3.3.3. Иные особенности процедуры судебного следствия

Наряду с рассмотренными выше особенными свойствами, судебное следствие в суде присяжных характеризуется рядом иных особенностей процедуры, обусловленных различными признаками суда присяжных (разделением компетенции, судейским непрофессионализмом присяжных и т.п.).

Анализ законодательства и судебной практики приводит к выводу, что эти особенности представляют собой особый порядок исследования некоторых доказательств и обстоятельств дела, решения отдельных вопросов в первой части судебного следствия. Этот порядок является особым по отношению к аналогичным процедурам при традиционном разбирательстве дела и по отношению к общим правилам исследования доказательств на первом этапе судебного следствия с участием присяжных.

В настоящей работе мы рассматриваем только те «иные» особенности процедуры судебного следствия в суде присяжных, которые, на наш взгляд, имеют наиболее актуальное значение и с реализацией которых на практике чаще всего возникают проблемные ситуации. Исходя из этого представляется возможным выделить следующие «иные» особенности процедуры судебного следствия в российском суде присяжных:

– процедура рассмотрения и разрешения правовых вопросов в первой части судебного следствия;

– особый порядок исследования некоторых доказательств дела с участием присяжных;

– процедура нейтрализации последствий исследования с участием присяжных заседателей недопустимых доказательств и иного незаконного воздействия, оказанного на «судей факта».

На основе материалов исследований и анализа действующего законодательства рассмотрим сущность каждой из перечисленных особенностей и проблемные ситуации, возникающие на практике в связи с их реализацией.

1. Процедуры рассмотрения и разрешения правовых вопросов в первой части судебного следствия

Первая группа рассматриваемых особенных процедур обусловлена, как уже указывалось выше, тем, что разделение предмета доказывания вовсе не исключает возникновения на первом этапе судебного следствия (в ходе исследования обстоятельств дела, относящихся к компетенции присяжных) различных вопросов чисто правового характера, а также правовых коллизий, которые, с одной стороны, должны быть разрешены именно в этой части судебного следствия, но, с другой стороны, не могут разрешаться с участием присяжных.

Указанные правовые вопросы не могут разрешаться с участием присяжных заседателей, так как согласно ч. 1 ст. 435 УПК РСФСР это не входит в их компетенцию, а кроме того, такое участие может способствовать получению присяжными сведений о недопустимых доказательствах, что прямо запрещено ч. 4 ст. 435 УПК РСФСР.

Помимо этого следует учитывать, что участие присяжных в обсуждении некоторых правовых вопросов может оказать негативное воздействие на их объективность и беспристрастие, что, в свою очередь, может повлиять как на справедливость вынесенного ими вердикта, так и на роспуск коллегии (в соответствии со ст. 455 УПК РСФСР).

Именно для того, чтобы избежать негативных последствий участия присяжных в обсуждении и разрешении правовых вопросов дела, в законодательстве и судебной практике появились особые процедуры, позволяющие разрешать правовые коллизии в первой части судебного следствия без участия «судей факта».

Общим свойством этих процедур является то, что они обеспечивают отстранение присяжных заседателей от участия в обсуждении и разрешении правовых вопросов, исследования связанных с этим обстоятельств. Анализ законодательства и судебной практики показывает, что степень такого отстранения может быть различной. Это позволяет классифицировать указанные процедуры, разделив их на следующие группы:

А. Исследование и разрешение правовых вопросов в первой части судебного следствия с полным (юридическим и фактическим) отстранением от участия в этом присяжных заседателей.

При разрешении данным способом правовых вопросов в первой части судебного следствия отстранение присяжных достигается путем удаления их из зала судебного заседания в особое помещение (чаще всего специальную комнату) на все время обсуждения указанных вопросов. Такое отстранение является полным, поскольку присяжные лишаются не только юридической возможности принимать участие в дебатах по правовым вопросам, но и возможности непосредственно воспринимать (видеть и слышать) это обсуждение (фактический аспект отстранения).

Данный порядок обсуждения и разрешения правовых вопросов в первой части судебного следствия в суде присяжных предусмотрен действующим законодательством исключительно для рассмотрения ходатайств о признании доказательств недопустимыми (либо допустимыми). В ч. 5 ст. 446 УПК РСФСР совершенно четко указано, что «выслушивание мнений участников судебного разбирательства в связи с таким ходатайством производится председательствующим судьей без участия коллегии присяжных заседателей».

Конечно, по смыслу действующего законодательства бо#льшая часть вопросов, связанных с проверкой допустимости доказательств должна решаться на стадии предварительного слушания, где для этого имеются специально предусмотренные процедуры (ст. 432 ч. 6 УПК РСФСР). Вместе с тем закон не только не исключает, но и прямо предусматривает возможность разрешения ходатайств о допустимости доказательств в ходе судебного следствия. Так, в ч. 5 ст. 446 УПК РСФСР говорится, что в судебном следствии «стороны могут ходатайствовать об исследовании доказательств, исключенных ранее судьей из разбирательства». По смыслу закона такие же ходатайства могут заявляться и об исключении из производства тех или иных доказательств как недопустимых. На это совершенно определенно указал в п. 7 Постановления № 9 от 20 декабря 1994 г. Пленум Верховного суда РФ, подчеркнув, что разрешение вопросов о допустимости доказательств может осуществляться «на всем протяжении судебного следствия».

Предмет правовых дискуссий — вопросы допустимости доказательств — предопределяет максимально высокую степень отстранения присяжных от участия в этих процессуальных действиях.

Обусловлено это тем, что если недопустимые доказательства будут доведены в той или иной форме до присяжных, то «судьям факта» будет очень сложно «забыть» об их существовании и не принимать во внимание при вынесении вердикта, несмотря даже на применение процедуры «нейтрализации» негативных последствий этого.

Именно поэтому в постановлении Пленума Верховного суда РФ подчеркивается, что «в соответствии с ч. 4 ст. 435 УПК РСФСР председательствующим судьей должны приниматься меры, исключающие возможность ознакомления присяжных заседателей с недопустимыми доказательствами».

Вместе с тем проверка допустимости доказательства часто не может быть ограничена только «выслушиванием мнений сторон», иногда для этого необходимо проверить факты нарушения процессуального закона путем исследования других доказательств (огласить документы, вызвать и допросить свидетелей и т.п.). Аналогичные правила, например, содержатся в ч. 6 ст. 432 УПК РСФСР, где говорится, что «в случае необходимости в предварительном слушании могут быть оглашены документы, приобщенные к делу, для проверки допустимости имеющихся в деле доказательств».

В определении кассационной палаты Верховного суда РФ по делу С. и Ч. (см.: Бюллетень Верховного суда РФ. 1994. № 5. С. 10) подчеркивается, что «принятие решения о признании свидетельских показаний недопустимыми в стадии судебного разбирательства было вызвано необходимостью выяснения обстоятельств дачи показаний свидетелем Ч.» на предварительном следствии, что невозможно было сделать, не допросив ее в судебном следствии.

В связи с этим на практике и в теории возник вопрос: должна ли такая проверка проводиться с участием присяжных, т.е. должны ли допросы соответствующих лиц, оглашение необходимых документов происходить в присутствии присяжных, за рамками рассматриваемой процедуры обсуждения правовых вопросов, или в их отсутствие?

Л.Б.Алексеева, отмечая, что «закон не содержит ответа на этот вопрос», считает, что «логика подсказывает… проверка такого рода фактов должна происходить в отсутствие присяжных, поскольку при этом существует еще бо#льшая опасность раскрыть содержание доказательства»221.

221 Алексеева Л.Б. Судебное следствие. Прения сторон. Возвращение дела на дополнительное расследование со стадии судебного разбирательства. С. 149.

С.А.Пашин полагает, что проверка допустимости доказательств в отсутствие присяжных «может принимать форму допроса свидетелей, прикосновенных к получению оспоренных материалов, их последующий допрос уже в присутствии присяжных излишен и даже вреден, если предмет их показаний ограничивается лишь сведениями, влияющими на оценку допустимости… доказательств»222.

222 Пашин С.А. Доказательства в российском уголовном процессе // Состязательное правосудие. Тр. науч.-практ. лаб. Вып. 1. Ч. 2. М., 1996. С. 381.

В «Летописи суда присяжных» указывается на создание «прецедента» судьей Саратовского областного суда Е.В.Друзиным, который по делу «Российская Федерация против Лещенко В.В.» постановил допросить понятых с целью определения допустимости протокола выемки в отсутствие присяжных заседателей223.

223 Там же.

В то же время реальная судебная практика не совсем соответствует этому «прецеденту», поскольку в большинстве процессов, материалы которых изучались нами при подготовке данной работы, исследование этих доказательств в рамках рассматриваемой процедуры обсуждения правовых вопросов происходило в крайне редких случаях.

Так, в судебном следствии по делу И., Б., К. при обсуждении вопроса о допустимости показаний (протокола допроса) потерпевшей З. в отсутствие присяжных защитник, с разрешения председательствующего, задал ей ряд вопросов об обстоятельствах дачи этих показаний на предварительном следствии, после чего судья вынес постановление о допустимости этого доказательства224 [Прим., 3].

224 Дело по обвинению Иванникова В.А., Белова В.Ю., Кукулиной Е.Е.

Гораздо чаще (практически в 98 % случаев) указанные свидетели допрашивались в присутствии присяжных (в общем порядке), в таком же порядке оглашались документы, необходимые для проверки допустимости других доказательств.

Интересно, что такая же картина наблюдается и в большинстве судов, рассматривающих дела с участием присяжных. Судья Верховного суда РФ В.Степалин, анализируя эту практику, отмечает: «Обвиняемые и адвокаты делают в присутствии присяжных заявления о том, что в процессе предварительного следствия применялись незаконные методы, ходатайствуя о вызове в судебное заседание свидетелей. Судьи такие ходатайства удовлетворяют, вызывают свидетелей и допрашивают их в присутствии присяжных заседателей»225.

225 Степалин В. Указ. соч. С. 9.

Однако Верховный суд РФ придерживается иной позиции по этому вопросу. В статье В.Степалина приводится следующий пример подхода кассационной палаты к оценке допросов указанных свидетелей в присутствии присяжных: «…По делу Б., Г. и З., оправданных Рязанским областным судом, кассационная палата установила, что в присутствии присяжных заседателей подсудимые утверждали о применении к ним незаконных методов ведения следствия; по их ходатайствам были допрошены в качестве свидетелей (в присутствии присяжных. — С.Н.) работники милиции и понятые, участвовавшие в при проведении процессуальных действий по сбору доказательств». Кассационная палата, отменяя этот приговор, признала, что «нарушение председательствующим судьей ст. 435 УПК, обязывающей его решать вопросы о допустимости доказательств единолично, оказало воздействие на присяжных, что могло повлиять на исход дела»226.

226 Там же.

О том, что подобное решение кассационной палаты Верховного суда РФ не является единичным, а представляет собой выработанную, четко определенную позицию, свидетельствует ряд определений, постановленных по результатам кассационной проверки отдельных приговоров суда присяжных Московского областного суда.

Так, в определении от 30 апреля 1998 г. (№ 4 кп 098-66 сп) кассационная палата, отменяя оправдательный приговор в отношении Тютина А.А. и др., так мотивировала установление существенного нарушения уголовно-процессуального закона, допущенного при разбирательстве этого дела: «Исходя из смысла и содержания ст.ст. 435, 446 ч. 5, 447 ч. 2 УПК РСФСР, в суде присяжных присяжные заседатели принимают участие в разрешении вопросов путем исследования фактических данных, на основании которых устанавливаются наличие или отсутствие общественно-опасного деяния и вины подсудимого… Между тем эти требования закона по настоящему делу не были выполнены. По данному делу оправданный Тютин Александр в присутствии присяжных заявил о применении к нему в ходе расследования недозволенных методов… О применении недозволенных методов в присутствии присяжных пояснял также подсудимый Тютин Алексей, Миридонов. Председательствующий никого из этих лиц не останавливал и не удалял присяжных из зала суда, хотя с их участием такие обстоятельства исследованию не подлежат. Кроме того, в ходе судебного разбирательства с участием присяжных заседателей по процессуальным и иным вопросам допрашивались работники оперативной службы Сидоренко и Борисов, свидетель Симонова»227 [Прим, 13].

227 Дело по обвинению Тютина А.А., Данилова О.Ю. и др. по ст. 105 ч. 2 п.п. «в», «д», «ж», «и»; ст. 213 ч. 2 п. «а» УК РФ, архив Московского областного суда, № 4-кп 098-66 сп.

В своем определении от 24 июня 1998 г. (№ 4-кп 098-103 сп) по делу Алешина и др. кассационная палата посчитала существенным нарушением процессуального закона заявление подсудимого об угрозах в ходе предварительного следствия: «…Оправданный Алешин в присутствии присяжных заседателей заявил о применении к нему в ходе расследования недозволенных методов, заявлял, что дело сфабриковано. Так, по поводу оглашенных в суде его признательных показаний он пояснил, что в отношении его жены имелись угрозы убийством, и если он подтвердит эти показания, то все будет нормально и он уйдет домой, эти показания были уже написаны следователем, а он только подписал их… Однако председательствующий не останавливал Алешина и не удалял присяжных из зала суда, хотя с их участием такие обстоятельства исследованию не подлежат»228 [Прим., 15].

228 Дело по обвинению Алешина С.И., Грачева В.В., Копалина А.Г. по ст. 109 ч. 1; ст. 102 п.п. «г», «е», «н» УК РСФСР, архив Московского областного суда, № 4-кп 098-112 сп.

Следует отметить, что помимо указания на эти нарушения в определениях кассационной палаты229 содержатся прямые рекомендации судьям допрашивать указанных свидетелей в отсутствие присяжных. Так, в определении по делу Белова М.А. и др. (определение от 07 июля 1998 г. № 4-кп 098-112 сп), отменяя оправдательный приговор на том основании, что в присутствии присяжных свидетели и подсудимый давали показания о незаконных действиях следствия, кассационная палата особо подчеркнула: «При разрешении вопроса о допустимости протокола следственного эксперимента председательствующему следовало согласиться с ходатайством государственного обвинителя о допросе участников следственного эксперимента с соблюдением требований ст. 435 УПК РСФСР»230 [Прим., 14].

229 Такой же подход прослеживается в определениях кассационной палаты применительно к оправдательным приговорам, вынесенным другими судами. Так, кассационная палата отменила оправдательный приговор по делу Корнилова и др., обвиняемых по ст. 102 УК РСФСР (Ростовский областной суд, опр. № 41-кп 096-39 сп) на том основании, что защита представила в присутствии присяжных сведения о незаконных действиях следствия с целью добиться признания обвиняемыми своей вины. По этому же основанию были отменены оправдательные приговоры по делу Жевака по ст.ст. 103, 206 УК РСФСР (Ростовский областной суд, опр. № 41 кп-096-24 сп), по делу Попова, обвиняемого по ст.ст. 102, 146 УК РСФСР (Саратовский областной суд, опр. № 32 кп-097-21 сп), по делу Антипова, обвиняемого по ст. 117 ч. 4 УК РСФСР (Ростовский областной суд, опр. № 41 кп-097-27 сп), по делу Григорьева (Алтайский краевой суд, опр. № 51 кп-097-26 сп), а также по ряду других дел (см. Теймен С. Указ. соч. С. 189).

230 Дело по обвинению Белова М.А., Смирнова О.Н. по ст. 148 ч. 3 УК РСФСР, Тройнякова Д.В. по ст. 102 п.п. «а», ст. 218 ч. 1 УК РСФСР, архив Московского областного суда, № 4-кп 098-112 сп.

Какой же подход к решению названной проблемы является более правильным: большинства краевых и областных судов, рассматривающих дела с участием присяжных, или кассационной палаты по уголовным делам Верховного Суда РФ?

На наш взгляд, следует различать решение указанной проблемы в теоретическом аспекте (в контексте теоретической модели судебного следствия в суде присяжных) и в практическом аспекте (в рамках действующего законодательства). Если данный вопрос решать в практическом аспекте, т.е. в рамках ныне действующего законодательства, то позиция краевых и областных судов представляется более верной как в целом, так и применительно к рассмотренным выше случаям. Этот вывод можно обосновать следующим.

Во-первых, указанный подход большинства краевых и областных судов, на наш взгляд, является не случайным, поскольку предложение исследовать отдельные допустимые доказательства в первой части судебного следствия в отсутствие присяжных прямо противоречит праву «судей факта», закрепленному в п. 1 ч. 2 ст. 437 УПК РСФСР, «участвовать в исследовании всех рассматриваемых в суде доказательств, с тем, чтобы получить возможность самостоятельно, по своему внутреннему убеждению, оценить обстоятельства дела». Из этого правила закон делает лишь одно исключение: в отсутствие присяжных в первой части судебного следствия исследуются доказательства, о которых заявлено ходатайство об исключении их из дела как недопустимых (ч. 5 ст. 446 УПК). Об исследовании каких-либо иных доказательств в первой части судебного следствия в отсутствие присяжных в законе не говорится.

Во-вторых, предложение кассационной палаты Верховного суда РФ о допросе свидетелей в первой части судебного следствия в отсутствие присяжных не соотносится с действующим законом, т.к. УПК РСФСР не содержит процедуры такого допроса. Процедура допроса свидетелей, закрепленная в ч. 3 ст. 446 УПК РСФСР, не может быть применена к данному случаю, поскольку она предусматривает право присяжных участвовать в таком допросе. Не может быть применен в данном случае и порядок допроса свидетелей традиционного судопроизводства, закрепленный в ст. 283 УПК, поскольку это будет противоречить положению ст. 420 УПК РСФСР.

В-третьих, мы считаем спорным толкование кассационной палатой Верховного суда РФ положений ч. 2 ст. 435, ч. 5 ст. 446, ч. 2 ст. 447 УПК РСФСР как якобы предоставляющих председательствующему право единолично исследовать в первой части судебного следствия в отсутствие присяжных любые доказательства (в т.ч. допрашивать свидетелей), если только это имеет отношение к разрешению правовых вопросов. На наш взгляд, положения этих статей не предоставляют председательствующему таких широких полномочий.

В ч. 5 ст. 446 УПК РСФСР, как уже указывалось выше, говорится, что в отсутствие присяжных лишь «выслушивается мнение участников судебного разбирательства» в связи с заявленным ходатайством о признании доказательства недопустимым. Однако в этой статье ни слова не говорится о том, что в отсутствие коллегии присяжных могут исследоваться какие-либо допустимые доказательства (доказательства, о которых не заявлено ходатайство о признании их недопустимыми).

В ч. 2 ст. 447 УПК указывается, что в прениях стороны «не могут упоминать обстоятельства, не подлежащие рассмотрению с участием присяжных». Очевидно, что данная норма является отсылочной к ст. 446 УПК, где перечислены эти обстоятельства, и сама по себе не создает основание, позволяющее судье исследовать допустимые доказательства в первой части судебного следствия в отсутствие присяжных.

Не может быть истолковано в таком контексте и положение ч. 2 ст. 435 УПК, где говорится, что «все вопросы, не указанные в части первой настоящей статьи, разрешаются без участия присяжных заседателей единолично председательствующим судьей».

Кассационная палата, применяя правила логического толкования (толкования, указанного в законе) и метода «interpretatio ex dictis alio loco» этой нормы, совершенно правильно истолковывает словосочетание «все вопросы» как вообще все правовые вопросы, возникающие в ходе судебного следствия.

Однако толкование кассационной палатой таких словосочетаний, как «разрешаются единолично» и «разрешаются без участия присяжных», на наш взгляд, явно выходит за рамки содержания этих понятий. Так, в контексте толкования, данного кассационной палатой, словосочетание «разрешаются единолично» означает не только единоличное принятие судьей решения по этим вопросам, но и единоличное исследование обстоятельств дела, являющихся основанием для принятия такого решения. При этом словосочетание «разрешаются без участия присяжных» кассационная палата толкует как «в отсутствие присяжных» и распространяет это толкование на указанное широкое понимание слова «разрешаются». На наш взгляд, указанные положения должны толковаться в контексте других норм Х раздела УПК, устанавливающих круг обстоятельств, не подлежащих исследованию с участием присяжных, и определяющих степень отстранения присяжных от участия в обсуждении правовых вопросов. А такой подход не позволяет столь широко и столь однозначно истолковать указанные положения ч. 2 ст. 435 УПК РСФСР.

В-четвертых, подход кассационной палаты, по нашему мнению, не соответствует закону не только в целом, но и в приведенных выше случаях, когда нарушением признавались заявления подсудимых о применении к ним в ходе следствия незаконного воздействия. На наш взгляд, указанные заявления подсудимых относятся не только к допустимости их показаний на следствии, но и к достоверности этих показаний (они объясняют причину, по которой даны ложные показания, и указывают на их ложность, на несоответствие действительным обстоятельствам дела). Оценка же достоверности входит в компетенцию присяжных, что говорит о возможности проверки таких заявлений и в присутствие присяжных (в том числе и путем вызова и допроса необходимых свидетелей).

Запрет подсудимым заявлять об указанных обстоятельствах (избиения, угрозы) в присутствии присяжных лишает их права объяснить «судьям факта» причины противоречия своих показаний, данных в суде, показаниям на следствии, что является существенным нарушением права на защиту (права давать объяснения по предъявленному обвинению). С другой стороны, этот же запрет снижает познавательную доступность судебного следствия, поскольку создает для присяжных затруднения в оценке показаний подсудимого в суде и на следствии.

В связи с этим представляется интересным замечание С.Теймена по данному вопросу: «В США, так же, как и в России, слушания по определению того, было ли… насильственно добытое признание получено в нарушение конституции, проводятся в отсутствие присяжных заседателей. Но даже если судья принимает решение о том, что защита не представила достаточных доказательств незаконных действий полиции, и позволит присяжным услышать это признание, защита все равно может ссылаться на применение принуждения, чтобы показать присяжным, что признание недостоверно»231. Оценивая указанную позицию кассационной палаты Верховного Суда РФ, автор приходит, на наш взгляд, к верному выводу: «Решения кассационной палаты не позволяют присяжным знакомиться с доказательствами, касающимися достоверности доказательств… тем самым не позволяя обвиняемому эффективно продемонстрировать, что по определенным причинам его признание было ложным»232.

231 Теймен С. Указ. соч. С. 189.

232 Там же. С. 190.

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что способ решения данной проблемы, предлагаемый кассационной палатой Верховного суда РФ, вряд ли может быть использован на практике, поскольку он не соотносится с действующим законодательством. Применение указанного подхода судьями в настоящее время будет создавать определенную опасность для «судьбы» приговора, который при таком подходе к исследованию указанных доказательств вполне может быть отменен кассационной палатой по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 465 УПК РСФСР («необоснованный отказ стороне в исследовании доказательств, которые могут иметь существенное значение для исхода дела» либо «ошибочное исключение из разбирательства допустимых доказательств»).

Вместе с тем мы полагаем, что подход кассационной палаты в целом соответствует сущностным признакам суда присяжных, требованиям теоретической модели этого этапа судебного разбирательства и, с определенными исключениями, должен быть отражен в новом УПК Российской Федерации.

Для оптимального решения этой проблемы в новом УПК РФ представляется необходимым, во-первых, расширить число путей проверки допустимости доказательств на предварительном слушании, установив возможность допроса свидетелей для этой цели233.

233 Это устранит необходимость допроса таких свидетелей в ходе судебного следствия.

Во-вторых, на случай возникновения необходимости исследования указанных доказательств в первой части судебного следствия представляется необходимым законодательно закрепить правило об их исследовании в отсутствие присяжных заседателей, т.е. в рамках рассматриваемой процедуры. Из этого правила должно быть сделано одно исключение: если исследование того или иного доказательства связано не только с проверкой допустимости другого доказательства, но может повлиять и на оценку достоверности каких-либо доказательств, исследованных (либо подлежащих исследованию) с участием присяжных, то оно должно исследоваться в общем порядке. Например, если подсудимый заявляет, что дал определенные показания на следствии под влиянием угроз (или насильственных действий) со стороны следователя, то допрос следователя по этим обстоятельствам должен происходить в присутствии присяжных, поскольку его показания имеют отношение не только к оценке допустимости протокола допроса обвиняемого, но и к оценке достоверности показаний подсудимого в судебном заседании и на предварительном следствии, которая входит в компетенцию присяжных.

Оценивая рассмотренный способ обсуждения и разрешения правовых вопросов в первой части судебного следствия, можно сделать вывод, что он обеспечивает наиболее надежную защиту присяжных от доведения до них сведений о недопустимых доказательствах и обстоятельствах дела, способных вызвать предубеждение. Вместе с тем негативная сторона данной процедуры состоит в том, что слишком частое удаление присяжных в совещательную комнату препятствует целостному восприятию ими «картины» судебного следствия, рассеивает их внимание, порождает дискретное восприятие существенных обстоятельств дела.

Именно поэтому в законодательстве и судебной практике появились и другие процедуры исследования правовых вопросов в первой части судебного следствия.

Б. Исследование и разрешение правовых вопросов в первой части судебного следствия с полным юридическим и частичным фактическим отстранением от участия в этом присяжных заседателей.

Суть этой процедуры заключается в том, что присяжные не удаляются из зала судебного заседания на время обсуждения правовых вопросов, однако это обсуждение происходит вне пределов их слышимости — у судейского стола. В данном случае фактическое отстранение присяжных является частичным, поскольку они имеют возможность наблюдать со своих мест за совещанием по правовым вопросам, однако не имеют возможности слышать, о чем идет речь. Юридическое же отстранение, так же, как и в рассмотренной выше процедуре, является полным, поскольку присяжные не участвуют в этом обсуждении, не имеют права высказывать свое мнение по затрагиваемым на нем вопросам.

В отличие от рассмотренной выше процедуры совещание «у судейского стола» не урегулировано действующим законодательством. Этот способ рассмотрения и разрешения правовых вопросов является обыкновением судебной практики. Исследование процессов показало, что чаще всего этот способ применяется председательствующим для обсуждения со сторонами правомерности вопросов, предложенных присяжными лицам, допрашиваемым в судебном заседании (98 %).

В крайне редких случаях (2 %) эта процедура применялась для обсуждения иных правовых вопросов (отложение слушания дела).

Оценивая данный способ рассмотрения и разрешения правовых вопросов в первой части судебного следствия, следует подчеркнуть, что позитивный его аспект состоит в быстром, исключающем получение присяжными сведений о недопустимых доказательствах, исследовании правовой коллизии, причем без присущих рассмотренной выше правовой процедуре негативных последствий (прерывание процесса и т.п.).

Негативная сторона применяемой ныне процедуры совещания «у судейского стола» состоит в том, что, будучи не урегулированной в законе, она нарушает принцип гласности судебного разбирательства, поскольку это «совещание» недоступно не только для присяжных, но и для всех лиц, присутствующих в зале судебного заседания. По этой же причине данная процедура нарушает права потерпевшего и подсудимого, т.к. у судебного стола совещаются только обвинитель и защитник, а эти участники судебного следствия фактически лишаются права непосредственно высказать свое мнение по возникшим правовым вопросам. Нарушением действующего законодательства является и то, что такие «дискуссии» недоступны для секретаря судебного заседания и поэтому не отражаются в протоколе, что прямо противоречит ст. 264 УПК РСФСР.

Все негативные аспекты данной процедуры могут быть устранены, если она будет законодательно урегулирована как особенность судебного следствия в суде присяжных, предполагающая определенные ограничения принципа гласности и отдельных прав участников судебного разбирательства.

Поэтому нам представляется, что данная процедура вполне может быть применена к разрешению целого ряда правовых вопросов, не требующих оглашения материалов дела: обсуждение возражений стороны по поводу действий процессуального противника (в т.ч. возражения на вопросы при допросах), обсуждение возможности предъявления того или иного доказательства (по мотивам его относимости либо оказанию негативного воздействия на присяжных), обсуждение некоторых ходатайств сторон (о вызове дополнительных свидетелей и т.п.).

В. Исследование и разрешение правовых вопросов в первой части судебного следствия в присутствии присяжных (без их участия).

Эта наиболее часто применяемая процедура исследования правовых вопросов представляет собой их обсуждение в таком же порядке, что и исследование всех доказательств дела, т.е. без какого бы то ни было фактического отстранения присяжных (в их присутствии). В то же время в отличие от общей процедуры исследования доказательств присяжные не имеют права принимать участие в этом обсуждении, им отводится лишь роль пассивных «зрителей», наблюдающих за действиями председательствующего судьи и сторон.

Данный порядок обсуждения правовых вопросов закреплен в действующем законодательстве как общий для всех форм судебного рассмотрения дела. Специфику этому порядку в суде присяжных придает ст. 435 УПК РСФСР, согласно которой все правовые вопросы, не входящие в компетенцию присяжных, разрешаются единолично судьей, без участия присяжных заседателей.

Поскольку первая из рассмотренных выше процедур применяется для решения очень узкого круга вопросов, а вторая — не закреплена в уголовно-процессуальном законодательстве и применяется крайне редко, основная группа вопросов права, возникающих в первой части судебного следствия в суде присяжных, на практике разрешается именно в рамках рассматриваемой процедуры. Так, например, в присутствии присяжных обсуждаются и разрешаются следующие правовые вопросы: порядок судебного следствия, обсуждение отказа государственного обвинителя от обвинения, вопрос о возможности оглашения показаний неявившихся свидетелей, обсуждение возможности проведения сокращенного судебного следствия и т.д.

Положительным аспектом данной процедуры является то, что она служит большей ориентации присяжных на этапе судебного следствия, позволяет им определить позиции сторон по важным вопросам этого этапа, лучше уяснить процедуры судебного следствия. Однако эта процедура, на наш взгляд, не должна применяться к обсуждению некоторых правовых вопросов, где стороны до прений дают оценку исследованным доказательствам, поскольку это может повлиять на объективность присяжных. Следует полностью согласиться с утверждением Ю.А.Ляхова, что присяжные «не должны втягиваться в обсуждение вопроса о целесообразности привлечения дополнительных доказательств, о расширении пределов судебного исследования»234. Поэтому мы полагаем, что такие правовые вопросы, как необходимость вызова новых свидетелей, экспертов, специалистов, возвращение дела для производства дополнительного расследования, прекращение дела, заявленные председательствующему либо присяжному отводы и некоторые другие вопросы, должны разрешаться в рамках либо первой, либо второй из рассмотренных выше процедур. Наши предложения по этому вопросу, а также рассмотренный выше и применяемый на практике подход можно изложить в виде следующей таблицы. В данной таблице в каждом из столбцов перечислены правовые вопросы, рассматриваемые в настоящее время в рамках указанных процедур. Курсивом отмечены те вопросы, которые, на наш взгляд, должны рассматриваться при удалении присяжных из зала заседания, а полужирным шрифтом — вопросы, которые оптимальнее рассматривать в рамках совещания «у судейского стола».

234 Ляхов Ю.А. Судебное следствие в суде присяжных. С. 79.

 

Правовые вопросы, обсуждаемые в присутствии присяжных, без их участия

Правовые вопросы, обсуждаемые «у судейского стола»

Правовые вопросы, обсуждаемые при удалении присяжных из зала заседания

1. Вопрос о порядке судебного следствия;

2. Вопрос о возможности проведения сокращенного судебного следствия;

3. Вопрос об отложении слушания дела;

4. Вопрос о наличии оснований для прекращения дела или направления его на дополнительное расследование;

5. Вопрос об изменении меры пресечения подсудимому;

6. Наличие оснований для отвода, заявленного судье или присяжному заседателю;

7. Вопрос об оглашении показаний неявившихся свидетелей;

8. Обсуждение ходатайств сторон о необходимости вызова и допроса свидетелей, истребования других доказательств;

9. Обсуждение последствий отказа государственного обвинителя от обвинения;

10. Обсуждение возражений сторон по поводу действий другой стороны.

1. Вопрос о правомерности предложенного присяжными вопроса допрашиваемым лицам и о возможном изменении его формы;

2. Вопрос об отложении слушания дела (обсуждение вопроса в рамках данной процедуры наблюдалось в 2-х случаях из двенадцати).

1. Вопрос о допустимости доказательств.

 

2. Особый порядок исследования доказательств, способных оказать на присяжных негативное психическое воздействие

Каждое из доказательств, исследуемое в судебном следствии с участием присяжных заседателей, в определенной степени содействует возникновению у них внутреннего убеждения в виновности либо невиновности подсудимого. Однако существует группа доказательств, которые объективно, по своей «природе», вне зависимости от доказательственной ценности, способны оказать на присяжных чрезвычайно сильное психологическое воздействие.

К таким доказательствам, на наш взгляд, можно отнести, прилагаемые к протоколам осмотра наиболее шокирующие фотографии трупов (в стадии разложения, со следами повреждений); места совершения преступления (со следами этого преступления, например, кровью); некоторые орудия преступления; видео- и аудиозаписи; некоторые иные вещественные доказательства.

Если такие доказательства будут исследоваться с участием присяжных, то они могут оказать на «судей факта» негативное воздействие.

Во-первых, эти доказательства способствуют возникновению сильных отрицательных эмоций в отношении подсудимого, что может повлечь предубеждение присяжных касательно его виновности.

Во-вторых, эти фактические данные способны шокировать присяжных, вызвать стресс, потрясение у «судей факта», что негативно скажется на восприятии ими остальных доказательств дела.

Учитывая данные свойства этих доказательств, С.А.Пашин очень точно назвал их «шокирующими»235. Наличие в материалах уголовного дела «шокирующих» доказательств всегда создает проблемную ситуацию на практике, поскольку необходимость особого подхода к их исследованию не воспринята действующим уголовно-процессуальным законодательством РФ, которое не содержит никаких норм, устанавливающих особый порядок исследования «шокирующих» доказательств, либо специальные основания их исключения. Этот пробел закона, как и в изложенных выше случаях, восполняется обыкновениями судебной практики, анализ которой позволяет выделить два подхода к решению рассматриваемой проблемы.

235 Пашин С.А. Доказательства в российском уголовном процессе. С. 381. Это определение, конечно, является условным, поскольку указанные негативные свойства этой группы доказательств проявляются только в суде с участием присяжных заседателей.

Первый состоит в решении данной проблемы путем сокращения пределов судебного следствия за счет исключения из разбирательства этих доказательств. Этот подход отражен в ч. 5 п. 15 указанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ в виде следующего разъяснения: «Установив, что исследование того или иного доказательства может повлиять на объективность и беспристрастие присяжных заседателей, председательствующий в соответствии со ст.243 УПК РСФСР вправе устранить такое доказательство из судебного разбирательства с обязательным приведением в постановлении мотивов принятого решения».

Этот подход в какой-то степени позволил разрешить возникающие на практике затруднения, однако сразу же породил не менее актуальную теоретическую проблему определения оснований, в соответствии с которыми «шокирующие» доказательства должны исключаться из материалов дела.

По этому вопросу в научной литературе развернулась дискуссия, в ходе которой были высказаны различные точки зрения. По мнению первой группы авторов (В.Вознесенский, В.В.Золотых и др.), указанные доказательства должны исключаться из пределов судебного следствия как неотносимые. Такая позиция основана на приведенном выше разъяснении Пленума Верховного Суда РФ, согласно которому судья должен «устранять» такие доказательства из разбирательства в соответствии со ст. 243 УПК РСФСР по причине их неотносимости, поскольку именно в этой статье закреплена обязанность судьи устранять «из судебного разбирательства все не имеющее отношения к делу».

Данная позиция разделяется многими судьями, участвующими в разбирательстве дел судом присяжных, а по некоторым делам и Кассационной палатой ВС РФ.

Так, при рассмотрении дела С. и Ч. в Мособлсуде прокурор заявил ходатайство о предъявлении присяжным для осмотра фотографии трупа К. Судья отклонила это ходатайство, сочтя указанные доказательства неотносимыми.

Государственный обвинитель в кассационном протесте сослался на этот отказ, указав, что он лишил «присяжных возможности участвовать в исследовании всех доказательств, рассматриваемых в суде». Кассационная палата Верховного Суда РФ оставила эту часть протеста без удовлетворения, так как «фотографии трупа Кулагина не содержат какой-либо доказательственной информации, в том числе о предметах, с помощью которых мог быть лишен жизни Кулагин (петля, шнурок, веревка), и о следах воздействия этих предметов, что не оспаривается и в протесте» (см.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 5. С. 10).

Не отрицая правильности данного подхода в отдельных случаях, когда «шокирующие» доказательства действительно являются неотносимыми, вряд ли можно согласиться с утверждением об их неотносимости в целом (в контексте традиционного понимания термина «относимость»). Так, даже в приведенном примере фотография трупа Кулагина являлась одним из доказательств его смерти, т.е. устанавливала обстоятельство, прямо входящее в предмет доказывания и относящееся к компетенции присяжных236. Очевидно, что это доказательство по смыслу ст.ст. 68, 69 УПК РСФСР является относимым, несмотря даже на то, что на данных фотографиях не были зафиксированы следы воздействия предметов, при помощи которых К. был лишен жизни.

236 Это доказательство относится к компетенции присяжных, поскольку «судьи факта» отвечают на вопрос о доказанности события преступления, а в этот комплекс обстоятельств входит и факт смерти потерпевшего К.

То же самое можно сказать и о многих других «шокирующих» доказательствах, которые устанавливают обстоятельства, входящие в предмет доказывания и относящиеся к компетенции присяжных. Поэтому утверждение указанных авторов и Пленума Верховного Суда о возможности исключения «шокирующих» доказательств по мотивам их неотносимости представляется нам не совсем соответствующим действующему законодательству и традиционному пониманию этого свойства доказательства.

Второй подход к решению данной проблемы предложен Е.П.Гришиной, по мнению которой доказательства, «шокирующие» присяжных заседателей, следует исключать из пределов судебного следствия, поскольку они не соответствуют критерию достоверности237.

237 Гришина Е.П. Достоверность доказательств в уголовном процессе: Дис. канд. юрид. наук. М., 1996. С. 124.

Не оспаривая данной позиции применительно к действительно недостоверным «шокирующим» доказательствам, мы полагаем, что недостоверность не может быть общим основанием для исключения любых доказательств, способных оказать на присяжных негативное психическое воздействие, т.к. они могут полностью соответствовать критерию достоверности. Так, например, в приведенном выше казусе фотография трупа Ч. была полностью достоверна, поскольку отражала факты, имевшие место в действительности. Слабой стороной данной позиции является и неучет того, что оценка достоверности доказательств в суде присяжных входит в компетенцию судей факта, а не профессионального судьи (по крайней мере, до вынесения вердикта).

Наконец, по мнению третьей группы авторов (П.А.Лупинская, Л.Б.Алексеева), эти доказательства могут быть исключены по мотиву их недопустимости.

Так, Л.Б.Алексеева пишет, что «недопустимым считается и то доказательство, которое получено в надлежащей процедуре, но содержащаяся в нем информация не должна доводиться до сведения присяжных»238. П.А.Лупинская указывает на тесную связь условий допустимости доказательств с нравственными началами судопроизводства, вследствие чего «в ряде случаев именно нравственные принципы выступают критерием допустимости доказательств»239.

238 Алексеева Л.Б. Судебное следствие. Прения сторон. Возвращение дела на дополнительное расследование со стадии судебного разбирательства. С. 149–150.

239 Лупинская П.А. Указ. соч. С. 95.

Полностью соглашаясь с приведенными позициями, мы, тем не менее, полагаем, что в соответствии с действующим процессуальным законодательством которое не содержит запрета на исследование с участием присяжных «шокирующих» доказательств при условии соблюдения процедуры собирания, указанные доказательства не могут быть исключены как недопустимые, поскольку они не будут являться «полученными с нарушением закона», что в соответствии с ч. 3 ст. 69 УПК РСФСР является обязательным условием признания доказательства недопустимым.

Таким образом, если «шокирующие» доказательства не являются недопустимыми, неотносимыми или недостоверными — они не могут быть устранены из судебного разбирательства по этим основаниям.

Что же в таком случае может быть основанием для исключения этих доказательств из материалов дела?

Анализ действующего законодательства, судебной практики, опыта иных моделей судебного следствия приводит нас к выводу, что таким основанием должна быть все-таки неотносимость этих доказательств, однако понимаемая с учетом специфики суда присяжных (не в традиционном контексте).

Для такого понимания относимости доказательств в суде присяжных, на наш взгляд, следует ввести особый критерий доказательства — психологическую допустимость. Психологическая допустимость — свойство доказательства не оказывать возможного негативного психического воздействия на присяжных заседателей (т.е. не шокировать, не вызывать излишнего волнения). Именно по этому критерию все доказательства, исследуемые в первой части судебного следствия в суде присяжных, можно разделить на две группы: шокирующие и психически нейтральные.

В отличие от остальных критериев доказательства это свойство является условным и субсидиарным, его отсутствие само по себе не должно влечь исключения доказательства из материалов дела — поскольку угроза возможного возникновения предубеждения у присяжных не должна влечь каких-либо правовых последствий — без сопоставления с доказательственной ценностью этих сведений для вынесения присяжными вердикта по делу.

Это свойство доказательства оказывает сильное воздействие на относимость. Представляется, что в суде присяжных под влиянием действия данного критерия оценка относимости разбивается на два этапа: первоначальную и окончательную. Первоначальная оценка относимости доказательства производится традиционным способом, т.е. путем оценки значения для разрешения дела тех обстоятельств, которые устанавливаются этим доказательством. Окончательная оценка относимости должна осуществляться путем сопоставления доказательственного значения этих фактических данных с установленной опасностью негативного воздействия на присяжных, эти данные исследующих. И если эта опасность перевешивает доказательственную ценность этих сведений, т.е. как бы аннулирует ее — это делает данное доказательство неотносимым и подлежащим исключению из материалов дела именно по этому основанию240.

240 Тезис об «аннулировании» доказательственного значения фактических данных, конечно, является юридической фикцией. Однако эта фикция позволяет теоретически обоснованно решить проблему оснований исключения «шокирующих» доказательств из материалов дела.

Следует отметить, что в отдельных случаях судебная практика уже использует такой подход, несмотря на отсутствие законодательного закрепления этого основания.

Так, при разбирательстве дела П. и Ф. в Ростовском областном суде судья отклонил ходатайство государственного обвинителя об ознакомлении присяжных с фотографиями трупа потерпевшего, «поскольку доказательственная значимость этих фотографий существенно превышает опасность психологического воздействия на присяжных заседателей при вынесении ими вердикта»241.

241 Летопись суда присяжных (прецеденты и факты) // Российская юстиция. 1995. № 2. С. 6.

Сопоставляя доказательственную значимость «шокирующих» доказательств с опасностью возникновения предубеждения у присяжных в результате их исследования, председательствующий должен, на наш взгляд, учитывать следующие обстоятельства:

1. Наличие в материалах дела доказательств, содержащих аналогичные сведения.

Согласно действующему законодательству фотоснимки, видеозаписи являются чаще всего приложениями к соответствующим протоколам следственных действий, где та же информация изложена в вербальной форме. В соответствии со ст. 84 УПК РСФСР любые «„вещественные доказательства“ должны быть подробно описаны в протоколах осмотра» и по возможности сфотографированы. Таким образом, практически любой фотографии, видеозаписи, вещественному доказательству соответствует приобщенный к делу протокол, в котором содержится та же информация, но в менее шокирующей (вербальной) форме. Поэтому, если указанные доказательства не устанавливают каких-либо новых обстоятельств по сравнению с протоколами, их исключение не окажет существенного значения на формирование внутреннего убеждения присяжных и в то же время предотвратит изложенные выше негативные последствия от их исследования.

2. Наличие спора сторон относительно обстоятельств дела, устанавливаемых этим доказательством.

В случае спора о доказанности того или иного обстоятельства дела судья не должен исключать шокирующие доказательство, если оно устанавливает данный спорный факт, поскольку это негативно отразится на полноте судебного следствия и введет присяжных в заблуждение.

В.Воскресенский приводит следующий пример, связанный с этим аспектом проблемы: «По делу К., обвинявшегося в умышленном убийстве, по ходатайству прокурора присяжным была продемонстрирована видеозапись осмотра места происшествия для того, чтобы показать, что к голове трупа приклеилась этикетка от водочной бутылки. Это опровергало… показания подсудимого, голословно отрицавшего факт нанесения потерпевшему удара бутылкой»242.

242 Воскресенский В. Указ. соч. С. 4.

Несмотря на приведенный казус, исключение шокирующих доказательств по мотивам их неотносимости в указанном контексте применяется на практике в крайне редких случаях. В исследованных процессах нам не удалось установить ни одного случая исключения, например, фотографий трупов с мотивацией, аналогичной вышеизложенной243.

243 Чаще всего такие доказательства исключались как недопустимые по причине нарушения процедуры.

Напротив, мы неоднократно наблюдали отклонение судьями возражений сторон, ссылающихся на опасность негативного психического воздействия таких доказательств.

Представляется, что такой подход практики обусловлен отсутствием в УПК РСФСР норм, регулирующих вопросы исследования шокирующих доказательств в судебном следствии с участием присяжных. Поэтому, на наш взгляд, было бы целесообразным ввести в проект УПК РФ правило, аналогичное разъяснению в п. 15 указанного Постановления Пленума Верховного суда РФ. Это позволило бы судьям своевременно и эффективно устранять из разбирательства дела указанные доказательства.

Однако такой подход к решению данной проблемы, на наш взгляд, не должен быть единственным, поскольку даже при его реализации значительная часть «шокирующих» доказательств будет исследоваться с участием присяжных и окажет на них определенное воздействие.

Мы полагаем, что это негативное воздействие может быть существенно ослаблено за счет использования особых способов исследования этих доказательств в судебном следствии, позволяющих частично нейтрализовать их наиболее шокирующие «элементы».

Одним из таких способов может стать выборочное исключение из доказательства отдельных групп фактических данных, способных оказать на присяжных наибольшее отрицательное воздействие. Так, например, при демонстрации присяжным видеозаписи осмотра трупа, возможно опустить фрагменты с вскрытием полостей тела и т.п.

Другим способом вполне может стать некоторое преобразование доказательства, позволяющее снизить уровень его «шокирующего» воздействия. Например, упомянутую видеозапись можно продемонстрировать присяжным не в цветном, а в черно-белом изображении.

Представляется, что при отсутствии возражений сторон все эти способы вполне могут быть применены в судебном следствии и в рамках действующего законодательства, однако было бы желательно закрепить их в проекте УПК РФ, что послужило бы еще одной гарантией сохранения объективности и беспристрастия коллегии присяжных заседателей.

3. Процедура нейтрализации последствий исследования с участием присяжных недопустимых доказательств и иного незаконного воздействия

Согласно ч. 3 ст. 435 УПК РСФСР в случае, если в ходе судебного следствия состоялось исследование доказательств, признанных впоследствии недопустимыми, председательствующий судья «обязан… признать состоявшееся его исследование недействительным». Эти процессуальные действия и составляют закрепленную в УПК процедуру нейтрализации исследования с участием присяжных недопустимых доказательств.

С целью ослабить негативное воздействие на присяжных исследованных недопустимых доказательств судья в рамках данной процедуры обращается к коллегии «судей факта» с просьбой «забыть» те или иные доказательства и не принимать во внимание при вынесении вердикта. При этом судья должен пояснить присяжным причину такого требования и ответить на все возникшие у них по этому поводу вопросы.

Многие авторы справедливо подчеркивают, что даже после такого обращения присяжные вряд ли смогут заставить себя забыть те или иные недопустимые доказательства. Поэтому данная процедура должна применяться в качестве дополнительной гарантии по отношению к изложенным выше правилам, препятствующим доведению недопустимых доказательств до присяжных. Вместе с тем нельзя отрицать и того, что в определенной степени эта процедура все-таки нейтрализует негативные последствия исследования недопустимых доказательств с участием присяжных, что говорит о необходимости ее перенесения и в проектируемое уголовно-процессуальное законодательство.

Помимо данной процедуры, УПК предусматривает процессуальные правила, позволяющие председательствующему пресечь либо нейтрализовать любое незаконное воздействие участников судебного следствия на присяжных заседателей. Так, в ч. 1 ст. 445 УПК РСФСР установлен запрет на общение участников судебного разбирательства с присяжными «помимо установленного порядка», что позволяет пресечь любые подобные действия.

Если на присяжного все же было оказано незаконное воздействие, судья в соответствии с ч. 2 этой же статьи вправе отстранить этого заседателя от участия в деле, если «возникнут основания полагать, что этот присяжный заседатель утратил объективность, необходимую для разрешения дела в соответствии с законом».

Поскольку и эти процедуры обеспечивают сохранение объективности и беспристрастия присяжных в том случае, если «не сработали» запретительные процессуальные нормы и незаконное воздействие все-таки было оказано, мы также полагаем необходимым закрепить их в качестве важной гарантии в проектируемом процессуальном законодательстве.

Таким образом, российская модель судебного следствия в суде присяжных предусматривает особенности процедуры, обеспечивающие разграничение компетенции между профессиональным судьей и «судьями факта», защиту последних от различных попыток оказания незаконного воздействия. С учетом изложенных предложений по усовершенствованию этих особенных процедур, можно рассчитывать, что и в дальнейшем у критиков суда присяжных не будет оснований именовать эту форму судопроизводства «судом улицы», подчиняющимся голосу общественного мнения, а справедливые и правосудные вердикты суда присяжных обеспечат этой форме судопроизводства достойное место в правовой системе России.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что российская модель судебного следствия в суде присяжных существенно отличается от рассмотренных во второй главе настоящего исследования конкретно-исторических моделей этого этапа. Эти отличия проявляются во всех аспектах судебного следствия: в предмете, в процессуальном статусе субъектов этого этапа, в его процедуре. Некоторая схожесть современного российского судебного следствия с дореволюционным аналогом этого этапа по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. объясняется вовсе не копированием текста этого нормативно-правового акта, а принадлежностью этих моделей к одному типу — смешанному судебному следствию.

Однако эти отличия российской модели судебного следствия в суде присяжных совершенно не исключают возможность заимствования из иных моделей тех процедур и процессуальных правил, которые, будучи апробированными многолетней практикой деятельности суда присяжных, показали свою эффективность и соответствие сущности этой формы судопроизводства. Преобразованные на основе мирового опыта, учитывающие все особенности российской правовой системы, процессуальные правила судебного следствия в российском суде присяжных способны на многие десятилетия стать весомой гарантией прав и свобод человека и гражданина в обновленной России.

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 30      Главы: <   24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.