Лекция № 7.  Денежные обязательства

Денежными обязательствами признаются любые обязательства, содержание которых

является уплата суммы денег. В принципе любое обязательство может быть

трансформировано в денежные обязательства, даже если первоначально своим

содержанием оно таковым не являлось. Денежные могут быть не только договорные

обязательства, но и обязательства причинения вреда (деликты).

В качестве объекта денежных обязательств выступают денежные знаки, выпущенные

тем или иным государством. Денежные знаки, которые в момент исполнения

обязательства являются законным средством платежа в данном государстве считаются

уплаченными надлежаще. Это значит, что должник может погасить денежные

обязательства, уплатить денежную сумму данных денежных знаков (законные средства

платежа), а кредитор обязан принять. 

Если кредитор не принимает, то возникают обычные последствия при не исполнении

обязательства: должник может передать денежную сумму, депозит в суд?, получить

справку о внесении средств на счет суда и тем самым погасить свой долг с тем,

чтобы не начислялись проценты.

Денежные обязательства являются родовыми обязательствами, т.к. денежные знаки

взаимозаменимы. А если объект денежных обязательств является определенная монета

или купюра, то такое обязательство уже не будет денежным.

Содержанием денежного обязательства явл. обязанность должника перенести на

ревизора право собственности на определенную или арифметически определимую сумму

денег и передать денежные знаки в этой сумме во владение ревизора.

Вопрос: если должник вместо передачи кредитору определенного количества денежных

знаков вручает ему чек в качестве оплаты при этом будет ли считаться денежное

обязательство погашенным в момент получения чека?

Oтвет: денежное обязательство будет погашено в момент получения денег в банке

либо наличными либо по перечислению, но во всяком случае когда банк принимает

такой чек к оплате.

Если денежные обязательства выражаются в иностранной валюте, различают:

1. валюту долга (валютный расчет)

2. валюту платежа

Валюта долга (money of accounting) - это денежная единица, которой исчислены

денежные обязательства.

Валюта платежа (money of payment) - это денежные знаки, которые являются

средством погашения денежного обязательства.

Иногда валюта платежа и валюта долга совпадают, а иногда нет. Пример: в векселе

выписанном на сумму 100 фунтов стерлингов с уплатой в Лондоне валютой долга

будет считаться 100 фунтов стерлингов, валютой платежа будет соответственно тоже

100 фунтов стерлингов, ибо в Великобритании знаками платежа явл. фунты

стерлинги. Но если возьмем туже ситуацию, но уплата будет происходить в Париже

или в Нью-Йорке, тогда валютой долга будет считаться фунт стерлинга, валютой

платежа будет созаконный вид платежа, который существует в стране платежа

(франки, $). А соотношение между этими двумя валютами как правило

устанавливается по курсу валют на день платежа, либо может определяться самими

сторонами в договоре.

(Денежные единицы, в которых сформулированы суммы денежных обязательств

постоянно изменяются. Колебания денежных единиц началось в основном в 19 в.

после начала I Мировой войны, в связи с тем, что покупательная сила денег

меняется, возникла необходимость в правовом определении того, как же поступать в

том случае, если к моменту заключения сделки изменяется разновидность денежных

знаков.)

Во всех странах действует принцип номинализма. Его суть: сумма денежных единиц,

в которых выражены денежные обязательства остается неизменной, не смотря на

изменения металлических содержаний данной денежной единицы и не смотря на

изменения покупательной силы денег. Вывод: денежные обязательства не имеют своим

предметом предоставление кредитору ни определенного весового количества

драгоценного металла, ни покупательной силы денег, а имеет оно своим предметом

передачу ему денежных знаков, в номинальной сумме денежных единиц.

Если с учетом инфляции, которая идет во всех странах в различных масштабах и вот

если обязательство заключено в начале года, а платеж заключается в конце года и

за этот период времени покупательная сила денег изменяется, а стороны на этот

предмет не предусмотрели никаких оговорок, то это значит, что должник может

платить законной денежной единицей в том номинальном количестве, которое указано

в денежном обязательстве.

Значит право во всех странах защищает не покупательную способность денег, а

платежную способность.

Принцип номинализма во всех странах применяется диспозитивно, т.е. в тех случаях

когда стороны в договоре не установили иного.

В условиях экономических кризисов, а особенно кризисов финансовой системы суды,

как правило, отказываются от применения принципа номинализма и производит

перерасчет денежных обязательств.

Для того, что бы защитить себя от применения принципа номинализма применяются

всевозможные оговорки.

Защитные оговорки:

1) золотая оговорка:

а) золотомонетная;

б) золотоценностная.

При использовании золотомонетной оговорки сумма денежного обязательства в

договоре устанавливается путем указания на соответствующее число золотых монет

определенного веса и пробы, которых должник обязан произвести платеж. Эта

оговорка широко применялась раньше, но в связи с выходом из обращения

золотомонетных денег эта оговорка свое практическое значение утратила.

Золотоценностная оговорка предусматривает, что должник по договору обязан

платить кредитору в конкретной валюте (эквивалент) определенного числа золотых

монет или определенного весового количества золота, определенной пробы. Такая

оговорка во внутренних расчетах гос-ва не применяется. Самая последняя страна,

которая допускала такой обмен валюты на золото были Соединенные Штаты, но 1933

г. конгресс был вынужден принять резолюцию, по которой обмен доллара на золото

был запрещен. Эта оговорка сохраняется только в международной торговле в очень

ограниченных объемах, и то только в тех случаях, когда торговые операции

осуществляются с помощью или на основании финансирования государством (в этом

случае в качестве платежа выступают золотые слитки).

Вместо золота прибегают к искусственным единицам расчета.

Искусственные единицы расчета: 

1. экю (расчет искусственно созданный Европейским Союзом. Эта единица

приравнивается к определенному весовому количеству долга и определяется она на

основании корзины валют, определенное количество валют всех участников и исходя

из соотношения валютного комитета, т.е. соотношение валюты к золоту можно

определить какого будет содержание этой единицы. Эта искусственная единица

расчета способствует, чтобы и валюта иностранная и национальная не выходила и с

другой стороны позволяет путем записей на счетах стран участниц Союза

осуществлять расчеты достаточно эффективно).

2. специальные права заимствования (SDR) - это искусственная единица

разработанная Международным Валютным Фондом. В основе этой единицы лежит

международный договор, международное соглашение, который был заключен в 1939? г.

Такая искусственная единица, как международные резервные средства, была

установлена для регулирования сальдо платежных балансов стран участниц МВС.

Суть этой единицы: стран участниц МВС получают определенные лимиты этих

искусственных единиц, которые распределяются (лимиты) согласно квотам участника

каждого государства. Лимит - это есть способ получения на определенные программы

или на определенные цели иностранной валюты. Т.е. лимит SDR обменивается на

определенную иностранную валюту, но обменивается не просто на какие-то цели, а

на те цели, которые определяет МВС.

С помощью таких искусственных единиц удается избежать применения золота в

расчетах, либо каких-то иных драгоценных металлов, а регулировать эти

взаимоотношения по сальдо платежного баланса только записей на счетах.

3. переводной рубль. Он тоже собой являлся записей на счетах.

В каждодневной практике используют в основном:

2) валютные оговорки. 

Валютная оговорка - это условие договора, указывающая на то, какая валюта

выступает в качестве валюты долга, какая валюта выступает в качестве валюты

платежа и каково курсовое соотношение между этими двумя видами валют. Курс может

быть зафиксирован в договоре самими сторонами, но это делается крайне редко,

т.к. каждая сторона боится, что не правильно укажет, либо же указывается путем

?верткой? ссылки на то, по какому пункту должна осуществляться конвертация.

Например: текущий рыночный курс на день платежа или на день предшествования

платежа.

В принципе такие валютные оговорки обязательно могут включать в договоры и

следует также на случай обесценения валют предусматривать положение о

компенсации убытков кредиторов и в случае обесценении валюты долга.

В кредитных сделках по предоставлению займов допускаются и как правило

применяются мультивалютные оговорки.

3) мультивалютные оговорки. Т.е. условие о возможности замены одной валюты

платежа на другую по требованию кредитора. Это фактически защищает кредиторов от

обесценения валют.

4) индексные оговорки. Эти оговорки обычно используются внутри национальных

договоров. Во внешней торговле они редко используются.

Суть: индексные оговорки предусматривают, что главное обязательство должника

изменяется пропорционально изменению указанного в договоре индекса. В указании

на индекс позволяет не фиксировать твердо сумму денежного обязательства, а

ориентировать на колебания этого индекса, который в свою очередь достаточно

удален от колебания финансового рынка. Обычно индексы устанавливаются на те

товары, услуги, которые имеют биржевую цену, т.е. котируются на биржах товарных.

В отношении других товаров, которые имеют рыночную цену индексы, как правило, не

существует, поэтому и применение индексной оговорки весьма проблематично.

Индексные оговорки в большей степени применяются в договорах трудового найма или

в коллективных договорах. Обычно коллективные договоры заключаются профсоюзными

работодателями, договоры заключаются на целый год и охватывают всех членов

профсоюзов трудящихся в данной области. И в этих договорах устанавливается что

заработная плата работников будет изменяться в соответствии с изменением уровня

жизни.

В основном применяются валютные оговорки.

Договор как основание возникновения обязательств.

Договор - это соглашение двух и более лиц, посредством которого для сторон

устанавливаются взаимные права и обязанности. Договор это главное основание

возникновения обязательств.

Во всех системах права (которые мы изучаем), в отношении договора действует

принцип свободы договора.

Принцип свободы договора означает: 

1. закон никого не обязывает вступать в договор;

2. закон не предопределяет содержание договора. 

Это означает, что стороны договора самостоятельно решают вступать им в договор

или не вступать, сами выбирают контрагентов и сами определяют содержание

договора. Законодательные нормы в отношении договоров, как правило являются

диспозитивными, т.е. применяются в том случае если в договоре не указано иного.

Принцип свободы договора в настоящем виде в чистом виде не применяется.

В отношении свободы договора имеются некоторые отступления. Как правило, более

сильные контрагенты разрабатывают и предлагают своим контрагентам по рынку

заключать договоры присоединения или типовые стандартизированные договоры. В

случае предложения такой проформы контракта, это стандартизированный текст,

обычно у лица присоединяющегося к такому договору нет возможностей внести

какие-либо изменения или коррективы в текст. Лицо только подписывает такой

договор (как правило в письменной форме). У него есть такая позиция “take it or

leave it” - хочешь заключай договор, хочешь не заключай, но в результате ты не

получишь того, что ты хотел бы получить.

В связи с этим в праве изучаемых стран имеется два подхода такого рода типовых,

стандартизированных договоров или еще их называют формуляры:

1) если договор заключается между предпринимателями, коммерсантами он признается

действительным во всех его частях, если они не противоречат закону.

2) этот подход определен для потребителей, граждан приобретающих товары за

работу и услуги для личных бытовых нужд. Потребители во всех странах считаются

не профессионалами. В отношении потребителей считается что условия ущемляющие

права потребителей такие как возложение на потребителя более высокой

ответственности, чем на предпринимателя продавца, отсутствия какой-либо

ответственности у предпринимателя до того как они их исполнят ...

ответственности не несет за качество вещей. Все условия ущемляющие права

потребителей считаются не действительными(т.е. их как бы нет в договоре). Во

всем остальном принцип свободы договора продолжает действовать.

Классификация договоров в праве континентальных стран.

1. односторонние или односторонне обязывающие;

2. двухсторонние или двухсторонне обязывающие.

Односторонние договоры - это такие, в которых все права имеются у одной стороны,

все обязанности лежат на другой стороне (пример: договор займа, у заимодавца

есть право требовать, а у заемщика есть только обязанность - вернуть заем).

Двухсторонние договоры - это договоры, в которых и права, и обязанности имеются

у обеих сторон (купля-продажа, мена, подряд).

В договоре всегда есть две стороны.

3. консенсуальные;

4. реальные.

Договоры консенсуальные считаются заключенными в момент достижения соглашения

между сторонами по существенным условиям договора. (Пример: договор

купли-продажи. Во всех странах существенными условиями договора купли-продажи

являются предмет договора и цена. С того момента как стороны достигли соглашения

о предмете и о цене договор считается заключенным.)

Реальные договоры - это договоры, которые считаются заключенными с момента

передачи вещи. Пример: договор хранения, договор займа за исключением банковских

сделок кредитных, которые могут быть консенсуальными, если договор заключается

между банком и его клиентом и этот договор предусматривает предоставление банком

клиенту в будущем известного кредита.

Когда договор купли-продажи будет считаться заключенным?

1. В момент когда стороны договорились о предмете, о цене.

2. В момент когда был совершен платеж.

3. В момент когда была передана им.

Конечно правильным ответом будет 1. ответ, т.е. когда стороны договорились о

предмете, о цене.

5. возмездные договоры

6. безвозмездные договоры.

Возмездные договоры предусматривают обмен между сторонами какими-то

имущественными ценностями.

Безвозмездные договоры - это такие, в которых сторона совершает действия в

пользу другой стороны, не получая за это вознаграждение.

7. договоры совершенные в пользу контрагентов

8. договоры совершенные в пользу третьего лица (договор страхования и др.)

9. договоры абстрактные

10. договоры каузальные

В англо-американском праве такой классификации договоров приведенных выше не

существует, там абсолютно иначе договор понимается и иначе договоры

классифицируются.

В англо-американском праве: договоры формальные и простые (неформальные).

Формальные договоры должны быть облечены в определенную сторону установленную

форму. Неформальные договоры могут заключаться в любой стране.

К формальным договорам относят: 

1. договор “за печатью” (underseal)

Договор “за печатью” - это очень старая архаичная форма договора. Этот договор,

который только лишь мог быть исполнен в случае необходимости по суду, если

должник не исполнял, должен был отвечать определенным очень жестким требованиям.

 

Требования к договору “за печатью”:

а) договор “за печатью” должен быть написан (на бумаге, на пергаменте, на любом

предмете);

б) договор должен быть подписан каждой из сторон и скреплен печатью (юридические

лица ставят свою печать какая у них есть, а граждане должны обращаться к

адвокату, который готовит письменные документы и тот ставит не печать, а

оплаточку наклеивает типа печати, она и будет символизировать печать);

в) этот документ должен быть взаимно вручен каждой из сторон.

Договоры заключенные в такой форме не могут быть оспорены по содержанию, они

могут быть оспорены только по форме.

В настоящее время такие договоры в такой форме заключаются в трех обычных

случаях: 

1. договорами “за печатью” оформляются сделки с недвижимостью;

2. в форме договора “за печатью” оформляются сделки, в которых отсутствуют

встречные удовлетворения;

3. договоры, которым стороны хотят передать соответственную форму?

Форма договора “за печатью” имеет достаточно широкое распространение в Англии, в

США она тоже продолжает использоваться. Но в любом случае, если речь идет о

дарении, т.е. о любой безвозмездной передаче вещи, т.е. безвстречное

удовлетворение, всегда договор потом контр будет называться deam и на этом

договоре будет проставлена печать юридического лица, если есть юридическое лицо,

участник сделки либо будет проставлена печать адвоката, удостоверяющей сделку.

Условия действительности договора.

1) наличие право и их способности сторон;

2) наличие определенной формы договора (гражданское право в зарубежных странах

допускает любую форму, если законом не установлена какая-то специальная форма. В

торговом праве применяется вообще любая форма договора. Распространены:

президентские соглашения, устные в расчете на честное купеческое слово). 

Особая форма требуется для оформления сделок с недвижимостью. Простая и

письменная форма применяется для некоторых видов договоров: поручительство и

договоры найма. В законодательстве некоторых стран существуют и требования в

отношении формы применяемые к договорам заключаемым на определенную сумму: во

Франции - все договоры на сумму свыше 5 тыс. франков должны быть заключены в

простой письменной форме; в США - единообразный торговый кодекс устанавливает

требования письменной формы для договоров на сумму свыше 500 долларов.

3) содержание договоров должно быть правомерно, т.е. не должно противоречить

закону, а также публичному порядку, добрым нравам, доброй совести, обычным

гражданским порядкам.

4) в любом договоре должно быть основание - кауза (но есть абстрактные сделки:

вексельные, чековые сделки, в которых невозможно определить основание), -

континентальное право.

В англо-американском праве нет понятия кауза, хотя “встречное удовлетворение”

уже выработано судебными прецедентами (ущерб для кредитора и выгода для должника

в обмен на обещание, о котором состоялся договор); но для безвозмездной сделке -

договор “за печатью”.

“Встречное удовлетворение” должно быть правомерным; действие должно быть

осуществимым; встречное удовлетворение должно быть определенным и должно

исходить только от участников договора (договор о страховании оформляется как

договор “за печатью”); моральное обещание - не встречное удовлетворение.

Действия, до заключения договора, не засчитываются в счет встречного

удовлетворения.

По английскому праву встречное удовлетворение должно иметь определенную

ценность, может быть не полностью эквивалентным встречному действию.

США - допускает номинальное встречное удовлетворение (продажа автомобилей за 1

доллар => купля-продажа, а не дарение)

Примером таких сделок явл. вексельные сделки, чековые сделки, т.е. такого рода

договоры, в которых возникает вексельное обязательство и содержание векселя или

чека невозможно установить по какому основанию оно ?было?. Является ли вексель

средством предоставления займа или это рассрочка платежа в договоре перепродаж

или он выдан по каким-то другим основаниям и содержание узнать нельзя. Если это

вексель простой то там есть только векселедатели и векселедержатели, то эти две

стороны могут оспорить ?биактив? из-за отсутствия оснований. Если вексель

переводной и он может переходить из рук в руки с помощью индоссамента (надпись

на оборотной стороне), то последние векселедержатели никогда не будут знать по

какой причине, на каком основании вексель был вообще выдан. 

Но тем не менее вексель, как ценная бумага, признается действительным, если он

составлен в соответствии с той формой, которой предусмотрено законом, тоже самое

касается и сделок. Вот такого рода сделок, в которых кажется отсутствует

основание, оно на самом деле и не было при выдачи, но установить его невозможно.

Вот эти сделки, договоры, в которых отсутствует кауза, получили название

абстрактный договор, в договорах которых имеется кауза называются каузальные

договоры.

В англо-американском праве отсутствует понятие каузы, но имеется понятие

встречного удовлетворения. Но в отличие от континентального права, где кауз

назван в законе, если не прямо, то описательно дается ее понятие, то

considiration, встречное удовлетворение, не имеет легального определения, т.е.

законодательного определения. Определение понятия встречного удовлетворения

выработано судебной практикой, т.е. прецедентной.

Встречное удовлетворение - ущерб для кредитора и выгоду для должника в обмен на

обещание, о котором состоялось обещание (договор).

В англо-американском праве считают, что к любым договорным отношениям должен

существовать баланс взаимных прав и обязанностей. Англо-американское право

вообще не терпит не равноправие сторон. И в любом договоре кредитор получает

выгоду, а должник терпит ущерб, но англо-американское право так строит свою

конструкцию, чтобы на стороне кредитора появился ущерб, а на стороне должника

появилась выгода.

Безвозмездные сделки оформляются как договоры “за печатью”.

Условия встречного удовлетворения.

1) встречное удовлетворение должно быть правомерно, т.е. не противоречить

закону, существующему порядку, добрым нравам.

2) действия, которые составляют встречное удовлетворение должны быть

осуществимы, в противном случае оно не будет считаться действительным.

3) встречное удовлетворение должно быть определенным (определенных характер).

4) встречные удовлетворения должны исходить только от участников договора. 

5) моральные обещания, не считая встречное удовлетворение.

6) действия совершенные до заключения договора не могут зачитываться в счет

встречного удовлетворения.

7) по английскому праву встречное удовлетворение должно иметь определенную

ценность, оно может быть не полностью эквивалентным встречного действия, но

ценность иметь должно; в США допускается номинальное встречное удовлетворение в

1 доллар (поэтому в США допускается заключение договоров в 1 доллар).

Договоры, которые не имеют встречного удовлетворения могут оформляются как

договоры “за печатью”, те которые имеют в специальной форме не нуждаются.

Порядок заключения договоров.

Во всех системах права существует две стадии заключения договора:

1) предложение вступить в договор - оферта;

2) согласие на заключение договора - акцепт.

Обе эти стадии всегда присутствуют в любой системе права, но они по разному

могут регулироваться.

Оферта - это предложение вступить в договор. Для того, чтобы предложение

считалось офертой, оно должно быть определенным и полно. В этом случае, если оно

определенно и полно, оно понятно для контрагента и тот, в принципе, должен

сказать либо “да” либо “нет”.

В отношение содержания оферты есть различия между континентальным правом и

англо-американским правом.

В континентальном праве оферта должна содержать все существенные условия

договора, а существенными признаются те, без которых договор не считается

заключенным (в договоре купли-продажи существенным является предмет и цена,

остальное не существенно). В Англии и во Франции в оферте должно быть

обязательно указано эти два условия.

Германское право позволяет указывать одно из существенных условий по выбору,

т.е. допускает выбор акцептант и в отношении предмета и в отношении цены.

В отличие от континентального права англо-американское право считает, что оферта

должна быть не сколько определенной, сколько определимой и в случае

возникновения спора суд будет толковать и содержание предложения, и поведение

сторон. Из того и другого будет сделан вывод является ля данное предложение

офертой или оно таковой не является.

Для англо-американского права условие о цене вообще значения не имеет. Если в

оферте не указана цена и поступает акцептное предложение, то считается что

договор заключен на условиях разумной цены (это есть в венской конвенции ООН).

Когда говорят о понятии оферты, то очень часто в практике сталкиваются с

понятием публичная оферта.

Публичная оферта - это предложение сделанное неопределенному кругу лиц. Может ли

считаться такое предложение офертой?

Во Франции: предложение сделанное неопределенному кругу лиц, но содержащие

существенные условия (предмет и цена) считается публичной офертой, которая

существует до тех, пор пока она не будет снята оферентом (отозвана).

В германском праве обращение к широкой публике считается односторонней сделкой,

а не публичной офертой. Сделка, которая совершена оферентом и оферент имеет

право выбора среди акцептантов, но на данным им условиях.

В англо-американском праве обращение к широкой публике есть вызов оферты, но не

сама оферта. Это предложение вступить в переговоры.

Понятие оферты следует отличать от рекламы. Оферта - это есть предложение

вступить в договор. По общему правилу во всех странах считается, что реклама не

есть оферта. В рекламе могут содержаться сведения восхваляющие товар, реклама -

это средство привлечения внимания, в рекламе можно восхвалять товар, но нельзя

проводить сравнение, проводить сравнительную рекламу. Сравнения могут быть

только лишь очень обтекаемые, широкие и вообще их лучше не использовать. Во всем

мире сравнительная реклама запрещена, как средство недобросовестной конкуренции.

Но: в настоящее время во многих странах законодательства, а если нет, то

судебной практике используется такое правило: если в рекламе содержится

сведения, вводящие в заблуждение в отношении предмета, цены и т.д., такое

рекламное объявление может быть рассмотрено как оферта. И ответственность несет

рекламодатель (изготовитель или продавец).

 

Юридические силы оферты.

Вопрос возникает в связи с тем, какого поведение сторон еще до того как наступил

акцепт. Связывает ли оферта оферента до акцепта или оферент абсолютно свободен в

своих решениях.

Общее правило во всех стран:

1) до тех пор пока оферта не дошла до акцептанта оферент вправе ее отослать, но

отзыв оферты должен прийти раньше самой оферты.

Если оферта дошла до акцептанта, то здесь возникает различие в правовых

системах:

континентальное право считает, что оферент офертой связан и должен ждать

некоторое время акцепта. Оферта может содержать указание на то, что ответ будут

ожидать до какого-нибудь календарного числа или это может быть какое-нибудь

описательное событие (жду ответа с обратной почтой), но срок может быть указан,

если в оферте срок не указан, то применяются дискредитивные нормы

законодательства, а нормы законодательства говорят о том, что этот срок

представляет собой время необходимое для ответа.

Такой срок или время необходимое для ответа включаются: пробег почты (туда и

назад); время на обдумывание, на обсуждение условий в зависимости от сложности

содержания оферты.

В отличие от континентального права Англо-американское право считает, что

оферент своей офертой не связан, и может ее отозвать в любой момент вплоть до

акцепта. Объясняется это тем, что оферент не получил встречное удовлетворение в

ответ на свои действия. Значит он свободен в своем поведении и может оферту

отозвать. Чтобы оферту сделать связующей, ее надо оформить как договор

заключения. Акцептант? всегда знает, что оферент будет ждать в течение срока

указанного в оферте, или в течение разумного срока. Если такого оформления не

произошло, оферент может в любой момент ...... 

Единообразный торговый кодекс США ввел правило для торговых договоров о том, что

оферта явл. безотзывной в течение разумного срока, который не может превышать

3-х месяцев. Тем самым американское законодательство в большей степени

приблизилось к континентальному праву, хотя введено понятие разумного срока,

указан определенный срок (не более, чем 3 месяца), но все таки оферент оказался

связанным своим договором.

Акцепт - вторая стадия заключения договора. Акцепт - это согласие на заключение

договора. Он должен быть выражен в какой-то объективной форме )словами или

действиями). Право допускает заключение договора на основании конклюденции

действий (пример: в ответ на предложение продать товар начинается отгрузка

товара, своими действиями акцептант соглашается на заключение договора).

Молчаливые акцепты, т.е. молчание в ответ на оферту нигде акцептом не считается.

По своему содержанию акцепт должен соответствовать оферте. Если в акцепте

содержаться дополнения, изменения, то это будет встречная оферта. Исключение для

американского права: единообразный торговый кодекс устанавливает, что акцепт

содержащий дополнения к оферте, которые не меняют существа предложения, а только

уточняют это предложение признаются акцептом.

 

Момент заключения договора.

По континентальному праву договор считается заключенным в момент получения

акцепта оферентом. 

В англо-американской системе действует прямо противоположное правило. Оно

получило название “теория почтового ящика” (mail-box theory). Поскольку оферент

в своей оферте не связан и может в любой момент ее отозвать в силу того, что он

не получил встречного удовлетворения, англо-американское право дало возможность

акцептанту уравняться в правах с оферентом и установить определенный баланс прав

и интересов сторон. Договор заключаемый на письме (в письменной форме) считается

заключенным в момент отправки акцепта по почте (момент заключения договора

определяется по почтовому штемпелю на конверте), и оферент еще не знает, что

акцептант письмо опустил в ящик, и еще он может считать себя свободным, а

договор уже заключен, поэтому если оферент в этот момент захотел было заключить

договор с другими лицами и направил свою оферту другим лицам, то он будет

отвечать (...?) перед первым акцептантом и будет платить ему (?выкуп или штраф?)

Риск не получения письма по почте лежит на оференте, если у акцептанта есть

доказательства того, что он отправил. Если оферент с момента пока он вроде бы

ожидает этого акцепта имеет возможность заключить этот договор с другим лицом он

должен поинтересоваться и должен уведомить акцептанта о том, что он отзывает

свою оферту. И вот именно такая позиция и получила в англо-американском праве

название “теория почтового ящика”. Это прямо противоположная позиция, она во

многом влияет не только на момент заключения договора, но и на место заключения

договора. По континентальному праву местом заключения договора будет считаться

место, в котором получен акцепт, а в англо-американском праве местом заключения

будет считаться место отправки акцепта; а если стороны находятся не в одном

государстве, а в разных государствах, то возникает еще более осложненная

ситуация о применимом праве, право такого гос-ва подлежит применению к данной

сделке, а вот право часто бывает тесно связано с местом применения.

 

Ответственность за неисполнение и за ненадлежащее

исполнение обязательств.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении договора для должника возникают

неблагоприятные последствия. Эти последствия могут выражаться в двух формах:

1) должник может быть присужден к реальному исполнению договора, или, как

говорят, к исполнению договора в натуре, так, как он был предусмотрен;

2) компенсация причиненных кредитору убытков.

В отношении форм ответственности имеется существенное различие между

континентальным правом и англо-американским правом.

В континентальном праве считается, что основной формой ответственности

признается исполнение закона, и у кредитора имеется целый ряд правовых средств,

которые вынуждают должника исполнить договор в натуре, если, конечно, в этом

заинтересован кредитор. Денежная компенсация тут явл. как вспомогательным

средством и применяется на тот случай, если кредитор утратил заинтересованность

в исполнении договора этим должником или вообще этого договора, либо если

исполнение в натуре невозможно и тогда оно заменяется денежной компенсацией.

В англо-американском праве наоборот компенсация убытков это основная форма

ответственности, а исполнение в натуре это исключение из общего правила.

 

Подсистема права.

В Континентальном праве существует ряд способов вынуждения должника исполнить

договор в натуре. Если предмет договора, это вещи определяемые родовыми

признаками, кредитор может приобрести эти вещи у другого лица, а убытки отнести

на счет должника, при этом кредитор не должен искать наилучшую цену рынка. В

результате достигается исполнения в натуре - кредитор получает то, чего он хотел

при заключении договора, хотя получает он эти вещи (родовые вещи) не от

должника, а от другого лица, фактически должник должен будет ему убытки

компенсировать, но поскольку кредитор не должен искать наилучшую цену он в

среднем цену берет ту, которая существует на момент заключения уже второго

договора. Но вполне вероятно, что его разница в цене может быть существенной.

Если предмет договора индивидуально определенный, суд может присудить должника к

передачи вещи и на основании решения суда вступает в действие исполнительное

производство (судебный исполнитель).

Если предмет договора ?это выполнение работы? кредитор может своими силами или

силами третьего лица эту работу исполнить, а убытки отнести на счет должника (в

этом случае должник подумает выполнить ему работу или заплатить существенную

денежную компенсацию). В отношении услуг такое правило не действует, потому что

если у человека .... время услуги оказывать, то это будет уже нарушение принципа

свободы прав человека.

Во французском праве (это исключение) есть один штраф, с помощью которого

достигается исполнение обязательств в натуре весьма легко и просто. Этот штраф

носит название “astreinte”. Это судебный штраф, который назначается судом по

просьбе кредитора на неисправного должника. Сумма штрафа не связана с ценой

договора и она постоянно увеличивается. Такой штраф вынуждает должника исполнить

договор в натуре, в противном случае он должен будет платить астрономические

цены кредитору. Но с другой стороны если должник после назначения такого штрафа

быстро реагирует, быстро исполняет договор, то он сможет уменьшить сумму штрафа.

А учитывая его добросовестное поведение может вообще отложить этот штраф.

Для того, чтобы должник мог освободиться от ответственности по исполнению

договора он должен обосновывать неисполнение договора ссылками на внешние

обстоятельства, которые помешали ему исполнить договор. Такими внешними

обстоятельствами признаются: случай и непреодолимая сила.

 

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 14      Главы: <   6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.