Глава 66. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1186. Определение права, подлежащего применению к гражданско - правовым отношениям с участием иностранных лиц или гражданско - правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом
1. Право, подлежащее применению к гражданско - правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо гражданско - правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект гражданских прав находится за границей, определяется на основании международных договоров Российской Федерации, настоящего Кодекса, других законов (пункт 2 статьи 3) и обычаев, признаваемых в Российской Федерации.
Особенности определения права, подлежащего применению международным коммерческим арбитражем, устанавливаются законом о международном коммерческом арбитраже.
2. Если в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи невозможно определить право, подлежащее применению, применяется право страны, с которой гражданско - правовое отношение, осложненное иностранным элементом, наиболее тесно связано.
3. Если международный договор Российской Федерации содержит материально - правовые нормы, подлежащие применению к соответствующему отношению, определение на основе коллизионных норм права, применимого к вопросам, полностью урегулированным такими материально - правовыми нормами, исключается.
Комментарий к статье 1186
1. Термин "международное частное право", приведенный в заголовке раздела VI, давно утвердился в отечественной доктрине и широко распространен в зарубежной доктрине и практике. Во многих странах действуют законы о международном частном праве или обозначенные этим термином структуры гражданских кодексов, хотя соответствующее ему понятие толкуется в этих странах далеко не одинаково. Употребляется этот термин и в некоторых международных договорах РФ, включая Венскую конвенцию 1980 г. Вместе с тем в советских и российских законодательных актах, в том числе в актах, кодифицировавших отечественное гражданское законодательство, - Основах 1961 г. и 1991 г., ГК 1964 г. - термин "международное частное право" отсутствовал, что отчасти объясняется неприятием частного права в советские времена и сохраняющимися в теории различиями в оценке природы и предмета международного частного права <*>.
--------------------------------
<*> О понятии и предмете международного частного права см.: Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. М., 1973; Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М., 2000; Международное частное право: Учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. М., 2000; Звеков В.П. Международное частное право: Курс лекций. М., 2000; Международное частное право: Учебник для вузов / Под ред. Н.И. Марышевой. М., 2000. О кодификации законодательства в сфере международного частного права см.: Маковский А.Л. Концепция развития российского законодательства в сфере международного частного права // Концепции развития российского законодательства. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1998; Маковский А.Л. Новый этап в развитии международного частного права в России // Журнал российского права. 1997. N 1; Звеков В.П., Маковский А.Л., Шилохвост О.Ю. Вводный комментарий к проекту части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. Гражданский кодекс России, часть третья. Проект. М., 2001.
Вынесение в заголовок раздела VI термина "международное частное право" призвано обозначить принадлежность к этой области права помещенных в разделе предписаний, высокую степень их обособления от иных, "внутренних" правил Кодекса, предопределяемую особенностями регулируемых отношений и соответствующих им правовых институтов. Обращение в ГК к термину "международное частное право" не может быть истолковано как выражение намерения исключить из сферы действия названной области права семейные и трудовые отношения. Несмотря на то что в разделе VI преобладают коллизионные нормы и кодификация их придает разделу значение свода коллизионного права, в заголовке раздела не следует усматривать основание для ограничения международного частного права коллизионными нормами. Такой вывод не будет соответствовать п. 3 ст. 1186, из которого следует, что к международному частному праву принадлежат и материально - правовые нормы международного договора РФ, подлежащие применению к гражданско - правовым отношениям, осложненным иностранным элементом. Не будет учитывать такой вывод и материально - правового правила ст. 1196 о приравнении в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в вопросах гражданской правоспособности к российским гражданам, опирающегося на нормы Конституции РФ (ч. 3 ст. 62) и ГК (п. 1 ст. 2). В российской доктрине взгляд на международное частное право как на область, объединяющую материально - правовые и коллизионные нормы, материально - правовой и коллизионный способы регулирования, пользуется широким признанием.
2. Кодификация в разделе VI коллизионных правил не исчерпывает содержания российского коллизионного права, применяемого к гражданско - правовым отношениям, осложненным иностранным элементом: за рамками раздела остаются коллизионные правила КТМ и некоторых других федеральных законов, а также коллизионные нормы ряда международных договоров РФ (например, Женевской конвенции о разрешении коллизий законов о векселях 1930 г.).
3. Из правил абз. 1 п. 1 ст. 1186, с которой начинается раздел VI, следует, что под действие норм этого раздела подпадают гражданско - правовые отношения, специфика которых определяется их происхождением в условиях международного гражданского обмена. Возникая в условиях международной жизни, эти отношения обретают особенности, обозначаемые в самом общем виде термином "иностранный элемент".
Для характеристики понятия "иностранный элемент" и его значения важны следующие обстоятельства:
во-первых, иностранный элемент, выражая в самом общем (абстрактном) виде своеобразие транснациональных (т.е. выходящих за рамки правопорядка одного государства) частноправовых отношений, создает и объясняет связь между отношением и воздействующим на него иностранным правом;
во-вторых, наличие в фактическом составе отношения иностранного элемента обусловливает возникновение коллизий законов и постановку коллизионного вопроса, решаемого посредством норм международного частного права;
в-третьих, проявления иностранного элемента в конкретных правоотношениях различны, перечень их, равно как и само понятие "иностранный элемент", не может быть определен исчерпывающим образом.
Наиболее распространены такие проявления иностранного элемента, как участие в гражданско - правовых отношениях субъектов иностранного права - иностранных физических и юридических лиц, иных иностранных организаций, а при определенных обстоятельствах - и иностранного государства; как нахождение объекта гражданских прав за границей; как "локализация" за рубежом юридического факта, с которым связаны возникновение, изменение или прекращение правового отношения. Эти и другие проявления иностранного элемента могут осложнять гражданско - правовые отношения как в различных сочетаниях, так и порознь.
Многообразие проявлений иностранного элемента отличает "международные фактические составы", известные международным договорам, унифицированные нормы которых реализуются в сфере частноправовых отношений. Таковы, например, нормы, определяющие международную куплю - продажу товаров в Венской конвенции 1980 г.; международный финансовый лизинг в Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге 1988 г.; международную воздушную перевозку пассажиров, багажа или грузов в Варшавской конвенции о международных воздушных перевозках 1929 г.
4. В пункте 1 ст. 1186 перечисляются источники норм российского международного частного права, позволяющих преодолевать коллизионную проблему. Последовательность перечисления источников - международные договоры РФ, Гражданский кодекс РФ, другие законы и признаваемые в Российской Федерации обычаи - соответствует иерархии предусматриваемых ими норм. При этом термин "закон" в ст. 1186 (как и в других статьях ГК) употребляется в значении, определенном в п. 2 ст. 3 Кодекса.
В ряду источников не названы судебная практика, доктрина и - в отличие от ст. 156 Основ 1991 г. и ст. 1194 Модели ГК для стран СНГ - соглашение сторон гражданского правоотношения. В целом "проблема источников права" решается в ст. 1186 в увязке с положениями об источниках гражданского права в гл. 1 ГК, включая ст. 3, 5 и 7. Вместе с тем ст. 1191 обязывает суд при применении иностранного права устанавливать содержание его норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве (см. также п. 1 ст. 14 АПК). Что касается соглашения сторон договора о выборе права, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору, то оно рассматривается в разделе VI не как источник коллизионного права или одно из многих оснований для обращения к иностранному праву, а как опосредующий автономию воли сторон особый институт, основу которого образует коллизионное правило lex voluntatis (см. ст. 1210).
5. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Эта конституционная норма воспроизведена в п. 1 ст. 7 ГК. Еще одна конституционная норма о приоритете применения правил международного договора изложена в п. 2 ст. 7 ГК применительно к соотношению правил международного договора РФ и гражданского законодательства: если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора. Подобно "общему множителю" в математике, положения ст. 7 гл. 1 вынесены "за скобки" других структур Кодекса, включая раздел VI, правила которого подлежат "прочтению" и применению не иначе, как в органической увязке с названными конституционными положениями <*>.
--------------------------------
<*> По этой причине не были реализованы высказанные на стадии подготовки проекта раздела VI предложения о дополнении чуть ли не каждой его статьи формулой "если иное не предусмотрено международным договором РФ".
Международные договоры РФ применяются к отношениям, указанным в п. 1 и 2 ст. 2 ГК, непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта (п. 2 ст. 7 ГК).
Понятие международного договора РФ определяется Законом о международных договорах в соответствии с положениями Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. и разработанной на ее основе Венской конвенции о праве договоров между государствами и международными организациями или между международными организациями 1986 г. Действие этого Закона распространяется и на международные договоры, в которых Российская Федерация является стороной в качестве государства - продолжателя СССР. К таким международным договорам относятся, в частности, Венская конвенция 1980 г., Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г., Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. и др.
С 24 декабря 1991 г. Российская Федерация продолжает членство бывшего СССР в Организации Объединенных Наций и начиная с этой даты несет в полном объеме ответственность по всем правам и обязательствам СССР согласно Уставу ООН и многосторонним договорам, депозитарием которых является Генеральный секретарь. Нота Министерства иностранных дел РФ главам дипломатических представительств от 13 января 1992 г. содержала просьбу довести до сведения аккредитующих государств, что Российская Федерация продолжает осуществлять права и выполнять обязательства, вытекающие из международных договоров, заключенных СССР, и что соответственно Правительство РФ будет выполнять вместо Правительства Союза ССР функции депозитария по соответствующим международным договорам. В этой связи Министерство просило рассматривать Российскую Федерацию в качестве стороны всех действующих международных договоров вместо Союза ССР.
Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключаемые органами государственной власти субъекта Российской Федерации, независимо от формы, наименования и содержания, не являются международными договорами (ст. 7 Федерального закона от 4 января 1999 г. "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации" <*>).
--------------------------------
<*> СЗ РФ. 1999. N 2. Ст. 231.
6. Пункт 1 ст. 1186, исходя из начала верховенства закона, ограничивает круг внутригосударственных актов, на основании которых определяется применимое право, Гражданским кодексом и другими законами, как они определены в п. 2 ст. 3 ГК, т.е. федеральными законами. Это решение базируется на необходимости придания нормативным правовым актам, определяющим применимое право и, следовательно, санкционирующим обращение к иностранному праву, юридической силы закона. Отсылка в п. 1 ст. 1186 к п. 2 ст. 3 означает необходимость учитывать приоритетное значение ГК по отношению к другим федеральным законам, действующим в сфере гражданско - правовых отношений, так как согласно п. 2 ст. 3 гражданское законодательство состоит из Гражданского кодекса и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в п. 1 и 2 ст. 2 Кодекса.
Гражданский кодекс не содержит иных - помимо норм раздела VI - коллизионных правил, но ряд его положений специально предназначен для применения к гражданско - правовым отношениям, осложненным иностранным элементом. К ним относятся положения п. 1 ст. 2 о применении правил, установленных гражданским законодательством, к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц; ст. 127 об особенностях ответственности Российской Федерации и ее субъектов в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, с участием иностранных юридических лиц, граждан и государств; п. 3 ст. 162 о последствии несоблюдения простой письменной формы внешнеэкономической сделки; ст. 970 о применении общих правил о страховании к отношениям по страхованию иностранных инвестиций; п. 2 ст. 1028 о регистрации договора коммерческой концессии в случае, если правообладатель зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в иностранном государстве; ст. 1115 об определении места открытия наследства в Российской Федерации в случаях, когда установлено, что последнее место жительства наследодателя находилось за ее пределами; п. 2 ст. 1116 о возможности для иностранного государства призываться к наследованию по завещанию.
Включение раздела VI в ГК подчиняет предусматриваемые в этом разделе нормы международного частного права основным началам гражданского законодательства. Следуя конституционной норме в понимании прав и свобод человека и гражданина как непосредственно действующих, ГК существенно расширил сферу их гражданско - правовой защиты, в том числе и для целей развития международного общения. Нормы раздела VI являются органической частью целостного регулирования всего обширного комплекса гражданско - правовых отношений, основывающегося на началах неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости вмешательства в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления и судебной защиты имущественных и личных прав.
К другим федеральным законам, на основании которых определяется право, подлежащее применению к гражданско - правовым отношениям, осложненным иностранным элементом, относятся, в частности, КТМ, Закон РФ от 29 мая 1992 г. "О залоге" <*>.
--------------------------------
<*> Ведомости РФ. 1992. N 23. Ст. 1239.
7. Одним из источников международного частного права, связанных происхождением с международной жизнью, является обычай. Состав обычных норм, относимых к сфере международного частного права, неоднороден. Различают обычаи, принадлежащие к источникам как международного публичного, так и международного частного права, и обычаи, рассматриваемые лишь в качестве источников международного частного права. Последние часто именуются "обычаями международного торгового оборота" или, более кратко (с известной условностью), "торговыми обычаями". Международные обычаи возникают в условиях межгосударственного общения, а происхождение торговых обычаев, включая обычаи торгового мореплавания, связано с интернационализацией хозяйственной жизни, частноправовой, предпринимательской деятельностью в рамках международного торгового оборота. Понятие "международный", относимое к такому обычаю, имеет в сущности то же значение, что и соответствующее понятие в названии отрасли "международное частное право". Правила, источником которых является обычай, имеют преимущественно материально - правовой характер. В п. 1 ст. 1186 речь идет об обычаях, признаваемых в Российской Федерации.
Активную роль в становлении обычных норм играет судебно - арбитражная практика, признаваемая и санкционируемая государствами, а также деятельность международных неправительственных организаций по неофициальной кодификации таких норм. Подготавливаемые ими своды правил, будучи факультативными, применяются при наличии ссылки на них в контракте. К числу наиболее авторитетных кодификаций такого рода принадлежат Международные правила толкования торговых терминов, действующие в редакции 2000 г. (ИНКОТЕРМС 2000) <*>. Широким признанием пользуются унифицированные правила по документарным аккредитивам и по инкассо, унифицированные правила для гарантий по первому требованию и др.
--------------------------------
<*> О признании ИНКОТЕРМС в России торговым обычаем см., в частности: Волкова Н.Г. Венская конвенция 1980 г. и документы Международной торговой палаты // Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах международной купли - продажи товаров. К X-летию ее применения Россией. М, 2001. С. 21.
Когда это предусмотрено соглашением сторон, а также в случаях неполноты подлежащего применению закона при определении рода аварии, размеров общеаварийных убытков и их распределении применяются Йорк - Антверпенские правила об общей аварии и другие международные обычаи торгового мореплавания (п. 2 ст. 285 КТМ). О значении признаваемых в Российской Федерации обычаев торгового мореплавания для определения права, подлежащего применению к отношениям, возникающим из торгового мореплавания, сказано в ст. 414 КТМ РФ.
В области международной купли - продажи товаров обращение к обычным правилам опирается на нормы ст. 9 Венской конвенции 1980 г.
О применении торговых обычаев идет речь в положениях Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г., Арбитражном регламенте ЮНСИТРАЛ, Арбитражном регламенте Европейской экономической комиссии ООН.
Обращение к торговому обычаю для разрешения споров в международном коммерческом арбитраже санкционировано российским законом. Во всех случаях третейский суд принимает решение в соответствии с условиями договора и с учетом торговых обычаев, применимых к данной сделке (п. 3 ст. 28 Закона о международном коммерческом арбитраже).
О связанности сторон международного коммерческого договора обычаем, который широко известен и постоянно соблюдается сторонами в международной торговле (в ее соответствующей области), говорится в Принципах УНИДРУА (исключение допускается для случаев, когда применение такого обычая было бы неразумным). Вместе с тем Принципами предусматривается, что стороны связаны любым обычаем, относительно которого они договорились, и практикой, которую они установили в своих взаимоотношениях <*>.
--------------------------------
<*> Отмечено, что в практике "ведущих центров международного коммерческого арбитража, включая МКАС при ТПП РФ, стали появляться решения, в которых применялись Принципы" (см.: Комаров А.С. Венская конвенция 1980 г. Принципы УНИДРУА // Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах международной купли - продажи товаров. К X-летию ее применения Россией. С. 9.
К отношениям гражданско - правового характера, осложненным иностранным элементом, могут применяться обычаи делового оборота. В ст. 5 ГК обычай делового оборота определяется как сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.
Обычай не следует смешивать с обыкновением. Последнее не является источником права. Входя в состав волеизъявления участников сделки, обыкновение определяет ее детали. Впрочем, разграничение обычного правила, образующего норму права, и обычного правила, не являющегося таковой, на практике нередко оказывается затруднительным.
8. Подавляющее большинство споров, возникающих из сделок, в которых присутствует в том или ином виде иностранный элемент, рассматривается в порядке международного коммерческого арбитража (третейского суда). Арбитражная процедура третейского рассмотрения споров по своему характеру является более гибкой и в меньшей степени формализованной по сравнению с нормами, применяемыми в гражданском процессе в государственных судах (в том числе в государственных арбитражных судах). Это касается также применения международным арбитражем при разрешении споров материально - правовых норм, что и нашло отражение в абз. 2 п. 1 ст. 1186.
В современной международной практике и доктрине считается практически бесспорным положение, согласно которому международный арбитраж при определении подлежащего применению права не обязан руководствоваться коллизионными нормами государства, где имеет место международный арбитражный процесс. Иными словами, для международного арбитража, в отличие от государственного суда, не существует своего lex fori.
Особенности, связанные с определением применимого права в арбитражном процессе, как правило, отражаются в специальном законодательстве, направленном на регулирование порядка рассмотрения споров международным коммерческим арбитражем. В Российской Федерации эти нормы содержатся в Законе о международном коммерческом арбитраже. Этот законодательный акт был принят на основе Типового закона, разработанного Комиссией ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Таким образом, регулирование международного коммерческого арбитража в РФ опирается на те же правовые начала, что и законодательство многих зарубежных стран, которые, так же как и Россия, построили свое законодательство об арбитраже на названном унификационном документе, принятом в рамках ООН.
В контексте ст. 1186 под международным коммерческим арбитражем должен пониматься процесс разрешения спора, осуществляемый не только в рамках постоянно действующего (институционного) арбитражного органа, например МКАС при ТПП РФ. Настоящая норма применима также и в случае, когда спор решается любым международным арбитражем (третейским судом), образуемым специально только для рассмотрения данного спора, так называемым арбитражем ad hoc.
Положения Закона о международном коммерческом арбитраже, регулирующие порядок определения норм, применимых к существу спора, рассматриваемого международным коммерческим арбитражем, и устанавливающих определенные особенности этого процесса, необходимо принимать во внимание в первую очередь, при применении ст. 1210 и 1211.
Статья 28 Закона о международном коммерческом арбитраже устанавливает, что арбитраж (третейский суд) разрешает спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора (п. 1). Это положение, подтверждающее принцип автономии воли сторон в выборе lex contractus, который зафиксирован и в ст. 1210 ГК, вместе с тем имеет особенность, заключающуюся в том, что вместо термина "право" здесь используется термин "нормы права".
Как свидетельствуют материалы разработки Типового закона ЮНСИТРАЛ, который, как указывалось выше, лежит в основе российского Закона о международном коммерческом арбитраже, смысл и цель использования в тексте Типового закона термина "нормы права" заключались в том, чтобы тем самым дать возможность сторонам предусматривать в качестве lex contractus не только право в его обычном смысле, т.е. нормы, составляющие часть какой-то определенной национальной правовой системы, но также и правовые нормы, разработанные на международном уровне. Положения, которые могут быть избраны сторонами в качестве применимого права, могут включать нормы, содержащиеся в конвенциях или аналогичных юридических текстах, разработанных на международном уровне <*>. Благодаря этому положения, которые могут быть избраны сторонами в качестве применимого права, могут включать нормы, содержащиеся в конвенциях или аналогичных юридических актах, разработанных на международном уровне, даже если они еще не приобрели обязательной силы в качестве права определенного государства.
--------------------------------
<*> A Guide To The UNCITRAL Model Law On International Commercial Arbitration: Legislative history and Commentary. By H. Holtzman, J. Neuhaus. 1994. P. 766 - 769.
В последние десятилетия как на практике, так и в доктрине международного арбитража в число источников "норм права", которые стороны могут избрать в качестве применимых к существу спора, включаются также документы, разработанные на международном уровне и представляющие собой своды наиболее распространенных норм и принципов, регулирующих международные коммерческие сделки. Одним из таких документов являются Принципы УНИДРУА. Такое положение объясняется тем обстоятельством, что Институт является одной из ведущих международных межгосударственных организаций, занимающихся созданием единообразных норм и правил для международного экономического оборота.
Другая важная особенность международного арбитража в вопросе определения права, применимого к существу спора, также отражена в ст. 28 Закона о международном коммерческом арбитраже. Она состоит в том, что при отсутствии какого-либо указания сторон арбитраж (третейский суд) применяет право, определенное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми (п. 2). Иными словами, арбитры международного арбитражного суда, который проводит третейское разбирательство на территории Российской Федерации, не обязаны руководствоваться коллизионными правилами, установленными в ст. 1211.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что наиболее вероятно, как свидетельствует практика, международный арбитраж будет применять в подобных обстоятельствах коллизионные нормы, которые содержатся в указанной статье ГК. Но это будет иметь место не столько из приверженности принципу lex fori, сколько потому, что эти коллизионные нормы отражают те рациональные идеи, которые лежат в основе признаваемой за международным арбитражем широкой автономии при определении применимого права в отсутствие соглашения сторон по этому вопросу. Эффективное и профессиональное решение международным арбитражем коммерческого спора включает в себя определение наиболее подходящей коллизионной нормы, что означает стремление к применению права, наиболее тесно связанного с договором, из которого возник спор. Именно этот коллизионный принцип устанавливается, развивается и конкретизируется в ст. 1211.
9. В пункте 2 ст. 1186 речь идет о случаях, когда в соответствии с п. 1 этой статьи (т.е. на основании названных в нем источников права) невозможно определить право, подлежащее применению к гражданско - правовому отношению, осложненному иностранным элементом. Возникающий при этом пробел в коллизионном регулировании предусматривается восполнять посредством обращения к коллизионной норме, отсылающей к праву страны, с которой соответствующее отношение наиболее тесно связано. Таким образом, коллизионное правило, содержащееся в п. 2 ст. 1186, во-первых, является резервным, вспомогательным и, во-вторых, применяется независимо от вида (природы) гражданско - правового отношения, осложненного иностранным элементом.
Коллизионная норма с весьма сходной по значению привязкой ("право страны, с которой договор наиболее тесно связан") установлена также в п. 1 ст. 1211 ("Право, подлежащее применению к договору при отсутствии соглашения сторон о выборе права") и в п. 1 ст. 1213 ("Право, подлежащее применению к договору в отношении недвижимого имущества"). Но "конструкция" этой нормы в ст. 1211 и 1213 существенно отличается от "конструкции" правила п. 2 ст. 1186. В первых двух статьях коллизионная норма установлена для договорных отношений и, главное, подлежит применению в сочетании с правилами, поясняющими, какое право понимается под "правом страны, с которой договор наиболее тесно связан".
Отсутствие в п. 2 ст. 1186 каких-либо указаний относительно критериев определения "права страны, с которой отношение наиболее тесно связано" вызывает необходимость обращения к различным элементам фактического состава конкретного отношения в их совокупности, ко всему многообразию объективных и субъективных факторов, так или иначе связанных с возникновением, изменением или прекращением отношения, к содержанию взаимоотношений сторон.
В связи с этим полезно иметь в виду критерии, которые используются в иностранном международном частном праве и практике его применения для выяснения связи отношения с правом конкретной страны. Закон "О международном частном праве (различные положения)", принятый в Великобритании в 1995 г., включает в число факторов, которые могут быть приняты в расчет как связывающие правонарушение или деликт с какой-либо местностью, в частности факторы, относящиеся к сторонам, к любому из событий, составляющих правонарушение или деликт, или к любому из обстоятельств или последствий этих событий. В США Свод законов о конфликте законов 1971 г. (неофициальная кодификация), называя применительно к делам о деликтах ориентиры, учитываемые при определении понятия "наиболее тесной связи", включает в их число такие обстоятельства, как место наступления вреда либо место совершения действий, повлекших вред, домицилий, гражданство, место инкорпорации или осуществления хозяйственной деятельности сторон и др., а также формулирует принципы, с которыми соотносится это понятие (в том числе определенность, предсказуемость, единообразие результатов).
Правило "наиболее тесной связи" и его модификации ("наиболее прочная связь", "наиболее существенная связь", "наиболее разумная связь") принадлежат к поколению гибких коллизионных норм. О широком обращении к этой норме свидетельствует одно лишь перечисление (далеко не исчерпывающее) воспринявших ее правовых актов: Римская конвенция 1980 г., Межамериканская конвенция о праве, применимом к международным контрактам, 1994 г., законодательные акты о международном частном праве Австрии 1978 г., Венгрии 1979 г., Швейцарии 1987 г., ГК канадской провинции Квебек 1991 г. Включению комментируемого правила в ст. 1186 предшествовало закрепление его в Модели ГК для стран СНГ и в гражданских кодексах Армении 1998 г., Белоруссии 1998 г., Казахстана 1999 г., Киргизии 1998 г., Узбекистана 1996 г.
В Законе Австрии 1978 г. предусмотрена норма, согласно которой содержащиеся в этом акте правила о применимом правопорядке рассматриваются как выражение принципа "наиболее прочной связи" (§ 1). Подобной нормы в разделе VI нет, но из всего содержания этого раздела следует, что норма, подчиняющая "судьбу" гражданско - правового отношения праву страны, с которой отношение наиболее тесно связано (п. 2 ст. 1186), является "стержневой", формирующей одно из важнейших начал представленного в ГК свода коллизионного права России.
10. Правило п. 3 ст. 1186 исходит из принадлежности к международному частному праву не только коллизионных, но и определенных материально - правовых норм, во всяком случае, материально - правовых норм, установленных унификационными международными договорами Российской Федерации, поскольку эти нормы применимы к гражданско - правовым отношениям, осложненным иностранным элементом. В отличие от коллизионных материально - правовые нормы определяют права и обязанности субъектов гражданского оборота "прямо", непосредственно, предупреждая, "снимая" коллизионный вопрос: если материально - правовыми нормами международного договора отношения, на которые распространяется действие этого договора, полностью урегулированы, необходимость обращения к национальному праву, включая его коллизионные нормы, не возникает.
В пункте 3 ст. 1186 раскрывается один из важнейших аспектов соотношения материально - правовых и коллизионных норм, материально - правового и коллизионного способов регулирования. Унификация на основе международного договора материально - правовых предписаний, несмотря на ее впечатляющие успехи в последние десятилетия, в практическом плане далеко не всегда является исчерпывающей, а это предопределяет потребность в обращении для урегулирования оставшихся нерешенными вопросов к коллизионным нормам - унифицированным в международном договоре или принадлежащим к национальному законодательству и применяемым субсидиарно.
Известны случаи, когда унификация материально - правовых и коллизионных предписаний, регулирующих отношения одного и того же вида, осуществляется параллельно на основе дополняющих друг друга международных договоров: таковы, например, Женевская конвенция, устанавливающая единообразный закон о переводном и простом векселях, 1930 г. и Женевская конвенция о разрешении коллизий законов о векселях 1930 г. Нередко международные договоры, предусматривающие унифицированные материально - правовые правила, включают и унифицированные коллизионные нормы, определяя основания их применения к соответствующим отношениям и критерии выбора применимого права. Так, ОУП СЭВ 1968/1988 гг., применяемые и в настоящее время при наличии ссылки на них в контракте, содержат наряду с единообразными материально - правовыми нормами коллизионное правило, предписывающее применять по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы контрактами или Общими условиями, материальное право страны продавца.
Варшавская конвенция о международных воздушных перевозках, 1929 г., помимо материально - правовых норм, предусматривает несколько коллизионных правил, отсылающих к закону суда. Эти правила, не охватывающие, впрочем, всех связанных с применением Конвенции коллизионных вопросов, предназначены для решения таких проблем, как возможность установления возмещения в виде периодических платежей, присуждение истцу понесенных им судебных издержек и других расходов по судебному разбирательству, порядок исчисления срока, по истечении которого истец утрачивает право на иск.
Венская конвенция 1980 г. обязывает разрешать вопросы, относящиеся к предмету регулирования Конвенции, если они прямо в ней не разрешены, в соответствии с общими принципами, на которых основана Конвенция, а при отсутствии таких принципов - в соответствии с правом, применимым в силу норм международного частного права. В этих случаях применимы национальные коллизионные нормы и материальное право, к которому они отсылают.
Статья 1187. Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего применению
1. При определении права, подлежащего применению, толкование юридических понятий осуществляется в соответствии с российским правом, если иное не предусмотрено законом.
2. Если при определении права, подлежащего применению, юридические понятия, требующие квалификации, не известны российскому праву или известны в ином словесном обозначении либо с другим содержанием и не могут быть определены посредством толкования в соответствии с российским правом, то при их квалификации может применяться иностранное право.
Комментарий к статье 1187
1. Проблема толкования правовой нормы известна любой области права, и едва ли не каждая привносит в ее решение свои особенности. Сочетание общего и особенного характерно даже для таких универсальных способов уяснения содержания нормы, как грамматическое, логическое, историческое, систематическое толкование. В международном частном праве толкование правовой нормы осложнено феноменом, обозначаемым как "конфликт квалификаций", "скрытые" коллизии. Суть проблемы в том, что одна и та же коллизионная норма с одноименными юридическими понятиями, формулирующими основные элементы ее структуры - объем и привязку, нередко понимается и применяется в разных странах по-разному - с более или менее существенными отличиями. Так, понятия "собственность", "правонарушение", "недвижимость", относящиеся к объему коллизионной нормы, даже в странах с правовыми системами, принадлежащими к одной "правовой семье", могут толковаться далеко не одинаково. От квалификации понятий, входящих в объем коллизионной нормы, зависит главным образом выбор той или иной коллизионной нормы для определения применимого права. Например, в зависимости от того, подпадает ли конкретная вещь под понятие "недвижимость" или не подпадает, отношения по договору купли - продажи этой вещи (если стороны не воспользовались возможностью выбрать применимое право) будут регулироваться правом "страны, где находится недвижимое имущество" (п. 1 ст. 1213), или правом страны продавца (пп. 1 п. 3 ст. 1211).
Различным образом часто определяются и понятия, составляющие привязку коллизионной нормы. Так, существуют различия в определении правом разных стран места заключения контракта (место получения акцепта оферентом или место отправки акцепта), места причинения вреда (место совершения вредоносного действия или место наступления вредных последствий) и т.д. В таких случаях расхождение в содержании соответствующих понятий может, в зависимости от их квалификации, привести к совершенно различным результатам при определении применимого права, несмотря на то что данное определение будет осуществляться на основе одной и той же коллизионной нормы. Например, в зависимости от того, как национальный закон определяет понятие "место жительства" физического лица, от того, какую страну на основе этой квалификации следует считать его местом жительства, решается вопрос о применимом праве в целом ряде коллизионных норм (см. п. 3 - 5 ст. 1195, п. 2 ст. 1212, ст. 1217 и др.).
От принадлежности правового института к сфере материального или процессуального права зависит сама возможность постановки коллизионного вопроса.
Квалификация осуществляется на начальной стадии преодоления коллизии законов и позволяет, соотнося фактический состав конкретного отношения с той или иной правовой системой, выявлять коллизионную норму, посредством которой будет определено применимое право, а затем определять само это право, "статут" отношения.
Термин "толкование", используемый в п. 1 ст. 1187, традиционен для российской общеправовой лексики и обозначает более широкое - в сравнении с принятым в международном частном праве термином "квалификация" - понятие. В данном случае, как следует из текста и заголовка ст. 1187, понятие и термин "толкование" подчинены решению лишь проблемы "скрытых коллизий", т.е. достижению цели, изначально предопределяющей назначение понятия и термина "квалификация" в международном частном праве.
2. В прошлом, до принятия части третьей ГК, в отсутствие законодательного регулирования отношение доктрины к проблеме квалификации было неоднозначным <*>. Внимание, в частности, привлекли вопросы квалификации, связанные с исковой давностью. В 1966 г. в решении по иску английской фирмы "Хьюсон, Чэпмен энд Компани Лтд" ВТАК <**> применила английские сроки исковой давности, опираясь на обобщенное понимание исковой давности как срока, истечение которого препятствует принудительному осуществлению права <***>.
--------------------------------
<*> Примеры решения государственными и третейскими судами вопросов квалификации и об отношении к ним доктрины см.: Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. М., 1973. С. 280 - 304; Богуславский М.М. Международное частное право: Практикум. М., 1999. Стр. 27 - 31; Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в практике Международного коммерческого арбитражного суда. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000. С. 71 - 79.
<**> См.: Арбитражная практика ВТАК. М., 1975. Ч. V. С. 90 - 94; Богуславский М.М. Указ. соч. С. 28 - 29.
<***> См.: Закон Великобритании 1984 г. об иностранных сроках исковой давности // Международное частное право: Иностранное законодательство / Сост. и науч. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М., 2001. С. 211 - 213; Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. М., 1993. С. 365. О примерах отказа американских судов от процессуальной концепции исковой давности см.: Садиков О.Н., Краснова И.Л. Исковая давность в международном частном праве // Российский ежегодник международного права. 1992. СПб., 1994.
В отечественной доктрине было высказано мнение о том, что "...иностранная квалификация исковой давности как института процессуального права не препятствует тому, чтобы наш суд или арбитраж применил сроки давности по соответствующему иностранному закону. Ведь в конечном счете истечение срока исковой давности всегда имеет результатом утрату права требовать принудительного исполнения..." <*>. Эта позиция нашла поддержку в новейшей российской литературе по международному частному праву. Так, отмечалось, что "нормы об исковой давности подлежат применению независимо от того, считаются ли они в соответствующем государстве нормами процессуального или материального права" <**>. Обобщенное понимание исковой давности выражено в коллизионных нормах национального законодательства многих стран (в том числе в ст. 1208 "Право, подлежащее применению к исковой давности"), а также в ряде международных договоров. Как указано в ст. 1 Конвенции об исковой давности в международной купле - продаже товаров 1974 г., Конвенция "определяет условия, при которых требования покупателя и продавца друг к другу, вытекающие из договора международной купли - продажи товаров или связанные с его нарушением, прекращением либо недействительностью, не могут быть осуществлены вследствие истечения определенного периода времени. Такой период времени в дальнейшем именуется "срок исковой давности". (СССР эту Конвенцию подписал, но не ратифицировал; не ратифицирована она и Российской Федерацией.)
--------------------------------
<*> Лунц Л.А. Указ. соч. С. 303.
<**> Богуславский М.М. Указ. соч. С. 29.
Но к решению вопросов, которые по российскому праву рассматриваются как процессуальные, иностранное право по общему правилу не применяется.
Выработанные доктриной подходы к решению проблемы квалификации юридических понятий нашли отражение в теориях квалификации: по закону суда (lege fori); на основе права, которому подчинено существо отношения (квалификация lege causae); посредством обращения к общим для различных правовых систем автономным понятиям с использованием категорий сравнительного правоведения ("автономная" квалификация) и в некоторых других. Соответствующие основным этим концепциям способы квалификации в разной степени известны практике <*>.
--------------------------------
<*> О способах квалификации см.: Лунц Л.А. Указ. соч. С. 280 - 304; Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. М., 1998. С. 88 - 81; Международное частное право: современные проблемы. Кн. 2. М., 1993. С. 182 - 185; Ануфриева Л.П. Международное частное право. Т. 1. Общая часть: Учебник. М., 2000. С. 242 - 248; Международное частное право: Учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. М., 2000. С. 129 - 142; Звеков В.П. Международное частное право: Курс лекций. М., 2000. С. 133 - 138. Особый интерес представляют соображения, высказанные Л.А. Лунцем в ст. "К вопросу о "квалификации" в международном частном праве" // Советский ежегодник международного права. 1979. М., 1980. С. 217.
3. Правила квалификации могут быть общими и специальными.
Общими являются нормы, установленные в п. 1 и 2 ст. 1187, характеризующиеся следующими особенностями. Во-первых, их объединяют единое назначение (квалификация) и одна и та же конечная цель (определение применимого права). Во-вторых, правила ст. 1187 рассчитаны на применение независимо от того, гражданско - правовые отношения какого вида, осложненные иностранным элементом, и какие соответствующие им коллизионные нормы вызывают "конфликт квалификаций". В-третьих, правилами ст. 1187 проблема квалификации решается в отношении понятий как объема, так и привязки коллизионной нормы, исходя из единых, тождественных критериев. К специальным правилам квалификации относятся, например, нормы, содержащиеся в ст. 1205 и 1208, согласно которым осуществляется толкование понятий "недвижимые и движимые вещи", "исковая давность" и др.
4. Положение п. 1 ст. 1187 о толковании понятий по российскому праву является основным, исходным. Способ преодоления конфликта квалификаций по закону суда распространен в зарубежной судебной практике. МКАС при установлении коллизионной нормы, подлежащей применению, следует практике толкования юридических понятий в соответствии с российским правом, если иное не вытекает из договора. Значительно реже вопросы квалификации возникали в российских государственных судах.
Сложность преодоления "скрытых коллизий", противоречивые оценки в теории объясняют сравнительно немногочисленные случаи включения норм о способах квалификации в общие положения законодательных актов зарубежных стран. Не в последнюю очередь это связано с регламентацией в соответствующих законодательных актах специальных вопросов квалификации применительно к отдельным институтам коллизионного права. Вводный закон 1896/1986 гг. к ГГУ обязывает (ст. 36 "Единообразное толкование") учитывать при толковании и применении действующих в отношении договорных обязательств предписаний соответствующей главы, что лежащие в их основе правила Римской конвенции 1980 г. должны в государствах - участниках Конвенции толковаться и применяться единообразно.
Статья 1187 в основном следует положениям ст. 1195 Модели ГК для стран СНГ. Положения этой статьи воспроизведены в Гражданских кодексах Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана. Модель восприняла в определенной мере подходы, обозначенные в законодательстве ряда зарубежных стран <*>.
--------------------------------
<*> Сходные по содержанию нормы приведены в венгерском Указе 1979 г., ГК канадской провинции Квебек 1991 г., Кодексе Туниса 1998 г. Осуществлять квалификацию по закону суда требуют ГК Испании 1889 г. и Закон Румынии 1992 г. Исходное значение квалификации по закону суда нашло отражение в Своде законов о конфликте законов США 1971 г. (неофициальная кодификация). Конвенция о международном частном праве (Кодекс Бустаманте) предусматривает применение участвующими государствами в случаях, им не определенных, к правовым институтам и отношениям своих собственных квалификаций, которые должны соответствовать названным в Кодексе (ст. 3) группам законов.
Сформулированное в п. 1 ст. 1187 требование осуществлять толкование юридических понятий в соответствии с российским правом ограничено установленным в том же пункте изъятием: "если иное не предусмотрено законом". "Иное" включает не только норму, установленную в п. 2 этой же статьи, но и случаи квалификации, предусмотренные в других статьях раздела VI (например, положения ст. 1205 и 1208, исходящие из квалификации lege causae понятий "недвижимые и движимые вещи", "исковая давность") и иных федеральных законах.
Исследуя современную практику МКАС, М.Г. Розенберг приводит множество примеров квалификации по российскому праву <*>. Во многих случаях результатом квалификации стало обращение к коллизионным правилам ст. 166 Основ 1991 г. и определение в соответствии с ними применимого права. Но в решении, принятом в 1995 г., МКАС, квалифицировав взаимоотношения сторон как обязательство из неосновательного обогащения, использовал (поскольку Основы 1961 г., действовавшие в момент возникновения обязательства, не предусматривали коллизионной нормы, определяющей применимое право к обязательствам из неосновательного обогащения) критерий основного места, в котором происходили действия, повлекшие возникновение данного обязательства. Представляется возможным истолковать это решение как следование началу аналогии закона: ведь коллизионным правилам раздела VIII Основ 1961 г. были известны формулы прикрепления, объединяемые общим коллизионным принципом lex loci actus <**>.
--------------------------------
<*> См.: Розенберг М.Г. Указ. соч. С. 71 - 79.
<**> См.: Там же. С. 75.
5. Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего применению, может осуществляться на основе иностранного права. Требование применять к толкованию юридических понятий российское право дополняется правилом п. 2 ст. 1187, определяющим основания обращения с целью квалификации к иностранному праву. Таким образом, установленный Кодексом режим преодоления "конфликта квалификаций" не сводится исключительно к требованиям применять правоположения российского права. В целом "конструкция" правил в п. 1 и 2 ст. 1187, с одной стороны, упрощает решение проблемы квалификации, придает ему в известной мере определенность и предсказуемость, а с другой - "смягчает последствия закрепления (в качестве основного) правила о квалификации по российскому праву, позволяя избежать при этом крайностей, исключающих возможность (1) обращаться в ограниченных пределах с целью квалификации к иностранному праву и (2) прибегать к способам квалификации иным, чем квалификация lege fori.
Основания, обусловливающие возможность обращаться при квалификации понятий к иностранному праву, приведены в п. 2 ст. 1187. Иностранное право может быть применено, если юридические понятия, требующие квалификации, (1) не известны российскому праву или (2) известны в ином словесном обозначении либо (3) с другим содержанием. Необходимо также, чтобы такие понятия не могли быть определены посредством толкования в соответствии с российским правом.
Отсутствие в российском праве соответствующих понятий еще не означает невозможности во всех случаях их толкования по российскому праву. Не исключено, что "правовой вакуум" может быть восполнен с помощью таких известных российскому гражданскому законодательству институтов, как аналогия закона и аналогия права (ст. 6 ГК). Менее вероятно обращение для толкования к российскому праву в ситуациях, когда понятия российского и иностранного права, внешне совпадая, имея одну и ту же словесную "оправу", состоящую из общих или сходных терминов, тем не менее понимаются и применяются различным образом. Речь в таких случаях идет о глубинных, существенных отличиях. В то же время ситуации, когда юридические понятия российского и иностранного права разнятся лишь своим словесным обозначением, терминологической "оболочкой", не содержат, очевидно, препятствий для применения российского права с целью их толкования. Вопреки языковым различиям термины могут выражать одно и то же юридическое понятие, и поэтому сопоставление их при определении права, применимого к преодолению "конфликта квалификаций", может быть сопряжено с нахождением приемлемых семантико - правовых эквивалентов <*>.
--------------------------------
<*> См.: Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий. М., 1997. С. 87; Евинтов В.И. Многоязычные договоры в современном международном праве. Киев, 1981.
В связи с изложенным следует иметь в виду оценки доктриной институтов и понятий, связанных с обновлением российского договорного права на основе Гражданского кодекса. Так, отмечалось, что новый для нашего законодательства агентский договор в англо - американском праве "заменяет собой традиционные для континентальной правовой системы договоры поручения и комиссии" <*>. Обращалось внимание на то, что договор доверительного управления имуществом "не имеет ничего общего с передачей имущества в "доверительную собственность" ("траст"), которую пытались навязать отечественному правопорядку путем прямого, буквального заимствования аналогичного института англо - американского права (п. 1 Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 г. "О доверительной собственности (трасте)") <**>. Термин "коммерческая концессия", обозначающий в ГК новый для российского законодательства вид договора, охарактеризован в литературе как достаточно условный по названию, но наиболее близкий по смыслу к английскому "franchising" <***>.
--------------------------------
<*> См.: Суханов Е.А. Агентирование (глава 52). Доверительное управление имуществом (глава 53). Коммерческая концессия (глава 54) (Комментарий ГК РФ) // Хозяйство и право. 1996. N 11. С. 3.
<*> Суханов Е.А. Указ. соч. С. 7. Названный Указ Президента РФ см.: СЗ РФ. 1994. N 1. Ст. 6.
<***> См.: Авилов Г.Е. Коммерческая концессия (глава 54) // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии, алфавитно - предметный указатель. М., 1996. С. 550.
Допуская квалификацию в установленных случаях по иностранному праву, правило п. 2 ст. 1187 не называет критерия, на основе которого определяется применимое к квалификации иностранное право. Представляется, что с учетом п. 2 ст. 1186 в таких случаях может быть применено право страны, с которой гражданско - правовое отношение, осложненное иностранным элементом, наиболее тесно связано.
Правила ст. 1191 об установлении содержания норм иностранного права имеют отношение и к случаям применения иностранного права с целью квалификации юридических понятий (п. 2 ст. 1187). При применении иностранного права суд устанавливает содержание его норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве.
6. Если преодоление "конфликта квалификаций" с целью определения подлежащей применению коллизионной нормы ("первичная квалификация") осуществляется, как это предусмотрено в п. 1 ст. 1187, в соответствии с российским правом, а в установленных в п. 2 этой статьи случаях к квалификации может быть применено иностранное право, то в последующем, после решения коллизионного вопроса, при уяснении содержания нормы, не являющиеся предпосылкой его решения ("вторичная квалификация"), исходным является право, к которому отсылает эта коллизионная норма. Применение же коллизионной нормы предполагает признание формирующих ее понятий способными отсылать к любой правовой системе (отечественной или иностранной) и, следовательно, общими, не совпадающими с одноименными понятиями внутреннего материального права. Истолкование этих понятий изначально, вне связи с проблемой квалификации, как тождественных понятиям российского материального права было бы ошибочным.
7. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, применяются правила международного договора.
Толкование понятий международного договора осуществляется на основе норм международного права и условий соответствующего договора. Раздел 3 "Толкование договоров" Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. определяет общее правило толкования (ст. 31), дополнительные средства толкования (ст. 32) и правила толкования договоров, аутентичность текста которых была установлена на двух или нескольких языках (ст. 33). Общее правило толкования включает, в частности, положение о том, что договор должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, которое следует придавать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и целей договора <*>.
--------------------------------
<*> Ведомости СССР. 1986. N 37. Ст. 772. О толковании международных договоров см.: Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий. М., 1997. С. 79 - 93; Лукашук И.И. Международное право в судах государств. СПб., 1993. С. 155 - 162.
В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июня 1999 г. N 8 "О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса" (п. 4) разъясняется: "Суд, применяя нормы международных договоров, руководствуется тем, что толкование международных правил производится в порядке, определенном разделом 3 части 3 Венской конвенции о праве международных договоров от 23.05.69.
Суд толкует международно - правовую норму добросовестно, в контексте и в соответствии с объемом и целями международного договора Российской Федерации" <*>.
--------------------------------
<*> Вестник ВАС РФ. 1999. N 8.
Вопросам применения и толкования международно - правовых норм арбитражными судами посвящен раздел 1 Обзора судебно - арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц от 16 февраля 1998 г. <*>.
--------------------------------
<*> См.: Вестник ВАС РФ. 1998. N 4.
Ряд международных договоров, действующих в сфере международного частного права, включает положения, направленные на обеспечение единообразия в толковании и применении договоров. Так, Венская конвенция 1980 г. обязывает при толковании Конвенции учитывать ее международный характер и необходимость содействовать достижению единообразия в ее применении и соблюдению добросовестности в международной торговле.
В ст. 7 ГК предусмотрено, что международные договоры РФ применяются к отношениям, регулируемым гражданским законодательством, непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта. Будучи имплементированными в национальное право, став частью правовой системы страны, нормы международного права, включая нормы международных договоров, не растворяются в ней, а занимают особое положение <*>. С одной стороны, они применяются в соответствии с целями и принципами воспринявшей их правовой системы, а также в установленном ею процессуальном порядке (если иное не следует из самих норм), а с другой - сохраняют связь с международным правом, толкуются и применяются с учетом его предписаний <**>.
--------------------------------
<*> См.: Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник. М., 1997. С. 227.
<**> См.: Там же. Об автономности международного договора и правоприменительной практике см.: Розенберг М.Г. Указ. соч. С. 63 - 66.
Имплементация норм международного права в национальное право может принимать форму отсылки к международному договору, в котором участвует соответствующая страна. Нередко такие отсылки, направленные на обеспечение единообразного толкования и применения норм международного договора, включаются в зарубежные законы о международном частном праве. В Законе Швейцарии 1987 г. преобладают отсылки к Гаагским конвенциям, определяющим применимое право в области семейных отношений, наследования, международной купли - продажи движимого имущества, обязательств, возникающих из дорожно - транспортных происшествий. Вводный закон 1896/1986 гг. к ГГУ, Закон Италии 1995 г. при установлении права, применимого к договорным обязательствам, отсылают к Римской конвенции 1980 г.
Достижение единообразия в регламентации частноправовых отношений, и прежде всего в сфере международной торговли и мореплавания, банковских и расчетно - кредитных отношений, в толковании соответствующих им понятий и терминов связано с применением средств незаконодательного регулирования, с кодификацией обычаев и иных обычных правил на основе имеющих факультативный характер документов типа ИНКОТЕРМС, унифицированных правил по документарным аккредитивам и инкассо, Йорк - Антверпенских правил об общей аварии, Принципов УНИДРУА <*>.
--------------------------------
<*> О значении обычая см., в частности, ст. 9 Венской конвенции 1980 г., ст. VII Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г., ст. 5 и 1186 ГК, ст. 285 и 414 КТМ, ст. 28 Закона о международном коммерческом арбитраже.
Толкование гражданско - правового договора осуществляется в соответствии с правом, определяемым согласно ст. 1215 ГК. В российском праве требования к толкованию судом условий гражданско - правового договора, установлению их буквального значения, выяснению действительной общей воли сторон определены в ст. 431 ГК.
Статья 1188. Применение права страны с множественностью правовых систем
В случае, когда подлежит применению право страны, в которой действуют несколько правовых систем, применяется правовая система, определяемая в соответствии с правом этой страны. Если невозможно определить в соответствии с правом этой страны, какая из правовых систем подлежит применению, применяется правовая система, с которой отношение наиболее тесно связано.
Комментарий к статье 1188
1. К числу прочно утвердившихся в отечественной доктрине принадлежит положение о том, что коллизионное правило, определяя применимое право, отсылает не к отдельной, изолированной правовой норме и даже не к системе правовых норм, а к правовой системе соответствующей страны. В отличие от квалификации юридических понятий, осуществляемой на начальной стадии преодоления коллизии законов, установление подлежащей применению правовой системы происходит на последующем этапе урегулирования коллизионной проблемы. Понятие "правовая система" известно и за рамками международного частного права.
Так, согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются "составной частью ее правовой системы". Это правило воспроизведено в ряде других федеральных законов, включая ГК (ст. 7) и Закон о международных договорах <*>.
--------------------------------
<*> В работах отечественных авторов отмечалось, что правовая система - "весьма сложное собирательное, многоплановое явление, не совпадающее ни с системой права, ни с системой законодательства, а объединяющее и эти, и другие понятия" (Теория права и государства: Учебник для вузов / Под ред. Г.Н. Манова. М., 1996. С. 180). С.С. Алексеев включил в правовую систему "взаимодействующие основные элементы, имеющие конститутивное значение", - собственно право, правовую идеологию и юридическую практику, состоящую из правоприменительной и правотворческой деятельности, а в качестве результата последней и систему нормативных актов (см.: Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1981. Т. 1. С. 86 - 91).
Преодоление коллизии законов нередко осложняется функционированием в некоторых странах, и прежде всего в странах с федеративным устройством, более чем одной правовой системы, каждая из которых имеет свои нормы частного права. Первоосновой феномена являются, как это имеет место в странах англо - американской "правовой семьи", отсутствие в государстве единой официальной кодификации частного права (или ограничение ее рамками отдельных институтов и территорий), сосуществование в государстве двух или более систем частного права, включающих иногда законодательные акты о международном частном праве (в США закон штата Луизиана о коллизиях законов, в Канаде - книга десятая ГК провинции Квебек 1991 г.). В результате возникают "межобластные" ("межштатные", "интерлокальные") правовые коллизии.
Законодательство ряда стран, имея в виду подобные ситуации, понятию "правовые системы" предпочитает понятия "законодательные системы" (ГК Испании 1889 г., Закон Румынии 1992 г. применительно к регулированию отношений международного частного права), "правопорядки с несколькими законодательствами" (ГК Португалии 1966 г.), "правовые порядки" (Кодекс Буркина - Фасо 1989 г.).
Статья 1188, используя общее понятие "правовые системы", охватывает, очевидно, их основные разновидности - как территориальные, так и иные ("персональные") правовые системы. Сосуществование в одном государстве первых влечет пространственные (межтерриториальные), а вторых - "интерперсональные" правовые коллизии.
"Персональные" правовые системы (и соответственно "интерперсональные" коллизии) сохраняют значение в ряде стран Азии и Африки на основе действующего в этих странах обычного племенного или религиозного права (преимущественно в сфере брачно - семейных и наследственных отношений). О персональных правовых системах прямо говорится в ст. 18 Закона Италии 1995 г., отсылающей к праву страны, в которой действуют несколько правовых систем, "территориальных или персональных".
В более общей форме о разновидностях правовых систем сказано в Модели ГК для стран СНГ, Гражданских кодексах Казахстана 1999 г., Киргизии 1998 г., Узбекистана 1996 г. ("несколько территориальных или иных правовых систем"), Законе Грузии 1998 г. ("несколько территориальных или отличающихся правовых систем"), ГК канадской провинции Квебек 1991 г. ("несколько правовых систем, подлежащих применению к различным категориям лиц").
Редакция ст. 1188, ее основные "конструкции" ("страна с множественностью правовых систем", "страна, в которой действуют несколько правовых систем", "правовая система, с которой отношение наиболее тесно связано") не рассчитаны, как представляется, на применение правил этой статьи для решения интертемпоральных коллизий, возникающих в ситуациях, когда на одной и той же территории в силу разных причин и разным образом одна правовая система заменяет другую. Не вдаваясь в исследование этой сложной многоплановой темы, заметим, что правовая система, прекратившая функционировать, "ушедшая в прошлое", лишь с определенной условностью может в последующем именоваться правовой; ее узаконение, допускаемое к применению в пределах и на условиях, определяемых новой системой, становится скорее частью этой системы, инкорпорированной в нее обособленной структурой.
2. Согласно ст. 1188 в случае, когда подлежит применению право страны, в которой действуют несколько правовых систем, применяется правовая система, определяемая в соответствии с правом этой страны. Сходные привязки предусматриваются в Модели ГК для стран СНГ, Гражданских кодексах Белоруссии 1998 г., Казахстана 1999 г., Киргизии 1998 г., Узбекистана 1996 г., Законе Грузии 1998 г. <*>.
--------------------------------
<*> Кодекс Буркина - Фасо 1989 г. предписывает применять в таких ситуациях нормы, регулирующие внутренние коллизии (законов) в системе данной страны, Закон Венесуэлы 1998 г. - принципы, действующие в соответствующей стране, ГК Испании 1889 г. - законодательство страны, в которой сосуществуют различные законодательные системы, Закон Италии 1995 г. - критерии, установленные правом страны, к которому отсылают положения этого Закона.
Предусмотренная в ст. 1188 привязка к праву страны с множественностью правовых систем для определения подлежащей применению одной из этих систем является основной. В качестве субсидиарной - если невозможно определить в соответствии с этим правом, какая из правовых систем должна быть применена, ст. 1188 использует привязку к правовой системе, с которой отношение наиболее тесно связано. О критериях, позволяющих определять наиболее тесную связь гражданско - правового отношения, осложненного иностранным элементом, и применимого права, см. п. 9 комментария к ст. 1186.
Использование в ст. 1188 для установления применимой правовой системы (в странах с множественностью правовых систем) сочетания основной и субсидиарной коллизионных привязок учитывает опыт соответствующего регулирования в Австрии и Германии. Закон Австрии 1978 г. обязывает применять в случаях, когда иностранный правопорядок состоит из нескольких отдельных правопорядков, такой отдельный правопорядок, к которому отсылают имеющиеся в иностранном правопорядке правила. В отсутствие этих правил определяющим является такой отдельный правопорядок, с которым имеется наиболее прочная связь. В соответствии с Вводным законом 1896/1986 гг. к ГГУ, "если имеет место отсылка к праву какого-либо государства с несколькими отдельными правопорядками без указания на определяющий, то право этого государства устанавливает, какой отдельный правопорядок применяется. В отсутствие такого регулирования применяется тот отдельный правопорядок, с которым обстоятельства дела наиболее тесно связаны".
Коллизионные нормы ряда стран СНГ не проводят деления привязок, призванных определять в подобных ситуациях применимую правовую систему, на основную и вспомогательную, ограничиваясь общей отсылкой к праву страны с множественностью правовых систем. Так решен этот вопрос в Модели ГК для стран СНГ, в Гражданских кодексах Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана.
Но ГК Армении отсылает при невозможности определить, какая из правовых систем подлежит применению, к правовой системе, с которой отношение наиболее тесно связано. Закон Грузии 1998 г. исходит из субсидиарного применения права территории, с которой отношения связаны наиболее тесным образом.
3. В случаях, когда применимая коллизионная норма отсылает к российскому праву, разрешаемая в ст. 1188 проблема выбора надлежащей правовой системы из нескольких правовых систем, действующих в государстве, не имеет существенного практического значения.
В СССР различение "международных" и "интерлокальных" коллизий гражданских законов было традиционным. Разрешавшие эти коллизии нормы принадлежали к разным сферам права и рассматривались в разных областях правоведения. Существенными были и расхождения в составе и содержании тех и других коллизионных правил (например, правил ст. 18 Основ 1961 г. о применении гражданского законодательства одной союзной республики в другой союзной республике и раздела VIII этих же Основ о правоспособности иностранных граждан и лиц без гражданства, применении гражданских законов иностранных государств и международных договоров). Но в Основах 1991 г. содержание "внутренних" и "международных" коллизионных норм (норм ст. 8 и раздела VII) было сближено.
С прекращением существования СССР коллизии законов бывших союзных республик, ставших независимыми государствами, приобрели "международный" характер и составили область международного частного права.
Конституцией РФ гражданское законодательство отнесено к ведению Российской Федерации, в ее ведении находится и федеральное коллизионное право (п. "о" и "п" ст. 71). Поэтому, когда в ст. 1186 ГК говорится, что право, подлежащее применению к гражданско - правовым отношениям, осложненным иностранным элементом, определяется на основании международных договоров РФ, Гражданского кодекса, других законов и обычаев, признаваемых в Российской Федерации, то речь идет о федеральных законах, как они определены в п. 2 ст. 3 Кодекса, а не о законах субъектов Федерации.
Трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах и об охране окружающей среды Конституция РФ (п. "к" ч. 1 ст. 72) относит к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. По предметам совместного ведения издаются федеральные законы, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. При этом законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации принимаются в соответствии с федеральными законами.
В результате российское материальное и коллизионное право, применяемое к отношениям с иностранным элементом, формируется на федеральном уровне и является единым для страны, общим для субъектов РФ. Тем самым создаются важные предпосылки для обеспечения единообразных условий функционирования гражданского оборота и участия в нем иностранных граждан и иностранных юридических лиц на всей территории России.
Некоторые федеральные законы - о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, об иностранных инвестициях 1999 г., - применяемые к отношениям с участием иностранных лиц, содержат положения, раскрывающие на основе конституционных норм полномочия субъектов РФ по соответствующим вопросам, относящимся к их ведению, а также к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.
Статья 1189. Взаимность
1. Иностранное право подлежит применению в Российской Федерации независимо от того, применяется ли в соответствующем иностранном государстве к отношениям такого рода российское право, за исключением случаев, когда применение иностранного права на началах взаимности предусмотрено законом.
2. В случае, когда применение иностранного права зависит от взаимности, предполагается, что она существует, если не доказано иное.
Комментарий к статье 1189
1. Статья, посвященная решению вопросов о взаимности в отношении применения иностранного права, включена в гражданское законодательство России впервые. Она имеет целью обратить внимание суда или иного органа, правомочного применять иностранное право к гражданско - правовым отношениям, на то, что его применение, к которому отсылает коллизионная норма, установленная российским законом или международным договором, не обусловлено взаимностью. Требование наличия взаимности не устанавливается в качестве условия для применения иностранного права. Следовательно, суд не должен устанавливать, применяется ли в соответствующем государстве в аналогичных случаях российское право. Такой подход характерен для всех государств, признающих наличие гражданско - правовых отношений с иностранным элементом и необходимость их регулирования. Это общепризнанное начало международного частного права, без такого признания было бы вообще невозможно применение норм иностранного права.
Однако только в некоторых государствах это начало получило закрепление в национальном законодательстве. Впервые это было сделано в Указе Венгрии 1979 г. Аналогичное правило сформулировано в Модели ГК для стран СНГ, а затем оно было воспринято в основанных на положениях этой Модели Гражданских кодексах Армении 1998 г. (ст. 1257), Белоруссии 1998 г. (ст. 1098), Казахстана 1999 г. (ст. 1089), Киргизии 1998 г. (ст. 1172), Узбекистана 1996 г. (ст. 1163).
2. Согласно общему правилу, сформулированному в п. 1 ст. 1189, российский суд или иной орган должен применять иностранное право независимо от того, применяется ли в соответствующем иностранном государстве к отношениям такого рода российское право. Под "соответствующим государством" понимается государство, право которого в силу коллизионной нормы подлежит применению в России, под "отношениями такого рода" - гражданско - правовые отношения того же характера, в целях регулирования которых коллизионная норма отсылает к иностранному праву. Из этого общего положения о неприменении взаимности делается исключение для случаев, когда применение иностранного права на началах взаимности предусмотрено законом.
Таким образом, ст. 1189 исходит из того, что применение иностранного права, как правило, носит безусловный характер, и это правило имеет практическое значение не только для суда или иного органа, применяющего иностранное право, но и для стороны в споре, стремящейся по тем или иным причинам путем ссылки на отсутствие взаимности добиться того, чтобы суд отказался от применения иностранного права.
3. В пункте 2 ст. 1189 разъясняется, как должен поступать суд или иной орган при наличии в каком-либо законе исключений из общего правила о неприменении взаимности. В этом случае не нужно доказывать наличие взаимности. Если применение иностранного права зависит от взаимности, предполагается, что она существует, поскольку не доказано иное. Таким образом, Кодекс устанавливает презумпцию наличия взаимности. Из приведенного положения ст. 1189 следует сделать вывод: при рассмотрении спора сторона, доказывающая, что иностранное право соответствующего государства не может быть применено, поскольку в этом государстве к отношениям того же рода не применяется российское право, должна представить доказательства, свидетельствующие об отсутствии взаимности, и эти доказательства должны быть оценены судом.
4. Вопрос о неприменении принципа взаимности в отношении применения иностранного права следует отличать от других возможных случаев применения или неприменения взаимности в сфере международного частного права. В действующем законодательстве РФ требование взаимности установлено в отдельных случаях.
Так, согласно Закону РФ от 23 сентября 1992 г. "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" <*>, иностранные юридические и физические лица пользуются правами, предусмотренными этим Законом, наравне с юридическими и физическими лицами Российской Федерации в силу международных договоров РФ или на основе принципа взаимности. Право на регистрацию в Российской Федерации наименований мест происхождения товаров предоставляется юридическим и физическим лицам государств, предоставляющих аналогичное право юридическим и физическим лицам РФ.
--------------------------------
<*> Ведомости РФ. 1992. N 42. Ст. 2322.
Требование взаимности установлено в отношении прав иностранных физических и юридических лиц в ряде законов в области интеллектуальной собственности: Патентном законе, Законе о правовой охране топологий ИМС, Законе РФ от 6 августа 1993 г. "О селекционных достижениях" <*>.
--------------------------------
<*> Ведомости РФ. 1993. N 36. Ст. 1436.
Согласно Федеральному закону от 3 августа 1995 г. "О племенном животноводстве" <*> на территории РФ иностранные граждане или иностранные юридические лица могут осуществлять деятельность в этой области "в той мере, в какой указанный режим предоставляется соответствующим иностранным государством гражданам и юридическим лицам Российской Федерации" (ст. 45).
--------------------------------
<*> СЗ РФ. 1995. N 32. Ст. 3199.
Федеральный закон от 8 января 1998 г. "О несостоятельности (банкротстве)" <*> устанавливает, что решения судов иностранных государств по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами РФ, а при отсутствии международных договоров РФ - на началах взаимности, если иное не предусмотрено федеральным законом (см. также комментарий к ст. 1194).
--------------------------------
<*> СЗ РФ. 1998. N 2. Ст. 222; 2002. N 10. Ст. 1093; N 18. Ст. 1721.
Статья 1190. Обратная отсылка
1. Любая отсылка к иностранному праву в соответствии с правилами настоящего раздела должна рассматриваться как отсылка к материальному, а не к коллизионному праву соответствующей страны, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
2. Обратная отсылка иностранного права может приниматься в случаях отсылки к российскому праву, определяющему правовое положение физического лица (статьи 1195 - 1200).
Комментарий к статье 1190
1. Проблема обратной отсылки (равно как и отсылки к праву третьей страны) возникла перед судами ряда государств во второй половине XIX в., когда в силу предписаний коллизионной нормы при рассмотрении споров требовалось применить иностранное право. Эта проблема возникает в случаях, когда отечественное право отсылает к иностранному праву, а из коллизионных норм последнего вытекает необходимость обращения вновь к отечественному праву или к праву третьей страны. В российском гражданском законодательстве правило об обратной отсылке появилось впервые. Его не было ни в Основах 1961 и 1991 гг., ни в ГК 1964 г.
2. Новое регулирование соответствует международной практике и современной доктрине, особенно в части, касающейся договорных обязательств, хотя законодательство различных государств решает сложную проблему обратной отсылки неоднозначно. Обратная отсылка подлежит применению согласно законам Германии, Венгрии, Польши, Грузии и некоторых других стран. Однако в ГК Испании она в общем отвергается, а по закону Швейцарии прямо допускается в случаях отсылки к швейцарскому праву, регулирующему вопросы гражданского состояния. Так же как в Швейцарии, применение обратной отсылки только в конкретных, установленных законом случаях предусмотрено законами Италии, Португалии, Швеции, штата Луизиана (США). По этому пути пошло и российское законодательство.
В пользу принятия обратной отсылки обычно приводился довод о том, что суть применения коллизионных норм состоит в выборе правовой системы, с которой данное правоотношение имеет наиболее тесную связь. Поэтому следует учитывать не только материальные, но и коллизионные нормы. Против признания обратной отсылки выдвигался довод о том, что коллизионная норма страны суда уже решила проблему выбора права. Поэтому отсылку к праву другой страны следует понимать как отсылку исключительно к материально - правовым нормам другой страны, а не к коллизионным нормам. Отрицательное отношение к принятию обратной отсылки было выражено в ст. 15 Римской конвенции 1980 г., где предусмотрено, что под правом государства, подлежащим применению в соответствии с Римской конвенцией, понимаются действующие в этом государстве правовые нормы, "за исключением норм международного частного права". В ряде современных законов в области международного частного права также отразилась тенденция общего отрицательного подхода к обратной отсылке и признания ее в строго определенных случаях. Из этого исходит в своей Резолюции от 23 августа 1999 г. такая авторитетная международная неправительственная организация, как Институт международного права.
Попытки решить проблему обратной отсылки путем заключения международной конвенции не увенчались успехом. Гаагская конвенция о регулировании конфликтов между правом страны гражданства и правом страны местожительства 1955 г. в силу не вступила.
3. В России отрицательное отношение к применению обратной отсылки было выражено прежде всего в практике международного коммерческого арбитражного суда при решении вопроса о применении права к внешнеторговым сделкам. Так, еще в 1967 г. ВТАК (впоследствии преобразованная в МКАС) рассмотрела иск английской фирмы "Ромулус филмс лтд." к В/О "Совэкспортфильм". Договор о прокате советского фильма "Спящая красавица" был заключен в Лондоне, и, следовательно, в соответствии с действовавшей тогда коллизионной нормой ст. 126 Основ 1961 г. к нему должно было применяться английское право. Однако ответчик, ссылаясь на английские коллизионные нормы, доказывал, что они отсылают, в свою очередь, к советскому праву. Арбитраж отверг этот довод ответчика, указав в решении, в частности, следующее: "Как бы ни решался этот вопрос по английскому коллизионному праву, принятие обратной отсылки во всяком случае зависит от советского коллизионного права", а последнее, в соответствии с господствующей доктриной и практикой, не применяет "обратной отсылки при разрешении споров по внешнеторговым сделкам, за исключением случаев, предусмотренных в заключенных СССР международных договорах".
Вопрос об обратной отсылке в период существования Совета экономической взаимопомощи получил отрицательное решение и при регулировании внешнеторговой поставки в отношениях между странами - членами СЭВ. Это нашло свое выражение в том, что в ОУП СЭВ 1968/1988 гг., подлежавших тогда обязательному применению, прямо предусматривалось, что в отношениях сторон по поставкам товаров по тем вопросам, которые не урегулированы контрактом или настоящими Общими условиями, применяется "материальное право страны продавца", т.е., иными словами, обратная отсылка исключалась.
Отрицательное отношение к применению обратной отсылки получило в России впервые законодательное закрепление в Законе о международном коммерческом арбитраже. Согласно этому Закону третейский суд должен разрешать споры в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора. "Любое указание на право или систему права какого-либо государства, - говорится в ст. 28 Закона, - должно толковаться как непосредственно отсылающее к материальному праву этого государства, а не к его коллизионным нормам".
4. Статья 1190, посвященная обратной отсылке, состоит из двух частей.
Пункт 1 ст. 1190 содержит общее правило, согласно которому любая отсылка к иностранному праву должна пониматься как отсылка к материальному, а не к коллизионному праву соответствующей страны. Хотя коллизионные нормы, включенные в раздел VI, предусматривают отсылку не к конкретному, изолированному предписанию иностранного права, а к иностранной правовой системе в целом, однако в эту систему не включаются коллизионные нормы. Применению подлежит лишь материальное право, материально - правовые нормы соответствующей страны.
Вопрос об обратной отсылке применительно к договорным отношениям непосредственно связан с основополагающим принципом автономии воли сторон (см. комментарий к ст. 1210). Выбирая право, подлежащее применению к их отношениям, стороны имеют в виду исключительно материальное право, а не коллизионные нормы иностранного права, применение которых может привести лишь к неопределенности по поводу права, подлежащего применению к отношениям сторон.
Пункт 2 ст. 1190 предусматривает исключения из этого общего правила для двух категорий случаев или, иными словами, при наличии двух условий. Во-первых, когда нормы иностранного права отсылают к российскому праву, а не к праву какой-либо третьей страны. Таким образом, отсылка к праву третьей страны в соответствии с рассматриваемой нормой вообще не допускается. Во-вторых, для случаев отсылки к российскому праву прямо устанавливается, что обратная отсылка может приниматься, только если она отсылает к праву, определяющему правовое положение физического лица.
Конкретно речь идет о статьях, определяющих личный закон физического лица (ст. 1195), право, подлежащее применению при определении гражданской правоспособности физического лица (ст. 1196), право, подлежащее применению при определении гражданской дееспособности физического лица (ст. 1197), право, подлежащее применению при определении прав физического лица на имя (ст. 1198), право, подлежащее применению к опеке и попечительству (ст. 1199), право, подлежащее применению при признании физического лица безвестно отсутствующим и при объявлении умершим (ст. 1200). Так, например, в случае, когда в отношении опеки над несовершеннолетним гражданином Канады, проживающим в России, коллизионная норма российского права отсылает к закону гражданства (п. 1 ст. 1199), а коллизионная норма канадского закона (ГК провинции Квебек) отсылает к закону домицилия (ст. 3083), обратная отсылка должна быть принята и должно применяться российское право.
Применение в отношении определения личного закона физического лица российского права в случае отсылки к нему иностранного права способствует большей стабильности и определенности в отношении прав личности, а кроме того, облегчает задачу суда. Вместе с тем это отражает и общую тенденцию правил раздела VI Кодекса, исходящих из критерия тесной связи соответствующих отношений с применяемым правом.
5. Общий отрицательный подход к принятию обратной отсылки, проявленный в ГК, естественно, не означает, что она не будет применяться в случаях, когда такая отсылка прямо предусмотрена в международных соглашениях, например в Женевской конвенции о разрешении коллизий законов о векселях 1930 г., а также в Женевской чековой конвенции 1931 г. <*>. Во вступившей в силу в 1985 г. Конвенции о международном железнодорожном сообщении (КОТИФ) 1980 г., заменившей Бернские конвенции о железнодорожных перевозках, общая коллизионная норма отсылает к праву страны суда, включая его коллизионные нормы. Хотя Россия не является участницей КОТИФ, положения этого соглашения, связанные с ним инструкции и другие нормативные акты применяются при перевозках российских внешнеторговых грузов в страны Европы и из этих стран в Россию.
--------------------------------
<*> СССР не участвовал в Женевской конвенции 1931 г. Однако соответствующая статья о способности лица обязываться по чеку, предусматривающая обратную отсылку, была воспроизведена в Положении о чеках, утвержденном Постановлением ЦИК и СНК от 6 ноября 1929 г. (СЗ СССР. 1929. N 73. Ст. 696).
Статья 1191. Установление содержания норм иностранного права
1. При применении иностранного права суд устанавливает содержание его норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве.
2. В целях установления содержания норм иностранного права суд может обратиться в установленном порядке за содействием и разъяснением в Министерство юстиции Российской Федерации и иные компетентные органы или организации в Российской Федерации и за границей либо привлечь экспертов.
Лица, участвующие в деле, могут представлять документы, подтверждающие содержание норм иностранного права, на которые они ссылаются в обоснование своих требований или возражений, и иным образом содействовать суду в установлении содержания этих норм.
По требованиям, связанным с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности, бремя доказывания содержания норм иностранного права может быть возложено судом на стороны.
3. Если содержание норм иностранного права, несмотря на предпринятые в соответствии с настоящей статьей меры, в разумные сроки не установлено, применяется российское право.
Комментарий к статье 1191
1. Норма о порядке установления содержания иностранного права не является новеллой в отечественном законодательстве. В Основы 1991 г. (ст. 157) были включены положения, которые полностью воспроизведены в новом законе. Вместе с тем новый ГК внес в эти положения существенные дополнения, о которых речь пойдет ниже. Следует также заметить, что в прошлом рассматриваемый вопрос имел больше теоретическое, чем практическое значение в силу отсутствия в стране существенной судебной практики применения иностранного права. В основном проблемы его применения возникали в процессе разрешения внешнеторговых споров в рамках международного коммерческого арбитража, что имеет, однако, определенную специфику, связанную со значительной автономностью третейского суда в решении вопроса о применимом праве <*>.
--------------------------------
<*> См., в частности: Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в практике Международного коммерческого арбитражного суда. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000.
Потребность в ясном и четком нормативном урегулировании проблемы установления содержания иностранного права значительно возрастает в настоящее время в связи с довольно заметным расширением объема и интенсивности международного обмена, в котором участвуют как отдельные граждане, так и юридические лица из России.
2. В случае, когда суд сталкивается с необходимостью применения иностранного права либо в силу выбора его сторонами, либо в силу коллизионной нормы, на нем лежит обязанность принять все необходимые меры к тому, чтобы самостоятельно установить содержание иностранных правовых норм, основываясь на которых он должен принять решение. Данная норма, закрепленная в п. 1 ст. 1191, означает, что российское международное частное право относится к числу правовых систем, где применение иностранного права, в принципе, осуществляется судом во исполнение своих правоприменительных функций (ex officio).
Такой подход отличается от ситуации, имеющей место в некоторых странах (относящихся в основном к системе англо - американского "общего" права), где применение судом иностранного права не рассматривается как обязанность суда. Содержание иностранного права считается фактическим обстоятельством, что влечет за собой возложение бремени доказывания этого "факта" исключительно на стороны, ссылающиеся на необходимость применения иностранного права.
Порядок применения иностранного права, отраженный в новом ГК, характерен для стран, принадлежащих к континентальной правовой системе. Данный подход означает, что суд, который стоит перед проблемой применения иностранного права, содержание которого ему, как правило, неизвестно, тем не менее должен применять эти нормы, как если бы эту проблему решал суд государства, где действует это право.
В таком случае при установлении содержания иностранного права суд должен обращаться не только к тексту конкретных правовых норм, но и к их официальному толкованию, а также к имеющейся в данном государстве судебной практике. В случаях, когда указанные источники недостаточны для установления содержания подлежащего применению права, суд должен обращаться к опубликованным материалам, содержащим научный анализ соответствующих правовых норм (доктрине). Приоритетность и значение указанных источников установления содержания права должны определяться так же, как это имеет место в государстве, право которого подлежит применению.
3. Для того чтобы облегчить суду задачу выполнения возложенной на него обязанности по установлению содержания иностранного права, закон предоставляет суду довольно широкие права, обеспечивающие возможность реализации его правоприменительной функции в необходимых ситуациях. Прежде всего российский суд может прибегнуть к помощи Министерства юстиции РФ (п. 2 ст. 1191), которое обязано в таком случае оказать содействие в получении соответствующей информации по иностранному праву или дать необходимое разъяснение.
В соответствии с Положением о Министерстве юстиции России, утвержденным Указом Президента РФ от 2 августа 1999 г. <*>, на Министерство возложена задача обмена правовой информацией с иностранными государствами. В настоящее время имеется немало договоров, как двусторонних, так и многосторонних, заключенных Российской Федерацией, которые предусматривают обмен правовой информацией между их участниками <**>. В соответствии с этими договорами Министерство юстиции России вправе обращаться с запросами к соответствующим органам договаривающихся государств о предоставлении сведений о действующем или действовавшем на их территории законодательстве и практике его применения органами юстиции таких государств.
--------------------------------
<*> СЗ РФ. 1999. N 32. Ст. 4043.
<**> См.: Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помощи. М., 1996.
4. Помимо Министерства юстиции России суд имеет право обратиться за содействием и разъяснением содержания норм иностранного права и к другим компетентным органам и организациям, находящимся как в России, так и за границей (п. 2 ст. 1191). Компетентными в данном случае могут считаться те органы и организации, которые в силу своего юридического статуса или характера своей основной деятельности связаны со сбором и анализом информации об иностранном праве. В частности, к их числу можно отнести научно - исследовательские учреждения, высшие учебные заведения. Условия и порядок предоставления судам соответствующей правовой информации такими органами и организациями регулируются нормативными актами или иными документами, определяющими их статус.
Следует подчеркнуть, что в тех случаях, когда между Российской Федерацией и соответствующим государством имеется международный договор, предусматривающий возможность получения правовой информации из этого государства, суд может обращаться к органам данного иностранного государства только в соответствии с порядком, установленным в этом международном договоре.
5. Как свидетельствует мировая практика, для установления содержания иностранного права достаточно часто суд по собственной инициативе прибегает к помощи экспертов, являющихся специалистами в определенной области иностранного права, которое надлежит применить суду.
В соответствии со сложившейся практикой считается, что российский закон не предусматривает возможности для суда назначить экспертизу по правовым вопросам, когда российский суд применяет собственное право. Вместе с тем п. 2 ст. 1191 прямо устанавливает право суда назначить эксперта, который может представить суду необходимую информацию о подлежащем применению иностранном праве. В этом случае правовое положение эксперта, представляющего суду заключение по вопросам иностранного права, а также порядок оценки судом заключения эксперта определяется нормами российского процессуального права.
6. Участники судебного процесса могут как по просьбе суда, так и по собственной инициативе представлять суду документы, подтверждающие содержание тех норм иностранного права, на которые они опираются, защищая свои позиции. Во всех случаях такие документы должны представляться на русском языке. Представляемые суду переводы оригиналов документов на русский язык должны быть надлежащим образом заверены.
Закон предоставляет лицам, участвующим в деле, оказывать содействие суду в установлении содержания иностранного права "и иным образом". Это положение является новеллой по сравнению с предыдущим регулированием, и оно означает расширение прав участников процесса и подчеркивает его состязательность. В качестве примера иных способов, которыми могут воспользоваться стороны для оказания содействия суду в установлении содержания иностранного права, в первую очередь следует назвать возможность приглашения сторонами экспертов, которые могут свидетельствовать о содержании норм иностранного права, подлежащих применению в данном деле. Оценка представленных стороной таким способом доказательств в отношении содержания норм иностранного права осуществляется судом в соответствии с общими правилами оценки доказательств.
7. Существенная новелла в правилах установления судом содержания иностранного права, одной из важнейших целей которой является повышение уровня состязательности в процессе рассмотрения спора, состоит в том, что суд может возложить бремя доказывания содержания норм иностранного права на стороны. Иными словами, если сторона обосновывает свое требование применением иностранного права, то суд вправе обязать ее самостоятельно представить доказательства, необходимые для подтверждения своей позиции. И таким образом на нее будут возложены неблагоприятные последствия, которые могут стать результатом выводов суда, основанных на непредставлении или недостаточности доказательств.
Учитывая, что такой подход ставит осуществление правосудия в серьезную зависимость от финансового положения участников спора, поскольку представление соответствующих доказательств (например, получение заключений по иностранному праву, представление экспертов - свидетелей), как правило, связано с существенными материальными затратами, закон ограничивает действие этого правила рассмотрением только требований, связанных с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности.
Вопрос о том, относится ли рассматриваемое требование к предпринимательской деятельности стороны, очевидно, должен решаться на основании закона государства, являющегося личным законом стороны, обосновывающей свое требование ссылкой на нормы иностранного права (см. ст. 1201, 1202).
8. Иногда установление содержания подлежащего применению судом иностранного права, несмотря на использование всех предусмотренных законом способов и методов, оказывается невозможным или этот процесс сопряжен с неоправданно длительными сроками. Тем не менее суд в этой ситуации не может отказаться разрешать спор, хотя важные правовые предпосылки для его решения отсутствуют.
В таких случаях закон дает право российскому суду применить при разрешении спора соответствующие нормы российского права (п. 3 ст. 1191). Данный подход к решению возникшей в связи с установлением содержания иностранного права проблемы характерен для современной мировой практики, и соответствующие нормы предусмотрены в законодательстве по международному частному праву многих стран.
Представляется, что в случаях, когда суд не может установить соответствующую норму конкретного иностранного права, он мог бы попытаться обратиться к родственной правовой системе (например, в случае, когда обе системы иностранного права принадлежат к правовой "семье" англо - американского "общего права"). Вместе с тем если российское право не содержит правового института, который российский суд должен был бы применить как иностранное право, суд должен найти наиболее близкую подлежащему применению институту иностранного права аналогию в российском праве.
Статья 1192. Применение императивных норм
1. Правила настоящего раздела не затрагивают действие тех императивных норм законодательства Российской Федерации, которые вследствие указания в самих императивных нормах или ввиду их особого значения, в том числе для обеспечения прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота, регулируют соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права.
2. При применении права какой-либо страны согласно правилам настоящего раздела суд может принять во внимание императивные нормы права другой страны, имеющей тесную связь с отношением, если согласно праву этой страны такие нормы должны регулировать соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права. При этом суд должен учитывать назначение и характер таких норм, а также последствия их применения или неприменения.
Комментарий к статье 1192
1. Статья 1192 является новой для российского законодательства в области международного частного права. Несмотря на указанную новизну, проблема взаимодействия коллизионных норм и императивных норм материального права являлась предметом разработки в отечественной доктрине <*>, равно как и возникала в правоприменительной практике <**>.
--------------------------------
<*> См.: Жильцов А.Н. Проблема применения императивных норм третьих стран в европейском международном частном праве // Законодательство и экономика. 1997. N 23 - 24. С. 37 - 48; Лунц Л.А. Международное частное право. М., 1970. С. 300 - 301; Садиков О.Н. Императивные нормы в международном частном праве // Московский журнал международного права. 1992. N 2. С. 71 - 83.
<**> См., например: Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в практике Международного коммерческого арбитражного суда. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000. С. 20.
Теоретический фундамент современного понимания места императивных норм в международном частном праве составили концепции европейских и американских коллизионистов середины XX в. Среди этих концепций прежде всего необходимо назвать "теорию специальной связи" (Sonderanknupfung) немецких ученых В. Венглера и К. Цвайгерта <*>, "теорию анализа правительственного интереса" американского юриста Б. Карри <**>, концепцию норм непосредственного применения (regles d'application immediate) французского коллизиониста Ф. Францескакиса <***>. Указанные теории в той или иной мере повлияли на содержание ряда международных конвенций и национальных законов в области международного частного права.
--------------------------------
<*> См.: Wengler W. Die Anknupfung des zwingenden Schuldrechts im internationalen Privatrecht // Zeitschrift fur vergleichende Rechtswissenschaft. 1941; Zweigert K. IPR und offentliches Recht // Funfzig Jahre Institut fur Internationales Recht an der Universitat Kiel. Hamburg, 1965.
<**> См.: Currie B. Selected Essays on the Conflict of Laws. Durham, 1963.
<***> См.: Francescakis Ph. Quelques precisions sur les "lois d'application immediate" et leurs rapports avec les regles de conflits de lois // R.C.D.I.P. 1966. Vol. 55.
Современное международное частное право исходит из существования двух видов императивных норм - императивных норм внутреннего гражданского права и сверхимперативных норм. Нормы первого вида устанавливают пределы осуществления принципа автономии воли сторон во внутреннем гражданском праве и выражают интересы, имеющие большую значимость для соответствующего государства, чем вышеназванный принцип. Именно в этом смысле термин "императивные нормы" употребляется в ст. 422 ГК.
В ситуации, когда из-за наличия в правоотношении иностранного элемента оно попадает в сферу действия международного частного права, применение императивных норм законодательства страны суда может быть устранено как вследствие коллизионной отсылки к иностранному праву, так и в результате прямо выраженного выбора его сторонами. Устранение действия не только диспозитивных, но и императивных норм законодательства страны суда (lex fori) в результате подчинения правоотношения иностранному праву можно считать одним из устоявшихся принципов международного частного права. В соответствии с этим же принципом применение к правоотношению иностранного права означает применение как диспозитивных, так и императивных норм этого права <*>.
--------------------------------
<*> См., например: Лунц Л.А. Курс международного частного права. Ч. I. M., 1973. С. 329; Монастырский Ю.Э. Пределы применения иностранных законов в целях правосудия по международным спорам // Московский журнал международного права. 1996. N 3. С. 203; De Ly F. International Business Law and Lex Mercatoria. Amsterdam, 1992. P. 130.
Нормы, входящие во вторую группу, обычно именуемые сверхимперативными, нормами непосредственного применения и т.п. <*>, подлежат применению независимо от того, какое право признано компетентным применительно к конкретному правоотношению. Ни выбор права сторонами, ни действие коллизионных норм страны суда не могут устранить их применения. Такая особая императивность указанных норм есть следствие интересов, на защиту которых направлены указанные нормы, и выражаемой ими цели, имеющих особую значимость для издавшего эти нормы государства. Другими словами, государственная политика, выражаемая через эти нормы, настолько важна, что государство не может ни при каких обстоятельствах допустить подчинение соответствующих отношений иностранному праву.
--------------------------------
<*> Для обозначения рассматриваемой категории норм используется целый ряд терминов: нормы непосредственного, или обязательного, применения (Франция), приоритетные нормы (Голландия), абсолютные нормы (Швеция), вторгающиеся нормы (Германия) и др.
2. Признание существования сверхимперативных норм в международном частном праве является следствием, во-первых, усиливающегося государственного вмешательства в странах с развитой рыночной экономикой в сферу частноправовых отношений и, во-вторых, попытки придания большей гибкости традиционному коллизионному методу регулирования отношений с иностранном элементом, основным недостатком которого является безразличие к материальному результату процесса выбора права. Соответственно применение сверхимперативных норм предполагает не только ограничение принципа автономии воли сторон, но и корректирующее воздействие на право, подлежащее применению в силу коллизионной нормы при отсутствии выбора права сторонами.
При решении вопроса о том, является ли конкретная норма сверхимперативной, необходимо исходить из следующего. Зачастую прямо выраженное указание об особой территориальной и (или) персональной сфере действия конкретной нормы (квалифицирующий элемент) содержится в тексте самой нормы. В указанном случае сверхимперативную норму можно рассматривать как структурно состоящую из двух частей - материально - правового содержания и "квалифицирующего элемента". Однако и при отсутствии такого прямо выраженного указания конкретная норма может быть отнесена к категории сверхимперативных вследствие толкования судом ее цели и выражаемой ею законодательной политики, подлежащих рассмотрению через перспективу их значимости для издавшего норму государства. Поэтому круг сверхимперативных норм в каждой отдельно взятой правовой системе определить исчерпывающим образом невозможно.
Хотя неопределенность границ рассматриваемой категории норм является главным основанием для критики концепции норм непосредственного применения, вполне очевидно, что возможность установления исчерпывающего перечня сверхимперативных норм лишала бы данный институт необходимой гибкости и возможности оперативного реагирования на изменение общественных интересов. При этом необходимо иметь в виду, что и в области внутреннего гражданского права проведение четкой и однозначной разграничительной линии между императивным и диспозитивным законодательством невозможно без наделения суда правом определять юридическую силу нормы "путем ее толкования с учетом всех относящихся к данной норме факторов и обстоятельств" <*>.
--------------------------------
<*> Более подробно о соотношении императивного и диспозитивного законодательства в гражданском праве см.: Садиков О.Н. Императивные и диспозитивные нормы в гражданском праве // Юридический мир. 2001. N 7. С. 4.
Применительно к вопросу об определении круга сверхимперативных норм необходимо также учитывать подвижность границ указанной категории норм. Норма права, изначально характеризуемая как императивная лишь в смысле внутреннего гражданского права, может с течением времени вследствие изменения приоритетов правовой политики соответствующего государства получить толкование в судах как норма непосредственного применения, т.е. сверхимперативная.
3. Пункт 1 ст. 1192 относится к случаям, когда сверхимперативные нормы являются частью правовой системы РФ (законодательства страны суда). При этом речь идет о ситуации, когда право страны суда, т.е. российское право, не совпадает с правом, применимым к правоотношению сторон, что может быть результатом как действия коллизионной нормы, так и выбора права сторонами, так как при таком совпадении (когда применимым является также российское право) суду нет необходимости решать проблему коллизии норм своего законодательства и норм применимой правовой системы.
В случае если российское законодательство содержит норму, направленную на императивное подчинение себе соответствующего правоотношения, осложненного иностранным элементом, действие коллизионной нормы страны суда в соответствующей части игнорируется, а точнее, коллизионный вопрос в этой части вообще не ставится. Особо значимые государственные и общественные интересы, на обеспечение и защиту которых направлена сверхимперативная норма, имеют безусловный приоритет над общей целью коллизионного метода регулирования - обеспечением определенности в вопросах установления права, применимого к отношениям, осложненным иностранным элементом, достижением международной гармонии выносимых в разных государствах решений <*>.
--------------------------------
<*> Более подробно о соотношении института сверхимперативных норм и традиционной коллизионной методологии см.: Жильцов А.Н., Муранов А.И. Национальные кодификации в современном международном частном праве. Тенденции и противоречия в его развитии на пороге третьего тысячелетия // Международное частное право: Иностранное законодательство. М., 2001. С. 38 - 39, 45.
4. В статье 1192 делается попытка облегчить задачу суда, решающего вопрос о том, относится ли конкретная норма к категории сверхимперативных. Помимо норм, содержащих соответствующее прямо выраженное указание, к рассматриваемой категории относятся и нормы, направленные на регулирование названных в них отношений независимо от подлежащего применению иностранного права ввиду их особого значения, в том числе для обеспечения прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота. Как уже отмечалось, особое значение нормы устанавливается судом посредством ее толкования с учетом общих начал и принципов российского гражданского права, а также всех относящихся к делу фактических обстоятельств.
Какого рода нормы имелись в виду при создании ст. 1192, позволяет определить редакция этой статьи, содержавшейся в проекте раздела ГК о международном частном праве от 23 октября 1996 г. В соответствии с п. 2 ст. 1192 к нормам, регулирующим соответствующие отношения независимо от подлежащего применению иностранного права, относились, в частности, нормы об основных началах гражданского законодательства (ст. 1 ГК), о пределах осуществления гражданских прав (п. 1 ст. 10 ГК), о недействительности сделок, совершенных с целью, противной основам правопорядка и нравственности (ч. 1 ст. 169 ГК), о свободе договора (п. 1 ст. 421 ГК).
К числу сверхимперативных следует также отнести положения п. 3 ст. 162 ГК о последствиях несоблюдения простой письменной формы внешнеэкономических сделок, предписания п. 2 ст. 414 КТМ, не допускающие устранение или уменьшение ответственности перевозчика за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира, за утрату или повреждение груза и багажа либо за просрочку их доставки посредством соглашения сторон о подлежащем применению праве.
При определении того, какие нормы могут характеризоваться как сверхимперативные, небезынтересно обратиться к опыту зарубежных стран. Современная европейская доктрина и судебная практика относят к категории норм непосредственного применения нормы о защите прав потребителей, правила валютного законодательства, нормы антитрестовского законодательства, нормы, запрещающие золотые оговорки, нормы, содержащие экспортные и импортные ограничения, нормы, ограничивающие свободу договора в интересах защиты его более слабой стороны, некоторые правила о ценных бумагах, нормы, обеспечивающие проведение государственной политики в области страхования и банковской деятельности. Приведенный перечень позволяет сделать вывод о том, что к рассматриваемой категории могут относиться нормы как частноправового, так и публично - правового характера. Применительно к последним, в рамках международного частного права представляется возможным говорить лишь о частноправовых последствиях их применения. По общему правилу таким последствием является недействительность договора или его отдельного условия.
5. Положения о приоритетном применении национальных сверхимперативных норм нашли закрепление как в законодательных актах многих иностранных государств, так и в ряде многосторонних международных конвенций по вопросам международного частного права.
Среди законодательных актов, содержащих соответствующие положения, необходимо назвать Вводный закон 1896/1986 гг. к ГГУ (ст. 34), Закон Швейцарии 1987 г. (ст. 18), ГК канадской провинции Квебек 1991 г. (ст. 3076), Закон Италии 1995 г. (ст. 17).
К числу многосторонних международных конвенций, закрепляющих приоритетное применение сверхимперативных норм законодательства страны суда, относятся Гаагская конвенция о праве, применимом к отношениям по доверительной собственности и их признанию, 1985 г. (ст. 16(1)), Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной купли - продажи товаров, 1986 г. (ст. 17), Межамериканская конвенция о праве, применимом к международным контрактам, 1994 г. (ст. 11) и Римская конвенция 1980 г. (ст. 7(2)).
В отечественном международном частном праве попытка включения соответствующей нормы в законодательство была предпринята при разработке в 1991 г. проекта Закона СССР о международном частном праве. При этом действие нормы ограничивалось вопросами договорных отношений <*>. Впоследствии без указанных ограничений соответствующая норма была включена в Модель ГК для стран СНГ (ст. 1201(1)) и в существенной мере повлияла на национальное законодательство стран СНГ <**>.
--------------------------------
<*> См. ст. 28 проекта Закона СССР о международном частном праве // Материалы по иностранному законодательству и международному частному праву. Труды ВНИИСЗ. М., 1991. N 49.
<**> См. ст. 1259 ГК Армении 1998 г., ст. 1100 ГК Белоруссии 1998 г., ст. 1091 ГК Казахстана 1999 г., ст. 1174 ГК Киргизии 1998 г., ст. 1165 ГК Узбекистана 1996 г.
Отсутствие положений о приоритете императивных норм страны суда относительно подлежащего применению иностранного права в законодательстве некоторых государств, например в австрийском Законе 1978 г., в Законе Югославии 1982 г. и в ряде других, не означает, что соответствующие правовые системы отказались от возможности приоритетного применения своих императивных норм. Зачастую при отсутствии общей нормы в международном частном праве отдельные законы сами содержат указание о том, что они должны подлежать применению независимо от того, какая правовая система регулирует соответствующее правоотношение. К числу таких законов можно отнести Закон Великобритании о недобросовестных условиях договора 1977 г., бельгийский Закон о единоличном агенте по распространению товара 1961 г. и др. Указанный вывод подтверждается также практикой МКАС и ВТАК до вступления в силу третьей части ГК <*>.
--------------------------------
<*> См., например, решение Арбитражного суда от 5 сентября 1989 г. по делу N 180/1988 // Арбитражная практика за 1986 - 1991 гг. С. 36 - 38; решение Арбитражного суда от 25 апреля 1989 г. по делу N 139/1988 // Там же. С. 38 - 40; решение МКАС от 17 февраля 1997 г. по делу N 150/1996 // Арбитражная практика за 1996 - 1997 гг. С. 177 - 182; решение МКАС от 17 марта 1999 г. по делу N 272/1997 // Розенберг М.Г. Указ. соч. С. 139 - 143.
6. В пункте 2 ст. 1192 рассматривается ситуация, когда сверхимперативные нормы входят в состав правовой системы, отличной от lex fori и не являющейся правовой системой, применимой к отношению сторон, но имеющей с ним тесную связь.
Норма о действии сверхимперативных норм третьих стран является новой для отечественного законодательства. Советская и в последующем российская доктрина международного частного права традиционно исходили из неприменимости таких императивных норм. Лишь относительно недавно проблема их применимости стала предметом рассмотрения в научной литературе России и стран СНГ <*>, и в 1996 г. положение о возможности применения императивных норм третьих стран было включено в раздел о международном частном праве Модели ГК для стран СНГ <**>.
--------------------------------
<*> См.: Садиков О.Н. Императивные нормы в международном частном праве. С. 71 - 84; Международное частное право: Современные проблемы / Отв. ред. М.М. Богуславский. М., 1994. С. 289; Мосс Д.К. Автономия воли в практике международного коммерческого арбитража. М., 1996. С. 73 - 78; Довгерт А.С. Правовое регулирование международных трудовых отношений. Киев, 1992. С. 74 - 84.
<*> В последующем институт применения сверхимперативных норм третьих стран нашел закрепление в ГК Белоруссии 1998 г. (ст. 1100), ГК Казахстана 1999 г. (ст. 1091), ГК Киргизии 1998 г. (ст. 1174), ГК Узбекистана 1996 г. (ст. 1165).
Теоретическую основу подхода, в соответствии с которым суд может принимать во внимание или применять сверхимперативные нормы третьих стран, составили указанные выше теории европейских и американских коллизионистов, впоследствии нашедшие закрепление в законодательстве и практике ряда европейских стран, а также в текстах многосторонних международных соглашений по вопросам международного частного права. Впервые соответствующее положение было включено в не вступивший в силу Единообразный закон о международном частном праве стран Бенилюкса 1969 г. В дальнейшем по пути признания возможной роли сверхимперативных норм третьих стран пошли разработчики ряда Гаагских конвенций в области международного частного права: соответствующие положения были включены в Гаагскую конвенцию о праве, применимом к дорожным происшествиям, 1971 г. (ст. 7); Гаагскую конвенцию о праве, применимом к ответственности производителя товаров, 1973 г. (ст. 9); Гаагскую конвенцию о праве, применимом к отношениям по доверительной собственности и их признанию, 1985 г. (ст. 16); Гаагскую конвенцию о праве, применимом к договорам о посредничестве и к представительству, 1978 г. (ст. 16). Важной вехой в становлении рассматриваемого принципа явилось включение положений о возможности применения императивных норм третьих стран в Римскую конвенцию 1980 г. (ст. 7(1)) и Межамериканскую конвенцию о праве, применимом к международным контрактам, 1994 г. (ст. 11). Примером закрепления института применения сверхимперативных норм третьих стран в национальном законодательстве зарубежных стран может служить Закон Швейцарии 1987 г. (ст. 9) и ГК канадской провинции Квебек 1991 г. (ст. 3079).
Институт применения сверхимперативных норм третьих стран призван привнести в международное частное право механизм учета особо значимой законодательной политики тех государств, сфера интересов которых оказывается затронутой соответствующим отношением. Этот институт обеспечивает возможность коррекции результатов как выбора права сторонами, так и применения коллизионных норм страны суда. Другим достоинством рассматриваемого института является возможность предотвращения обхода сторонами императивных норм объективно применимого права, действие которых (за исключением лишь некоторых правовых систем, например США - ст. 187 Второго Свода коллизионного права США 1971 г.), как правило, устраняется в случае выбора права сторонами <*>. Как и все аналогичные положения, правила п. 2 ст. 1192 также имеют целью улучшить положение той слабой стороны договора, защита которой не была должным образом обеспечена другими нормами раздела VI.
--------------------------------
<*> Более подробно о проблеме "обхода закона" в международном частном праве см.: Муранов А.И. К вопросу об "обходе закона" // Московский журнал международного права. 1997. N 3. С. 42 - 76.
Следует отметить, что хотя в ст. 1192 отсутствует отдельное положение о действии сверхимперативных норм применимого права (права, избранного сторонами или подлежащего применению в силу коллизионной нормы), тем не менее, и это уже отмечалось выше, указанные нормы подлежат применению как составная часть компетентного правопорядка наряду с входящими в него диспозитивными и императивными нормами. Этот вывод также является логическим следствием того, что если п. 2 ст. 1192 допускает возможность применения сверхимперативных норм правовой системы, имеющей тесную связь с отношением, то тем более очевидна необходимость учета сверхимперативной законодательной политики правовой системы, имеющей наиболее тесную связь с отношением сторон (правовой системы, подлежащей применению вследствие коллизионной отсылки или выбора сторон).
7. Единственным критерием установления круга правовых систем, сверхимперативные нормы которых могут быть приняты во внимание в соответствии с п. 2 ст. 1192, является наличие тесной связи между соответствующей страной и отношением. Очевидно, что данное требование нельзя истолковать как требование "наиболее тесной связи", так как в этом случае комментируемое положение касалось бы лишь сверхимперативных норм объективно применимого права. В то же время очевидно, что просто связи также недостаточно. Представляется, что в качестве одного из основных критериев существования тесной связи можно рассматривать наличие у издавшего сверхимперативную норму государства интереса в ее применении к данной фактической ситуации. Иными словами, соответствующее отношение сторон должно затрагивать сферу интересов государства таким образом, чтобы было оправданным его подчинение законодательной политике государства.
К правовым системам, имеющим тесную связь с отношением, анализ доктрины и иностранной судебно - арбитражной практики позволяет отнести право места исполнения договора, право места делового обзаведения или места жительства одной из сторон, право страны, где товар поступил на рынок, право страны, рынок которой оказался затронут действиями сторон по договору, направленными на ограничение конкуренции, и др. <*>. Наличие тесной связи между правоотношением и соответствующей правовой системой устанавливает суд, исходя из фактических обстоятельств дела. При этом необходимо учитывать возможность осуществления заинтересованной стороной тактики сдерживания процесса посредством ссылок на императивные нормы ряда правовых систем, имеющих в действительности лишь отдаленную связь с конкретным правоотношением.
--------------------------------
<*> См., например, доклад разработчиков Римской конвенции 1980 г. // O.J. Eur. Comm., N С282/27 (1980).
Применительно к критерию существования тесной связи необходимо также иметь в виду, что текст п. 2 ст. 1192 предполагает наличие связи не правовой системы с каким-либо одним из спорных вопросов, а связь правовой системы и правоотношения (договора) в целом.
8. В соответствии с п. 2 ст. 1192 суд не обязан, а управомочен принять во внимание императивную норму третьего законодательства. При этом судом принимается во внимание назначение и характер соответствующей нормы, а также последствия ее применения или неприменения. Предоставление суду указанной свободы усмотрения обусловлено, во-первых, возможной направленностью иностранной нормы на защиту интересов, чуждых правовой системе страны суда, а во-вторых, тем, что иностранные нормы могут иметь необоснованную с точки зрения законодательства страны суда направленность на экстерриториальную сферу применения. Соответственно суд должен иметь возможность решать, оправданно ли применение иностранной императивной нормы в каждом конкретном случае. Возложение на суд обязанности применять иностранные сверхимперативные нормы сделало бы судей заложниками всякой сверхимперативной законодательной политики иностранного государства без возможности анализа ее существа.
9. Ввиду того что к сверхимперативным нормам, как уже отмечалось, могут относиться и нормы публично - правового характера, институт применения сверхимперативных норм третьих стран предполагает переосмысление принципа строгой территориальности публичного права. Традиционно отсылка коллизионной нормы к иностранному правопорядку предполагает применение лишь частноправовых норм иностранного права. И наоборот, отношения, регулируемые публично - правовым законодательством страны суда, исключают постановку коллизионного вопроса. Однако с учетом современных тенденций иностранные публично - правовые нормы (как входящие в состав lex causae, так и являющиеся частью правовой системы третьей страны), во-первых, могут не столько применяться к существу правоотношения, сколько рассматриваться как фактические обстоятельства, подлежащие оценке в соответствии с применимым правом. Например, иностранная императивная норма может рассматриваться судом как обстоятельство непреодолимой силы, освобождающее соответствующую сторону от исполнения обязательства. Во-вторых, допускается и непосредственное применение иностранных сверхимперативных норм публично - правового характера, но лишь в части их частноправовых санкций с исключением административных и уголовных санкций, обычно предусматриваемых нормами публично - правового характера <*>.
--------------------------------
<*> См., например, ст. 13 Закона Швейцарии 1987 г. и ст. 1194(4) Модели ГК для стран СНГ.
Статья 1193. Оговорка о публичном порядке
Норма иностранного права, подлежащая применению в соответствии с правилами настоящего раздела, в исключительных случаях не применяется, когда последствия ее применения явно противоречили бы основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации. В этом случае при необходимости применяется соответствующая норма российского права.
Отказ в применении нормы иностранного права не может быть основан только на отличии правовой, политической или экономической системы соответствующего иностранного государства от правовой, политической или экономической системы Российской Федерации.
Комментарий к статье 1193
1. Содержащаяся в ст. 1193 норма известна международному частному праву едва ли не любого государства как оговорка о публичном порядке (public policy, ordre public, Vorbehaltsklausel). Назначение оговорки о публичном порядке состоит в обеспечении защиты правовой системы страны суда от нежелательных последствий, к которым может привести применение иностранной нормы к конкретному правоотношению. Эта защитная функция осуществляется посредством ограничения действия отечественной коллизионной нормы, предусматривающей общую отсылку к неопределенному кругу иностранных законов. Оговорка о публичном порядке применяется также в области международного гражданского процесса, выполняя защитную функцию по отношению к вопросам признания и приведения в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений, исполнения поручений судов иностранных государств. Применение оговорки о публичном порядке в международном гражданском процессе регулируется соответствующим процессуальным законодательством (см. п. 1 ст. 436 ГПК, пп. 7 п. 1, п. 2 ст. 244, пп. 1 п. 2 ст. 256 АПК, п. 1 ст. 36 Закона о международном коммерческом арбитраже).
2. Положения, предусматривающие возможность обращения к оговорке о публичном порядке, традиционно включались в отечественные законодательные акты в области международного частного права. При этом с течением времени формулировка оговорки о публичном порядке не оставалась неизменной. В советском законодательстве оговорка о публичном порядке была закреплена в Основах 1961 г. (ст. 128), ГК союзных республик, в Основах законодательства о браке и семье 1968 г. (ст. 39), кодексах о браке и семье союзных республик, а также в КТМ СССР 1968 г. (ст. 15). При этом наибольшее распространение получила следующая формулировка оговорки: "Иностранный закон не применяется, если его применение противоречило бы основам советского строя".
Более подробное положение о публичном порядке было включено в Основы 1991 г. (ч. 1 ст. 158): "Иностранное право не применяется в случаях, когда его применение противоречило бы основам советского правопорядка (публичному порядку). В этих случаях применяется советское право". Таким образом, помимо включения в текст оговорки, выраженной менее политизированно ("основы правопорядка"), Основы 1991 г. восполнили также пробел, образующийся в случае обращения правоприменительного органа к рассматриваемому защитному механизму. При этом ч. 2 ст. 158 Основ 1991 г. содержала положение, направленное на ограничение случаев обращения к оговорке о публичном порядке: отказ в применении иностранного права не может быть основан лишь на отличии политической или экономической системы соответствующего иностранного государства от политической или экономической системы РФ.
Положения, предусматривающие возможность обращения к оговорке о публичном порядке, аналогичные ст. 158 Основ 1991 г., были включены в Модель ГК для стран СНГ (ст. 1200), а также в Семейный кодекс РФ 1995 г. (ст. 167).
Институт публичного порядка известен правовым системам всех стран, будучи закрепленным как в законодательстве <*>, так и судебной практикой соответствующей страны <**>. Он нашел также закрепление во многих многосторонних международных конвенциях в области международного частного права, в числе которых следует упомянуть Гаагскую конвенцию о праве, применимом к договорам международной купли - продажи товаров, 1986 г. (ст. 18), Гаагскую конвенцию о праве, применимом к договорам о посредничестве и к представительству, 1978 г. (ст. 17), Римскую конвенцию 1980 г. (ст. 16), Межамериканскую конвенцию о праве, применимом к международным договорам, 1994 г. (ст. 18).
--------------------------------
<*> См., например, ГК Испании 1889 г., ст. 12(3); Закон Италии 1995 г., ст. 16; ГК канадской провинции Квебек 1991 г., ст. 3081; ГК Португалии 1966 г., ст. 22; Закон Швейцарии 1987 г., ст. 17 и др.
<**> В качестве примера закрепления механизма публичного порядка в судебной практике можно рассматривать страны общего права, в частности Великобританию и США. См., например: Loucks v. Standard Oil Co., 224 N.Y. 99, 120 N.E. 198 (1918); Sprague H. Choice of Law - A Fond Farewell to Comity and Public Policy // California Law Review. 1986. Vol. 74. N 4. P. 1447 - 1477.
3. Комментируемая норма, содержащаяся в ст. 1193, сформулирована с учетом как отечественных правовых традиций, так и современной общемировой тенденции к максимальному сужению сферы применения оговорки о публичном порядке и сокращению случаев обращения правоприменительных органов к этому защитному механизму. Указанная тенденция обусловлена тем, что необоснованно частое обращение к защитной оговорке лишило бы смысла само существование международного частного права как отрасли, призванной обеспечивать защиту прав, возникших под действием иностранного закона, гарантировать необходимые условия для международного сотрудничества субъектов права различных государств.
В соответствии с ч. 1 ст. 1193 в применении отдельной нормы иностранного права может быть отказано лишь "в исключительных случаях", и при этом лишь тогда, когда последствия ее применения явно противоречили бы основам правопорядка Российской Федерации. Таким образом, при решении вопроса о необходимости воспользоваться защитой механизма публичного порядка правоприменительный орган должен исходить не из противоречия содержания иностранной нормы основополагающим принципам lex fori, а из неприемлемости для страны суда последствий применения иностранной нормы <*>. Так, при установлении обязанности мужа по содержанию его бывшей жены нормы семейного права тех стран, где признаются полигамные браки, применялись судами стран, где полигамия запрещена как противоречащая публичному порядку.
--------------------------------
<*> Такая принципиальная позиция получила широкое признание в науке международного частного права. См., например: Лунц Л.А. Международное частное право. М., 1984. С. 72.
Обусловленность возможности обращения к рассматриваемому защитному механизму наличием явного противоречия последствий применения иностранной нормы основам правопорядка страны суда характерна для законодательства целого ряда стран <*> и предполагает, в частности, необходимость специального обоснования правоприменительным органом причин обращения к публичному порядку в своем решении.
--------------------------------
<*> См., например, ст. 6 Вводного закона 1896 / 1986 гг. к ГГУ; ст. 3081 ГК канадской провинции Квебек 1991 г.; ст. 8 Закона Венесуэлы 1998 г.
Целям дальнейшей конкретизации условий обращения к оговорке о публичном порядке служит ч. 2 ст. 1193, в соответствии с которой отличие правовой, политической или экономической системы иностранного государства от правовой, политической или экономической системы Российской Федерации само по себе не может служить основанием для отказа в применении нормы права такого государства.
4. Содержание понятия "публичный порядок Российской Федерации" не следует отождествлять с содержанием национального законодательства Российской Федерации <*>. Как отмечалось в Постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 2 июня 1999 г., под публичным порядком следует понимать основные принципы, закрепленные в Конституции Российской Федерации и законах Российской Федерации <**>. При этом указанные принципы отражают фундаментальные социально - экономические, правовые, моральные и политические устои общества и являются настолько важными для государства, что ими невозможно поступиться ни при каких обстоятельствах.
--------------------------------
<*> См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 25 сентября 1998 г. // Бюллетень ВС РФ. 1999. N 3. С. 12 - 14.
<**> Бюллетень ВС РФ. 1999. N 11. С. 7 - 8.
Дать исчерпывающий перечень принципов, составляющих основу публичного порядка, невозможно. Равным образом невозможно и доктринально синтезировать список всех принципов и норм, относящихся к публичному порядку. Подобные попытки неоднократно предпринимались юристами многих стран, в частности в рамках Гаагской конференции по международному частному праву, но ни одна из них не увенчалась успехом. Причина этого кроется в изначально присущей рассматриваемому институту изменчивости и гибкости. Неопределенность границ категории публичного порядка есть также результат стремления всякой правовой системы к гибкости этого основного защитного механизма, обеспечивающей относительность концепции публичного порядка во времени, так как общественные интересы, выражаемые конкретным принципом публичного порядка, могут с течением времени утрачивать свою значимость. Необходимо также отметить относительность публичного порядка в пространстве в смысле несовпадения составляющих его принципов в разных государствах, что является естественным следствием существующих социально - экономических, культурных и религиозных различий между разными странами, приводящих к неодинаковой реакции на одинаковые внешние факторы в форме иностранной нормы права.
Однако несмотря на невозможность перечисления составляющих публичный порядок конкретного государства принципов, можно приблизительно определить границы регулируемых ими областей общественных отношений через выполняемую публичным порядком функцию, которая состоит в обеспечении защиты политического устройства общества, его социально - экономических, этико - моральных и религиозных устоев. Такая направленность публичного порядка подчеркивает весьма общий характер составляющих его принципов, хотя в последующем и конкретизируемых по отношению к отдельно взятым ситуациям.
5. Применительно к содержанию публичного порядка в доктрине нередко употребляется выражение "нормы публичного порядка". Последние можно определить как принципы публичного порядка, получившие текстуальное закрепление в законе и потому имеющие более конкретное содержание по сравнению с общим определением публичного порядка.
В связи с этим необходимо особо подчеркнуть, что отечественное международное частное право, равно как и современное законодательство большинства стран, исходит из негативной концепции публичного порядка, в соответствии с которой механизм публичного порядка выполняет явно негативную функцию отторжения нежелательных для правовой системы страны суда иностранных правовых норм. При этом механизм публичного порядка включается в действие лишь после того, как правоприменительный орган применит коллизионную норму, содержащую отсылку к иностранной правовой системе, и определит применительно к конкретным обстоятельствам дела наличие противоречия между возможными последствиями применения иностранной нормы права и основополагающими принципами страны суда.
Позитивная концепция публичного порядка, предполагающая возможность императивного применения норм публичного порядка к конкретному правоотношению независимо от подлежащего применению права, т.е. до момента обращения правоприменительного органа к коллизионным нормам, в настоящее время и в доктрине, и в практике утрачивает былое значение ввиду возможности достижения аналогичного результата с помощью института сверхимперативных норм (см. ст. 1192).
6. В случае отказа в применении нормы иностранного права вследствие обращения к оговорке о публичном порядке образующийся пробел заполняется в соответствии с законодательством и судебной практикой большинства стран применением правовой нормы lex fori <*>. Указанный подход закреплен, в частности, в ст. 167 Семейного кодекса РФ 1995 г.
--------------------------------
<*> См., например, ст. 158 Основ 1991 г.; ст. 1099 ГК Белоруссии 1998 г.; ст. 1090 ГК Казахстана 1999 г.; § 7(3) Указа Венгрии 1979 г.; ст. 8 Закона Румынии 1992 г.
Комментируемая ч. 2 ст. 1193 исходит из более гибкого решения данной проблемы, в соответствии с которым образующийся пробел регулирования заполняется правовой нормой страны суда лишь в случае необходимости <*>. Таким образом, допускается возможность заполнения пробела, возникшего в результате отторжения иностранной нормы, другой нормой применимого иностранного права (очевидно, близкой по содержанию отвергнутой норме) при условии, разумеется, что ее применение не будет противоречить публичному порядку lex fori. Если сохранить привязку к иностранному праву в целом не представляется возможным, применению подлежит закон страны суда. Указанный подход закреплен, в частности, в § 6 Закона Австрии 1978 г., ст. 1258 ГК Армении 1998 г., ст. 22 ГК Португалии 1966 г., ст. 5 Закона Турции 1982 г. и др.
--------------------------------
<*> О предпочтительности использования указанного подхода см., например: Бабаев М.Х. Проблемы публичного порядка в международном частном праве // В кн.: Международное частное право: Современные проблемы / Отв. ред. М.М. Богуславский. М., 1994. С. 474.
7. При решении вопроса о применении оговорки о публичном порядке необходимо исходить из исключительного характера указанного защитного механизма и общемировой тенденции к максимальному сокращению случаев его использования. Подтверждением этому является тот факт, что в практике советских судов оговорка о публичном порядке не применялась ни разу. До недавнего времени не было случаев и в практике МКАС при ТПП РФ, когда бы арбитры отказывали в применении иностранного права, ссылаясь на оговорку о публичном порядке <*>.
--------------------------------
<*> См.: Кабатов В.А. Применимое право при разрешении споров в международном коммерческом арбитражном суде при Торгово - промышленной палате РФ // Хозяйство и право. 1998. N 6. С. 106 - 107.
Статья 1194. Реторсии
Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные ограничения (реторсии) в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и юридических лиц.
Комментарий к статье 1194
1. Под реторсией понимаются правомерные действия одного государства, принимаемые им в ответ на дискриминационные ограничения, установленные другим государством, в отношении физических или юридических лиц первого государства.
В предшествующем гражданском законодательстве соответствующее положение содержалось в ст. 162 Основ 1991 г., предусматривавшей, что "Правительством СССР могут быть установлены ответные ограничения правоспособности в отношении граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения гражданской правоспособности советских граждан и юридических лиц".
Правило о реторсии было включено в Модель ГК для стран СНГ, а затем воспроизведено в Гражданских кодексах Армении 1999 г. (ст. 1261), Белоруссии 1998 г. (ст. 1102), Казахстана 1999 г. (ст. 1093), Киргизии 1998 г. (ст. 1176), Узбекистана 1996 г. (ст. 1167). Положение о возможности применения реторсии имеется и в законодательстве некоторых других государств (Чехии, Словакии, КНР, Монголии).
2. По своему содержанию ст. 1194 охватывает более широкий круг отношений, чем ранее действовавшее положение Основ 1991 г. Если ранее предусматривалось применение ответных ограничений в случаях ограничения правоспособности граждан и юридических лиц, то теперь ГК предусматривает возможность введения ответных ограничений во всех случаях установления в каком-либо государстве специальных ограничений имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и юридических лиц. В ст. 1194 говорится именно о специальных ограничениях, установленных в отношении прав российских граждан и российских юридических лиц, а не об общих ограничениях, установленных в данном государстве в отношении всех иностранных граждан или всех юридических лиц (например, введение особого разрешительного порядка приобретения прав на земельные участки для иностранцев или полного запрета приобретения ими земли или иных недвижимостей в данном государстве).
Ответные ограничения должны быть соразмерны, иными словами, адекватны тем ограничениям, которые были введены дискриминационным актом иностранного государства. Введение ответных ограничений отнесено в России к компетенции органа исполнительной власти - Правительства РФ, что следует объяснить, с одной стороны, необходимостью обеспечения оперативности в принятии решений о введении этих мер, а с другой - конкретным разовым характером принятия таких ответных мер в отношении определенного государства. Закрепление в ГК указанных полномочий Правительства соответствует ст. 114 Конституции РФ, поскольку ГК является федеральным законом.
Возможность установления ответных ограничений предусмотрена, помимо ГК, и рядом других законодательных актов.
Российское законодательство допускает возможность принятия ответных мер в области внешнеторговой деятельности. Согласно Федеральному закону от 13 октября 1995 г. "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" <*> в случае принятия иностранным государством мер, нарушающих экономические либо политические интересы РФ, а также экономические интересы субъектов РФ, муниципальных образований или российских лиц, Правительство РФ вправе вводить ответные меры в соответствии с общепризнанными нормами международного права и в пределах, необходимых для эффективной защиты экономических интересов Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований и российских лиц. Федеральный закон от 14 апреля 1998 г. "О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации, при осуществлении внешней торговли товарами" <**> определяет содержание таких мер, порядок их введения и применения.
--------------------------------
<*> СЗ РФ. 1995. N 42. Ст. 3923; 1999. N 7. Ст. 879.
<**> СЗ РФ. 1998. N 5161. Ст. 1798.
По действующему процессуальному законодательству ответные ограничения могут быть установлены Правительством РФ в отношении иностранных лиц тех государств, в судах которых допускаются специальные ограничения процессуальных прав организаций и граждан РФ (п. 4 ст. 254 АПК, ст. 433 ГПК).
Что касается дипломатических представительств иностранных государств, то они подлежат юрисдикции российского суда по гражданским делам лишь в пределах, установленных нормами международного права или соглашениями с соответствующими государствами. Если в иностранном государстве не будет обеспечена такая же судебная неприкосновенность, какая обеспечивается представителям иностранных государств в Российской Федерации, по отношению к представителям такого государства возможно применение ответных мер.
Вместе с тем относительно возможности применения ответных мер в области гражданского процесса следует признать в значительной степени устаревшим правило, включенное в ст. 435 ГПК со ссылкой на ст. 61 Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1961 г. <*>. Согласно этому правилу в тех случаях, когда в иностранном государстве не обеспечивается Российскому государству и его имуществу такая же судебная неприкосновенность, какая обеспечивается иностранным государствам и их имуществу в РФ, Советом Министров РФ или иным управомоченным органом может быть предписано в отношении этого государства или его имущества применение ответных мер. Устаревшим оно является потому, что иммунитет иностранного государства и его собственности устанавливается в каждом государстве в соответствии с его законодательством и практикой, в большом числе государств исходящих из концепции ограниченного иммунитета. В случаях, определенных законодательством и практикой этих государств, иммунитет в полном объеме не предоставляется не только в отношении Российского государства, а и в отношении всех государств.
--------------------------------
<*> Ведомости СССР. 1961. N 50. Ст. 526.
3. Возможность введения ответных ограничений непосредственно связана с реализацией в области международного частного права принципа взаимности. Хотя требование взаимности не установлено относительно применения иностранного права (см. комментарий к ст. 1189), принцип взаимности действует в отдельных, указанных в законе случаях определения гражданско - правового положения иностранных физических или юридических лиц. Согласно Конституции РФ иностранные граждане пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором. Таким образом, им предоставляется так называемый национальный режим. По общему правилу в отношении имущественных и личных неимущественных прав требование взаимности не установлено. Оно предусмотрено лишь в некоторых федеральных законах, в частности в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности (см. комментарий к ст. 1189).
Однако, несмотря на то что предоставление национального режима не обусловлено требованием взаимности, путем применения реторсии может быть достигнут тот же результат, который достигается путем установления взаимности, а именно обеспечение недопущения дискриминации в отношении прав и интересов отечественных граждан и организаций за рубежом. В этих особых случаях путем применения реторсии законодатель преследует цель восстановления действия взаимности и недопущения ущемления прав российских граждан и организаций в соответствующем иностранном государстве.
Ответные ограничения могут быть использованы в случае нарушения законных прав и интересов соотечественников, проживающих за рубежом. Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 августа 1994 г. "О мерах по поддержке соотечественников за рубежом" <*> возможно принятие в необходимых случаях соответствующих мер, допускаемых современным международным правом и используемых в мировой практике по отношению к тем государствам, в которых грубо нарушаются права соотечественников, в частности отмена льгот физическим и юридическим лицам соответствующих государств, осуществляющим свою деятельность на территории России.
--------------------------------
<*> СЗ РФ. 1994. N 21. Ст. 2383.
«все книги «к разделу «содержание Глав: 20 Главы: < 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.