Глава 1. Понятие наследственного права и его особенности

Исходя из структры Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ), состоящего из трех частей, нельзя не заметить, что одна из них — часть третья — состоит из двух разделов: раздела V "Наследственное право" и раздела VI "Междуна­родное частное право". Раздел V всецело посвящен вопросам наследственного права, а раздел VI частично связан с этими вопросами. Очевидно, что наследственное право неразрыв­но связано с гражданским правом и является составной час­тью гражданского права, подтверждая этот тезис тем, что правовое регулирование наследственных отношений осуще­ствляется непосредственно частью третьей ГК РФ.

В свою очередь, можно констатировать, что отношения, регулируемые нормами наследственного права, в целом со­ответствуют предмету гражданского права, поскольку явля­ются разновидностью гражданских отношений, в частности, по возникновению и установлению порядка осуществления права собственности при наследственном правопреемстве.

Однако определение наследственного права как совокуп­ности правовых норм части третьей ГК РФ, регулирующих наследственные отношения, представляется недостаточно полным, поскольку при такой формулировке наследствен­ное право могло рассматриваться лишь как правовое под­разделение (институт, подотрасль) только норм гражданс­кого законодательства, обособленных в основном в разделе V ГК РФ, и ограничивалось бы одной-единственной отрасле­вой нормативной базой, а именно сугубо нормами ГК РФ. Анализируя действующее законодательство и правоприме-

8                             

 

нительную практику наследственного права, можно сделать несколько иные выводы, дающие основания рассматривать наследственное право в более широком аспекте как само­стоятельную подотрасль гражданского права, в правовом регулировании предмета которой наряду с нормами граждан­ского права принимают непосредственное участие правовые нормы иных отраслей права (например, семейного, жилищ­ного, трудового, пенсионного, земельного и др.), обуслов­ленные спецификой наследственных правоотношений.

Исходя из этого наследственное право можно рассмат­ривать как самостоятельную подотрасль гражданского пра­ва, комплексно регулирующую отношения по наследствен­ному правопреемству в совокупности с нормами иных отрас­лей права, отражающими особенности этих отношений.

В свою очередь, можно определить, что предметом на­следственного права являются отношения, регулируемые нормами гражданского и иных отраслей права, по наслед­ственному правопреемству имущества, имущественных прав и материальных благ, принадлежавших наследодателю на день открытия наследства, и возникшие из совершенного им в установленном порядке завещания (наследование по завещанию) либо без совершения такового (наследование по закону).

Отмечая комплексный характер разноотраслевого право­вого регулирования особенностей наследственных отношений, необходимо подчеркнуть, что возникающие при этом право­отношения в целом имеют исключительно гражданско-пра­вовую, а не иную правоотраслевую природу. В частности, Федеральный закон "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" в ст. 5 одно­значно называет отношения, возникающие после введения в действие раздела V "Наследственное право" части третьей Кодекса, не иначе как гражданскими правоотношениями. Та­ким образом, наследственные правоотношения являются раз­новидностью гражданских правоотношений, независимо от того, что особенности регулирования отдельных фактичес-

 

ких отношений, связанных с наследованием, регулируются нормами не только гражданского, но и иных отраслей права. Такое "вмешательство" в регулирование сугубо гражданс­ких правовоотношений норм права иных отраслей можно рас­сматривать как субсидиарное (восполнительное) применение норм права. При этом правоотраслевая природа регулируе­мых фактических отношений сохраняет свою гражданско-правовую природу. Нормы иных отраслей права, субсидиар­но регулирующие особенности наследственных отношений, не изменяя основную правовую природу наследственного права как составной части гражданского права, сохраняют свою отраслевую принадлежность соответствующей отрасли права.

В качестве примера рассмотрим правовую норму ст. 141 Трудового кодекса РФ, в которой закреплено, что заработ­ная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдает­ся членам его семьи или лицу, находившемуся на иждиве­нии умершего на день его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих документов. По своей право-отраслевой природе приведенная норма бесспорно является нормой трудового права. Однако ее целевое назначение на­правлено на прямое правопреемство наследственного иму­щества умершего в виде его заработной платы, причитав­шейся ему, но не полученной в связи со смертью.

Сравним указанную норму трудового права с аналогичной нормой наследственного (гражданского) права, содержащейся в ст. 1183 ГК РФ, в которой закреплено, что право на получе­ние подлежащих, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному стра­хованию, возмещению вреда, причиненного жизни или здо­ровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадле­жит проживавшим совместно с умершим членам семьи, а так­же его нетрудоспособным иждивенцам, независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет.

Ю

 

В ч. 2 и 3 ст. 1183 ГК РФ устанавливается правило о том, что требования о выплате вышеуказанных сумм должны быть предъявлены в течение четырех месяцев со дня открытия наследства, а при непредъявлении таких требований в уста­новленный срок соответствующие суммы включаются в со­став наследства и наследуются на общих основаниях, уста­новленных ГК РФ.

Из двух вышеприведенных статей (ст. 141 ТК РФ и ст. 1183 ГК РФ) наглядно проявляется единство и дифференциация правового регулирования наследственных отношений по пра­вопреемству, в частности заработной платы, не полученной наследодателем ко дню смерти.

Анализируя предмет наследственного права именно как составную часть гражданского права, следует обратить вни­мание, что раздел V части третьей ГК РФ состоит из пяти глав:

гл. 61 "Общие положения о наследовании";

гл. 62 "Наследование по завещанию";

гл. 63 "Наследование по закону";

— гл. 64 "Приобретение наследства";

—            гл. 65 "Наследование отдельных видов имущества".

Нормы, содержащиеся в первых четырех названных гла­вах, можно условно отнести к нормам общей части наслед­ственного права, а нормы, содержащиеся в гл. 65, — к нор­мам специальной (особенной) части, дифференцирующей осо­бенности регулирования наследственных отношений в зависимости от различных обстоятельств (например, статуса наследника и наследственного имущества, видов имущества, ограничения оборотоспособности вещей и т. п.).

Следует заметить, что в разделе VI "Международное ча­стное право" части третьей ГК РФ также содержатся право­вые нормы, регулирующие наследственные отношения либо тесно связанные с ними отношения, входящие в предмет на­следственного права (например, ст. 1200, 1205, 1206, 1209, 1210, 1217, 1224 и др.).

Поскольку наследственное право рассматривается как обо­собленное подразделение (подотрасль, институт) именно граж-

11

 

данского права, то на него соответственно могут быть распро­странены определения предмета, метода, принципов регулиро­вания и других понятийных категорий гражданского права.

В частности, общепризнанное понятие предмета граждан­ского права как имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений в полной мере может быть рас­пространено и на определение предмета наследственного права. Также справедливо распространение иных определений, ка­сающихся соответствующих понятийных категорий гражданс­кого права на соответствующие категории наследственного права (например, на понятие субъектов, предмета и т. п.).

Вместе с тем, являясь составной частью гражданского права и сохраняя его общие черты, наследственное право обладает определенными особенностями, обусловившими его обособление в виде самостоятельного подразделения (под­отрасли, института) гражданского права. В этом и проявля­ется единство и дифференциация гражданского права.

Представляется целесообразным под этим углом рассмот­реть предмет наследственного права именно как урегули­рованные нормами права имущественные и личные неиму­щественные отношения, обусловленные наследственным правопреемством. Наряду с этим необходимо отразить диф­ференциацию правового регулирования этих отношений, обусловленную спецификой и особенностями отношений по наследственному правопреемству, выделяющими или отли­чающими в определенной степени наследственные отноше­ния от иных гражданско-правовых отношений.

В числе таких особенностей, присущих сугубо наслед­ственным правоотношениям и в определенной степени обо­собляющих их от материнских гражданско-правовых, мож­но назвать следующие:

* наследование может осуществляться как путем совер­шения сделки (наследование по завещанию), так и при от­сутствии таковой либо в иных случаях, предусмотренных ГК РФ (наследование по закону);

12            ~

 

 

юридическим фактом, обусловливающим день откры­

тия наследства, является смерть гражданина или объявле­

ние его судом в установленном порядке умершим;

в состав наследства входит имущество наследодателя,

принадлежавшее ему именно на день открытия наследства,

что гарантирует наследодателю право распоряжения любым

своим имуществом при жизни по своему усмотрению;

наследниками наряду с гражданами, находящимися в

живых в день открытия наследства, могут быть также граж­

дане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся жи­

выми после открытия наследства;

как правило, при совершении действий, являющихся

предпосылкой возникновения наследственных отношений (на­

пример, при совершении завещания), а также при реализа­

ции уже возникших наследственных отношений (например,

при принятии наследства) в качестве субъекта наследствен­

ных правоотношений выступают не совместно две стороны

(два субъекта), а лишь одна сторона (субъект) наследствен­

ных правоотношений: наследодатель либо наследник (наслед­

ники).   В наследственных правоотношениях, как и в целом в

гражданско-правовых отношениях, присутствуют две сторо­

ны (два субъекта) правоотношений, но характерно, что выс­

тупают они отчлененно друг от друга. Так, при составлении

завещания в качестве субъекта наследственных правоотно­

шений выступает лишь одна сторона — наследодатель (заве­

щатель). Другая сторона выступает в этой стадии лишь услов­

но в качестве потенциального наследника в последующем,

т. е. после открытия наследства. Но это совсем не означает,

что именно лица, названные наследниками в завещании, ста­

нут таковыми после открытия наследства. Во-первых, ко дню

смерти завещателя может просто не быть имущества, нахо­

дящегося в его собственности по самым различным причи­

нам, например, собственник при жизни продал его, подарил,

утратил и т. п. Во-вторых, собственник вправе изменить, от­

менить свое завещание, назначить новых наследников и т. п.

Всему этому корреспондируют положения, закрепленные в

нормах ст. 1118—1121, ИЗО и др. ГК РФ.

13

 

В то же время при открытии наследства наследодатель независимо от наличия завещания не выступает в качестве субъекта нсяедственных правоотношений, поскольку его уже нет в живых. В этой стадии в качестве субъекта наследствен­ных правоотношений также выступает единственная сторо­на — наследник (наследники), т. е. физические или юриди­ческие лица, обладающие правом наследственного правопре­емства.

Можно назвать и другие особенности, присущие наслед­ственным правоотношениям и обособляющие их от граждан­ско-правовых отношений либо являющиеся проявлением диф­ференциации правового регулирования наследственных от­ношений от общего порядка регулирования гражданских отношений.

Наследование по завещанию и наследование по закону являются разновидностями реализации гражданами наслед­ственных правоотношений. Следует отметить, что на данном этапе развития российского общества в отличие от недавне­го времени приоритет в отношениях наследственного право­преемства отдается наследованию по завещанию. Это нашло юридическое подтверждение в ч. 2 ст. 1111 ГК РФ, закрепив­шей, что наследование по закону имеет место, когда и по­скольку оно не изменено завещанием, а также в иных слу­чаях, установленных ГК РФ.

Анализируя эти две разновидности реализации гражда­нами наследственных правоотношений, можно отметить весь­ма яркие особенности рассматриваемых правоотношений, возникающих при наследовавши по завещанию и по закону.

Наследование по завещанию — это распоряжение при жизни наследодателем своим имуществом по переходу его к другим лицам в порядке универсального правопреемства пос­ле смерти наследодателя.

Завещание является односторонней сделкой, совершен­ной наследодателем при жизни, но создающей права и обя­занности только после открытия наследства, т. е. лосле смерти наследодателя. Таким образом, наследодатель выступает един­ственной стороной данной сделки, начиная с ее совершения

14            _.

 

и до своей смерти. За этот период времени наследодатель имеет возможность неоднократно по своему желанию изме­нять содержание завещания, включая в него новых наслед­ников и исключая прежних, изменять как содержание, так и доли наследуемого имущества и т. п. Возможно, что все иму-••,<( щество, включенное в завещание, наследник может при жизни продать, подарить, обменять и т. д., и может сложить­ся, что на день смерти гражданина-завещателя наследствен­ного имущества вообще не будет в наличии, а стало быть, и не будет предмета наследования.

Своеобразен субъектный состав наследования по завеща­нию после открытия наследства. Очевидно, что поскольку наследство открывается со смертью гражданина, то насле­додатель в этот период не может быть субъектом наслед­ственных отношений, а стало быть, реализация волеизъяв­лений наследодателя, изложенных в завещании, происходит в соответствии с завещанием, но другими субъектами (нота­риусом, судом, душеприказчиком и др.).

Таким образом, при наследовании по завещанию обяза­тельны два этапа. Первый — с участием наследодателя при его жизни и, как правило, с участием нотариальных органов и иных лиц, участвующих при совершении завещания, и вто­рой — без участия наследодателя (после его смерти), но с участием наследников, исполнителей завещания, отказопо-лучателей и других лиц.

Существуют определенные особенности в правовом ре­гулировании наследственных правоотношений при насле­довании по закону. При этой разновидности наследования возможен только один этап, начинающийся непосредствен­но с открытия наследства и порождающий правоотноше­ния по наследственному правопреемству, основанные не на личном волеизъявлении наследодателя, а на требовани­ях норм действующего законодательства, в которых зало­жены принципы, потенциально приближенные к воле на­следодателя и вытекающие из основных начал гражданс­кого законодательства.

15

 

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 36      Главы:  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11. >