§ 1. Понятие договора хранения
1. Договор хранения является одним из наиболее распространенных договоров. Он используется в разных сферах экономики и в бытовых отношениях. Согласно ст. 886 ГК одна сторона договора (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.
От договора имущественного найма договор хранения отличается тем, что заключается в интересах поклажедателя и не предполагает пользования вещью хранителем. Общим для этих договоров является необходимость вернуть именно ту вещь, которая была передана хранителю или арендатору, а не подобную ей. В отличие от договора займа хранитель не вправе осуществлять в отношении вещи права собственника, не может распоряжаться переданными ему вещами, а должен их сохранять. Исключение предусмотрено для хранения родовых вещей (ст. 890, 918).
По договору хранения вещь передается во временное владение хранителя. Этим договор хранения отличается от широко распространенного договора принятия на охрану имущества, в том числе органами вневедомственной охраны. В последнем случае владение вещью не передается, а содержание договора определяется нормами о возмездном оказании услуг или подряде.
Договор хранения отличается и от трудового договора, который заключается со сторожем или другим материально ответственным лицом и регулируется нормами трудового законодательства.
Возможны два вида договора хранения. Первый направлен на сохранение уже переданных вещей. Это - реальный договор. Правоотношения сторон возникают с момента передачи вещи с согласия хранителя. Второй обязывает хранителя принять вещь на хранение в будущем. Это - консенсуальный договор, так как права и обязанности сторон возникают в момент заключения договора. Заключение такого договора предусмотрено законом только для хранителей, которыми являются организации, и только для тех из них, которые осуществляют хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности. В силу п. 3 ст. 23 ГК индивидуальный предприниматель тоже может выступать в качестве хранителя в консенсуальном договоре хранения.
Договор хранения предполагается безвозмездным. Тогда это односторонний договор. Возмездное хранение основано на двустороннем договоре. Вознаграждение хранителю должно быть специально предусмотрено в законе или договоре. Очевидно, что возмездным чаще всего является договор, в котором хранитель - организация, занимающаяся хранением чужих вещей в качестве профессиональной деятельности.
Обязанности хранения могут быть основаны и непосредственно на законе (ст. 906 ГК).
На хранение некоторых вещей требуется лицензия, выданная соответствующими органами исполнительной власти. Кроме Закона о лицензировании, содержащего перечень лицензируемых видов деятельности, в том числе и хранение материалов, которые требуют специальных мер безопасности, лицензирование может быть предусмотрено другими законами.
2. Договор хранения часто является самостоятельным, но может быть и составной частью иных соглашений - договоров перевозки, подряда, поставки и др. В таких случаях хранение - дополнительный элемент других обязательств, принятых стороной для исполнения основного обязательства, и взаимоотношения сторон по хранению регулируются нормативными актами, относящимися к основному договору.
Так, согласно Федеральному закону от 10 января 2003 г. "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" *(396), охрана грузов в пути следования и на железнодорожных станциях обеспечивается перевозчиком.
Во многих статьях УЖТ предусматриваются конкретные обязанности перевозчиков и владельцев мест общего пользования, к которым относятся и склады по обеспечению сохранности грузов и багажа (ст. 23, 24, 26 и др.). Для других видов перевозки эти отношения регулируются соответствующими транспортными уставами и кодексами.
Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами *(397) устанавливают, что "комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него товара, переданного комитентом для продажи". Размер и порядок возмещения нанесенного комитенту ущерба определяются соглашением сторон.
Федеральный закон от 7 июля 2003 г. "О связи" *(398) предусматривает ответственность операторов связи за сохранность принятых почтовых и иных отправлений.
3. Сторонами договора хранения являются поклажедатель и хранитель. Термин "поклажедатель" заимствован ГК из русского дореволюционного законодательства, в котором хранение называлось поклажей, а стороны договора - поклажедателем и поклажепринимателем. В качестве поклажедателей могут выступать любые лица, в том числе недееспособные, и соответствующая сделка не должна признаваться ничтожной, если она совершена к выгоде недееспособного (ст. 171, 172 ГК).
Поклажедатель может не быть собственником имущества. На хранение могут передаваться и чужие вещи, и для этого не требуется согласия или доверенности собственника. Например, в соответствии со ст. 1004 ГК комиссионер, у которого находится имущество комитента, если последний в установленный срок не распорядится своим имуществом, вправе сдать это имущество на хранение за счет комитента.
Обязательство хранения может быть основано на судебном решении. В качестве меры по обеспечению прав кредиторов арбитражный суд, при принятии заявления о банкротстве должника, может обязать последнего передать ценные бумаги, валютные ценности и иное имущество должника на хранение третьим лицам. Собственник сохраняет возможность истребовать свою вещь у хранителя на основании виндикационного иска (ст. 302, 303 ГК).
Хранитель должен быть дееспособным лицом. Он может заниматься хранением в качестве профессиональной деятельности или в единичных случаях, чаще всего оказывая дружескую услугу. На практике возникают споры о личности хранителя, если имущество было принято на хранение работником предприятия без соответствующего оформления, вопреки установленным правилам. В таких случаях соглашение гражданина с работником предприятия (организации) службы быта о выполнении работы без соответствующего оформления не порождает прав и обязанностей между гражданином и этим предприятием (организацией). В качестве хранителя здесь выступает и несет ответственность за утрату или повреждение переданного имущества не юридическое лицо, а непосредственно тот работник, который принял на себя соответствующие обязательства. Однако если действия работника не вызывали сомнения в его полномочиях заключать сделку от имени организации, такой договор нужно считать заключенным от имени профессионального хранителя, поскольку любое лицо, действующее в соответствующей обстановке, должно рассматриваться в качестве представителя организации (п. 1 ст. 182 ГК).
Пользование вещами, взятыми на хранение, без согласия поклажедателя не допускается, за исключением случая, когда это необходимо для обеспечения сохранности имущества и не противоречит договору хранения (ст. 892 ГК).
Иногда предоставление хранителю права пользования вещью является формой его вознаграждения за услуги. Если хранителю предоставлено право пользования вещью, то содержание такого договора во многом сходно с содержанием договора безвозмездного пользования (см. гл. 36 ГК). Основным признаком, различающим эти договоры, является цель передачи вещи, которая во многом определяет правоотношения сторон. Договор безвозмездного пользования заключается в интересах ссудополучателя, поэтому последний должен осуществлять текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание вещи. Он же во многих случаях несет риск случайной гибели или повреждения вещи. Договор хранения заключается в интересах поклажедателя. Последний несет необходимые расходы для обеспечения сохранности вещи, риск ее случайной гибели или повреждения. Передать вещь в безвозмездное пользование может только собственник или управомоченные им лица, а на хранение - и другие лица. В отличие от безвозмездного пользования, по договору хранения поклажедатель может в любое время и без объяснения причин прекратить действие договора.
Предметом хранения могут быть любые вещи, в том числе документы, ценные бумаги. Деньги могут быть предметом договора хранения, если они не обезличиваются. Иначе правильнее определять соглашение как договор займа (гл. 42 ГК) или договор банковского вклада (гл. 44 ГК).
Гражданский кодекс прямо не исключает из предметов хранения недвижимость. Однако следует полагать, что недвижимое имущество не может быть передано на хранение. Его сохранность обеспечивается иными способами, в частности, наличием трудовых отношений, договором возмездного оказания услуг (гл. 39 ГК). Исключение составляет положение п. 3 ст. 926 ГК о хранении вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
Предметом договора хранения не могут являться животные, они могут быть переданы на содержание, а часто и в пользование другим лицам *(399). Такое соглашение обычно оформляется как возмездное оказание услуг и требует от лица, принявшего животное, выполнения многих дополнительных к хранению обязанностей; этот вывод подтверждается сравнением положений ГК о находке и безнадзорных животных (ст. 228-232 ГК). В отношении находки ГК предусматривает передачу ее на хранение другим лицам, а в отношении безнадзорных животных - передачу их на содержание или на содержание и в пользование.
4. Возможны случаи, когда принятые на хранение вещи одного поклажедателя смешиваются с вещами того же рода и качества других поклажедателей (хранение с обезличением). Поклажедателю возвращается равное или обусловленное сторонами количество вещей того же рода и качества.
Такое хранение, называемое иррегулярным (неправильным), применяется только в случаях, прямо предусмотренных договором хранения, и может устанавливаться лишь в отношении вещей, определенных в договоре родовыми признаками. Подобная ситуация чаще всего возникает при хранении вещей на элеваторах, в холодильниках, овощехранилищах общего пользования и т.п. складах.
При иррегулярном хранении встает вопрос о том, кому принадлежит право собственности на переданные родовые вещи. Он приобретает практическое значение, в частности при гибели вещи. Ведь риск случайной гибели или повреждения имущества несет собственник, а не хранитель, если иное не предусмотрено законом или договором (ст. 211 ГК). Считается, что при иррегулярном хранении возникает общая долевая собственность всех поклажедателей, и потому потери должны распределяться между ними пропорционально количеству сданных на хранение вещей, если иное не установлено договором хранения. По-видимому, это специальный случай общей долевой собственности поклажедателей с обезличением их долей, так как нормы гл. 16 ГК об общей собственности к данным отношениям неприменимы. При хранении вещей с правом распоряжения ими их собственником должен считаться хранитель *(400).
«все книги «к разделу «содержание Глав: 189 Главы: < 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. >