия сторонами не требуется. Тем самым сохранение вещей, принадлежащих проживающим в гостинице лицам, осуществляется на основании договора об оказании возмездных услуг, составной частью которого в обязательном порядке выступает соответствующее условие о хранении.

' См."Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй / Под род. О.Н. Саднкова. М., 1996. С. 497.

 

402

Глава XVIII. Хранение

 

 

 

Следует отметить, что гостиница отвечает за сохранность только внесенных в нее вещей. Ввнесенной в гостиницу считается вещь, вверенная ее работникам либо помещенная в гостиничном номере или ином предназначенном для этого месте (п. 1 ст. 925 ГК). Постоялец, обнаруживший утрату или повреждение своих вещей, обязан без промедления заявить об этом администрации гостиницы. В противном случае хранитель будет освобожден от ответственности за несохранность вещей.

Данные правила не распространяются на драгоценные вещи постояльца, в том числе деньги, иные валютные ценности, ценные бумаги. Их хранение не включается в содержание договора об оказании гостиничных услуг и осуществляется на основании самостоятельного соглашения. За сохранность такого имущества гостиница отвечает при условии, что оно было специально принято на хранение либо было помещено постояльцем в предоставленный ему гостиницей индивидуальный сейф независимо от того, где он находится, – в его номере или ином помещении гостиницы.

Отношения, складывающиеся в случае помещения вещей в сейф, имеют арендный характер, а потому гостиница освобождается от ответственности за утрату содержимого сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома постояльца был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы. .

6. Секвестр или хранение вещей, являющихся предметом спора, регулируется в ст. 926 ГК. Данный вид хранения применяется, когда между двумя или несколькими лицами возник спор о праве на вещь, в том числе недвижимую. Предмет спора передается на временное хранение третьему лицу либо по соглашению всех спорящих (договорный секвестр), либо по решению суда (судебный секвестр). Хранитель принимает на себя обязанность после разрешения спора вернуть вещь только тому, кто будет признан ее законным владельцем.

Особенностью секвестра является возмездность складывающихся отношений, так как хранитель обычно имеет право на вознаграждение за счет спорящих сторон, если иное не установлено договором или решением суда.

Дополнительная литература

Брагинский М.И. Хранение //' ХиП. 1996. № 9. , Цыбулечко З.И. Обязательства хранения в советском гражданском праве. Саратов, 1980.

 

 

Глава XIX СТРАХОВАНИЕ

1. Жизнь человека и его деятельность (производственная, хозяйственная, оборонная) подвергается риску. Риск нельзя исключить, однако возможно, заранее готовясь к наступлению случайных обстоятельств, уменьшить возможные имущественные потери.

Одним из средств, позволяющих возместить имущественные потери, является страхование. В основе страхования лежит идея распределения убытков, возникающих у одного лица, между множеством лиц, для каждого из которых они мало ощутимы. С этой целью (с целью компенсировать убытки при наступлении потерь) за счет взносов множества лиц образуется централизованный страховой фонд, управляемый страховой организацией. Деятельность страховой организации представляет собой определенную форму оказания услуг и направлена на объединение денежных средств и последующее их распределение между теми, кто понес убытки без вины.

При этом страховые организации (страховщики) преследуют и собственную выгоду. Аккумулируя определенные денежные средства, которые поступают к ним в виде страховых премий (взносов), и планируя свою деятельность таким образом, чтобы иметь в распоряжении свободные денежные средства и вкладывать их в какую-либо деятельность, они используют их с целью получения дохода.

Страховая деятельность носит в основном коммерческий характер. Инвестиционный потенциал страхового сектора используется в различных сферах предпринимательства и в интересах национальной экономики прежде всего. Несколько иным целям служит социальное страхование, направленное на создание системы оздоровительных мероприятий и системы материального обеспечения в случае временной потери трудоспособности, старости, инвалидности, потери кормильца.

Таким образом, страхование представляет собой системуотноше-ний по защите имущественных интересов физических и юридических лиц (страхователей) при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, которые формируются из уплачиваемых страхователями страховых взносов (страховых премий).

2.- Отношения в области страхования регламентируются прежде всего гл. 48 ГК.

Правила данной главы могут иметь ограниченное применение по отношению к отдельным видам страхования. Так, согласно п. 4 ст. 969 ГК нормы ГК применяются к обязательному государственному страхованию, если иное не предусмотрено законами и иными правовыми ак-

 

404

Глава XIX. Страхование

тами о таком страховании И не вытекает из существа соответствующих отношений по страхованию. Кроме того, правила, предусмотренные гл. 48 ГК, применяются к отношениям по страхованию иностранных инвестиций от некоммерческих рисков, морскому страхованию, медицинскому страхованию, страхованию банковских вкладов и страхованию пенсий, если законами об этих видах страхования не установлено иное.

Принятый 27 ноября 1992 г. Закон РФ «О страховании»1 согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» действовал в части, не противоречащей правилам ГК. В связи с принятием Федерального закона от 31 декабря 1997 г. «О внесении изменений и дополнений в' Закон Российской Федерации «О страховании»2 Закон «О страховании» приобрел новое название «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Действие настоящего Закона распространяется на все виды страхования, за исключением государственного социального страхования.

Глава 48 ГК предусматривает принятие целого ряда законов о страховании, в том числе законов о различных видах обязательного страхования: об обязательном государственном страховании жизни, здоровья и имущества за счет средств, предоставленных из соответствующего бюджета (п. 3 ст. 927 ГК); об обязательном государственном страховании жизни, здоровья и имущества государственных служащих определенных категорий (п. 1 ст. 969 ГК).

Во исполнение законодательных предписаний был'принят, в частности, Федеральный закон от 28 марта 1998 г. «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой полиции»3. Кроме того, предполагается принятие закона о взаимном страховании (п. 4 ст. 968 ГК) и о специальных видах страхования (страхование иностранных инвестиций от некоммерческих рисков; морское страхование, медицинское страхование, страхование банковских вкладов, страхование пенсий).

В настоящее время на уровне специального закона урегулировано медицинское страхование. В области медицинского страхования действует Закон РФ от 28 июня 1991 г. «О медицинском страховании граж-

1 ВВС РФ. 1993. № 2. Ст 56

2 СЗРФ.1998.№1.Ст.4.

3 СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1474; № 30. Ст. 3613.

 

405

Глава XIX. Страхование

дан в Российской Федерации»1 (с последующими изменениями и дополнениями).

Кроме Гражданского кодекса и законов, посвященных страхованию и его отдельным видам, к источникам правового регулирования о страховании относятся постановления Правительства РФ2, указы Президента РФ3, нормативные акты министерств4 и ведомств, в том числе приказы и инструкции, издаваемые уполномоченными на то федеральными органами по надзору за страховой деятельностью (ст. 30 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации»)5.

Помимо указанных нормативных актов отношения по страхованию могут регламентироваться по обоюдному согласию сторон стандартными правилами страхования соответствующего вида, принятыми, одобренными или утвержденными страховщиком либо объединением страховщиков, которые издаются в качестве примерных (ст. 943 ГК).

3. Прежде чем рассматривать содержание страховых отношений, следует раскрыть суть основных понятий страхового права.

Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого производится страхование (п. 1 ст. 9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»). Событие, которое рассматривается в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления, т.е. в отношении этого события участникам страхового правоотношения не должно быть заранее известно, наступит оно или не наступит и что, само собой разумеется, наступление его не должно зависеть от их воли.

Страховой риск может иметь различные степени вероятности наступления и влечь за собой различные по размеру убытки. Страховой риск зависит от ряда обстоятельств (например, от возраста лица, техни-

1 ВВС РФ. 1991. № 27. Ст. 920.

2 См.: Положение о Фонде социального страхования Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. № 101 // САПП РФ. 1994. № 8. Ст. 599.; постановление Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. № 1471 «О некоторых мерах по упорядочению выплат за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 48. Ст. 5555; постановление Правительства РФ от 1 октября 1998 г. № 1139 «Об Основных направлениях развития национальной системы страхования в Российской Федерации в 1998–2000 годах» // СЗ РФ. 1998. №40. Ст.4968.

3 См.: Указ Президента РФ от 6 апреля 1994 г. № 667 «Об основных направлениях государственной политики в сфере обязательного страхования» // САПП РФ. 1994. № 15. Ст. 11-74.

4 См.: письмо Министерства 4>инансов РФ от 7 октября 1997 г. «О порядке лицензирования правил страхования лиц, выезжающих за границу» // Страховое дело. 1998. № 1. С. 5, 6.

5 См.: приказ Росстрахнадзора от 18 мая 1995 г. «Об утверждении «Положения о страховом пуле» // Финансовая газета. 1995. № 28.

 

406

Глава XIX. Страхование

ческой оснащенности объекта) и на период действия договора может изменяться в сторону как увеличения, так и уменьшения вероятности его наступления.

Условия страхового договора прямо зависят от степени вероятности наступления страхового риска. Поэтому законодатель предоставляет страховщику право прежде чем вступить в страховые правоотношения со страхователем оценить страховой риск, т.е. решить для себя вопрос, насколько велика степень вероятности наступления предполагаемого события, которое повлечет за собой выполнение страховщиком обязанностей по возмещению убытков в связи с понесенными страхователем потерями.

Чтобы оценить страховой риск при заключении договора страхования имущества и выработать соответствующие условия договора, страховщик вправе осмотреть страхуемое имущество (п. 1 ст. 945 ГК). Страховщик также вправе провести обследование страхуемого лица для оценки фактического состояния его здоровья (п. 2 ст. 945 ГК).

Преследуя все ту же цель защиты интересов страховщика, законодатель вменяет страхователю в обязанность в период действия договора имущественного страхования незамедлительно уведомлять о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, из которых исходил страховщик при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (страховом полисе) и в переданных страхователю правилах страхования (п. 1 ст. 959 ГК). Например, осуществлялось страхование объекта при условии обеспечения его системой сигнализации. Выведение из строя системы сигнализации является значительным изменением в обстоятельствах, о котором необходимо сообщить, страховщику. ,

Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, которое влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую выплату (п. 2 ст. 9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»).

Таким образом, если страховой риск – предполагаемое событие, то, страховой случай – фактически наступившее событие, то самое, на случай наступления которого производилось страхование.

Страховой интерес рассматривается обычно как основанная на законе, ином правовом акте либо договоре заинтересованность страхователя заключить договор страхования.

Страховой интерес обусловлен потребностью страхователя получить определенную финансовую услугу в виде страхового возмещения .

 

Глава XIX. Страхование 407

или страхового обеспечения, обезопасить себя от несения риска материальных потерь в предусмотренных случаях (в случаях наступления определенных страховых рисков) или, по крайней мере, свести их к минимуму.

В конечном итоге, страховой интерес заключается в наличии заинтересованности у застрахованного лица в ненаступлении страхового риска (за исключением отдельных разновидностей страхования, например, накопительного). Именно этот смысл закладывает законодатель в категорию «страховой интерес», предоставляя возможность застраховать его (п. 2 ст. 929 ГК). Являясь объектом страхования, страховой интерес должен отвечать определенным требованиям. Во-первых, быть действительным. Объясняется это тем, что интерес в сохранении имущества обусловлен имеющимися у лица правами на это имущество (право собственности, обязательственное право) либо иными причинами, основанными на законе, поэтому нельзя застраховать чужой дом, не имея на него никаких прав. Во-вторых, страховой интерес должен быть правомерным. Страхование противоправных интересов запрещено законом, т.е. не допускается страхование на случай наступления неблагоприятных последствий от неправомерных действий (например, страхование на случай возмещения расходов по сделке, которая признается ничтожной).

Однако одновременно по тем или иным соображениям запрещено страхование и некоторых правомерных интересов:

– убытков от участия в играх, лотереях и пари (п. 2 ст. 928 ГК);

– расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников (п. 3 ст. 928 ГК).

Страховая сумма – определенная договором страхования или определенная законом денежная сумма, в Пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного страхования или которую он обязуется выплатить по договору личного страхования (п. 3 ст. 947 ГК).

Страховая сумма определяется сторонами по их усмотрению. Однако при страховании имущества или предпринимательского риска страховая сумма не должна превышать их действительную стоимость (страховую стоимость) (п. 2 ст. 947 ГК). Если страховая сумма, указанная в договоре страхования имущества или предпринимательского риска, превышает страховую стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость (п. 1 ст. 951 ГК).

Договором может быть предусмотрена иная, более низкая оценка страховой стоимости либо сама страховая сумма устанавливается ниже

 

408

Глава XIX. Страхование

страховой стоимости. В этом случае имеет место неполное имущественное страхование. Страховая сумма, размер которой ориентирован на страховую стоимость, в свою очередь, служит основой для определения размера страхового взноса и страховой выплаты.

Гражданский кодекс дает определение страховой стоимости имущества и страховой стоимости предпринимательского риска. Страховая стоимость имущества определяется как его действительная стоимость в месте его нахождения в день заключения договора страхования. Страховая стоимость предпринимательского риска равна размеру убытков от предпринимательской деятельности, которые страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая (п. 2 ст. 947 ГК).

Страховая стоимость как имущества, так и предпринимательского риска – величина, которая носит в какой-то мере условный характер. Страховая стоимость имущества определяется иногда не на основе его рыночной стоимости, а на основе, например, балансовой стоимости. Что же касается предпринимательского риска, то его страховая стоимость ориентирована на размер ожидаемых убытков, которые нельзя подчас предусмотреть.

Как бы то ни было, стоимость имущества, указанную в договоре страхования, впоследствии оспорить нельзя. Исключением является случай, когда страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора своим правом на оценку страхового риска, был умышленно введен в заблуждение относительно стоимости имущества (ст. 948 ГК). В этом случае страховщику предоставляется право оспорить страховую стоимость имущества.

Страховая выплата – денежная сумма, которую страховщик обязан уплатить в соответствии с законом или договором страхования в результате наступления страхового случая. В договоре имущественного страхования страховая выплата определяется как страховое возмещение, а в договоре личного страхования – как страховая сумма.

Страховое возмещение может равняться страховой сумме либо быть меньше последней, но не может превышать ее.

Страховая премия – плата за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке ив сроки, установленные договором страхования (п. 1 ст. 954 ГК). Страховая премия может носить разовый характер, а может выплачиваться в рассрочку и вноситься частями, т.е. в виде страховых взносов. Таким образом, страховой взнос – часть страховой премии, подлежащей уплате в рассрочку.

Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, договором могут быть определены'последствия

 

Глава XIX. Страхование 409

неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов (п. 3 ст. 954 ГК). В текст договора, например, можно включить условие, устанавливающее, что договор считается расторгнутым с момента просрочки внесения страхового взноса либо продолжает действовать, если просрочившая сторона уплатит штрафные санкции.

Если просрочка внесения очередного страхового взноса не служит основанием для расторжения договора, а страховой случай наступил в период просрочки, то единственной мерой, которую может применить страховщик по отношению к страхователю, – зачесть сумму просроченного страхового взноса при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения по договору имущественного страхования или страховой суммы по договору личного страхования (п. 4 ст. 954 ГК).

В договоре страхования важно правильно определить размер подлежащей уплате страховой премии, с учетом интересов страхователей и страховщиков. Для страхователей страхование не должно являться тяжелым бременем (ведь в интересах страховщиков выгодно как можно больше привлечь клиентов). В то же время полученные от страхователей взносы (премии) должны обеспечивать страховщикам прибыль.

С этой целью разрабатываются страховые тарифы, которые определяют премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового риска. Например, можно установить, что с каждых 10 тыс. страховой суммы страхователь обязан выплачивать 100 руб. в качестве страховой премии. Тогда при страховании имущества на сумму 50 тыс. руб., страхователь должен будет уплатить страховщику страховую премию в размере 500 руб.

Законодатель предоставил страховщику право самому разрабатывать страховые тарифы. Однако в предусмотренных законом случаях размер страховой премии определяется в соответствии со страховыми тарифами, которые устанавливаются или регулируются органами государственного страхового надзора. Кроме того, тарифы страховых взносов в области социального страхования граждан, которые устанавливаются, как правило, каждый год, регулируются федеральным законом1.

4. В Гражданском кодексе закреплена система страховых обязательств, в соответствии с которой страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования (ст. 927 ГК). В основе деления договоров страхования на имущественные и личные лежит страховой интерес, объект страхования. В основе лично-

1 См.: Федеральный закон от 8 января 1998 г. «О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и в фоиды обязательного медицинского страхования на 1998 год» // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 225.

 

410

Глава XIX. Страхование

го страхования лежит личный интерес, в основе имущественного – имущественный.

В свою очередь, имущественное страхование и личное страхование делится на подвиды. Критерий классификации договоров личного и имущественного страхования на подвиды все тот же – страховой интерес. В соответствии со страховым интересом договоры личного страхования можно классифицировать на договор страхования жизни, договор страхования здоровья и т.д.

Договоры имущественного страхования можно разделить на договоры страхования имущества в связи с риском утраты, недостачи или повреждения; договоры страхования гражданско-правовой деликтной ответственности; договоры страхования убытков от предпринимательской деятельности.

В рамках имущественного и личного страхования существуют специальные виды страхования. К их числу отнесено страхование иностранных инвестиций от некоммерческих рисков, морское страхование, медицинское страхование, страхование банковских вкладов и страхование пенсий (ст. 970 ГК). Выделение данных видов страхования в отдельную группу обусловлено законодательным регулированием указанных страховых отношений на уровне специальных законов, которые либо уже действуют (Закон РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»), либо которые предстоит принять.

Указанные виды (подвиды) страхования могут осуществляться в добровольной либо обязательной форме.

Добровольное страхование осуществляется по воле сторон, на основании договора, заключаемого по их усмотрению.

Обязательным является страхование, которое осуществляется в силу закона, обязывающего стороны заключить договор страхования на предусмотренных в законе условиях (п. 2 ст. 927 ГК). Не считается обязательным страхование, обязанность осуществить которое вытекает из указаний, содержащихся в договоре (например, в предварительном договоре) либо в учредительных документах юридического лица.

Объекты, подлежащие обязательному страхованию, страховые риски и минимальные размеры страховых сумм должны быть определены законом или в установленном им порядке (п. 3 ст. 936 ГК). Закон вводит некоторые ограничения относительно объектов (страховых интересов) в обязательном страховании. Эти ограничения вытекают прежде всего из требований, предъявляемых к страховому интересу вообще. Кроме того, законодатель исходит из того, что целью обязательного страхования является защита социально значимых интересов и что

 

Глава XIX. Страхование 411

обязательное страхование не должно выступать в качестве принудительного язъятия определенных денежных средств.

Объектом обязательного страхования может быть либо страхование личности или имущества других лиц (договор страхования в пользу выгодоприобретателя), либо риск собственной ответственности за причинение вреда или за нарушение договора (п. 1 ст. 935 ГК). И в первом, и во втором случаях страхование осуществляется в интересах третьего лица – выгодоприобретателя.

Обязательное имущественное страхование для имущества юридических лиц может быть установлено законом лишь в отношении имущества, являющегося государственной или муниципальной собственностью (п. 3 ст. 935 ГК). В данном случае обязательное страхование целесообразно, поскольку имеет общественное значение.

Суть обязательного страхования заключается в том, что обязанным в договоре является страхователь, который страхует за свой счет риск выгодоприобретателя (если только выгодоприобретателем не является пассажир, риск которого страхуется за его счет), будучи с точки зрения закона ответственным за данное лицо либо обязанным перед - ним. В силу этих причин страхователь не вправе уклониться от заключения обязательного договора страхования либо заключить его на менее выгодных по сравнению с предусмотренными законом условиях.

В случае нарушения страхователем обязанности по обязательному страхованию для него наступают неблагоприятные последствия, предусмотренные ст. 937 ГК.

Если такой договор не заключен страхователем, выгодоприобрета-тель может обратиться в суд с требованием о понуждении к заключению договора и при наступлении страхового случая потребовать страховое возмещение на тех же условиях, на каких оно должно было быть выплачено при надлежащем страховании. Более того, все суммы, неосновательно сбереженные страхователем в результате того, что он не заключил договор либо заключил его на менее выгодных, чем предусмотрено законом, для выгодоприобретателя условиях, взыскиваются в доход Российской Федерации с начислением на эти суммы процентов по правилам ст. 395 ГК.

Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного страхования жизни, здоровья и имущества граждан за счет средств, предоставленных из соответствующих бюджетов министерствам и иным федеральным органам исполнительной власти (страхователям). Такое страхование относится к обязательному государственному страхованию, которое распространяется на граждан – государственных служащих определенных категорий (судей, военнослужащих и т.д.) в

 

412

Глава XIX. Страхование

целях обеспечения социальных интересов граждан и интересов государства (п. 1 ст. 969 ГК).

Чаще всего обязательное государственное страхование осуществляется непосредственно на основании законов и иных правовых актов. Заключение договора в данном случае, как правило, необязательно. Страхователи лишь делают определенные отчисления в виде страховых взносов в размере, определенном законом и иными правовыми актами, страховщикам, которые свидетельствуют о наличии страховых правоотношений между ними.

К обязательному государственному страхованию применяются общие правила о страховании, если иное не предусмотрено законами и иными правовыми актами о таком страховании и не вытекает из существа соответствующих отношений по страхованию.

5. Договор страхования является соглашением между страхователем и страховщиком, в силу которого страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а страхователь – уплатить страховые взносы в установленные сроки.

Договор страхования является возмездным, поскольку страхователь уплачивает страховую премию, включающую в себя вознаграждение страховщику (другая часть идет на формирование страхового фонда) за предоставленную услугу обеспечить страхователю при наступлении страхового случая страховую выплату.

Страховой взнос – плата за несение страховой организацией соответствующего риска. Поэтому договор страхования остается возмездным и тогда, когда страховой случай не наступает: выплаченные страховые премии не возвращаются или возвращаются неполностью. На такой же позиции стоит и законодатель, определяя в ст. 11 Закона Р<Ь «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховой взнос как плату за страхование.

Договор страхования является двусторонне-обязывающим (взаимным): страхователь обязан внести страховую премию, а страховщик обязуется при наступлении предусмотренного договором события выплатить страховое возмещение или страховую сумму страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования.

Как и в других рисковых (алеаторных) договорах, выполнение страховщиком основной обязанности – произвести страховую выплату – поставлено в зависимость от того, наступит или не наступит страховой случай. При этом страховщик рискует произвести выплату, размеры которой существенно превышают полученное вознаграждение, если,

 

Глава XIX. Страхование 413

например, страховой случай наступил вскоре же после заключения договора.

Договор страхования является реальным. Об этом свидетельствует, в частности, ст. 957 ГК, где говорится, что договор Страхования вступает в силу в момент уплаты страховой премии или его первого взноса. Однако договором может быть установлен и иной срок вступления его в силу, например, с момента достижения соглашения по всем существенным условиям (тогда договор страхования становится консенсуаль-иым) или с момента принятия лица в члены общества взаимного страхования.

Стороны в договоре страхования – страхователь и страховщик. Стороны являются не только обязательными, но и главными участниками страховых обязательств. Страхователь – физическое или юридическое лицо. В обязательстве по страхованию на стороне страхователя могут действовать и другие участники – третьи лица; К ним относятся:

застрахованный – лицо, в пользу которого заключен договор страхования, и выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, назначенное страхователем для получения страховых выплат по договору страхования.

Если страховое правоотношение имеет ограниченный круг участников, в котором представлены только стороны, то страхователь в этом правоотношении является одновременно и застрахованным лицом, и выгодоприобретателем. При заключении страхователем договора в пользу застрахованного выгодоприобретателем становится застрахованное лицо, если только страхователем не назначены в качестве выго-доприобретателя иные физические или юридические лица.

Заключение договора личного страхования в пользу застрахованного возможно с согласия последнего. На это прямо указывается в п. 2 ст. 934 ГК, где говорится о том, что, если застрахованное лицо не совпадает со страхователем (выгодоприобретателем), т.е., когда не исключается появление у этих лиц в связи с заключением договора личного страхования корыстных интересов, которые они могут реализовать за счет застрахованного лица, то договор личного страхования может быть заключен только с согласия застрахованного лица.

В некоторых случаях участие выгодоприобретателя исключено законом. Например, страхование предпринимательского риска допускается только в пользу самого страхователя, В других случаях участие выгодоприобретателя в страховых отношениях ограничено законом. Так, в договоре имущественного страхования имущество может быть застраховано в пользу выгодоприобретателя, не являющегося стороной в договоре, только при наличии у него основанного на законе, ином

 

414              ГлаваХ1Х. Страхование

правовом акте или договоре интереса в сохранении застрахованного в его пользу имущества (п. 1 ст. 930 ГК). Из этого общего правила есть исключение. Договор страхования имущества может быть заключен страхователем, имеющем интерес в сохранении имущества, и оформлен страховым полисом на предъявителя.

Право получить страховую сумму по страховому полису страхователь может реализовать сам, а может уступить его любому другому лицу, в том числе и не имеющему страхового интереса в застрахованном имуществе, передав ему страховой полис (п. 3 ст. 930 ГК).

В ряде случаев участие выгодоприобретателя, напротив, необходимо, например, при страховании ответственности перевозчика. В случае гибели пассажира страховую выплату может получить только выгодоприобретатель, как правило, его родственники.

Выгодоприобретатель приобретает права и обязанности по договору страхования только после того, как изъявит желание на вступление в страховые правоотношения. О его намерении вступить в страховые правоотношения свидетельствует заявление выгодоприобретателя о страховой выплате. Заявив о страховой выплате, выгодоприобретатёль тем самым соглашается с тем, чтобы на него были возложены связанные с этими правами обязанности, в том числе и те, которые лежали на страхователе, но не были выполнены им к моменту предъявления вы-годоприобретателем требования о страховой выплате. Кроме того, на выгодоприобретателя ложится риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее (п. 2 ст. 939 ГК).

До тех пор, пока выгодоприобретатёль не заявит о своем намерении вступить в страховые отношения, обязанным лицом остается страхователь, если только договором не предусмотрено иное, либо обязанности страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен договор (застрахованным).

Страхователь может в любое время заменить выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, письменно уведомив об этом страховщика. Замена выгодоприобретателя по договору личного страхования, назначенного с согласия застрахованного лица, допускается лишь с его согласия и вовсе исключается после того, как выгодоприобретатёль предъявил страховщику требование о выплате страхового возмещения или страховой суммы или выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования (до или после предъявления требования о выплате) (ст. 956 ГК). Если выгодоприобретателем в договоре страхования одновременно является застрахованное лицо, то его замена в договоре личного страхования возможна лишь с его согласия (п. 2 ст. 955 ГК).

 

Глава XIX. Страхование 415

В качестве страховщиков могут выступать юридические лица, имеющие разрешения (лицензии) на страхование соответствующего вида. Требования, которым должны отвечать страховые организации, определяются законами о страховании (ст. 938 ГК).

В соответствии со ст. 25 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» минимальный размер оплаченного уставного капитала, сформированного за счет денежных средств, на день подачи юридическим лицом документов для получения лицензии на осуществление страховой деятельности должен быть не менее 25 тыс. минимальных размеров оплаты труда – при проведении видов страхования иных, чем страхование жизни; не менее 35 тыс. минимальных размеров оплаты труда – при проведении страхования жизни и иных видов страхования; не менее 50 тыс. минимальных размеров оплаты труда – при проведении исключительно перестрахования.

Хотя страхование не признано исключительным видом деятельности страховщиков, предметом непосредственной деятельности страховщиков не могут быть Производственная, торгово-посредническая и банковская деятельность (ст. 6 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»).

Законодательными актами РФ могут устанавливаться ограничения при создании иностранными юридическими лицами и иностранными гражданами страховых организаций на территории РФ (п. 1 ст. 6 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации»).

Такое ограничение относительно организационно-правовых форм, в которых может быть создана страховая организация с участием иностранного капитала, содержится в п. 6 постановления Верховного Совета РФ от 27 ноября 1992 г. «О введении в действие Закона Российской Федерации «О страховании», в силу которого иностранцы могут создавать страховые организации только в форме обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, при этом их доля участия в уставном капитале не должна превышать 49%.

Кроме того, не допускаются страховые организации с участием иностранных инвестиций к деятельности по обязательному государственному страхованию (п. 2 ст. 3 Федерального закона «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой полиции»).

Страховщиками признаются юридические лица – коммерческие организации. Некоммерческой организацией является только общест-

 

416

Глава XIX. Страхование

во взаимного страхования, создание которого предусмотрено ст. 968 ГК. Особенности правового положения таких обществ должны определяться специальным законом, который, однако, не должен противоречить правилам ГК.

Общество взаимного страхования создается путем объединения участниками средств и выступает в роли страховщика по отношению к своим членам-страхователям. Страхование обществами взаимного страхования имущества и имущественных интересов своих членов осуществляется непосредственно на основании членства. Однако учредительными документами общества может быть предусмотрено заключение отдельных договоров страхования с каждым из его членов (п. 3 ст. 968 ГК). Если же общество взаимного страхования примет решение осуществлять страхование лиц, не являющихся его членами, общество должно будет преобразоваться в коммерческую организацию.

В договоре страхования на стороне страховщика могут выступать несколько лиц. Такая множественность лиц на стороне страховщика возможна в случае, когда объект страхования застрахован по одному договору совместно несколькими страховщиками (например, ввиду большой стоимости имущественного комплекса). В этом случае на каждого из страховщиков относится обусловленная договором доля возможных убытков, а также причитающаяся часть страховой премии. Страхование объекта страхования по одному договору несколькими страховщиками получило название сострахования, а соглашение между страховщиками о порядке их совместного участия в страховании называется страховым пулом.

Если в договоре сострахования не определены права и обязанности каждого из страховщиков, то они будут нести солидарную ответственность перед страхователем (выгодоприобретателем) за выплату страхового возмещения по договору имущественного страхования или страховой суммы по договору личного страхования (ст. 953 ГК) по правилам ст. 322–325 ГК о солидарных обязательствах.

Сострахование следует отличать от дополнительного имущественного страхования, когда имущество или предпринимательский риск застрахованы лишь в какой-то части страховой стоимости. В этом случае страхователь вправе осуществить дополнительное страхование в части оставшейся страховой стоимости имущества или предпринимательского риска, в том числе и у другого страховщика, но с тем, чтобы общая страховая сумма по всем договорам страхования не превышала страховую стоимость (ст. 950 ГК). Таким образом, при дополнительном имущественном страховании имеет место страхование одного объекта по нескольким договорам одним или несколькими страховщиками.

 

Глава XIX. Страхование 417

Участие нескольких страховщиков возможно также в форме перестрахования. При перестраховании страховщик страхует у другого страховщика (перестраховщика) риск исполнения всех или части своих обязательств (п. 1 ст. 13 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»). По существу, страховщик перекладывает при этом свой риск полностью или в части на другого страховщика, выступая по отношению к нему (перестраховщику) в роли страхователя.

Перестраховщик обычно возмещает страховщику все его потери либо начиная с определенного предела, лимита (неоплачиваемая часть ущерба называется страховой франшизой), либо в определенной части, хотя и не исключается полное возмещение всех убытков страховщика. Однако по отношению к страхователю по основному договору страховщик, заключивший договор перестрахования с другим страховщиком (перестраховщиком), не перестает оставаться ответственным (п. 2 ст. 13 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»). Возможно последовательное заключение нескольких договоров перестрахования (п. 4 ст. 967 ГК) в соответствии с правилами, предусмотренными ГК в отношении страхования предпринимательского риска, если договором перестрахования не предусмотрено иное (п. 2 ст.967ГК).

При заключении договоров страхования возможно также участие посредников – страховых агентов и страховых брокеров.

Страховые агенты – физические или юридические лица, действующие от имени страховщика и по его поручению в соответствии с представленными полномочиями (п. 2 ст. 8 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации»). Предоставляя соответствующие полномочия своим агентам, страховщик остается ответственным за выполнение условий договора страхования.

Страховые брокеры – юридические или физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве предпринимателей, осуществляющие посредническую деятельность по страхованию от своего имени на основании поручений страхователя либо страховщика (п. 3 ст. 8 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации»), действующие на основании договора комиссии или агентского договора. Поскольку страховые брокеры в отличие от страховых агентов действуют от своего имени, а не от имени страховщиков, то объем их ответственности, определяемой условиями договора между ними, как правило, шире, чем у страховых агентов.

Посредническая деятельность по страхованию, связанная с заключением договоров страхования от имени иностранных страховых орга-

 

418

Глава XIX. Страхование

 

низаций на территории РФ, не допускается, если иное не предусмотрено межгосударственными соглашениями с участием РФ (п. 4 ст. 8 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации»).

В качестве юридических лиц, имеющих прямое отношение к страхованию, Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» называет также объединения страховщиков (союзы, ассоциации и иные объединения). Объединения страховщиков защищают интересы своих членов, осуществляют совместные программы, но непосредственно заниматься страховой деятельностью не могут (ст. 14 Закона).

Объектами договора страхования признаются имущественные интересы. Перечисленные в ст. 4 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации», они дополняются объектами, названными в п. 2 ст. 929 ГК.

К ним относятся:

– по договору личного страхования – имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица;

– по договору имущественного страхования – имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества (ст. 930 ГК); риском ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, риском ответственности по договорам (ст. 931, 932 ГК); риском убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельств, в том числе риском неполучения ожидаемых доходов от предпринимательской деятельности.

Форма договора страхования – письменная, несоблюдение которой влечет недействительность договора (п. 1 ст. 940 ГК). Исключением является договор обязательного государственного страхования (ст. 969 ГК), на который распространяются обычные последствия несоблюдения письменной формы договора, предусмотренные ст. 162 ГК.

Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, подписанного обеими сторонами, либо путем вручения страховщиком страхователю страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного только страховщиком (п. 2 ст. 940 ГК).

Страховой полис может быть разовым и генеральным. При помощи разового полиса осуществляется единовременное страхование имуще-

 

Глава XIX. Страхование 419

ства, ограниченного одним предметом. В рамках генерального полиса осуществляется систематическое страхование различных партий, как правило, однородного имущества на сходных условиях в течение продолжительного срока (определенного или неопределенного) (п. 1 ст.941ГК).

Страхователь, заключивший со страховщиком договор страхования имущества по генеральному полису, обязан в отношении каждой партии имущества, подпадающей под действие генерального полиса, сообщать страховщику обусловленные таким полисом сведения (данные о наименовании и стоимости партии имущества, о выбранных страхователем условиях и сроках страхования) в обусловленный срок, а если такой срок не предусмотрен, – немедленно по их поступлении. Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения таких сведений возможность убытков, подлежащих возмещению страховщиком, уже миновала (п. 2 ст. 941 ГК). Такой способ страхования упрощает взаимоотношения сторон, саму процедуру страхования и обеспечивает непрерывность страхового покрытия.

По требованию страхователя страховщик обязан выдавать страховые полисы по отдельным партиям имущества, подпадающим под действие генерального полиса. В случае несоответствия содержания страхового полиса генеральному полису предпочтение отдается страховому полису на отдельную партию имущества (п. 3 ст. 941 ГК).

При заключении договора страхования страховщик вправе применять разработанные стандартные формы договора или страхового полиса по отдельным видам договора (п. 3 ст. 940 ГК). Подписывая договор стандартной формы или принимая страховой полис, страхователь таким образом соглашается заключить договор на предложенных страховщиком условиях.

В этих отношениях усматриваются признаки договора присоедине-ния.(ст. 428 ГК). Однако это не классическая форма договора присоединения, поскольку в соответствии с п. 3 ст. 943 ГК при заключении договора страхования страхователь и страховщик, могут договориться об изменении или исключении отдельных положений правил страхования и о дополнении правил.

Предложенные страховщиком условия договора принимаются страхователем не сразу, поскольку лишь частично могут быть включены в договор стандартной формы либо страховой полис. Полностью такие условия, на которых заключается договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида (п. 1 ст. 943 ГК). Не включенные в текст договора страхования (страхового полиса) условия, которые содержатся в правилах страхова-

 

420              Глава XIX. Страхование

ния, обязательны для страхователя только в том случае, если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на их применение, а сами правила приложены к нему (п. 2 ст. 943 ГК). Несмотря на то что не включенные в текст договора страхования (страхового полиса) условия договора могут быть не обязательны для страхователя, страхователь вправе ссылаться на них в защиту своих интересов, если на них имеется ссылка в договоре страхования (п. 4 ст. 943 ГК).

Содержание договора страхования составляют права и обязанности сторон: страховщика и страхователя.

Главной обязанностью страховщика является обязанность произвести страховую выплату в установленный срок при наступлении страхового случая. Страховая выплата производится согласно условиям заключенного договора или требованиям закона на основании письменного заявления страхователя и страхового акта.

Акт составляется страховщиком, его представителем или другим уполномоченным на составление акта лицом. Страхователь имеет право самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая. Страховщик также вправе запросить сведения, имеющие отношение к страховому случаю, у предприятий и организаций, которые могут располагать информацией о данном страховом случае. Однако сообщать по запросам страховщика сведения, связанные со страховым случаем, юридические лица не обязаны.

Цель расследования обстоятельств, связанных со страховым случаем, – выявление оснований для страховой выплаты. В ряде случаев страховщик освобождается от страховой выплаты, когда страховой случай наступил вследствие:

1) умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица. Исключением из этого правила являются случаи, предусмотренные п. 2, 3 ст. 963 ГК. Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, даже если вред причинен по вине ответственного за него лица.

Речь в данном случае идет о любой форме вины, в том числе и о вине в форме умысла. Страховщик не освобождается от выплаты страховой суммы, которая по договору личного страхования подлежит выплате в случае смерти застрахованного лица, даже если смерть наступила вследствие самоубийства и к этому времени договор страхования действовал уже не менее двух лет.

Законом, кроме того, могут быть предусмотрены случаи освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения по договорам имущественного страхования при наступлении страхового случая

 

Глава XIX. Страхование 421

вследствие грубой неосторожности страхователя или выгодоприобретателя;

2) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, маневров или иных военных мероприятий;

гражданской войны, народных волнений и забастовок, если иное не установлено законом или договором (п. 1 ст. 964 ГК);

3) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов, если договором не предусмотрено иное (п. 2 ст. 964 ГК);

4) сообщения страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объектах страхования (ст. 944 ГК);

5) умолчания страхователя о наступлении страхового случая (ст. 961 ГК). Неисполнение страхователем обязанности уведомить страховщика о наступлении страхового случая дает страховщику право отказать в выплате страхового возмещения. Этого права у страховщика не возникает, если будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.

После составления страхового акта страховщик принимает решение о страховой выплате либо об отказе в страховой выплате. Страховщик не обязан сообщать страхователю письменно об отказе страховой выплаты с указанием причин отказа. Решение об отказе в страховой выплате может быть обжаловано в суд. Если решение признается судом необоснованным, страховщик несет ответственность, предусмотренную договором за неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязанностей, в частности за просрочку страховой выплаты.

Законодатель .предоставляет сторонам возможность определить размер страховой выплаты по своему усмотрению. Ограничение, которое ставится в договоре страхования имущества или предпринимательского риска относительно размера страховой выплаты, сводится к тому, что размер страхового возмещения не должен превышать страховой стоимости. Лишь при имущественном страховании одного и того же объекта от различных рисков, которое возможно как по одному, так и по нескольким разным договорам, в том числе и с разными страховщиками, общая страховая сумма может превышать страховую стоимость (п. 1 ст. 952 ГК).

При определении размера страховой выплаты стороны могут воспользоваться разработанными системами страхового обеспечения: системой первого риска и пропорциональной.

 

422              Глава XIX. Страхование

В соответствии с системой первого риска размер страховой выплаты по договору страхования имущества или предпринимательского риска определяется по правилу, согласно которому убытки, понесенные страхователем (выгодоприобретателем), компенсируются в полном объеме, но не свыше страховой суммы.

При пропорциональной системе расчетов, которая, в частности, устанавливается законодателем для неполного имущественного страхования, если стороны не установят иной порядок расчета (ст. 949 ГК), страховая выплата покрывает не все убытки страхователя (выгодопри-обретателя), а только их часть, которая рассчитывается пропорционально соотношению страховой суммы и страховой стоимости. Например, стоимость имущества – 7000 руб. Страховая сумма – 700 руб., т.е. составляет 10% стоимости имущества. Значит, при наступлении страхового случая страховщик должен компенсировать лишь 10% убытков. Так, если в результате пожара утрачено 40% стоимости этого имущества, размер страхового возмещения составит 280 руб.

Если страховая сумма выплачивается в форме страхового обеспечения по договору личного страхования, то величина страховой суммы определяется на основании договора, без учета объективных критериев, которые присутствовали в договоре имущественного страхования. Обеспечение выплачивается независимо от сумм, которые причитаются застрахованному по другим договорам страхования, а также по социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда (п. 4 ст. 10 Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации»).

В случаях, когда страховщик выплатил страховую сумму в форме страхового возмещения, к нему в пределах выплаченной суммы переходит право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком. Переход прав от страхователя к страховщику называется суброгацией. Суброгация может иметь место, только когда условия договора не предоставляют страхователю право требования к лицу, ответственному за убытки. При этом условие договора, исключающее переход к страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно (п. 1 ст. 965 ГК).

Перешедшее к страховщику право требования реализуется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем (выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки, которые учитывают прежде всего степень и форму вины лица, причинившего ущерб. Поэтому, когда право требования перешло к страховщику, страхователь (выгодоприобретатель) обязан передать ему все документы и

 

Глава XIX. Страхование 423

доказательства, а также сообщать все известные страхователю сведения, необходимые для осуществления данного права (п. 3 ст. 965 ГК).

Объем перешедших к страховщику в результате суброгации прав уже объема прав, которые может иметь страхователь к причинителю вреда. Поскольку право требования переходит к страховщику в пределах выплаченной суммы страхового обеспечения, его требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб, не могут превышать выплаченных страхователю сумм. Страхователь же имеет право требовать от лица, ответственного за убытки, возмещения и суммы, на которую действительные убытки превышают размер страхового возмещения, т.е. возмещения убытков в полном объеме.

Страхователь (выгодоприобретатель) может отказаться от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком. Осуществление этого права может оказаться невозможным по вине страхователя (выгодоприобретателя). В этом случае страховщик вправе не выплачивать страховое возмещение полностью или в соответствующей части. Страховщик, кроме.того, может потребовать возврата излишне выплаченной суммы страхового возмещения (п. 4 ст. 965 ГК).

Следует иметь в виду, что установленный двухгодичный срок исковой давности по требованиям, связанным с имущественным страхованием, не применяется к требованиям, которые страховщик в порядке суброгации предъявляет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком по договору страхования.

К числу основных обязанностей страховщика можно отнести обязанность сохранять тайну страхования (ст. 946 ГК). Страховщик не вправе разглашать ставшие ему известными сведения о страхователе, застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об их имущественном положении, т.е. сведения, составляющие тайну частной жизни, за разглашение которых предусмотрена ответственность в соответствии с правилами ст. 150 ГК.

Основная обязанность страхователя – уплачивать страховщику страховые взносы.

На страхователе лежат обязанности, связанные с оказанием помощи страховщику в страховой деятельности с наименьшими издержками.

Во-первых, страхователь должен сообщать страховщику известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков, если эти обстоятельства неизвестны и не должны быть известны страховщику (п. 1 ст. 944 ГК).

 

424              Глава'XIX. Страхование

Во-вторых, страхователь должен незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (п. 1 ст. 959 ГК).

Страховщик, в свою очередь, в связи с изменившимися обстоятельствами может потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового риска. Если страхователь откажется изменить условия договора, договор может быть расторгнут по инициативе страховщика (п. 2 ст. 959 ГК). Страховщик вправе требовать расторжения договора имущественного страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора, если страхователь не исполнил своей обязанности сообщить об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска (п. 5 ст. 453 ГК), с зачетом уплаченных страхователем страховых взносов.

На момент расторжения договора изменения в обстоятельствах, которые могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, должны сохранять силу. В противном случае договор не может быть расторгнут по инициативе страховщика (п. 5 ст. 959 ГК).

Указанные последствия изменения страхового риска, предусмотренные законом для договора имущественного страхования, могут иметь место и при личном страховании, если эти последствия указаны в договоре.

В-третьих, страхователь обязан сообщить страховщику о наступлении страхового случая как только ему стало известно о его наступлении. Сообщение должно быть сделано в установленный договором срок, а если договором этот срок не установлен, – в разумный срок.

Узнав о наступлении страхового случая, страхователь, кроме того, должен принять разумные и доступные для него меры, чтобы уменьшить возможные убытки, действуя, таким образом, как в своих интересах, так и в интересах страховщика. Поэтому произведенные страхователем расходы в связи с принятыми мерами, связанными с предотвращением возможных убытков, "частично возмещаются страховщиком пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости (расходы возмещаются полностью, если страховая сумма равна страховой стоимости – п. 2 ст. 962 ГК). Если страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки (имея намерение получить большее страховое возмещение), страхователь освобождается от возмещения убытков, связанных с пассивным поведением страхователя, т.е. страховое возмещение, предус-

 

Глава XIX. Страхование 425

мотренное договором имущественного страхования, выплачивается в этом случае неполностью.

6. Договор страхования действует в течение предусмотренного в нем срока и прекращается исполнением. Исполнение договора страхования не всегда завершается выплатой страховой суммы.

Договор страхования может быть прекращен и досрочно как по объективным, так и по субъективным причинам.

По объективным причинам договор страхования прекращается, если после вступления его в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай (п. 1 ст. 958 ГК).

К таким обстоятельствам, в частности, относятся:

– гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая;

– прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью.

При досрочном прекращении договора страхования по причинам, не зависящим от воли сторон в указанных выше случаях, страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование (п. 3 ст. 958 ГК).

По субъективным причинам договор страхования может быть прекращен досрочно:

– при изменении обстоятельств, которые могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (ст. 959 ГК);

– по инициативе страховщика при существенном нарушении условий договора страхователем (ст. 944 ГК);

– по инициативе страхователя.

По инициативе страхователя (выгодоприобретателя) договор может быть расторгнут в любой момент его действия. В этом случае уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату страхователю, если иное не предусмотрено договором (п. 3 ст. 958 ГК).

Кроме оснований, специально предусмотренных для договора страхования, досрочное прекращение страховых правоотношений возможно и по общим основаниям: ликвидация страховщика либо ликвидация или смерть страхователя.

При прекращении договора страхования вследствие смерти или ликвидации страхователя страховщик обязан вернуть уплаченную страховую премию (если возвращение страховых премий по данному виду договоров предусмотрено законом или договором) в наследствен-

 

426              Глава XIX. Страхование

ную массу (имущество ликвидируемого юридического лица) для последующего распределения.

В связи со смертью страхователя договор страхования не всегда прекращается. Так, в случае смерти страхователя, заключившего договор страхования имущества, его права и обязанности, вытекающие из договора, переходят к наследникам имущества автоматически, о чем они должны незамедлительно письменно уведомить страховщика (ст. 960 ГК). При заключении иных договоров имущественного страхования (страхование ответственности, предпринимательского риска) права и обязанности страхователей могут перейти к наследникам только с согласия страховщика, если законом или договором не предусмотрено иное.

7. Согласно ст. 934 ГК по договору личного страхования страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую страхователем, выплатить единовременно или выплачивать периодически установленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни и здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая).

Данная статья ГК не содержит исчерпывающий перечень возможных страховых случаев. Распространены страхование от несчастных случаев, в том числе лиц, призванных на действительную воинскую службу, страхование на случай смерти, в связи с хирургической .операцией, страхование к бракосочетанию и другие разновидности личного страхования.

Договор личного страхования является договором публичным. Страховщик обязан застраховать любое лицо, которое к нему обратится.

При заключении договора личного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение по всем существенным условиям:

– о застрахованном лице;

– о характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица осуществляется страхование (страхового случая);

– о размере страховой суммы;

– о сроке действия договора.

В зависимости от характера события, на случай наступления которого осуществляется страхование, договоры личного страхования делятся на рисковые и накопительные. Заключение рисковых договоров

 

Глава XIX. Страхование 427

(например, договора страхования от несчастных случаев) преследует цель компенсировать убытки, возместить вред при наступлении страхового случая, который может и не произойти, т.е. преследуется та же цель, что и в договоре имущественного страхования.

Накопительное страхование –сложное обязательство (смешанный договор), в котором усматриваются собственно договор страхования и признаки сберегательного правоотношения. Уплачиваемые страхователем по этому договору страховые взносы формируют страховую сумму, которая будет выплачена страховщиком при наступлении страхового случая. >

В накопительном страховании называются основной и запасной страховой случай. С основным страховым случаем связывается получение страхового обеспечения, которое превышает уплаченные страховые взносы.

Если основной страховой случай не наступил, страховая сумма в размере уплаченных страховых взносов выплачивается в связи с наступлением запасного страхового случая, который обязательно наступит. Например, страхование на дожитие до 75 лет предполагает выплату застрахованному лицу при достижении этого возраста 3000 руб. Если же лицо не доживет до этого возраста, наследники получат страховое возмещение в связи со смертью (запасной страховой случай) в размере уплаченных страховых взносов – допустим, в размере 1000 руб.

Право на получение страховой суммы по договору личного страхования принадлежит лицу, в пользу которого заключен договор. Договор личного страхования считается заключенным в пользу застрахованного лица, если в тексте соглашения в качестве выгодоприобретателя не указано иное лицо (п. 2 ст. 934 ГК). В случае смерти застрахованного лица выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица, если иной выгодоприобретатель не указан в договоре личного страхования.

Страховая выплата в форме страхового обеспечения может осуществляться в некоторых случаях частями, причем в течение достаточно продолжительного промежутка времени.

8. В соответствии со ст. 929 ГК по договору имущественного страхования страховщик обязуется за обусловленную договором страховую премию при наступлении предусмотренного в договоре страхового случая возместить страхователю (выгодоприобретателю) причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами (страхователя, выгодоприобретателя), выплатить страховое возмещение в пределах согласованной в договоре страховой суммы.

 

428              Глава XIX. Страхование

По договору имущественного страхования могут быть застрахованы следующие имущественные интересы:

– риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества;

– риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законодательством, также и риск ответственности по договорам (риск гражданской ответственности);

– риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов (предпринимательский риск).

Данный перечень не является исчерпывающим. При заключении договора стороны по своему усмотрению могут определить объект страхования, отвечающий предъявляемым к нему общим требованиям.

Круг лиц, участвующих в договоре имущественного страхования; законом строго определен. Так, имущество может быть застраховано по договору имущественного страхования в пользу лица (страхователя или выгодоприобретателя), имеющего интерес в сохранении имущества, который основан на законе, ином правовом акте или договоре. Следовательно, лицо, в пользу которого заключается договор, должно иметь определенные права в отношении застрахованного имущества (например, быть его собственником) либо нести обязанности, связанные с имуществом (например, быть его нанимателем). Исключением является страхование по страховому полису на предъявителя.

При страховании ответственности за причинение вреда закон исходит из того, что должен быть застрахован риск самого страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена (ответственность по обязательствам из причинения вреда), которое должно быть названо в договоре о страховании. В противном случае считается застрахованным риск ответственности самого страхователя.

Договор страхования ответственности за причинение вреда должен быть заключен в пользу лиц, которым может быть причинен вред, – пострадавших, а в случае их смерти – наследников ( выгод оприобрета-телей). Данное правило остается в силе даже в тех случаях, когда договор заключается в пользу страхователя или иного лица, ответственного за причинение вреда, либо когда в договоре не указано, в чью пользу он заключен (ст. 931 ГК).

 

Глава XIX. Страхование 429

По договору страхования риска ответственности за нарушение договора может быть застрахован только риск ответственности самого страхователя за нарушение договора, а не его контрагента. Риск ответственности считается застрахованным в пользу стороны, перед которой страхователь по условиям договора должен нести ответственность, – выгодоприобретателя (ст. 932 ГК).

По договору страхования предпринимательского риска может быть "застрахован предпринимательский риск только самого страхователя и только в его пользу. Договор, по которому застрахован предпринимательский риск лица, не являющегося страхователем, признается ничтожным (ст. 933). Таким образом, заключая договор, например, купли-продажи, продавец-предприниматель может застраховать риск собственной ответственности за нарушение обязательств по поставке товаров либо свой предпринимательский риск в объеме ответственности покупателя по оплате поставленных товаров. В первом случае при наступлении страхового случая страховая сумма будет выплачена покупателю, а во втором случае – продавцу-страхователю.

При заключении договора имущественного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение относительно следующих законодательно определенных (ст. 942 ГК) существенных условий договора:

– об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом страхования;

– о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового случая);

– о размере страховой суммы;

– о сроке действия договора.

Недостижение сторонами (страхователем и страховщиком) соглашения по данным условиям ведет к тому, что договор считается незаключенным. . .

Дополнительная литература

Александров АА. Страхование. М., 1998.

Алякринский А Л. Правовое регулирование страховой деятельности в России. М., 1994.

Граве КА.,ЛунцЛА. Страхование. М., 1960.

Мартьянова Т.С. Страхование жизни и здоровья граждан по договорам. М., 1980.

Мусин ВА. Сущность и предмет морского страхования но советскому и иностранному

праву. Л., 1971.

Сереброжкий В.И. Очерки советского страхового права. М., 1926. ФтельюнЮ. Рсгулированисстрахования в нормах нового Гражданского кодекса //ХиП.

1996. №11. Шимшюна М.Я. Основы страхового права России. М., 1993.

 

 

Глава XX ПОРУЧЕНИЕ

1. Договор поручения имеет широкую сферу применения в гражданском обороте. К договору поручения прибегают, когда субъекты гражданских правоотношений в силу различных причин (болезни, отсутствия специальных познаний в отдельных вопросах, необходимости длительного отсутствия в месте проживания и т.д.) не могут сами совершить сделки и иные юридические действия, и обращаются к помощи других лиц, выполняющих для них такие действия. Таким образом, сущность договора поручения состоит именно в том, что в соответствии с ним одно лицо получает возможность выступать в качестве стороны сделки через другое, специально управомоченное на это.лицо1.

В ГК РФ договору поручения посвящена гл. 49 (ст. 971–979). Согласно п. 1 ст. 971 ГК по договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя.

Договор поручения является консенсуальным, так как считается заключенным в момент достижения соглашения между сторонами. Он может быть как возмездным, так и безвозмездным.

Согласно п. 1 ст. 972 ГК данный договор предполагается безвозмездным. Возмездным договор поручения может быть лишь в случае, если уплата поверенному вознаграждения предусмотрена законом, иными правовыми актами или договором поручения. Наоборот, договор поручения является возмездным, когда связан с осуществлением обеими сторонами или одной из них предпринимательской деятельности, если договором не предусмотрено иное (п. 1 ст. 972 ГК). Даже отсутствие в таком договоре условия о вознаграждении, его размере и порядке уплаты не делает его безвозмездным.

Под вознаграждением понимается оплата деятельности поверенного, его услуг, поэтому не является вознаграждением возмещение поверенному затрат, которые он понес в интересах доверителя, поскольку в соответствии со ст. 971 ГК поверенный действует за счет доверителя. Возмещение поверенному необходимых затрат обязательно как в воз-мездном, так и безвозмездном договоре.

Этот договор является двусторонне-обязывающим, поскольку каждая из сторон несет обязанности по отношению к другой стороне.

 

1 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст. Комментарии. Алфавитно-прсдметныи указатель. М., 1996. С. 505 (гл. «Поручение». Автор - Е.А. Суханов); Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 508.

 

Глава XX. Поручение 431

Так, поверенный обязан выполнить поручение, а доверитель – принять исполнение.

Договор поручения представляет собой договор о представительстве, так как поверенный действует от имени доверителя в качестве его представителя. Действия, совершенные поверенным, порождают права и обязанности непосредственно у доверителя, минуя поверенного. В ГК содержатся специальные указания на то, что права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя (п. 1 ст. 971 ГК).

На договор поручения распространяются общие правила о представительстве, поэтому в силу п. 3,4 ст. 182 ГК не допускается совершение представителем сделок от имени представляемого (доверителя) в отношении себя лично и сделок, которые по своему характеру могут быть совершены только лично.

Особенностью договора поручения должен быть признан его личный характер, взаимное доверие сторон. Утрата лично-доверительного характера их взаимоотношений может повлечь за собой расторжение договора любой из сторон без объяснения причин. В соответствии с п. 2 ст. 977 ГК доверитель вправе отменить поручение, а поверенный – отказаться от него в любое время. Соглашение об отказе от этого права ничтожно.

Сторонами договора поручения являются доверитель и поверенный, которыми могут быть юридические лица и дееспособные граждане. Если договор поручения заключается в целях коммерческого посредничества, то поверенными могут выступать только граждане-предприниматели и коммерческие юридическое лица.

Предметом договора поручения является совершение поверенным юридических действий, влекущих приобретение, изменение или прекращение доверителем каких-либо прав и обязанностей или осуществление уже имеющихся. При этом юридические действия поверенного могут сопровождаться и фактическими действиями, которые, однако, не имеют самостоятельного значения. Например, перед заключением договора купли-продажи жилого дома поверенный осматривает дом, наводит справки о покупателе и совершает другие фактические действия.

Не могут быть предметом договора поручения также юридические действия, которые в силу сугубо личного характера или прямого указания закона не могут совершаться через представителя (составление завещания, заключение брака и др.).

В ГК нет специальных норм, посвященных форме договора поручения. Поэтому в соответствии с общими правилами о форме сделок

 

432               Глава XX. Поручение

(ст. 158–163 ГК) и форме договора (ст. 434 ГК) договор поручения может быть заключен в устной и письменной форме.

Доверитель обязан выдать поверенному доверенность на совершение предусмотренных договором действий (п. 1 ст. 975 ГК). Доверенность выдается для подтверждения полномочий поверенного перед третьими лицами, с которыми поверенный вступает в правоотношения. Выдача доверенности необязательна, если полномочия поверенного явствуют из обстановки, в которой действует представитель (поверенный).

Срок договора поручения зависит от характера поручения. В соответствии с п. 2 ст. 971 ГК договор поручения может быть заключен с указанием срока, в течение которого поверенный вправе действовать от имени доверителя, или без такого указания.

Срок, указанный в договоре поручения, определяет период действия поверенного от имени доверителя. Если срок действия договора превышает три года (т.е. максимальный срок действия доверенности), то по истечении срока ее действия доверитель для подтверждения полномочий поверенного должен выдать ему новую доверенность. Выдача новой доверенности не требуется, если доверенность предназначена для совершения действий за границей и не содержит указание о сроке ее действия, так как в соответствии с п. 2 ст. 186 ГК в этом случае доверенность сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность.

Договор поручения имеет общие черты с договором комиссии. Как в договоре поручения, так и в договоре комиссии, поверенный и комиссионер совершают по поручению другой стороны юридические действия. Однако различия между ними состоят в том, что поверенный действует от имени доверителя и правоотношение возникает между доверителем и третьими лицами, а комиссионер выступает от собственного имени и правоотношение возникает между ним и третьими лицами. Кроме того, договор комиссии является возмездным, а договор поручения может быть как возмездным, так и безвозмездным. Последнее различие состоит в их предмете. Предметом договора комиссии могут быть только сделки, в то время как предметом договора поручения являются не только сделки, но и другие юридические действия.

Договор поручения имеет сходство и с агентским договором, которое состоит в том, что агент действует от имени и за счет принципала. Но если предметом договора поручения являются только юридические действия, то предметом агентского договора являются как юридические, так и фактические действия.

2. Поскольку договор поручения является двустороннее-обязываю-щим, доверитель и поверенный обладают правами и на них возлагаются определенные обязанности.

 

Глава XX. Поручение 433

Поверенный обязан выполнить поручение доверителя в точном соответствии с его указаниями (п. 1. ст. 973 ГК). Указания доверителя могут касаться способов, порядка исполнения поручения, условий и содержания сделки, которую поручено выполнить поверенному. Они должны соответствовать установленным в законе требованиям, т.е. быть «правомерными, осуществимыми и конкретными» (п. 1 ст. 973 ГК).

Отступление от указаний доверителя, как правило, не допускается. Однако может возникнуть ситуация, когда поверенный не может выполнить поручение в соответствии с данными ему указаниями. В таких случаях допускается отступление поверенного от указаний доверителя при соблюдении следующих условий: 1) по обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя и 2) поверенный не мог предварительно запросить его согласия либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос.

Поверенный обязан уведомить доверителя о допущенных отступлениях, как только уведомление станет возможным (п. 2 ст. 973 ГК). Такое уведомление необходимо для того, чтобы в ситуации, когда поручение исполнено с отступлением от указаний доверителя, оно считалось надлежащим. При отсутствии одного из названных условий все неблагоприятные последствия совершенной поверенным сделки возлагаются на поверенного.

Доверитель может наделить поверенного большей свободой действий в возможности отступления от его указаний при условии, что поверенный является коммерческим представителем. Во-первых, доверитель может предоставить поверенному право отступать в интересах доверителя от его указаний без предварительного запроса об этом. В этом случае на коммерческого представителя возлагается обязанность в разумный срок уведомить доверителя о допущенных отступлениях. И во-вторых, доверитель может предоставить поверенному право отступать в интересах доверителя от его указаний не только без предварительного запроса об этом, но и без обязанности уведомления доверителя.

Следующей обязанностью поверенного является обязанность выполнить поручение лично (ст. 974 ГК), что вытекает из лично-доверительного характера договора, в котором особое доверие к личности поверенного имеет важное значение. При исполнении поручения поверенный может привлечь помощника для вспомогательных фактических действий (машинистку, грузчиков, водителя и т. п.), что не является отступлением от обязанности лично выполнить поручение. За действия помощников поверенный отвечает перед доверителем как за собствен-

 

434               Глава XX. Поручение

ные. Для привлечения помощников согласия доверителя не требуется, если в договоре не предусмотрено иное.

Из обязанности поверенного лично исполнить данное ему поручение ст. 974 ГК предусматривает исключения, которые состоят в том, что при определенном условии поверенный вправе передать исполнение поручения другому лицу. Эти условия предусмотрены п. 1 ст. 187 ГК (к которой нас отсылает ст. 976 ГК) и для передачи поверенным исполнения другому лицу достаточно одного из них. Во-первых, поверенный должен быть уполномочен доверенностью на передачу исполнения другому лицу; во-вторых, передача исполнения другому лицу возможна в силу сложившихся обстоятельств для защиты интересов доверителя.

Поскольку доверителю в силу лично-доверительного характера договора небезразлично, кто будет исполнять его поручение, то о состоявшемся перепоручении поверенный обязан известить доверителя, сообщив ему необходимые сведения о лице (заместителе), которому передано поручение. Эти сведения касаются личности заместителя, его профессиональных качеств, места жительства и т.д. Если данная обязанность поверенным не исполнена, то на него возлагается ответственность за действия заместителя, как за собственные (п. 1 ст. 976, п. 1, 2 ст.187ГК).

Поверенный отвечает за выбор заместителя в том случае, если право поверенного передать исполнение поручения другому лицу в договоре не предусмотрено либо предусмотрено без указания конкретного заместителя. Это означает, что если поверенный добросовестно относился к выбору заместителя, то последний будет сам отвечать перед доверителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения.

Если в договоре указывается возможный заместитель, то поверенный, передоверив ему исполнение поручения, не отвечает перед доверителем за выбор заместителя и за ведение им дел (п. 3 ст. 976 ГК). Если доверитель отведет кандидатуру заместителя, избранного поверенным, последний обязан лично исполнить поручение или предложить другую кандидатуру заместителя.

Сообщить доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения – следующая обязанность поверенного, предусмотренная ст. 974 ГК. Данная обязанность дает возможность доверителю быть постоянно в курсе дел и, в случае необходимости, принимать необходимые меры.

Поверенный обязан также без промедления передать доверителю все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения (ст. 974 ГК). Это могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, иное имуще-

 

Глава XX. Поручение 435

ство, полученное поверенным от третьих лиц или от доверителя для исполнения поручения.

Однако в случаях, установленных законом (п. 3 ст. 972 ГК), данная обязанность поверенного может им не исполняться до исполнения доверителем своих обязанностей. Если по договору поручения поверенный действует в качестве коммерческого представителя, то он в соответствии со ст. 359 ГК вправе удерживать находящиеся у него вещи, подлежащие передаче доверителю. Право удержания, принадлежащее в данном случае поверенному, обеспечивает его право на вознаграждение и право на возмещение понесенных при выполнении поручения издержек.

Поверенный в случае исполнения поручения должей передать доверителю документы, подтверждающие возникновение, изменение или прекращение правоотношения между доверителем и третьими лицами.

Поверенный обязан после исполнения поручения или при прекращении договора поручения до его исполнения без промедления возвратить доверителю доверенность, срок действия которой не истек.

По исполнении поручения или при прекращении договора поручения до его исполнения поверенный обязан представить доверителю отчет с приложением оправдательных документов, если это требуется по условиям договора или характеру поручения (ст. 974 ГК). В отчете должны содержаться все сведения о выполненных действиях и их результатах, которые подтверждают необходимость и размер произведенных расходов. Из смысла ст. 974 ГК следует, что отчет должен быть представлен в письменной форме, поскольку данная статья говорит о том, что к отчету должны быть приложены оправдательные документы (расписки, копии счетов, чеков, квитанций и т. п.).

Доверитель обязан выдать поверенному доверенность на совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения (п. 1 ст. 975 ГК), за исключением случаев, предусмотренных абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК, когда полномочие явствует из обстановки, в которой действует представитель (поверенный).

Доверитель обязан без промедления принять от поверенного все им исполненное в соответствии с договором (п. 3 ст. 975 ГК), т.е. документы, деньги, ценные бумаги и иное имущество, а также доверенность, срок действия которой не истек.

Доверитель обязан обеспечить поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения (п. 2 ст. 975 ГК). Нельзя ставить оплату издержек в зависимость от успешности действий поверенного.

Если таких средств было недостаточно и поверенный исполнил поручение за свой счет, то доверитель обязан в последующем компен-

 

436               Глава XX. Поручение

сировать понесенные им расходы, т.е. возместить фактически понесенные издержки, которые были необходимы для исполнения поручения (п. 2 ст. 975 ГК). Данная обязанность вытекает из ст. 971 ГК, согласно которой поверенный совершает юридические действия за счет доверителя. Издержки должны быть необходимыми, т.е. такими, без которых поручение не могло быть исполнено в соответствии с указаниями доверителя.

Доверитель обязан выплатить поверенному вознаграждение, если договор поручения является возмездным (ст. 972 ГК).

3. Как и всякое обязательство, договор поручения прекращается прежде всего его исполнением.

Поскольку отношения сторон в рассматриваемом договоре носят лично-доверительный характер, то это проявляется в наличии особых оснований его прекращения. Так, ст. 977 ГК, как это уже говорилось, предоставляет сторонам право прекратить действие договора во всякое время по одностороннему заявлению доверителя или поверенного. Возможность одностороннего отказа от исполнения договора предусмотрена ст. 977 ГК императивно. Причины, по которым доверитель отменяет поручение или поверенный отказывается от поручения, значения не имеют.

Иной порядок прекращения установлен для тех договоров поручения, в которых поверенный действует в качестве коммерческого представителя. Доверитель или поверенный, отказывающиеся от договора поручения, обязаны уведомить друг друга о прекращении договора не позднее чем за 30 дней. В силу закона (п. 3 ст. 977 ГК) этот срок не может быть меньше 30 дней. В то же время стороны вправе предусмотреть в договоре более длительный срок.

Если коммерческим представителем является юридическое лицо, то при его реорганизации доверитель вправе отменить поручение без предварительного уведомления.

Договор поручения может быть прекращен также в случае смерти одной из сторон, признания доверителя или поверенного недееспособным, ограниченно дееспособным, умершим или безвестно отсутствующим (ст. 977 ГК). Причем в силу закона у наследников умершего поверенного возникают следующие обязанности: известить доверителя о смерти поверенного и принять меры для охраны имущества доверителя, в частности, сохранения его вещей и документов с последующей передачей их контрагенту умершего. Указанные обязанности связывают доверителя с поверенным. Такая же обязанность возникает при ликвидации юридического лица, которую в договоре поручения несет ликвидатор юридического лица (ст. 979 ГК). Речь идет о необходимости

 

Глава XXI. Действия в чужом интересе без поручения 437

извещения доверителя и о принятии мер для охраны имущества последнего.

Лично-доверительный характер договора поручения накладывает отпечаток и на последствия его прекращения. Предоставив сторонам право в любое время отказаться от данного договора без каких-либо ограничений, на отказавшуюся от исполнения договора сторону в то же время не возлагаются обязанности по возмещению убытков другой стороне. Доверитель только обязан возместить поверенному все издержки, понесенные им при исполнении поручения, и уплатить вознаграждение соразмерно выполненной работе, если договор поручения был возмездным (ст. 975 ГК).

Если поручение было исполнено поверенным после того, как он узнал или должен был узнать о прекращении поручения, то он не имеет права с этого момента на возмещение понесенных им издержек и на вознаграждение.

Если поверенный отказался от исполнения поручения доверителя в условиях, когда Доверитель лишен возможности иначе обеспечить свои интересы, доверитель имеет право на возмещение убытков, вызванных прекращением договора поручения (п. 3 ст. 978 ГК).

Однако если в договоре поручения поверенный действует в качестве коммерческого представителя, то как на доверителя, так и на поверенного возлагается обязанность возместить убытки, причиненные другой стороне.

Дополнительная литература

Андреев В.К. Представительство в гражданском праве: Учеб. пособие. Калинин, 1976.

Завидев Б. Договор коммерческого представительства//Российская юстиция. 1998. № 1.

Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975.

Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части второй (постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова. М., 1998.

Рясеацев ВА. Вопросы представительства в гражданском праве // Советская юстиция 1976. № 6.

Комаров А.С. Договор о коммерческом представительстве: Учеб.-методическое пособие М., 1994.

 

 

Глава XXI ДЕЙСТВИЯ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ

1. Обстоятельства, фактически складывающиеся в реальной действительности, могут побуждать субъектов права, не обладающих необходимыми полномочиями, к добровольному совершению-определен-

 

438      Глава XXI. Действия в чужом интересе без поручения

ных действий в интересах другого лица. Как правило, подобные поступки связаны с возникновением необычных ситуаций. В таких случаях лицо по собственной инициативе пытается предотвратить вред имуществу, жизни или здоровью другого лица; исполняет чужие обязанности, которые сам должник по каким-то причинам выполнить не может. К ним, в частности, относятся спасание утопающих, оказание первой медицинской помощи, участие в тушении пожара и т.д. Эти действия совершаются без согласия заинтересованного лица, поскольку возникают неожиданно и вызваны объективной необходимостью. В некоторых случаях названные действия могут служить основанием возникновения определенных прав и обязанностей не только у лица, их осуществляющего, но и у лица, в интересах которого они совершаются.

По ранее действовавшим правилам лишь некоторые действия без полномочий, круг которых был прямо указан в законе, могли повлечь за собой правовые последствия в виде установления обязательственных отношений. В зависимости от характера и направленности они регулировались нормами ГК РСФСР 1964 г. о последствиях заключения сделки неуполномоченным лицом (ст. 63); о возмещении вреда, понесенного гражданином при спасании социалистического имущества (ст. 472); о неосновательном приобретении и сбережении имущества (ст. 473– 474). В дальнейшем Основами гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. неуполномоченному лицу, предотвратившему реальную угрозу ущерба имущества других субъектов, было предоставлено право требовать возмещения убытков, понесенных им в связи с предотвращением ущерба (ст. 118).

В действующем гражданском законодательстве односторонние действия в чужом интересе без поручения, исходя из их значимости, рассматриваются в рамках самостоятельного правового института и регулируются правилами гл. 50 ГК. Включенные в нее нормы содержат условия, при которых выполнение лицом определенных действий приводит к возникновению соответствующих прав и обязанностей, что свидетельствует об установлении обязательственного правоотношения. При этом характер совершенных действий значения не имеет – они могут быть как юридическими, так и фактическими.

2. Для того чтобы действия в чужом интересе без поручения могли служить основанием возникновения обязательства, они должны отвечать требованиям, предусмотренным п. 1 ст. 980 ГК.

Во-первых, лицо, действующее в чужих интересах, не должно обладать на то специальными полномочиями, выраженными в каком бы то ни было договоре, доверенности или иным способом. Кроме того, осуществление действий не должно обусловливаться или сопровождаться

 

Глава XXI. Действия в чужом интересе без поручения 439

какими-либо письменными или устными указаниями заинтересованного лица. Совершаемые действия также не могут быть следствием заранее обещанного этим лицом согласия. Кроме того, лицо, совершающее действие в чужих интересах, не должно быть обязано к подобной деятельности законом или иным правовым актом. В частности, не могут рассматриваться как совершенные в чужом интересе без поручения действия в целях охраны прав несовершеннолетних детей их законными представителями – родителями (усыновителями), действия опекунов и попечителей в защиту интересов своих подопечных.

Как правило, заинтересованное лицо вообще не знает о том, что кто-то осуществляет деятельность в его интересах. Это может быть обусловлено временным отсутствием, болезнью и другими обстоятельствами, в силу которых практически невозможно предварительно получить согласие лица на совершение действий или заключить с ним определенный договор. Вместе с тем возникшая ситуация требует незамедлительного выполнения действий, поскольку существует реальная угроза появления каких-либо негативных последствий для этого лица. Не исключаются, однако, и случаи, когда заинтересованное лицо знает или должно знать о совершаемых для него действиях, но по тем или иным причинам не в состоянии выразить свою волю и наделить действующее лицо надлежащими полномочиями либо выражение воли возможно, но затруднительно. Пример такой ситуации – тушение горящего дома и спасание имущества в отсутствие их собственника, находящегося в состоянии сильного душевного возбуждения.

Во-вторых, действия всегда должны иметь определенную направленность: совершаться в целях предотвращения вреда личности (оказание медицинской помощи и др.) или имуществу (ремонт крыши, сорванной ветром в отсутствие собственника дома, и т.п.) заинтересованного лица; исполнения его обязанностей (по оплате коммунальных услуг за временно отсутствующего соседа и др.) либо в иных непротивоправных целях (содержание домашних животных, собственник которых находится в больнице, и т.п.).

В-третьих, действия должны совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы заинтересованного лица, его действительных или вероятных намерений. Это означает, что действия в чужом интересе должны быть разумными и обоснованными; осуществляться так, как их совершило бы или могло совершить само заинтересованное лицо. Производимые при этом расходы должны быть соразмерны достигнутому или желаемому результату. Требуется также, чтобы лицо действовало с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и ос-

 

440      Глава XXI. Действия в чужом интересе без поручения

мотрительностью (относилось к чужому имуществу при его спасании, ремонте, хранении как к собственному; не совершало умышленных или неосторожных действий, которые могли бы повлечь за собой возникновение или увеличение убытков у заинтересованного лица, и т.п.).

При наличии перечисленных условий действия признаются совершенными в чужом интересе без поручения и порождают внедого-ворное обязательство. Действовавшее лицо приобретает право на возмещение понесенных расходов, а в некоторых случаях и на вознаграждение.

3. Предмет возникающего обязательства составляет конкретное действие, которое совершается лицом не в своем интересе. Такое действие, как отмечалось, может иметь юридический характер, когда возникают (изменяются или прекращаются) гражданские права и обязанности лица, в чьих интересах оно совершается (заключение сделок, исполнение обязанностей и др.). В качестве предмета обязательства могут выступать и фактические действия (перевозка чужого имущества в безопасное место при наводнении и др.). Что касается интересов, то они могут быть как имущественными, так и неимущественными.

4. Субъектами возникающего обязательства становятся лицо, осуществляющее определенное действие, и лицо, в интересах которого действие совершалось (заинтересованное лицо). В качестве совершающих действия участников обязательства могут выступать граждане и юридические лица. Полностью дееспособные граждане правомочны осуществлять в чужих интересах любые действия. Физические лица, не обладающие дееспособностью в полном объеме, имеют возможность совершать фактические действия без каких-либо ограничений, а юридические действия – с учетом имеющейся у них сделкоспособности. Так, гражданин, признанный недееспособным, может своими силами отремонтировать дверь в квартире отсутствующего соседа, однако не вправе заключить договор на выполнение этой работы со специализированной организацией.

Юридические лица, обладающие общей правоспособностью, могут совершать в чужих интересах действия любого характера, а те, которые имеют правоспособность специальную, – лишь с соблюдением известных ограничений (см. ст. 49 ГК).

В силу прямого указания п. 2 ст. 980 ГК не могут признаваться субъектами рассматриваемого обязательства государственные и муниципальные органы, для которых совершение действий в интересах других лиц является одной из целей их деятельности (пожарная охрана,

 

Глава XXI. Действия в чужом интересе без поручения 441

медицинские службы, соответствующие ремонтные организации, органы охраны правопорядка и др.)1.

Заинтересованным лицом, для которого выполняются действия, может быть любое правоспособное лицо, т.е. гражданин – с момента рождения, а юридическое лицо – с момента возникновения в установленном порядке. Возможно также совершение действий в интересах РФ, ее субъектов и муниципальных образований (например, предотвращение вреда имуществу, находящемуся в государственной или муниципальной собственности).

5. Содержание обязательства из действий в чужом интересе без поручения составляют права и обязанности его субъектов.

В обязанности лица, осуществляющего деятельность в чужом интересе, прежде всего включается извещение заинтересованного лица при первой же реальной возможности о совершаемых для него действиях (п. 1 ст. 981 ГК). Такое уведомление не требуется только в тех случаях, когда действия предпринимаются непосредственно в присутствии заинтересованного лица. Это предполагает наличие у последнего" необходимой информации о деятельности, осуществляемой в его интересах (п. 2 ст. 981). Заинтересованное лицо может немедленно выразить согласие с совершенными действиями путем специального заявления об этом, молчанием или каким-либо иным способом либо несогласие с ними.

Направив сообщение, действующее лицо обязано выждать в течение разумного срока решения заинтересованного лица об одобрении или неодобрении предпринятых действий с тем, чтобы в дальнейшем продолжать или прекратить их. Ожидание не требуется, если исходя из сложившихся обстоятельств и существа действий, оно может повлечь за собой серьезный ущерб для заинтересованного лица.

Лицо может одобрить действия, совершаемые в его интересе, и согласиться с ними, если считает их для себя полезными и необходимыми, а также соответствующими своим намерениям. Выражая одобрение, в том числе в устной форме, заинтересованное лицо изъявляет волю принять на себя последствия этих действий.

Поскольку лицо, осуществляющее действия, уже изъявило свою волю, когда приступило к их выполнению, с момента получения им одобрения между сторонами возникают договорные отношения. Осно-

1 Некоторые авторы высказывают мнение, что данное правило действует и в отношении общественных организаций, которые имеют уставной задачей оказание содействия другим лицом в осуществлении и защите их прав и законных интересов (см.: Гражданское право. Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1997. С. 672). Подобный вывод из содержания п. 2 ст. 980 ГК едва ли возможен, поскольку эта норма не допускает распространительного толкования.

 

442      Глава XXI. Действия в чужом интересе без поручения

ванием таких отношений может быть договор поручения (ст. 971 ГК) или иной договор в зависимости от характера предпринимаемых действий. Например, одобрение действий по обеспечению сохранности имущества означает заключение между сторонами договора хранения (ст. 886 ГК); одобрение действий по выполнению ремонтных работ – заключение договора подряда (ст. 702 ГК) и т.д.

Если заинтересованное лицо считает совершение для него конкретного действия нецелесообразным и бесполезным, оно выражает свое несогласие. В таких случаях действующее лицо должно прекратить свою деятельность, как только ему станет известно об отрицательном отношении к ней заинтересованного лица. В этой связи действия, предпринятые после того, как стало известно об их неодобрении, не порождают для заинтересованного лица обязанностей ни в отношении совершившего эти действия, ни в отношении третьих лиц (п. 1 ст. 983 ГК). Это означает, в частности, что расходы, понесенные действующим лицом после того, как оно узнало о неодобрении своих действий, не подлежат возмещению. Если лицо совершило в чужих интересах сделку, зная, что подобная деятельность заинтересованным лицом не одобряется, возникают те же последствия, что и при заключении сделки неуполномоченным лицом (ст. 183 ГК).

В виде исключения закон в определенных ситуациях допускает возможность совершения действий в интересах другого лица и независимо от его воли, т.е. даже в случае явного отрицания их необходимости (п. 2 ст. 983 ГК). Это касается действий, направленных на предотвращение опасности для жизни лица, оказавшегося в опасности (например, спасание лица, пытающегося покончить жизнь самоубийством), либо на исполнение обязанностей по содержанию кого-либо (уплата алиментов на несовершеннолетнего ребенка за должника). Такие действия допускаются против воли спасаемого лица или воли того, на кого возложена соответствующая обязанность. '

Лицо, действовавшее в чужом интересе, обязано представить заинтересованному лицу отчет, который должен содержать сведения о полученных доходах, понесенных расходах и иных возникших убытках (ст.989ГК).

Предъявление отчета позволяет проинформировать заинтересованное лицо о последствиях совершенных для него действий, а данные отчета способствуют своевременности расчетов между субъектами обязательства. Поскольку какие-либо специальные требования к форме отчета не предусмотрены, он может быть как письменным, так и устным.

Лицо, совершившее действие и надлежащим образом исполнившее свои обязанности, имеет право на возмещение понесенных им необхо-

 

Глава XXI. Действия в чужом интересе без поручения 443

димых расходов и иного реального ущерба. Соответственно на лицо, в интересах которого действия совершались, возлагается обязанность по их компенсации (ст. 984 ГК).

Следует отметить, что возмещению подлежат не любые произведенные расходы, а только необходимые, т.е. те, без которых нельзя было предотвратить вред личности, спасти от гибели или повреждения имущество заинтересованного лица.

Это лицо обязано возместить реальный ущерб, под которым понимаются, например, стоимость утраченного имущества, принадлежавшего лицу, совершившему действие, потери в связи с расстройством его здоровья и т. п. При этом не имеет значения, был ли достигнут предполагаемый положительный результат, т.е. обязанность заинтересованного лица оплатить расходы сохраняется в тех случаях, когда защитить его интересы не удалось, несмотря на целесообразность предпринятых действий. В случае предотвращения ущерба имуществу другого лица размер возмещения не должен превышать его стоимости.

Необходимо иметь в виду, что изложенные правила применяются лишь к ситуации, когда расходы и убытки возникли у лица в связи с действиями, которые он предпринимал до получения одобрения от заинтересованного лица. Все расходы и иные убытки, понесенные после одобрения, а следовательно, после возникновения между сторонами договорных отношений, возмещаются по правилам о договоре соответствующего типа (поручения, хранения, подряда и др.). Если совершаемые действия вообще не были одобрены, возмещению подлежат только те расходы и иной реальный ущерб, которые возникли до того, как действовавшему лицу стало известно о несогласии заинтересованного лица с его деятельностью.

Когда действия в чужом интересе привели к положительному результату, на заинтересованное лицо также возлагается обязанность выплатить выполнившему их лицу вознаграждение.

Такая обязанность возникает не во всех случаях, а согласно ст. 965 ГК лишь тогда, когда право лица, совершившего действия, на получение вознаграждения прямо предусмотрено законом, соглашением с заинтересованным лицом или вытекает из обычаев делового оборота (ст. 2, 5 ГК). Например, при оказании заинтересованному лицу медицинской помощи к отношениям субъектов могут применяться правила о договоре возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК), в соответствии с которыми предоставленные медицинские услуги подлежат оплате.

Если предметом действий в чужом интересе было совершение сделки, обязанности по ней переходят к заинтересованному лицу при наличии двух условий, предусмотренных ст. 986 ГК.

 

444

Глава XXII. Комиссия

 

 

 

Во-первых, сделка должна быть одобрена лицом, в интересах которого совершена. Данное требование вытекает из общих правил ст. 185 ГК, в силу которой при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если оно впоследствии прямо не одобрит данную сделку. Одобрение может быть сделано в любой форме (письменно, путем совершения действий, свидетельствующих об одобрении, и др.).

Во-вторых, передача прав и обязанностей по сделке возможна, если против этого не возражает другая ее сторона. Установление такой нормы объясняется существованием общих правил о переводе долга, в соответствии с которыми перевод должником своего долга допускается лишь с согласия кредитора (ст. 391 ГК). Такого согласия не требуется, если при заключении сделки другая сторона знала или должна была знать, что сделка совершается в чужом интересе (ст. 986 ГК). При переходе обязанностей по сделке к лицу, в интересах которого она была заключена, последнему должны быть переданы и права по этой сделке с учетом общих положений об уступке требований (ст. 382–390 ГК).

Если в результате совершения действий в чужом интересе заинтересованному лицу или третьим лицам причинен вред, он подлежит возмещению тем, кто осуществил действия, по правилам об обязательствах вследствие причинения вреда (гл. 59 ГК).

Дополнительная литература

Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975.

Рясенцев ВА. Ведение чужого дела без поручения // Науч. записки МГУ. Вып. 116/ Тр. юрид. факультета. Кн. 2. М., 1946.

 

 

Глава XXII КОМИССИЯ

1. По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента (п. 1 ст. 990 ГК). Из приведенного легального определения следует, что данный договор является консенсуальным, возмездным, двусторонне-обязывающим.

Договор комиссии традиционен для российского гражданского права. В условиях становления рыночной экономики его роль существенно возрастает. Для заключения сделок на наиболее выгодных усло-

 

Глава XXII. Комиссия

445

 

 

виях требуются специальные знания и навыки, которыми могут и не обладать участники гражданского оборота, прежде всего граждане. Поэтому нередко они нуждаются в помощи профессионала-посредника. Кроме того, для предпринимателей при продвижении их товаров и услуг на новой территории предпочтительно участие посредника, знакомого с условиями местного рынка. В этих условиях договор комиссии опосредует отношения, складывающиеся по поводу посреднических услуг.

Правовые формы посреднической деятельности могут быть различны. Так, деятельность по покупке товара с целью его дальнейшей перепродажи признается посреднической, но осуществляющее ее лицо действует как самостоятельный товаровладелец, поэтому комиссионное обязательство здесь не возникает.

Договором комиссии оформляются не все отношения посредничества, а лишь та их часть, что обусловливается в первую очередь его правовой конструкцией, закрепленной в нормах гл. 51 ГК. Сущность договора комиссии заключается в том, что комиссионер, хотя и выступает в имущественном обороте от собственного имени, но действует за счет и в интересах комитента.

Особенность правового положения комиссионера определяет выделение в комиссионном обязательстве двух видов правоотношений – внешних и внутренних.

Во внешнем правоотношении комиссионер взаимодействует с третьим лицом, совершая сделку от своего имени и приобретая права и обязанности для себя. Участие комитента в сделке не влияет на их взаимоотношения. Он может быть назван в сделке либо вступить в отношения с третьим лицом в процессе ее исполнения. В любом случае комиссионер является стороной по сделке, совершенной им для комитента.

В отличие от внешних внутренние правоотношения складываются между комитентом и комиссионером, их сущность составляют отношения представительства. В теории гражданского права под представительством понимается совершение сделок одним лицом за счет и в интересах другого лица1.

Представительство может быть открытым и скрытым (так называемым косвенным2). Открытое представительство возникает по договору поручения, когда поверенный действует от имени доверителя и в его интересах. Договор комиссии порождает отношения скрытого предста-

1 См.: Хвостов В.М. Система римского права: Учебник. М., 1996. С. 181–186.

2 См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 522.

 

446

Глава XXII. Комиссия

 

 

вительства, так как комиссионер заключает сделки в интересах комитента, но от своего имени1.

Тем самым договор комиссии имеет много общего с договором поручения, что обусловливает необходимость их разграничения. Основным отличительным признаком договора комиссии, как отмечалось, является совершение сделок комиссионером от своего имени, в то время . как поверенный всегда действует от имени доверителя.

Предмет договора комиссии определен уже, чем в договоре поручения. Комиссионер обязан заключить одну или несколько сделок, на поверенного же возлагается обязанность по совершению определенных юридических действий, среди которых могут быть и сделки.

Возмездность является необходимым признаком договора комиссии, в то время как договор поручения может быть безвозмездным и возмездным.

В гл. 51 ГК не выделены разновидности договора комиссии. Но законодатель допускает их существование, устанавливая в п. 3 ст. 990 ГК, что особенности отдельных видов договора комиссии могут быть предусмотрены законом и иными правовыми актами. Так, отношения между гражданином и комиссионером-предпринимателем по поводу сдачи имущества на комиссию регламентируются Федеральным, законом «О защите прав потребителей» (в ред. от 9 января 1996 г.2) и Правилами комиссионной торговли непродовольственными товарами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 июня 1998 г. №5693.

Специфика деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг – брокеров в качестве комиссионеров отражается в Федеральном законе от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг»4 Особенности комиссионной торговли на биржах устанавливаются Законом РФ от 20 февраля 1992 г. «О товарных биржах и биржевой торговле»5.

Сторонами в договоре комиссии выступают комитент и комиссионер. Комитентом именуется лицо, в интересах и за счет которого совершается сделка. Комиссионер – лицо, совершающее сделку от собственного имени, но в интересах комитента. Участниками договора могут

1 В связи с этим трудно согласиться с мнением М.В. Кротова, отрицающим возникновение отношении представительства из договора комиссии, исходя лишь из легального определения представительства (Гражданские право: Учебник. Ч. II / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М„ 1997. С. 561).

2 СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140.

3 СЗ РФ. 1998. № 24. Ст. 2733.

4 СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

5 ВВС РФ. 1992. № 18. Ст. 961.

 

Глава XXII. Комиссия

447

 

 

быть все субъекты гражданского права. В качестве комиссионера выступают, как правило, предприниматели. Граждане, нуждающиеся в услугах комиссионера для удовлетворения личных, бытовых нужд, пользуются преимущественно услугами специализированных комиссионных магазинов.

2. Предметом договора комиссии является совершение комиссионером одной или нескольких сделок, т.е. услуги юридического характера. Следует отметить, что по договору на комиссионера может возлагаться обязанность по выполнению фактических услуг, связанных с исполнением сделки (хранение, транспортировка, выставление на продажу и др.). Но они выступают в качестве дополнительных, так как цель договора состоит в совершении именно юридических действий. Правовая природа сделок во исполнение договора комиссии может быть различной, но преимущественно заключаются договоры купли-продажи.

В соответствии с принципом свободы договора стороны наделяются широкими возможностями по формированию условий договора комиссии. В нем может быть указан срок, в течение которого комиссионер обязан действовать в интересах комитента; в противном случае договор будет считаться заключенным на неопределенный срок.

В сфере предпринимательской деятельности особое значение приобретает условие, касающееся территории исполнения договора. Если комитент заинтересован в продвижении своего товара на конкретном рынке, то в договоре допускается определение территории, на которой комиссионеру следует осуществлять свою деятельность. На комитента может быть возложена обязанность не предоставлять третьим лицам право совершать сделки, заключение которых поручено комиссионеру. При этом комиссионер получает исключительное право реализации товара комитента, устраняя тем самым возможную конкуренцию. Стороны могут оговорить в договоре и ассортимент товаров, являющихся предметом комиссии.

В законе отсутствует прямое указание о форме договора комиссии, поэтому на него распространяются общие положения о форме сделки (ст. 158–165 ГК) и форме договора (ст. 434 ГК).

Согласно п. 9 Правил комиссионной торговли непродовольственными товарами прием имущества на комиссию оформляется путем составления документа: договора комиссии, квитанции, накладной и др.

3. Основной обязанностью комиссионера является исполнение им поручения комитента. Оно заключается в действиях комиссионера по совершению сделки. В ч. 1 ст. 992 ГК'закрепляются критерии надлежащего исполнения комиссионером своих обязанностей: соответствие

 

448

Глава XXII. Комиссия

 

 

действий комиссионера указаниям комитента и совершение сделки на наиболее выгодных для комитента условиях.

Содержание указаний комитента составляют условия сделки, заключение которой поручается комиссионеру: о сроке, цене товара, порядке оплаты и др. Степень конкретизации указаний может быть различна. Как правило, указания лишь очерчивают границы возможного поведения комиссионера, так как предполагается, что последний, обладая специальными знаниями, способен в должной мере соблюсти интересы комитента. Так, цена товара по заключаемой комиссионером сделке может устанавливаться путем определения ее верхнего и (или) нижнего предела.

Несмотря на важность указаний комитента для исполнения комиссионного поручения, их наличие необязательно. Отсутствие указаний можно рассматривать как предоставление комиссионеру полной свободы действий. В этом случае комиссионер должен руководствоваться обычаями делового оборота (ст. 5 ГК), если сделка совершается в сфере предпринимательской деятельности, либо обычно предъявляемыми требованиями.

Под обязанностью комиссионера исполнить поручение на наиболее выгодных для комитента условиях следует понимать совершение им сделки на таких условиях, которые более выгодны для комитента, чем им самим определенные. Так, если комитент установил цену продаваемого товара ниже среднерыночной цены, а комиссионер продал его по среднерыночной цене, то следует считать сделку совершенной на наиболее выгодных условиях.

В качестве стимула для комиссионера выступает возможность поделить с комитентом поровну дополнительную выгоду, полученную от совершения сделки на более выгодных условиях (ч. 2 ст. 992 ГК). При этом очевидно, что речь идет о получении выгоды непосредственно в денежном выражении, в частности, при продаже товара по цене выше, чем установлена комитентом. Однако сделка может считаться заключенной на наиболее выгодных условиях и при отсутствии дополнительной выгоды в денежном выражении, так как выгода может состоять и в ином, например в отсрочке платежа.

Отступление от указаний комитента, по общему правилу, допускается лишь с его предварительного разрешения. Комиссионер обязан запросить у комитента согласие на заключение сделки на иных условиях, чем те, которые определены в договоре комиссии. В качестве предварительного согласия, в частности, можно рассматривать порядок и размеры уценки товара, согласованные сторонами при заключении до-

 

Глава XXII. Комиссия 449

говора (п. 30 Правил комиссионной торговли непродовольственными товарами).

Невозможность запросить согласие комитента или неполучение от него ответа в разумный срок дает комиссионеру право в случае необходимости отступить от указаний. Она диктуется прежде всего возникновением обстоятельств, угрожающих интересам комитента (например, возможная порча товара), когда принятие комиссионером срочных мер способно предотвратить возможные убытки. Наряду с этим, необходимость может обусловливаться и желанием комиссионера получить дополнительную выгоду для комитента.

Право комиссионера на самостоятельные действия, казалось бы, не подлежит сомнению. Но и в данном случае комиссионер должен исходить из правильного понимания интересов комитента. Например, в целях освоения нового рынка комитент может быть заинтересован в продаже своего товара по заниженной цене. В этом случае комиссионер, продав товар по более высокой цене, оказал бы комитенту «медвежью» услугу. О допущенных отступлениях комиссионер обязан уведомить комитента, как только это стало возможным.

Право действовать без предварительного запроса может быть установлено в договоре с комиссионером, действующим в качестве предпринимателя. Предполагается, что комиссионер-предприниматель, выступая на рынке как профессионал, способен адекватно оценить ситуацию и принять оптимальное решение. Поэтому он обязан лишь уведомить комитента в разумный срок о допущенных отступлениях от указаний, причем комитент в договоре вправе освободить его от исполнения этой обязанности.

Личное исполнение договора необязательно для комиссионера. Он может привлечь к исполнению обязательства третье лицо путем заключения с ним договора субкомиссии. В договоре субкомиссии комиссионер выступает в качестве комитента, приобретая соответственно все его права и обязанности.

В целях защиты комиссионера в п. 2 ст. 994 ГК устанавливается запрет для комитента вступать в непосредственные отношения с субкомиссионером, так как, имея с последним прямой контакт, комитент может отказаться от договора с комиссионером, не нуждаясь более в его услугах. Данный запрет действует только до прекращения договора комиссии. В последующем комитент вправе обращаться за услугами к субкомиссионеру.

Изложенная норма диспозитивна, поэтому в договоре стороны вправе предусмотреть возможность взаимодействия комитента с субкомиссионером. Это может быть целесообразно, в частности, для более

 

450

Глава XXII. Комиссия

 

 

быстрого получения указаний от комитента при необходимости незамедлительного реагирования на колебания рынка.

Комиссионер обязан обеспечить сохранность имущества комитента. Для этого он должен создать надлежащие условия хранения переданного ему имущества; принять меры по охране прав комитента, обнаружив при приеме имущества для комитента явные недостатки или недостачу, а также в случае причинения кем-либо ущерба имуществу комитента. Явными признаются недостатки, которые могут быть замечены при наружном осмотре. Комиссионер должен собрать все необходимые доказательства относительно порчи, повреждения, недостачи или утраты имущества и немедленно сообщить об этом комитенту. Аналогичными должны быть действия комиссионера и в случае обнаружения недостатков в имуществе, переданном ему комитентом. Таким образом, на комиссионера ложится бремя доказывания того, что утрата, недостача или повреждение товара произошли вследствие не зависящих от него обстоятельств.

Обязанность комиссионера застраховать имущество может возникнуть в силу прямого предписания комитента, причем только за его счет, а также из договора или делового обычая.

Деятельность комиссионера в чужом интересе обусловливает установление обязанности по исполнении поручения представить комитенту отчет и передать ему все полученное по сделке (ст. 999 ГК). В законе отсутствуют какие-либо требования к форме отчета и его содержанию, поэтому они могут быть определены непосредственно в договоре. В сфере предпринимательской деятельности, особенно при установлении длительных отношений, представляется целесообразным предусмотреть в договоре обязательность письменной формы для отчета, содержание которого могут составлять описание произведенных действий, а также доказательства их совершения и понесенных расходов. Отчет считается принятым комитентом, если он в течение 30 дней со дня его получения или иного срока, установленного в договоре, не сообщит о своих возражениях комиссионеру.

Комиссионеру в обеспечение своих требований по договору комиссии (о выплате вознаграждения, возмещении понесенных расходов и др.) предоставляется в соответствии со ст. 359 ГК право удерживать вещи, подлежащие передаче комитенту, до исполнения последним своих обязанностей по договору.

Порядок реализации удерживаемых вещей согласно ст. 360 ГК аналогичен порядку реализации заложенного имущества. Комиссионер вправе удовлетворить свои требования также из сумм, поступивших к нему за счет комитента, например, при реализации имущества по дого-

 

Глава XXII. Комиссия 451

вору. Особенности удовлетворения требований комиссионера устанавливаются при несостоятельности (банкротстве) комитента в связи с необходимостью учитывать интересы других его кредиторов. В этом случае прекращается право комиссионера удерживать вещи комитента, но его требования удовлетворяются наравне с требованиями, обеспеченными залогом. В отношении денежных средств, причитающихся комитенту и удерживающихся комиссионером, приоритет в удовлетворении требований устанавливается для кредиторов первой и второй очередей, но комиссионер имеет преимущество перед залогодержателями.

Действующим законодательством не решен вопрос о праве комиссионера совершать сделки в отношении самого себя. В дореволюционном российском законодательстве такое право за комиссионером признавалось, исходя из его реальной возможности скрыть данный факт от комитента.

В литературе высказывались сомнения по поводу обоснованности подобной позиции1. Основным аргументом против признания права комиссионера выступать самостоятельным контрагентом является «конфликт» интересов его как представителя комитента и как контрагента. При возникновении спора на практике представляется возможным его разрешение путем применения по аналогии закона норм о представительстве (ст. 182, 184 ГК), так как договор комиссии порождает правоотношения скрытого (косвенного) представительства, на что указывалось выше.

Комитент обязан принять от комиссионера все исполненное по договору: приобретенное для него имущество, в том числе полученные по сделке денежные средства, имущественные права. При обнаружении недостатков в имуществе он должен сообщить о них без промедления комиссионеру.

Недостатки в имуществе могут возникнуть как по вине комиссионера, не обеспечившего сохранность, так и по вине третьего лица, контрагента по заключенной сделке. Поставить комиссионера в известность в последнем случае необходимо для предъявления требований к третьему лицу, так как комитент может его и не знать, а также нуждаться в помощи комиссионера при сборе необходимых доказательств.

Срок для извещения должен быть достаточен для сбора доказательств и предъявления требований к третьему лицу, так как промедление комитента может лишить комиссионера такой возможности.

Исполняя поручение, комиссионер становится обязанным по заключенным им сделкам, но они совершаются в интересах комитента,

1 См.: Шершепевич Г.Ф. Учебник торгового права (но изданию 1914 г.). М., 1994. С.210.

 

 

 

452

Глава XXII. Комиссия

 

 

поэтому он должен освободить комиссионера от принятых им на себя обязательств перед третьими лицами (например, передать товар, уплатить денежные средства, переоформить права).

Однако комиссионер не приобретает прав собственности на имущество, поступившее к нему по сделке с третьим лицом. Собственником данного имущества является комитент с момента его передачи третьим лицом комиссионеру, поэтому он несет и риск их случайной гибели или случайного повреждения (ст. 211 ГК).

Возмездность договора комиссии порождает обязанность комитента по уплате комиссионного вознаграждения. Кроме того, комитент должен выплатить и дополнительное вознаграждение в случае принятия комиссионером на себя ручательства за исполнение сделки третьим лицом (делькредере) – ст. 993 ГК.

Размер вознаграждения и порядок его уплаты оговариваются в договоре. Обычно комиссионное вознаграждение устанавливается в виде процентов от суммы сделки, названной комитентом (например, процент от продажной или покупной цены товара). Но возможно комиссионное вознаграждение и в твердой сумме, тем более что, как отмечалось, в соответствии с ч. 2 ст. 992 ГК половина от дополнительной выгоды, полученной от заключения сделки на более выгодных условиях, чем те, которые были указаны комитентом, поступает комиссионеру, если иное не предусмотрено в договоре.

При отсутствии в договоре условия об оплате применяется общее правило: оплата производится по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги (п. 3 ст. 424 ГК), а обязанность комитента уплатить вознаграждение возникает только после исполнения договора.

Совершение комиссионером сделок за счет комитента обусловливает возложение на последнего обязанности возместить расходы по исполнению поручения (плата за транспортировку товара, его упаковку, страхование и пр.). Не включаются в них лишь расходы по хранению имущества, находящегося у комиссионера (ст. 1001 ГК). Согласно данной норме законом или договором может быть установлено иное. Произведенные расходы должны быть разумны и необходимы для добросовестного исполнения поручения, а также подтверждаться соответствующими документами.

Комитент не освобождается от обязанностей уплатить вознаграждение и возместить расходы, если договор не был исполнен по зависящим от него причинам.

4. Ненадлежащее исполнение комиссионером обязательств по договору состоит прежде всего в несоблюдении указаний комитента при

 

Глава XXII. Комиссия 453

исполнении поручения. В ст. 995 ГК особо предусмотрены последствия отступлений комиссионера от указаний комитента без согласования с ним в двух случаях: при продаже имущества по цене, ниже назначенной, и при покупке имущества по цене, выше назначенной.

При продаже комиссионером товара по цене, ниже согласованной с комитентом, он обязан возместить разницу. Освобождение комиссионера от данной обязанности возможно только в том случае, если он докажет, что по установленной комитентом цене продать имущество было невозможно и его действия предотвратили большие для комитента убытки.

Закономерен вопрос: невозможность продажи по согласованной цене может быть обусловлена лишь объективными факторами или допускаются и субъективные причины? Правильным было бы решать данный вопрос исходя из правового статуса комиссионера. Для предпринимателя невозможность должна носить только объективный характер (сложившиеся цены на рынке, отсутствие покупательского спроса и др.), а не субъективный (вследствие болезни, отсутствия специальных знаний и навыков и др.), так как он осуществляет предпринимательскую деятельность на свой риск (ст. 2 ГК).

Такая ситуация может сложиться при реализации скоропортящегося товара, когда из-за конъюнктуры рынка продать его по назначенной цене комиссионеру не удается и он вынужден продавать по боле.е низкой, предотвращая порчу товара или истечение срока его годности.

Граждане, исполняющие комиссионное поручение не в качестве предпринимателей, вправе ссылаться на любые уважительные причины, обусловившие невозможность следовать указаниям комитента относительно цены. Кроме того, комиссионер должен доказать отсутствие у него возможности получить предварительно согласие комитента на свои действия, если он обязан был это сделать.

Приобретая имущество по более высокой цене, чем назначенная комитентом, и без согласия последнего, комиссионер рискует принять на себя все неблагоприятные последствия по сделке. Комитент вправе отказаться от покупки, заявив об этом комиссионеру в разумный срок по получении извещения о заключении сделки с третьим лицом. Если комиссионер отнесет на свой счет разницу в цене, то комитент обязан принять приобретенное для него имущество, так как его цена будет соответствовать установленной в поручении.

Комиссионер отвечает за повреждение, недостачу или утрату вещей, полученных им от комитента или приобретенных для него. Ответственность строится на общих основаниях, предусмотренных ст. 401 ГК. Предприниматель, осуществляющий комиссионную деятельность,

 

454

Глава XXII. Комиссия

 

 

несет ответственность независимо от вины. Гражданин же отвечает только при наличии вины.

Следует особо отметить, что недостатки в приобретенном имуществе могут возникнуть и ho вине контрагента по заключенной сделке, а утрата или повреждение имущества могут произойти в результате случая, риск наступления которого несет комитент как его собственник. Бремя доказывания всегда возлагается на комиссионера, который должен собрать сведения, подтверждающие виновность третьего лица или случайный характер гибели или повреждения имущества.

Ответственность комиссионера предусматривается и за неисполнение им обязанности по страхованию товара, когда такая обязанность была предусмотрена договором комиссии или обычаем делового оборота, либо предписанием комитента.

На комиссионера возлагается ответственность перед комитентом за действия субкомиссионера, так как заключение договора субкомиссии не влечет за собой перемену лиц в комиссионном обязательстве.

Комиссионер несет ответственность только за действительность сделки, за неисполнение ее третьим лицом он не отвечает (ст. 993 ГК). Исключение из общего правила предусматривается в двух случаях: если комиссионер не проявил необходимую осмотрительность в выборе контрагента или принял на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере).

Установление в ГК ответственности за неосмотрительность комиссионера в выборе контрагента является новеллой. В этом случае комиссионер отвечает за собственные действия, повлекшие за собой нарушение прав комитента со стороны третьего лица. Ненадлежащее исполнение договора состоит в том, что он не проявил осмотрительности в выборе лица при заключении сделки для комитента. Использование в законе оценочного понятия при определении основания ответственности открывает возможности для судебного усмотрения.

Под делькредере, как отмечалось, понимается ручательство комиссионера перед комитентом за исполнение сделки третьим лицом, которое устанавливается исключительно по соглашению сторон. При наличии в договоре условия о делькредере комиссионер отвечает за неисполнение сделки контрагентом, т.е. ответственность у него возникает за действия третьих лиц.

В основе правовой конструкции делькредере лежит поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства. Однако трудно согласиться с безусловным определением делькредере как разновидности поручительства1.

1 Гражданское право. Т. 2 / Под ред. Е.А. Суханова. М., 1994. С. 359.

 

Глава XXII. Комиссия

455

 

 

Так, А.Л, Маковский* полагает, что делькредере может стать разновидностью поручительства только после передачи комиссионером прав по сделке комитенту. В противном случае, как он справедливо отмечает, в качестве кредитора по отношению к третьему лицу выступает комиссионер, а не комитент, что противоречит легальному определению договора поручительства.

Представляется правильным рассматривать делькредере как правовое явление, близкое по природе к поручительству, что позволяет применять нормы о поручительстве по аналогии закона. Так, если в договоре комиссии не определяется вид ответственности по делькредере, комиссионер несет солидарную ответственность согласно п. 1 ст. 363 ГК.

При неисполнении сделки третьим лицом комиссионер обязан совершить действия, направленные на защиту нарушенных прав комитента: немедленно известить комитента об этом, собрать необходимые доказательства, а также передать по его требованию все права по сделке. Передача, прав по заключенной во исполнение комиссионного поручения сделке должна осуществляться в соответствии с правилами об уступке требования (ст. 382–386, 388, 389 ГК). Комиссионер обязан передать права комитенту по сделке и в том случае, когда уступка требования запрещена в силу договора или закона (ст. 388 ГК). При этом он не освобождается от ответственности перед третьим лицом за нарушение данного запрета.

5. Комитент вправе в любое время отменить свое поручение, возместив комиссионеру причиненные убытки. Комиссионер же, по общему правилу, не вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. Исключения могут устанавливаться законом или договором. В ст. 1004 ГК предусмотрено право комиссионера отказаться от исполнения договора, заключенного без указания срока действия.

Особенности прекращения предусматриваются для договора, заключенного на неопределенный срок. Заключение договора без указания срока его действия подразумевает стремление сторон к установлению длительных отношений, внезапное прекращение которых может вызвать неблагоприятные последствия. Поэтому и на комитента, и на комиссионера возлагается обязанность предварительно уведомить контрагента в срок, установленный договором, но не позднее чем за 30 дней.

При этом комитент обязан выплатить комиссионеру вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения договора, и возместить понесенные расходы. Не теряет комиссионер право на их получение и

1 Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / Под ред. С.Н. Братуся и О.Н. Садткова. М., 1982. С. 249.

 

456

Глава XXII. Комиссия

 

 

 

в случае расторжения договора по собственной инициативе, если в нем не предусмотрено иное. Комиссионер и при отказе от исполнения договора обязан принять меры по обеспечению сохранности имущества комитента.

В любом случае прекращения договора комитент должен распорядиться своим имуществом, находящимся у комиссионера. При расторжении договора по собственной инициативе он обязан это сделать в течение срока, определенного в договоре, а при его отсутствии – незамедлительно. При отказе комиссионера от исполнения договора комитент должен совершить необходимые действия в течениие пятнадцати дней со дня получения уведомления от комиссионера или в иной срок, предусмотренный в договоре.

Невыполнение им данной обязанности дает комиссионеру право распорядиться имуществом комитента путем сдачи на хранение за счет последнего либо продажи по наиболее выгодной цене.

Договор комиссии может быть прекращен и по другим основаниям, перечисленным в ст. 1002 ГК, обусловленным объективной невозможностью исполнения комиссионного поручения. Для гражданина, выступающего в качестве комиссионера, обстоятельствами, прекращающими договор, признаются его смерть, признание недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, а также признание индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом). В отношении комиссионера-юридического лица договор должен прекращаться, по-видимому, в аналогичных случаях, в частности, при признании юридического лица несостоятельным (банкротом) и его ликвидации.

Банкротство комиссионера может привести к существенному ущемлению прав комитента (например, при включении имущества, переданного комитентом или полученного для него по сделке, в конкурсную массу). В целях защиты интересов комитента в законе установлено, что при объявлении комиссионера банкротом все права и обязанности по сделкам, заключенным им во исполнение комиссионного поручения, переходят к комитенту.

Дополнительная литература

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии, алфа-витно-предметпый указатель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохло-ва. М., 1996. С. 518-522 (гл. 51 «Комиссия». Автор - Ю.Х. Калмыков).

Кротов М.Б. Обязательство по оказанию услуг в советском гражданском нраве. Л., 1990.

Сохиовский А.Ф. Комиссионная торговля. М., 1989.

 

 

Глава ХХIII АГЕНТИРОВАНИЕ

Агентский договор как самостоятельный вид обязательства появился в российском гражданском законодательстве относительно недавно–с введением в действие части второй Гражданского кодекса РФ. Отношения, возникающие в связи с заключением агентского договора, регулируются нормами гл. 52 ГК.

Хотя сам по себе агентский договор оказался новым для российского гражданского права, он имеет много общего с такими видами обязательств, как поручение и комиссия. Вместе с тем имеется и ряд существенных отличий, обусловленных предназначением этого договора для применения в основном в предпринимательской деятельности.

В соответствии со ст. 1005 ГК, по агентскому договору агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению принципала юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

Как можно видеть, предмет агентского договора шире, чем предметы договоров комиссии и поручения. Если предметом договора комиссии является совершение комиссионером сделок (п. 1 ст. 990 ГК), а договора поручения – совершение поверенным не только сделок, но и иных юридических действий,(п. 1 ст. 971 ГК), то статус агента предполагает совершение им не только юридических, но и иных действий.

Что следует понимать под иными действиями в смысле ст. 1005 ГК? Напомним, что юридическими являются действия, с которыми нормы права связывают наступление определенных правовых последствий, т.е. возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей у субъектов .права (например, сделка). Действия, которые не влекут таких последствий, обычно называют фактическими.

Предметом агентского договора не могут быть только фактические действия. Употребленный в тексте ст. 1005 ГК соединительный союз «и», а также общий смысл норм, регулирующих отношения агентирования, указывают на вспомогательный, дополнительный по отношению к юридическим характер фактических действий. В качестве примера можно привести дополнительные услуги в договоре транспортной экспедиции (ст. 801 ГК) – взвешивание, упаковка и доставка груза, проверка его состояния и т.п.

Если совершаемые агентом юридические действия непосредственно направлены на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей самого агента или принципала в отношении третьих лиц, то фактические действия таким свойством не обладают.

 

458

Глава XXIII. Агентирование

Почему необходимо обратить внимания на указанное различие? Дело в том, что в точном смысле и «иные» действия являются юридическими в силу самого факта их вхождения в предмет агентского договора. Надлежащее исполнение агентом обязанностей по агентскому договору путем совершения фактических действий всегда непосредственно направлено на прекращение обязательства между ним и принципалом, т.е. на наступление правовых последствий. Однако в отношении третьих лиц эти действия таких последствий непосредственно не порождают, а лишь способствуют совершению агентом предусмотренных договором юридических действий.

Как следует из содержания агентского договора, он является кон-сенсуальным, возмездным и двусторонне-обязывающим. Его стороны – принципал и агент. В качестве агента и принципала могут выступать любые субъекты гражданского права. При этом физические лица должны обладать полной дееспособностью (ст. 21, 27 ГК).

Агент всегда действует по поручению принципала. Но при этом, в зависимости от условий агентского договора, он может действовать либо от своего имени как комиссионер в договоре комиссии, либо от имени принципала как поверенный в договоре поручения.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по ее исполнению. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.

Агентский договор подчиняется общим правилам о форме сделок. Важное правило установлено в п. 2 ст. 1005 ГК: если агентский договор заключен в письменной форме и в нем предусмотрены общие полномочия агента на совершение сделок от имени принципала, то в отношениях с третьими лицами принципал не вправе ссылаться на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не докажет, что третье лицо знало или должно было знать об ограничении полномочий агента. Под предоставлением общих полномочий следует понимать предоставление агенту права совершать любые сделки от имени принципала, руководствуясь не его конкретными указаниями, а лишь общим смыслом агентского договора.

Агентский договор может быть заключен как на определенный, так и на неопределенный срок, т.е. без определения срока окончания его действия. В последнем случае агентский договор заключается без указания срока его действия (п. 3 ст. 1005 ГК), что влечет значимые правовые последствия.

 

Глава XXIII. Агентирование 459

Если срок окончания действия агентского договора не определен, то любая из сторон договора вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения, и в этом случае агентский договор прекращается (ст. 1010 ГК).

Напротив, если агентский договор заключен на определенный срок, то он не может быть расторгнут в одностороннем порядке ни одной из сторон, и в этом состоит одно из его существенных отличий от договоров комиссии и поручения, на котором ниже мы остановимся более подробно.

Агентский договор является возмездным. Согласно ст. 1006 ГК, принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленных в агентском договоре. Если же в агентском договоре размер агентского вознаграждения не предусмотрен и он не может быть определен исходя из условий договора, вознаграждение подлежит уплате в размере, определяемом в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК, т.е. по цене аналогичных услуг.

Порядок уплаты агентского вознаграждения устанавливается в договоре. При отсутствии в договоре такого условия принципал обязан уплачивать вознаграждение в течение недели с момента представления ему агентом отчета за прошедший период, если из существа договора или обычаев делового оборота не вытекает иной порядок уплаты вознаграждения.

Правила предоставления отчета агентом установлены в ст. 1008 ГК. Отчеты об исполнении агентского договора агент обязан представлять принципалу по ходу исполнения в порядке и в сроки, предусмотренные договором. При отсутствии в договоре соответствующих условий отчеты представляются агентом по мере исполнения им договора либо по окончании действия договора. К отчету агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных агентом за счет принципала.

Если принципал имеет возражения по отчету, он Должен сообщить о них агенту в течение тридцати дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок. В противном случае отчет считается принятым принципалом.

Существенное значение для применения агентского договора в предпринимательской деятельности имеет ст. 1007 ГК. Эта норма предоставляет возможность ограничения агентским договором прав принципала и агента по вступлению в аналогичные отношения с другими лицами.

Так, агентским договором может быть предусмотрено обязательство принципала не заключать аналогичных агентских договоров с дру-

 

460

Глава XXIII. Агентирование

гими агентами, действующими на определенной в договоре территории, либо воздерживаться от осуществления на этой территории самостоятельной деятельности, аналогичной деятельности, составляющей предмет агентского договора (п. 1 ст. 1007 ГК). В то же время агентским договором может быть предусмотрено и обязательство агента не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров, которые должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с территорией, указанной в договоре (п. 2 ст. 1007 ГК). Указанные обязательства могут быть и взаимными.

Пункт 3 ст. 1007 ГК запрещает устанавливать в агентском договоре условия, в силу которых агент вправе продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно определенной категории потребителей либо исключительно потребителям, находящимся или проживающим на определенной в договоре территории. Такие условия являются ничтожными. Если из содержания агентского договора следует, что он не был бы заключен без таких условий, то весь агентский договор окажется ничтожным по правилам о последствиях недействительности части сделки (ст. 180 ГК).

По общему правилу, если иное не предусмотрено агентским договором, агент вправе в целях исполнения договора заключить субагентский договор с другим лицом (п. 1 ст. 1009 ГК). При этом он остается ответственным перед принципалом за действия субагента.

Объем полномочий у субагента уже, чем у агента. Субагент не вправе заключать сделки с третьими лицами от имени лица, являющегося принципалом по агентскому договору. Исключение из этого правила возможно лишь в случае, если агент передаст исполнение поручения субагенту в порядке передоверия в соответствии со ст. 187,976 ГК.

Помимо упомянутого выше случая отказа одной из сторон от исполнения договора с неопределенным сроком, агентский договор прекращается также в случаях смерти агента либо признания его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, несостоятельным (банкротом) (ст. 1010 ГК). Основания прекращения агентского договора в основном совпадают с основаниями прекращения договоров комиссии и поручения, но есть и различия.

Так, обычный договор поручения вправе прекратить во всякое время любая из его сторон (п. 2 ст. 977 ГК), а договор комиссии может в любое время быть прекращен комитентом с возмещением комиссионеру убытков, причиненных отменой поручения (п. 1 ст. 1003 ГК). Для агентского договора действует иное правило – он прекращается вследствие отказа одной из сторон от его исполнения лишь в случае, если агентский договор заключён без указания срока его действия (ст. 1010 ГК).

 

461

Глава XXIV. Доверительное управление имуществом

 

 

В соответствии со ст. 1011 ГК к отношениям, вытекающим из агентского договора, могут субсидиарно применяться правила о договоре комиссии или поручения, если они не противоречат нормам гл. 52 ГК и существу агентского договора. Выбор между правилами о договоре комиссии и договоре поручения зависит от того, как действует агент в отношениях с третьими лицами – от имени принципала или от своего имени. В первом случае применяются правила о договоре поручения, во втором – о договоре комиссии.

 

Дополнительная литература

Бублик В. Гражданское законодательство и имущественный статус экономических агентов//ХиП. 1996. № 8.

Кабалкин А. Договор возмездного оказания услуг // Российская юстиция. 1998. № 3,4.

Эрделевский А. Агентский договор // Финансовая газета. Региональный выпуск. 1998. №41.

 

 

Глава XXIV ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

1. Законодательное закрепление договора доверительного управления имуществом в качестве самостоятельного договора гражданского права впервые в российском праве осуществлено в действующем ГК (гл.53).

Согласно п. 1 ст. 1012 ГК по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Юридическая природа данного договора раскрывается в следующих признаках.

а) По договору собственник передает имущество доверительному управляющему. Определяемый законом и договором круг прав и обязанностей сторон показывает, что это самостоятельный тип договора, отличный от других договоров гражданского права. Имущество передается не в собственность доверительного управляющего, а лишь для осуществления в течение определенного срока управления этим имуществом в интересах учредителя или указанного последним лица.

Этим он отличается от договоров, направленных на переход к приобретателю права собственности на передаваемое имущество (купля-

 

462      Глава XXIV. Доверительное управление имуществом

продажа, дарение и пр.). Отсутствует и сходство с договорами о поступлении имущества в пользование контрагента (аренда и др.). Доверительный управляющий получает имущество не только для осуществления правомочий владения и пользования, как при аренде, но и реализует от своего имени все правомочия собственника имущества, включая распоряжение (п. 1 ст. 1020 ГК). Однако у доверительного управляющего не возникает вещного права на полученное имущество, как при хозяйственном ведении или оперативном управлении.

Нельзя считать рассматриваемые отношения представительством, возникшим на основе договора поручения, поскольку доверительный управляющий действует от своего имени. Отношения сторон отличаются и от комиссии. Хотя доверительный управляющий подобно комиссионеру действует от своего имени, круг его прав и обязанностей шире, чем у комиссионера. Он вправе в соответствии с заключенным договором доверительного управления осуществлять любые юридические и фактические действия в отношении полученного имущества (п. 2 ст. 1012 ГК).

б) Сторонами договора доверительного управления имуществом являются учредитель управления и доверительный управляющий. Если учредитель управления указывает в договоре вместо себя иное лицо, в интересах которого должен действовать доверительный управляющий, то наряду с двумя названными сторонами договора появляется третье лицо – выгодоприобретатель. Наименование в договоре лица, в интересах которого должен действовать доверительный управляющий (учредителя или выгодоприобретателя), закон признает одним из существенных условий договора.

В соответствии с законом учредитель управления, по общему правилу, является собственником имущества, передаваемого в доверительное управление. Исключение составляют случаи доверительного управления имуществом подопечного, безвестно отсутствующего, наследника (при условии, что в завещании назначен исполнитель-душеприказчик), юридического лица, признанного несостоятельным, в которых учредитель управления не собственник, а другое лицо, указанное в законе (орган опеки и попечительства, душеприказчик, арбитражный суд)(ст. 1014,1026 ГК):

Возможно также выступление в качестве учредителей управления субъектов, обладающих исключительными правами на произведения литературы, науки и искусства, фонограммы и иные объекты так называемых смежных авторских прав. В этих случаях специально созданной авторами общественной организации передаются не правомочия владения, пользования и распоряжения объектом права, а возможность реа-

 

Глава XXIV. Доверительное управление имуществом 463

лизации принадлежащих авторам имущественных прав, которые им самим реализовать затруднительно.

Как правило, доверительными управляющими являются лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность: индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий. Только в случаях, когда доверительное управление осуществляется по основаниям, предусмотренным законом (управление имуществом подопечного, наследника и др.), доверительным управляющим может быть гражданин, не имеющий статуса предпринимателя, или некоммерческая организация, за исключением учреждения.

Закон не устанавливает ограничений для назначения выгодоприобретателя. Им может быть любой субъект гражданского права: физические и юридические лица, Российская Федерация и др.

в) Предметом договора доверительного управления и соответственно объектом доверительного управления признается поступающее в доверительное управление имущество. Состав такого имущества как существенное условие договора доверительного управления должен быть в нем определен (п. 1 ст. 1016 ГК). Перечисляя виды имущества, которое может быть объектом доверительного управления, закон называет как предприятия и другие имущественные комплексы в целом, так и отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество.

Нельзя передавать в доверительное управление имущество, находящееся в хозяйственном ведении либо оперативном управлении. Оно может стать объектом доверительного управления лишь после прекращения вещных прав хозяйственного ведения либо оперативного управления в связи с ликвидацией юридического Лица или по иным предусмотренным законом основаниям и возвращения имущества во владение собственника. Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления деньги за исключением случаев,' предусмотренных законом (ст. 1013, 1025 ГК).

Имущество, поступающее в доверительное управление, юридически обособляется. Оно отделяется от другого имущества учредителя. Оставаясь собственником, 'учредитель в течение срока договора не может распоряжаться этим имуществом. Не допускается обращение взыскания по долгам учредителя на данное имущество. Исключение составляет признание учредителя банкротом. В этом случае договор доверительного управления прекращается, и имущество включается в конкурсную массу. Имущество, поступившее в доверительное управле-

 

464      Глава XXIV. Доверительное управление имуществом

ние, не сливается и с имуществом доверительного управляющего. Последний обязан отражать его на отдельном балансе и вести по нему самостоятельный учет. Для расчетов, связанных с доверительным управлением, открывается отдельный банковский счет (п. 1 ст. 1018 ГК).

г) Отношения доверительного, управления имуществом носят длящийся характер, поэтому закон относит срок действия договора к существенным условиям. Договор, как правило, заключается на срок, не превышающий пяти лет, если законом для отдельных видов имущества, передаваемого в доверительное управление, не установлены иные предельные сроки. Если по истечении срока договора не последует заявления хотя бы одной из сторон о его прекращении, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены в договоре (п. 2 ст. 1016 ГК).

д) Из легального определения договора доверительного управления имуществом следует, что он относится к категории реальных договоров, т. е. считается заключенным в момент передачи имущества. Договоры о доверительном управлении недвижимым имуществом признаются заключенными с момента их государственной регистрации (ст. 164,433 ГК).

Чаще всего договоры доверительного управления являются воз-мездными. Условие о форме и сроках выплаты вознаграждения доверительному управляющему должно быть в этих случаях предусмотрено в договоре (существенное условие).'При отсутствии условия о вознаграждении, договор считается безвозмездным (например, при заключении органом опеки и попечительства договора доверительного управления имуществом подопечного с его родственником).

Договоры доверительного управления являются взаимными (двусторонне-обязывающими), поскольку обязанности лежат не только на доверительном управляющем, но и на учредителе управления, который должен уплатить доверительному управляющему предусмотренное в соглашении вознаграждение, возместить необходимые расходы по ведению управления, предупредить об имеющем место залоге передаваемого имущества.

Договоры, в которых учредители управления назначают выгодо-приобретателей, относятся к категории договоров в пользу третьего лица (ст. 430 ГК).

е) Для договоров доверительного управления имуществом обязательна письменная форма. При этом форма договоров об управлении недвижимым имуществом должна соответствовать требованиям, предусмотренным для договоров купли-продажи недвижимости, т.е. представлять собой один документ, подписанный сторонами, а передача

 

Глава XXIV. Доверительное управление имуществом 465

имущества – оформляться передаточным актом или иным документом о передаче.

Передача недвижимого имущества в доверительное управление проходит государственную регистрацию в таком же порядке, что и переход права собственности на недвижимость. В случае несоблюдения указанных требований о форме договора доверительного управления имуществом или требования государственной регистрации передачи имущества в доверительное управление наступает недействительность договора (ст. 550,556,1017 ГК).

По общему правилу, договор доверительного управления является единственным и достаточным основанием возникновения отношений доверительного управления имуществом. Но в некоторых случаях для достижения этой цели необходима совокупность юридических фактов. Так, для установления доверительного управления имуществом подопечных и безвестно отсутствующих необходимы, во-первых, постановление местного органа власти об учреждении в соответствующих случаях опеки или попечительства, решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим. Во-вторых, заключение органом опеки и попечительства договора о доверительном управлении с лицом, определенным для этой цели названным органом. Основаниями возникновения доверительного управления закрепленными в федеральной собственности пакетами акций акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, являются следующие юридические факты: протокол, комиссии по проведению конкурсов на право заключения таких договоров, фиксирующий признание данного субъекта победителем конкурса, и договор о доверительном управлении акциями, заключаемый уполномоченным органом федеральной исполнительной власти с победителем конкурса1.

2. Закрепление в ГК РФ договора доверительного управления имуществом в качестве самостоятельного связано с необходимостью расширения сферы его применения в условиях становления рыночной экономики. Ранее российское законодательство допускало возможность установления отношений по управлению чужим имуществом лишь в исключительных случаях. Так, по ГК 1964 г. функции управления имуществом безвестно отсутствующего могли быть возложены на назначаемого органом опеки и попечительства опекуна (ст. 19); такого же рода действия мог осуществлять исполнитель завещания, назначаемый наследодателем из числа лиц, не являющихся наследниками (ст. 554). Эти случаи относятся к категории так называемого некоммер-

 

1 СЗ РФ. 1997. № 20. Ст. 2285; № 45. Ст. 5193.

 

466       Глава XXIV. Доверительное управление имуществом

ческого доверительного управления. Отношения здесь находятся вне сферы предпринимательства. Лицо владеет и распоряжается чужим имуществом, не преследуя имущественной выгоды для себя, действует из альтруистических побуждений, желания помочь другому выполнить свой гражданский долг и т.п.

Такого рода отношения признаны и действующим Гражданским кодексом. Договоры доверительного управления могут заключаться по поводу имущества подопечного (ст. 38), лица, находящегося под патронажем (ст. 41), безвестно отсутствующего (ст. 43).

Вместе с тем новые экономические условия предоставляют собственнику более широкие возможности распоряжения своим имуществом. В соответствии с п. 4 ст. 209 ГК, он может, сохраняя за собой право собственности на имущество, передать его в доверительное управление другому лицу, которое обязуется управлять имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица. Каждая сторона при этом получает выгоду: собственник освобождается от забот по управлению имуществом и получает обусловленный договором доход от использования доверительным управляющим имущества, а доверительному управляющему причитается вознаграждение за управление имуществом собственника, которое является для него чисто коммерческой деятельностью.

По действующему законодательству сфера отношений по доверительному управлению имуществом расширяется за счет деятельности ликвидационных комиссий, связанной с управлением делами ликвидируемых юридических лиц (ст. 62 ГК), а также широко применяемой практики передачи в доверительное управление закрепленных в федеральной собственности акций акционерных обществ, созданных в процессе приватизации.

Среди договоров о доверительном управлении особое место занимают договоры обладателей исключительных авторских и смежных с ними прав с организациями, управляющими имущественными правами этих лиц (разд. IV Закона РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах»)1.

3. Будучи должником в обязательстве, доверительный управляющий несет широкий круг обязанностей. Основной его обязанностью является надлежащее в строгом соответствии с договором управление полученным от учредителя имуществом. Выполняя эту обязанность, доверительный управляющий должен соблюдать требования закона и начала разумности, добросовестности и справедливости.

 

1 ВВС РСФСР. 1993. № 32. Ст. 1242.

 

467

Глава XXIV. Доверительное управление имуществом

 

Закон предписывает ему осуществлять доверительное управление имуществом лично. Поручить другому лицу управление имуществом от имени доверительного управляющего он может только в двух случаях: 1) если уполномочен на это договором или получил согласие в письменной форме, 2) если вынужден к этому в силу обстоятельств для обеспечения интересов учредителя или выгодоприобретателя и не имеет возможности получить указания учредителя в разумный срок. Во всех случаях доверительный управляющий отвечает за действия избранного им поверенного как за собственные (ст. 1021 ГК).

Совершая от своего имени в процессе доверительного управления имуществом различные сделки, доверительный управляющий обязан информировать контрагентов о том, что действует именно в таком качестве. При этом в устных сделках достаточно уведомления другой стороны на словах, в письменных же после имени или наименования доверительного управляющего должна быть сделана пометка «Д.У.» (п. 3 ст. 1012 ГК). Во всех действиях по управлению имуществом доверительный управляющий обязан руководствоваться интересами учредителя управления или указанного им выгодоприобретателя, обеспечивать сохранность и приращение имущества, получение соответствующей прибыли.

Одна из обязанностей доверительного управляющего – представление учредителю управления и выгодоприобретателю отчета о своей деятельности. Порядок и сроки представления отчета устанавливаются договором (п. 4 ст. 1020 ГК).

При прекращении договора наступает обязанность доверительного управляющего вернуть учредителю управления все имущество, находящееся в его доверительном управлении, если иное не предусмотрено договором.

В перечне прав доверительного управляющего прежде всего следует назвать возможность совершать в соответствии с договором в отношении полученного в управление имущества любые юридические и фактические действия в интересах учредителя или выгодоприобретателя. Доверительный управляющий вправе в отношении полученного для управления имущества реализовать правомочия собственника. Распоряжение недвижимым имуществом он осуществляет только в случаях, предусмотренных договором (п. 1 ст. 1020 ГК).

Доверительный управляющий имеет право на получение вознаграждения, если оно было предусмотрено в договоре. Он вправе также получить возмещение необходимых расходов, которые произведены им в процессе управления имуществом. И то и другое возмещается за счет доходов, полученных доверительным управляющим от использования

 

468       Глава XXIV. Доверительное управление имуществом

имущества (ст. 1023 ГК). Для защиты прав на имущество, находящееся в его управлении, доверительный управляющий наделен законом правом предъявления виндикационного и негаторного исков (п. 3 ст. 1020, ст. 301, 302, 304, 305 ГК). В случае невозможности лично управлять имуществом доверительный управляющий приобретает право отказа от договора (ст. 1024 ГК).

4. Поскольку доверительное управление имуществом осуществляется в интересах учредителя управления или выгодоприобретателя, „права и обязанности их как кредиторов обязательства во многом совпадают. Учредитель управления, а при указании им третьего лица – выгодоприобретатель имеют право требовать от доверительного управляющего надлежащего исполнения договора. Это проявляется в управлении имуществом в их интересах в полном соответствии с требованиями закона и условиями договора, передаче им причитающейся части доходов от управления имуществом.

У названных лиц есть право на получение от доверительного управляющего отчета о его деятельности по управлению имуществом. Учредитель управления имеет право требовать прекращения договора при выявившейся невозможности для доверительного управляющего лично управлять имуществом. Отказ возможен и по иным причинам, но при условии выплаты доверительному управляющему обусловленного договором вознаграждения. Право же отказа от участия в договоре выгодоприобретателя не ограничивается какими бы то ни было условиями (п. 4 ст. 430 ГК).

Основная обязанность учредителя управления (и соответственно выгодоприобретателя) – обеспечение выплаты доверительному управляющему вознаграждения, предусмотренного договором, и возмещение произведенных им в процессе управления имуществом необходимых расходов за счет доходов, полученных от использования имущества.

5. Ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств участниками договора доверительного управления имуществом регламентируется как общими нормами ГК об ответственности за нарушение обязательств (гл. 25 ГК), так и специальными правилами (гл. 53 ГК).

Ответственность доверительного управляющего, не выполнившего обязательств перед учредителем управления и выгодоприобретателем, наступает независимо от его вины в нарушении обязательства. Он освобождается от ответственности только в том случае, если докажет, что убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или учредителя управления (п. 1 ст. 1022 ГК).

 

Глава XXIV. Доверительное управление имуществом 469

Поскольку эта норма сформулирована в общем виде, т.е. относится ко всем разновидностям договора доверительного управления имуществом, надо полагать, что она распространяется как на ответственность доверительного управляющего – предпринимателя, так и на ответственность доверительного управляющего – гражданина или некоммерческой организации, деятельность которых не связана с предпринимательством. Особый характер нормы исключает возможность применения к последним общего правила ответственности за вину (п. 1 ст. 401 ГК). Такое уравнение ответственности вряд ли может быть оправдано.

Определяя размер (объем) ответственности доверительного управляющего, ГК исходит из принципа полного возмещения убытков. Выгодоприобретателю выплачивается то, что он теряет при нарушении обязательства, т.е. упущенную выгоду, а учредителю управления – и реальный ущерб (утрату и повреждение имущества), и упущенную выгоду.

Основания ответственности доверительного управляющего перед третьими лицами в случаях нарушения им заключенных с ними сделок определяются общими нормами ГК об ответственности за нарушение обязательств. По обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью, ответственность является повышенной. Она наступает независимо от наличия вины доверительного управляющего, по остальным обязательствам – при наличии вины в нарушении обязательства (ст. 401 ГК).

Также общими нормами следует руководствоваться при определении размера ответственности. При этом источником погашения долгов, возникших в связи с доверительным управлением имуществом, является само имущество. При его недостаточности взыскание обращается на личное имущество доверительного управляющего; если же не хватает имущества доверительного управляющего – на имущество учредителя управления, не переданное в доверительное управление (п. 3 ст. 1022 ГК).

Указанный порядок погашения долгов распространяется также на случаи совершения доверительным управляющим сделки с превышением предоставленных полномочий или с нарушением установленных для него ограничений при условии, что участвующие в сделке третьи лица не знали и не должны были знать о превышении полномочий или об установленных ограничениях. Но у доверительного управляющего в этом случае возникает обязанность по требованию учредителя управления возместить понесенные последним убытки. Во всех остальных случаях по таким обязательствам перед третьими лицами доверитель-

 

470      Глава XXIV. Доверительное управление имуществом

ный управляющий отвечает своим личным имуществом (п. 3 ст. 1022 ГК). Таким же образом решен вопрос об ответственности доверительного управляющего перед третьими лицами в случае нарушения им обязанности информировать их о том, что он действует хотя и от своего имени, но в качестве доверительного управляющего (п. 3 ст. 1012 ГК).

За неисполнение обязанностей перед доверительным управляющим по выплате вознаграждения и необходимых расходов по управлению имуществом учредитель управления несет ответственность по общим правилам за нарушение обязательств. Возможна также его ответственность за неисполнение обязанности предупредить доверительного управляющего о том, что передаваемое ему имущество обременено залогом. В этом случае доверительный управляющий вправе потребовать расторжения договора и уплаты ему вознаграждения за один год (ст. 1019 ГК). Перед третьими лицами, как указано выше, у учредителя управления ответственность может наступить только в субсидиарном порядке в случае недостаточности имущества, переданного в доверительное управление, и невозможности погасить долг из личного имущества доверительного управляющего.

6. Договор доверительного управления прекращается надлежащим исполнением обязательства, если к моменту окончания срока договора сделано заявление сторон либо одной из них о его прекращении (ст. 408, п. 2 ст. 1016 ГК).

С учетом доверительного характера договора закон закрепляет перечень специальных обстоятельств, влекущих его прекращение (ст. 1024 ГК). Так, договор доверительного управления имуществом прекращается вследствие смерти гражданина-выгодоприобретателя или ликвидации юридического лица-выгодоприобретателя; отказа выгодоприобретателя от получения выгод по договору. Это правило диспозитивно. В договоре может быть предусмотрено иное, например, записано, что права по договору в случае ликвидации благотворительного фонда (выгодоприобретатель) переходят к одноименному фонду, действующему в соседней области.

Поскольку основные обязанности по договору доверительного управления несет доверительный управляющий, договор прекращается в случаях смерти гражданина-доверительного управляющего, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, признания индивидуального предпринимателя банкротом, ликвидации юридического лица.

Отказаться от договора и тем самым прекратить его доверительный управляющий может только в одном случае – при невозможности лично осуществлять доверительное управление имуществом. Причем

 

Глава XXV. Коммерческая концессия 471

он обязан уведомить об этом учредителя управления, по общему правилу, за три месяца до прекращения договора.

Прекращение договора доверительного управления может иметь место вследствие банкротства индивидуального предпринимателя или юридического лица (п. 2 ст. 1018 ГК), ликвидации юридического лица (ст. 419 ГК), являющихся учредителями управления. Учредитель управления вправе прекратить договор, отказавшись от него, как в случае выявившейся невозможности для доверительного управляющего лично управлять имуществом, так и по любой иной причине. Однако если в первом случае ему достаточно уведомить доверительного управляющего, по общему правилу, за три месяца до прекращения договора, то во втором – он наряду с уведомлением обязан выплатить доверительному управляющему обусловленное договором вознаграждение.

 

Дополнительная литература

 

Дозорцев ВА. Доверительное управление // ВВАС РФ. 1996. № 12.

Ефимова Л.Г. Понятие и правовая природа доверительных (трастовых) операций коммерческих банков // ГП. 1995. № 4.

Кряжков А.В. Доверительное управление имуществом в России: формирование института и сфера применения // ГП. 1997. № 3.

Рябое АА. Траст в российском праве // ГП. 1997. № 9.

Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М., 1996 (гл. «Доверительное управление имуществом». Автор – Е.А. Суханов).

 

 

Глава XXV КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ

1. Термин «коммерческая концессия» является, по существу, синонимом вошедшего в международную практику термина «франчайзинг», под которым понимается добровольное сотрудничество двух или нескольких партнеров-предпринимателей с целью совместного использования средств индивидуализации (фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак или знак обслуживания»), принадлежащих одному из них. При этом сторона, предоставившая право использовать средства индивидуализации, одновременно предоставляет пользователю охраняемую коммерческую информацию (ноу-хау) и оказывает постоянное консультационное содействие в организации бизнеса. (Наиболее известным примером является открытие по всему миру сети ресторанов «Макдоналдс»).

 

472           Глава XXV. Коммерческая концессия

Основной целью заключения договора коммерческой концессии является создание новых хозяйственных комплексов (магазинов, ресторанов, гостиниц, промышленных предприятий). Заключение подобных договоров выгодно для обеих сторон. Так, пользователь, приобретший ряд исключительных прав, имеет возможность работать под маркой, получившей широкую известность и, следовательно, не должен нести расходы на рекламу. В то же время правообладатель может расширять свой бизнес, не создавая новых филиалов своего предприятия и не неся сопутствующих расходов, при этом он сохраняет возможность контролировать качество выпускаемых пользователем товаров и оказываемых услуг, которые объективно могут быть ниже, чем у правообладателя. Это обусловлено прежде всего недостаточной квалификацией работника пользователя и отсутствием опыта. В результате может пострадать конечный потребитель товаров или услуг.

На практике принято выделять следующие разновидности коммерческой концессии: 1) сбытовая – в этом случае создается единая сбытовая сеть под общим контролем правообладателя; 2) торговая – открываются торговые предприятия, которые юридически не являются филиалами или структурными подразделениями правообладателя, а только используют его торговую марку; 3) коммерческая концессия в сфере обслуживания – например, сеть обслуживания отелей «Хилтон»;

4) производственная – в этом случае пользователь организует производство товаров с использованием товарного знака правообладателя.

Регулирование договора коммерческой концессии тесно связано с регулированием отдельных объектов интеллектуальной собственности (товарные знаки и фирменные наименования, ноу-хау). В ГК РФ этому договору посвящена гл. 54 (ст. 1027–1040).

По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав – товарный знак, знак обслуживания и т.д.

Договор коммерческой концессии – консенсуальный, возмезд-ный, двусторонне-обязывающий. Стороны договора – правообладатель (лицо, предоставляющее право использования своих средств индивидуализации ноу-хау) и пользователь (лицо, которому эти права предоставляются). Ими могут быть коммерческие организации и граж-

 

Глава XXV. Коммерческая концессия 473

дане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (п. 3 ст. 1027 ГК).

2. Предметом договора коммерческой концессии является комплекс исключительных прав на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение, на товарный знак и коммерческую информацию, включающую опыт организации соответствующей предпринимательской деятельности. Из определения договора следует, что в предмет договора могут входить исключительные права и на другие объекты интеллектуальной собственности (например, на промышленный образец).

Предметом договора может быть также регулярное содействие правообладателя пользователю в организации бизнеса, которое включает передачу коммерческого опыта правообладателю, оказание регулярных консультационных услуг, подготовку и обучение персонала пользователя и т.д.

В предмете договора коммерческой концессии особо следует выделить коммерческое обозначение, наименование юридического лица, хотя и незарегистрированного, получившее широкую известность, которое сохраняется без специальной регистрации (например, Кока-Кола).

3. Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме, несоблюдение которой влечет его недействительность (п. 1 ст. 1028 ГК). Этот договор подлежит государственной регистрации органом, осуществляющим регистрацию юридического лица или индивидуального предприятия, выступающего по договору в качестве правообладателя. Необходимость такой регистрации обусловлена тем, что, передавая пользование правами, индивидуализирующими деятельность, правообладатель ограничивает и собственные права; ограничение должно быть гласным.

Государственная регистрация юридических лиц осуществляется соответствующими органами местной администрации (в Москве создана специальная Регистрационная палата). В дальнейшем предполагается сосредоточить эту функцию в органах юстиции.

При заключении договора коммерческой концессии происходит передача исключительных прав на некоторые объекты интеллектуальной собственности, переход прав на которые подлежит специальной регистрации в Патентном ведомстве (право на товарный знак, изобретение, промышленный образец). Поэтому если в комплекс исключительных прав входят права на указанные объекты, то, помимо государственной регистрации, требуется регистрация в Патентном ведомстве. Несоблюдение требования о такой регистрации также ведет к недействительности договора.

 

474

Глава XXV. Коммерческая концессия

4. Обязательным условием договора коммерческой концессии является вознаграждение, выплачиваемое пользователем правооблада-телю. Статья 1030 ГК содержит примерный перечень форм таких выплат, среди которых упоминаются фиксированные разовые или периодические платежи, отчисления от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателю. Обычно вознаграждение состоит из двух частей: плата за присоединение к фирменной сети право-обладателя и последующие периодические платежи, определяемые в твердых суммах либо в процентах от выручки.

Возможны ситуации, когда правообладатель меняет свое фирменное наименование или коммерческое обозначение на то, которое в большей степени соответствует его имиджу. Такое изменение в определенной степени затрагивает и пользователя. Поэтому закон устанавливает, что договор коммерческой концессии действует и в отношении нового фирменного наименования коммерческого обозначения правооблада-теля. Если же пользователь не захочет воспользоваться своим правом, он может потребовать расторжения договора и возмещения убытков либо соразмерного уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения.

5. Для договоров коммерческой концессии характерно наличие условий, реализация которых может привести к ограничению конкуренции на рынке. В частности, речь идет о закреплении за пользователем определенной территории, на которой не могут действовать ни другие пользователи, ни сам правообладатель, а также о запрете для пользователя вступать в конкуренцию как самостоятельно, так и путем получения аналогичных прав у конкурентов правообладателя (такой запрет может действовать в течение определенного срока и после окончания действия договора).

Осознавая, что эти положения могут противоречить антимонопольному законодательству, ГК дает возможность оспорить эти условия и признать их недействительными по требованию антимонопольного органа (Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства) или иного заинтересованного лица, если эти условия с учетом состояния соответствующего рынка и экономического положения сторон противоречат антимонопольному законодательству (п. 1 ст. 1033 ГК).

В частности, речь идет о Законе РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»1. Решение оспорить ограничительные условия договора должно приниматься

1 ВВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 499.

 

Глава XXV. Коммерческая концессия 475

после изучения как общей ситуации, так и выяснения того положения, которое занимают на этом рынке стороны договора. Вместе с тем в ст. 1033 ГК упоминаются два условия, ограничивающие права сторон, которые в любом случае должны признаваться ничтожными. Такие ограничения распространяются на:

а) право правообладателя определять цену продажи товара пользователем или цену работ (услуг), выполняемых (оказываемых) пользователем, либо устанавливать верхний или нижний предел этих цен:

б) обязанность пользователя продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно определенной категории покупателей (заказчиков) либо исключительно покупателям (заказчикам), имеющим место нахождения (место жительства) на определенной в договоре территории1.

Договор коммерческой концессии может заключаться как на определенный срок, так и без указания срока. Из этого следует, что срок не является существенным условием договора.

6. В ГК предусмотрен ряд обязанностей правообладателя, которые должны быть включены в договор коммерческой концессии. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1031 ГК правообладатель обязан:

передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав;

выдать пользователю предусмотренные договором лицензии, обеспечив их оформление в установленном порядке.

Ряд обязанностей правообладателя носят факультативный характер – могут включаться в договор по усмотрению сторон.

К таковым, в частности, относятся обязанности правообладателя:

обеспечить регистрацию договора коммерческой концессии (п. 2 ст. 1028 ГК);

оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников (п. 2 ст. 1031 ГК);

контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основании договора коммерческой концессии (п. 2 ст. 1031 ГК).

1 В последнем случае следует проводить различие между дискриминацией одних покупателей (заказчиков) перед другими и социальной защиты определенных групп населения (ветеранов труда, инвалидов и т.д.).

 

476           Глава XXV. Коммерческая концессия

Договором коммерческой концессии может быть предусмотрено право пользователя разрешать другим лицам использование предоставленного ему комплекса исключительных прав или части этого комплекса на условиях субконцессии, согласованных им с правообладателем либо определенных в договоре коммерческой концессии. В договоре может быть предусмотрена обязанность пользователя предоставить в течение определенного срока определенному числу лиц право пользования указанными правами на условиях субконцессии (п. 1ст. 1029 ГК).

Таким образом, по договору субконцессии пользователь выступает в качестве вторичного правообладателя, а его контрагент – в качестве вторичного пользователя. С помощью субконцессии первоначальный правообладатель расширяет свои возможности воздействия на рынок сбыта своих товаров или услуг и потому заинтересован в их выдаче. В связи с этим закон допускает возможность замены вторичного правообладателя (т.е. пользователя по основному договору коммерческой концессии) основным правообладателем в случае досрочного прекращения концессионного договора, заключенного на срок, либо расторжения такого договора, заключенного без указания срока (п. 3 ст. 1029 ГК).

7. Если договор коммерческой концессии был заключен на определенный срок, то он действует в течение этого срока, а если заключен без указания срока, – до прекращения в установленном законом порядке. Однако и до прекращения срока его действия договор может быть прекращен или изменен.

В изъятие из общего правила ответственность сторон по договору коммерческой концессии наступает независимо от вины. Правообладатель отвечает не только перед пользователем за ненадлежащее исполнение договора, но и перед третьими лицами за ненадлежащее качество товаров (работ, услуг). Эта ответственность может быть как субсидиар-ной (дополнительной), так и солидарной.

В частности, правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии (ч. 1 ст. 1034 ГК). Если же требования предъявляются к пользователю как к изготовителю продукции (товаров) правообладателя, то последний отвечает солидарно с пользователем. Вместе с тем ответственность правообладателя ограничивается условием о качестве и не распространяется на нарушение пользователем других условий договоров, заключаемых с третьими лицами (количества, срок и т.д.).

Изменение договора осуществляется по соглашению сторон. Он может быть также изменен в судебном порядке по требованию одной из

 

Глава XXV. Коммерческая концессия 477

сторон при существенном нарушении договора другой стороной. Наконец, договор может быть изменен при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. При этом любые изменения договора коммерческой концессии подлежат обязательной государственной регистрации в том же порядке, что и его заключение (ст. 1036 ГК) и лишь с момента регистрации изменения приобретают силу для третьих лиц.

Что касается прекращения договора, то он, помимо общих оснований прекращения обязательств, прекращается также в случаях:

а) одностороннего отказа от договора, заключенного без указания срока. Каждая из сторон договора вправе во всякое время отказаться от договора, уведомив об этом другую сторону за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более продолжительный срок (п. 1 ст. 1037 ГК);

б) одностороннего отказа пользователя от договора в случае изменения фирменного наименования или коммерческого обозначения правообладателя (ст. 1039 ГК);

в) прекращения принадлежащих правообладателю прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение без замены их новыми аналогичными правами (п. 3 ст. 1037 ГК);

г) смерти правообладателя, если наследник в течение шести месяцев со дня открытия наследства не зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя (п. 2 ст. 1038 ГК);

д) объявления правообладателя или пользователя несостоятельными (банкротами) в установленном порядке (п. 4 ст. 1037 ГК).

Прекращение договора коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в тех же органах, которые регистрируют заключение этого договора. Если регистрируется любое изменение договора, то прекращение договора регистрируется только в том случае, если оно произошло досрочно (в тех случаях, когда договор заключался на определенный срок) или договор заключался на неопределенный срок.

В течение срока действия договора коммерческой концессии право-обладатель может уступить одно или все принадлежащие ему исключительные права третьему лицу. Сам по себе такой переход прав не является основанием для изменения или расторжения договора (п. 1 ст. 1038 ГК). В этом случае новый правообладатель просто приобретает все права и обязанности, вытекающие из ранее заключенного договора коммерческой концессии.

В случае прекращения действия одного из исключительных прав, входящих в комплекс исключительных прав, переданных по договору

 

478            Глава XXVI. Простое товарищество

коммерческой концессии, договор продолжает действовать за исключением тех положений, которые относятся к прекратившемуся праву.

Дополнительная литература

Комментарий к части второй Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. О.М. Коаырь, А.П. Маковского, С.А. Хохлова. М., 1996 (гл. 54 «Коммерческая концессия». Автор – Г.Е. Авилов).

 

 

Глава XXVI ПРОСТОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

1. По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели (п. 1 ст. 1041 ГК).

Юридическая природа договора простого товарищества раскрывается в следующих признаках.

а) В отличие от других в данных договорах обычно участвуют более двух сторон, и эти договоры в таких случаях являются многосторонними сделками. Закон не устанавливает предельного числа участников договора, оно обычно обуславливается целью договора простого товарищества, экономическими расчетами и другими обстоятельствами.

б) В соответствии с п. 1 ст. 1041 ГК товарищи, объединившись для достижения общей цели, не приобретают статуса юридического лица. Объединившись, они не становятся единым субъектом гражданского права. Все сделки и иные юридические действия, необходимые для достижения общей цели, товарищи совершают и подписывают все вместе либо на основании доверенности от имени остальных – один или несколько товарищей.

в) Совместная деятельность товарищей должна быть направлена на извлечение прибыли или достижение иной не противоречащей закону цели. Цель должна быть общей для всех товарищей. Без установления обязанности совместно действовать в направлении общей, единой для всех цели договор простого товарищества возникнуть не может. При этом целью, как явствует из закона, может быть как извлечение прибыли, так и любая иная не направленная на получение прибыли цель, не нарушающая предписания закона.

 

Глава XXVI. Простое товарищество 479

Примерами договоров простого товарищества могут быть: договор нескольких общественных организаций об объединении усилий и средств с целью финансового и материального обеспечения постоянно действующей выставки работ членов организаций; договор группы коммерческих юридических лиц о строительстве и эксплуатации базы отдыха с целью последующего использования для отдыха своих работников; организация производства и реализации определенного вида продукции на условиях договора простого товарищества, заключенного основным и двумя дочерними хозяйственными обществами.

Положение об организации общественных работ, утвержденное постановлением Правительства РФ от 14 июля 1997 г. № 8751, предусмотрело использование договоров о совместной деятельности (договоров простого товарищества) для правового опосредования деятельности по решению важной народно-хозяйственной задачи – организации и проведения в стране общественных работ. Договоры заключаются между органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами службы занятости, с одной стороны, и организациями, обеспечивающими предоставление и проведение указанных работ, – с другой. Общественные работы финансируются за счет организаций, ведущих эти работы, а также средств субъектов РФ и средств фонда занятости.

Наличие общей цели в договоре простого товарищества объясняет известное единство интересов сторон договора и частое совпадение содержания их основных прав и обязанностей. Подчеркивая сходство правового положения сторон в договоре простого товарищества, закон именует их общим термином "товарищи". Каждый участник договора является должником и одновременно кредитором по отношению ко всем остальным его участникам. Поскольку каждый из них имеет права и обязанности, договор простого товарищества следует отнести к категории двусторонне-обязывающих (взаимных) договоров. Но в отличие от других взаимных договоров интерес любого из участников договора простого товарищества (кредитора) в силу общности цели договора является не только его личным интересом; в исполнении договора заинтересованы и все другие его участники.

г) В силу закона каждый участник договора должен передать свой вклад (деньги, иное имущество и др.), соединив его с вкладами других товарищей. Объединенные вклады составляют материально-финансовую базу деятельности товарищей для достижения поставленной цели. Соединение товарищами вкладов – один из основных при-

1 СЗ РФ. 1997. № 29. Ст. 3533.

 

480           Глава XXVI. Простое товарищество

знаков, определяющих сущность договора простого товарищества. Без соединения вкладов невозможно возникновение простого товарищества.

Любой участник, внеся вклад и действуя для достижения общей цели, получает выгоду, пользу от вкладов и деятельности остальных участников договора простого товарищества. Он вправе требовать" от другого (других) товарища (товарищей) соответствующего исполнения, что и нужно считать своеобразным встречным удовлетворением, за непредоставление которого участник несет неблагоприятные последствия в соответствии с общими правилами гражданско-правовой ответственности. Поэтому, исходя из законодательного определения воз-мездности договоров (ст. 423 ГК), договор простого товарищества относится к категории возмездных. В пользу признания этих договоров возмездными говорит и тот факт, что здесь законодатель не устанавливает обычного для безвозмездных договоров льготного режима ответственности (ср. ст. 580,693 ГК)1.

д) Любой договор простого товарищества, поскольку его участники объединяются для достижения общей для всех цели, является фидуциарной сделкой, т.е. такой, в основе которой лежат личные доверительные отношения ее участников. Это отражается в особенностях правового регулирования отношений простого, товарищества (например, при определении оснований прекращения договора – ст. 1050 ГК, при установлении порядка принятия решений, касающихся общих дел товарищей, - ст. 1044 ГК).

е) Договоры простого товарищества являются консенсуальными. Права и обязанности у товарищей возникают с момента достижения соглашения по всем существенным условиям договора и оформления договора в соответствии с требованиями закона.

Поскольку о форме договора простого товарищества нет специальных указаний в гл. 55 ГК, применяются общие правила о форме сделок (ст. 158–165 ГК). При этом нет сложности в решении вопроса о форме договоров простого товарищества, которые заключаются между юридическими лицами либо юридическими лицами и гражданами. Они должны заключаться в письменной форме, а в случае передачи в качестве вклада объектов недвижимости подлежат государственной регистрации (ст. 161, 164 ГК). Договоры простого товарищества с участием

1 Высказываемые ранее мнения о безвозмездном характере договоров о совместной деятельности (см.: Советское гражданское право. Т. 2 / Под ред. В.П. Грибанова к С.М. Корнеева. М., 1980. С. 338; Беляева З.С. Право и межхозяйственная кооперация. М., 1980. С. 208) в настоящее время не находят сторонников. См.: Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М., 1996. С. 255; Гражданское право. Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. М., 1997. С. 654.

 

Глава XXVI. Простое товарищество 481

только граждан на сумму до 10 минимальных размеров оплаты труда могут быть устными, а свыше этой суммы должны заключаться в письменной форме.

Достаточно непростой вопрос о том, что же считать в таких договорах суммой сделки, логически обоснованно решается в учебной литературе в пользу цены наибольшего по стоимости вклада в общее имущество товарищей'.

ГК не устанавливает специальных норм об определении сроков действия договоров простого товарищества, допуская существование как срочных, так и бессрочных договоров (ст. 1050,1051 ГК). Договор, заключенный без указания срока, сохраняет действие до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель, ради достижения которой товарищи объединились, либо выявится очевидная невозможность ее достижения, либо участники примут решение о прекращении деятельности простого товарищества.

2. С учетом целей, преследуемых участниками совместной деятельности, различают два вида договоров простого товарищества. В случае заключения договора для осуществления предпринимательской деятельности его сторонами согласно п. 2 ст. 1041 ГК могут быть только субъекты, реализующие предпринимательскую деятельность (коммерческие организации, индивидуальные предприниматели). Такие договоры составляют группу коммерческих договоров простого товарищества. Во всех иных случаях, т.е. когда общая цель совместной деятельности имеет некоммерческий характер, участниками договоров простого товарищества могут быть любые субъекты гражданского права, и договоры именуются некоммерческими договорами простого товарищества2. Это деление имеет важные практические последствия, поскольку различно определяется ответственность товарищей по общим обязательствам в зависимости от того либо иного вида договора (см. п. 7 данной главы).

Особым видом договоров простого товарищества являются негласные товарищества, которые обладают той особенностью, что их существование не раскрывается для третьих лиц (ст. 1054 ГК). Поскольку при взаимоотношениях с третьими лицами, решая общие дела, товарищ может выступать только от своего имени, то по возникшим, по сути дела, общим для всех товарищей обязательствам будет отвечать только он всем своим имуществом. Однако в дальнейшем при распределении

 

1 См.: Гражданское право. Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. М., 1997. С.658.

2 Такой вывод основан на расширительном толковании п. 2 ст. 1041 ГК. См: Гражданское право. Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. С. 656.

 

482           Глава XXVI. Простое товарищество

расходов, убытков, решении иных вопросов внутренних взаимоотношений между товарищами действуют общие правила о простых товариществах.

3. Как следует из ст. 1041 ГК, понятия «договор простого товарищества» и «договор о совместной деятельности» рассматриваются как равнозначные (синонимы). Действительно, деятельность в рамках договора простого товарищества является совместной деятельностью, т.е. при которой двое или большее число субъектов объединяют свои усилия и действия для достижения общей (общих) для всех их цели (целей). Вместе с тем для правового опосредования совместной деятельности недостаточно одной правовой формы договора простого товарищества. Совместная деятельность по мере развития и усиления общественного характера труда охватывает значительно более широкие области человеческой деятельности, нежели те, которые оформляются договорами простого товарищества.

Предпосылки совместной деятельности содержатся во всех случаях кооперации труда, которая, по сути дела, всеобъемлюща, ибо люди не могут производить, не объединяясь определенным образом^ для совместной деятельности и обмена ее результатами. Совместная'деятельность позволяет путем объединения средств, трудовых усилий, опыта и специальных знаний достигать экономического эффекта, недоступного при индивидуальной деятельности каждого из них.

История развития правового регулирования совместной деятельности свидетельствует о постепенном подключении для ее правового опосредования широкого круга гражданско-правовых договоров. В римском частном праве для правового оформления отношений по совместной деятельности были разработаны несколько разновидностей договоров товарищества (с установлением общности всего имущества участников, объединением только того имущества, которое выделено участниками для достижения общей цели, и др.). Но во всех случаях товарищество в римском праве не признавалось самостоятельным субъектом права (юридическим лицом).

Позднее гражданские и торговые кодексы буржуазных государств, сохранив разработанную римским правом форму договоров простого товарищества, закрепляют, учитывая требования развивающегося хозяйственного оборота и многообразие разновидностей совместной деятельности, целую группу договоров товарищества (полное товарищество, товарищество на вере, товарищество с ограниченной ответственностью и др.).

В отличие от договоров простого товарищества все названные виды товариществ позволяют осуществлять совместную деятельность участ-

 

Глава XXVI. Простое товарищество 483

ников с помощью создаваемых на основе таких договоров специальных организаций, наделяемых правами юридических лиц.

Первый ГК РСФСР (1922 г.) предусматривал договоры простого товарищества и совместную деятельность, оформляемую в виде образования ее участниками специальных правосубъектных организаций (полное товарищество, товарищество на вере, товарищество с ограниченной ответственностью и акционерное общество). Это начало сохранено и в действующем законодательстве.

В нем для правового регулирования совместной деятельности наряду с договором простого товарищества предусмотрены учредительные договоры. Основными условиями таких договоров являются определение порядка совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица, условия передачи ему своего имущества, участия в его деятельности и др. (п. 2 ст. 52 ГК).

Специфическими чертами, отграничивающими учредительный до-говор от договора простого товарищества, являются, во-первых, то, что совместная деятельность, ведение дел для достижения обшей цели осуществляется уже не самими учредителями, как субъектами права, а новым созданным ими субъектом – юридическим лицом; и во-вторых, что объединенное ими имущество, как правило, перестает быть их общей собственностью, становится единоличной собственностью юридического лица (ст. 1043 ГК).

Учредительные договоры заключаются при создании полных товариществ и товариществ на вере, обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью, ассоциаций и союзов. Учредительные договоры определяют правовой статус создаваемых на их основе юридических лиц. Правовое положение обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью, ассоциаций и союзов наряду с учредительными договорами определяется также уставами этих организаций, которые по юридической природе близки к договорам, поскольку согласовываются и утверждаются самими учредителями (ст. 70,83, 89, 122 ГК).

Что касается акционерного общества, то основные параметры его правового статуса фиксируются только в уставе, учредительный договор здесь не заключается. Вместо него в соответствии со ст. 98 ГК учредители заключают договор простого товарищества, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по созданию акционерного общества.

Изложенное свидетельствует о близости правовой природы учредительных договоров и договоров простого товарищества. Последнее

1б*

 

484           Глава XXVI. Простое товарищество

дало основание для признания их двумя разновидностями договоров о совместной деятельности1.

Согласно иному мнению, учредительные договоры нельзя считать ни договорами простого товарищества, ни разновидностью договоров о совместной деятельности, поскольку Основы гражданского законодательства 1991 г. «впервые закрепили учредительный договор в качестве самостоятельной разновидности гражданско-правовых договоров»2.

Однако эта позиция не разделяется учеными Санкт-Петербургского университета. Согласно их мнению, деятельность лиц по созданию, например, полного товарищества и взаимоотношения по управлению последним вполне укладывается в рамки договора о совместной деятельности (простого товарищества)3.

Действительно, во весь период до приобретения создаваемой организацией статуса юридического лица (до момента государственной регистрации) отношения учредителей между собой и третьими лицами с полным основанием могут регламентироваться нормами гл. 55 ГК. Показательно, что в тех немногочисленных случаях, когда специальное законодательство касается отношений участников учредительного договора, оно решает вопросы в полном соответствии с правилами гл. 55 ГК (ср. п. 2 ст. 11 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью»4 с п. 2 ст. 1047 ГК).

В литературе высказано соображение о расширении сферы применения договоров о совместной деятельности. В связи с тем, что на практике часто встречаются договоры, по которым стороны обязуются совместно действовать в общем интересе, не внося для этого ни имущества, ни вкладов, предлагается считать их договорами о совместной деятельности в широком смысле. Договоры же простого товарищества следует называть договорами о совместной деятельности в узком смысле слова5.

Такое предложение вряд ли приемлемо. Во-первых, законодатель, как отмечалось выше, термины «договор о совместной деятельности» и «договор простого товарищества» считает синонимами и, следовательно, всякий раз при упоминании договора о совместной деятельности

1 См.: Подопригора ЗА. Гражданско-правовые проблемы межколхозного сотрудничества. М„ 1972. С. 57; Масляев А.И., Масляев ИА. Договор о совместной деятельности в советском гражданском праве. М., 1988. С. 16.

2 См.: Гражданское право. Т. 2 / Под ред. Е.А. Суханова. М., 1993. С. 375, 376.

3 См.: Гражданское право. Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. М„ 1997. С. 655.

4 СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.

5 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии, алфавитно-нредмстный указатель. М., 1996. С. 563.

 

Глава XXVI. Простое товарищество 485

имеется в виду, что речь идет о договоре простого товарищества. Договоры же, по которым стороны обязуются осуществлять совместные действия для достижения общей цели без объединения для этого имущества, без внесения вкладов, не могут считаться договорами простого товарищества (договорами о совместной деятельности), ибо отсутствует один из сушностных признаков такого договора – обязанность внесения вкладов. Во-вторых, обязательным практическим следствием включения таких договоров в группу договоров о совместной деятельности должна быть возможность прямого применения к этим отношениям норм гл. 55 ГК «Простое товарищество». А это исключено, поскольку большая часть этих норм рассчитана на применение только к отношениям простого товарищества (ст. 1042, 1045, 1046–1049 ГК и др.).

Это не означает, однако, наложения запрета на договоры подобного рода. Как трактовать такой, например, 'договор? Домоуправление и организация, пользующаяся на условиях аренды помещением первого этажа здания, преследуя общий интерес озеленения и благоустройства прилегающей к зданию земельной территории, договорились к определенному сроку осуществить каждая за счет своих средств работу в той доле, которая предусмотрена для них проектом благоустройства земельного участка. Такой договор, несмотря на наличие общей цели, нельзя отнести к договорам простого товарищества: в нем нет одного из существенных условий этого договора – объединения вкладов, появления общей собственности участников.

Такие договоры не получили специального наименования и самостоятельного закрепления в гражданском законодательстве. Поэтому в соответствии с п. 1 ст. 8 и п. 2 ст. 421 ГК они регулируются общими нормами обязательственного права. К ним допустимо также применение по аналогии закона тех норм гл. 55 ГК, которые соответствуют сущности этих договоров (например, ст. 1044 ГК о порядке ведения общих дел, принятия решений, касающихся общих дел).

В практике последних лет нередко заключались договоры, именуемые договорами о совместной деятельности, имеющие целью, по сути дела, не осуществление совместной деятельности, а лишь прикрытие (обычно для уменьшения налогообложения) других распространенных в хозяйственном обороте сделок. Например, в договоре, названном «договор о совместной деятельности», предусматривается, что одна сторона предоставит другой стороне обособленный участок цеха с оборудованием, а последняя – организует на этой базе выпуск трикотажа, уплачивая первой стороне определенный процент от суммы реализации изделий. Здесь нельзя говорить ни о договоре простого товарищества,

 

486           Глава XXVI. Простое товарищество

ни о каком-либо ином договоре, регламентирующем совместную деятельность, поскольку нет объединения вкладов и отсутствует общая цель деятельности. Такой договор прикрывает аренду помещения с оборудованием и является недействительной сделкой.

4. Основные права и обязанности участников договора простого товарищества определены в ГК, а также могут устанавливаться соглашением сторон (например, обязанности по покрытию расходов и убытков-ст. 1046 ГК).

Наиболее важными правами товарищей являются: 1) права на общее имущество товарищей, 2) право участвовать в управлении общими делами и 3) право на информацию. Основные обязанности: 1) сделать вклад в общее дело и 2) совместно действовать для достижения общей цели.

Цели, на которые направлены договоры простого товарищества, не могут быть достигнуты без объединения вкладов. При этом под вкладом товарища закон признает все то, что он вносит в общее дело: деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, деловую репутацию и деловые связи (ст. 1042 ГК). В состав вклада может входить и личное трудовое участие товарища, например, обязанность одного из товарищей – специалиста сантехника спроектировать, установить и постоянно обслуживать соответствующее оборудование возводимого по договору сооружения.

Стороны по соглашению самостоятельно определяют денежную оценку вклада каждого товарища. Если это не сделано в договоре или иное не вытекает из фактических обстоятельств, вклады товарищей предполагаются равными. Определение стоимости вкладов важно, ибо, по общему правилу, распределение прибыли, расходов и убытков осуществляется пропорционально стоимости вкладов товарищей в общее дело (ст. 1046, 1048 ГК).

По общему правилу, внесенное во вклад товарищами имущество, принадлежащее им на праве собственности, а также продукция, плоды и доходы, полученные в результате совместной деятельности, признаются их общей долевой собственностью. Возможны и иные варианты. Они могут быть установлены в законе или договоре простого товарищества либо вытекать из существа обязательства (п. 1 ст. 1043 ГК). Например, несколько членов садоводческого товарищества решили объединиться по договору с целью устройства колодцев на каждом участке. Если в договоре ничего не будет сказано о вещном праве на колодцы, из существа обязательства с очевидностью вытекает, что у каждого из товарищей возникает индивидуальное право собственности на колодец, находящийся на его участке.

 

487

Глава XXVI. Простое товарищество

Могут возникнуть и иные, кроме права собственности, права на объединенное имущество товарищей. Так, не станут собственниками, а приобретут лишь правомочия владения и пользования товарищи в отношении имущества, внесенного одним из них во вклад, если последний обладает им на праве хозяйственного ведения (унитарное предприятие) или получил его по договору аренды. Однако и это имущество, несмотря на то, что оно не является общей собственностью товарищей, составляет наряду с имуществом, находящимся в их общей собственности, общее имущество товарищей.

Общее имущество товарищей обособляется, учитывается отдельно от иного их имущества. Если в составе участников товарищества есть юридические лица, ведение бухгалтерского учета общего имущества товарищей может быть поручено одному из них (п. 2 ст. 1043 ГК).

В соответствии с законом товарищи самостоятельно в договоре определяют свои обязанности по содержанию общего имущества и порядок возмещения расходов, связанных с их выполнением. Пользование же общим имуществом товарищей должно осуществляться по их общему согласию, а при недостижении согласия – в порядке, устанавливаемом судом (п. 3 и 4 ст. 1043 ГК).

Владение, пользование и распоряжение имуществом, принадлежащим товарищам на праве общей долевой собственности, осуществляется по правилам, установленным в гл. 16 ГК «Общая собственность».

Закон (ст. 1049 ГК) допускает возможность выдела доли товарища в общем имуществе по" требованию его кредитора из обязательства, возникшего за пределами сферы отношений простого товарищества, с целью обращения на нее взыскания. Если выделение доли в натуре невозможно или против этого возражают другие товарищи, кредитор вправе потребовать выкупа ими доли должника по ее рыночной стоимости и обратить вырученные от продажи доли средства в погашение долга. При отказе остальных товарищей от приобретения доли должника кредитор может по суду обратить взыскание на долю должника путем продажи ее с публичных торгов.

5. Право на участие в управлении общими делами товарищей и обязанность совместно действовать для достижения общей цели предполагают совершение товарищами как фактических, так и юридических действий. Применительно к договорам простого товарищества выполнение юридических действий, необходимых для достижения поставленных целей, именуется ведением общих дел товарищей.

По общему правилу, закрепленному законодательно, решения, касающиеся общих дел товарищей, принимаются ими по общему согласию. Это означает, что решение должно быть единогласным. Если это не

 

488           Глава XXVI. Простое товарищество

достигнуто, нельзя разрешить спор в судебном порядке. Диспозитив-ность нормы п. 5 ст. 1044 ГК допускает возможность установления иного порядка принятия решений, касающихся общих дел товарищей (например, по большинству голосов или через суд), при условии закрепления его в договоре простого товарищества. Допускается также обращение в суд в случае недостижения согласия по вопросам владения, пользования объектами общей долевой собственности товарищей и пользования иным общим имуществом товарищей (ст. 247, п. 3 ст. 1043 ГК).

В договоре может быть установлено, что юридические действия будут совершаться либо путем выражения единой воли всеми товарищами (например, все без исключения подписывают сделку с контрагентом), либо ведение общих дел участники договора возлагают на нескольких товарищей из своего числа. Лица, которым поручено ведение общих дел, действуют на основании доверенности, подписанной остальными участниками договора. Если такой порядок не установлен договором, каждый товарищ вправе при ведении общих дел действовать от имени всех товарищей. Его полномочие на совершение сделки с третьими лицами от имени всех товарищей удостоверяется либо доверенностью, выданной ему остальными товарищами, либо письменным договором простого товарищества (п. 1, 2 ст. 1044 ГК).

Закон устанавливает специальные правила, определяющие последствия заключения товарищем от имени всех товарищей сделок с третьими лицами, на совершение которых он не уполномочен либо был ограничен в праве совершать такие сделки. Оспаривая сделку, товарищи не могут ссылаться на ограничения прав товарища, совершившего сделку, за исключением случаев, когда докажут, что в момент заключения сделки третье лицо знало или должно было знать о наличии таких ограничений (п. 3 ст. 1044 ГК). По этим сделкам, а также по сделкам, заключенным товарищем от своего имени, но в интересах всех товарищей, он может требовать возмещения произведенных за свой счет расходов, если имелись достаточные основания полагать, что эти сделки были необходимы в интересах всех товарищей. Но если товарищи в результате таких сделок понесли убытки, они вправе требовать их возмещения (п. 4 ст. 1044 ГК).

6. Право на информацию, закрепленное в ст. 1045 ГК, в определенной мере служит гарантией успешного осуществления всех иных прав и обязанностей товарища. Оно предоставляет товарищу возможность ознакомления со всей документацией по ведению общих дел, получать информацию о намечаемых планах, возникающих затруднениях и т.п. Ни добровольные заявления об отказе или ограничении этого права, ни соглашение всех товарищей об этом не допускаются.

 

Глава XXVI. Простое товарищество 489

7. Неисполнение участником договора простого товарищества предусмотренных договором обязанностей перед другими товарищами влечет его гражданско-правовую ответственность перед ними (или одним из них, если нарушены права только одного) по общим правилам об ответственности за нарушение обязательств (гл. 25 ГК).

Договорные отношения участников простого товарищества с третьими лицами, а также внедоговорные обязательства между ними (совместное причинение вреда третьим лицам, получение неосновательного обогащения за их счет) порождают обязательства со множеством лиц. Правила ответственности участников договора простого товарищества устанавливаются законом для этих случаев с учетом вида договора товарищества (коммерческий или некоммерческий) и оснований возникновения обязательства (договорное или внедоговорное).

В коммерческом договоре, участники которого осуществляют предпринимательскую деятельность, товарищи отвечают солидарно по общим обязательствам как договорным, так и внедоговорным. В некоммерческих договорах простого товарищества, не связанных с осуществлением его участниками предпринимательской деятельности, каждый товарищ несет долевую ответственность по общим договорным обязательствам, отвечая всем своим имуществом пропорционально стоимости его вклада в общее дело. По общим внедоговорным обязательствам они отвечают солидарно (ст. 1047 ГК).

Порядок покрытия убытков и расходов, возникших в результате совместной деятельности, определяется соглашением товарищей. Они могут, например, установить (как это было предусмотрено в ст. 437 ГК 1964 г.), что убытки и расходы будут покрываться за счет общего имущества товарищей или за счет привлекаемых для этой цели кредитов и т.п. Если такого соглашения нет, каждый товарищ несет расходы и убытки пропорционально стоимости его вклада в общее дело. Закон специально подчеркивает недопустимость соглашений, полностью освобождающих кого-либо из товарищей от участия в покрытии общих расходов или убытков. Такие соглашения признаются ничтожными (ст. 1046 ГК).

8. Среди общих оснований прекращения обязательств, предусмотренных в гл. 26 ГК, для отношений простого товарищества наиболее характерны исполнение обязательства, заключающееся в достижении поставленной цели (ст. 408 ГК), и выявившаяся невозможность достижения цели (ст. 416 ГК).

Вместе с тем в ст. 1050 ГК с учетом лично-доверительного характера отношений участников этого договора закреплен ряд обстоятельств, влекущих прекращение обязательств применительно только к договору простого товарищества.

 

Глава XXVI. Простое товарищество

490

Договор прекращается вследствие: объявления кого-либо из товарищей недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; смерти товарища или прекращения юридического лица, являющегося участником договора; отказа кого-либо из товарищей от участия в бессрочном договоре простого товарищества; расторжения договора простого товарищества, заключенного с указанием срока, по требованию одного из товарищей в отношениях между ним и остальными товарищами; выдела доли товарища по требованию его кредитора; объявление кого-либо из товарищей несостоятельным (банкротом).

Практически во всех этих случаях товарищ выбывает из состава участников договора, и это в силу личного характера отношений означает прекращение обязательства. Но если в договоре или последующем соглашении товарищи предусмотрят сохранение договора в отношениях между остальными товарищами, то он будет продолжать действовать. Для случаев смерти товарища, ликвидации или реорганизации юридического лица-участника договора в названных документах может быть предусмотрена возможность замещения выбывшего участника его наследниками (правопреемниками).

Наряду с перечисленными обстоятельствами предусмотрено также прекращение договора простого товарищества истечением срока договора.

Правовые последствия прекращения договора простого товарищества касаются как внутренних отношений между товарищами, так и их взаимоотношений с третьими лицами. Раздел имущества, составляющего общую собственность товарищей, и имеющихся у них общих прав требования производится в порядке, предусмотренном ст. 252 ГК. При этом вещи, переданные в общее владение и (или) пользование, возвращаются предоставившим их товарищам без вознаграждения, если иное не предусмотрено соглашением сторон, а товарищ, внесший в общую собственность индивидуально-определенную вещь, вправе потребовать в судебном порядке возвращения ему этой вещи при условии соблюдения интересов остальных товарищей и кредиторов. Товарищ, расторгнувший договор (в отношении себя с другими товарищами), заключенный на срок либо с указанием цели в качестве отменительного условия, обязан возместить остальным товарищам реальный ущерб, причиненный расторжением договора.

В целях защиты интересов кредиторов с момента прекращения договора простого товарищества в соответствии с п. 2 ст. 1050 ГК, устанавливается солидарная ответственность участников договора по неисполненным общим обязательствам в отношении третьих лиц независи-

 

Глава XXVII. Публичное обещание награды 491

мо от того, является ли этот договор договором коммерческого либо некоммерческого простого товарищества (ср. п. 7 данной главы).

Иные правила установлены для ответственности тех товарищей, которые вышли из состава участников договора простого товарищества, а договор сохранил действие; не был прекращен. В соответствии со ст. 1053 ГК, хотя состояние таких лиц в договоре прекратилось, они несут ответственность перед третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в период их участия в договоре, так, как если бы остались участниками договора простого товарищества, т.е. по правилам ст. 1047 ГК.

Дополнительная литература

Козлова Н.В. Правовая природа учредительного договора // ГП. 1993. № 10. Масяяев А.И., Масляев ИА. Договор о совместной деятельности в советском гражданском

праве. М, 1988, Подопригора ЗА. Гражданско-правовые проблемы межколхозного строительства. М.,

1972.

Садиков О.Н. Учредительный договор и его правовые особенности // ГП. 1994. № 6. Фомичева С.В. Особенности учредительного договора полного товарищества // Очерки

по торговому праву. Вын. 4. Ярославль, 1997.

 

 

Глава XXVII ПУБЛИЧНОЕ ОБЕЩАНИЕ НАГРАДЫ

1. Публичное обещание награды – новый институт российского гражданского права, который в прежнем ГК закреплен не был.

В гл. 56 ГК РФ под одноименным названием всего две статьи: «Обязанность выплатить награду» (ст. 1055) и «Отмена публичного обещания награды» (ст. 1056).

Суть института публичного обещания награды в следующем. Определенное лицо испытывает потребность в содействии, помощи любого, в том числе и не известного ему, лица. Неопределенность конкретной ситуации и побуждает к тому, чтобы обещание было открытым, доступным неопределенному кругу лиц. Наиболее типичные жизненные ситуации, при которых возникает потребность в публичном обещании награды, – поиск пропавшего домашнего животного, утерянных документов, вещи, иного имущества, розыск без вести пропавшего лица и т.п.

Под публичным обещанием награды в гражданском праве понимается публичное обещание денежного вознаграждения (выдача иной

 

492         Глава XXVII. Публичное обещание награды

награды) за совершение правомерного действия, указанного в объявлении, обязывающее лицо, объявившее о награде, выплатить (выдать) обусловленное (обещанное) вознаграждение любому лицу, которое совершило соответствующее правомерное действие.

Отношения, возникающие из публичного обещания награды, в период до принятия ГК 1994 г. регулировались в РФ на основании норм ст. 4 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. и ст. 4 ГК 1964 г., согласно которым гражданские права и обязанности могли возникать как из сделок, прямо предусмотренных законом, так и из непротиворечащих ему.

Несколько опередил в тот момент гражданское законодательство РФ в регулировании отношений, связанных с публичным обещанием награды, ГК Молдавской ССР 1964 г. Глава 41 Молдавского ГК имела заглавие «Публичное обещание награды» и, помимо статей, обращенных к публичному конкурсу, содержала ст. 474 «Обязанности гражданина, публично обещавшего награду». Законодательство стран – членов СЭВ затрагивало и отношения, связанные с публичным обещанием награды между организациями, например, ст. 356 «г» Хозяйственного кодекса ЧССР 1964 г.

Субъектами отношений, возникающих из публичного обещания награды, могут быть любые физические и юридические лица без каких-либо специальных ограничений.

Особая форма объявления публичного обещания награды не установлена. Следует руководствоваться нормами ст. 159 ГК, предусматривающей, что сделки, для которых не установлена обязательная форма, могут совершаться в любой форме. Допустимы различные формы и способы обещания награды: через газеты, телевидение, путем расклейки объявлений, с использованием интерактивных каналов связи и т.п., а также иные формы.

2. Объявление публичной награды представляет собой действие (волеизъявление), направленное на возникновение гражданских прав и обязанностей. К нему в полной мере применимы все правила Гражданского кодекса о сделках, основаниях их действительности и последствий недействительности.

Большинство российских ученых* полагают, что обязательства из публичного обещания награды по правовой природе являются разновидностью внедоговорных обязательств. Отмечая элемент волеизъявления участников отношений публичного обещания награды, традиционно каждое волеизъявление – объявление о публичной награде и об-

1 См.: Новицкий И.Б. Обязательства из открытых конкурсов... // Отдельные виды обязательств. М., 1954. С. 356; Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 779.

 

Глава XXVII. Публичное обещание награды 493

ращение отозвавшегося лица за выплатой награды, рассматриваются как две односторонние сделки'. При этом публичное обещание награды в ряду односторонних сделок классифицируется как односторонняя сделка под отлагательным условием (ст. 157 ГК).

В современной литературе По данной проблематике высказано мнение о том, что публичное обещание награды может быть признано публичной офертой. Если такое предложение является публичной офертой (п. 2 ст. 437 ГК), а действия нашедшего вещь отвечают требованиям п. 3 ст. 438 ГК об акцепте, то договор считается заключенным2. Вместе с тем, если в объявлениях о публичном обещании награды размер вознаграждения (существенное условие договора) не указывается, они не могут признаваться офертой. Кроме того, основные положения регламентации отношений по публичному обещанию награды, содержащейся в гл. 56 ГК, существенно отличаются от регулирования договорных связей.

3. Публичное обещание награды приобретает правовое значение при соблюдении условий, которые следуют из ст. 1055 ГК:

– лицо, объявившее о выплате награды, должно быть известно;

– обязанность выплатить награду возникает при условии, что обещание награды позволяет установить, кем она обещана;

– исполнимость обещания может быть реальна только в том случае, если известно лицо, объявившее о награде;

– отозвавшийся на обещание вправе обеспечить исполнение обещания, потребовав письменного подтверждения обещания.

В случае, если окажется, что в действительности объявление о награде не было сделано указанным в ней лицом, а отозвавшийся на объявление своим правом на письменное подтверждение не воспользовался, риск возможных неблагоприятных последствий (в том числе отказа в возмещении расходов, понесенных в связи с совершением указанного в объявлении действия) несет на себе отозвавшаяся сторона (п. 2 ст. 1055 ГК).

Объявление должно носить публичный характер, т.е. должно быть обращено к неограниченному кругу лиц, к тому, кто отзовется. Предложение конкретному лицу совершить требуемое не может быть рассмотрено как публичное обещание награды и будет регулироваться нормами Гражданского кодекса о соответствующих договорах.

* Гражданское право. 4.2 / Под ред. А.П. Сергеева^Ю.К. Толстого, М., 1997. С. 679;

Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М., 1996. С. 259. (гл. «Публичное обещание награды». Автор – М.И. Брагинский).

2 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1. Научно-практический комментарий / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина, В.П. Мозолина. М., 1996. С. 640.

 

494         Глава XXVII. Публичное обещание награды

Субъект обещания предлагает награду тому, кто совершит правомерное действие. Перечень правомерных действий является открытым, не исчерпывающим. Отношения, возникающие из обещания награды за совершение противоправных действий (например, объявление о вознаграждении донору за предоставление внутренних органов для трансплантации и т.п.), регулируются не нормами гл. 56 ГК, а соответствующими уголовно-правовыми нормами. Иные сделки по публичному обещанию награды, не соответствующие гражданскому законодательству, основам правопорядка и нравственности, могут быть признаны недействительными в установленном законом порядке.

Обязательство выплатить вознаграждение за указанное в объявлении правомерное действие возникает лишь в пределах указанного в объявлении срока (п. 1 ст. 1055 ГК). В случае, если срок в объявлении не указан, следует обращаться к нормам ст. 314 ГК, устанавливающей правила определения сроков исполнения обязательств.

Награда может быть выражена в денежном вознаграждении или «выдаче иной награды (выплате награды)» (п. 1 ст. 1055), что указывает на имущественный характер вознаграждения. Размер награды может быть указан непосредственно в объявлении. Достаточно часто, когда в момент публичного объявления размер вознаграждения еще не конкретизирован, используется общая формулировка – «вознаграждение гарантируется». Подобная формула сама по себе гарантирующего значения не имеет. Размер вознаграждения будет определяться по соглашению с лицом, обещавшим награду, а в случае спора – судом (п. 3 ст. 1055 ГК).

В отношении утраченных вещей неким ориентиром в установлении размера вознаграждения могут являться нормы ст. 229 ГК, что, однако, не означает автоматического применения ограничения размера награды за найденные по объявлению вещи до 20% стоимости вещи.

Существующая точка зрения на невозможность при публичном обещании награды установления иного, свыше 20% стоимости найденной вещи, поскольку, «в силу императивности правил п. 2 ст. 229 ГК, нашедший не будет иметь права требовать вознаграждение, превышающее 20% стоимости»1, представляется ограничительным толкованием норм гл. 56 ГК, так как данные вопросы по п. 3 ст. 1055 ГК отнесены к сфере соглашения лица, обещавшего награду, и лица, отозвавшегося на объявление.

Если объявленное заинтересованным лицом действие совершат два или более субъекта, право на награду принадлежит тому, кто совершил

1 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1. Научно-практический комментарий / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина, В.П. Мозолина. М., 1996. С. 379.

 

Глава XXVII. Публичное обещание награды 495

его первым (приоритет действия). Право первого не может действовать в тех случаях, когда объект, искомый результат уникален. Например, вознаграждаемое действие – найти и вернуть родителям пропавшего ребенка. А вот если киностудии для съемок понадобились какие-то антикварные предметы, и на объявление предоставить антиквариат отозвались несколько обладателей таких вещей, лицо, объявившее о награде, может, опираясь на норму абз. 1 п. 5 ст. 1055 ГК, выплатить обусловленную награду тому, кто совершил действие раньше всех.

Бывают случаи, когда определить, кто же был первым, невозможно. Здесь применимы правила абз. 2 п. 5 ст. 1055: «Если действие, указанное в объявлении, совершено двумя или более лицами и невозможно определить, кто из них совершил соответствующее действие первым, а также в случае, если действие совершено двумя или более лицами одновременно, награда между ними делится поровну или в ином предусмотренном соглашением между ними размере»..

Эта норма представляется вполне обоснованной. Интересно отметить, что в аналогичных случаях и при невозможности раздела предмета вознаграждения германский законодатель передает решение таких проблемных ситуаций на волю жребия1.

Лицо, объявившее публично о выплате награды, имеет право отменить данное публичное обещание. При этом отказ должен быть выражен в той же форме, в которой совершено обещание награды.

ГК РФ в ст. 1056 устанавливает три основания, при наличии любого из которых отказ от данного обещания невозможен:

а) в объявлении предусмотрена или из него вытекает недопустимость отказа;

б) в объявлении указан срок для совершения действия, за которое установлена награда;

в) указанное в объявлении действие к моменту объявления об отказе выполнено каким-либо лицом (лицами).

В иных случаях, когда отмена публичного обещания допускается, Закон (п. 2 ст. 1056 ГК) гарантирует лицам, отозвавшимся на объявление, возмещение расходов, понесенных ими в связи с совершением указанного в объявлении действия. Размер подлежащих возмещению расходов в данном случае ограничен указанной в объявлении наградой.

Публичное обещание награды известно и законодательству ряда зарубежных государств, включая Германское гражданское уложение (§ 359–661), а также гражданское законодательство Японии (ст. 521– 531 ГК Японии). При этом зарубежная доктрина рассматривает пуб-

 

1 См.: Германское право. Ч. 1. Гражданское уложение. М., 1996. С. 160.

 

496           Глава XXVIII. Публичный конкурс

личное обещание как оферту, а совершение кем-либо указанного в объявлении о награде действия как акцепт. Нормы публичного обещания награды в ГК Японии включены в главу, посвященную договору, вслед за общими положениями, и лишь за тем идет собственно длинный ряд договоров. Договор считается заключенным при выполнении указанного в объявлении действия, что устанавливает обязанность по выплате (выдаче) награды. ГК Японии, содержащий положения относительно публичного обещания награды, рассматривает такое обещание как особый вид оферты и, подобно германскому гражданскому праву, «не устанавливает обязанности по предоставлению награды лицу, совершившему требуемое действие, вне связи с публичным обещанием награды»1.

Дополнительная литература

Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М., 1Э96 (гл. «Публичное обещание награды». Автор – М.И. Брагинский).

Новицкий И.Б. Обязательства из открытых конкурсов и других публичных объявлений // Отдельные виды обязательств. М., 1954.

 

 

Глава XXVIII ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС

1. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды) за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов (публичный конкурс), должно выплатить (выдать) обусловленную награду тому, кто в соответствии с условиями проведения конкурса признан его победителем (п. 1 ст. 1057 ГК). .

Обязательство, возникающее из объявления публичного конкурса, характеризуется следующими признаками. .

Публичный конкурс является одним из видов публичного обещания награды. В отличие от института публичного обещания награды нормы ГК, опосредующие отношения публичного конкурса, призваны сделать возможной выплату награды любому лицу, совершившему в соответствии с условиями конкурса наилучшим образом требуемое действие или достигшему лучшего результата.

1 Сакад Вагацума, Тору Аридзуми. Гражданское право Японии: В 2 т. Т. 2. М., 1983. С. 33.

 

Глава XXVIII. Публичный конкурс 497

Конкурс в общепринятом смысле (от лат. concurs) – соревнование, имеющее целью выделить лучших, наилучших из числа его участников, соискательство на награду, место, звание, состязание. Конкурс обязательно предполагает наличие нескольких участников, сравнение результатов их деятельности или работ. Поэтому конкурс, на который представлен единственный результат, выполнена одна работа, должен быть признан несостоявшимся. По общему правилу, к таким же последствиям приводит участие в конкурсе только одного лица. Однако нельзя однозначно исключить возможность применения норм конкурса к разным работам, представленным на конкурс одним и тем же лицом под различными девизами.

Конкурсы широко распространены в творческой сфере (конкурсы актерского и исполнительского мастерства, научные конкурсы, конкурсы в области спортивных достижений и т.п.). Конкурс используется при заключении договора на торгах при приватизации государственной и муниципальной собственности и в некоторых других областях хозяйственной деятельности. Правила о торгах (ст. 447–449 ГК) имеют приоритет перед нормами ГК о конкурсе (п. 5 ст. 1057).

По своей правовой природе объявление публичного конкурса может быть отнесено к разряду односторонних сделок, совершенных под условием (см. гл. XXVII учебника «Публичное обещание награды»). Обязательства из публичного конкурса возникают из двух односторонних сделок, совершаемых организатором конкурса и лицом, в нем участвующим, т. е. представляющим работу (результат) на конкурс.

2. Субъектами отношений публичного конкурса являются организаторы и участники конкурса. Организаторами конкурса, могут быть любые юридические и (или) физические лица, а также государственные органы и органы местного самоуправления. Круг участников публичного конкурса также не ограничен.

Законодатель различает публичный открытый и публичный закрытый конкурсы (п. 3 ст. 1057). Открытый конкурс объявляется в средствах массовой информации, в нем могут участвовать все желающие. Если предложение принять участие в конкурсе направляется определенному кругу лиц по выбору организатора конкурса, то такой конкурс является закрытым.

При открытом конкурсе допустима предварительная квалификация его участников, т.е. право организатора конкурса проводить предварительный отбор его участников. К участникам конкурса могут быть предъявлены дополнительные требования относительно их профессионального и специального образования, возраста, количественного состава коллектива и т.п.

 

498           Глава XXVIII. Публичный конкурс

Обязательственные отношения по выплате награды возникают только между победителем и организатором конкурса, однако определенные обязательства по предоставлению информации существуют у организатора конкурса по отношению ко всем участникам. Так, п. 1 ст. 1059 устанавливает право участников конкурса на получение информации о принятом организатором конкурса решении о выплате награды.

Объявление о проведении конкурса совершается в любой форме, точно так же, как и публичное обещание награды.

Существенное значение имеет наименование конкурса публичным. Обещание выплатить награду тому, кто в соответствии с условиями конкурса будет признан его победителем за лучшее выполнение работы (достижение иного результата), должно быть обращено к неограниченному кругу лиц. Вместе с тем для признания конкурса публичным в нем должна присутствовать направленность на достижение общественно полезных целей (п. 2 ст. 1057). Если конкурс названным целям не соответствует, он может быть признан недействительным с применением норм п. 2 ст. 167 ГК о последствиях признания сделки недействительной.

В ГК понятие общественно полезной цели не конкретизировано. К общественно полезным целям могут быть отнесены достижение спортивных результатов, создание произведений литературы, науки, искусства, создание предметов материального мира и т.п. Существует мнение, согласно которому конкурс, например, на лучшее содержание домашних животных не соответствует общественно полезным целям1.

Приглашением к конкурсу будет рассматриваться не любое объявление о состязательной процедуре, а только соответствующее установленным в законе обязательным требованиям. Так, согласно п. 4 ст. 1057 ГК, объявление о публичном конкурсе в обязательном порядке должно содержать условия, предусматривающие существо задания, критерии, порядок оценки результатов работы или иных достижений, место, срок и порядок их представления, размер и форму награды, порядок и сроки объявления результатов конкурса. Отсутствие любого из обязательных названных условий влечет признание конкурса необъявленным. В объ-

 

1 См.: Гражданское право. Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1997. С. 682. Приведенный выше пример не является достаточно убедительным. Конкурс на' лучшее содержание домашних животных может иметь общественно полезный характер как сугубо утилитарный, так и нравственный. Примером конкурса, который не имеет общественно полезной цели, может служить, в частности, проведение «тараканьих бегов», описанное в пьесе «Бег» М.А. Булгакова. Подобные конкурсы встречаются и в наши дни (состязание любителей пива и т.н.). Нормы публичного конкурса не могут быть распространены на них (п. 2 ст. 1057 ГК).

 

Глава XXVIII. Публичный конкурс 499

явлении о публичном конкурсе могут содержаться и иные условия, определение которых относится к сфере усмотрения организатора конкурса.

Под существом задания понимаются описание и требование к работе, результату, достижению, представляемым на конкурс. Критерии и порядок оценки результатов работы, результатов, достижений устанавливаются организатором конкурса. Организатор вправе самостоятельно оценивать работы, достижения, представленные на конкурс, либо привлечь третьих лиц – жюри, конкурсную комиссию для решения вопроса о победителе в конкурсной борьбе.

К сожалению, в гл. 57 ГК «Публичный конкурс» не вошла статья о жюри как конкурсной комиссии, как арбитре в решении вопроса о победителе в конкурсной борьбе. Регламентация деятельности жюри устанавливается в правилах проведения конкурса или ином аналогичном документе организаторами конкурса и, в определенной степени, на порядок формирования и деятельности жюри оказывают влияние этические нормы о недопустимости участия в жюри (конкурсной комиссии) заинтересованных в исходе конкурса лиц.

Как правило, к информации о порядке оценки результатов конкурсных работ, иных достижений обычно относится информация о составе жюри, количестве этапов, туров, показатели, по которым определяются победители, и т.п. Организаторы обязаны точно определить в объявлении о проведении публичного конкурса предполагаемую награду, ее размер, количество и градацию присуждаемых премий (наград).

Вознаграждение может быть выражено не только в денежной форме. Так, лауреатам национальной театральной премии «Золотая маска» в качестве награды вручаются памятные знаки, представляющие собой небольшой золотой значок – маску, украшенную эмалью, рубинами и бриллиантами.

Наряду с обязательным предоставлением награды, носящей имущественный характер, победителю конкурса может быть оказано моральное поощрение, формы которого различны. Присуждение почетных званий, званий лауреата или дипломанта конкурса, награждение различного рода грамотами и другие формы морального поощрения могут сопутствовать выплате (выдаче) награды, но сами по себе конкурсным вознаграждением не являются. Нельзя, например, распространить нормы ГК о конкурсе на отношения, возникающие в связи с проведением школьной олимпиады с: присуждением почетных грамот и первых мест без выплаты награды.

В соответствии с п. 1 ст. 1059 ГК решение о выплате награды победителям публичного конкурса должно быть вынесено и сообщено в поряд-

 

500

Глава XXVIII. Публичный конкурс

ке, установленном в объявлении о конкурсе. В случае коллективного достижения результатов работы, указанных в объявлении, награда распределяется по соглашению между участниками, совместно выполнившими работу. При недостижении названного соглашения между участниками порядок распределения награды определяется судом (п. 2 ст. 1059 ГК).

Если в результате конкурса победитель не определился, то, соответственно, обязанность выплатить награду у организатора конкурса не возникает. Однако ст. 1661 ГК устанавливает обязанность организаторов конкурса по отношению к участникам конкурса, чьи работы не были удостоены наград. Речь идет о возврате работ, представленных на конкурс, их участникам. Эта норма носит диспозитивный характер и применяется, если в объявлении о публичном конкурсе не установлено иное и характер работы позволяет сделать возможным ее возврат. Наиболее ярким примером последнего служит представление в качестве работы исполнения произведений вокального, драматического, хореографического жанров.

Интересно отметить, что порядок выдвижения'работ может предусматривать выдвижение на конкурс работ, созданных, например, в определенный период, в том числе и до объявления конкурса. В этом случае наиболее вероятна ситуация, когда в конкурсе может участвовать и работа, созданная в период жизни автора, которого в момент проведения конкурса или его итогов уже не было в живых, что не исключает возможности присуждения конкурсных наград посмертно. Обязательство выплаты награды сохраняется за организатором конкурса уже в отношении наследников.

Место, срок и порядок представления работ на конкурс определяются организатором конкурса самостоятельно и указываются им в объявлении о проведении публичного конкурса. Организатор вправе избрать конкретное место представления конкурсных достижений и результатов, установить окончательные и промежуточные сроки выполнения работ, форму представления результатов работ, достижений на конкурс (представление результата в виде материального объекта, существующего в избранной устроителем конкурса форме, в виде исполнения (собственного либо с привлечением третьих лиц) и пр. Несоблюдение участниками конкурса условий места, срока и порядка представления работ на конкурс может повлечь за собой отказ организатора конкурса в приеме результата работы, достижения, иного результата на конкурс.

Зачастую предметом публичного конкурса является создание произведений литературы, науки, искусства. В этом случае лицо, объявившее публичный конкурс, приобретает преимущественное право на заключение с победителем конкурса авторского договора об использовании его

 

Глава XXVIII. Публичный конкурс 501

произведения (ст. 1060 ГК). При этом победитель конкурса имеет право как на получение награды, так и на авторское вознаграждение.

Статья 1060 ГК носит диспозитивный характер и действует, если в объявлении о публичном конкурсе не предусмотрено иное. Названная статья рассматривает только случаи использования произведений – объектов авторского права. Но эту норму следует толковать расширительно, распространив ее действие на создание в процессе конкурса объектов смежных прав исполнений, постановок, передач организаций эфирного и кабельного вещания1.

3, Принятие решения об изменении условий конкурса или его отмене – прерогатива организаторов конкурса. Лицо, объявившее публичный конкурс, вправе самостоятельно отменить или изменить условия конкурса без предварительного уведомления участников конкурса. ГК РФ устанавливает единственное ограничение названного права – отмена или изменение условий публичного конкурса возможны только в течение первой половины установленного для представления работ срока (п. 1 ст. 1058). Отмена, а также изменение условий конкурса должны быть проведены тем же способом, каким было сделано объявление о конкурсе (п. 2 ст. 1058). Если указанные требования организатором конкурса не соблюдены, соискатели вправе в судебном порядке добиваться исполнения условий объявленного публичного конкурса, в том числе выплаты указанного в объявлении вознаграждения.

Изменение и отмена конкурса накладывают на лицо, объявившее о конкурсе, обязательство по возмещению расходов, понесенных участниками конкурса, которые до отмены или изменения конкурса выполнили его условия (п. 3 ст. 1058 ГК). Возмещение расходов не тождественно понятию возмещения убытков. Обязанность доказывания понесенных расходов возлагается на участников конкурса. Организатор конкурса освобождается от обязанности возмещения расходов в случае, если работа заведомо не соответствовала условиям конкурса. В подобных обстоятельствах обязанность доказывания возлагается на организатора конкурса.

Дополнительная литература

Гражданский ходекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии.алфа-

витно-предметный указатель». М., 1996. Новицкий И.Б. Обязательства из открытых конкурсов ч других публичных объявлений //

Отдельные виды обязательств. М., 1954.

1 Об объектах смежных прав более подробно см.: Гаерилов Э.П. Комментарий к Закону Российской Федерации «Об авторском нраве и смежных правах». М., 1996. С. 134–171.

 

 

Глава XXVIII ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС

1. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды) за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов (публичный конкурс), должно выплатить (выдать) обусловленную награду тому, кто в соответствии с условиями проведения конкурса признан его победителем (п. 1 ст. 1057 ГК). .

Обязательство, возникающее из объявления публичного конкурса, характеризуется следующими признаками. .

Публичный конкурс является одним из видов публичного обещания награды. В отличие от института публичного обещания награды нормы ГК, опосредующие отношения публичного конкурса, призваны сделать возможной выплату награды любому лицу, совершившему в соответствии с условиями конкурса наилучшим образом требуемое действие или достигшему лучшего результата.

1 Сакад Вагацума, Тору Аридзуми. Гражданское право Японии: В 2 т. Т. 2. М., 1983. С. 33.

 

Глава XXVIII. Публичный конкурс 497

Конкурс в общепринятом смысле (от лат. concurs) – соревнование, имеющее целью выделить лучших, наилучших из числа его участников, соискательство на награду, место, звание, состязание. Конкурс обязательно предполагает наличие нескольких участников, сравнение результатов их деятельности или работ. Поэтому конкурс, на который представлен единственный результат, выполнена одна работа, должен быть признан несостоявшимся. По общему правилу, к таким же последствиям приводит участие в конкурсе только одного лица. Однако нельзя однозначно исключить возможность применения норм конкурса к разным работам, представленным на конкурс одним и тем же лицом под различными девизами.

Конкурсы широко распространены в творческой сфере (конкурсы актерского и исполнительского мастерства, научные конкурсы, конкурсы в области спортивных достижений и т.п.). Конкурс используется при заключении договора на торгах при приватизации государственной и муниципальной собственности и в некоторых других областях хозяйственной деятельности. Правила о торгах (ст. 447–449 ГК) имеют приоритет перед нормами ГК о конкурсе (п. 5 ст. 1057).

По своей правовой природе объявление публичного конкурса может быть отнесено к разряду односторонних сделок, совершенных под условием (см. гл. XXVII учебника «Публичное обещание награды»). Обязательства из публичного конкурса возникают из двух односторонних сделок, совершаемых организатором конкурса и лицом, в нем участвующим, т. е. представляющим работу (результат) на конкурс.

2. Субъектами отношений публичного конкурса являются организаторы и участники конкурса. Организаторами конкурса, могут быть любые юридические и (или) физические лица, а также государственные органы и органы местного самоуправления. Круг участников публичного конкурса также не ограничен.

Законодатель различает публичный открытый и публичный закрытый конкурсы (п. 3 ст. 1057). Открытый конкурс объявляется в средствах массовой информации, в нем могут участвовать все желающие. Если предложение принять участие в конкурсе направляется определенному кругу лиц по выбору организатора конкурса, то такой конкурс является закрытым.

При открытом конкурсе допустима предварительная квалификация его участников, т.е. право организатора конкурса проводить предварительный отбор его участников. К участникам конкурса могут быть предъявлены дополнительные требования относительно их профессионального и специального образования, возраста, количественного состава коллектива и т.п.

 

498           Глава XXVIII. Публичный конкурс

Обязательственные отношения по выплате награды возникают только между победителем и организатором конкурса, однако определенные обязательства по предоставлению информации существуют у организатора конкурса по отношению ко всем участникам. Так, п. 1 ст. 1059 устанавливает право участников конкурса на получение информации о принятом организатором конкурса решении о выплате награды.

Объявление о проведении конкурса совершается в любой форме, точно так же, как и публичное обещание награды.

Существенное значение имеет наименование конкурса публичным. Обещание выплатить награду тому, кто в соответствии с условиями конкурса будет признан его победителем за лучшее выполнение работы (достижение иного результата), должно быть обращено к неограниченному кругу лиц. Вместе с тем для признания конкурса публичным в нем должна присутствовать направленность на достижение общественно полезных целей (п. 2 ст. 1057). Если конкурс названным целям не соответствует, он может быть признан недействительным с применением норм п. 2 ст. 167 ГК о последствиях признания сделки недействительной.

В ГК понятие общественно полезной цели не конкретизировано. К общественно полезным целям могут быть отнесены достижение спортивных результатов, создание произведений литературы, науки, искусства, создание предметов материального мира и т.п. Существует мнение, согласно которому конкурс, например, на лучшее содержание домашних животных не соответствует общественно полезным целям1.

Приглашением к конкурсу будет рассматриваться не любое объявление о состязательной процедуре, а только соответствующее установленным в законе обязательным требованиям. Так, согласно п. 4 ст. 1057 ГК, объявление о публичном конкурсе в обязательном порядке должно содержать условия, предусматривающие существо задания, критерии, порядок оценки результатов работы или иных достижений, место, срок и порядок их представления, размер и форму награды, порядок и сроки объявления результатов конкурса. Отсутствие любого из обязательных названных условий влечет признание конкурса необъявленным. В объ-

 

1 См.: Гражданское право. Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1997. С. 682. Приведенный выше пример не является достаточно убедительным. Конкурс на' лучшее содержание домашних животных может иметь общественно полезный характер как сугубо утилитарный, так и нравственный. Примером конкурса, который не имеет общественно полезной цели, может служить, в частности, проведение «тараканьих бегов», описанное в пьесе «Бег» М.А. Булгакова. Подобные конкурсы встречаются и в наши дни (состязание любителей пива и т.н.). Нормы публичного конкурса не могут быть распространены на них (п. 2 ст. 1057 ГК).

 

Глава XXVIII. Публичный конкурс 499

явлении о публичном конкурсе могут содержаться и иные условия, определение которых относится к сфере усмотрения организатора конкурса.

Под существом задания понимаются описание и требование к работе, результату, достижению, представляемым на конкурс. Критерии и порядок оценки результатов работы, результатов, достижений устанавливаются организатором конкурса. Организатор вправе самостоятельно оценивать работы, достижения, представленные на конкурс, либо привлечь третьих лиц – жюри, конкурсную комиссию для решения вопроса о победителе в конкурсной борьбе.

К сожалению, в гл. 57 ГК «Публичный конкурс» не вошла статья о жюри как конкурсной комиссии, как арбитре в решении вопроса о победителе в конкурсной борьбе. Регламентация деятельности жюри устанавливается в правилах проведения конкурса или ином аналогичном документе организаторами конкурса и, в определенной степени, на порядок формирования и деятельности жюри оказывают влияние этические нормы о недопустимости участия в жюри (конкурсной комиссии) заинтересованных в исходе конкурса лиц.

Как правило, к информации о порядке оценки результатов конкурсных работ, иных достижений обычно относится информация о составе жюри, количестве этапов, туров, показатели, по которым определяются победители, и т.п. Организаторы обязаны точно определить в объявлении о проведении публичного конкурса предполагаемую награду, ее размер, количество и градацию присуждаемых премий (наград).

Вознаграждение может быть выражено не только в денежной форме. Так, лауреатам национальной театральной премии «Золотая маска» в качестве награды вручаются памятные знаки, представляющие собой небольшой золотой значок – маску, украшенную эмалью, рубинами и бриллиантами.

Наряду с обязательным предоставлением награды, носящей имущественный характер, победителю конкурса может быть оказано моральное поощрение, формы которого различны. Присуждение почетных званий, званий лауреата или дипломанта конкурса, награждение различного рода грамотами и другие формы морального поощрения могут сопутствовать выплате (выдаче) награды, но сами по себе конкурсным вознаграждением не являются. Нельзя, например, распространить нормы ГК о конкурсе на отношения, возникающие в связи с проведением школьной олимпиады с: присуждением почетных грамот и первых мест без выплаты награды.

В соответствии с п. 1 ст. 1059 ГК решение о выплате награды победителям публичного конкурса должно быть вынесено и сообщено в поряд-

 

500

Глава XXVIII. Публичный конкурс

ке, установленном в объявлении о конкурсе. В случае коллективного достижения результатов работы, указанных в объявлении, награда распределяется по соглашению между участниками, совместно выполнившими работу. При недостижении названного соглашения между участниками порядок распределения награды определяется судом (п. 2 ст. 1059 ГК).

Если в результате конкурса победитель не определился, то, соответственно, обязанность выплатить награду у организатора конкурса не возникает. Однако ст. 1661 ГК устанавливает обязанность организаторов конкурса по отношению к участникам конкурса, чьи работы не были удостоены наград. Речь идет о возврате работ, представленных на конкурс, их участникам. Эта норма носит диспозитивный характер и применяется, если в объявлении о публичном конкурсе не установлено иное и характер работы позволяет сделать возможным ее возврат. Наиболее ярким примером последнего служит представление в качестве работы исполнения произведений вокального, драматического, хореографического жанров.

Интересно отметить, что порядок выдвижения'работ может предусматривать выдвижение на конкурс работ, созданных, например, в определенный период, в том числе и до объявления конкурса. В этом случае наиболее вероятна ситуация, когда в конкурсе может участвовать и работа, созданная в период жизни автора, которого в момент проведения конкурса или его итогов уже не было в живых, что не исключает возможности присуждения конкурсных наград посмертно. Обязательство выплаты награды сохраняется за организатором конкурса уже в отношении наследников.

Место, срок и порядок представления работ на конкурс определяются организатором конкурса самостоятельно и указываются им в объявлении о проведении публичного конкурса. Организатор вправе избрать конкретное место представления конкурсных достижений и результатов, установить окончательные и промежуточные сроки выполнения работ, форму представления результатов работ, достижений на конкурс (представление результата в виде материального объекта, существующего в избранной устроителем конкурса форме, в виде исполнения (собственного либо с привлечением третьих лиц) и пр. Несоблюдение участниками конкурса условий места, срока и порядка представления работ на конкурс может повлечь за собой отказ организатора конкурса в приеме результата работы, достижения, иного результата на конкурс.

Зачастую предметом публичного конкурса является создание произведений литературы, науки, искусства. В этом случае лицо, объявившее публичный конкурс, приобретает преимущественное право на заключение с победителем конкурса авторского договора об использовании его

 

Глава XXVIII. Публичный конкурс 501

произведения (ст. 1060 ГК). При этом победитель конкурса имеет право как на получение награды, так и на авторское вознаграждение.

Статья 1060 ГК носит диспозитивный характер и действует, если в объявлении о публичном конкурсе не предусмотрено иное. Названная статья рассматривает только случаи использования произведений – объектов авторского права. Но эту норму следует толковать расширительно, распространив ее действие на создание в процессе конкурса объектов смежных прав исполнений, постановок, передач организаций эфирного и кабельного вещания1.

3, Принятие решения об изменении условий конкурса или его отмене – прерогатива организаторов конкурса. Лицо, объявившее публичный конкурс, вправе самостоятельно отменить или изменить условия конкурса без предварительного уведомления участников конкурса. ГК РФ устанавливает единственное ограничение названного права – отмена или изменение условий публичного конкурса возможны только в течение первой половины установленного для представления работ срока (п. 1 ст. 1058). Отмена, а также изменение условий конкурса должны быть проведены тем же способом, каким было сделано объявление о конкурсе (п. 2 ст. 1058). Если указанные требования организатором конкурса не соблюдены, соискатели вправе в судебном порядке добиваться исполнения условий объявленного публичного конкурса, в том числе выплаты указанного в объявлении вознаграждения.

Изменение и отмена конкурса накладывают на лицо, объявившее о конкурсе, обязательство по возмещению расходов, понесенных участниками конкурса, которые до отмены или изменения конкурса выполнили его условия (п. 3 ст. 1058 ГК). Возмещение расходов не тождественно понятию возмещения убытков. Обязанность доказывания понесенных расходов возлагается на участников конкурса. Организатор конкурса освобождается от обязанности возмещения расходов в случае, если работа заведомо не соответствовала условиям конкурса. В подобных обстоятельствах обязанность доказывания возлагается на организатора конкурса.

Дополнительная литература

Гражданский ходекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии.алфа-

витно-предметный указатель». М., 1996. Новицкий И.Б. Обязательства из открытых конкурсов ч других публичных объявлений //

Отдельные виды обязательств. М., 1954.

1 Об объектах смежных прав более подробно см.: Гаерилов Э.П. Комментарий к Закону Российской Федерации «Об авторском нраве и смежных правах». М., 1996. С. 134–171.

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 59      Главы: <   46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  54.  55.  56. >