2.3. Основания наследования

Законодатель, определяя основания наследования, ука­зывает, что оно осуществляется по завещанию и по закону. В отличие от ГК РСФСР (1964 г.) часть третья ГК РФ поме­няла их местами. Если в ГК РСФСР на первом месте указы­валось наследование по закону, а наследование по завеща-

1 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 10. Ст. 357.

21

 

нию находилось на втором месте, то теперь первое место заняло наследование по завещанию, а наследование по за­кону перешло на второе место. Соответственно этот порядок сказался и на структуре раздела V Кодекса, где гл. 62 "На­следование по завещанию" также опередила гл. 63 "Насле­дование по закону".

Такой порядок оснований наследования можно объяснить структурой ст. 1111 ГК РФ, ч. 2 которой закрепляет, что на­следование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установ­ленных настоящим Кодексом, тем самым отдавая приоритет наследованию по завещанию. К "иным случаям, установлен­ным настоящим Кодексом" можно отнести, например, отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследни­ков по закону; признание наследника по завещанию не име­ющим права на наследство; признание завещания недействи­тельным и др.

На практике может случиться, что наследодатель заве­щал часть имущества лицу, которое является наследником по закону. При этом оставшаяся вне завещательного распо­ряжения часть наследственного имущества подлежит распре­делению между наследниками по закону, включая того, ко­торый часть имущества получит по завещанию.

По своей сути наследование по завещанию можно рас­сматривать как сложный юридический состав, основными элементами которого являются завещание, исполненное за­вещателем при его жизни, и открытие наследства в связи со смертью завещателя.

В свою очередь, завещание можно рассматривать как од­ностороннюю сделку, основанную только на волеизъявлении завещателя, оформленном в порядке, установленном зако­ном. При этом следует иметь в виду, что завещание может быть совершено только гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Никаких требований к дееспособности наследников, указанных в за­вещании, не предъявляется, как и не требуется их волеизъ-

22

 

явления на содержание завещания, поскольку завещатель вправе по своему усмотрению отменить или изменить совер­шенное завещание.

Вместе с тем наследственное правоотношение возникает не с момента оформления завещания, а лишь после наступ­ления смерти завещателя или его объявления судом умер­шим.

В отличие от наследования по завещанию наследование по закону не основано на волеизъявлении наследодателя, но направлено на восполнение такового в целях закрепле­ния круга наследников по закону и защиты их интересов.

В любом случае предметом наследования (как по завеща­нию, так и по закону) является наследство, в состав которо­го входят принадлежавшие наследодателю на день откры­тия наследства вещи, иное имущество, в том числе имуще­ственные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью граж­данина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами. Не входят также в состав наследства личные не­имущественные права и другие нематериальные блага.

Исходя из этого важно отметить, что при отсутствии наследства не может быть и наследования ни по завещанию, ни по закону. Например, гражданин в оформленном в уста­новленном порядке завещании указал, что принадлежащую ему дачу он завещает своему сыну, а приватизированную квартиру дочери. Однако на момент открытия наследства выяснилось, что за год до смерти завещатель продал и дачу, и квартиру. Таким образом, вышеуказанное имущество на день открытия наследства не входит в его состав, а соответ­ственно, и не может перейти к наследникам в порядке на­следственного правопреемства.

Юридическим фактом, порождающим возникновение на­следственных правоотношений, является открытие наслед-

23

 

стова, обусловленное смертью гражданина. Объявление су­дом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

Моментом возникновения наследственных правоотноше­ний является день смерти гражданина.

Констатация смерти человека на основании диагноза смерти мозга устанавливается комиссией врачей в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Минздрава России от

20            декабря 2001 г. № 460, зарегистрированной в Минюсте

России 17 января 2002 г., регистрационный № 3170. Факт смер­

ти, установленный вр'ачами, удостоверяется в свидетельстве

о смерти, выдаваемом органами загса.

При объявлении гражданина умершим днем открытия на­следства является день вступления в законную силу реше­ния суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда объявление умершим гражданина, пропавшего без ве­сти при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчас­тного случая, днем смерти признается день его предполага­емой гибели — день смерти, указанный в решении суда.

Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновре­менно (коммориентами) и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Например, муж и жена, не имеющие общих детей, умерли в один и тот же день — 20 сентября 2002 г., один из них в 7 ч 30 мин на месте автокатастрофы, другой — в 22 ч 30 мин в больнице. Несмотря на то что один из супругов пережил дру­гого на несколько часов, оба супруга считаются умершими одновременно (коммориентами) и не наследуют друг после друга. В этом случае к наследованию призываются наследни­ки каждого из них.

Если бы смерть одного из супругов наступила не 20-го, а

21            сентября 2002 г., т. е. в разные дни, то их нельзя относить

к коммориентам, и переживший супруг может быть призван

к наследству после смерти другого.

24            ~.

 

Вместе с тем законодатель в п. 1 ст. 1146 ГК РФ предус­матривает, что доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144 ГК РФ, и делится между ними поровну. В слу­чаях, предусмотренных этими нормами, при наследовании по праву представления к наследникам первой очереди отне­сены внуки наследодателя и их потомки; к наследникам вто­рой очереди — дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследо­дателя); к наследникам третьей очереди — двоюродные бра­тья и сестры наследодателя.

Проиллюстрировать названные правовые нормы можно другим примером, когда в один день умирают мать и дочь. В этом случае дети умершей дочери призываются к наследо­ванию ее имущества в общем порядке, а в отношении иму­щества бабушки наследуют между собой поровну долю своей матери по праву представления.

Не наследуют по праву наследования потомки наследни­ка по закону, лишенного наследодателем наследства либо в порядке п. 1 ст. 1117 ГК РФ признанного недостойным на­следником. Кстати, потомок, потенциально претендующий на наследство в порядке представительства, может по завеща­нию наследодателя быть непосредственно лишен наследства или не иметь права наследовать как недостойный наследник.

Местом открытия наследства является последнее мес­то жительства наследодателя. В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Свободное пе­редвижение, выбор место жительства — конституционные права граждан РФ. Каждый дееспособный гражданин вправе по своему усмотрению выбирать место жительства.

В соответствии с ч. 2 ст. 20 ГК РФ местом жительства несо­вершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находя­щихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.

25

 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет в соот­ветствии со ст. 26 ГК РФ могут выбирать место жительства с письменного согласия своих законных представителей — ро­дителей, усыновителей или попечителя. .

Зачастую, особенно с учетом сложившейся в стране си­туации, вызванной распадом Союза ССР, определение пос­леднего места жительства наследодателя вызывает немалые сложности. Как правило, в таких случаях ориентируются на официальную регистрацию по месту жительства наследода­теля. Однако не всегда место регистрации совпадает с фак­тическим местом жительства, а тем более с местом нахож­дения наследственного имущества. Поэтому законодатель в ч. 2 ст. 1115 ГК РФ устанавливает, что, если последнее мес­то жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом бткрытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследствен­ного имущества. Если такое наследственное имущество на­ходится в разных местах, местом открытия наследства явля­ется место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имуще­ства, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его ры­ночной стоимости.

Такая законодательная характеристика места открытия наследства позволяет правильно определить последнее место жительства наследодателя и в тех случаях, когда он является собственником жилой площади и иного имущества, располо­женного и зарегистрированного в разных регионах страны.

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 36      Главы: <   3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13. >