3. Індивідуальні адміністративні акти та процедура їх оскарження
Ключовим результатом адміністративної процедури є прийняття індивідуального адміністративного акта.
Українське законодавство поняття «адміністративний акт», як правило, не використовує. Вітчизняні наукові джерела оперують терміном правові «акти управління», які поділяються на нормативні й індивідуальні (ця проблема докладно висвітлена у розділі III цієї книги). Проте, якщо зважити, що нині Конституція України відмовилася від поняття «органи державного управління», а також з огляду на актуалізацію термінології, пов’язаної з визначенням «публічної адміністрації»,
204
видається доречним перейти до ширшого вживання поняття «адміністративний акт».
В західних країнах поняття «адміністративного акта» є загальновживаним, хоча і має неоднакові значення.
Наприклад, у Франції фактично все, що виходить від адміністрації й має публічний характер, вважається адміністративними актами, які можуть бути односторонніми, двосторонніми чи багатосторонніми, індивідуальними і нормативними. До адміністративних актів відносять і адміністративні угоди. А в законодавстві ФРН адміністративним актом визнається «кожне розпорядження, рішення або інший суверенний захід, який вживає орган влади для врегулювання конкретного випадку в галузі публічного права і який має безпосередню, спрямовану назовні правову дію»". Інші країни континентальної сім’ї права, які орієнтуються на Німеччину, також обмежують поняття адміністративного акта лише індивідуальними заходами та рішеннями публічної адміністрації. У цьому питанні домінуючою в Європі є саме німецька доктрина адміністративного права, багато положень якої стали загальноєвропейським надбанням.
Зокрема, в документах Ради Європи, Європейської Комісії та Європейського Суду з прав людини під терміном «адміністративний акт» розуміється будь-який індивідуальний захід або рішення: а) який прийнято під час здійснення державної влади; б) який має характер прямої дії та правомірно або неправомірно стосується прав, свобод та інтересів приватних осіб; в) який не є актом, що виконується під час здійснення судових функцій12.
Зважаючи, що проект вітчизняного Адміністративно-процедурного кодексу передбачає регулювання порядку розгляду та розв’язання лише індивідуальних справ, є сенс обмежити поняття значенням адміністративного акта як індивідуального рішення, тобто рішення, що стосується прав, свобод і законних інтересів конкретних осіб. Для уникнення будь-яких двозначностей варто користуватися й терміном «індивідуальний адміністративний акт».
Принциповим є питання набуття чинності адміністративним актом. Адже важливо знати, з якого моменту можна приступити до виконання акта. Крім того, необхідно чітко визначатися з початком перебігу та межами терміну для оскарження адміністративного акта, особливо у випадку, коли подання скарги в адміністративному порядку зупиняє його виконання.
Найочевиднішим правилом щодо набуття адміністративним актом чинності є доведення його до відома осіб, яких він стосується. Якщо адресат адміністративного акта один, то питання доведення акта до відома не є складним. Але як бути, коли осіб, яких стосується адміністративний акт, декілька, а хтось «ухиляється» від ознайомлення з адміністративним актом? «У більшості правових систем адміністративне рішення, що не було повідомлене у встановленому порядку, недійсним не вважається, але воно не має юридичної сили для зацікавленої особи, яку не було повідомлено про ухвалу такого рішення»13.
205
Німецький законодавець розв’язав цю проблему по-своєму просто, визначивши, що «чинність адміністративного акта відносно особи, якій він призначений або інтереси якої зачіпає, починається з моменту, коли він проголошений цій особі»14. Такий підхід «чинності відносно особи» насамперед гарантує права зацікавлених осіб. Але водночас він дає змогу уникнути випадку невиконуваності акта, адже якщо набуття чинності пов’язати з доведенням до всіх зацікавлених осіб, то у разі, коли зацікавлена особа уникає ознайомлення з актом, інша особа не зможе його використати в своїх інтересах. Цю ситуацію можна розв’язати й через чіткі правила порядку доведення акта до відома особи, а також юридичні презумпції, які визначатимуть факт та момент доведення.
Доведення змісту акта до відома осіб, яких він стосується, може здійснюватися різними способами. Це зокрема, проголошення, вручення або направлення адміністративного акта поштою. Проголошення – це усне повідомлення особі прийнятого рішення. Вручення полягає в особистій видачі особі адміністративного акта. Що стосується направлення адміністративного акта особі поштою, то з юридичної точки зору це є найбільш безспірним способом доведення акта до відома особи, особливо якщо це робиться листом з повідомленням про вручення.
В деяких західних країнах використовується такий спосіб доведення акта до відома зацікавлених осіб, як публічне оголошення, наприклад, з використанням дошки оголошень в органі влади або оприлюднення в офіційній пресі. Останнє правило є особливо актуальним у справах, які стосуються великої кількості осіб.
Можна встановити правило, за яким адміністративний акт набуває чинності з моменту його реєстрації в адміністративному органі, якщо інше не передбачено самим актом. Тим більше, що саме перед реєстрацією письмовий адміністративний акт отримує повне оформлення. Проте суттєвим недоліком такого підходу є те, що ми змушені окремо визначати умову, після досягнення якої адміністративний акт можна виконувати, та термін для його оскарження, а це, найімовірніше, також буде момент доведення акта до відома осіб, яких він стосується. Принаймні, тут має діяти чітке правило, що недоведення акта до відома особи, якої він стосується, є підставою для продовження терміну на оскарження.
З проблематикою адміністративного акта пов’язані й деякі інші питання, які вимагають розв’язання. Це, зокрема, визначення підстав для визнання акта недійсним (або нікчемним), порядок та наслідки скасування або відкликання законних і незаконних або недоцільних адміністративних актів, механізми відшкодування збитків у зв’язку зі скасуванням акта тощо.
Разом з тим, важливо окремо зупинитись на процедурі оскарження адміністративних актів.
З точки зору адміністративної процедури таке оскарження можна розглядати як один з видів адміністративної процедури або як її факультативну стадію.
206
І в доктрині, й на практиці інститут адміністративного оскарження за останні роки зазнав суттєвих змін. Насамперед треба зважати на гарантоване Конституцією України право на звернення до суду, а також на рішення Конституційного Суду, яким, за офіційного тлумачення частини другої ст. 55 Конституції України, встановлено, що скарги на рішення, дії чи бездіяльність будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових і службових осіб «підлягають безпосередньому розгляду в судах незалежно від того, що прийнятим раніше законом міг бути встановлений інший порядок їх розгляду (оскарження до органу, посадової особи вищого рівня по відношенню до того органу і посадової особи, що прийняли рішення, вчинили дії або допустили бездіяльність). Подання скарги до органу, посадової особи вищого рівня не перешкоджає оскарженню цих рішень, дій чи бездіяльності до суду»15.
Проте, не применшуючи значення судового захисту прав особи, варто, все ж, відзначити важливість збереження та оновлення інституту адміністративного оскарження. До прямих переваг адміністративного оскарження над судовим можна віднести його економічність (адже воно дешевше і для скаржника, і для держави), оперативність, меншу форма-лізованість.
До речі, ефективне адміністративне оскарження суттєво зменшує навантаження і на судову владу. Необхідно зважати на економічний аспект нашого життя, адже ефективність судового захисту значною мірою залежить від його своєчасності. Переважно в порядку адміністративного оскарження є можливість переглянути рішення на предмет його доцільності. Крім того, необхідно пам’ятати, що суд, навіть визнавши оскаржуване рішення незаконним, не може прийняти позитивне рішення замість адміністративного органу, і особа ще чекатиме, поки орган виконає судове рішення і прийме відповідний адміністративний акт. В цьому сенсі адміністративне оскарження є додатковою гарантією захисту прав та законних інтересів приватної особи.
Отже, потрібно раціонально поєднувати механізми адміністративного і судового захисту, але при цьому необхідно розв’язувати певні проблеми. Зокрема, вимагає розв’язання питання паралельного судового й адміністративного оскарження одного рішення. Наприклад, якщо одна особа оскаржує адміністративний акт в адміністративному порядку, а інша – в судовому.
Власне, процедура адміністративного оскарження також вимагає розвитку. Зокрема, із запровадженням на конституційному рівні демократичних засад організації публічної влади на сьогодні є ціла низка органів, які не входять до жодної «вертикалі» й нікому не підпорядковуються.
Наприклад, місцеві ради чи місцеві голови не мають вищих щодо себе органів чи посадових осіб. Така сама ситуація з оскарженням рішень дій та бездіяльності адміністративних органів, які є вищими в своїй системі або мають виключну компетенцію. Нарешті, необхідно зважати і на той факт, що право скасування не завжди означає також можливість прийняти власне рішення з цього питання.
207
До речі, саме право приймати власне рішення замість оскаржуваного і є, на нашу думку, характерною ознакою інституту адміністративного оскарження. Для розв’язання цієї проблеми, а також для підвищення ефективності адміністративного оскарження в багатьох країнах окремо існує інститут «прохання про перегляд», або «заперечення». Тобто особа звертається до органу, що прийняв рішення, із заявою про повторний розгляд цієї ж справи. Якщо такого механізму не існує, то особа може звернутися лише до суду, хоча її може відлякувати складність, тривалість та вартість судового процесу.
Отже, щоб забезпечити рівні гарантії правового захисту, доцільно передбачити механізм перегляду адміністративного акта органом, що його прийняв. Значить загальний порядок подання скарги має бути гнучким. Особа повинна мати право подати скаргу або до адміністративного органу, рішення якого оскаржується, або до вищого органу, якщо такий існує.
При цьому навіть якщо подається звичайна скарга, а не прохання про перегляд, можна передбачити правило, за яким органу, рішення якого оскаржується, надається певний час для подання скарги разом зі справою вищому органові. За цей час адміністративний орган може сам ще раз перевірити справу і скасувати рішення та задовольнити скаргу. Такий механізм надає можливість органу влади виправити власну помилку, а особі відстояти свої права та законні інтереси.
Проте в механізмі «прохання про перегляд», як і загалом в адміністративному оскарженні, вимагає розв’язання проблема забезпечення принципу неупередженості. Зокрема, важливо, щоб скарги розглядали не ті службовці, які готували оскаржуване рішення.
Зарубіжний досвід переконує у доцільності запровадження різних апеляційних органів чи структурних підрозділів, їх утворення є особливо корисним тоді, коли наявна велика кількість скарг. В багатьох європейських країнах для розгляду скарг створюються дорадчі комісії або комітети, до складу яких входять не працівники адміністративного органу, а звичайні громадяни. І навіть у випадках, коли рішення таких комісій мають рекомендаційний характер, їхня діяльність є дуже ефективною. «Громадський» спосіб організації комісій не лише забезпечує об’єктивний розгляд скарг, а й сприяє впровадженню духу партнерства між адміністрацією і громадянами, оскільки члени комісії розглядають такі скарги, керуючись принципами справедливості й гуманізму. Такий підхід сприятиме розвитку інституту адміністративного оскарження та спонукатиме скаржників звертатися спочатку до адміністрації й лише після цього, якщо потрібно, – до суду. Для стимулювання створення «дорадчих» комісій можна надавати адміністративним органам більші строки на розгляд скарг тощо.
Принциповим питанням в адміністративному оскарженні є правові наслідки подання скарги, зокрема зв’язок подання скарги та виконуваності оскаржуваного рішення. Тобто те, зупиняє чи не зупиняє можливість виконання адміністративного акта факт подання скарги. В країнах, де оскарження в адміністративному порядку не зупиняє дії акта, в законодавстві передбачена можливість звернення одразу безпосередньо до суду за так званим
208
«швидким захистом», тобто з клопотанням про зупинення дії адміністративного акта. Привабливішим для приватних осіб є правило про автоматичне зупинення виконання адміністративного акта у разі подання скарги в адміністративному порядку. Відповідно, до виконання адміністративного акта не можна приступати, доки не закінчився термін на адміністративне оскарження. Але щоб не допустити зловживання цими нормами, доцільно передбачити перелік підстав або категорії справ, наприклад, податкових, у яких допускається негайне виконання адміністративного акта.
В процедурі адміністративного оскарження, на нашу думку, важливі ще декілька елементів. Саме тут особливе значення має слухання у справі, тому можна встановити правило про обов’язковість його проведення. Адже під час розгляду скарги у скаржника і працівника адміністративного органу, який готував оскаржуваний акт, інтереси фактично є конфліктними. Отже, слухання сприятиме об’єктивному вирішенню справи.
Важливо визначитись ще в одному принциповому моменті – чи може бути погіршене становище скаржника за результатами розгляду скарги. Наприклад, чи може орган, який розглядає скаргу, повністю скасувати оскаржуване рішення, яким було частково задоволене вимоги заявника, якщо буде встановлено, що і це рішення було незаконним.
В законодавстві деяких країн, наприклад у ФРН, становище скаржника-може бути погіршене, оскільки пріоритет надається принципу законності та захисту публічних інтересів. Щоб скаржник не відчував себе беззахисним у такій ситуації, у нього є гарантоване право відмовитись від розгляду скарги.
В українському законодавстві не існує єдиних принципів вирішення цього питання, і, скажімо, за результатами розгляду скарги в порядку «адміністративної апеляційної процедури» може бути прийнято менш сприятливе для платника податків рішення16. На нашу думку, закон про адміністративні процедури мав би передбачити загальне правило, за яким погіршення стану скаржника не допускається.
Отже, наведене свідчить про важливість підвищення ефективності процедури адміністративного оскарження та загалом розвитку адміністративно-процедурного законодавства в Україні. Прийняття загального закону про адміністративні процедури дасть можливість створити умови для захисту прав і свобод особи у відносинах з органами публічної адміністрації. За слушним висловлюванням провідних німецьких юристів, чим краще законодавство про адміністративну процедуру, тим менше роботи у адміністративних судів. Мабуть, нам доцільно належною мірою врахувати накопичений у європейських країнах досвід формування демократичних доктрин адміністративного законотворення і правозастосування.
Література
1. Указ Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» від 22 липня 1998 року № 810 // Концепція адміністративної реформи в Україні. – К., 1998. – С. 5.
209
Див.: Салищева Н.Г. Административньш процесе в СРСР. – М., 1964. –
С. 12-16.
Див., напр.: Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний про
цес: Підручник. - К.: Літера ЛТД, 2002. - С. 16-17, 104-111.
Див.: Авер’янов В.Б. Реформування українського адміністративного
права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії // Право України. 2003.
№5.-С. 117-118.
5. Щоправда, у ФРН поняттям адміністративної процедури охоплю
ються і відносини щодо підготовки та укладення публічно-правових дого
ворів.
Див.: § 553 Правил адміністративної процедури. Розділ 5, глава 5 зво
ду законів СІЛА.
Див., напр.: Бандурка О.М., Тищенко М.М. Цитована праця.
Зеленцов А.Б. Контроль за деятельностью исполнительной власти в
зарубежньїх странах: Учеб. пособие. – М.: Изд-во РУНД, 2002. – С. 20–23.
Резолюція (77) 31 про захист особи від актів адміністративних органів,
прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 28 вересня 1977 року.
Див.: Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміні
стративних органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії. –
К.: Вид-во УАДУ, 1999. - С. 74.
§35 Закону ФРН «Про адміністративну процедуру» в редакції від 21
вересня 1998 року (переклад неофіційний).
Видання Ради Європи «Адміністрація і Ви. Принципи адміністра
тивного права, що стосуються відносин між адміністративною владою і
приватними особами» (переклад неофіційний). – 1996 р. – С. 1.
Там само. – С. 14.
Частина (1) §39 Закону ФРН «Про адміністративну процедуру» в
редакції від 21 вересня 1998 року (переклад неофіційний).
Рішення Конституційного Суду України від 25 листопада 1997 року
у справі громадянки Дзюби Г.П. щодо права на оскарження в суді непра
вомірних дій посадової особи.
Див.: п. 6.6 ст. 6 Закону України «Про порядок погашення зобов’я
зань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фон
дами» від 21 грудня 2000 року.
«все книги «к разделу «содержание Глав: 91 Главы: < 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. >