С

 

 Свидетельство о праве на наследство выдается наследнику по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства (смерти наследодателя) по заявлению наследника по месту открытия наследства (ст. 1162 ГК РФ). Получение свидетельства о праве на наследство - это право, а не обязанность наследника, принимающего наследство. Свидетельство является официальным документом, свидетельствующим перед третьими лицами о наличии у его обладателя наследственных прав. Этот документ необходим в отношении недвижимого имущества, автомототранспортных средств, денежных средств во вкладах и на счетах, ценных бумаг и т.д.

 При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус путем истребования соответствующих доказательств проверяет:

 факт смерти наследодателя;

 наличие завещания;

 наличие или отсутствие актов отмены завещания;

 время и место открытия наследства;

 состав и место нахождения наследственного имущества;

 выясняет круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

 При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону нотариус путем истребования соответствующих доказательств проверяет:

 факт смерти наследодателя;

 время и место открытия наследства;

 наличие родственных и иных (например, иждивение) отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство;

 состав и место нахождения наследственного имущества.

 По желанию наследников свидетельство о праве на наследство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части.

 Вот пример, свидетельствующий об актуальности данной темы.

 "Мой муж умер в конце ноября 2001 г. Наследство на себя я еще не перевела, поскольку нотариус ждет истечения шестимесячного срока для предъявления претензий кредиторами (хотя никаких кредиторов и других наследников у мужа нет). В связи с принятием части третьей ГК РФ каким образом я буду наследовать, ведь шесть месяцев истекают в конце мая 2002 г., когда будут действовать новые правила? Изменится ли процедура выдачи свидетельства о праве на наследство?"

 В соответствии со ст. 5 Федерального закона "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" часть третья Кодекса применяется к гражданским правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По гражданским правоотношениям, возникшим до введения в действие части третьей ГК РФ, разд. V "Наследственное право" применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Соответственно, Ваше право на получение свидетельства о праве на наследство возникает после официального вступления в силу третьей части ГК РФ. Это означает, что необходимо руководствоваться ст. 1162 и 1163 ГК РФ. Согласно ч. 2 ст. 1163 ГК РФ, если имеются достоверные сведения о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников по закону и по завещанию нет, свидетельство может быть выдано и до истечения установленного срока. В соответствии с ч. 1 ст. 1162 ГК РФ свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства (дублирует ст. 557 ГК РСФСР) нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом. Свидетельство выдается по заявлению наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество или на его отдельные части. Согласно ч. 2 ст. 1162 ГК РФ в случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство. В соответствии с ч. 1 ст. 1163 ГК РФ свидетельство выдается наследникам в любое время по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства (что дублирует ст. 558 ГК РСФСР).

 Анализ обобщения нотариальной практики показывает, что нотариусы чаще всего выдают свидетельства на жилые дома, денежные вклады, автомобили, интеллектуальную собственность (авторское право на произведение литературы), паенакопления в жилищно-, дачно- и гаражно-строительных кооперативах. Обычно объектом права наследования является имущество, имеющееся в наличии на день открытия наследства. Если надень выдачи свидетельства о праве на наследство вид имущества изменился, нотариус выдает свидетельство на то имущество, которое имеется на день выдачи. Например, на день открытия наследства имелся жилой дом, а на день выдачи свидетельства жилой дом снесен либо сгорел. В этом случае свидетельство о праве на наследство выдается на денежное возмещение за снесенный жилой дом либо на страховую сумму на сгоревшее строение. Аналогично выдается свидетельство на деньги, если сданные в комиссионный магазин вещи ко дню выдачи свидетельства проданы *(112).

 Существуют некоторые особенности выдачи свидетельства о праве на наследство по отдельным видам имущества. При выдаче свидетельства о праве на наследство на имущество, в состав которого входит жилой дом (квартира), нотариус истребует правоустанавливающий документ о принадлежности дома наследодателю (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи и т.п.) и справку бюро технической инвентаризации. В местности, где инвентаризация не проводилась, потребуется справка соответствующего государственного или муниципального органа о принадлежности наследодателю этой недвижимости на праве собственности (справка должна содержать необходимые данные о характеристике объекта недвижимости и сведения о размерах общеполезной и жилой площади, страховой оценке строения, об отсутствии арестов и запрещений, размере доли наследодателя в общей собственности) *(113). Нотариус также проверяет, не имеется ли запрещения отчуждения дома (квартиры) или ареста. Если запрещение наложено в связи с получением кредита (займа), нотариус сообщает банку, кредитной или иной организации, а также физическому лицу, выдавшему кредит (заем), о том, что наследникам заемщика выдано свидетельство о праве на наследство. В случае, когда на дом (квартиру) наложен арест судебными или следственными органами, выдача свидетельства о праве на наследство задерживается до снятия ареста.

 В тексте свидетельства о праве на наследство должна быть сделана ссылка на правоустанавливающий документ, на основании которого наследодателю принадлежал дом (квартира) на праве собственности; при характеристике дома обязательно должны быть указаны размеры общей полезной площади и жилой площади, перечислены хозяйственные и бытовые строения и сооружения, расположенные на относящемся к дому земельном участке. В случаях, когда из справки бюро технической инвентаризации видно, что наследодателем произведены к дому пристройки (надстройки), возведены дополнительные сараи, гаражи, теплицы и т.д., нотариус требует представления разрешения компетентного государственного или муниципального органа на сооружение пристройки (надстройки), строительство сарая, гаража, теплицы и т.д. При отсутствии такого разрешения в свидетельстве указываются только законно приобретенные или выстроенные жилой дом (его соответствующие размеры) и хозяйственные сооружения, согласно данным правоустанавливающего документа.

 Если жилой дом расположен в городе или поселке городского типа, в свидетельстве указывается размер земельного участка, на котором расположен наследуемый дом *(114). Размер земельного участка, на котором расположен дом, указывается по данным правоустанавливающего документа. В случае, когда фактический размер земельного участка, указанный в справке бюро технической инвентаризации, окажется больше, чем указано в правоустанавливающем документе, нотариус требует представления решения компетентного государственного или муниципального органа. При отсутствии такого решения размер земельного участка в свидетельстве указывается по правоустанавливающему документу. Если фактический размер земельного участка, указанный в справке бюро технической инвентаризации, окажется меньше, чем по правоустанавливающему документу, размер в свидетельстве указывается по справке бюро технической инвентаризации.

 В подтверждение наличия вклада, хранящегося в банке (иной кредитной организации) на имя наследодателя, нотариус истребует от наследников сберегательную книжку (или договор банковского вклада, иной соответствующий документ, подтверждающий наличие вклада), о проверке которой делает отметку на заявлении наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство: "Сберегательная книжка (договор банковского вклада) проверена. Нотариус (подпись)". Если сберегательная книжка (иной документ, удостоверяющий наличие вклада) не сохранилась либо утрачена, наследники могут разыскать вклад, обратившись в тот банк (иную кредитную организацию), в котором, согласно имеющимся у них сведениям, может храниться вклад на имя умершего. По просьбе наследника такой запрос может быть сделан нотариусом. Указанный вклад является объектом наследования и оформляется нотариусом в общем порядке в следующих случаях:

 1) если вкладчиком не сделано распоряжение банку о выплате в случае смерти вклада определенному лицу или государству;

 2) если завещательное распоряжение банку сделано в пользу одного лица, которое умерло ранее вкладчика. В этом случае вклад наследуется наследниками вкладчика и наследственное дело заводится на имя умершего вкладчика;

 3) если лицо, в пользу которого сделано завещательное распоряжение, умерло позднее вкладчика, не востребовав вклада. В этом случае вклад наследуется наследниками назначенного, но умершего получателя вклада. Наследственное дело заводится на имя лица, в пользу которого было сделано завещательное распоряжение.

 При оформлении вкладов, указанных во втором и третьем случаях, нотариус истребует от наследников свидетельства о смерти вкладчика и назначенного вкладчиком получателя вклада и запрашивает в банке сведения о наличии вклада, а также на чье имя было сделано завещательное распоряжение.

 Если одно или несколько лиц, указанных в завещательном распоряжении, умерли ранее вкладчика, суммы, которые подлежат выдаче этим лицам, поступают к остальным лицам, указанным в завещательном распоряжении, и распределяются между ними в равных долях. В свидетельстве о праве на наследство указывается, что наследственное имущество состоит: "Из денежного вклада, хранящегося в банке (наименование и место его нахождения), на счете (номер) с причитающимися процентами". Сумма вклада указывается только в случае, если об этом просит наследник.

 Кооперативные дачи, квартиры и гаражи являются собственностью кооперативов и не входят в состав наследственного имущества *(115). В личную собственность наследников переходят паенакопления, т.е. денежные средства. В этом случае наследник представляет в нотариальную контору справку правления кооператива о сумме паенакопления на день открытия наследства. Нотариусу необходимо разъяснить наследникам, что получение свидетельства о праве на наследство на паенакопления не предрешает вопроса о принятии в члены кооператива наследника. Этот вопрос решается согласно уставу кооператива (например, общим собранием членов кооператива).

 В подтверждение принадлежности наследодателю на праве собственности автомашины, мотоцикла, мотороллера, моторной лодки, парусной и моторной яхты, катера наследник представляет нотариусу соответственно технический паспорт (справку-счет торгующей организации, договор купли-продажи и т.п.), судовое свидетельство, судовой билет. О наличии и проверке указанных документов нотариус делает отметку на заявлении наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство и возвращает документ предъявившему его наследнику. Автомобиль с ручным управлением, выданный инвалиду в безвозмездное пользование, после его смерти остается в собственности его семьи. Перерегистрацию таких автомобилей производят органы ГИБДД по письмам отделов социального обеспечения без участия нотариальной конторы.

 Когда предметом наследования является иностранная валюта, взыскивается государственная пошлина, размер которой подлежит пересчету в рубли по курсу, котируемому Центральным банком РФ и действующему на день уплаты государственной пошлины.

 За выдачу свидетельств о праве на наследство ценных бумаг (государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, привилегированные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг) государственная пошлина взимается с указанной стоимости ценных бумаг, но не ниже номинальной.

 Если по заявлению наследников свидетельство о праве на наследство выдается на часть наследственного имущества, пошлина исчисляется со стоимости той части имущества, которая указывается в выдаваемом свидетельстве. При выдаче в дальнейшем свидетельства на остальную часть имущества пошлина исчисляется с общей стоимости имущества, а к уплате предъявляется разница между исчисленной суммой и суммой, уплаченной за выдачу первого свидетельства.

 За выдачу свидетельства о праве на наследство имущества, приобретенного при совместной жизни супругов и оставшегося после смерти одного из супругов, пошлина взимается со стоимости той части имущества, которая фактически переходит по наследству. За свидетельства о праве на наследство, выдаваемые на основании решений судебных органов о недействительности прежних свидетельств, пошлина взыскивается на общих основаниях. При этом сумма пошлины, уплаченная за ранее выданное свидетельство, подлежит возврату или по заявлению плательщика зачету в счет суммы, причитающейся за выдачу нового свидетельства, если не истек годичный срок со дня зачисления госпошлины в бюджет. При записи повторных свидетельств в реестре нотариальной конторы в соответствующей графе указывается, когда и в какой сумме была взыскана пошлина и где имеется запись о взыскании. А к основным документам, остающимся в деле нотариальной конторы, должны быть приложены решения суда о признании недействительными соответствующих свидетельств.

 В соответствии с Семейным кодексом РФ на имущество супругов распространяется законный (гл. 7 СК РФ) и договорный (гл. 8 СК РФ) режимы, определяющие объем этого имущества и порядок осуществления супругами полномочий собственников. Согласно ст. 33 СК РФ законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности, который действует, если брачным договором не установлено иное. В соответствии с п. 1 ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей совместной собственностью. Состав этого имущества определен п. 2 указанной статьи: доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и другие), приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода (п. 3 ст. 34 СК РФ). Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется ими по обоюдному согласию в соответствии со ст. 35 СК РФ: при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга.

 Однако имущество, принадлежащее супругам до вступления в брак, а также полученное ими во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, согласно ст. 36 СК РФ признается собственностью каждого из них. Кроме того, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. Необходимо при этом учитывать, что имущество каждого из супругов может быть признано в соответствии со ст. 37 СК РФ их совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и др.) *(116).

 Раздел имущества между супругами возможен и при их жизни. В бесспорном порядке он оформляется нотариальными органами, в спорном - через суд. В случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными (если иное не предусмотрено брачным договором). В отдельных случаях суд может отступить от начала равенства долей супругов, учитывая интересы несовершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного из супругов (ст. 39 СК РФ).

 В случае смерти одного из супругов переживший супруг имеет право обратиться к нотариусу (в государственную нотариальную контору) по месту открытия наследства с заявлением о выдаче ему свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, а нотариус обязан совершить это нотариальное действие, руководствуясь ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате и известив об этом принявших наследство наследников. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака. По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе. Если в числе наследников имеются несовершеннолетние или недееспособные, то необходимо представить письменное согласие органов опеки и попечительства на выдачу пережившему супругу свидетельства о праве собственности на определенную долю общего имущества супругов.

 Если наследники, принявшие наследство, или орган опеки (попечительства) не дадут согласия на выдачу свидетельства о праве собственности пережившему супругу, то в этом случае нотариальная контора не имеет права выдавать свидетельство о праве собственности и дело подлежит рассмотрению в судебном порядке. Переживший супруг в этом случае должен обратиться в суд общей юрисдикции для признания за ним права собственности на долю совместно нажитого с наследодателем имущества в порядке ст. 39 СК РФ.

 Переживший супруг при обращении в нотариальную контору с заявлением о выдаче ему свидетельства о праве собственности должен представить доказательства о наличии этого имущества. Например, если имущество состоит из денежных сбережений в банке, то нотариусу представляются сберегательные книжки или копии лицевых счетов, которые поступают в наследственное дело из банка по запросу нотариуса. В этом случае проверяется дата открытия счета и дата вступления супругов в брак. Если же общее имущество состоит из жилого дома (квартиры), то переживший супруг должен представить в нотариальную контору доказательства совместного с умершим супругом приобретения дома (квартиры). Такими доказательствами являются: договор купли-продажи, договор застройки, договор мены, судебное решение и т.д. Кроме того, в нотариальную контору представляется справка бюро технической инвентаризации о составе жилого дома и о числящихся на нем арестах, а также справка финансового органа об отсутствии задолженности по налогам за наследодателем. В подтверждение времени (даты) постройки или приобретения дома при отсутствии документов могут быть приняты: решение соответствующего государственного или муниципального органа об отводе земельного участка для строительства дома, соответствующий документ о предоставлении ссуды на строительство дома и т.п.

 При выдаче свидетельства о праве собственности нотариусы не могут принимать в качестве доказательства свидетельские показания. Однако если из правоустанавливающего документа на дом (квартиру) и свидетельства о браке невозможно установить, что дом (квартира) является совместной собственностью супругов, в подтверждение этого факта должно быть истребовано решение суда, вступившее в законную силу. Очевидно, если из правоустанавливающего документа следует, что дом (квартира) значится за супругами в равных долях, нет необходимости в выдаче свидетельства о праве собственности, поскольку доли супругов в общем имуществе уже определены.

 В техническом паспорте автомобиля или мотоцикла не указывается, почему в свое время произведена перерегистрация указанных автомототранспортных средств с одного лица на другое: в связи с договором купли-продажи или договором дарения. В указанном случае следует истребовать подлинный договор купли-продажи или его дубликат. Если переживший супруг просит выдать свидетельство о праве собственности на долю автомашины, мотоцикла, мотороллера, катера, на это имущество представляется для проверки технический паспорт, выданный ГИБДД, или судовой документ и квитанция об уплате налога и сборе транспортных средств.

 Что касается паенакоплений в дачно-, жилищно- и гаражно-строительных кооперативах, то нотариусу представляется справка правления кооператива о сумме паенакопления на день открытия наследства и времени вступления наследодателя в кооператив.

 Свидетельство о праве собственности в общем имуществе супругов выдается, как правило, в сроки, предусмотренные для выдачи свидетельства о праве на наследство, т.е. по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства.

 В нотариальной практике встречаются случаи, когда наследодатель все свое имущество завещает не супругу, а другим наследникам по закону либо посторонним лицам. И в этом случае переживший супруг может просить нотариальную контору выдать ему такое свидетельство с согласия других наследников, поскольку завещание может касаться лишь второй половины имущества, принадлежавшей умершему супругу. Такое свидетельство нотариус может выдать при наличии согласия других наследников. Свидетельство о праве собственности может быть выдано пережившему супругу и в том случае, если он завещанием лишен наследства и не имеет права на обязательную долю.

 Однако переживший супруг не может отказаться от своей доли в общем имуществе супругов в пользу кого-либо из наследников, т.к. доля пережившего супруга не входит в наследственную массу. Он может произвести отчуждение этой доли имущества путем дарения или продажи после получения свидетельства о праве собственности в нотариальной конторе и регистрации имущества на свое имя.

 За выдачу свидетельства о праве на наследство в зависимости от очередности принятия наследства взыскивается государственная пошлина в следующих размерах:

 с наследников первой очереди - 1% от стоимости наследуемого имущества;

 с других наследников - 2% от стоимости наследуемого имущества.

 При получении свидетельства о праве на наследство в отношении имущества, находящегося за границей, взыскивается государственная пошлина в размере однократного минимального размера оплаты труда, а при окончательном определении стоимости наследственного имущества, подлежащей выплате на территории России, - в размерах, определенных соответственно для наследников первой очереди и других наследников.

 Для исчисления размера государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство транспортных средств их стоимость определяется судебно-экспертными учреждениями органов юстиции или организациями, связанными с техническим обслуживанием и продажей транспортных средств. Оценочные документы приобщаются к документам, остающимся в нотариальной конторе. Стоимость жилого дома, квартиры, дачи, гаража и иных строений, помещений, сооружений определяется органами технической инвентаризации, а в местностях, где инвентаризация указанными органами не проведена, - органами местного самоуправления или страховыми организациями. Нормативная цена земли определяется органами исполнительной власти субъектов РФ.

 За выдачу свидетельств о праве на наследство пошлина взимается со стоимости всего имущества, переходящего в порядке наследования, на день открытия наследства. Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим - день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим (ст. 1114 ГК РФ). При определении размера пошлины за выдачу свидетельств о праве на наследство в соответствии с действующим законодательством не принимается в расчет и не включается в стоимость переходящего по наследству имущества:

 жилые дома, квартиры, если наследники проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме, в этой квартире после его смерти;

 имущество лиц, погибших в связи с выполнением ими государственных или общественных обязанностей либо с выполнением долга гражданина РФ по спасению человеческой жизни, охране государственной собственности и правопорядка, а также имущество лиц, подвергшихся политическим репрессиям;

 вклады в банках;

 страховые суммы по договорам личного и имущественного страхования;

 суммы оплаты труда, авторских прав и суммы авторского вознаграждения, предусмотренные законодательством об интеллектуальной собственности.

 Когда наследников несколько (в том числе наследников по закону, по завещанию и имеющих право на обязательную долю в наследстве), пошлина исчисляется с доли наследства, причитающейся каждому наследнику.

 Законом о государственной пошлине предусмотрены случаи освобождения от уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий. Так, например, от уплаты государственной пошлины освобождаются граждане за удостоверение завещаний в пользу государства или юридических лиц, за получение свидетельств о праве на наследство в отношении имущества, оставшегося после лиц, погибших в связи с выполнением ими государственных или общественных обязанностей, за выдачу свидетельств о праве наследования имущества родственников, подвергшихся репрессиям, и т.п.

 Свобода завещания - это возможность проявления наследодателем своей воли на основе осознания законов общества при отсутствии каких-либо ограничений. Свобода в данном случае - это возможность проявления наследодателем своей воли на основе осознания законов общества при отсутствии каких-либо ограничений. Данный принцип означает, что гражданин вправе:

 составить завещание или не составлять его;

 составить одно или сразу несколько завещаний;

 распорядиться на случай своей смерти любым своим имуществом в целом или его определенной частью;

 любым образом (без каких бы то ни было объяснений) определить доли наследников в наследстве;

 завещать свое имущество не только близким (родственникам), но и любым третьим лицам;

 лишить (без объяснения причин) наследства одного, нескольких или всех наследников по закону;

 указать в завещании, помимо основного (основных), запасного (запасных) наследника;

 возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности исключительно имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц;

 возложить на одного или нескольких наследников обязанность совершить какое-либо действие как имущественного, так и неимущественного характера, направленное на осуществление какой-либо общеполезной цели;

 поручить исполнение завещания полностью или в определенной его части указанному им в завещании гражданину независимо от того, является ли этот гражданин наследником;

 включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами части третьей ГК РФ;

 выбрать форму и порядок совершения завещания из предложенных законодателем;

 отменить или изменить совершенное завещание.

 При всей широте возможных наследников свобода завещания ограничивается лишь правилами об обязательной доле в наследстве и дееспособностью завещателя. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

 Поясним это на следующих примерах.

 Пример 1. Я бы хотел составить завещание с указанием автомобиля Volkswagen Transporter 90 Multivan, который пока только намереваюсь приобрести. Имею ли я право вписать иномарку в завещание, и не признает ли нотариус после открытия наследства такую запись недействительной по факту того, что к моменту составления завещания машины как предмета наследования не было в наличии?

 Часть 1 ст. 1119 ГК РФ предусматривает свободу завещания. Свобода в данном случае означает возможность проявления наследодателем своей воли при отсутствии каких-либо ограничений. Согласно ст. 1120 ГК РФ завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Поэтому Вы имеете полное право завещать еще не купленную вещь. При открытии наследства главным будет факт наличия или отсутствия обозначенной в завещании вещи у наследодателя. Поэтому, даже если Вы не купите этот автомобиль, но укажете его в завещании, не будет необходимости вносить изменения в завещание. После открытия наследства нотариус, удостоверившись, что у наследодателя нет указанного автомобиля, пропустит этот пункт завещания и будет разбираться с другим имуществом.

 Пример 2. Отец в завещании написал, что оставляет мне свою старенькую "девятку", а своей второй жене отдает дачный участок. Это завещание я видел своими глазами еще при жизни отца. Потом я уехал жить в другой город. Недавно узнал о смерти отца. Открылось наследство, а никакого автомобиля, оказывается, нет и в помине! Обратился к нотариусу, а тот говорит: если нет в наличии указанного в завещании имущества, то и наследовать вам нечего. Как же так? Непременно хочу обратиться в суд на нотариуса. Подскажите, как лучше защитить свои права в суде?

 Обращаться в суд бессмысленно. Начнем по порядку. Завещание носит сугубо личный характер. Следует помнить, что завещать можно только свое имущество. Однако это не означает, что уже при удостоверении завещания нотариус вправе требовать документы, подтверждающие право собственности завещателя на ту или иную вещь. Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства. И это, в принципе, справедливо. Например, гражданин обратился в нотариальную контору с просьбой оформить завещание на квартиру, которую он собирался через несколько дней купить. Почему ему в этой просьбе надо отказывать? У Вас немного другая ситуация, точнее, другая сторона этого вопроса. Действительно, к моменту составления и нотариального удостоверения автомобиль, по Вашим словам, был у отца в наличии. Но потом Вы уехали и, видимо, не так часто общались с отцом, как раньше. За это время отец мог продать автомобиль или совершить другие действия по его отчуждению. Поэтому по завещанию Вы не можете получить того, чего нет в наследственной массе. Нотариус не нарушил закон. Вы можете наследовать по закону имущество, оставшееся незавещанным, как наследник первой очереди.

 Свобода совершения завещания признается лишь в той мере, в какой не нарушает положений законодательства страны, публичный порядок и добрые нравы и не совершено на основе заблуждения *(117). Наследодатель имеет право отменить уже совершенное завещание, т.е. объявить его недействительным, подлежащим неисполнению, а также изменить уже совершенное завещание - иначе распорядиться своим имуществом.

 Сингулярное правопреемство возникает в отношениях, связанных с завещательным отказом (легатом) и регулируется общими положениями обязательственного права, поскольку такое правопреемство наследственным не является.

 Сингулярный преемник приобретает не всю совокупность принадлежавших умершему прав и обязанностей, а только отдельное право и приобретает его не непосредственно от наследодателя, а через наследника. Наследодатель может обязать наследника совершить в пользу одного или нескольких лиц то или иное действие (например, предоставить в пожизненное пользование помещение в переходящем по наследству доме, передать из состава наследства какую-то вещь или несколько вещей, выдать определенную сумму денег и т.д.).

 Способы принятия наследства. Приобретению наследства посвящена гл. 64 ГК РФ. В соответствии со ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. Для этого наследник должен:

 а) ясно и однозначно изъявить волю на то, что он приобретет наследство (и в части прав, и в части вещей, и в части обязанностей);

 б) принять наследство одним из способов, предусмотренных в ст. 1153 ГК РФ;

 в) принять наследство в сроки, установленные законом (ст. 1154, 1155 ГК РФ).

 Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Например, наследник может принять наследство по завещанию, но не принять наследство по закону. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

 В соответствии с ч. 2 ст. 1152 ГК РФ наследство может быть принято:

 а) одним из наследников (что, однако, не означает, что остальные наследники приняли наследство);

 б) несколькими наследниками и даже их подавляющим большинством.

 Но и это не означает, что остальные наследники тоже приняли наследство. Иначе говоря, принятие наследства - акт волеизъявления каждого наследника в отдельности. Принятие наследства лишь несколькими из наследников означает, что на них возлагается исполнение обязанностей, предусмотренных законом. Действующее законодательство устанавливает, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Если, например, гражданин стал использовать квартиру до открытия наследства, это не означает, что данная квартира принадлежит ему.

 При переходе выморочного имущества в собственность Российской Федерации акта принятия наследства не требуется (ч. 1 ст. 1152 ГК РФ). Считается, что Российская Федерация приобрела наследство в силу ст. 1151 ГК РФ.

 Однако можно ли говорить о приобретении наследства, о принятии наследства в случаях, когда выморочное имущество передается, например, субъекту Российской Федерации в связи с федеральным законом, упомянутым в ч. 3 ст. 1151 ГК РФ? По мнению А.Н. Гуева, нет, поскольку в этом случае происходит не приобретение наследства, а переход права собственности на имущество от одного субъекта (России) к другому (в данном случае - субъекту Российской Федерации). Однако сама Российская Федерация именно приобрела наследство.

 Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (ч. 1 ст. 1153 ГК РФ). Таким уполномоченным должностным лицом может, например, выступать консул *(118). Заявление может подаваться лично, через представителя наследника, а также по почте. Если заявление подается не лично, подпись на нем должна быть засвидетельствована нотариусом или иным полномочным лицом в соответствии с законодательством о нотариате.

 В соответствии с п. 23 Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации *(119), на заявлении наследника о принятии наследства или отказе от него, принимаемом нотариусом в соответствии со ст. 62 Основ законодательства РФ о нотариате, проставляется дата его получения, заверенная подписью нотариуса. Подлинность подписи наследника на заявлении о принятии наследства или об отказе от него свидетельствуется нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Если заявление поступило по почте или передано другим лицом и подлинность подписи наследника на нем нотариально не засвидетельствована, оно принимается нотариусом, а наследнику предлагается выслать надлежащим образом оформленное заявление либо явиться лично в нотариальную контору.

 Нотариальное свидетельствование подлинности подписи не требуется, если наследник лично явился в нотариальную контору по месту открытия наследства и подал заявление. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника, о чем делает отметку на заявлении, на котором также указывает сведения о наследнике.

 Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

 вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

 принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

 произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

 оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

 Сроки принятия наследства. Пропуск сроков. Принятие наследства носит срочный характер. В соответствии со ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Если наследство открыто в день предполагаемой гибели гражданина-наследодателя, оно может быть принято в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, которым гражданин объявлен умершим. Согласно ч. 1 ст. 1114 ГК РФ при объявлении гражданина умершим днем открытия наследства считается либо день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, либо день смерти, указанный в решении суда.

 В соответствии с ч. 3 ст. 45 ГК РФ в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, о чем указывает в решении суда.

 На практике возникает вопрос: нет ли противоречий между правилами ст. 45 и 1114 ГК РФ, с одной стороны, и правилами ч. 1 ст. 1154 ГК РФ - с другой? Безусловно, определенное противоречие присутствует. В части 1 ст. 1154 ГК РФ законодатель говорит о том, что в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда (в то время как ст. 45 и 1114 ГК РФ предписывают в этих случаях исходить из дня смерти, указанного в решении суда). В данном случае необходимо руководствоваться правилами ст. 1154 ГК РФ, которые имеют характер специальных, а правила ст. 45 и 1114 ГК РФ носят характер общих.

 Наряду с общим сроком принятия наследства ГК РФ устанавливает также специальные сроки:

 в течение 6 месяцев со дня возникновения права наследования, если это право возникает вследствие отказа наследника от наследства или признания его недостойным наследником.

 в течение 3 месяцев со дня окончания общего срока принятия наследства для лиц, право наследования у которых возникает вследствие непринятия наследства другим наследником.

 Принятие наследства по истечении установленного срока осуществляется (ст. 1155 ГК РФ):

 1) по решению суда о восстановлении срока и признании наследника принявшим наследство, если наследник пропустил срок по уважительным причинам и при условии, что он обратился в суд в течение 6 месяцев после того, как причины пропуска отпали. Суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и признает ранее выданные свидетельства о праве на наследство недействительными;

 2) без обращения в суд при условии согласия в письменной форме всех наследников. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство аннулируются. Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.

 В качестве характерного примера судебной практики приведем Определение Судебной коллегии Верховного Суда РСФСР от 15 октября 1991 г.

 Наследница Ерхова до истечения шести месяцев со дня открытия наследства заключила письменный договор на продажу Бельмесовой полученного по наследству жилого дома. Этот договор был зарегистрирован в сельском Совете народных депутатов. Затем Ерхова обратилась в суд с иском к Бельмесовой о признании договора купли-продажи недействительным и выселении ее из дома; в обоснование иска она сослалась на то, что договор был совершен до истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства и до получения свидетельства о праве на наследство. Бельмесова иск не признала, ссылаясь на то, что Ерхова ей дом продала.

 Судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда, приняв дело к своему производству по первой инстанции, в иске отказала.

 В кассационной жалобе истица просила решение суда отменить и дело направить на новое рассмотрение, указав, что на время составления договора купли-продажи дома она его собственником не была, т.к. не получила свидетельство о праве на наследство.

 Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РСФСР 15 октября 1991 г. решение оставила без изменения, исходя из следующего. Судом установлено, что Ерхова после смерти отца - собственника жилого дома, являлась единственной наследницей по закону и завещанию. В соответствии со ст. 546 ГК РФ для приобретения наследства она должна его принять. Признается, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о его принятии. Указанные действия должны быть совершены в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени его открытия.

 Ерхова в течение указанного срока обратилась в нотариальный орган с заявлением о принятии наследства, поэтому она стала собственником наследства (жилого дома) со дня его открытия, т.е. смерти наследодателя (ст. 528 ГК РФ). Письменный договор купли-продажи дома был составлен и подписан сторонами 6 мая 1989 г., продажная цена дома - 13 800 руб. была покупателем выплачена, а продавец передал ему жилой дом. Таким образом, договор купли-продажи был исполнен, зарегистрирован в сельском Совете народных депутатов, т.е. совершен в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 239 ГК РФ.

 Пленум Верховного Суда РСФСР в п. 11 постановления от 23 апреля 1991 г. "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании" разъяснил, что получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника (ст. 557 ГК РФ). Поэтому отсутствие свидетельства не может служить основанием для отказа в принятии искового заявления по спору о наследстве (ст. 129 ГК РФ) и не влечет за собой утрату наследственных прав, если наследство было принято в срок, установленный ст. 546 ГК РФ. В связи с изложенным довод жалобы о том, что истица при заключении договора не являлась собственником дома, поскольку не получила свидетельство о праве на наследство, не обоснован *(120).

 Субъектный состав наследственных правоотношений. Современное наследственное право стран романо-германской правовой системы (континентальной) складывается из основных, элементарных понятий и категорий, разработанных в римском праве. Российское наследственное право, относясь к славянской правовой системе, унаследовало законодательные традиции римского права: наследование по закону и по завещанию, деление на очередность наследников по закону, ограничение свободы завещания путем выдела обязательной доли для ближайших родственников. *(121)

 При определении субъектов наследственных правоотношений четких позиций нет. Так, Е.А. Суханов отмечает, что субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники *(122). А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, т.к. "покойники субъектами правоотношений быть не могут" *(123).

 Наследодателем признается лицо, после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство. Это может быть гражданин России, иностранный гражданин или лицо, не имеющее гражданства (апатрид). При жизни гражданина все его имущество принадлежит только ему, и никакие другие лица (даже если они указаны в завещании или входят в круг наследников по закону) прав на его имущество не имеют. Наследодателями могут быть недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, т.к. основанием наследования является не воля умершего, а такое событие, как смерть человека. Юридические лица не могут оставлять наследства: при их прекращении (реорганизации) имущество переходит к другим лицам в установленном законом порядке (ст. 58 ГК РФ), а при их ликвидации правопреемства не возникает (ч. 1 ст. 61 ГК РФ).

 Наследник - это лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права: им может быть гражданин, юридическое лицо, государство в целом. При этом социальные образования признаются наследниками, если они существуют на момент открытия наследства. Например, если гражданин России оставил завещание в пользу Союза ССР, который к моменту открытия наследства перестал существовать, то имущество перейдет к государству-правопреемнику, т.е. к Российской Федерации. Юридические лица (в том числе иностранные) могут быть наследниками только по завещанию. Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства.

 Статья 1116 ГК РФ дает полный перечень лиц, которые могут призываться к наследованию:

 граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства;

 зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;

 лица, указанные в завещании;

 юридические лица, указанные в завещании и существующие на день открытия наследства;

 Российская Федерация - по завещанию;

 субъекты Российской Федерации - по завещанию;

 муниципальные образования - по завещанию;

 иностранные государства - по завещанию;

 международные организации - по завещанию;

 Российская Федерация (выморочное имущество) - наследование по закону *(124).

 Итак, законодатель выделяет десять основных позиций. Данный перечень закрытый и расширительному толкованию не подлежит. На первое место ставятся лица, находящиеся в живых в день открытия наследства, которые могут стать наследниками как по закону, так и по завещанию (ч. 1 ст. 1116 ГК РФ). Если наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его наследников относятся только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда, или на день вступления решения суда в законную силу.

 Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками. Не имеет значения пол, возраст, национальность, имущественное положение гражданина и т.п. Право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия.

 Говоря о лицах, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства, необходимо учитывать срок зачатия. Ребенок может родиться и через семь месяцев и через девять после зачатия. Поэтому на практике применяется следующее правило: ребенок является наследником, если родился в течение 300 дней с момента смерти супруга. Кроме того, мать ребенка могла не состоять в браке с наследодателем либо быть с ним в разводе.

 В таких случаях применяются нормы гл. 10 Семейного кодекса РФ (ст. 47, 48, 50 и 52) *(125).

 Согласно гражданскому законодательству за малолетних, несовершеннолетних лиц, а также лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными, сделки, связанные с принятием наследства, совершают их законные представители, опекуны, попечители.

 В завещании указываются конкретные лица, которым наследодатель пожелал оставить свое имущество. Этими лицами не обязательно должны быть родственники наследодателя, ими могут быть любые посторонние лица.

 Могут призываться к наследованию юридические лица, указанные в завещании и существующие надень открытия наследства. Если ко дню открытия наследства юридическое лицо было ликвидировано, имущество наследодателя будет наследоваться по закону.

 Положения об универсальном правопреемстве не допускают перехода только прав либо только обязанностей. Существенным представляется тот факт, что принятие наследства обладает обратной силой, т.е. имущество считается принадлежащим наследнику не с момента принятия наследства, а с момента его открытия *(126).

 Наследственное правопреемство только универсально. От него следует отличать преемство частное или сингулярное. Сингулярное правопреемство возникает в отношениях, связанных с завещательным отказом (легатом) и регулируется общими положениями обязательственного права, поскольку такое правопреемство наследственным не является. Существуют и другие точки зрения на этот вопрос. Так, М.В. Гордон допускал, что на легатария могут ложиться долги наследодателя *(127), а Ю.К. Толстой утверждал, что "при завещательном отказе имущество переходит к отказополучателю (легатарию) в порядке универсального правопреемства, подтверждением чему служит то, что по долгам умершего при определенных обстоятельствах придется расплачиваться и тем имуществом, которое было предназначено отказополучателю" *(128).

 Сингулярный преемник приобретает не всю совокупность принадлежавших умершему прав и обязанностей, а только отдельное право, и приобретает его не непосредственно от наследодателя, а через наследника. Наследодатель может обязать наследника совершить в пользу одного или нескольких лиц то или иное действие (например, предоставить в пожизненное пользование помещение в переходящем по наследству доме, передать из состава наследства какую-то вещь или несколько вещей, выдать определенную сумму денег и т.д.). Такое преемство в отдельных правах умершего наследованием не является. Для прекращения в отношении лица всех юридических отношений, связывавших его с другими лицами до этого момента, и возникновения права на фактическое осуществление перехода имущественных и некоторых личных неимущественных прав от этого лица к другому лицу необходимо наступление одного из юридических фактов, с которыми закон связывает такие последствия. Такими фактами закон признает:

 смерть гражданина;

 объявление гражданина умершим.

 При наличии одного из этих юридических фактов происходит открытие наследства.

 Институт выморочного имущества пришел к нам из римского права. Уже тогда выморочное имущество рассматривалось как наследство без наследника. Со времен Августа исключительное право на выморочное имущество приобретала казна принцепса, которая брала на себя также ответственность за долги наследодателя и легаты (отказы). Этими суммами принцепс распоряжался как своими собственными, ни перед кем не отчитываясь, но при этом используя их для возмещения всех государственных расходов.

 Выморочное имущество означало:

 что материальной выгодой не мог воспользоваться призванный к наследованию, т.е. оно достается другим или легатариям (отказополучаетлям), имевшим хотя бы одного ребенка;

 что имущество конфисковано.

 Со времен классического римского права институт выморочного имущества существенно изменился, что видно из. табл.

 

Таблица

 

 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

 │                      Имущество признается выморочным                      │

 ├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤

 │  по ГК РСФСР (ст. 552, 546, 550)  │          по ГК РФ (ст. 1151)          │

 ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

 │если       имущество       завещано│если у наследодателя нет наследников ни│

 │государству;                       │по закону, ни по завещанию;            │

 │если    у         наследодателя нет│если   наследники   не      имеют права│

 │наследников ни  по  закону,   ни по│наследовать;                           │

 │завещанию;                         │если    наследники        отстранены от│

 │если    все    наследники    лишены│наследования;                          │

 │завещателем права наследования;    │если никто  из  наследников  не  принял│

 │если  ни  один  из   наследников не│наследства;                            │

 │принял наследства                  │если  все  наследники     отказались от│

 │                                   │наследства, но никто из них не  указал,│

 │                                   │что  отказывается  в   пользу   другого│

 │                                   │наследника                             │

 └───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

 

 Поясним данную таблицу. Согласно действовавшему ранее ГК РСФСР если кто-нибудь из наследников отказался от наследства в пользу государства, к государству переходит причитавшаяся этому наследнику доля наследственного имущества, а если при отсутствии наследников по закону завещана только часть имущества наследодателя, остальная часть переходит к государству. При этом государству не нужно осуществлять никаких специальных действий, направленных на принятие наследства. После признания имущества перешедшим по праву наследования к государству нотариус направляет соответствующему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве государства на наследство.

 Рассмотрим пример из судебной практики (постановление Президиума Верховного Суда РФ от 31 января 1996 г. "Наследник имеет преимущественное право на квартиру в доме ЖСК после смерти наследодателя, если он пользовался при его жизни спорной квартирой").

 Член ЖСК-72 Центрального района г. Тулы Ф. умерла в апреле 1988 г. С заявлением о предоставлении освободившейся квартиры в доме кооператива обратились члены ЖСК 3., нуждающаяся в улучшении жилищных условий, и Д., полагая, что имеют преимущественное право на получение этой квартиры. Решением общего собрания членов ЖСК в январе 1991 г. квартира была предоставлена 3. для отселения семьи сына Ж.

 Д. обратилась в суд с иском о признании недействительным решения общего собрания членов ЖСК и признании за ней права на получение упомянутой квартиры, ссылаясь на то, что проживала единой семьей с престарелой Ф. на протяжении 13 лет до дня ее смерти, полностью содержала ее, осуществляя необходимую помощь. Пай за квартиру Ф. завещала ей. Решением Зареченского районного народного суда г. Тулы (оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Тульского областного суда) требования Д. были удовлетворены. Постановлением президиума Тульского областного суда протест прокурора области об отмене судебных постановлений был оставлен без удовлетворения. Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ оставлен без удовлетворения протест заместителя Генерального прокурора РФ, в котором ставился вопрос об отмене судебных решений. 31 января 1996 г. аналогичный протест заместителя Генерального прокурора РФ Президиум Верховного Суда РФ оставил без удовлетворения, указав следующее.

 Разрешая данный спор, суд проверил все обстоятельства дела и обоснованно пришел к выводу о том, что Д. в последние 13 лет жизни Ф. проживала с ней одной семьей, взяла ее на свое иждивение, осуществляла за ней постоянный уход, в котором Ф. нуждалась по состоянию здоровья и в силу престарелого возраста. В судебном заседании достоверно установлено, что Д., проживая совместно с Ф., ремонтировала квартиру на свои средства, пыталась обменять свою квартиру и ее, чтобы съехаться с ней в одну, но обмен не состоялся ввиду отсутствия подходящего варианта. Этот вывод суда подтвержден представленными в деле доказательствами, получившими оценку в решении, в том числе показаниями многих свидетелей, среди которых была родная сестра умершей Ф., проживавшая с ней на одной лестничной площадке. Поэтому суд сделал правильный вывод о том, что Д. (как наследница Ф. и как член ее семьи, пользовавшаяся квартирой при жизни последней) приобрела право пользования спорной квартирой в доме ЖСК и имеет преимущественное право на пользование этой жилой площадью после смерти Ф.

 Является несостоятельной ссылка в протесте на то, что суд не мог признать Д. членом семьи Ф., поскольку она и Ф. являлись соседями и пользователями двух разных квартир на одной лестничной площадке в кооперативном доме, имели самостоятельные источники средств существования, у Д. имеется своя семья. Всем представленным доказательствам по делу судом дана правильная оценка согласно требованиям ст. 56 ГПК РСФСР. Суд правильно признал, что Д. и Ф. проживали вместе как члены одной семьи, исходя из всех конкретных обстоятельств дела.

 Доводы протеста о том, что Д., унаследовав только пай на квартиру, а не саму квартиру, не имеет права как наследник на пользование квартирой, не могли повлечь отмену судебных постановлений, поскольку суд удовлетворил ее требования по иным основаниям: как наследника Ф., пользовавшегося указанной квартирой при жизни наследодателя, и как члена ее семьи. Данные выводы суда основаны на положениях действовавшего на время открытия наследства 26 апреля 1988 г. Примерного устава ЖСК и разъяснении постановления Пленума Верховного Суда СССР от 3 февраля 1988 г. "О применении судами законодательства при рассмотрении дел по спорам между гражданами и жилищно-строительными кооперативами".

 Ссылка в протесте на то, что Д. не нуждалась в улучшении жилищных условий, т.к., по имеющимся данным на 5 июля 1995 г., она проживала вдвоем с мужем в трехкомнатной квартире площадью 46 кв.м, неосновательна, поскольку сыновья истицы и члены их семей забронировали жилое помещение в ее квартире в установленном законом порядке в связи с выездом на работу в районы Крайнего Севера. С учетом всех конкретных обстоятельств данного дела суд правильно разрешил возникший спор и оснований для отмены судебных постановлений не имеется.

 Судебная защита права наследования. Общественные отношения, складывающиеся в сфере наследственного права (при нотариальном удостоверении завещания, при открытии и принятии наследства, при выдаче нотариусами свидетельств о праве на наследство по закону и по завещанию, при принятии мер по охране наследственного имущества), не всегда носят бесспорный характер. Более того, в большинстве случаев наследники, не договорившись между собой, вынуждены решать свой "наследственный" спор в суде. Действительно, на практике между субъектами наследственного права возникают разнообразные разногласия по вопросу объема и содержания их взаимных прав и обязанностей. Так, лица, претендующие на наследство, могут быть не согласны с распределением между ними наследственного имущества; наследники могут оспаривать завещание; нотариус может отказать в удостоверении завещания или в выдаче свидетельства о права на наследство.

 Во всех этих случаях наследственное дело перестает относиться к сфере нотариальной юрисдикции, что совершенно логично, поскольку нотариусы полномочны осуществлять нотариальные действия лишь в отношении тех правоотношений, которые отвечают критерию бесспорности, т.е. в тех случаях, когда между заинтересованными субъектами отсутствует спор о праве материальном. При наличии же такого спора (а на практике это не редкость) нотариус не вправе совершать нотариальное действие, а заинтересованные лица вправе обратиться в суд за защитой своих прав и законных интересов с соответствующим иском или заявлением.

 Конституционное право на обращение в суд является надежной гарантией защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций и обеспечивается организационными, экономическими и собственно юридическими гарантиями: действием принципов гражданского процессуального права, доступностью судебной формы защиты права, невысокими размерами госпошлины, наличием в гражданском процессуальном законодательстве исчерпывающего перечня оснований к отказу в принятии заявления и др. *(129)

 Немаловажным для реализации конституционного права граждан и организаций на обращение в суд является и закрепленное в ч. 2 ст. 3 ГПК РФ правило, в соответствии с которым отказ от права на обращение в суд недействителен, причем независимо от того, как он был сделан: в общей форме, или для какой-то категории дел, или в отношении споров, возникших или могущих возникнуть в будущем из конкретного договора.

 Норма о недействительности отказа от права на обращение в суд не лишает заинтересованные лица права по их соглашению передать имеющийся между ними спор на разрешение третейского суда, если иное не установлено федеральным законом.

 Обратиться в суд за защитой свои нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов может любое заинтересованное лицо. Свое субъективное право на обращение в суд заинтересованное лицо может реализовать исключительно в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, т.е. путем подачи искового заявления, заявления (по делам особого производства), кассационной жалобы и т.п.

 Порядок гражданского судопроизводства в федеральных судах общей юрисдикции определяется Конституцией РФ, Федеральным конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации", Гражданским процессуальным кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами.

 Судоустройство и гражданское процессуальное законодательство в соответствии с п. "о" ст. 71 Конституции РФ находятся в ведении Российской Федерации. Органы государственной власти субъектов в составе Российской Федерации и органы местного самоуправления не вправе принимать законы, какие-либо другие нормативные акты, регулирующие порядок гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции. В случае принятия этими органами нормативных правовых актов по вопросам гражданского судопроизводства, такие акты не подлежат применению, и решения, вынесенные судебными органами в соответствии с ними, подлежат отмене как постановленные с нарушением гражданского процессуального законодательства.

 Центром системы права России и важнейшим элементом системы источников гражданского процессуального права является Конституция РФ 1993 г. Целый ряд конституционных норм имеют непосредственное отношение к гражданскому процессу. Статья 46 Конституции РФ гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Кроме того, никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде или тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом (ст. 47 Конституции РФ).

 В соответствии со ст. 50 Конституции РФ при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона. Статья 51 закрепляет правило свидетельского иммунитета: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

 Конституция РФ определяет конституционные основы системы принципов гражданского судопроизводства, закрепляя такие принципы, как: принцип осуществления правосудия только судом (ст. 118), принцип независимости судей и подчинения их только закону (ст. 120), принцип гласности (ст. 123), принцип состязательности (ст. 123), принцип процессуального равноправия сторон (ст. 123), принцип назначаемости судей судов общей юрисдикции (ст. 128) и др.

 Вторым по значимости после Конституции РФ для рассмотрения и разрешения гражданских дел является Гражданский процессуальный кодекс РФ, принятый Государственной Думой 23 октября 2002 г., одобренный Советом Федерации 30 октября 2002 г. и введенный в действие с 1 февраля 2003 г. *(130)

 ГПК РФ представляет собой кодифицированный нормативный правовой акт, регламентирующий порядок гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции на всех стадиях гражданского процесса: в стадиях предъявления иска, подготовки дела к судебному разбирательству, судебного разбирательства и т.д.

 В процессе рассмотрения и разрешения судами споров, возникающих из наследственных правоотношений, применению подлежат не только перечисленные выше нормативные акты, но и другие федеральные законы, необходимые судам для установления действительных обстоятельств дел, определения прав и обязанностей заинтересованных субъектов.

 Это прежде всего Гражданский кодекс РФ, части первая, вторая и третья. Первая часть ГК РФ *(131) содержит нормы о субъектах и объектах гражданских прав; правила, необходимые для решения вопросов дееспособности физических и правоспособности юридических лиц; институты признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления гражданина умершим; нормы о представительстве и иные нормы, необходимые для рассмотрения наследственных дел.

 Вторая часть ГК РФ *(132), регулирующая отдельные виды обязательств, подлежит применению при рассмотрении и разрешении наследственных дел, например при решении вопроса о вхождении в состав наследственной массы, распределяемой между наследниками, объекта недвижимого имущества, договор купли-продажи которого заключен наследодателем, однако не прошел государственной регистрации до момента его смерти и открытия наследства.

 Особое значение имеет третья часть ГК РФ *(133), посвященная регулированию отношений в сфере наследования. Она содержит нормы об основаниях наследования, времени и месте открытия наследства, круге наследников по закону, форме и содержании завещания, его исполнении, изменении и отмене, правах и обязанностях наследников и пр.

 Нормы, необходимые для рассмотрения наследственных дел, содержатся также в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате *(134), Жилищном кодексе РФ, Семейном кодексе РФ и других нормативных правовых актах, а также в федеральных законах, которыми в ГПК РФ вносятся изменения и дополнения. Так, например, 27 октября 1995 г. Государственной Думой РФ был принят Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР" *(135).

 Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила гражданского судопроизводства, чем те, которые предусмотрены законом, применяются правила международного договора.

 Пределы действия нормативных правовых актов во времени при рассмотрении и разрешении дел в сфере наследования определяются в соответствии с нормой п. 3 ст. 1 ГПК РФ: гражданское судопроизводство ведется в соответствии с федеральными законами, действующими во время рассмотрения и разрешения гражданского дела, совершения отдельных процессуальных действий или исполнения судебных постановлений. В случае принятия и вступления в силу нового закона после возникновения дела в суде суд обязан применить новый закон *(136).

 Выясняя, какие нормы права подлежат применению, судам необходимо исходить из того, что круг наследников, состав наследственного имущества, порядок и сроки принятия наследства определяются законом, действовавшим на момент открытия наследства.

 Так, К. обратилась в суд с иском к Ш. о признании права собственности на 7/16 дома, ссылаясь на то, что 1/4 дома принадлежит ей по праву наследования после смерти матери в 1939 г., а 3/16 - по праву наследования после смерти отца в 1987 г. Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, не признав за К. право собственности на 1/4 часть дома. Кассационная инстанция оставила решение суда без изменения.

 Президиум Ставропольского краевого суда, рассмотрев дело в порядке надзора, решение отменил и направил дело на новое рассмотрение по следующим основаниям. Суд первой и кассационной инстанции признал необоснованным требование истицы о признании права собственности на 1/4 часть дома после смерти матери, поскольку не были представлены доказательства о принятии наследства. Но из материалов дела следует, что дом принадлежал матери и ее брату в равных долях. После смерти матери отец истицы выкупил остальную часть дома у брата. Истица проживала в этом доме с отцом. Суд не дал правильной оценки доводам истицы. Вопрос о принятии наследства должен был рассматриваться в соответствии с законом, действовавшим на момент открытия наследства. В 1939 г. действовал ГК РСФСР 1922 г. В соответствии с ч. 1 ст. 429 ГК РСФСР 1922 г. если присутствующий вместе открытия наследник в течение 3 месяцев со дня открытия наследства не заявит надлежащему нотариальному органу об отказе от наследства, то он считается принявшим наследство. Истица и ее отец с таким заявлением не обращались. Доказательства вступления в наследство по ГК РСФСР 1964 г. представлять не нужно *(137).

 В соответствии со ст. 11 ГПК РФ суд обязан разрешать гражданские дела на основании Конституции РФ, международных договоров Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента РФ нормативных правовых актов Правительства РФ, нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, конституций (уставов), законов, иных нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Суд разрешает гражданские дела исходя из обычаев делового оборота в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами.

 Таким образом, при выборе нормы, подлежащей применению в конкретном деле, суд должен исходить из того, что на первом месте в иерархии правовых актов находится Конституция РФ - нормативный акт, имеющий высшую юридическую силу и прямое действие. Все законы и иные нормативные акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ (ст. 15).

 По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории РФ. Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные акты субъектов Российской Федерации.

 Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации республики, края, области, города федерального значения, автономная область и автономные округа осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных актов. Законы и иные нормативные акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 76 Конституции).

 Указы Президента РФ, регулирующие гражданские отношения, не должны противоречить ГК РФ и иным законам, регулирующим эти отношения. Постановления Правительства РФ, содержащие нормы гражданского права, принимаются им на основании и во исполнение ГК РФ, иных законов и указов Президента РФ.

 Суд, установив при разрешении гражданского дела, что нормативный правовой акт не соответствует нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, применяет нормы акта, имеющего наибольшую юридическую силу. В случае противоречия закона или иного правового акта Конституции РФ суд должен принять решение в соответствии с Конституцией. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в России, действует федеральный закон. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта РФ, изданным по предметам ведения субъектов РФ, действует нормативный акт субъекта РФ (ст. 76 Конституции).

 В случае противоречия указа Президента РФ или постановления Правительства РФ Гражданскому кодексу РФ или иному закону применяется Кодекс или соответствующий закон (ст. 3 ГК).

 При рассмотрении и разрешении спора суд может прийти к выводу, что примененный или подлежащий применению в данном деле закон противоречит Конституции РФ. В этом случае суд может обратиться в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности данного закона. Запрос допустим, если закон применен или подлежит, по мнению суда, применению в рассматриваемом им конкретном деле.

 В период с момента вынесения решения суда об обращении в Конституционный Суд РФ и до принятия постановления Конституционного Суда производство по делу или исполнение вынесенного судом по делу решения приостанавливается (ст. 103 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации").

 Большое значение для правильного применения закона при разрешении конкретных дел имеют разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. В случае отсутствия норм права, регулирующих спорное отношение, суд применяет нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких норм разрешает дело исходя из общих начал и смысла законодательства (аналогия права). Применение закона и права по аналогии должно быть мотивировано в решении суда.

 Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законом, суд при разрешении гражданского дела применяет правила международного договора. Таким образом, действующим законодательством устанавливается приоритет норм, установленных международным договором РФ перед внутренним законодательством. Суд в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации при разрешении дел применяет нормы иностранного права.

 При рассмотрении судами дел, вытекающих из наследственных правоотношений, перед судом прежде всего стоит задача по правильному и своевременному рассмотрению и разрешению гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций. На всех стадиях процесса, при совершении любого процессуального действия суд должен исходить из необходимости защиты конкретного субъективного права человека и гражданина. Вынося решение по делу, суд общей юрисдикции ставит точку в споре относительно субъективных прав сторон процесса: в случае удовлетворения иска суд своим решением защищает права истца, подвергнувшиеся нарушению или оспариваемые ответчиком; в случае отказа в удовлетворении исковых требований суд защищает права ответчика от необоснованных и незаконных требований истца. При вынесении судом определения об утверждении мирового соглашения или решения о частичном удовлетворении иска имеет место защита и прав истца, и прав ответчика.

 Задачей гражданского судопроизводства является также защита прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами соответствующих отношений.

 Гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду. Содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений суд осуществляет, в частности, путем вынесения частных определений *(138). Круг субъектов, имеющих право на возбуждение гражданского дела в суде, определен законодателем. В соответствии с ч. 1 ст. 4 ГПК РФ возбуждение гражданского дела в суде происходит по заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав, свобод и законных интересов.

 В случаях, предусмотренных ГПК РФ, другими федеральными законами, гражданское дело может быть возбуждено по заявлению лица, выступающего от своего имени в защиту прав, свобод и законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

 Таким образом, субъекты, имеющие право на обращение в суд, подразделяются на две группы:

 1) лица, обращающиеся в суд за защитой своего права, свободы или охраняемого законом интереса;

 2) лица, обращающиеся в суд за защитой прав других лиц либо в защиту государственных или общественных интересов.

 К первой группе относятся истцы, третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, заявители по делам особого производства, а также граждане, обращающиеся в суд с жалобами по делам, возникающим из административно-правовых отношений.

 На практике возбуждение гражданского дела происходит чаще всего именно по инициативе этих лиц. Критерий отличия их от субъектов второй группы - наличие заинтересованности в исходе дела. Отсутствие заинтересованности в исходе дела лица, подающего иск, не всегда является основанием для отказа в принятии иска, это может говорить о предъявлении им иска в защиту прав другого лица.

 Предъявление иска в интересах другого лица возможно только в случаях, прямо предусмотренных законом. Обращаться в суд за защитой прав других лиц либо в защиту государственных или общественных интересов вправе прокурор, органы государственной власти, общественные организации и граждане. Эта группа лиц имеет не материальный интерес в исходе дела, а процессуальный: при отсутствии личной заинтересованности в исходе дела они обращаются в суд не в защиту своих прав, свобод и охраняемых законом интересов, а за защитой прав, свобод и законных интересов иных лиц, а также в защиту государственных и общественных интересов.

 Все субъекты, имеющие право на обращение в суд, имеют процессуальный интерес в исходе дела, все они являются участвующими в деле лицами и законодательно наделены определенными процессуальными правами, необходимыми для доказывания суду в процессе рассмотрения дела обоснованность заявленных требований.

 Право на обращение в суд обеспечивается комплексом законодательных, правоприменительных, экономических, организационных, кадровых и других мер *(139). Процессуальными гарантиями права на судебную защиту являются принципы гражданского судопроизводства, закрепляемые действующим гражданским процессуальным законодательством. Важность процессуальных гарантий права на судебную защиту была отмечена в ряде постановлений Конституционного Суда РФ. Например, в Постановлении от 14 апреля 1999 г. N 6-П по делу о проверке конституционности положений ч. 1 ст. 325 ГПК РСФСР в связи с жалобами граждан Дрибинского Б.Л. и Майстрова А.А. Конституционный Суд указал, в частности, что право на судебную защиту относится к основным неотчуждаемым правам и свободам человека; в Российской Федерации оно признается и гарантируется согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 17, ч. 1 ст. 46 Конституции РФ.

 В соответствии со смыслом основных международных правовых актов в области защиты прав и свобод человека и гражданина: Всеобщей декларации прав человека (ст. 7, 8, 10), Международного пакта о гражданских и политических правах (ст. 14), Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ст. 6) - право на судебную защиту предполагает наличие конкретных гарантий, которые позволяли бы реализовывать его в полном объеме и обеспечить эффективное восстановление в правах посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости *(140).

 Рассмотрим основные принципы, в соответствии с которыми производится рассмотрение и разрешение судами общей юрисдикции гражданских дел.

 Классификация принципов гражданского процесса проводится по различным основаниям, в частности в зависимости от юридической силы источника закрепления (конституционные и закрепляемые отраслевым законодательством); в зависимости от сферы действия (межотраслевые, отраслевые). Наиболее распространенной является классификация принципов гражданского процесса в зависимости от объекта регулирования:

 1) принципы организационно-функциональные, т.е. являющиеся одновременно принципами организации правосудия (судоустройственные) и функциональными;

 2) принципы, определяющие процессуальную деятельность суда и участников процесса (функциональные) *(141).

 

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 19      Главы: <   9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.