2.3. Основания наследования
Законодатель, определяя основания наследования, указывает, что оно осуществляется по завещанию и по закону. В отличие от ГК РСФСР (1964 г.) часть третья ГК РФ поменяла их местами. Если в ГК РСФСР на первом месте указывалось наследование по закону, а наследование по завеща-
1 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 10. Ст. 357.
21
нию находилось на втором месте, то теперь первое место заняло наследование по завещанию, а наследование по закону перешло на второе место. Соответственно этот порядок сказался и на структуре раздела V Кодекса, где гл. 62 "Наследование по завещанию" также опередила гл. 63 "Наследование по закону".
Такой порядок оснований наследования можно объяснить структурой ст. 1111 ГК РФ, ч. 2 которой закрепляет, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом, тем самым отдавая приоритет наследованию по завещанию. К "иным случаям, установленным настоящим Кодексом" можно отнести, например, отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследников по закону; признание наследника по завещанию не имеющим права на наследство; признание завещания недействительным и др.
На практике может случиться, что наследодатель завещал часть имущества лицу, которое является наследником по закону. При этом оставшаяся вне завещательного распоряжения часть наследственного имущества подлежит распределению между наследниками по закону, включая того, который часть имущества получит по завещанию.
По своей сути наследование по завещанию можно рассматривать как сложный юридический состав, основными элементами которого являются завещание, исполненное завещателем при его жизни, и открытие наследства в связи со смертью завещателя.
В свою очередь, завещание можно рассматривать как одностороннюю сделку, основанную только на волеизъявлении завещателя, оформленном в порядке, установленном законом. При этом следует иметь в виду, что завещание может быть совершено только гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Никаких требований к дееспособности наследников, указанных в завещании, не предъявляется, как и не требуется их волеизъ-
22
явления на содержание завещания, поскольку завещатель вправе по своему усмотрению отменить или изменить совершенное завещание.
Вместе с тем наследственное правоотношение возникает не с момента оформления завещания, а лишь после наступления смерти завещателя или его объявления судом умершим.
В отличие от наследования по завещанию наследование по закону не основано на волеизъявлении наследодателя, но направлено на восполнение такового в целях закрепления круга наследников по закону и защиты их интересов.
В любом случае предметом наследования (как по завещанию, так и по закону) является наследство, в состав которого входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами. Не входят также в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
Исходя из этого важно отметить, что при отсутствии наследства не может быть и наследования ни по завещанию, ни по закону. Например, гражданин в оформленном в установленном порядке завещании указал, что принадлежащую ему дачу он завещает своему сыну, а приватизированную квартиру дочери. Однако на момент открытия наследства выяснилось, что за год до смерти завещатель продал и дачу, и квартиру. Таким образом, вышеуказанное имущество на день открытия наследства не входит в его состав, а соответственно, и не может перейти к наследникам в порядке наследственного правопреемства.
Юридическим фактом, порождающим возникновение наследственных правоотношений, является открытие наслед-
23
стова, обусловленное смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.
Моментом возникновения наследственных правоотношений является день смерти гражданина.
Констатация смерти человека на основании диагноза смерти мозга устанавливается комиссией врачей в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Минздрава России от
20 декабря 2001 г. № 460, зарегистрированной в Минюсте
России 17 января 2002 г., регистрационный № 3170. Факт смер
ти, установленный вр'ачами, удостоверяется в свидетельстве
о смерти, выдаваемом органами загса.
При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда объявление умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, днем смерти признается день его предполагаемой гибели — день смерти, указанный в решении суда.
Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно (коммориентами) и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.
Например, муж и жена, не имеющие общих детей, умерли в один и тот же день — 20 сентября 2002 г., один из них в 7 ч 30 мин на месте автокатастрофы, другой — в 22 ч 30 мин в больнице. Несмотря на то что один из супругов пережил другого на несколько часов, оба супруга считаются умершими одновременно (коммориентами) и не наследуют друг после друга. В этом случае к наследованию призываются наследники каждого из них.
Если бы смерть одного из супругов наступила не 20-го, а
21 сентября 2002 г., т. е. в разные дни, то их нельзя относить
к коммориентам, и переживший супруг может быть призван
к наследству после смерти другого.
24 ~.
Вместе с тем законодатель в п. 1 ст. 1146 ГК РФ предусматривает, что доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144 ГК РФ, и делится между ними поровну. В случаях, предусмотренных этими нормами, при наследовании по праву представления к наследникам первой очереди отнесены внуки наследодателя и их потомки; к наследникам второй очереди — дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя); к наследникам третьей очереди — двоюродные братья и сестры наследодателя.
Проиллюстрировать названные правовые нормы можно другим примером, когда в один день умирают мать и дочь. В этом случае дети умершей дочери призываются к наследованию ее имущества в общем порядке, а в отношении имущества бабушки наследуют между собой поровну долю своей матери по праву представления.
Не наследуют по праву наследования потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства либо в порядке п. 1 ст. 1117 ГК РФ признанного недостойным наследником. Кстати, потомок, потенциально претендующий на наследство в порядке представительства, может по завещанию наследодателя быть непосредственно лишен наследства или не иметь права наследовать как недостойный наследник.
Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Свободное передвижение, выбор место жительства — конституционные права граждан РФ. Каждый дееспособный гражданин вправе по своему усмотрению выбирать место жительства.
В соответствии с ч. 2 ст. 20 ГК РФ местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.
25
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии со ст. 26 ГК РФ могут выбирать место жительства с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя. .
Зачастую, особенно с учетом сложившейся в стране ситуации, вызванной распадом Союза ССР, определение последнего места жительства наследодателя вызывает немалые сложности. Как правило, в таких случаях ориентируются на официальную регистрацию по месту жительства наследодателя. Однако не всегда место регистрации совпадает с фактическим местом жительства, а тем более с местом нахождения наследственного имущества. Поэтому законодатель в ч. 2 ст. 1115 ГК РФ устанавливает, что, если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом бткрытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.
Такая законодательная характеристика места открытия наследства позволяет правильно определить последнее место жительства наследодателя и в тех случаях, когда он является собственником жилой площади и иного имущества, расположенного и зарегистрированного в разных регионах страны.
«все книги «к разделу «содержание Глав: 36 Главы: < 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. >