Глава 1. Понятие наследственного права и его особенности
Исходя из структры Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ), состоящего из трех частей, нельзя не заметить, что одна из них — часть третья — состоит из двух разделов: раздела V "Наследственное право" и раздела VI "Международное частное право". Раздел V всецело посвящен вопросам наследственного права, а раздел VI частично связан с этими вопросами. Очевидно, что наследственное право неразрывно связано с гражданским правом и является составной частью гражданского права, подтверждая этот тезис тем, что правовое регулирование наследственных отношений осуществляется непосредственно частью третьей ГК РФ.
В свою очередь, можно констатировать, что отношения, регулируемые нормами наследственного права, в целом соответствуют предмету гражданского права, поскольку являются разновидностью гражданских отношений, в частности, по возникновению и установлению порядка осуществления права собственности при наследственном правопреемстве.
Однако определение наследственного права как совокупности правовых норм части третьей ГК РФ, регулирующих наследственные отношения, представляется недостаточно полным, поскольку при такой формулировке наследственное право могло рассматриваться лишь как правовое подразделение (институт, подотрасль) только норм гражданского законодательства, обособленных в основном в разделе V ГК РФ, и ограничивалось бы одной-единственной отраслевой нормативной базой, а именно сугубо нормами ГК РФ. Анализируя действующее законодательство и правоприме-
8
нительную практику наследственного права, можно сделать несколько иные выводы, дающие основания рассматривать наследственное право в более широком аспекте как самостоятельную подотрасль гражданского права, в правовом регулировании предмета которой наряду с нормами гражданского права принимают непосредственное участие правовые нормы иных отраслей права (например, семейного, жилищного, трудового, пенсионного, земельного и др.), обусловленные спецификой наследственных правоотношений.
Исходя из этого наследственное право можно рассматривать как самостоятельную подотрасль гражданского права, комплексно регулирующую отношения по наследственному правопреемству в совокупности с нормами иных отраслей права, отражающими особенности этих отношений.
В свою очередь, можно определить, что предметом наследственного права являются отношения, регулируемые нормами гражданского и иных отраслей права, по наследственному правопреемству имущества, имущественных прав и материальных благ, принадлежавших наследодателю на день открытия наследства, и возникшие из совершенного им в установленном порядке завещания (наследование по завещанию) либо без совершения такового (наследование по закону).
Отмечая комплексный характер разноотраслевого правового регулирования особенностей наследственных отношений, необходимо подчеркнуть, что возникающие при этом правоотношения в целом имеют исключительно гражданско-правовую, а не иную правоотраслевую природу. В частности, Федеральный закон "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" в ст. 5 однозначно называет отношения, возникающие после введения в действие раздела V "Наследственное право" части третьей Кодекса, не иначе как гражданскими правоотношениями. Таким образом, наследственные правоотношения являются разновидностью гражданских правоотношений, независимо от того, что особенности регулирования отдельных фактичес-
ких отношений, связанных с наследованием, регулируются нормами не только гражданского, но и иных отраслей права. Такое "вмешательство" в регулирование сугубо гражданских правовоотношений норм права иных отраслей можно рассматривать как субсидиарное (восполнительное) применение норм права. При этом правоотраслевая природа регулируемых фактических отношений сохраняет свою гражданско-правовую природу. Нормы иных отраслей права, субсидиарно регулирующие особенности наследственных отношений, не изменяя основную правовую природу наследственного права как составной части гражданского права, сохраняют свою отраслевую принадлежность соответствующей отрасли права.
В качестве примера рассмотрим правовую норму ст. 141 Трудового кодекса РФ, в которой закреплено, что заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих документов. По своей право-отраслевой природе приведенная норма бесспорно является нормой трудового права. Однако ее целевое назначение направлено на прямое правопреемство наследственного имущества умершего в виде его заработной платы, причитавшейся ему, но не полученной в связи со смертью.
Сравним указанную норму трудового права с аналогичной нормой наследственного (гражданского) права, содержащейся в ст. 1183 ГК РФ, в которой закреплено, что право на получение подлежащих, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам, независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет.
Ю
В ч. 2 и 3 ст. 1183 ГК РФ устанавливается правило о том, что требования о выплате вышеуказанных сумм должны быть предъявлены в течение четырех месяцев со дня открытия наследства, а при непредъявлении таких требований в установленный срок соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ.
Из двух вышеприведенных статей (ст. 141 ТК РФ и ст. 1183 ГК РФ) наглядно проявляется единство и дифференциация правового регулирования наследственных отношений по правопреемству, в частности заработной платы, не полученной наследодателем ко дню смерти.
Анализируя предмет наследственного права именно как составную часть гражданского права, следует обратить внимание, что раздел V части третьей ГК РФ состоит из пяти глав:
гл. 61 "Общие положения о наследовании";
гл. 62 "Наследование по завещанию";
гл. 63 "Наследование по закону";
— гл. 64 "Приобретение наследства";
— гл. 65 "Наследование отдельных видов имущества".
Нормы, содержащиеся в первых четырех названных главах, можно условно отнести к нормам общей части наследственного права, а нормы, содержащиеся в гл. 65, — к нормам специальной (особенной) части, дифференцирующей особенности регулирования наследственных отношений в зависимости от различных обстоятельств (например, статуса наследника и наследственного имущества, видов имущества, ограничения оборотоспособности вещей и т. п.).
Следует заметить, что в разделе VI "Международное частное право" части третьей ГК РФ также содержатся правовые нормы, регулирующие наследственные отношения либо тесно связанные с ними отношения, входящие в предмет наследственного права (например, ст. 1200, 1205, 1206, 1209, 1210, 1217, 1224 и др.).
Поскольку наследственное право рассматривается как обособленное подразделение (подотрасль, институт) именно граж-
11
данского права, то на него соответственно могут быть распространены определения предмета, метода, принципов регулирования и других понятийных категорий гражданского права.
В частности, общепризнанное понятие предмета гражданского права как имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений в полной мере может быть распространено и на определение предмета наследственного права. Также справедливо распространение иных определений, касающихся соответствующих понятийных категорий гражданского права на соответствующие категории наследственного права (например, на понятие субъектов, предмета и т. п.).
Вместе с тем, являясь составной частью гражданского права и сохраняя его общие черты, наследственное право обладает определенными особенностями, обусловившими его обособление в виде самостоятельного подразделения (подотрасли, института) гражданского права. В этом и проявляется единство и дифференциация гражданского права.
Представляется целесообразным под этим углом рассмотреть предмет наследственного права именно как урегулированные нормами права имущественные и личные неимущественные отношения, обусловленные наследственным правопреемством. Наряду с этим необходимо отразить дифференциацию правового регулирования этих отношений, обусловленную спецификой и особенностями отношений по наследственному правопреемству, выделяющими или отличающими в определенной степени наследственные отношения от иных гражданско-правовых отношений.
В числе таких особенностей, присущих сугубо наследственным правоотношениям и в определенной степени обособляющих их от материнских гражданско-правовых, можно назвать следующие:
* наследование может осуществляться как путем совершения сделки (наследование по завещанию), так и при отсутствии таковой либо в иных случаях, предусмотренных ГК РФ (наследование по закону);
12 ~
юридическим фактом, обусловливающим день откры
тия наследства, является смерть гражданина или объявле
ние его судом в установленном порядке умершим;
в состав наследства входит имущество наследодателя,
принадлежавшее ему именно на день открытия наследства,
что гарантирует наследодателю право распоряжения любым
своим имуществом при жизни по своему усмотрению;
наследниками наряду с гражданами, находящимися в
живых в день открытия наследства, могут быть также граж
дане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся жи
выми после открытия наследства;
как правило, при совершении действий, являющихся
предпосылкой возникновения наследственных отношений (на
пример, при совершении завещания), а также при реализа
ции уже возникших наследственных отношений (например,
при принятии наследства) в качестве субъекта наследствен
ных правоотношений выступают не совместно две стороны
(два субъекта), а лишь одна сторона (субъект) наследствен
ных правоотношений: наследодатель либо наследник (наслед
ники). В наследственных правоотношениях, как и в целом в
гражданско-правовых отношениях, присутствуют две сторо
ны (два субъекта) правоотношений, но характерно, что выс
тупают они отчлененно друг от друга. Так, при составлении
завещания в качестве субъекта наследственных правоотно
шений выступает лишь одна сторона — наследодатель (заве
щатель). Другая сторона выступает в этой стадии лишь услов
но в качестве потенциального наследника в последующем,
т. е. после открытия наследства. Но это совсем не означает,
что именно лица, названные наследниками в завещании, ста
нут таковыми после открытия наследства. Во-первых, ко дню
смерти завещателя может просто не быть имущества, нахо
дящегося в его собственности по самым различным причи
нам, например, собственник при жизни продал его, подарил,
утратил и т. п. Во-вторых, собственник вправе изменить, от
менить свое завещание, назначить новых наследников и т. п.
Всему этому корреспондируют положения, закрепленные в
нормах ст. 1118—1121, ИЗО и др. ГК РФ.
13
В то же время при открытии наследства наследодатель независимо от наличия завещания не выступает в качестве субъекта нсяедственных правоотношений, поскольку его уже нет в живых. В этой стадии в качестве субъекта наследственных правоотношений также выступает единственная сторона — наследник (наследники), т. е. физические или юридические лица, обладающие правом наследственного правопреемства.
Можно назвать и другие особенности, присущие наследственным правоотношениям и обособляющие их от гражданско-правовых отношений либо являющиеся проявлением дифференциации правового регулирования наследственных отношений от общего порядка регулирования гражданских отношений.
Наследование по завещанию и наследование по закону являются разновидностями реализации гражданами наследственных правоотношений. Следует отметить, что на данном этапе развития российского общества в отличие от недавнего времени приоритет в отношениях наследственного правопреемства отдается наследованию по завещанию. Это нашло юридическое подтверждение в ч. 2 ст. 1111 ГК РФ, закрепившей, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ.
Анализируя эти две разновидности реализации гражданами наследственных правоотношений, можно отметить весьма яркие особенности рассматриваемых правоотношений, возникающих при наследовавши по завещанию и по закону.
Наследование по завещанию — это распоряжение при жизни наследодателем своим имуществом по переходу его к другим лицам в порядке универсального правопреемства после смерти наследодателя.
Завещание является односторонней сделкой, совершенной наследодателем при жизни, но создающей права и обязанности только после открытия наследства, т. е. лосле смерти наследодателя. Таким образом, наследодатель выступает единственной стороной данной сделки, начиная с ее совершения
14 _.
и до своей смерти. За этот период времени наследодатель имеет возможность неоднократно по своему желанию изменять содержание завещания, включая в него новых наследников и исключая прежних, изменять как содержание, так и доли наследуемого имущества и т. п. Возможно, что все иму-••,<( щество, включенное в завещание, наследник может при жизни продать, подарить, обменять и т. д., и может сложиться, что на день смерти гражданина-завещателя наследственного имущества вообще не будет в наличии, а стало быть, и не будет предмета наследования.
Своеобразен субъектный состав наследования по завещанию после открытия наследства. Очевидно, что поскольку наследство открывается со смертью гражданина, то наследодатель в этот период не может быть субъектом наследственных отношений, а стало быть, реализация волеизъявлений наследодателя, изложенных в завещании, происходит в соответствии с завещанием, но другими субъектами (нотариусом, судом, душеприказчиком и др.).
Таким образом, при наследовании по завещанию обязательны два этапа. Первый — с участием наследодателя при его жизни и, как правило, с участием нотариальных органов и иных лиц, участвующих при совершении завещания, и второй — без участия наследодателя (после его смерти), но с участием наследников, исполнителей завещания, отказопо-лучателей и других лиц.
Существуют определенные особенности в правовом регулировании наследственных правоотношений при наследовании по закону. При этой разновидности наследования возможен только один этап, начинающийся непосредственно с открытия наследства и порождающий правоотношения по наследственному правопреемству, основанные не на личном волеизъявлении наследодателя, а на требованиях норм действующего законодательства, в которых заложены принципы, потенциально приближенные к воле наследодателя и вытекающие из основных начал гражданского законодательства.
15
«все книги «к разделу «содержание Глав: 36 Главы: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. >