Ф
Форма и порядок совершения завещания. К форме завещания законом предъявляется ряд особых требований, несоблюдение которых влечет недействительность завещания. Согласно ч. 1 ст. 1124 ГК РФ завещание должно быть совершено в письменной форме, которая предполагает исполнение завещания на бумажном носителе либо лично завещателем, либо нотариусом со слов завещателя (ч. 1 ст. 1125 ГК РФ). Во всех случаях закон допускает возможность использования технических средств - компьютера, пишущей машинки и т.п. Исключение из этого правила составляет закрытое завещание, которое согласно ч. 2 ст. 1126 ГК РФ должно быть написано завещателем собственноручно. Несоблюдение этого правила неизбежно влечет недействительность закрытого завещания.
При собственноручном исполнении завещания следует иметь в виду, что нотариусы не принимают для совершения нотариальных действий документы, имеющие подчистки или приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления, а также документы, написанные карандашом. Текст завещания должен быть написан четко и ясно, относящиеся к его содержанию числа и сроки обозначены хотя бы один раз словами, а наименования юридических лиц - без сокращений, с указанием адресов их органов. Фамилии, имена и отчества граждан, адрес их места жительства должны быть написаны полностью. Во многих зарубежных государствах (Голландии, Германии, Англии, США и др.) уже давно существует практика составления собственноручных письменных завещаний, необязательно удостоверенных нотариусом. Однако применительно к российской действительности, с ее несовершенной судебной системой и достаточно криминализированной обстановкой, в которой существует определенный "бизнес по похищению людей", можно предположить, что в суде нередко будет подтверждаться то, чего не было в действительности. Поэтому такую форму завещания вводить еще рано.
В соответствии со ст. 45 Основ законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 *(146) в завещании, объем которого превышает один лист, все листы должны быть прошиты и пронумерованы.
Согласно ч. 3 ст. 1125 ГК РФ завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Вместе с тем закон допускает, что в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности некоторые граждане неспособны подписать завещание собственноручно. В этом случае завещание может быть подписано другим гражданином собственноручно только по просьбе завещателя в присутствии нотариуса. Такое завещание должно содержать указание на причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилию, имя, отчество, место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
В соответствии с ч. 4 ст. 1124 ГК РФ на завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, которые являются необходимым условием действительности завещания. Это объясняется тем, что, по общему правилу, именно с момента удостоверения завещание признается совершенным *(147). Исключение составляет закрытое завещание, которое само по себе нотариально не удостоверяется.
Согласно ч. 1 ст. 1124 ГК РФ завещание должно быть удостоверено нотариусом. Нотариусы в своей деятельности должны руководствоваться Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Федерации и иными нормативными правовыми актами, в частности: ГК РФ, Основами законодательства РФ о нотариате, приказом Минюста РФ от 15 марта 2000 г. N 91 "Об утверждении Методических рекомендаций по совершенствованию отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации" *(148) и др.
В соответствии со ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате гражданину может быть отказано в удостоверении завещания в случаях, когда:
завещание не соответствует требованиям закона (части третьей ГК РФ);
с просьбой о совершении данного нотариального действия обратилось лицо, не являющееся завещателем;
с просьбой об удостоверении завещания обратилось недееспособное лицо (причем недееспособность гражданина должна быть подтверждена вступившим в законную силу решением суда; в противном случае презюмируется, что лицо является дееспособным).
Если у нотариуса возникли сомнения в дееспособности гражданина, он имеет право отложить удостоверение завещания в порядке ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате с целью выяснения вопроса о том, имеется ли решение суда о признании этого гражданина недееспособным. Отказать в удостоверении завещания до получения этой информации нотариус не вправе.
В соответствии с Законом РФ от 9 декабря 1991 г. N 2005-1 "О государственной пошлине" за совершение нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных контор, а также за составление ими проектов документов взимается государственная пошлина в следующих размерах:
за удостоверение завещаний - 1 МРОТ (подп. 6 п. 4 ст. 4);
за составление проектов завещаний - 20% от 1 МРОТ (подп. 24 п. 4 ст. 4);
за выполнение технической работы по изготовлению документов - 2% от 1 МРОТ за страницу (подп. 26 п. 4 ст. 4).
За нотариальные действия, совершаемые вне помещения нотариальной конторы, государственная пошлина взимается в полуторном размере. Согласно ч. 1 ст. 1124 ГК РФ завещание может быть удостоверено другими лицами в случаях, предусмотренных законом. Этот перечень сформулирован в ч. 1 ст. 1127 ГК РФ исчерпывающим образом *(149).
Основные случаи совершения завещания, которое приравнивается к нотариально удостоверенному:
1) завещания лиц, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях, удостоверяются главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других лечебных учреждений;
2) завещания лиц, проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверяются директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
3) завещания лиц, находящихся во время плавания на судах, плавающих под флагом Российской Федерации, удостоверяются капитанами этих судов;
4) завещания лиц, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверяются начальниками этих экспедиций;
5) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, завещания работающих в этих частях гражданских лиц и членов их семей и членов семей военнослужащих удостоверяются командирами воинских частей;
6) завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверяются начальниками мест лишения свободы.
Завещание, удостоверенное в таких случаях, должно быть, как только для этого представится соответствующая возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу *(150).
Вопросы и ответы
Что понимается под понятием "наследование"? Претерпело ли это понятие какие-либо изменения в части третьей ГК РФ по сравнению со старым Кодексом?
Жданова B.C.,
г. Реутов, менеджер
В соответствии со ст. 1110 ГК РФ при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил Кодекса не следует иное. Частью 2 ст. 1110 ГК РФ предусмотрено, что наследственные отношения в случаях, предусмотренных законом, могут регулироваться и подзаконными нормативными правовыми актами. Итак, наследование можно понимать в двух смыслах - широком и узком. В широком смысле наследование означает переход после смерти лица его имущественных прав и обязанностей к другому лицу. В этом смысле мы должны различать два вида наследования: по закону и по завещанию. В узком смысле понятие "наследование" означает естественное преемство в соответствии с законом имущественных прав и обязанностей лицами, которые состояли с наследодателем в определенных родственных отношениях.
Безусловно, главным объектом наследования является имущество покойного, т.е. все то, что являлось его частной собственностью, а также его имущественные и неимущественные права и обязанности. Только с учетом развития рыночных отношений на современном этапе, распространения брачных договоров при заключении браков имущество рассматривается с позиции личной собственности. Говоря о наследовании, законодатель учитывает, что каждая личность при жизни имела то или иное имущество, которым владело, пользовалось и распоряжалось для удовлетворения своих жизненных потребностей. Именно поэтому законодатель беспрепятственно предоставляет гражданину возможность свободно распорядиться этим имуществом на случай смерти. Распорядиться можно двумя способами. Первый - составление завещания, в котором выражается желание наследодателя, кому и какой объем прав передать на конкретное имущество. Второй способ - наследование по закону. Суть наследования по закону весьма удачно выразил С.Н. Братусь:
"Наследование по закону основано на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе - путем завещательного распоряжения" (Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 69, 70). Таким образом, наследование - это переход после смерти лица его имущественных прав и обязанностей к иным лицам, чей круг определен завещанием покойного или правилами наследования по закону. Таким образом, если наследодатель не изъявил свою волю по распоряжению принадлежащим ему имуществом в завещании, то наследство переходит к оставшимся членам семьи для обеспечения их жизненных потребностей.
К основным принципам наследования относятся следующие:
основанием открытия наследства признается смерть лица;
время открытия наследства наступает с момента смерти наследодателя;
место открытия наследства соответствует месту жительства наследодателя или месту нахождения его имущества;
наследственное имущество включает в себя как имущественные права, так и обязанности, которыми наследодатель обладал на момент смерти;
лица, которые могут призываться к наследованию;
лица, которые не могут призываться к наследованию.
Основной задачей при наследовании на современном этапе развития рыночных отношений в России является сбалансированность между двумя крайностями - индивидуальной волей наследодателя, который может завещать все свое имущество третьим лицам, и установленными законом правилами наследования его членов семьи (включая правила определения обязательных долей).
Интересно, что ГК РСФСР 1964 г. не давал определение понятий "наследство" и "наследование". В части третьей ГК РФ впервые на законодательном уровне дается такое определение. Под наследством понимают "принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности" (ч. 1 ст. 1112). Существенным следует признать уточнение о том, что "не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина...". Итак, в состав наследства входят вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение.
Какие права не входят в наследственное имущество? Это право на алименты (поскольку выплата алиментов считается обязанностью, неразрывно связанной с личностью наследодателя, и никакое другое лицо (наследник) не должно платить алименты после его смерти); право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина; личные неимущественные права и другие нематериальные блага, а также государственные награды, которых был при жизни удостоен наследодатель, поскольку они связаны с его личностью и его заслугами перед страной.
Что считается временем и местом открытия наследства, какими нормативными актами, помимо Гражданского кодекса РФ регулируются эти понятия?
Петухов И. Т.,
строитель
Согласно ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Из нормы данной статьи видно, что законодатель указывает на одно из основных условий открытия наследства - смерть гражданина. Статья 17 ГК РФ говорит о правоспособности гражданина, которая возникает в полном объеме в момент рождения человека. Правоспособность у всех граждан равная и неотчуждаемая, прекращается со смертью гражданина. Если соблюдены все условия ст. 45 ГК РФ, на основании которых гражданин признается судом умершим, суд выносит решение об объявлении его умершим. Решающее значение в данном случае имеет срок отсутствия гражданина (5 лет), в течение которого в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. Несколько иные условия предусмотрены для объявления судом умершим военнослужащего. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.
Итак, наследство открывается со смертью гражданина. Смерть - это прекращение жизнедеятельности организма. Возможна и клиническая смерть (короткий период после прекращения дыхания и сердечной деятельности, в который еще сохраняется жизнеспособность тканей), но она не является основанием для открытия наследства. Для этого должна наступить смерть биологическая - необратимое прекращение биологических процессов в клетках и тканях организма. В любом случае, перед тем как откроется наследство, должны быть: документы, удостоверяющие факт смерти гражданина, если наступила смерть из-за старости, болезни, по другим причинам; решение суда, если суд объявил гражданина умершим. Свидетельство о смерти выдается родственникам умершего на основании регистрации органов ЗАГСа по последнему месту жительства умершего или по месту наступления смерти (месту обнаружения трупа). Основанием для регистрации смерти служит врачебное свидетельство или фельдшерская справка о смерти, выданные медицинским учреждением. Согласно ч. 1 ст. 1114 ГК РФ днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства считается день вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим. Следует отметить, что если в суде днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели (при наличии подтверждающих это обстоятельств), то днем гибели будет не день вынесения решения суда, а признанный в суде день гибели, что обязательно должно быть отражено в судебном решении. Время открытия наследства является существенным условием наследования, поскольку от этого зависит применение того или иного законодательства. Правовые акты могут изменяться, и в зависимости от того, когда наступила смерть наследодателя, будут применяться те или иные нормы права. Например, если время открытия наследства - 25 июня, не может применяться законодательство, которое было принято после 10 июня. В данном случае надо руководствоваться тем, что закон не имеет обратной силы. Или, например, если один наследодатель умер 27 февраля 2002 г., а другой 2 марта 2002 г., то в первом случае будут применяться нормы ГК РСФСР 1964 г., а во втором - нормы части третьей ГК РФ, вступившей в силу с 1 марта 2002 г. Данный пример, однако, распространяется к наследованию по закону, поскольку в соответствии со ст. 7 Федерального закона N 143-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации", подписанного Президентом РФ 26 ноября 2001 г., "к завещаниям, совершенным до введения в действие части третьей Кодекса, применяются правила об основаниях недействительности завещания, действовавшие на день совершения завещания". Согласно ч. 2 ст. 1114 ГК РФ граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. Местом открытия наследства, согласно ст. 1115 ГК РФ, является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое имущество находится в разных местах, то местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или наиболее ценной его части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. Следует особо отметить, что ценность имущества носит относительный характер и определяется не только из рыночной цены, но и из самого места расположения, особенно если касается недвижимости. Ценность имущества, с учетом рыночной стоимости, будет устанавливаться с позиции денежной стоимости на момент открытия наследства. Момент открытия наследства с точки зрения рыночной стоимости может быть выгодным и менее выгодным в денежном выражении.
Предусмотрено два способа принятия наследства: путем подачи нотариусу по месту открытия наследства заявления наследника о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство или путем "совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства" (ч. 2 ст. 1153). Данная норма содержалась в ГК РСФСР и стала традицией для наследственных правоотношений в России. Аналогичная норма (с поправкой на то, что наследник извещает районного судью) действует в Болгарии, Италии, Франции. Другая традиция сложилась в Венгрии и ФРГ, где наследник получает причитающееся ему наследственное имущество без совершения особых правовых действий по его принятию. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда. Содержание данной статьи практически полностью соответствует ст. 528 ГК РСФСР. С открытием наследства самым непосредственным образом связаны многочисленные юридически значимые для участников наследования обстоятельства. Устанавливается круг наследников, определяется возможность перехода права на принятие наследства к иным лицам (наследственная трансмиссия - ст. 1156 ГК), объем наследственного имущества, законодательство, которое следует применять к данному случаю наследования, устанавливается необходимость принятия мер по охране наследства, совершаются фактические и нотариальные действия, связанные с принятием наследства либо отказом от него и т.п. Все это определяет важность и необходимость законодательного определения времени и места открытия наследства.
Какие существуют основания наследования имущества? Что означает универсальное правопреемство и кто может призываться к наследованию?
Середова М.И.,
г. Санкт-Петербург, преподаватель
Согласно ст. 1111 ГК РФ наследование осуществляется двумя способами: по закону и по завещанию. Причем наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных частью третьей ГК РФ. Жизнь почти каждого человека основана на следующих постулатах: человек имеет свою индивидуальную собственность, имущество; он поддерживает свою жизнь за счет этого имущества; его жизнь протекает в семье и индивидуальное имущество каждого из членов семьи служит поддержанию совместной жизни; каждый вправе свободно распоряжаться своей собственностью, в том числе и на случай своей смерти. Интересно, что перед принятием официального решения, что данное наследование будет осуществляться по завещанию, само завещание проверяется на законность, т.е. на соответствие его формы основным правилам составления завещаний, установленных Кодексом или федеральными законами. Также проверяется, были ли какие-либо отмены или изменения завещания; если было несколько завещаний, то признается действительным завещание, составленное позднее всех. Несмотря на свободу завещания, его исполнение осуществляется в строгом соответствии с законом, т.е. соблюдается право на обязательную долю в наследстве, наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя и иные обстоятельства, указанные в законодательстве.
Законодатель делает упор на то, что наследство переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Наследуется все имеющееся на момент смерти наследодателя имущество без каких-либо изъятий. Согласно ст. 1116 ГК РФ к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства. К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону - Российская Федерация в соответствии со ст. 1151 ГК РФ.
Говоря о лицах, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства, необходимо учитывать срок зачатия. Как известно, ребенок может родиться и через семь и через девять месяцев после зачатия. Поэтому на практике применяется следующее правило: ребенок является наследником, если родился в течение 300 дней с момента смерти супруга. Кроме того, мать ребенка могла не состоять в браке с наследодателем или быть с ним в разводе. В таких случаях применяются нормы гл. 10 (ст. 47, 48, 50, 52) Семейного кодекса РФ, а именно:
права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке;
происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается органом записи актов гражданского состояния на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, - на основании медицинских документов, свидетельских показаний и т.д.;
если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное;
в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством.
Какие права и обязанности наследодателя не могут быть включены в наследство? Слышал, что, например, выплата алиментов прекращается со смертью наследодателя.
Иванов В.П.,
пенсионер
Действительно, не все имущественные права и обязанности наследодателя включаются в состав наследства. Для некоторых из них закон предусматривает иную юридическую судьбу: одни имущественные права и обязанности наследодателя вообще прекращают свое существование в момент его смерти, другие - поступают в обладание не наследников, а иных лиц, указанных в законе. Согласно ч. 2 ст. 1112 ГК РФ не входят в состав наследства, прекращаясь в момент открытия наследства, права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя: право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Также не входят в состав наследства права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами (см., например, ст. 1185 ГК). Перечень прав и обязанностей наследодателя, не переходящих по наследству, содержащийся в ст. 1112 ГК, не является исчерпывающим. В составе таких прав и обязанностей следует назвать право умершего на получение пенсий, пособий по социальному страхованию и иных пособий; права и обязанности, принадлежавшие наследодателю по договору социального найма жилого помещения; права и обязанности сторон по договору поручения и др.
Надлежит иметь в виду, что сказанное выше об исключении из состава наследства алиментов, платежей в возмещение вреда жизни или здоровью наследодателя, пенсий, пособий по социальному страхованию и иных пособий, не касается тех сумм, которые были начислены наследодателю, но не были им получены по какой-либо причине. Для этих сумм, а также начисленной, но не полученной заработной платы и приравненных к ней платежей закон устанавливает особый правовой режим (см. ст. 1183 ГК РФ). Закон не допускает включения в состав наследства личных неимущественных прав. Объяснение этому кроется в неразрывной связи этих прав с личностью их обладателя. Однако у некоторых из них, тесно соприкасающихся с имущественными правами, отсутствует признак неразрывной связи с личностью обладателя. Например, личное неимущественное право автора произведения на обнародование его или личное неимущественное право изобретателя на получение патента тесно связано с их имущественными правами на вознаграждение в случае использования этих объектов интеллектуальной собственности. Поскольку здесь отсутствует признак неразрывной связи этих личных неимущественных прав с личностью их обладателей, появляется возможность правопреемства, т.е. перехода такого права к иному лицу. По общему правилу, допустимость правопреемства и, следовательно, наследования личных неимущественных прав при отсутствии их неразрывной связи с личностью обладателя устанавливается в законе применительно к конкретным личным неимущественным правам (см., например, ст. 10 Закона "Об авторских и смежных правах", ст. 10 Патентного закона РФ). Необходимым условием возникновения наследственного правоотношения является смерть гражданина либо объявление его умершим, которые ГК РФ именует открытием наследства (ст. 1113). Таким образом, открытие наследства представляет собой юридический факт, с которым закон связывает начальный момент появления наследственного правоотношения и наделяет наследника возможностью принять наследство либо отказаться от него.
По закону наследство открывается в день смерти гражданина. А как быть с лицом, без вести пропавшим? Слышала, что суд может признать гражданина умершим, а днем смерти будет решение суда. Неужели не существует исключений, когда суд выносит решение о признании человека умершим в тот день и год, о котором просит заявитель?
Лисина Е.А.,
менеджер
Действительно, наследство открывается со смертью гражданина. На основании ст. 1113 ГК РФ объявление судом гражданина умершим влечет за собою те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Суд выносит решение об объявлении гражданина умершим, если соблюдены все условия ст. 45 ГК РФ, а именно: если в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в течение последних пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Причем если заинтересованное лицо обратится в суд позднее этого срока и предоставит доказательства смерти (например, факт службы военнослужащего в определенном батальоне; факт проведения батальоном опасной операции, после которой о военнослужащем ничего не было известно), то суд обязан признать днем смерти день проведения этой опасной операции. Итак, для того чтобы суд удовлетворил требование заявителя о признании лица умершим в определенное время (день, месяц, год), необходимо предоставить существенные доказательства этого факта: показания свидетелей, вещественные доказательства, документы и др.
Моя сестра с мужем погибли в автокатастрофе. Завещания не оставили. Детей у них не было. У нас с сестрой живы отец и мать, у мужа сестры - мать. Казалось бы, в очередности наследования никаких сложностей нет. Однако вдруг выяснилось, что у мужа сестры есть сын, который вот уже как пять лет усыновлен другой семьей. Является ли он наследником? В каких долях и кому будет разделено наследство?
Осипова Г.Н.,
г. Реутов, парикмахер
В соответствии с ч. 2 ст. 1114 ГК РФ граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. К сожалению, Вы не указали, умерли ли сестра и ее муж в один день или кто-то из них - на другие календарные сутки. Поэтому рассмотрим три ситуации.
Первая. Сестра с мужем умерли одновременно, т.е. в одни календарные сутки, о чем имеется медицинское подтверждение (констатация времени смерти). В этом случае действует ч. 2 ст. 1114 ГК РФ и, если супруги не заключали брачный договор, каждый из них является наследодателем 1/2 совместно нажитого имущества.
Согласно ст. 256 ГК РФ к общей собственности супругов относится имущество, нажитое ими во время брака, которое является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью. Заметим, что вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.д.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался.
Поскольку детей у погибших не было, а супруг не наследует после другого супруга, то по ч. 2 ст. 1142 ГК РФ Ваши родители являются наследниками первой очереди и получают по 1/2 наследственного имущества дочери (1/2), т.е. по 1/4 каждый. Что касается сына мужа Вашей сестры, усыновленного пять лет назад, то в соответствии с ч. 2 ст. 1147 ГК РФ усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случая, указанного в ч. 3 ст. 1147 Кодекса. Когда в соответствии с Семейным кодексом РФ усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют после смерти усыновленного и его потомства. Поскольку в письме Вы указываете на то, что о существовании сына выяснилось только после катастрофы, с большой долей уверенности можно предположить, что никаких отношений между отцом и сыном и, тем более, решения суда, являющегося в данном случае правоустанавливающим, по этому поводу не было. Свекровь Вашей сестры наследует все имущество сына (т.е. 1/2 от совместно нажитого супругами имущества).
Вторая ситуация. Ваша сестра умерла на следующие сутки после смерти мужа. Например, если смерть одного супруга наступила в 23 ч. 55 мин., а второй умер в 00 ч. 05 мин., то, несмотря на разницу в 10 минут, супруги считаются умершими в разные дни, которые и будут указаны в свидетельстве о смерти. В этом случае возникает наследственное правопреемство и на основании ст. 1142 ГК РФ Ваша сестра и ее свекровь - единственные законные наследницы первой очереди. Сестра в соответствии со ст. 1150 ГК РФ (если нет брачного договора) наследует 1/2 часть от 1/2 доли супруга в совместно нажитом имуществе, т.е. к 1/2 ее доли прибавляется 1/4. Таким образом, имущество Вашей сестры (3/4 доли в общем имуществе супругов) наследуют в равных долях родители. Половину имущества своего сына (1/4 от общего имущества супругов) наследует свекровь Вашей сестры.
Третья ситуация. Муж умер на следующие календарные сутки после жены. Наследство мужа составит 1/2 от 1/2 доли жены в общем имуществе, т.е. 1/4 часть, к которой прибавляется его доля (1/2) в имуществе. Свекровь Вашей сестры, за отсутствием других наследников первой очереди, унаследует все имущество сына (3/4 доли совместно нажитого супругами имущества). Наследство Вашей сестры (1/2 часть от ее доли в совместном имуществе, т.е. 1/4 часть) унаследуют Ваши родители в равных долях, т.е. по 1/8 части каждый.
Мой муж умер в конце ноября 2001 г. Наследство на себя я еще не перевела, поскольку нотариус ждет истечения шестимесячного срока для предъявления претензий кредиторами (хотя никаких кредиторов и других наследников у мужа нет). В связи с принятием части третьей ГК РФ каким образом я буду наследовать, ведь шесть месяцев истечет в конце мая, когда будут действовать новые правила? Изменится ли процедура выдачи свидетельства о праве на наследство?
Федотова М.И.,
Ростов-на-Дону
В соответствии со ст. 5 Федерального закона "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" часть третья Кодекса применяется к гражданским правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По гражданским правоотношениям, возникшим до введения в действие части третьей ГК РФ, разд. V "Наследственное право" применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Соответственно, Ваше право на получение свидетельства о праве на наследство возникает после официального вступления в силу третьей части ГК РФ. Это означает, что необходимо руководствоваться ст. 1162, 1163. Согласно ч. 2 ст. 1163 ГК РФ если имеются достоверные сведения о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников по закону и по завещанию нет, свидетельство может быть выдано и до истечения установленного срока. В соответствии с ч. 1 ст. 1162 ГК РФ свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства (что дублирует ст. 557 ГК РСФСР) нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом. Свидетельство выдается по заявлению наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество или на его отдельные части. Согласно ч. 2 ст. 1162 ГК РФ в случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство. В соответствии с ч. 1 ст. 1163 ГК РФ свидетельство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства (что дублирует ст. 558 ГК РСФСР).
В связи с принятием третьей части ГК РФ какие изменения произойдут в очередности наследования? Может ли это повлиять на случаи наследования государством за гражданами?
Кириллова С.М.,
домохозяйка
Изменения, касающиеся очередей наследования, существенные. Если в ст. 532 ГК РСФСР предусматривалось две очередности наследования по закону, то по новому Кодексу число наследников увеличивается вплоть до шестой степени родства. Согласно ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ. Наследники каждой очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если они отсутствуют либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они по ст. 1117 ГК РФ отстранены от наследования, либо в соответствии с ч. 1 ст. 1119 ГК РФ лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Это универсальное правило существовало в ГК РСФСР и сохранилось в новом Кодексе. Наследниками первой очереди по закону (ст. 1142 ГК РФ) являются дети, супруг и родители наследодателя. Наследниками второй очереди (ст. 1143 ГК РФ) являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. К наследникам третьей очереди (ст. 1144 ГК РФ) причисляются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (т.е. дяди и тети). Статья 1145 ГК РФ посвящена остальным очередям призвания к наследованию: четвертой (прадедушки и прабабушки наследодателя), пятой (двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки) и шестой очереди (двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети). Но на этом перечисление очередей наследования не заканчивается. В соответствии с ч. 3 ст. 1145 ГК РФ если нет наследников предшествующих (т.е. всех шести) очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Фактически нормы нового Кодекса предусматривают неограниченный круг наследников. Тем самым практически до нуля снижается вероятность наследования государством за гражданином - всегда найдется хотя бы один дальний родственник, который и унаследует имущество.
В новом Кодексе есть статья, рассказывающая о наследовании выморочного имущества. Что из себя представляет такое имущество и кем оно наследуется?
Петрова Е.И.,
пенсионерка
В соответствии с ч. 1 ст. 1151 ГК РФ имущество умершего считается выморочным в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158). Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом. Хочу отметить, что в связи с увеличением очередности наследования вплоть до шестой степени родства (двоюродных правнуков и правнучек, двоюродных дядей и тетей) возможность наследования государством за гражданами практически отсутствует, что является дополнительной защитой права собственности граждан.
Слышал, что в новом Кодексе увеличилась очередность наследования? Сколько теперь очередей, каковы правила наследования по закону? Если, например, наследник первой очереди отказался от наследства, как регулируется процедура вступления в наследство наследника второй очереди?
Игнатченко Л. О.,
предприниматель
Действительно, серьезным нововведением является расширение круга наследников по закону вплоть до шестой степени родства. ГК РСФСР предусматривал две очереди наследников по закону. В первую очередь призывались к наследованию дети, супруг и родители умершего, во вторую - наследовали братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 532 ГК РСФСР). Законом РФ от 14 мая 2001 г. N 51-ФЗ эти очереди наследования были дополнены еще двумя. Так, в третью очередь наследовали братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя); в четвертую - прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки. ГК РФ предусматривает не четыре, а восемь очередей наследования. В соответствии с ч. 2 ст. 1145 к наследникам пятой очереди отнесены дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди наследуют двоюродные правнуки и правнучки и двоюродные дяди и тети; если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. При отсутствии перечисленных наследников по закону в качестве наследников восьмой очереди наследуют нетрудоспособные иждивенцы (не входящие в круг наследников по закону), которые не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. 2, 3 ст. 1148).
Установление законодателем такого большого количества очередей можно объяснить двумя факторами. Первый - желание практически устранить возможность передачи имущества государству, т.е. не допустить случаи перехода имущества в разряд выморочного. Эта положительная тенденция является одним из показателей перехода общества к рыночной экономике. Второй - обращение к опыту иностранных государств, в которых действует непреодолимая тенденция расширения круга наследников. В Болгарии и Италии к наследованию призываются родственники по боковой линии до шестой степени родства включительно. В ФРГ круг наследников не ограничен: после пятой парантеллы (прапрадеды и прапрабабки) следуют другие тарантеллы. Во Франции же наследование по закону осуществляется до пятой степени родства, в Испании - до четвертой.
Но есть и обратная сторона медали: увеличение количества очередей до восьми вряд ли представляется оправданным, поскольку наследники даже пятой очереди родства (двоюродные внуки и внучки наследодателя) могут не догадываться о существовании двоюродных дедушки и бабушки (с которыми часто не поддерживаются никакие отношения), не говоря уже о наследниках последующих очередей.
В основе определения круга наследников и очередности их призвания к наследованию - наличие супружеских либо родственных отношений и степень родства. В первую очередь к наследованию призываются наиболее близкие наследодателю люди - супруг, дети и родители наследодателя. Поскольку усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники - с другой, приравниваются к родственникам по происхождению, они имеют право наследования аналогично кровным родственникам.
Новый Кодекс увеличил количество очередей наследников: если в первоначальной редакции ГК РСФСР 1964 г. предусматривалось только две очереди, а после внесения в него изменений 14 мая 2001 г. - четыре, то сейчас их восемь. Лишь при отсутствии наследников всех этих очередей наследственное имущество может перейти к государству как выморочное. Причем Вводный закон предусматривает при наличии определенных обстоятельств возможность применения новых положений о круге наследников по закону к отношениям, возникшим до вступления Кодекса в силу, т.е. до 1 марта 2002 г. В соответствии со ст. 6 Вводного закона применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей Кодекса, круг наследников по закону определяется в соответствии с правилами гл. V, если срок принятия наследства не истек на день введения в действие части третьей Кодекса либо если указанный срок истек, но на день введения в действие части третьей Кодекса наследство не было принято никем из наследников, указанных в ст. 532 и 548 ГК РСФСР, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами ГК РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей ГК (ст. 1142-1148 ГК), могут принять наследство в течение 6 месяцев со дня введения в действие части третьей.
Право наследования по закону основывается главным образом на родстве, под которым понимается кровная связь лиц, происходящих от общего предка. Выделяют прямую и боковую линии родства. Родство по прямой линии означает происхождение одного лица от другого. Так, родственниками по прямой линии являются родители и дети, дедушки (бабушки) и внуки. Прямая линия родства может быть восходящей - от потомков к предкам (внуки, дети, родители) либо нисходящей, т.е. идущей от предков к потомкам (родители, дети, внуки). Боковая линия родства основана на происхождении разных лиц от общего предка. Например, для родных братьев и сестер общие предки - это отец и мать либо один из них. Новеллой является то, что в отличие от ранее действовавшего наследственного законодательства, не придававшего никакого правового значения отношениям свойства, ГК допустил призвание к наследованию пасынков, падчериц, отчима и мачехи (ст. 1145 ГК). Кроме того, Кодекс предоставил право наследования нетрудоспособным иждивенцам, проживавшим совместно с наследодателем и не входящим в число наследников по закону в качестве самостоятельной - восьмой очереди наследников по закону (ст. 1148 ГК).
Одним из принципов наследственного права является очередность призвания наследников к наследованию. Этот принцип означает, что наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, признаны недостойными наследниками и отстранены от наследования (ст. 1117 ГК), лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК), не приняли наследства либо отказались от него. Наличие хотя бы одного из наследников предшествующей очереди исключает призвание к наследованию наследников последующей очереди. Данный принцип является традиционным для российского законодательства, которое всегда признавало, что наличие наследников ближайшей степени родства исключает призвание к наследованию родственников дальнейших степеней.
Кодекс не изменил круга наследников первой очереди. К ним по-прежнему относятся дети наследодателя, его супруг и родители, т.е. в первую очередь, кроме супруга, учитываются родственники наследодателя по прямой восходящей и нисходящей линии. Поскольку семейное законодательство предусматривает равенство детей, рожденных в браке и вне брака (ст. 53 СК РФ), а также сохраняет все права детей в отношении родителей при признании брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК РФ), лишении родителей родительских прав (п. 4 ст. 71 СК РФ), дети независимо от того, рождены они в браке или вне брака, наследуют на равных основаниях. К наследованию по закону могут быть призваны не только дети наследодателя, родившиеся до его смерти, но и те, которые были зачаты при жизни, но родились в течение 300 дней после его смерти (п. 2 ст. 48 СК РФ). Супруг наследодателя может быть призван к наследованию, если брак к моменту открытия наследства не был расторгнут либо признан недействительным. Правовое значение придается только браку, заключенному в органах ЗАГСа (п. 2 ст. 1 СК) либо оформленному в соответствии со ст. 157, 158 СК РФ.
Родители призываются к наследованию, если они не лишены родительских прав либо если к моменту открытия наследства решение о лишении родительских прав было отменено и родители восстановлены в своих правах (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). Если ребенок усыновлен, его имущество может наследовать наравне с усыновителем родитель, права которого при усыновлении ребенка были сохранены (п. 3 ст. 137 СК РФ). Отец имеет право наследования в отношении детей, если он состоял в браке с матерью на момент рождения ребенка либо отцовство было установлено в соответствии с требованиями семейного законодательства. При этом не имеет значение, в каком порядке - добровольном или принудительном и по чьей инициативе оно устанавливалось.
Кодекс придает правовое значение при наследовании как прямой, так и боковой линии родства. Братья и сестры, т.е. родственники второй степени по боковой линии, могут наследовать наравне с родственниками по прямой восходящей линии второй степени родства. Наследники второй очереди могут наследовать в случае, если не окажется наследников первой очереди, а также лиц, наследующих вместо них по праву представления, либо все названные лица по каким-либо иным основаниям, предусмотренным абзацем вторым п. 1 ст. 1141 ГК, не будут призваны или не примут наследства. Наследовать могут полнородные и неполнородные братья и сестры. Разделение братьев и сестер на полнородных и неполнородных производится в зависимости от того, являются ли для них общими отец и мать либо только один из родителей. Неполнородные братья и сестры именуются единокровными, если происходят от одного отца, и единоутробными, если у них общая мать. От указанных категорий следует отличать сводных братьев и сестер, которые не являются родственниками, т.к. их связь основывается на отношениях свойства. Сводные братья и сестры не относятся ко второй очереди наследников и могут наследовать только в случае признания их нетрудоспособными иждивенцами. Поскольку родные дети усыновителя приравниваются к кровным родственникам усыновленного, они могут наследовать его имущество наравне с родными братьями и сестрами.
Бабушка и дедушка со стороны отца наследуют только в случае, если отец состоял с матерью в момент рождения ребенка в зарегистрированном браке либо отцовство было установлено в порядке, предусмотренном семейным законодательством. Если ребенок был усыновлен, бабушки и дедушки могут наследовать в случае, когда отношения между ними и ребенком были сохранены (п. 4 ст. 137 СК РФ).
Если братьев и сестер наследодателя не будет в живых к моменту открытия наследства либо они умрут одновременно с наследодателем, вместо них наследуют по праву представления племянники и племянницы наследодателя, т.е. дети братьев и сестер. Возможность наследования по праву представления закреплена за детьми братьев и сестер наследодателя, что касается их потомков, для них в отличие от наследников по праву представления первой очереди, в статье ничего не говорится. Следовательно, наследовать по праву представления потомки племянников и племянниц не могут. В соответствии со ст. 1145 ГК РФ они относятся к пятой очереди наследников.
Круг наследников третьей очереди ограничивается родственниками боковой восходящей линии, т.е. к наследникам данной очереди относятся братья и сестры родителей наследодателя. Они вправе наследовать при отсутствии наследников первой и второй очереди. В случае если к моменту призвания к наследованию братьев и сестер родителей наследодателя нет в живых, вместо них могут по праву представления наследовать их дети - двоюродные братья и сестры наследодателя. Потомки двоюродных братьев и сестер наследовать по праву представления не могут. В соответствии со ст. 1145 ГК РФ они относятся к шестой очереди наследников по закону.
В статье объединено четыре очереди наследников. Они могут наследовать в порядке установленной очередности при отсутствии наследников первой, второй и третьей очереди (ст. 1142-1144 ГК РФ). В статье вводится понятие "степень родства". Она определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Особенность определения степеней родства в соответствии с настоящей статьей заключается в том, что обычно при определении степени родства в расчет не берется рождение общего предка. В наследственном праве при определении степени родства не учитывается рождение наследодателя. В пункте 2 ст. 1145 ГК РФ устанавливается круг наследников четвертой, пятой, шестой и седьмой очередей. В качестве наследников четвертой очереди к наследованию призываются родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя; в качестве наследников пятой очереди - родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди - родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). Указание одновременно трех очередей наследников в одном пункте не означает, что они могут быть призваны к наследованию одновременно - они призываются к наследованию только при отсутствии кого-либо из наследников предыдущей очереди. Увеличение количества очередей наследников и, соответственно, степеней родства, допускающих наследование, направлено на сокращение случаев перехода имущества к государству как выморочного. Вероятно, сказывается также влияние законодательства зарубежных стран и досоветского российского законодательства, вообще не ограничивавшего возможность наследования какими-либо степенями родства. Установление законодательного предела призвания родственников к наследованию пятой степени родства связано с тем, что на практике в настоящее время отношения между дальними родственниками редко сохраняются, иногда они даже не знают о существовании друг друга, поэтому признание за ними права наследования могло бы неоправданно затруднить гражданский оборот. Помимо этого, закон, устанавливая очередность наследования на случай, если наследодатель по каким-либо причинам не распорядился своим имуществом, исходит из предполагаемой воли наследодателя, т.е. презюмируется, что передача имущества близким наследодателю людям (супругу, родственникам) отвечает его намерениям, чего нельзя сказать о родственниках дальних степеней родства.
При определении седьмой очереди наследников законодатель отступает от принципа призвания к наследованию родственников наследодателя и допускает наследование между свойственниками. Вероятно, именно в силу этого седьмая очередь отделена от других очередей наследников, предусмотренных настоящей статьей. Введение наследования падчериц, пасынков и мачехи, отчима наследодателя является новеллой не только по сравнению с ГК РСФСР 1964 г., но и с досоветским законодательством, не допускавшим наследования лицами, находящимися в отношениях свойства с наследодателем. Введение данной нормы обусловлено тем, что отношения, возникающие между мачехой (отчимом) и падчерицей (пасынком), часто оказываются близки к отношениям между родителями и детьми. Вместе с тем, признавая определенные права, вытекающие из отношений свойства, законодательство не приравнивает данные отношения к отношениям усыновления. Если усыновители и усыновленные юридически по правам и обязанностям уравнены с родителями и детьми, то мачехи (отчимы) и пасынки (падчерицы) могут быть призваны к наследованию только при отсутствии наследников, находящихся в пятой степени родства с наследодателем. Таким образом, факт родства, вплоть до пятой степени, имеет приоритет перед рассматриваемыми отношениями. В отношении лиц, относящихся к четвертой, пятой, шестой и седьмой очередям, исключается наследование по праву представления. Дети данных лиц не могут наследовать вместо умершего родителя в той очереди, к которой относится родитель.
Что означает право представления и в каких случаях оно может применяться?
Карасев В.П.,
служащий
Право представления давно известно российскому законодательству. Оно выражается в возможности занять при наследовании место, которое принадлежало бы восходящему по прямой линии родственнику, если бы он мог наследовать в момент открытия наследства. Наследование по праву представления может иметь место только в тех случаях, когда наследник умер до открытия наследства либо одновременно с наследодателем.
Наследование по праву представления не означает, что потомки наследника выступают как его преемники, т.е. получают имущество наследодателя вместе с иным имуществом наследника. Наследники по праву представления наследуют не своему восходящему родственнику, а непосредственно наследодателю. Это важно с точки зрения правовых последствий. Поскольку наследник по праву представления наследует непосредственно после наследодателя, имущество переходит к нему сразу и не включается в имущественную массу его родственника, а следовательно, и не может быть обременено долгами последнего.
Пункты 2 и 3 ст. 1146 ГК РФ устанавливают случаи, когда наследование по праву представления невозможно. Поскольку право представления производно от права основного наследника, исключение его из числа наследников влечет за собой отсутствие данного права и у наследника по праву представления. Лишение наследника по закону права на наследство возможно в силу завещательного распоряжения наследодателя (ст. 1119 ГК РФ), а также при признании его недостойным наследником (ст. 1117 ГК РФ). Поскольку наследники по праву представления относятся к числу наследников по закону, к ним могут быть также применены правила о лишении их права наследования и о признании недостойными наследниками.
Приведенные выше основания наследования по праву представления и условия исключения возможности такого наследования дают возможность выделить две группы юридических фактов: в первую входят факты положительного содержания, т.е. основания наследования по праву представления, во вторую - отрицательные, т.е. условия, исключающие наследование по праву представления.
Я, мой отец, моя мать приватизировали 2-комнатную квартиру (42 кв.м - общая, 29 кв.м - жилая площадь) в начале 90-х гг. В 1995 г. я вышла замуж - мой муж: прописан в 3-комнатной квартире со своими родителями (63 кв.м общая). В 1995 г. мы прописали мою новорожденную дочь в 2-комн. кв. В 1997 г. моя мать умирает, не оставив завещания. До 2002 г. никто не заявил прав на ее часть квартиры. Сейчас ситуация складывается так: мой отец уже 4 года проживает в 2-комнатной квартире с иногородней женщиной, не прописав и не зарегистрировав ее, и ведет с ней совместное хозяйство (доказать это не трудно). К слову, мы с мужем давно снимаем квартиру, поскольку наши родственники пьют. Вопрос первый. Кому сейчас принадлежит мамина 1/3 квартиры? Как юридически оформить права на эту часть (или поделить ее с отцом)? Вопрос второй. Какие права будет иметь папина гражданская (законная) жена на данную 2-комнатную квартиру после его смерти без завещания и с завещанием? Вопрос третий. Как оформить раздел квартиры с учетом прописки в ней моей несовершеннолетней дочери? На сколько метров я смогу претендовать?
Витрук Л.О.,
г. Нижний Новгород
После смерти Вашей матери, в соответствии со ст. 532 Гражданского кодекса РСФСР, действующего применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей Гражданского кодекса РФ, Вы с Вашим отцом являетесь наследниками первой очереди и наследуете все имущество умершей поровну. Для приобретения наследства наследник должен его принять. Согласно ст. 1152 ГК РФ признается, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда он подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. Таким образом, если после смерти матери Вы проживали в данной квартире, то она принадлежит Вам с отцом на праве общей долевой собственности в равных долях. Вместе с тем, если на момент открытия наследства Вы не проживали в указанной квартире, Ваш отец может оспорить факт принятия Вами наследства. В этом случае Вы можете на основании ст. 1155 ГК РФ подать заявление в суд с просьбой о продлении срока принятия наследства. Если после своей смерти Ваш отец составит завещание, то все имущество, находящееся у него на праве собственности, перейдет к лицам, указанным в данном завещании. Если завещание составлено не будет, то наследники будут призываться к наследованию согласно очередности, предусмотренной гл. V части третьей ГК РФ. Наследниками первой очереди будут являться дети (т.е. Вы) и законный супруг наследодателя. Таким образом, если Ваш отец официально зарегистрирует свои отношения со своей гражданской женой, то она наравне с Вами имеет право претендовать на половину всего наследуемого имущества, в том числе на половину части квартиры, принадлежащей Вашему отцу.
По общему правилу, доли в наследстве в общем имуществе признаются равными. Из анализа положений гл. 16 ГК РФ, посвященной общей собственности, можно сделать вывод о том, что наличие регистрации по месту жительства в квартире Вашей дочери (института прописки в настоящее время не существует) не влияет на размер долей в общей собственности, причитающейся каждому собственнику после ее раздела. Согласно ст. 252 ГК РФ имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению между ними. При недостижении соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества.
Расскажите, пожалуйста, как осуществляется наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя по новым правилам? Что изменилось по сравнению со старыми правилами?
Викторова И.О.,
бухгалтер
Что касается наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя, то оно регулируется правилами ст. 1148 ГК РФ, которая заметно усложняет и детализирует настоящие положения по сравнению с ГК РСФСР. Прежде всего новым является выделение двух групп нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Первая группа - нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к очередям, предусмотренным ст. 1142-1145 ГК, т.е. со второй по седьмую включительно. Это лица, являющиеся родственниками, либо лица, отношения которых приравниваются к родственным (родственники усыновителя, потомки усыновленного), а в предусмотренном п. 3 ст. 1145 ГК случае - лица, находящиеся в отношения свойства. Т.к. супруг, родители (усыновители) и дети (в том числе усыновленные) наследодателя являются наследниками первой очереди и имеют приоритет перед всеми другими наследниками, на них не распространяются положения о нетрудоспособных иждивенцах. Вторая группа - нетрудоспособные иждивенцы, не относящиеся к числу наследников по закону, установленных вышеназванными статьями очередей. Такие лица могут быть либо родственниками степеней родства, не имеющих значения при наследовании, находящиеся в отношениях свойства с наследодателем, также не имеющих правового значения (например, брат жены), либо вообще лица, не связанные с наследодателем ни родственными узами, ни свойством. Для наследования в соответствии с правилами настоящей статьи нетрудоспособные иждивенцы первой группы, помимо доказательств, подтверждающих их право наследования в одной из очередей, установленных ст. 1142-1145 ГК, должны представить доказательства нахождения на иждивении наследодателя (срок иждивения должен быть не менее одного года), а также подтвердить свою нетрудоспособность. Нахождение на иждивении означает, что лицо получало средства к существованию полностью за счет наследодателя либо получало от наследодателя такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником существования. При этом не исключается, что иждивенец получает пенсию или пособия, однако необходимо доказать, что эти пенсии и пособия обеспечивали его нужды лишь в незначительной степени (к примеру, в связи с необходимостью постоянного приобретения дорогостоящих лекарств). Нетрудоспособными считаются лица, достигшие пенсионного возраста. По общему правилу пенсионный возраст для женщин - 55, для мужчин - 60 лет, однако для представителей некоторых профессий, а также в зависимости от условий труда или состояния здоровья этот возраст может быть снижен. Например, согласно ст. 2 Закона РФ от 20 ноября 1990 г. N 340-1 "О государственных пенсиях в Российской Федерации" (Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. N 27. Ст. 351) пенсия в связи с особыми условиями труда устанавливается мужчинам по достижении 50 лет и женщинам по достижении 45 лет, если они трудились соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и их общий трудовой стаж не менее 20 и 15 лет. Продолжение трудовой деятельности после наступления пенсионного возраста не дает оснований для признания лица трудоспособным и автоматически не лишает гражданина права наследования в качестве нетрудоспособного иждивенца. Также не имеет значения, была иждивенцу назначена пенсия или нет, т.к. право на обязательную долю связывается с фактом достижения пенсионного возраста, а не с фактом назначения пенсии. К числу нетрудоспособных иждивенцев относятся инвалиды 1-й, 2-й, 3-й групп, в том числе инвалиды с детства. Инвалиды 1-й и 2-й групп считаются полностью нетрудоспособными, инвалиды 3-й группы считаются утратившими трудоспособность частично. Однако учитывая то, что они, как правило, не могут полностью себя обеспечить и нуждаются в социальной защите, их также следует относить при решении вопроса о наследовании к числу нетрудоспособных лиц. Нетрудоспособными считаются также несовершеннолетние до достижения возраста трудовой дееспособности, т.е. до 15 лет. Нетрудоспособность подтверждается соответствующими документами (в частности, паспорт, свидетельство о рождении гражданина подтверждают его нетрудоспособность по возрасту; если гражданину назначена пенсия, факт нетрудоспособности может подтверждаться наличием пенсионного удостоверения, для подтверждения факта и группы инвалидности представляется заключение медико-социальной экспертизы).
Иждивение имеет правовое значение в том случае, если продолжалось не менее года до смерти наследодателя. Таким образом, не дает оснований для призвания к наследованию иждивение, длившееся менее года либо хотя и длившееся более года, но прекратившееся задолго до смерти наследодателя.
В отношении рассматриваемой группы наследников право наследования не зависит от факта совместного проживания иждивенца и наследодателя. Например, может быть признан имеющим право на наследство нетрудоспособный иждивенец из числа лиц, включаемых в круг наследников по закону (к примеру, бабушка или дедушка), не проживавший совместно с наследодателем, но регулярно получавший от него денежные средства. Нетрудоспособные иждивенцы 2-й группы для получения права наследования должны доказать не только факты нетрудоспособности, нахождения на иждивении наследодателя не менее года, но и факт совместного проживания с наследодателем. Права нетрудоспособных иждивенцев 1-й и 2-й групп не отличаются. Нетрудоспособные иждивенцы призываются к наследованию вместе с наследниками той очереди, которая наследует. При этом нетрудоспособные иждивенцы имеют при наследовании равные права как с наследниками соответствующей очереди, так и между собой независимо от того, являются они наследниками одной очереди либо разных. Нетрудоспособные иждивенцы 1-й группы наследуют по правилам настоящей статьи в случае, если их очередь не призывается к наследованию.
Я считаю, что право на обязательную долю является ограничением принципа свободы завещания. Ведь если Кодекс провозгласил свободное волеизъявление наследодателя и наследодатель хочет, чтобы ничего из его имущества не досталось определенному лицу, ничего и не должно достаться. Почему же существует норма об обязательной доле, которая идет вразрез с буквой и духом нового Кодекса?
Погорелое Р.Н.,
профессор
Право на обязательную долю является ограничением принципа свободы завещания, предусмотренного статьей 1119 ГК. Это ограничение направлено на защиту интересов субъектов, которые в силу возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме средствами к существованию. К таким лицам относятся наследники первой очереди - нетрудоспособный супруг; родители, нетрудоспособные и несовершеннолетние дети наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы (ст. 1148). Включение в число лиц, имеющих право на обязательную долю не только нетрудоспособных, но и несовершеннолетних детей, означает, что они имеют право на получение обязательной доли, даже если достигли трудоспособного возраста - 15 лет, а также в случаях, когда они были эмансипированы или вступили в брак до достижения совершеннолетия (ст. 27 и п. 2 ст. 21 ГК). Не могут претендовать на обязательную долю, согласно п. 4 ст. 1117 ГК, недостойные наследники. Следует отметить, что институт обязательной доли защищает не только интересы самих управомоченных лиц, но и интересы государства и общества, поскольку отсутствие у вышеперечисленных субъектов источника средств повлечет неблагоприятные социальные последствия, породит необходимость в предоставлении им дополнительной, помимо получаемых пенсий и пособий, помощи за счет государства.
Право на обязательную долю означает, что независимо от содержания завещания наследник имеет возможность получить определенную часть наследственного имущества. При этом право на обязательную долю в отношении обеспечения определенного размера получаемого наследником имущества сохраняется и тогда, когда наследнику завещана часть имущества ниже размера обязательной доли. В таких случаях наследник вправе потребовать обязательную долю в части, превышающей размер его доли по завещанию. Вместе с тем, если завещана часть имущества, меньшая доли, причитавшейся наследнику, если бы он наследовал по закону, но равная либо превышающая размер обязательной доли, наследник не может предъявить каких-либо дополнительных требований.
Таким образом, право на обязательную долю, во-первых, не допускает исключения управомоченного лица из числа наследников на основании завещания; во-вторых, не допускает снижения размера доли данного наследника ниже установленного минимума. Обязательная доля должна составлять не менее половины доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону. Необходимо отметить, что Кодекс уменьшил размер обязательной доли, которая в ранее действовавшем законодательстве не могла быть менее чем 2/3 той доли, которая причиталась бы при наследовании по закону. Размер долей определяется исходя из размера наследства и количества наследников. При этом учитываются все наследники соответствующей очереди, которые имели бы право наследовать, а также нетрудоспособные иждивенцы.
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется прежде всего из оставшейся незавещанной части наследственного имущества. Указанное положение действует, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону. Только при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю требования управомоченного лица могут погашаться из той части имущества, которая завещана. Рассматриваемый пункт свидетельствует о том, что законодатель отдает предпочтение интересам наследника по завещанию перед наследником по закону. Подобное решение представляется вполне обоснованным, т.к. в отношении наследования по завещанию воля наследодателя очевидна, чего нельзя сказать о наследниках по закону. Поэтому, когда возникает необходимость в выделе обязательной доли, сначала используется имущество, которым завещатель не распорядился.
Преимущественное право наследника по завещанию действует только при наличии следующих юридических фактов:
1) наследник по завещанию пользовался имуществом при жизни наследодателя в целях проживания либо как орудием труда, основным источником средств к существованию;
2) обязательный наследник данным имуществом не пользовался;
3) имущественное положение обязательного наследника позволяет без существенного ущерба уменьшить его долю или отказать в ее передаче;
4) имущественное положение наследника по завещанию таково, что передача используемого им имущества лишит его источника средств к существованию либо иным образом ухудшит условия жизни (к примеру, создаст проблемы с жильем).
При передаче имущества наследнику по завещанию особо следует отметить то, что Кодекс допускает такую передачу только при наличии определенных целей использования - для постоянного проживания, работы, получения основной части средств к существованию. В статье не содержится исчерпывающего перечня видов такого использования, приводится лишь наиболее распространенный вариант - использования в трудовой деятельности, однако это не означает, что иные варианты использования с сохранением той же целевой направленности исключаются. Например, наследник мог пользоваться земельным участком для обеспечения себя продуктами питания. При этом необязательно, чтобы он лично занимался обработкой этого участка.
Три года назад суд лишил меня родительских прав. Сын остался проживать у матери, которая через год умерла. Мы с ней официально не были разведены, но жили раздельно. Я часто виделся с сыном, покупал ему подарки с одобрения матери, водил гулять. Тесть взял внука к себе на воспитание. Но "беда к беде липнет". Недавно сын попал под машину и умер в больнице. Являюсь ли я наследником после него и на какую долю в наследстве вправе претендовать?
Ромин Е.И.,
Северная Осетия - Алания, педагог
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 1117 ГК РФ не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. Несмотря на то что мать ребенка при его жизни разрешала Вам видеться и общаться с ним, правоустанавливающим органом, разрешающим подобного рода дела, является только суд. Поскольку на день смерти сына не было решения суда, которым Вы восстанавливались в родительских правах, наследовать Вы не можете.
Произошли ли какие-то изменения в правилах наследования за умершим супругом? Каковы сейчас права у пережившего супруга?
Горявина B.C.,
менеджер
В ГК РФ в отличие от ГК РСФСР есть специальная статья - 1150, посвященная правам пережившего супруга при наследовании. По сути, никаких изменений часть третья ГК РФ в этот вопрос не внесла. Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга, как следует из ст. 1150, определяемая по правилам ст. 256 ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными Кодексом. Следует отметить, что правила ст. 256 ГК РФ, касающиеся имущественных прав и обязанностей супругов, подлежат применению с учетом норм Семейного кодекса РФ (гл. 7 "Законный режим имущества супругов", гл. 8 "Договорный режим имущества супругов").
Действительно ли часть третья ГК РФ особо регулирует наследование принадлежащих гражданам на праве частной собственности и пожизненного наследуемого владения земельных участков?
Носова Г.Т.,
г. Гжель
По статье 1181 ГК РФ принадлежавшие наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владению земельным участком входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях. На принятие наследства, в состав которого входит данное имущество, специальное разрешение не требуется. При наследовании земельного участка по наследству переходят также находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения. Если земельный участок принадлежит наследникам на праве общей собственности, его раздел осуществляется с учетом минимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения. При невозможности наследования земельного участка (если на каждого наследника получается менее минимального размера земельного участка) земельный участок переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этого земельного участка. В соответствии с ч. 2 ст. 1182 ГК РФ компенсация остальным наследникам предоставляется в порядке, установленном ст. 1170 ГК РФ (путем передачи взамен другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации). Причем ч. 2 ст. 1182 ГК РФ в качестве общего правила устанавливает возможность осуществления кем-либо из наследников преимущественного права только после полной выплаты компенсации другим наследникам.
Какие изменения в третьей части ГК РФ претерпело наследование по завещанию? Много говорилось о том, что общий порядок наследования по завещанию кардинально изменится. Так ли это на самом деле?
Семенова Р.Л.,
г. Ставрополь, парикмахер
Новеллой является ст. 1118 ГК РФ, определяющая момент, с которого возникает завещательная правосубъектность. До 1 марта 2002 г. этот вопрос не был урегулирован законодательством. В юридической литературе высказывались различные рекомендации на этот счет. Одни авторы допускали возможность составления завещания несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, которые уже могли быть обладателями собственного имущества. Другие считали, что правом завещать наделены только совершеннолетние. ГК РФ пошел по третьему пути, установив, что "завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме" (ч. 2 ст. 1118). По общему правилу, полная дееспособность у гражданина возникает в возрасте 18 лет. Однако не исключен вариант приобретения полной дееспособности несовершеннолетними. ГК предусматривает две такие возможности: вступление в брак до достижения 18-летнего возраста (ч. 2 ст. 21 ГК РФ); эмансипация (ст. 27 ГК РФ). Если обратиться к зарубежному опыту, то в Испании завещание может составить любое лицо, достигшее 14 лет, Словении и Черногории - 15, во Франции, ФРГ, Сербии и Хорватии - 16, в Швейцарии - 18. Определение возраста зависит от развития культуры, исторических законодательных традиций и иных факторов (этнических, географических) той или иной страны. Что касается ограниченно дееспособных граждан, которые признаны таковыми вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами (ст. 30 ГК), то из смысла приведенной нормы можно вывести невозможность составления завещания указанными лицами. Особо подчеркивается личный характер завещания: не допускается совершение завещания через представителя (ч. 3 ст. 1118), что закреплено и ст. 2064 Германского гражданского уложения 1896 г., и ст. 669 Гражданского кодекса Испании 1889 г., и ст. 941 Гражданского кодекса Польши 1964 г. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается (ч. 4 ст. 1118). Под принципом свободы завещания понимается право завещателя "по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения", а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание (ч. 1 ст. 1119). Свобода завещания проявляется также и в том, что в соответствии со ст. 1120 ГК РФ "завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем". Прежний закон о подобной возможности умалчивал. Большое значение для охраны интересов наследодателя имеет сохранение тайны завещания, которую регулирует специальная статья Кодекса (1123), обязывающая нотариуса, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчика, исполнителя завещания, свидетелей, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, не разглашать до открытия наследства сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. При этом устанавливается, что "случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав", предусмотренными ГК.
Расширению принципа свободы завещания, несомненно, будет способствовать появление новых форм завещания в Российской Федерации (со своими достоинствами и недостатками).
Во-первых, введен институт закрытого завещания (ст. 1126), подразумевающий право завещателя собственноручно написать и подписать завещание, запечатать его в конверт и в присутствии двух свидетелей передать на хранение нотариусу. Последний в соответствии с ч. 3 ст. 1126 ГК РФ запечатывает конверт, подписанный свидетелями, в другой конверт, на котором делает надпись, содержащую сведения о завещателе, месте и дате принятия завещания. Таким образом, до смерти завещателя никто (включая нотариуса) не вправе ознакомиться с содержанием завещания. Такая форма завещания давно используется в зарубежных странах. Например, в ФРГ, Польше и Болгарии оно называется собственноручным, в Венгрии - письменным личным, в Италии - секретным (которое, кстати, может быть написано и третьим лицом), во Франции - тайным, в Испании - закрытым. Однако такая форма завещания опасна тем, что часто человек, решивший письменно оформить свое волеизъявление на случай смерти, не знаком с правилами написания и составления завещания. Даже после разъяснений нотариуса ошибок в составлении завещания немногие могут избежать. Получается следующая ситуация: гражданин написал закрытое завещание, будучи уверенным, что после его смерти оно будет исполнено, но после открытия наследства окажется, что завещание составлено с нарушением ряда норм, а значит, будет признано недействительным. Таким образом, воля наследодателя не будет исполнена. В приведенных в качестве примера странах подобная форма завещания применяется не одно десятилетие, накоплена большая судебная практика по решению коллизионных вопросов, а потому в ближайшие годы обязанность по упорядочению российской правоприменительной практики ляжет на суды. Ввиду этого изучение судебной практики ФРГ, Франции, Испании и Италии будет как нельзя кстати.
Во-вторых, введен институт завещания в простой письменной форме (ст. 1129), применяющийся когда гражданин находится в чрезвычайных обстоятельствах, т.е. в "положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами статей 1124-1128". В этом случае гражданин может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Данная новелла, безусловно, потребует разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, без которых судебная практика будет весьма противоречивой. В зарубежных странах практика применения завещания "в чрезвычайных обстоятельствах" несколько иная. В Польше, например, подобное завещание называется специальным и существует в устной форме. Это означает, что человеку не обязательно писать (пусть даже в произвольной форме) завещание (на это нередко просто не хватает времени), достаточно устно выразить свою волю в присутствии не менее трех свидетелей. В Испании устное завещание допускается только в период боевых действий (в условиях неизбежной опасности). Немецкое законодательство предусматривает "упрощенный порядок составления завещания для лица, находящегося в местности, с которой вследствие чрезвычайных обстоятельств прервано сообщение, либо находящегося в плавании на немецком судне" (ст. 2249 Германского гражданского уложения). Кроме того, ГК РФ предоставляет возможность написания завещания со слов завещателя нотариусом: до его подписания завещателем оно должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса (предусмотрено во Франции, ФРГ, Испании, Италии, Польше). Если же завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание (ч. 2 ст. 1125). Важным уточнением является положение нового ГК о том, что при написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и др.) (ч. 1 ст. 1125).
Интересно, что в проекте третьей части ГК РФ предусматривалась возможность составления завещания даже в устной форме (при участии двух свидетелей). Представляется обоснованным, что правила об устной форме не включены в ГК, поскольку вероятность искажения воли завещателя слишком велика, что повлекло бы за собой весьма запутанную судебную практику.
Как и где я могу узнать, внесено ли мое имя в завещание и вообще существует ли оно, если я не проживала совместно с завещателем?
Данилова Е.Н.,
г. Москва
Ознакомиться с содержанием завещания до смерти завещателя без его согласия нельзя. В соответствии со ст. 1119 Гражданского кодекса РФ завещатель не обязан сообщать кому-либо ни о совершении завещания, ни о его содержании, изменении или отмене. Кроме того, по ст. 1123 ГК РФ нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.
В случае, если наследники не предоставляют Вам возможности ознакомиться с завещанием, Вам следует обратиться в нотариальную контору по месту открытия наследства. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ). Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии со ст. 61 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства или работы которых ему известно. Нотариус может также произвести вызов наследников путем помещения публичного извещения или сообщения об этом в средствах массовой информации. Закон предусматривает возможность принятия наследства и по истечении установленного ч. 1 ст. 1154 ГК РФ шестимесячного срока для принятия наследства. Если впоследствии завещание будет обнаружено, то в соответствии с ч. 1 ст. 1155 ГК РФ по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (ст. 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство при наличии уважительных причин и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение 6 месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
У нас возникла такая ситуация: отчим оставил завещание на мою маму, с которой они прожили в гражданском браке 18 лет. У умершего есть только родная сестра, которая пытается оспорить завещание. Аргумент - она наследник по закону и пенсионер. Предусмотрена ли в нашем законодательстве обязательная доля сестре-пенсионеру, если она не инвалид и имеет взрослого сына, который способен ее содержать? Признается ли она иждивенцем у своего брата?
Строкова Ш.Л.,
инженер
В соответствии со ст. 1149 ГК РФ (или ст. 535 ГК РСФСР, правила которой применяются к завещаниям, совершенным до 1 марта 2002 г.) право на обязательную долю в наследстве имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. В гражданском законодательстве нет четкого определения понятия иждивенца. По общему правилу, иждивенцами признаются лица, которые находились на полном содержании наследодателя или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. Если вопрос о признании гражданина иждивенцем является спорным, то он решается в судебном порядке. Согласно ст. 247 ГПК РСФСР суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав граждан или организаций, в том числе он рассматривает дела об установлении факта нахождения лица на иждивении.
Для установления факта нахождения на иждивении в целях оформления права на наследство необходимо, чтобы иждивенец был нетрудоспособным ко дню смерти наследодателя и находился на иждивении наследодателя не менее года до дня его смерти.
Таким образом, чтобы получить право на обязательную долю в наследстве, сестра Вашего отчима в судебном порядке должна быть признана иждивенцем. Но при учете того, что у сестры есть совершеннолетний сын, по нашему мнению, сделать ей это будет затруднительно. Если она все же будет признана иждивенцем, то согласно ст. 1149 ГК РФ она унаследует независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы ей при наследовании по закону. Если завещание было составлено до 1 марта 2002 г., то обязательная доля в наследстве составит не менее 2/3 доли, которая причиталась при наследовании по закону.
Может ли завещание быть совершено через представителя по доверенности, ведь по новым правилам принять наследство можно через представителя?
Эбазеева P.O.,
домохозяйка
Дело в том что в соответствии со ст. 43 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате нотариус при удостоверении сделок (в том числе и при удостоверении завещаний) должен проверить дееспособность граждан, участвующих в сделках. Однако реально проверить дееспособность лица может только суд, поэтому представляется, что нотариус должен отказать в удостоверении завещания, только если ему известно, что обратившееся к нему лицо в установленном порядке признано недееспособным либо если завещатель находится в таком состоянии, из которого с очевидностью следует, что он не способен понимать значение своих действий. При этом следует учитывать то обстоятельство, что далеко не всегда лица, страдающие психическими заболеваниями, были признаны в установленном порядке недееспособными. Завещание - сделка, непосредственно связанная с личностью завещателя; таким образом, завещание не может быть совершено через посредника или представителя, действующих по доверенности или на основании закона. Как сугубо личное, право сделать завещательное распоряжение не может быть ограничено по соглашению с третьими лицами. Ничтожны как отказ от права сделать завещание, так и отказ от права отменить или изменить завещание. Это рассматривается как ограничение дееспособности, которое в соответствии с п. 3 ст. 22 ГК РФ признается ничтожным. Т.к. завещание представляет собой одностороннюю сделку, то в соответствии с п. 2 ст. 154 ГК РФ достаточно выражения воли одной стороны. Поэтому действительность завещания не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражения против него.
В новом Кодексе идет речь о так называемых "условных завещаниях". В чем их отличие от "обыкновенного" завещания?
Липахина К.Е.,
г. Волгодонск
Суть условных завещаний состоит в том, что возможность получения наследства обусловлена выполнением какого-либо условия. В законодательстве нет четких указаний на этот счет. Следует сразу отметить, что недопустимы такие условия завещания, которые влекут ограничение гарантированных Конституцией РФ прав и свобод граждан (например, условие о выборе той или иной профессии, проживании в определенном населенном пункте, исполнении или, наоборот, неисполнении определенных религиозных обрядов, вступлении в брак с определенным лицом или, наоборот, отказе от вступления в брак). Что касается условных завещаний вообще, то сами по себе они не противоречат закону.
В чем состоит суть подназначения наследника? Что такое субституция?
Фединский И.М.,
г. Серпухов, инженер-конструктор
Суть подназначения наследника (именуемого также субституцией) состоит в том, что кроме основного или основных наследников назначается также запасной или запасные наследники. В качестве подназначаемого наследника могут выступать любые субъекты гражданского права. Количество подназначений законом не ограничивается, поэтому завещатель может указать неограниченное количество лиц, выступающих в качестве подназначенных наследников к запасному (подназначенному) наследнику. В случае указания в завещании нескольких наследников их доли должны быть выражены в идеальном выражении (обычно это арифметические дроби). Однако кроме определения доли в идеальном выражении завещатель может указать, какая часть имущества (например, жилого дома) предназначается каждому из наследников.
Что делать, если в завещании указаны наследники, но наследодатель не указал размеры их долей? Объясните, пожалуйста, может ли такое завещание быть признано недействительным?
Зурабов М.Ю.,
менеджер
Такое завещание ни в коем случае не может быть признано недействительным. Вот почему. В жизни вполне возможны ситуации, когда в завещании указаны два или более наследника, однако не указаны доли каждого из них, а также не указано, какие входящие в состав наследства вещи или права предназначаются тому или иному из наследников. В таких случаях в соответствии с п. 1 ст. 1122 ГК РФ считается, что они завещаны наследникам в равных долях. Одной из распространенных ошибок является составление завещаний, в которых завещана неделимая вещь и при этом указывается часть неделимой вещи, предназначающаяся каждому из наследников в натуре. Ранее такие завещания признавались недействительными как несоответствующие закону. Однако в настоящее время в соответствии с п. 2 ст. 1122 ГК РФ такие завещания не считаются недействительными. В этом случае соответствующие вещи считаются завещанными в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи и указывается в свидетельстве о праве на наследство. Закон накладывает на указанных в ст. 1123 ГК РФ лиц, которые на законных основаниях получили доступ к содержанию завещания, его изменению или отмене, обязанность сохранять в тайне полученные сведения. В случае нарушения этой обязанности только завещатель имеет право потребовать компенсации морального вреда, а также использовать иные способы защиты гражданских прав, предусмотренные ст. 12 ГК РФ. Моральный вред в данном случае заключается в нравственных страданиях, которые мог бы испытать завещатель в тех случаях, когда, например, в завещании он лишил наследства своих ближайших родственников и об этом стало им известно.
Государство мне, как инвалиду, два года назад подарило автомобиль "Ока". Могу ли я включить машину в завещание и не отберет ли ее государство у моей семьи после моей смерти?
Андреев И. С.,
г. Саратов, пенсионер
Наследодатель может сам приобретать имущество за свои средства, но ему могут быть предоставлены при жизни определенные льготы. Льгота - это преимущественное право, облегчение, предоставляемое адресно, т.е. конкретному гражданину при его жизни как исключение из общих правил, с учетом его инвалидности или других подобных обстоятельств. Безвозмездность означает, что гражданину при его жизни было предоставлено что-либо бесплатно. В соответствии со ст. 1184 ГК РФ средства транспорта и другое имущество, предоставленные государством или муниципальным образованием на льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных Кодексом.
Скажите, какими способами можно отменить составленное ранее завещание? И есть ли какие-нибудь особенности исполнения завещания, если оно подвергалось неоднократным изменениям?
Сидорова М.И.,
пенсионерка
Завещание можно отменить двумя способами: во-первых, удостоверением нового завещания; во-вторых, подачей нотариусу либо должностному лицу, совершающему нотариальные действия, заявления об отмене завещания. Такое заявление делается в форме распоряжения о его отмене. При этом распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной для совершения завещания. В случае недействительности последующего распоряжения будет действовать прежнее распоряжение. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание. Возможны ситуации, когда воля завещателя выражена недостаточно четко и ясно (очевидно, это касается в первую очередь так называемых закрытых завещаний, которые будут составляться без участия нотариуса). В этом случае ГК РФ допускает возможность толкования завещания. Под толкованием обычно понимается уяснение действительной воли завещателя. При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Другими словами, не могут применяться ни расширительное толкование, когда подлинный смысл завещания шире, чем его словесная формулировка, ни ограничительное толкование, когда предполагается, что подлинное содержание уже его словесной формы. В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя. Подобное толкование называется систематическим. Однако приведенное положение закона не запрещает использование других видов толкования, например грамматического, т.е. основанного на использовании грамматических правил.
Под исполнением завещания понимается совершение действий юридического и фактического характера, как прямо предусмотренных завещанием, так и не указанных в нем, но необходимых для обеспечения возможности реализации воли наследодателя, выраженной в завещании. Исполнение завещания включает в себя принятие мер к охране наследственного имущества, истребование имущества наследодателя от третьих лиц с целью включения в наследственную массу, а также передача наследственного имущества наследникам. Необходимость осуществления действий по управлению наследственным имуществом и обеспечению его сохранности связана с тем, что это имущество с момента открытия наследства и до момента вступления наследников во владение им остается никому не принадлежащим, поскольку права и обязанности предыдущего собственника уже прекратились, а права новых собственников еще не возникли. Исполнение завещания иногда рассматривают с формальной и материальной сторон. С формальной стороны исполнением признают процессуальные действия нотариуса, выражающиеся в удостоверении завещания, выдаче свидетельства о праве на наследство и т.п. Под исполнением в материальном смысле понимается деятельность наследников или специально назначенного наследодателем в завещании лица - исполнителя (душеприказчика) по исполнению содержания завещания.
Расскажите, пожалуйста, о таком понятии, как "душеприказчик". Когда наследодатель вправе назначить такое лицо для распоряжения своим имуществом после смерти? Второй вопрос такой. Вправе ли лицо, которого завещатель хочет видеть душеприказчиком своего имущества после смерти, отказаться от выполнения этой обязанности?
Яшина И.С.,
психолог
Исполнение завещания, если в самом завещании не предусмотрено иное, осуществляется наследниками. Для исполнения завещания наследодателем может быть назначено конкретное лицо - исполнитель завещания (душеприказчик). Исполнение завещания может быть возложено на специально назначенное лицо в силу различных обстоятельств. К таковым относятся, как правило, желание избежать споров между наследниками, отступлений от воли наследодателя при разделе имущества, наличие в составе наследственного имущества вещей, требующих специальных навыков при обращении с ними, малолетний возраст наследников, их недееспособность, состояние здоровья наследников, которое может затруднить самостоятельное исполнение завещания. Следует отметить, что право на назначение исполнителя завещания не связывается с предоставлением наследодателем обоснования выбора определенного лица для исполнения завещания, а также самой необходимости назначения исполнителя. Согласия наследников на назначения исполнителя завещания и согласования с ними кандидатуры исполнителя не требуется. Исполнителем завещания может быть только физическое лицо - гражданин, в том числе и кто-либо из наследников по закону или по завещанию. Учитывая то, что исполнитель завещания наделяется правомочиями по совершению различных юридически значимых действий, можно сделать вывод, что исполнителем завещания должен быть дееспособный субъект.
Статья 1134 ГК РФ не предусматривает возможности назначения нескольких исполнителей завещания либо подназначения другого исполнителя на случай, если первоначальный будет освобожден по каким-либо причинам от исполнения завещания либо умрет до момента вступления наследников во владение наследственным имуществом. Вместе с тем такая возможность не должна исключаться. При назначении нескольких исполнителей распределение функций по исполнению может устанавливаться в завещании либо определяться самими исполнителями. При этом следует руководствоваться положениями Кодекса об исполнении обязательства со множественностью лиц (ст. 321 ГК РФ). Как и ранее действовавший ГК РСФСР, новый Кодекс предусматривает необходимость получения согласия лица на назначение исполнителем завещания. Однако по ГК РСФСР согласие требовалось, только если исполнение возлагалось на лицо, не входящее в состав наследников. Сейчас такого ограничения в Гражданском кодексе не содержится. Согласие исполнителя завещания требуется и в том случае, когда он входит в число наследников. Согласие не требуется, если конкретный исполнитель завещателем не назначен и исполнение осуществляется самими наследниками. Возможности их отказа от исполнения завещания, если они принимают наследство, не предусматривается. Вместе с тем наследники после открытия наследства могут заключить соглашение о поручении действий по исполнению завещания одному из них. Это может потребоваться, если, например, по месту открытия наследства и нахождения большей части наследственного имущества проживает только один из наследников.
Статья 1134 ГК РФ предусматривает возможность выражения согласия исполнителя с помощью юридических либо фактических действий. Согласие может быть отражено в собственноручной надписи на завещании, в заявлении, приложенном к завещанию, либо в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства. Месячный срок на подачу заявления исчисляется по общим правилам об исчислении сроков, установленным гл. 11 части первой Кодекса. Таким образом, если ГК РСФСР предусматривал необходимость получения согласия предполагаемого исполнителя на момент составления завещания, то действующий Кодекс допускает последующее одобрение. Оно может выражаться, как уже указывалось, в подаче специального заявления нотариусу либо в фактических действиях, свидетельствующих о наличии такого согласия. Это могут быть действия по охране имущества наследодателя, по возврату этого имущества от других лиц (к примеру, в истребовании имущества у лица, которому оно было передано по договору поручения) и т.д. Эти действия также должны быть совершены в течение месяца после открытия наследства. Следует отметить, что наследодатель не связан согласием исполнителя. При изменении завещания исполнитель может быть заменен другим, либо новое завещание может вообще не предусматривать наличие исполнителя. Лицо, не дававшее согласия на назначение его исполнителем в момент составления завещания, имеет право, но не обязано принять на себя эти функции. Данное положение вполне согласуется с положениями ст. 155 ГК РФ об обязанностях по односторонней сделке. Права и обязанности исполнителя завещания тесно связаны с личностью и не переходят к его наследникам, как не переходят права и обязанности поверенного по договору поручения. Отношения по исполнению завещания часто сопоставляют с отношениями представительства, т.к. душеприказчик обязывается к выполнению целого ряда юридических актов. При такой трактовке возникает вопрос, кого представляет исполнитель завещания. Поскольку наследодатель к моменту возникновения полномочий исполнителя уже умер, его нельзя считать правоспособным субъектом. Наследники также не могут считаться представляемыми, т.к. душеприказчик исполняет не их волю, а совершает действия, предписанные наследодателем. Отсюда можно заключить, что душеприказчик - представитель самого наследства. Однако, поскольку последнее не наделяется правами юридической личности и не является субъектом права, отношения по исполнению завещания нельзя признать представительством, тем более что исполнитель действует от собственного имени, а не от имени другого лица (п. 3 ст. 1135 ГК РФ).
После открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от его обязанностей но просьбе самого исполнителя завещания либо по заявлению наследников. Освобождение возможно при наличии обстоятельств, препятствующих осуществлению лицом обязанностей исполнителя. Данная норма является новой - ранее действовавший ГК РСФСР не предусматривал такой возможности.
Освобождение исполнителя завещания после открытия наследства производится в судебном порядке. Положения об освобождении исключительно в судебном порядке распространяются на исполнителей, выразивших к моменту открытия наследства свое согласие на выполнение функций душеприказчика. Представляется, однако, что вопрос об освобождении душеприказчика от исполнения его от обязанностей должен рассматриваться в порядке особого производства, т.к. суду предстоит решить не спор о праве, а установить наличие фактов, препятствующих душеприказчику продолжать выполнение своих функций. В качестве заинтересованных лиц в судебное заседание следует приглашать наследников, известных к моменту рассмотрения заявления, нотариуса по месту открытия наследства, если заявление подано самим исполнителем. Могут быть приглашены и иные заинтересованные лица (например, лица, имеющие право требовать исполнение завещательного возложения), представители органа опеки и попечительства, если наследником является несовершеннолетний или недееспособный, у которых отсутствуют законные представители, либо если интересы законных представителей противоречат интересам несовершеннолетнего или недееспособного. Если заявление подается наследниками (наследником), к участию в деле должны быть привлечены исполнитель, другие наследники, нотариус. Дела об освобождении исполнителя от исполнения завещания должны рассматриваться судом по месту нахождения наследственного имущества или основной его части. Кодекс не относит дела об освобождении исполнителя от своих обязанностей к компетенции мировых судей, следовательно, производство по ним должно, согласно ст. 114 ГПК РСФСР, осуществляться районными судами.
Необходимой предпосылкой освобождения исполнителя завещания от его обязанностей служит наличие уважительных причин. Их перечень в Кодексе отсутствует. Указывается лишь, что эти причины должны быть препятствующими дальнейшему исполнению обязанностей душеприказчика. Таким образом, суд в каждом конкретном случае должен определить, препятствуют ли те или иные причины дальнейшему исполнению завещания. На практике к таким причинам можно будет отнести переезд исполнителя в другую местность, состояние здоровья, недееспособность и т.п. Кодексом не определяется, когда должны возникнуть названные причины и следует ли удовлетворять просьбу самого исполнителя, если причины, препятствующие исполнению завещания, уже существовали и исполнитель знал об их наличии в момент, когда выразил согласие на исполнение соответствующих обязанностей. Представляется, что знание исполнителя о наличии препятствий в момент выражения согласия не может являться безусловным основанием для отказа в удовлетворении его заявления, т.к. в данном случае следует прежде всего исходить из реальной возможности выполнения душеприказчиком своих функций, а также интересов наследников и иных выгодоприобретателей. Необходимо учитывать, что, давая согласие на назначение в качестве исполнителя при наличии препятствующих обстоятельств, лицо могло надеяться на их скорое прекращение. Освобождение исполнителя допускается, если какие-либо причины препятствуют, а не просто затрудняют исполнение завещания.
Как по новым правилам регулируется наследование денежных средств в банках? Осуществляется ли наследование денег по общим правилам или предусмотрены особые правила?
Белозерова Р.Ф.,
г. Волгоград, пенсионерка
Действительно, в третьей части ГК по-иному урегулированы отношения, возникающие в связи с составлением завещательного распоряжения правами на денежные средства в банках. Как известно, специфика института завещательного распоряжения вкладом в ГК РСФСР состояла, во-первых, в упрощенном порядке его оформления, поскольку для действительности завещательного распоряжения достаточно было его удостоверения служащим банка (нотариального удостоверения не требовалось), а во-вторых, вклад не входил в состав наследственного имущества и на него не распространялись общие правила о наследовании (ст. 561 ГК РСФСР). Благодаря этим особенностям совершение завещательных удостоверений до настоящего времени было весьма популярным способом распоряжения правами на денежные средства на случай смерти.
Действующий ГК устанавливает общий правовой режим для наследования прав на денежные средства в банках, т.е. денежные средства, внесенные гражданином во вклад, теперь не исключаются из состава наследства (ст. 1128). Такой подход законодателя вряд ли следует признать обоснованным, поскольку в том случае, когда завещатель хочет распорядиться на случай смерти не только денежными средствами, находящимися на вкладе, но и иным принадлежащим ему имуществом, отпадает надобность в составлении завещательного распоряжения, т.к. выраженная в завещании воля наследодателя и так распространит свое действие на денежные средства, находящиеся на вкладе. В связи с введением общего порядка наследования денежных вкладов можно предположить, что распространенность завещательных распоряжений снизится.
Что означают понятия "завещательный отказ" и "завещательный легат"? Какова их роль в наследовании имущества по завещанию? Что такое "завещательное возложение"?
Архипова С.М.,
г. Москва
Сразу отметим, что понятия "завещательный отказ" и "легат" означают одно и то же. Многие юристы, нотариусы, адвокаты, правоведы употребляют слова "завещательный отказ" и "легат", имея в виду одно и то же понятие. Наследник, на которого возлагается исполнение завещательного отказа, может принять наследство только с этим обременением. Исполнение отказа может быть поручено одновременно нескольким наследникам. Новеллой является возможность возложения исполнения завещательного отказа не только на наследников по завещанию, но и на наследников по закону. В качестве отказополучателя может выступать любое лицо, в том числе и входящее в состав наследников (к примеру, если по завещанию жилой дом переходит только одному из наследников, на него может быть возложена обязанность предоставить другим наследникам возможность постоянного либо временного проживания в этом доме). Для отказополучателя принятие отказа является правом, а не обязанностью. Он может отказаться от принятия исполнения. Причем, если отказополучатель относится к числу наследников, он вправе отказаться от принятия завещательного отказа независимо от принятия наследства (п. 2 ст. 1160 ГК РФ). Т.к. обязанность устанавливается в завещании в отношении конкретного лица, связана с его личностью, отказополучатель не может передать свои права по завещательному отказу в пользу другого наследника.
Можно отметить следующие законодательные требования к завещательному отказу:
1) в порядке завещательного отказа допускается возложение только обязанности имущественного характера;
2) в завещании должно быть указано конкретное лицо (лица), в пользу которых должна исполняться обязанность;
3) завещательный отказ обременяет имущество и в случае его перехода к новому собственнику не теряет силы;
4) право отказополучателя тесно связано с его личностью и не может быть передано другому лицу.
Срок действия завещательного отказа может быть неограниченным, и в таком случае завещательный отказ будет действовать в течение жизни гражданина или периода существования юридического лица - отказополучателя либо же ограничиваться сроком, указанным в завещании. Срок может быть определен указанием на какое-либо событие (например, сохранение права на проживание в доме до окончания обучения в институте). Завещательный отказ может устанавливаться только в завещании. Причем допускается составление завещаний, содержание которых исчерпывается завещательным отказом. В таком случае обязанность по исполнению отказа ложится на наследников по закону. К предмету завещательного отказа относится совершение действий по передаче отказополучателю определенной вещи или имущественного права, входящего в состав наследственного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги, осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей. Предусматривается возможность передачи определенной вещи в пользование отказополучателя, а также в собственность либо на основании иного вещного права. Причем наследодатель может не только возложить на наследника обязанность по передаче имущества, существующего в момент открытия наследства, но и обязать наследника приобрести за счет наследства имущество специально для передачи отказополучателю.
Нормы части третьей ГК РФ, посвященные завещательному отказу (легату), стали более продуманными по сравнению с ГК РСФСР 1964 г. Под завещательным отказом ранее понималось возложение на наследника исполнение какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнения (ст. 538 ГК РСФСР). ГК РФ особо подчеркивает характер действий наследников, совершаемых в пользу отказополучателей. Как указано в ч. 1 ст. 1137 ГК РФ, речь идет об исполнении наследником (по завещанию или по закону) "за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера". При этом правовая природа складывающихся отношений между отказополучателем и наследником, на которого возложен завещательный отказ, однозначно определена законом: к таким отношениям применяются положения ГК об обязательствах, если из правил раздела о наследовании и существа завещательного отказа не следует иное (ч. 3 ст. 1137). В части третьей ГК РФ также закреплено, что завещательный отказ должен быть установлен в завещании. При этом содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. Само понятие завещательного отказа раскрывается новым Гражданским кодексом более детально. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 1137 "предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное. В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью". Учитывая большую практическую значимость завещательного отказа, законодатель также устанавливает правило, согласно которому при последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу. В соответствии с действующим законодательством "право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам" (ч. 4 ст. 1147).
В отличие от завещательного отказа завещательное возложение, как и прежде, предполагает возложение на наследника обязанности совершить какое-либо действие, направленное на осуществление общеполезной цели. При этом в отличие от ГК РСФСР 1964 г. новый Кодекс вводит следующие уточнения: во-первых, действие может носить как имущественный, так и неимущественный характер; во-вторых, возложить такую обязанность можно как на одного, так и на нескольких наследников по завещанию или по закону; в-третьих, допустимо возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними (ст. 1139). ГК РФ существенно конкретизирует нормы об исполнении завещания.
Как и прежде, для завещателя предусматривается возможность поручить исполнение завещания гражданину - исполнителю завещания (душеприказчику), который должен выразить согласие на это. Такое положение давно признано мировой практикой и применяется в большинстве развитых стран мира. При этом новым ГК РФ устанавливается, что "согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается этим гражданином в его собственноручной надписи на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства" (ч. 1 ст. 1134). Как согласие могут расцениваться и фактические действия по исполнению завещания, совершенные в течение месяца со дня открытия наследства. Новеллой является правило, закрепленное в ст. 1136 ГК РФ, в соответствии с которым исполнитель завещания, помимо возмещения за счет средств наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, вправе требовать вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием. Заметим, что в отличие от приведенного положения ГК РСФСР императивно устанавливал безвозмездный характер оказываемых исполнителем завещания услуг (ст. 545 ГК РСФСР).
В связи с принятием части третьей ГК РФ изменился ли размер обязательной доли при наследовании? Если да, то меня интересует, какие сейчас тенденции в мире относительно размеров выплаты обязательной доли и позаимствовала ли Россия мировой опыт? И второй вопрос. Можно ли принимать наследство через представителя по доверенности и какими правовыми нормами это регулируется?
Лисицын Ю.В.,
г. Москва, предприниматель
Существенному реформированию подвергся институт обязательной доли, призванный охранять имущественные интересы членов семьи наследодателя. В соответствии с положениями ГК РСФСР несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследовали, независимо от содержания завещания, наследовали не менее 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них по закону (ст. 535 ГК РСФСР), что предусматривает Гражданский кодекс Польши 1964 г. Теперь, согласно ст. 1149 ГК РФ, размер обязательной доли уменьшился до 1/2 доли, которая причиталась бы обязательным наследникам при наследовании по закону, что закреплено в Гражданском кодексе Венгерской Республики 1959 г. В Швейцарском гражданском кодексе с изменениями от 1984 г. обязательная доля составляет 1/2 только в отношении родителей и пережившего супруга наследодателя, в отношении же нисходящих наследников такая доля равна 3/4. При этом в случаях, предусмотренных законом, допускается уменьшение размера обязательной доли, а также отказ в ее присуждении. Так, в ч. 4 ст. 1149 ГК РФ установлено: "Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении".
Новеллами являются статьи ГК РФ, предусматривающие возможность принять наследство и отказаться от него через представителя. Такой вариант возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства или отказ от него (ст. 1153, 1159). Подобных норм в ГК РСФСР 1964 г. не существовало. Новым следует признать правило о возможности отказаться от наследства даже после его принятия. При этом такой отказ возможен в течение срока, установленного для принятия наследства (п. 2 ст. 1157 ГК).
Как наследуются предметы обычной домашней обстановки? Если, например, в квартире три телевизора, являются ли все они предметами домашнего пользования? Дело в том что у меня возникла следующая ситуация. Я три года проживала вместе с отцом в трехкомнатной квартире. Недавно отец умер. Брат требует отдать ему два телевизора, мотивируя это тем, что для квартиры вполне достаточно и одного телевизора, поэтому остальные два уже являются роскошью, а не предметами обычной домашней обстановки и обихода. Прав ли брат? Если дело дойдет до суда, как может быть разрешен наш спор?
Воеводина И.М.,
начальник транспортной службы
Гражданский кодекс РФ устанавливает, что "наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода" (ст. 1169). Как видно, условие проживания совместно с наследодателем до его смерти не менее года, предусмотренное прежним законом, значения не имеет. В Вашем случае, при невозможности решить спор с братом мирным путем, действительно понадобится судебное разбирательство. С учетом конкретных обстоятельств дела и представленных на разрешение суда доказательств судья в каждом конкретном случае разрешает спор по-разному. Однако исходя из указанных в письме сведений с большой долей вероятности можно сделать следующий вывод. Действительно, телевизор в наше время является необходимым предметом домашнего быта. Считается, что в каждой квартире имеется один телевизор. Поэтому три телевизора уже являются роскошью, без которой, в принципе, можно было бы обойтись. Поэтому, если отец не оставил завещания, по которому определил бы наследников и части наследуемого имущества, наследование происходит по закону. Один телевизор входит в круг предметов обычной домашней обстановки и обихода, которую наследуете Вы. А два телевизора при отсутствии других наследников первой очереди наследуете Вы с братом в равных долях. Следовательно, брат вправе претендовать на один телевизор. Следует особо отметить, что данное решение спора весьма условно, поскольку потенциально Вы можете предъявить в суд доказательства, свидетельствующие о необходимости использования трех телевизоров в домашнем хозяйстве. В любом случае суд принимает решения в каждом конкретном случае исходя из материалов дела, предоставленных доказательств и показаний сторон.
Изменились ли сроки предъявления кредиторами претензий к наследникам умершего гражданина?
Дынин Т.Н.,
г. Ростов-на-Дону
Да, следует признать нововведением положение части третьей ГК РФ, определяющее срок для предъявления кредиторами своих претензий к принявшим наследство наследникам. Если ГК РСФСР 1964 г. устанавливал шестимесячный срок для предъявления подобных требований (ст. 554), ГК РФ закрепляет правило, согласно которому "кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований" (п. 3 ст. 1175). Существенным является уточнение о том, что при предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.
Для меня странно, почему законодатель поставил на первое место наследование по завещанию. Разве наследование по закону не больше распространено в нашей стране?
Овирин Г.А.,
предприниматель
Наследование по завещанию не получило достаточно широкого распространения в нашей стране. Это обстоятельство обусловлено целым рядом причин, среди которых можно выделить правовую безграмотность, нежелание думать о завтрашнем дне, а также причины психологического порядка. Так, некоторые люди считают, что составление завещания приблизит их смерть. Следует отметить, что подобное явление, хотя и в меньшей степени, присутствует и в тех странах, которые мы обычно называем развитыми.
Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Чтобы обеспечить выражение подлинной воли наследодателя, закон требует определенной формы завещания. Действительно, в ГК РФ нормы о наследовании по завещанию идут впереди правил о наследовании по закону. Между тем такой подход законодателя вряд ли представляется обоснованным. Дело в том что составление завещания не обязанность, а право завещателя, которым он может и не воспользоваться. Кроме того, гл. 62 ГК РФ "Наследование по завещанию" содержит отсылки к нормам последующей главы, посвященной наследованию по закону. Более логичным, с точки зрения правил юридической техники, было бы сохранение прежней последовательности изложения норм, закрепленной ГК РСФСР 1964 г., при которой нормы о наследовании по закону предвосхищали положения о наследовании по завещанию.
Что означает понятие "недостойные наследники" и каковы критерии определения такой "недостойности" в статьях ГК РФ?
Петров В.Н.,
коммерческий директор
Гражданские права должны осуществляться в соответствии с требованиями закона о соблюдении начал разумности и добросовестности поведения граждан (ст. 10 ГК РФ). Этому правилу не соответствует поведение так называемых недостойных наследников, которые в результате своих противоправных действий лишаются возможности быть наследниками. Содержание правонарушения характеризуется совершением недостойными наследниками противоправных действий, направленных против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, а также действий, которыми такие наследники способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали (пытались способствовать) увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства.
Для признания гражданина недостойным наследником за совершение перечисленных выше действий необходимы два дополнительных условия. Во-первых, указанные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке и, во-вторых, должны быть совершены умышленно. Последнее положение впервые законодательно закреплено в части третьей ГК РФ. ГК РСФСР 1964 г. (ст. 531) не содержал такого предписания. Однако в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 2 отмечалось, что противозаконные действия, способствовавшие призванию гражданина к наследованию, "являются по смыслу указанной статьи основанием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий". Надо иметь в виду, что при определенном условии недостойный наследник может быть восстановлен в праве наследования по завещанию. Это может произойти только по воле наследодателя. Если наследодатель после утраты гражданином права наследования все же завещает ему имущество, недостойный наследник вновь приобретает право наследовать это имущество.
В пунктах 1 и 2 ст. 1117 ГК РФ названы еще две группы наследников, которые лишаются права наследования по закону. В первую группу включены родители, не имеющие права наследовать по закону после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства. Для констатации невозможности призвания таких лиц к наследованию по закону достаточно наличия самого факта лишения родительских прав и отсутствие этих прав на момент открытия наследства. Никаких дополнительных решений каких-либо органов не требуется. Что касается второй группы лиц, не имеющих права наследования по закону, то в нее входят граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Такой гражданин лишается права наследования только по решению суда, который рассматривает по требованию заинтересованного лица дело о его отстранении от наследования по закону.
В пункте 4 ст. 1117 ГК РФ в числе лиц, которые могут быть признаны недостойными наследниками, закон специально выделяет наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Этим подчеркивается недопустимость исключения применения санкций за недостойное поведение даже в отношении таких лиц, которые в силу своего особого статуса пользуются преимуществом в защите их прав. Наконец, как это следует из п. 5 ст. 1117, ее правила соответственно применяются и к завещательному отказу (ст. 1137 ГК РФ). Среди участников правоотношения по завещательному отказу есть отказополучатели, которые, не будучи наследниками, тем не менее, получают часть наследственного имущества наследодателя как кредиторы по обязательству от лица, получившего наследство.
В статье 1117 (п. 3 и 5) решается также вопрос о судьбе наследственного имущества в случае фактического получения его недостойным наследником, т.е. лицом, не имеющим права наследовать либо отстраненным от наследования по основаниям, предусмотренным в этой статье. Поскольку получение недостойным наследником наследства не имеет достаточного правового основания, оно считается неосновательным обогащением и должно быть возвращено по правилам гл. 60 ГК. Кредитором возникающего в таком случае обязательства из неосновательного обогащения является тот из наследников (несколько наследников), который имеет право быть призванным к наследству. Имущество, составляющее неосновательное обогащение недостойного наследника, должно быть возмещено действительному наследнику в натуре. Если это невозможно, возмещается действительная стоимость имущества на момент получения его должником (ст. 1104, 1105 ГК). В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для него работы или оказанной ему услуги.
Слышала, что при предъявлении кредиторами наследодателя претензий к наследникам нотариус вправе приостановить выдачу им свидетельства о праве на наследство. Так ли это? Какие меры по охране наследственного имущества обязан предпринять нотариус?
Саввина Л.Ю.,
стоматолог
Действительно, нотариус по месту открытия наследства при принятии претензий от кредиторов наследодателя доводит это письменно или устно до сведения наследников, разъясняет порядок погашения долга и приостановления выдачи свидетельства о праве на наследство. Об устном разъяснении делается отметка в наследственном деле за подписью наследников.
Нотариус в случаях, предусмотренных ст. 64, 65 Основ законодательства РФ о нотариате, приступает к принятию мер по охране наследственного имущества в сроки, обеспечивающие его сохранность, как правило, не позднее трех рабочих дней с даты поступления сообщения о наследственном имуществе или поручения о принятии мер к его охране. При принятии мер к охране наследственного имущества производится опись наследственного имущества при участии заинтересованных лиц, пожелавших принять участие в описи, и не менее двух понятых.
В акте описи указываются:
1) фамилия, имя, отчество нотариуса, производящего опись, дата и номер приказа органа юстиции о назначении на должность нотариуса, его нотариальный округ или наименование государственной нотариальной конторы;
2) дата поступления сообщения о наследственном имуществе или поручения о принятии мер к охране наследственного имущества;
3) дата производства описи, сведения о лицах, участвующих в описи;
4) фамилия, имя, отчество и последнее постоянное место жительства наследодателя, время его смерти и место нахождения описываемого имущества;
5) было ли опечатано помещение до явки нотариуса и кем, не нарушены ли пломба или печать;
6) подробная характеристика каждого из предметов описываемого наследственного имущества.
На каждой странице акта описи подводится итог количества описанных вещей (предметов), по окончании описи - общий итог количества вещей (предметов).
В акт описи включается все имущество, в том числе личные вещи наследодателя. Заявления физических или юридических лиц о принадлежности им отдельных вещей заносятся в акт описи, а заинтересованным лицам разъясняется порядок обращения в суд с иском об исключении этого имущества из описи.
Если производство описи имущества прерывается (перерыв на обед, окончание рабочего дня и т.д.) или продолжается несколько дней, помещение каждый раз опечатывается нотариусом. В акте описи делается запись о причинах и времени прекращения описи и ее возобновлении, а также о состоянии пломб и печатей при последующих вскрытиях помещения.
В конце акта указываются сведения о лице, которому передано на хранение описанное имущество, и делается отметка о предупреждении его об ответственности согласно законодательству, в том числе по ст. 312 Уголовного кодекса РФ. О предупреждении об ответственности лицо расписывается в акте.
Акт описи составляется не менее чем в трех экземплярах.
Все экземпляры подписываются нотариусом, заинтересованными лицами (если они принимали участие в описи) и понятыми.
Если принять меры к охране наследственного имущества не представляется возможным (наследники или другие лица, проживавшие с наследодателем, возражают против описи, не предъявляют имущество к описи либо имущество вывезено и т.п.), нотариус составляет об этом акт и уведомляет заинтересованных лиц, а в необходимых случаях - уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления.
О выявленном при описи имуществе, представляющем историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, нотариусом сообщается в соответствующие органы государственной власти или местного самоуправления.
Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, оказавшиеся в составе имущества умершего, передаются органам внутренних дел по отдельной описи.
Каким образом можно подтвердить тот факт, что наследник вступил в фактическое владение наследственным имуществом?
Воеводин Т.Р.,
ветеран ВОВ
Фактическое вступление во владение наследственным имуществом может быть подтверждено документами о совершении наследником в течение срока для принятия наследства действий по управлению, распоряжению или пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплате налогов, страховых взносов, других платежей в отношении наследственного имущества, взиманию платы с жильцов, проживающих в наследственном доме (квартире) по договору жилищного найма, производству за счет наследственного имущества расходов погашению долгов наследодателя и т.п.
Никогда не думал, что раздел наследства будет решаться в суде. Однако это случилось. Как доказательство моих родственных отношений с наследодателем судья требует от меня предоставления соответствующих документов, подтверждающих родство. Какие документы будут являться безусловным доказательством моих родственных отношений с наследодателем и где их можно взять?
Родионов П.П.,
пенсионер
Доказательством родственных и иных отношений наследников с наследодателем могут являться: документы, выданные органами ЗАГС, вступившие в законную силу решения суда об установлении факта родственных или иных отношений. В отдельных случаях могут быть приняты справки о родственных или иных отношениях, выданные организациями по месту работы или жительства; записи в паспортах о детях, о супруге; справки органов социальной зашиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца и т.п., если они в совокупности с другими документами подтверждают родственные или иные отношения наследников с наследодателем. Согласие наследников, предусмотренное ст. 71, 72 Основ законодательства РФ о нотариате, о включении в свидетельство о праве на наследство тех наследников, которые пропустили срок для принятия наследства или лишены возможности представить доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию, оформляется в письменной форме и удостоверяется.
Я хочу завещать свою однокомнатную квартиру внуку (сыну дочери). Будут ли какие-нибудь права у моего сына на квартиру. Как сделать так, чтобы сыну не досталось ничего из моего имущества? Квартира на данный момент не приватизирована. Я являюсь ответственным квартиросъемщиком. Вот уже два года я живу вместе с сыном.
Иванова И.П.,
пенсионерка
Права на квартиру Вашего сына будут зависеть от того, как будет приватизирована квартира. В любом случае он сохранит право пользования квартирой. Во-первых, неприватизированную квартиру нельзя передать по наследству. Так что если в завещании Вы распорядитесь квартирой, не принадлежащей Вам на праве собственности, то при открытии наследства - если, конечно, к этому моменту квартира не будет приватизирована - завещание в этой части будет признано недействительным. Во-вторых, в настоящее время сын имеет равные с Вами права на приватизацию квартиры, поскольку Вы проживаете вместе с сыном. Каких-либо особых прав при приватизации квартиры ответственный квартиросъемщик не имеет. Так что, скорее всего, квартира будет приватизирована Вами в общую собственность (если, конечно, Ваш сын не откажется от своего права на приватизацию этой квартиры). В этом случае Вы будете владельцем доли собственности квартиры, и в случае Вашей смерти наследство откроется только на принадлежащую Вам долю. Если Ваш сын по каким-то причинам откажется от приватизации и Вы будете единственным собственником квартиры, Ваш сын будет иметь право пользования квартирой. Поскольку если лицо проживает и прописано в данном помещении, то при переходе права собственности на него в порядке наследования оно сохраняет право пользования жилой площадью в соответствии с п. 2 ст. 292 ГК РФ.
Решением районного межмуниципального суда наш дом разделен на две части: одна принадлежит мне, а вторая - сыну и его семье. В случае моей смерти наследует ли семья сына мою часть дома?
Трошкова И.М.,
преподаватель
Да, если Вы не оставите завещание, в котором изложите Вашу волю относительно принадлежащей Вам части дома, она перейдет в порядке наследования по закону сыну как наследнику первой очереди. Все наследники наследуют в равных долях. К наследникам первой очереди относятся: дети (в том числе усыновленные) умершего; супруг умершего; родители (усыновители) умершего; а также ребенок умершего, родившийся после его смерти. Таким образом, в случае смерти матери сын (а также другие наследники первой очереди, если таковые имеются) будут наследовать по закону (и в равных долях). Если мать оставит завещание, то будет происходить наследование по завещанию, и часть дома, принадлежащая матери, перейдет к тем лицам, которых она укажет в завещании. Если сын не будет указан в завещании, он может претендовать на наследство только в том случае, если он будет к моменту открытия наследства относиться к категории лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
Я, моя мать и сестра приватизировали квартиру в совместную собственность. Сестра и мать умерли, не оставив завещания. Имеет ли право дочь сестры требовать раздела квартиры? Какие у меня права на владение всей квартирой?
Листьева Р.Н.,
преподаватель
Если у квартиры (жилого дома и другого жилого помещения) несколько владельцев, она находится в их общей собственности. Существует два вида общей собственности - долевая и совместная. В общей долевой собственности доли собственников определены (например, 1/2,1/4 и 1/4). В общей совместной собственности доли не определены, но в соответствии с законом могут быть определены в любое время соглашением собственников или решением суда. Если доли не установлены соглашением всех участников и не могут быть определены на основании закона, доли считаются равными (ст. 245 ГК РФ).
Широко распространено мнение, что между совместной и долевой общей собственностью различие именно в том, что в случае смерти одного из владельцев совместной собственности имущество автоматически переходит к остальным владельцам, а в случае смерти одного из владельцев долевой собственности на его долю открывается наследство. Однако это не так. По действующему законодательству РФ в обоих случаях открывается наследство на долю умершего. Таким образом, после смерти каждого из владельца квартиры открывается наследство на его долю, т.е. на 1/3 от квартиры. Если не оставлено завещание, то происходит наследование по закону. Вначале призываются наследники первой очереди. Все наследники наследуют в равных долях. К наследникам первой очереди относятся: дети (в том числе усыновленные) умершего; супруг умершего; родители (усыновители) умершего; ребенок умершего, родившийся после его смерти. Таким образом, Вы являетесь наследником первой очереди Вашей матери и второй очереди - Вашей сестры. Ваша племянница является наследницей первой очереди своей матери (Вашей сестры) и наследницей первой же очереди своей бабушки (Вашей матери), если на момент смерти последней Вашей сестры уже не было в живых. Внуки наследодателя являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником. Если Ваши родственники умерли одновременно или сестра умерла раньше матери, Вы будете наследовать 1/2 собственности матери (т.е. 1/2 от 1/3), а племянница унаследует 1/2 собственности бабушки (т.е. также 1/2 от 1/3) и полностью собственность своей матери (т.е. 1/3). Таким образом, в этом случае Ваша племянница имеет право на 1/2 х 1/3 + 1/3=1/2 квартиры и Вы также на 1/2 квартиры. Если Ваша мать умерла первой, то ее доля перешла Вам с сестрой, и каждая из Вас стала владеть 1/2 квартиры. В этом случае Ваша племянница также унаследует 1/2 квартиры как собственность ее матери (Вашей сестры). Таким образом, Вы и Ваша племянница, если она не откажется от наследства, будете собственниками квартиры в равных долях.
Подлежит ли взысканию с наследников лица, причинившего моральный вред, компенсация морального вреда по иску родственников погибшего гражданина, смерть которого наступила по вине наследодателя - причинителя вреда?
Ромина B.C.,
г. Москва
Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания), то в соответствии с п. 1 ст. 151 ГК РФ на причинителя вреда судом может быть возложена обязанность по выплате денежной компенсации указанного вреда. Согласно действующему гражданскому законодательству в порядке наследования переходят как права, так и обязанности наследодателя. Поэтому если причинитель морального вреда, обязанный компенсировать упомянутый вред в денежной форме, умер, его обязанность по выплате денежной компенсации за причиненный моральный вред, как имущественная обязанность, переходит к его наследникам. Наследники должны выплатить данную компенсацию в пределах действительной стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.
При этом претензия к наследникам причинителя вреда о выплате компенсации морального вреда должна быть предъявлена в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.
4 месяца назад я продала свою квартиру и купила другую, оформила ее на свою мать, чтобы муж не имел претензий в случае развода, а теперь она отказывается сделать мне дарственную, могу ли я в ближайшее время аннулировать договор купли-продажи?
Веселовская Т.Р.,
Ростов-на-Дону, предприниматель
В соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Иными словами, никто не может обязать Вашу маму распорядиться своей квартирой, в частности подарить кому-либо. Договор может быть признан недействительным по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (ст. 168-179 ГК РФ). Так, ничтожным является договор, заключенный с нарушением требований закона. К примеру, в случае несоблюдения требования о государственной регистрации договора или форме договора. Требования о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом (п. 2 ст. 166 ГК РФ). Следовательно, если при заключении договора купли-продажи было нарушено законодательство, Вы вправе требовать в судебном порядке применения последствий недействительности сделки. В будущем советуем консультироваться у специалистов и заключать договор, содержащий обещание дарения, в письменной форме. В соответствии с п. 2 ст. 572 ГК РФ, обещание дарения признается договором дарения и связывает обещавшего, если обещание сделано в письменной форме и содержит ясно выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную передачу.
Мои муж при жизни по решению суда должен был получить в возмещение вреда 66 000 рублей. Но после его смерти мне сказали, что вдове не положена эта выплата. Сейчас начинают отдавать долги ликвидаторам, а что же делать нам, чьи мужья умерли, не дождавшись положенных выплат? Разве мы виноваты, что государство не вовремя рассчиталось с пострадавшими от радиации чернобыльцами? Разъясните, пожалуйста, этот вопрос. Ведь в подобной ситуации оказались многие семьи умерших участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Беспалова В.Н.,
г. Таганрог, Ростовская обл.
С 1 марта 2002 г. вступила в действие часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденная Законом РФ от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ, в состав которой входит "Наследственное право". Согласно п. 1 ст. 1183 Гражданского кодекса "право на получение подлежащих выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали". Следовательно, уважаемая Вера Николаевна, по вопросу выплаты недополученной мужем при жизни суммы возмещения вреда по судебному решению рекомендуем вновь обратиться в орган социальной защиты населения со ссылкой на указанную правовую норму. Следует, однако, заметить, что при практическом применении ст. 1183 третьей части ГК РФ возникает ряд вопросов, которые обещает разъяснить Минтруда России.
Остается надеяться, что эти пояснения будут в пользу семей умерших (погибших) чернобыльцев и им не придется вновь отстаивать свои права в судебном порядке!
Каков принцип взимания налога с наследуемого имущества? Как определяется стоимость имущества, которая является исходной для подсчета налога?
Переделим О.Р.,
водитель автобуса
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования, взимается с общей стоимости имущества, переходящего в собственность наследника, если оно является объектом налогообложения. Объектами налогообложения в соответствии с вышеназванным законом являются жилые дома, квартиры, дачи, садовые домики в садоводческих товариществах, транспортные средства, предметы антиквариата и искусства, ювелирные изделия, бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней и лом таких изделий, паенакопления в жилищно-строительных, гаражно-строительных и дачно-строительных кооперативах, суммы, находящиеся во вкладах в учреждениях банков и других кредитных учреждениях, средства на именных приватизационных счетах физических лиц, земельные участки, стоимость имущественных и земельных долей (паев), валютные ценности и ценные бумаги в их стоимостном выражении. Другое имущество, не вошедшее в этот перечень, например гаражи, магазины, кафе и т.д., не являются объектами налогообложения и, следовательно, не подлежат налогообложению. Исчисление налога производится налоговыми органами на основании справок о стоимости имущества, переходящего в порядке наследования, получаемых от нотариусов. Налог исчисляется со стоимости имущества, переходящего от каждого конкретного наследодателя согласно причитающейся наследнику доле. Если наследство от одного наследодателя оформляется не сразу, а частями, то при исчислении налога стоимость всего имущества складывается, т.к. это одна наследственная масса, и ранее исчисленный налог пересчитывается. Следует иметь в виду, что затраты наследника по уходу за наследодателем во время его болезни, на похороны, на охрану наследственного имущества, по управлению наследственным имуществом, на удовлетворение претензий по долгам и т.д. не уменьшают стоимость имущества, подлежащего обложению налогом.
Скажите, можно ли "отодвинуть" срок уплаты налога на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения?
Алегроова В.И.,
бухгалтер
Налог уплачивается в течение 3 месяцев с момента вручения налогового уведомления. При неуплате налога в срок налогоплательщику начисляется пеня и направляется требование об уплате налога и пени. Требование об уплате налога направляется налогоплательщику не позднее трех месяцев после наступления срока уплаты налога. В случае неисполнения требования об уплате налога налоговые органы имеют основания для принятия более жестких мер по взысканию недоимки, т.е. для применения судебного порядка по взысканию этих сумм. При определенных условиях, когда налогоплательщик не может уплатить налог в установленные сроки, ему может быть предоставлена отсрочка или рассрочка. В соответствии с НК РФ отсрочка или рассрочка по уплате налога может быть предоставлена на срок от одного до шести месяцев с единовременной или поэтапной уплатой налогоплательщиком суммы задолженности. Отсрочка или рассрочка предоставляется финансовым органом по письменному заявлению налогоплательщика. Кроме налога с имущества, переходящего в порядке наследования, при оформлении наследства у нотариуса наследники должны уплатить государственную пошлину. Государственная пошлина за оформление нотариусом свидетельств о праве на наследство взимается в соответствии с Законом РФ от 9 декабря 1991 г. N 2005-1 "О государственной пошлине" с наследников первой очереди - 1% от стоимости наследуемого имущества и 2% - с других наследников. Законом предусмотрена льготная ставка государственной пошлины (1%) за выдачу свидетельства о праве на наследство только для наследников первой очереди, т.е. для детей, супруга и родителей наследодателя, которые вступают в наследство по закону. Эта же категория родственников при оформлении свидетельств о праве на наследство по завещанию должна уплатить государственную пошлину по ставке, установленной для других наследников, т.е. 2% от стоимости наследуемого имущества. За выдачу свидетельств о праве на наследство пошлина взимается со стоимости всего имущества, переходящего в порядке наследования, надень открытия наследства. Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим - день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
Я слышала, что при определении размера пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство не принимается в расчет отдельное имущество. Не могли бы вы уточнить, какое именно имущество?
Женина Т.О.,
предприниматель
При определении размера пошлины за выдачу свидетельств о праве на наследство в соответствии с действующим законодательством не принимаются в расчет и не включаются в стоимость переходящего по наследству имущества:
жилые дома, квартиры, если наследники проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме, этой квартире после его смерти;
имущество лиц, погибших в связи с выполнением ими государственных или общественных обязанностей либо с выполнением долга гражданина Российской Федерации по спасению человеческой жизни, охране государственной собственности и правопорядка, а также имущество лиц, подвергшихся политическим репрессиям;
вклады в банках;
страховые суммы по договорам личного и имущественного страхования;
суммы оплаты труда, авторских прав и суммы авторского вознаграждения, предусмотренные законодательством об интеллектуальной собственности.
В случае, если имеются несколько наследников (в том числе наследников по закону, по завещанию и имеющих право на обязательную долю в наследстве), пошлина исчисляется с доли наследства, причитающейся каждому наследнику. Если по заявлению наследников свидетельство о праве на наследство выдается на часть наследственного имущества, пошлина исчисляется со стоимости той части имущества, которая указывается в выдаваемом свидетельстве. При выдаче в дальнейшем свидетельства на остальную часть имущества пошлина исчисляется с общей стоимости имущества, а к уплате предъявляется разница между исчисленной суммой и суммой, уплаченной за выдачу первого свидетельства. За выдачу свидетельств о праве на наследство имущества, приобретенного при совместной жизни супругов и оставшегося после смерти одного из супругов, пошлина взимается со стоимости той части имущества, которая фактически переходит по наследству. За свидетельства о праве на наследство, выдаваемые на основании решений судебных органов о недействительности прежних свидетельств, пошлина взыскивается на общих основаниях. При этом сумма пошлины, уплаченная за ранее выданное свидетельство, подлежит возврату или по заявлению плательщика зачету в счет суммы, причитающейся за выдачу нового свидетельства, если не истек трехгодичный срок со дня зачисления государственной пошлины в бюджет.
Имеют также право на льготу:
наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также лица, страдающие психическим расстройством, над которыми в порядке, определенном законодательством, установлена опека, - при получении свидетельства о праве на наследство во всех случаях независимо от вида наследственного имущества;
наследники работников, которые были застрахованы за счет предприятий и организаций на случай смерти и погибли в результате несчастного случая по месту работы (службы), - при получении страховых сумм;
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
граждане, пострадавшие от радиационного воздействия.
Образцы документов
Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство
Отказ от наследства
Заявление о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство
Доверенность
Завещание с завещательным возложением на наследника
Завещание (с подназначением наследника)
Завещательное распоряжение (с подназначением наследника)
Заявление о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство
Заявление об отказе от наследства
Заявление о предоставлении рассрочки (отсрочки) уплаты налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
«все книги «к разделу «содержание Глав: 19 Главы: < 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.