Глава 64. Приобретение наследства

 

 Статья 1152. Принятие наследства

 

 1. Приобретение наследства относится к сфере имущественной свободы наследника. Оно представляет собой сознательный акт поведения каждого в отдельности наследника, совершаемый намеренно в целях принятия наследства, в результате которого наследник замещает наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, иных имущественных состояний, участником которых при жизни был наследодатель.

 Право на наследство (право наследования) возникает у каждого из наследников независимо от их воли на основании предусмотренных законом юридических составов, включающих факты, с которыми связано открытие наследства, и факты, с которыми связано призвание определенных лиц к наследованию по завещанию (ст. 1118-1132, 1137-1140 ГК) или по закону (ст. 1141-1151 ГК).

 Субъективное право наследования включает возможности принять наследство или отказаться от наследства. Осуществление этих возможностей недопустимо помимо воли или вопреки воле наследников. Если наследник желает приобрести наследство и тем самым стать правопреемником наследодателя, он может выразить свою волю, нацеленную на принятие наследства, способами, указанными в ст. 1153.

 Положение п. 1 ст. 1152 ГК "наследник должен принять наследство" следует понимать не как обязанность наследников, которая лишает их иной альтернативы и устраняет добровольность приобретения наследства, а как необходимое условие замены наследодателя наследниками. Свобода принятия наследства наследниками является принципом наследственного правопреемства.

 2. Субъектами принятия наследства в целях его приобретения являются наследники по завещанию или по закону, у которых возникло право на наследство.

 Наследники по завещанию назначаются завещателем в соответствии с правилами ст. 1118-1131 ГК, наследники по закону определяются в соответствии с правилами ст. 1141-1149 ГК. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников, права наследовать по закону, если они входят в круг наследников по закону.

 К субъектам принятия наследства не относятся отказополучатели (ст. 1137 ГК), так как завещательный отказ создает для них не право наследования, а обязательственное право требования к наследнику. Возможность отказополучателя осуществить или не осуществить назначенное в его пользу право ограничена рамками этого права и не затрагивает отношений правопреемства в наследстве в целом.

 В случае выморочности наследства государство не может отказаться от его приобретения и поэтому не должно совершать акт принятия наследства (ст. 1151 ГК).

 3. В правилах п. 2 ст. 1152 ГК воплощены свойства универсального правопреемства применительно к принятию наследства.

 Наследство нередко представляет собой сложную совокупность вещей, прав, обязанностей, полный состав которой не может быть установлен на момент открытия наследства. Поэтому в одних случаях наследник может выразить намерение принять наследство как таковое, каким бы оно ни было, в других случаях - принять наследство в виде всего известного имущества, в иных - принять определенную часть наследственного имущества. С учетом выраженного намерения устанавливаются правовые последствия принятия наследства при соблюдении принципов приобретения наследства.

 3.1. Приобретение наследства основано на принципе единого акта принятия наследства и на принципе безусловного и безоговорочного принятия наследства. Оба принципа обеспечивают режим универсального правопреемства при наследовании.

 Принцип единого акта принятия наследства заключается в том, что принятие наследником части наследства признается в силу закона принятием всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось (абз. 1 п. 2 ст. 1152 ГК). Из него вытекает также положение о том, что принятие всего наследства означает волю наследника разделить с другими наследниками (если таковые окажутся) участие в наследственном правопреемстве и стать реальным обладателем лишь части наследства.

 Принцип единого акта принятия наследства позволяет придать расширительное юридическое значение этому акту в сравнении с его воплощением в фактических действиях наследника. Например, физическое овладение конкретной вещью из состава всего наследства расценивается как принятие всего наследства, если сам наследник не отрицает такого значения его действий.

 Наследство рассматривается как единое целое (ст. 1110 ГК) и может быть принято каждым наследником также как единое целое: не требуется принимать наследство в отношении каждой отдельной вещи, каждого в отдельности права или каждой обязанности, входящих в состав имущества умершего. Принимая права в имуществе наследодателя, наследник принимает вместе с тем и обязанности. Поэтому указанный принцип следует понимать и в том смысле, что принятие наследником части наследства означает принятие им всего наследства как единого целого. Таков расширительный аспект единого акта принятия наследства.

 Вместе с тем принцип единого акта принятия наследства может иметь ограничительный аспект, обозначенный правилом о том, что принятие части наследства признается принятием именно причитающегося наследства. Этот аспект относится к реальному результату правопреемства: принимая наследство в целом или в части, наследник не может приобрести более или менее того, что ему причитается из наследства. Так, если часть имущества завещана определенному лицу и это лицо не имеет оснований для участия в наследовании по закону остальной части наследства, принятие наследства таким наследником по завещанию относится лишь к приобретению завещанной части имущества.

 3.2. Приобретение наследства на основе принципа единого акта принятия наследства в двух его аспектах согласуется с принципом недопустимости принятия наследства под условием или с оговорками (абз. 3 п. 2 ст. 1152 ГК).

 Никакие условия или оговорки не могут корректировать принятие наследником наследства как единого целого. В этом смысле принятие наследства недробимо.

 Указанное в абз. 1 п. 2 ст. 1152 ГК принятие наследником не всего, но лишь причитающегося ему наследства не противоречит принципу безусловного и безоговорочного принятия наследства. Акт принятия наследства рассматривается законом как согласие наследника с наследованием в той части, какая будет ему причитаться в зависимости от итогов правопреемства, обусловленных обстоятельствами, влияющими на долю участия наследника в наследовании.

 Наследник не вправе принимать наследство под отменительным или отлагательным условием. К условиям или оговоркам не относится право наследника отозвать свой акт принятия наследства до истечения срока для принятия наследства (ст. 1157 ГК) либо право требовать признания его недействительным в судебном порядке в соответствии с правилами о недействительности сделок.

 Принимая наследство, наследник может не знать о конкретном составе наследственного имущества, размере долговых обязанностей наследодателя, правах других наследников и иных существенных фактах, связанных с правопреемством. Однако и в этом случае наследник не вправе выдвигать каких-либо условий и делать какие-то оговорки относительно принятия наследства.

 Так, в частности, в силу ст. 1122 ГК наследодатель имел право указать в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре. Однако и в этом случае принятие наследником наследства относится не только к обозначенной в завещании части неделимой вещи в натуре, предназначенной для него, но ко всему, что причитается ему в наследстве, включая долги наследодателя, а также и те части имущества, от принятия которых могли бы отказаться другие наследники, и иное, не завещанное имущество, если наследник призывается к наследованию по разным основаниям.

 3.3. Принцип единого акта принятия наследства действует по отношению ко всему наследству в целом независимо от конкретных оснований, по которым наследник был призван к наследованию, и по отношению к наследству, причитающемуся наследнику по отдельным основаниям, с предоставлением наследнику права альтернативного выбора участия в наследстве по определенному основанию (п. 2 ст. 1152 ГК).

 Наследник может оказаться призванным к наследованию одновременно по нескольким основаниям. Некоторые из таких случаев указаны в абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК. Например, наследник призывается к наследованию по завещанию, если ему завещана часть имущества, но также и к наследованию по закону незавещанной части, если он относится также к наследникам по закону. В другом случае лицо, призванное к наследованию по завещанию (равно - по закону), одновременно приобретает право наследовать долю другого наследника в этом же наследстве в порядке наследственной трансмиссии.

 Если при указанных и других подобных обстоятельствах наследник призван к наследованию одновременно по различным основаниям, ему предоставлено законом право альтернативного выбора оснований принятия наследства. Правило абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК устанавливает, что наследник, призванный к наследованию одновременно по нескольким основаниям, вправе принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

 Принимая наследство, наследник, призванный по разным основаниям одновременно, вправе не делать никакого выбора и принять наследство в целом. В этом случае наследник приобретает имущество умершего, соответствующее его праву наследования по всем основаниям, в соответствии с которыми он был призван к наследованию. Причитающаяся наследнику часть наследства устанавливается с учетом оснований, определяющих долю участия наследника в наследовании.

 Закон не требует, чтобы наследник обязательно выразил свое намерение по отношению ко всем основаниям, по которым он призван к наследованию. Наследник вправе принять часть наследства, причитающуюся ему лишь по одному из оснований или по некоторым из них, и отказаться от части наследства по другим основаниям наследования. Вместе с тем принятие наследства по одному из оснований призвания к наследованию не должно распространяться на принятие наследства по другим основаниям лишь в случае, если это противоречит воле наследника.

 Указанная диспозитивность принятия наследства не отменяет универсального характера наследования, ибо универсальность наследования заключается в целостности наследственного правопреемства, которая не нарушается ни тем обстоятельством, что призывается не один, а несколько наследников, призываются не по одному основанию, но по разным основаниям, ни тем обстоятельством, что наследство распределяется в соответствии с причитающимися наследственными долями.

 В каждом конкретном случае открытия наследства вопрос о последствиях выбора наследником одного, нескольких или всех оснований для принятия наследства требует особого внимания. Правовые последствия непринятия наследства по некоторым из оснований должны определяться в соответствии с общими правилами о последствиях непринятия наследства призванными к наследству наследниками (см.  коммент. к ст. 1161 ГК).

 4. Принятие наследства должно осуществляться каждым наследником в отдельности. Ввиду приобретения каждым наследником наследства для себя принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками (п. 3 ст. 1152 ГК).

 Это правило коренится в субъективном праве наследования, которое принадлежит каждому наследнику в отдельности и осуществляется каждым из них самостоятельно, по своему усмотрению, независимо от других сонаследников. Принятие наследства выражает волю и намерения исключительно того наследника, которому принадлежит право на наследство. Поэтому принятие наследства одним наследником не может быть распространено на других наследников.

 Значение принятия наследства, ограниченное рамками субъективного права каждого из наследников, находит свое продолжение в других правилах. Так, наследник признается пропустившим срок для принятия наследства, даже если другие наследники своевременно приняли наследство, и он может принять наследство после истечения установленного срока с согласия всех остальных наследников, принявших наследство (п. 2 ст. 1155 ГК). Непринятие наследства или отказ от наследства кого-либо из наследников влечет применение правил о приращении наследственных долей, принадлежавших таким наследникам (ст. 1161 ГК).

 5. В соответствии с п. 4 ст. 1152 ГК следует различать фактический момент принятия наследства и юридический момент приобретения наследства.

 Фактический момент, в который совершается акт, подтверждающий принятие наследства, зависит от способов принятия наследства (ст. 1153 ГК) и приходится либо на день открытия наследства, либо на любой день в течение срока принятия наследства (ст. 1154 ГК).

 С принятием наследства прекращается гражданское состояние наследника как вероятного правопреемника наследодателя, и такой наследник становится действительным субъектом прав и обязанностей вместо прежнего субъекта этих прав и обязанностей. Хотя изменение правового статуса наследников на правовой статус собственников и иных правообладателей не может произойти ранее принятия ими наследства, переход к наследникам наследуемых прав и обязанностей признается состоявшимся в день открытия наследства. Замена прежнего правообладателя новым правообладателем происходит во всем составе наследственного имущества сразу и в один и тот же момент, равно значимый для всех правопреемников, кредиторов и должников наследодателя, для всех иных заинтересованных лиц.

 Юридическим моментом приобретения принятого наследства признается день открытия наследства (ст. 1114 ГК). Принятию наследства закон придал обратную силу. Установлено, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК).

 Под государственной регистрацией права наследника на наследственное имущество следует понимать государственную регистрацию перехода к наследнику права собственности или иного права на недвижимое имущество в соответствии с нотариальным свидетельством о праве на наследство. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним является обязательной, что установлено Законом о регистрации прав на недвижимость. Вместе с тем указанный Закон не предусматривает определенного срока для государственной регистрации перешедших к наследнику прав на недвижимое имущество. Наследник, получивший нотариальное свидетельство о праве на наследство, не ограничен определенным сроком проведения государственной регистрации права на недвижимое имущество, приобретенного в порядке наследования. Если наследник не произвел государственной регистрации перешедшего к нему права на недвижимость, это не порочит состоявшегося наследственного правопреемства - перехода к наследнику прав на имущество наследодателя со дня открытия наследства.

 

 Статья 1153. Способы принятия наследства

 

 1. Приобретением наследства обеспечивается достижение результата наследования, т.е. переход к наследникам всей наследственной имущественной массы. Принятие наследства является правовым средством, используемым в этом процессе и предназначенным для приобретения наследства. Как правомочие оно входит в состав субъективного права наследования. Как фактический акт оно является сделкой - действием, порождающим правовые последствия.

 Принятие наследства - это односторонняя сделка, направленная на приобретение наследства. Такая сделка совершается по воле одного лица - наследника по закону или по завещанию и выражает волю этого лица.

 К совершению наследником сделки, выражающей принятие им наследства, применяются общие правила о сделках, предусмотренные гл. 9 ГК, постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки.

 Сделка, направленная на принятие наследства, должна быть совершена дееспособным лицом (если наследником является физическое лицо), правоспособным лицом (если наследником по завещанию является юридическое лицо), уполномоченным органами властно-публичного образования (если наследником по завещанию является Российская Федерация, субъект РФ, муниципальное образование).

 Принятие наследства лицами, не достигшими 14 лет (малолетними), лицами, признанными в установленном порядке недееспособными, осуществляется в силу ст. 28, 29, 32 ГК их законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами). Принятие наследства несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет совершается собственными действиями и волей самого несовершеннолетнего наследника с письменного согласия его законных представителей - родителей, усыновителей, попечителей. Гражданин, ограниченный в дееспособности по решению суда, совершает сделки, включая принятие наследства, самостоятельно, однако с согласия попечителя (ст. 30 ГК).

 Для принятия наследства законными представителями наследников (родителями, усыновителями, опекунами), действующими от их имени, и для дачи попечителями согласия на принятие наследства несовершеннолетними наследниками или ограниченными в дееспособности наследниками не требуется получать предварительное согласие органов опеки и попечительства, поскольку эти действия опекунов и попечителей направлены на увеличение, а не на уменьшение имущества подопечных (ст. 37 ГК).

 Несовершеннолетние, вступившие в брак до достижения 18 лет или объявленные эмансипированными, принимают наследство самостоятельно (ст. 21, 27 ГК).

 Принятие наследства от имени не рожденного еще наследника может быть совершено его законными представителями лишь после рождения такого наследника живым.

 В случае, если наследник по завещанию или по закону признан судом безвестно отсутствующим (ст. 42 ГК), право принять наследство сохраняется лишь за этим лицом и не может быть осуществлено другими лицами, которым поручено охранять имущество безвестно отсутствующего или управлять им.

 Несмотря на имущественный результат, создаваемый осуществлением права принять наследство, само по себе право на принятие наследства не является имуществом и не входит в состав имущества любого наследника, в том числе безвестно отсутствующего. Вывод о несовместимости права на принятие наследства с имуществом наследника можно считать общим положением наследственного правопреемства. Право на принятие наследства не проистекает непосредственно из имущества наследодателя и не является принадлежностью имущества наследника. Поэтому лица, назначенные опекунами над имуществом безвестно отсутствующего или доверительными управляющими его имуществом, не вправе осуществлять акты принятия наследства вместо безвестно отсутствующего наследника.

 Наследник, признанный безвестно отсутствующим, сохраняет свой статус наследника и право на принятие наследства в течение установленного срока (см. ст. 1154 ГК). В случае своей явки такой наследник вправе требовать восстановления срока и признания его принявшим наследство, если докажет, что был лишен возможности иметь сведения об открывшемся наследстве, или пропуск срока для принятия наследства был вызван уважительной причиной. Условия и правовые последствия удовлетворения требований "опоздавшего" наследника установлены законом (ст. 1155 ГК).

 Юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования принимают наследство в том же порядке, что и при совершении других сделок.

 Юридические лица принимают наследство через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами (ст. 53 ГК). Правомочия определенного физического лица, совершающего принятие наследства в качестве органа юридического лица, подтверждаются соответствующими документами о его назначении или избрании.

 От имени Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований как наследников по завещанию принимают наследство уполномоченные органы, действующие в рамках их компетенции, установленной правовыми актами, определяющими статус этих органов (ст. 125 ГК).

 2. Правила о способах принятия наследства устанавливают требования, касающиеся формы выражения наследником своего намерения приобрести наследство.

 Наследство может быть принято формальными и неформальными способами.

 К формальным способам принятия наследства относятся: заявление наследника о принятии наследства или заявление наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство, сделанные соответствующему лицу.

 К неформальным способам принятия наследства относятся действия наследника, подтверждающие фактическое принятие им наследства.

 3. Формальные способы принятия наследства и порядок их совершения предусмотрены в п. 1 ст. 1153 ГК, согласно которой наследник вправе подать по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельство о праве на наследство, заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.

 Заявление о принятии наследства является актом наследника, обнародовавшим его в качестве принявшего наследство и правопреемника наследодателя. Заявление наследника о выдаче ему свидетельства о праве на наследство, по существу, заключает в себе две позиции: обнародование своего намерения принять наследство и требование выдать документ, подтверждающий приобретение наследства.

 Заявление о принятии наследства и заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство обладают равной силой и свидетельствуют о бесспорном принятии наследства. Подача любого из указанных заявлений сама по себе изменяет правовое положение наследника: он становится собственником, кредитором или должником в обязательствах и др. независимо от получения официального свидетельства о приобретенных правах, однако при условии, что заявитель действительно является наследником и у него возникло право наследования.

 Подача нотариусу или уполномоченному должностному лицу заявлений о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство не может быть поставлена в зависимость от представления доказательств принадлежности заявителю права на наследство. Право лица на наследство проверяется при выдаче свидетельства о праве на наследство. Подача указанных заявлений вызывает правовые последствия правопреемства в совокупности с другими юридическими фактами, на которых основано право на наследство (завещание, состояние брака, родство и др.).

 В соответствии со ст. 36 Основ законодательства о нотариате заявления о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство должны быть поданы в государственные нотариальные конторы, действующие по месту открытия наследства, а при отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы - одному из нотариусов, занимающихся частной практикой, которому поручено совершение нотариальных действий по выдаче свидетельства о праве на наследство.

 К должностным лицам, также уполномоченным в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство и обязанным в силу этого принимать заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, относятся должностные лица консульских учреждений РФ (ст. 38 Основ законодательства о нотариате). В консульских учреждениях совершаются нотариальные действия для российских граждан за границей. Должностными лицами консульских учреждений, в компетенцию которых входит совершение нотариальных действий, являются консул и любое должностное лицо консульского учреждения, которому поручено консулом выполнение нотариального действия (см. Консульский Устав СССР, утв. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25.06.1976 *(478)).

 Заявления о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство не могут быть поданы должностным лицам исполнительных органов власти и органов местного самоуправления, поскольку закон не относит к компетенции этих лиц совершение нотариальных действий по выдаче свидетельств о праве на наследство.

 Заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство должно быть совершено в письменной форме, которая является обязательной формой данной сделки (ст. 62, 70 Основ законодательства о нотариате).

 Достоверность подписи наследника на заявлениях о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство является условием подлинности выраженной в заявлениях истинной воли наследника. Подпись наследника на заявлении о принятии наследства и заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство удостоверяется в порядке, установленном законом (ст. 35-38 Основ законодательства о нотариате, п. 3 ст. 185 ГК).

 Вместе с тем в п. 7 ст. 1125 ГК, к которому отсылает ст. 1153 ГК, указаны должностные лица органов местного самоуправления, но лишь в случае, если ФЗ им предоставлено право совершения нотариальных действий. Из этого следует, что возможность наделения органов местного самоуправления нотариальными полномочиями в силу ФЗ не исключаются. Но до этого момента должностные лица органов местного самоуправления не вправе совершать те нотариальные действия, которые указаны в п. 7 ст. 1125, п. 1 ст. 1153 и других статьях ГК.

 4. Принятие наследства формальными способами может быть совершено через представителя при соблюдении специальных требований к доверенности, выдаваемой для этих целей, и общих условий совершения сделок законными представителями. Закон допускает возможность принятия наследства через представителя, если в доверенности специально оговаривается полномочие представителя на принятие наследства.

 Доверенность, выданная для совершения акта принятия наследства от имени доверителя, как и любая доверенность, должна соответствовать установленным требованиям. Полагаем, что подпись наследника на такой доверенности должна быть засвидетельствована подобно тому, как это требуется в случаях, если наследник передает через другое лицо или пересылает по почте свое заявление о принятии наследства или выдаче свидетельства о праве на наследство.

 Законные представители действуют в силу закона без доверенности от имени и в интересах подопечных: родители, усыновители и опекуны - в отношении малолетних детей; опекуны - в отношении граждан, признанных недееспособными (ст. 28, 29, 32 ГК). Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется (абз. 3 п. 1 ст. 1153 ГК).

 5. Закон допускает фактическое принятие наследства, которое является неформальным способом принятия наследства (п. 2 ст. 1153 ГК).

 Фактическое принятие наследства заключается в совершении наследником действий, подтверждающих его намерение приобрести наследство для себя, в своих интересах и интересах, соответствующих воле завещателя. Действия, в которых проявляется отношение наследника к наследству как собственному имуществу, свидетельствуют о фактическом принятии наследства.

 Примерный перечень действий, признаваемых фактическим принятием наследства, закреплен в абз. 2-5 п. 2 ст. 1153 ГК.

 Одна группа фактических действий - это вступление во владение или в управление наследственным имуществом. Вступление наследника во владение имуществом означает установление фактического господства над вещами и другими ценностями, входящими в состав наследства.

 К числу весьма распространенных относится случай совместного проживания с наследодателем, когда наследник пользовался жилыми помещениями, предметами домашней обстановки и быта и другими вещами, принадлежавшими наследодателю. После открытия наследства такой наследник продолжает владеть и пользоваться указанным имуществом, которое приобрело свойства наследственного и предназначенного для правопреемства данным и другими наследниками. Если такое поведение сопряжено с новой правовой ориентацией, направленной на присвоение наследственного имущества, оно обладает всеми необходимыми признаками принятия наследства.

 Вступление в управление наследственным имуществом может проявляться в совершении наследником в отношении этого имущества действий фактического и юридического характера, обеспечивающих нормальное функционирование и хозяйственное состояние отдельных особых объектов (подсобного хозяйства, дачи и садового участка, строительного объекта и др.), действий, направленных на упорядочение всего состояния наследства в целом (выяснение имущественных ценностей, принадлежащих наследодателю, установление должников и условий погашения ими долгов и т.д.), действий распорядительного характера (неотложная продажа скоропортящейся сельскохозяйственной продукции, передача отдельных объектов в пользование третьим лицам и др.).

 Управление наследственным имуществом по своему назначению, характеру и способам существенно отличается от институтов оперативного управления имуществом, доверительного управления имуществом, управления делами и деятельностью юридических лиц и других институтов, но сближается с ними комплексным характером и целенаправленностью действий. Управление наследственным имуществом может быть уподоблено действиям, совершаемым собственником в своих интересах в целях ведения нормального хозяйства.

 Фактические действия наследника, свидетельствующие о вступлении во владение и управление наследственным имуществом, не могут совершаться по отношению к некоторым видам имущества, входящим в состав наследства. Например, такие действия не могут относиться к правам на бездокументарные ценные бумаги (акции и др.), на долю в складочном (уставном) капитале хозяйственных товариществ и обществ, на пай в имуществе производственного или потребительского кооператива и др.

 Таким образом, как правило, действия по владению наследственным имуществом подобны осуществлению вещных полномочий, действия по управлению наследственным имуществом - распорядительным действиям собственника, а также иного правообладателя в обязательственных и иных отношениях.

 Другая группа действий наследника, свидетельствующих о фактическом принятии им наследства, связана с мерами по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц.

 Меры по сохранению имущества и его защите необходимы для предупреждения утраты, порчи, повреждения имущества от вредоносных естественных причин, пожаров, расхищения, самоуправных действий третьих лиц, необоснованного изъятия в связи с притязаниями третьих лиц и других опасностей природного и социального характера. Меры по охране имущества, которые в соответствии с законом обязан принять нотариус или исполнитель завещания (ст. 1171 и 1172 ГК), не препятствуют наследникам самостоятельно принимать меры, соответствующие особенностям наследственного имущества, взаимоотношениям между наследниками или вызванные другими конкретными обстоятельствами.

 К мерам, предусмотренным в п. 2 ст. 1153 ГК, можно отнести подачу наследником соответствующего заявления о смерти наследодателя в судебные и другие юрисдикционные органы в связи с предъявленными к наследодателю при его жизни исками и притязаниями, что позволит приостановить производство по делу и предупредить необоснованное изъятие наследственного имущества и т.д.

 Фактическое принятие наследства подтверждается действиями наследника, который произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества.

 Расходы на содержание имущества являются, как правило, текущими, периодическими и относятся к необходимым затратам на оплату услуг по электро-, газо-, водоснабжению, оказанию иных коммунально-бытовых услуг, за устранение неисправностей инженерных систем квартир, домов, дач, на оплату необходимых ветеринарных услуг, оказанных домашним животным, и др. Производство расходов на содержание имущества за свой счет свидетельствует, как правило, об отношении наследника к наследственному имуществу как собственному.

 Фактическое принятие наследства подтверждается действиями наследника, который произвел за свой счет оплату долгов наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

 Наследник, который получает причитавшиеся наследодателю денежные средства от арендаторов (нанимателей) наследственного имущества, от заказчиков за работу и услуги, выполненные и оказанные наследодателем при жизни, от покупателей проданного при жизни наследодателя имущества и др., действует как хозяин наследственного имущества. Равным образом проявляет свое хозяйское отношение к наследству наследник, который за счет своих собственных средств погашает задолженность наследодателя по уплате налогов, страховых платежей, погашает денежный заемный и другие долги наследодателя.

 Наследник обязан представить доказательства принятия наследства неформальными способами, если он требует выдать свидетельство о праве на наследство или если возник спор о наследстве. Такими доказательствами могут служить справка жилищно-эксплуатационной организации по месту открытия наследства о проживании наследника совместно с наследодателем, документ об оплате налогов, жилищно-коммунальных услуг и др.

 При отсутствии необходимых доказательств фактического принятия наследства такой факт может быть установлен судом в порядке особого производства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в соответствии со ст. 264-268 ГПК.

 6. Действия наследника, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, создают законную презумпцию принятия им наследства.

 Правилами п. 2 ст. 1153 ГК установлено, что наследник, совершивший действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, признается принявшим наследство, пока не доказано иное. В соответствии с этим должен быть сделан вывод о том, что законом установлена презумпция принятия наследства наследником, совершившим предусмотренные законом действия.

 Презумпция принятия наследства, установленная законом в отношении наследника, совершившего действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, не нарушает основного принципа приобретения наследства - свободы и добровольности принятия наследства.

 Презумпция может быть оспорена как самим наследником, так и другими лицами. Если объективный характер действий наследника не соответствовал его внутреннему намерению и наследник совершал эти действия не в целях принятия наследства, он не лишается права свободного выбора между принятием наследства и отказом (отречением) от него. Наследник вправе отказаться от наследства.

 Доказательства отказа от наследства являются простыми: соответствующее заявление об отказе от наследства либо судебное решение, принимаемое по заявлению отказавшегося наследника (ст. 1157 ГК).

 Презумпция принятия наследства является гарантией не только свободы наследника относительно приобретения наследства, но также защиты прав наследника, принявшего наследство неформальным путем. Этот подход особо необходим в случаях, если презумпция оспаривается после смерти наследника, принявшего наследство путем фактических действий и умершего после истечения сроков для принятия наследства без оформления своих прав на наследство. Упрощенный подход к ситуациям, складывающимся при оспаривании третьими лицами презумпции принятия наследства, грозит опасностью нарушения имущественных прав как наследника, так и правопреемников такого наследника, который сам, при своей жизни не опровергал презумпции принятия им наследства.

 

 Статья 1154. Срок принятия наследства

 

 1. Срок для принятия наследства предусмотрен законом в целях обеспечения общих и частных интересов.

 Он необходим для ограничения во времени неопределенности правового статуса наследства в гражданском обороте. Новые субъекты прав и обязанностей принимают на себя ответственность за функционирование всех имущественных объектов, входивших в состав наследства, за удовлетворение требований кредиторов наследодателя, отказополучателей и др. Срок принятия наследства служит целям установления состава, стоимости и места нахождения наследства, розыска и явки наследников, принятия ими решения о принятии наследства или отказе от него. Этот срок необходим также для того, чтобы решение вопросов наследования не оказалось непосредственно совмещенным с событиями эмоционально-чувственного напряжения, вызванного смертью наследодателя.

 2. В п. 1 ст. 1154 ГК предусмотрены общие и специальные сроки принятия наследства, различающиеся по основаниям призвания наследников к наследству, продолжительности срока и моменту, с которым связано начало их течения.

 Общий срок принятия наследства установлен продолжительностью в 6 месяцев. Течение общего срока начинается со дня открытия наследства. Общий срок принятия наследства установлен для наследников, права наследования у которых возникают со времени открытия наследства и которые в силу этого призываются к наследованию со дня открытия наследства.

 В случае, если днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (ст. 1114 ГК), течение срока для принятия наследства в этом случае начинается со дня вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим.

 Общий срок для принятия наследства применяется во всех случаях, за исключением тех, для которых установлены специальные сроки принятия наследства.

 К наследникам, в отношении которых действует общий срок принятия наследства, в частности, относятся:

 - лица, назначенные наследниками в завещании, а также лица, подназначенные наследниками по завещанию;

 - лица, являющиеся наследниками по закону первой очереди, призванные при отсутствии завещания, признании его недействительным, при отсутствии наследников по завещанию;

 - лица, являющиеся наследниками по закону каждой последующей очереди, если все наследники предшествующей очереди отсутствуют, либо все они лишены наследства, либо никто из них не имеет права наследовать (п. 1 ст. 1117 ГК).

 3. Специальным сроком принятия наследства является срок, установленный для принятия наследства, оставленного гражданином, который пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая (п. 3 ст. 45 ГК).

 Данный срок общей продолжительностью 6 месяцев приобрел специальный характер ввиду особенностей его исчисления. Началом его течения является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, но не день открытия наследства, совпадающий с днем предполагаемой гибели наследодателя (ст. 1114 ГК).

 На день открытия наследства устанавливается круг призываемых наследников, состав наследства, другие существенные для наследования обстоятельства. Однако начало течения срока для принятия наследства призванными наследниками приходится на день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.

 4. Специальным сроком принятия наследства является срок, установленный для лиц, право наследования которых возникает в случаях, если призванные наследники отказались от наследства либо они отстранены от наследования в силу их недостойности (п. 2 ст. 1154 ГК).

 В случаях, если наследник по завещанию или по закону, призванный к наследованию, отказался от наследства или отстранен от наследования по основаниям недостойности, предусмотренным ст. 1117 ГК, право наследования возникает у других лиц, которыми, в смысле ст. 1154 ГК, являются, в частности, при наследовании по завещанию - лица, подназначенные основному наследнику (ст. 1121 ГК); при наследовании по закону - лица, относящиеся к наследникам последующей очереди, если все наследники предшествующей очереди отказались от наследства или все они отстранены от наследования как недостойные (ст. 1141 ГК); при наследовании по завещанию или по закону - лица из числа наследников по завещанию или по закону, в пользу которых заявлен отказ от наследства (ст. 1158 ГК).

 Специальный срок для принятия наследства лицами, у которых возникло право на наследство вследствие отказа наследников от наследства или отстранения недостойных наследников, установлен продолжительностью в 6 месяцев. Начало течения срока принятия наследства такими лицами исчисляется со дня возникновения у них права наследования.

 Днем возникновения права указанных лиц на наследование следует признавать:

 - дату удостоверения нотариусом отказа от наследства (ст. 1159 ГК) для случаев наследования ввиду отказа призванных наследников от наследства,

 - день вступления в законную силу решения суда в случае отстранения наследников по закону от наследования по основаниям недостойности (п. 2 ст. 1117 ГК).

 5. Специальным сроком принятия наследства является срок, установленный для лиц, право наследования которых возникает лишь в случаях, если другие наследники не приняли наследства (п. 3 ст. 1154 ГК).

 Продолжительность этого срока составляет 3 месяца. Началом его течения признается день окончания общего срока принятия наследства, исчисляемого с момента открытия наследства. Если наследство открылось в день предполагаемой гибели наследодателя, началом течения этого специального срока признается последний день срока, исчисляемого со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении наследодателя умершим.

 Непринятием наследства является фактическое положение, при котором наследник, призванный к наследованию, никаким образом не проявил своего отношения к приобретению наследства в течение установленного для этого срока: не подал заявления о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, не совершил фактических действий, свидетельствующих о принятии наследства, не сделал соответствующего заявления об отказе от наследства.

 Непринятие наследства отличается от отказа от наследства. Первое является юридическим фактом в форме бездействия, при котором не обнаруживается воля лица, призванного к наследованию. Второй представляет собой действие, совершаемое формальным способом и явно свидетельствующее о непринятии наследства.

 Фактическое непринятие наследником наследства создает разные правовые последствия в зависимости от того, является ли оно основанием для призвания к наследованию других лиц только вследствие непринятия наследником наследства.

 У лица может возникнуть право наследования исключительно вследствие непринятия наследства наследником, в частности, если:

 - завещатель подназначил наследника на случай непринятия наследства основным назначенным наследником, включая непринятие наследства в связи со смертью наследника после открытия наследства и до истечения срока для принятия наследства;

 - все наследники по закону предшествующей очереди не приняли наследства, в связи с чем к наследованию призываются наследники по закону последующей очереди;

 - наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок.

 Поскольку эти лица призываются к наследованию только вследствие непринятия наследства другими наследниками, для них установлен 3-месячный срок для принятия наследства, исчисляемый со дня окончания срока, указанного в п. 1 ст. 1154 ГК.

 

 Статья 1155. Принятие наследства по истечении установленного срока

 

 1. Институт принятия наследства после истечения установленного срока предназначен для осуществления права на наследство наследником, у которого возникло право на наследование, но это право не было реализовано в установленном порядке ввиду пропуска наследником срока для принятия наследства по причинам, указанным в п. 1 ст. 1155 ГК.

 Наследник, призванный к наследованию, обладает правомочиями принятия наследства или отказа от него. Наследник, который не реализовал ни той, ни другой возможности в установленный срок, остается наследником, который не принял наследство. Непринятие наследства создает предположение об отказе наследника от наследства. Закон разрешает наследнику при определенных условиях опровергнуть такую презумпцию и приобрести наследство в силу возникшего у него права наследования. Для этой цели установлен институт принятия наследства после истечения установленного срока.

 2. Для осуществления права на принятие наследства наследником, пропустившим срок, установленный для принятия наследства (далее - опоздавший наследник), законом предусмотрено два порядка: судебный (п. 1 ст. 1155 ГК) и внесудебный, согласительный (п. 2 ст. 1155 ГК).

 В соответствии с п. 1 ст. 1155 ГК по заявлению опоздавшего наследника суд может восстановить этот срок и признать его принявшим наследство. Заявление такого наследника рассматривается судом в порядке искового производства.

 Институт принятия наследства по истечении установленного срока существенно обновлен в ГК с учетом опыта рассмотрения в судах дел о продлении срока для принятия наследства в порядке ст. 547 ГК РСФСР. Главной отличительной чертой нового института является положение о том, что пропущенный срок подлежит восстановлению, но не продлению, и это соответствует сущности требований опоздавшего наследника. В случае принятия решения о восстановлении срока суд обязан в этом же решении признать истца наследником, принявшим наследство, и присудить ему наследственную долю в имуществе наследодателя.

 3. Основанием восстановления в судебном порядке срока, установленного для принятия наследства, закон признает обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин пропуска срока принятия наследства.

 В числе указанных обстоятельств уважительного характера могут быть такие, которые воспрепятствовали возникновению у наследника намерения принять наследство, и такие, которые создали невозможность своевременного осуществления наследником имеющегося у него намерения принять наследство.

 При обстоятельствах первого рода наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства. Следует подчеркнуть, что в законе использована формула "не знал и не должен был знать", а не формула "не знал и не мог знать". Первая формула охватывает существенно более ограниченный круг обстоятельств по сравнению со второй. В случаях, если наследник не знал, но должен был знать об открытии наследства, срок для принятия наследства не может быть восстановлен.

 Наследник, которому известно о смерти наследодателя, должен знать об открытии наследства, так как событие смерти является основанием открытия наследства. Однако не во всех случаях наследник, который знает о смерти определенного лица, должен знать об открытии наследства. Так, в частности, малолетние или признанные недееспособными наследники фактически могут знать о смерти определенного лица, однако они не способны понять юридических последствий смерти в виде открытия наследства и не властны изменить бездеятельное или недобросовестное поведение их законных представителей в связи с открывшимся наследством.

 К числу наследников, которые не знали и не должны были знать об открытии наследства, безусловно, следует отнести еще не рожденного наследника. Рождение такого наследника может произойти и по истечении установленного срока для принятия наследства.

 В положении лиц, которые не знали и не должны были знать об открывшемся наследстве, могут оказаться наследники отдаленной степени родства, проживавшие отдельно от наследодателя, не знавшие о нем от других родственников и не имевшие с ним никаких личных связей.

 Наследники, оказавшиеся лишенными свободы (обвиняемыми, находящимися под арестом в период следствия, или осужденными к лишению свободы), обладают правом на почтовую переписку и телефонную связь в соответствии с ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и  Уголовно-исполнительным кодексом РФ. Однако осуществление этого права открывает весьма ограниченные возможности для получения сведений о наследодателе. Поскольку никакие иные средства информированности об обстоятельствах жизни наследодателя недоступны наследнику, он не может считаться лицом, который, хотя и не знал об открытии наследства, но должен был знать об этом.

 Иная ситуация складывается, если органы исполнения наказаний не сообщили супругу, родственникам о смерти обвиняемого или осужденного. Наследников такого наследодателя следует отнести к лицам, которые не знали и не должны были знать об открытии наследства.

 Обстоятельства второго рода, создавшие существенные затруднения для своевременного принятия наследства, отнесены законом к другим уважительным причинам. Они достаточно известны: тяжелая болезнь наследника, пребывание его в беспомощном состоянии, неграмотность, длительная командировка с условиями, ограничивающими возможности совершения юридических актов, и др.

 Оценка обстоятельств с точки зрения признания их уважительными причинами пропуска срока осуществляется судом. С учетом выяснения всех обстоятельств дела суд решает вопрос о том, действительно ли причины, на которые ссылается опоздавший наследник, создали физическую или юридическую невозможность совершения им актов принятия наследства и, следовательно, являются уважительными.

 4. Право наследника на восстановление срока принятия наследства через суд ограничено во времени в интересах других наследников, принявших наследство, и в целях обеспечения устойчивости гражданского оборота.

 Предусмотрено, что суд может восстановить пропущенный срок принятия наследства при условии, если опоздавший наследник обратился в суд в течение 6 месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали (п. 1 ст. 1155 ГК). Установленный 6-месячный срок исчисляется с момента, когда перестали действовать обстоятельства, препятствовавшие своевременному принятию наследства. Указанный момент устанавливается судом с учетом конкретных обстоятельств каждого дела в зависимости от характера причин пропуска срока. Это может быть день, в который наследник получил сведения об открытии наследства, или день возвращения после длительного отсутствия и др.

 Срок, предоставленный наследнику для обращения в суд, является одновременно периодом времени для осуществления права на наследование после истечения установленных сроков принятия наследства. Если наследник в течение данного срока не воспользовался правом обратиться в суд за восстановлением права на наследование, то такой срок не подлежит восстановлению. Истечение именно этого срока погашает право на наследство наследника, пропустившего установленный срок принятия наследства по уважительным причинам.

 5. Восстановление судом срока для принятия наследства создает определенные законом имущественные последствия: вынося решение о признании наследника принявшим наследство, суд обязан в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1155 ГК заново определить доли всех наследников в наследственном имуществе, включая наследника, признанного принявшим наследство.

 Если признание опоздавшего наследника принявшим наследство приводит к отпадению основания наследования имущества всеми другими наследниками, принявшими наследство, суд определяет признанного наследника единственным правопреемником наследодателя.

 Вынося решение о признании наследника принявшим наследство, суд в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1155 ГК обязан также признать недействительными ранее выданные свидетельства о праве на наследство.

 Выдача новых нотариальных свидетельств о праве на наследство взамен признанных недействительными не должна производиться, поскольку права, установленные и признанные судебным решением, не нуждаются в нотариальном подтверждении. Спор о наследстве разрешен: суд восстановил опоздавшему наследнику срок для принятия наследства, признал его принявшим наследство и определил причитающиеся ему и другим наследникам (если таковые имеются) доли в наследстве.

 Если решением суда установлены новые доли наследников в наследственном недвижимом имуществе, то это решение является непосредственным основанием для внесения соответствующих изменений в записи о государственной регистрации прав на недвижимое имущество в соответствии со ст. 17, 28 Закона о регистрации прав на недвижимость.

 6. Право на наследство опоздавшего наследника может быть добровольно признано наследниками, принявшими наследство, независимо от причин и продолжительности просрочки принятия наследства (так называемый согласительный порядок принятия наследства по истечении срока).

 Опоздавший наследник обращается не в суд, а ко всем другим принявшим наследство наследникам с просьбой признать его принявшим наследство. Принявшие наследство наследники все сообща или каждый из них в отдельности добровольно дают согласие на признание опоздавшего наследника принявшим наследство.

 Законом предусматривается обязательная письменная форма данного каждым наследником согласия. Достоверность письменного согласия каждого наследника подтверждается либо тем, что оно дается в присутствии нотариуса, удостоверяющего факт дачи согласия, либо засвидетельствованием подписи давшего согласия наследника на выдаваемом документе. Подпись наследника, давшего согласие на принятие наследства опоздавшим наследником, должна быть официально удостоверена лицами, указанными в абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК.

 При соблюдении всех указанных в законе условий согласительный порядок обеспечивает юридически полноценное признание опоздавшего наследника принявшим наследство.

 7. При согласительном порядке имущественные последствия признания наследника, пропустившего срок принятия наследства, принявшим наследство заключаются в установлении новых наследственных долей всех наследников, принявших наследство, определении права восстановленного наследника на получение причитающегося наследства и изменении записей о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

 Если наследники, принявшие наследство, дали согласие на восстановление прав опоздавшего наследника, такое согласие является основанием аннулирования нотариусом или другим уполномоченным должностным лицом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства (абз. 1 п. 2 ст. 1155 ГК). Вынесение судебного решения о признании выданных свидетельств недействительными в этом случае не требуется. Отказ нотариуса или другого уполномоченного лица совершить указанные нотариальные действия может быть обжалован в суд в порядке особого производства по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их совершении (ст. 310, 312 ГПК).

 В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 1155 ГК постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства о праве на наследство и вновь выданное свидетельство о праве на наследство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации недвижимого имущества.

 8. Наследник, признанный принявшим наследство после истечения установленного срока, имеет право на получение причитающейся ему доли в наследстве в соответствии с п. 3 ст. 1155 ГК.

 При согласительном порядке вопросы передачи опоздавшему наследнику причитающегося ему наследственного имущества в натуре или компенсации его доли в наследстве решаются на основании письменного соглашения об этом всех наследников, в том числе наследника, включенного в число принявших наследство.

 Принимая соглашение о передаче наследнику имущества в счет причитающейся ему наследственной доли, наследники вправе отступить от правил ст. 1104, 1105, 1107, 1108 ГК, не нарушая при этом интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных наследников, а также воли наследодателя, выраженной в завещании, если последнее являлось основанием наследования (ст. 1167 ГК).

 При решении в судебном порядке вопросов передачи опоздавшему наследнику имущества в соответствии с причитающейся ему долей в наследстве суд применяет правила ст. 1104, 1105, 1107, 1108 ГК, регулирующие обязательства по возврату имущества, составляющего неосновательное обогащение. Восстановленный наследник вправе получить причитающееся ему наследственное имущество в натуре (ст. 1104 ГК), а в случае невозможности возврата имущества в натуре ему должна быть возмещена действительная стоимость этого имущества (ст. 1105 ГК). Кроме того, наследник имеет право на возмещение неполученных доходов от наследственного имущества, но при этом сам обязан возместить необходимые затраты на содержание и сохранение возвращенного ему наследственного имущества (ст. 1107, 1108 ГК). Наследники вправе представить в суд письменное соглашение, достигнутое совместно с опоздавшим наследником по вопросам о передаче ему имущества в натуре или выплате компенсации в счет его доли в наследстве. В этом случае суд обязан решить вопросы о присуждении наследственного имущества опоздавшему наследнику в соответствии с указанным письменным соглашением наследников.

 9. О некоторых аспектах перехода к Российской Федерации выморочного имущества, связанных с пропуском наследниками срока принятия наследства, см.  коммент. к ст. 1151 ГК.

 

 Статья 1156. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)

 

 1. Наследственная трансмиссия представляет собой переход права на принятие наследства, что заключено в названии ст. 1156 ГК. Отличительной особенностью этого института является обособление отношений наследования, складывающихся в связи со смертью наследника, призванного к правопреемству в открывшемся наследстве, от иных отношений наследования, возникших в связи со смертью самого этого наследника, оказавшегося в положении наследодателя по отношению к своему имуществу.

 Сущность отношений, названных наследственной трансмиссией, заключается в том, что право лица принять или отречься от наследства переносится (transmittitur) на его наследников. Отношения наследственной трансмиссии характеризуются следующими особенностями:

 1) наследник, призванный к наследованию и обладающий правомочиями принять наследство или отказаться от наследства, умер после открытия наследства, к которому призван, не успев принять его;

 2) право на наследование, которое принадлежало умершему наследнику, передается его наследникам в объеме и содержании правомочий принять наследство или отказаться от наследства, к которому был призван умерший наследник.

 В указанных отношениях наследник, призванный к наследованию и умерший после открытия наследства, называется трансмиттентом, а лица, на которых переносится право наследования умершего наследника и которые осуществляют это право вместо умершего наследника, - трансмиссарами.

 2. Порядок наследственной трансмиссии определяет особые условия его применения.

 Первое. Наследственная трансмиссия возникает, если к открывшемуся наследству есть наследник, у которого возникло право наследования. Трансмиттентом признается лишь наследник, призванный к наследованию. По основанию наследования это может быть наследник по завещанию или наследник по закону.

 Второе. Наследственная трансмиссия возникает, если трансмиттент умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный для принятия наследства срок. Смерть наследника, уже призванного к наследованию, требует решения вопроса о судьбе принадлежавшего ему права на наследование.

 Третье. Наследственная трансмиссия обеспечивает призвание к наследованию взамен умершего наследника (трансмиттента) его наследников для осуществления ими прав умершего наследника на наследство, к которому он призывался.

 Трансмиссарами признаются: а) наследники трансмиттента по закону, если наследование имущества трансмиттента осуществляется по закону; б) наследники трансмиттента по завещанию, если все наследственное имущество трансмиттента было завещано; в) наследники трансмиттента по закону и по завещанию, если наследование имущества трансмиттента осуществляется одновременно по двум основаниям: в части имущества - по закону, в части имущества - по завещанию.

 Однако завещатель вправе сделать распоряжение о подназначении другого наследника на случай, если основной назначенный наследник по завещанию или наследник завещателя по закону умрет после открытия наследства, не успев его принять (ст. 1121 ГК). В таком случае завещательное распоряжение о подназначении другого наследника исключает применение правил о наследственной трансмиссии.

 Четвертое. Исходя из принципа свободы приобретения наследства трансмиссар может осуществить право трансмиттента путем принятия наследства, отказа от наследства, совершения направленного отказа, непринятия наследства.

 Пятое. Наследники трансмиттента имеют право приобрести лишь ту часть открывшегося наследства, которую приобрел бы умерший наследник. Однако если доля в наследстве, причитавшаяся трансмиттенту, переходит к его наследникам по закону, она делится между ними поровну. Если же эта доля переходит к наследникам трансмиттента по завещанию, она распределяется между ними в соответствии с правилами ст. 1122 ГК.

 Шестое. Если трансмиттент был призван к наследованию обязательной доли, право наследования этой доли не может перейти к трансмиссарам (п. 3 ст. 1156 ГК). Указанное ограничение трансмиссии предопределено обеспечительным назначением обязательной доли в наследстве, предоставляемой независимо от завещания, и специфическим субъектом права на обязательную долю.

 3. Особенности наследования в порядке наследственной трансмиссии вытекают из того принципиального положения, что право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после умершего наследника (трансмиттента). На основании этого положения, содержащегося в п. 1 ст. 1156 ГК, можно сделать определенные выводы.

 Правопреемство в наследстве, открывшемся после смерти трансмиттента, осуществляется независимо от правопреемства в наследстве, к которому был призван трансмиттент. Трансмиссары - это прямые наследники прав и обязанностей в том открывшемся наследстве, к которому был призван трансмиттент.

 Отношения правопреемства, возникшие в связи с открытием наследства после самого трансмиттента, являются иными, отдельными. В этом наследстве наследодателем признается лицо, которое в отношениях наследственной трансмиссии являлось трансмиттентом, объектом указанного наследственного правопреемства является лишь имущество, принадлежавшее трансмиттенту.

 Действия лиц в качестве трансмиссаров и действия этих же лиц в качестве наследников в наследстве, открывшемся после смерти транмиттента, не совмещаются, они имеют разную направленность и создают различные правовые последствия. Так, отказ трансмиссара от осуществления прав транмиттента не означает автоматически отказа этого же лица от участия в наследстве, открывшемся после смерти трансмиттента. Равным образом это относится к актам принятия наследства.

 Такой же подход должен соблюдаться при решении вопроса об ответственности по долгам наследства. На долю в наследстве, причитавшуюся трансмиттенту и принятую трансмиссарами, не могут быть обращены взыскания по требованиям кредиторов о погашении долгов в наследстве, оставленном транмиттентом.

 Право на принятие наследства, принадлежавшее трансмиттенту, может быть осуществлено трансмиссарами на общих условиях, включая сроки принятия наследства (п. 2 ст. 1156 ГК). Следовательно, надлежит соблюдать правила, установленные ст. 1117, 1152-1155, 1157-1159 ГК и др. Однако к моменту смерти трансмиттента срок принятия наследства мог оказаться почти исчерпанным, в связи с чем предусмотрено правило об удлинении срока для принятия наследства трансмиссарами. Если оставшаяся после смерти наследника (трансмиттента) часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее 3 месяцев, она удлиняется до 3 месяцев (абз. 2 п. 2 ст. 1156 ГК).

 Наследники умершего наследника (трансмиссары) вправе принять наследство по истечении срока, установленного для принятия наследства, включая дополнительную его продолжительность. В случае пропуска срока используется исключительно судебный порядок признания трансмиссаров принявшими наследство. Указанный порядок подчиняется соответствующим правилам ст. 1155 ГК. Применение согласительного порядка в данном случае законом не предусмотрено.

 Если право на принятие наследства, перешедшее в порядке наследственной трансмиссии, не было осуществлено трансмиссарами, оно переходит в соответствии с законом к другим наследникам, к которым принадлежал трансмиттент.

 4. Наследственная трансмиссия занимает самостоятельное место в системе приобретения наследства и не совмещается с принятием наследства по праву представления, по праву подназначения наследника и в порядке приращения наследственных долей.

 4.1. Отличия института наследственной трансмиссии от института наследования по праву представления (ст. 1146 ГК) заключаются в следующем.

 Применение первого института обусловлено тем, что наследник был призван к наследованию, но он не успел принять наследство ввиду смерти до истечения установленного срока. Применение второго - тем, что наследник не был призван к наследованию по причине его смерти до открытия наследства.

 Первый институт обеспечивает участие в открывшемся наследстве всем наследникам трансмиттента, второй - лишь потомкам умершего наследника, относящимся к определенной линии и степени родства (например внукам, племянникам).

 Порядок наследования в силу трансмиссии действует независимо от оснований наследования, порядок наследования по праву представления - исключительно в рамках наследования по закону.

 4.2. Наследование в порядке трансмиссии существенно отличается от наследования при подназначении наследника по завещанию (ст. 1121 ГК). Основанием наследственной трансмиссии является факт смерти наследника в период между открытием наследства и истечением срока для его принятия, а также факт непринятия им наследства. Подназначение наследника может быть предусмотрено завещателем для разных случаев отпадения основного назначенного наследника, в том числе для случая смерти назначенного наследника после открытия наследства, но до принятия им наследства в установленный срок.

 Право наследования в порядке трансмиссии определяется исключительно законом, право наследования в порядке подназначения основано лишь на завещании.

 4.3. Институт наследственной трансмиссии и институт приращения наследственных долей (ст. 1161 ГК) едины в том, что определяют правовую судьбу доли отпавшего наследника в наследстве, но различаются по своей сущности, назначению и основаниям применения.

 Сущность наследственной трансмиссии заключается в перехода права наследования, принадлежавшего определенному наследнику, к другим лицам в порядке, предусмотренном законом. Сущность приращения наследственных долей заключается не в переходе права наследования, принадлежавшего отпавшему наследнику, к другим наследникам, принявшим наследство, так как это право прекращается, а в том, что все наследственное имущество, включая долю отпавшего наследника, распределяется между принявшими наследство наследниками.

 Правила наследственной трансмиссии применяются лишь в случае непринятия наследства в установленный срок по причине смерти наследника. Правила о приращении наследственных долей определяют правовые последствия для случаев, если наследник отпадает от наследования по разным основаниям, одним из которых может быть непринятие наследства в установленные сроки.

 Институт наследственной трансмиссии формирует обособленную ветвь призвания к наследству из круга лиц, относящихся к наследникам умершего наследника, но не из числа прямых наследников наследодателя. Институт приращения наследственных долей не изменяет круга призванных к наследству лиц, доли в наследстве которых возрастают за счет распределения между ними доли отпавшего наследника ("прирастания" последней к доле каждого из числа принявших наследство наследников). Если наследство, к которому был призван трансмиттент, не будет принято трансмиссарами, - лишь тогда по отношению к доле умершего наследника (трансмиттента) возможно применение правил о приращении наследственных долей.

 

 Статья 1157. Право отказа от наследства

 

 1. Отказ от наследства - одно из правомочий по осуществлению права наследования.

 Отказ от наследства прекращает правовое состояние лица в качестве наследника. Он влечет устранение наследника от преемства прав и обязанностей наследодателя, отчуждает его от наследственного имущества, исключает наследника из числа правопреемников умершего.

 2. Отказ от наследства - это односторонняя сделка наследника, выражающая автономную и свободную волю наследника не принимать на себя права и обязанности, составляющие наследство.

 Отказ от наследства - сделка, относящаяся ко всему наследству в целом, поэтому прямо установлено, что отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается (п. 3 ст. 1158 ГК), как не допускается отказ от наследства с оговорками или под условием (п. 2 ст. 1158 ГК). Однако наследнику предоставлено право отказаться от принятия части наследства при тех же условиях, при каких разрешается принятие части наследства, если наследнику причитается наследство по различным основаниям одновременно (п. 2 ст. 1152 ГК).

 Совершение действий, выражающих отказ наследника от наследства, должно отвечать требованиям, предъявляемым к действительности сделок. Никто не вправе создавать препятствия для свободного, беспрепятственного выражения наследником собственного усмотрения, основанного на осознании своих интересов.

 При решении вопроса о недействительности отказа от наследства применимы общие основания недействительности сделок. Так, например, если наследник отказался от обязательной доли в пользу других лиц, такая сделка может быть признана ничтожной в силу нарушения правил ст. 1158 ГК, запрещающих в отдельных случаях подобный отказ.

 В целях охраны законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан отказ от наследства допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК).

 Закон не требует обоснования отказа наследника от наследства, поэтому, например, неполное знание наследника о составе наследства, если только он не был введен кем-то в заблуждение намеренно, не дает повода для признания недействительным заявленного наследником отказа от наследства.

 Отказ от наследства следует отличать от фактического непринятия наследства. Фактическое непринятие наследником наследства прямо не подтверждает ни отказа от наследства, ни принятия наследства. Отказ от наследства явно и несомненно выражает волю наследника не вступать в наследство. Заявленный отказ от наследства может быть опровергнут, однако в случаях, если будет признан недействительной сделкой по основаниям и в порядке, предусмотренным правилами о недействительности сделок.

 3. Право отказа от наследства принадлежит любым наследникам, независимо от того, по какому основанию или в каком порядке они призваны к наследованию. Исключение составляет Российская Федерация в случаях наследования выморочного имущества. При наследовании выморочного имущества не допускается отказ от наследства (п. 1 ст. 1157 ГК).

 4. По содержанию различаются два вида отказа от наследства: отказ в пользу других лиц (так называемый направленный отказ) и безусловный отказ.

 Направленный отказ от наследства предусмотрен ст. 1158 ГК и означает отречение от наследства в пользу других лиц. Безусловный отказ от наследства не содержит указаний о том, в чью пользу заявлен отказ. Такой отказ наследника исчерпывается самоустранением от наследования.

 Важно отметить, что положения ст. 1157 ГК о принципах, сроках, последствиях отказа от наследства относятся к каждому виду отказа.

 5. Срок отказа от наследства имеет такую же продолжительность, как и срок принятия наследства. В соответствии с п. 2 ст. 1157 ГК наследник вправе отказаться от наследства в течение сроков (общих и специальных), установленных для принятия наследства. Если указанный срок пропущен, он не может быть восстановлен в целях отказа от наследства. Иное противоречило бы сущности правопреемства и правовым последствиям непринятия наследства, в силу которого у других лиц возникает право наследования (п. 3 ст. 1154 ГК).

 6. Отказ от наследства основан на определенных принципах, обусловленных понятием и содержанием права наследования.

 Принцип неизменности и необратимости отказа от наследства означает, что заявленный отказ от наследства (безусловный или направленный) не может быть впоследствии ни изменен, ни отозван обратно (п. 3 ст. 1157 ГК). Вместе с тем диспозитивность гражданско-правового регулирования оправдывает введение нового правила, согласно которому наследнику разрешено отказаться от наследства, даже если оно уже было принято, однако лишь в течение срока, установленного для принятия наследства (п. 2 ст. 1157 ГК).

 В соответствии с этим положением наследник, принявший наследство путем подачи заявления о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, вправе таким же способом отказаться от наследства до истечения установленного срока для принятия или отказа от наследства. Наследник, совершивший действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, вправе отказаться в письменной форме от наследства в течение установленного срока. После истечения срока такой наследник может просить суд признать его отказавшимся от наследства (абз. 2 п. 2 ст. 1157 ГК). В этом случае суд может удовлетворить заявление наследника, если признает уважительными причины пропуска установленного срока для отказа от наследства.

 Принцип недопустимости отказа от наследства с оговорками или под условием соответствует аналогичному принципу недопустимости принятия наследства под условием или с оговорками (п. 2 ст. 1152, п. 2 ст. 1158 ГК).

 Запрещение совершать отказ от наследства под условием или с оговорками объясняется тем, что такого рода отказы от наследства создавали бы неопределенность в состоянии права наследования не только для лица, заявляющего об условиях и оговорках, но также для всех других наследников, а также для кредиторов наследодателя.

 Принцип недопустимости частичного отказа от наследства в сочетании с правом альтернативного выбора оснований для отказа от причитающегося наследства (п. 3 ст. 1158 ГК) соответствует аналогичному принципу недопустимости частичного принятия наследства в сочетании с правом альтернативного выбора оснований принятия наследства (п. 2 ст. 1152 ГК).

 Так, если наследник призван к наследованию как наследник по завещанию и одновременно как наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, он вправе отказаться от наследства в части, касающейся его права на обязательную долю, либо, напротив, лишь в части, касающейся его права наследования по завещанию, либо отказаться от наследования в целом.

 Если наследник принял часть наследства, причитающуюся ему по одному из оснований наследования, не сделав при этом соответствующего заявления об отказе от наследства, причитающегося ему по другим основаниям, судьба наследства, причитающегося наследнику по этим другим основаниям, будет определяться по правилам, установленным на случай непринятия наследства. Аналогичные последствия наступают и в случае, если наследник заявил об отказе от наследства, причитающегося ему по одному из оснований наследования, не сделав при этом соответствующего заявления о принятии наследства, причитающегося ему по другим основаниям.

 Принцип отказа от наследства в пользу других лиц определяется условиями и пределами наследственного правопреемства, вытекающими из правил ст. 1158 ГК.

 

 Статья 1158. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства

 

 1. Право наследника отказаться от наследства в пользу других лиц (называемое направленным отказом от наследства) - отдельное правомочие, входящее в состав права на наследование наряду с двумя другими правомочиями: принять наследство и отказаться от наследства без указания лиц, в пользу которых совершается отказ от наследства (называемое простым или безусловным отказом от наследства).

 Направленный отказ от наследства существенным образом отличается от простого отказа от наследства.

 Направленный отказ означает распоряжение правом на наследование путем передачи его другим лицам. В этом случае право на наследование бесповоротно прекращается у отказавшегося наследника, но возникает по воле последнего у других наследников. Наследники, в пользу которых совершен отказ от наследства, вправе осуществить любое из полномочий, составляющих содержание права на наследование. Безусловный отказ от наследства приводит к исключению отказавшегося наследника из числа правопреемников и влечет либо приращение наследственных долей принявших наследство лиц, либо возникновение права на наследование у других лиц в силу закона или по завещанию.

 2. Круг лиц, в пользу которых может быть заявлен направленный отказ от наследства, исчерпывающе строго обозначен в п. 1 ст. 1158 ГК. Данное положение специально подтверждено правилом, запрещающим отказ в пользу других лиц, не относящихся к перечисленным (п. 2 ст. 1158 ГК).

 Право направленного отказа принадлежит лишь наследнику, призванному к наследованию и ввиду этого обладающему правом на наследование имущества умершего. Посредством направленного отказа изменяется круг призванных к наследованию лиц и распределение участия в наследстве, а также порядок наследования по закону или по завещанию.

 Особенность действия направленного отказа - возможность передачи права на наследование другим лицам, относящимся к числу наследников по завещанию или наследников любой очереди, не лишенных наследства. Это указание о субъектах, в чью пользу может быть совершен направленный отказ от наследства, является общим и поглощает специальное указание о возможности отказаться в пользу тех лиц, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии.

 Исходя из смысла и текста правил, закрепленных в п. 1 ст. 1158 ГК, их понимания во взаимодействии, следует признать, что направленность отказа от наследства не ограничена кругом лишь призванных к наследству лиц. Отказ может быть совершен в пользу как призванных, так и не призванных к наследованию, но входящих в число наследников по завещанию или по закону, за некоторыми исключениями. Так, например, наследник по закону вправе отказаться от своей наследственной доли в пользу наследников любой другой очереди, хотя и не призываемой к наследованию при наличии наследников предыдущей очереди, либо в пользу наследника по завещанию, если наследование осуществляется одновременно и по закону, и по завещанию и если по смыслу завещания назначенный наследник устранен от участия в наследовании иного имущества завещателя и т.д.

 Установленные правила о пределах направленного отказа от наследства не исключают возможности отказа от наследства в пользу подназначенного наследника при наличии основного назначенного наследника (института), даже если подназначенный наследник (субститут) не был призван к наследованию, но при соблюдении других условий направленного отказа от наследства.

 Лица, наследующие по закону по праву представления, названы в числе лиц, в пользу которых может быть совершен направленный отказ от наследства. Однако они указаны как лица, которые призваны к наследованию. Вряд ли следует буквально толковать это положение в качестве ограничительного условия отказа от наследства в пользу именно наследников по праву представления (внуков, племянников и др.). Отказ должен быть признан правомерным, независимо от того, призваны ли они к наследованию *(479). Этот вывод соответствует общему положению о допустимости направленного отказа в пользу наследников, как призванных, так и не призванных к наследованию, а также сущности и предназначению направленного отказа. Такой отказ не нарушает принципиальной конструкции наследования, включающей круг возможных правопреемников, не нарушает прав сонаследников и не уменьшает размера их долей в наследстве, но при этом обеспечивает интересы распределения наследства в каждом частном случае наследования. Случаи же недопустимости совершения направленного отказа прямо указаны в законе.

 Что же касается отказа от наследства в пользу лиц, которые наследуют в порядке наследственной трансмиссии, призвание этих лиц действительно является необходимым условием совершения отказа в их пользу. Однако это происходит не в силу установленного ограничения пределов направленного отказа, а лишь по той причине, что отсутствует иной способ определения круга трансмиссаров. Призвание последних совершается в рамках наследования имущества умершего наследника (трансмиттента). Они "вышли" из другого круга наследников, предопределенного открытием наследства после трансмиттента, а не после наследодателя. Самим своим появлением в составе наследников имущества наследодателя они обязаны призванием к наследству, открывшемуся в связи со смертью наследника (трансмиттента).

 3. В ст. 1158 ГК исчерпывающим образом определен круг лиц, в пользу которых не может быть совершен направленный отказ от наследства.

 Установленные ограничения вытекают из других специальных правил наследования и препятствуют их обходу посредством направленного отказа от наследства. Поэтому недопустим отказ в пользу наследников, лишенных права наследования по основаниям недостойности (ст. 1117 ГК), или в пользу посторонних лиц, не относящихся к наследникам по завещанию или по закону, или отказ, нарушающий волю завещателя.

 В целях обеспечения свободы завещания в абз. 2 п. 1 ст. 1158 ГК предусмотрен перечень специальных ограничений. Направленный отказ недопустим, если все имущество завещано назначенным лицам либо лицо призвано к наследованию обязательной доли в наследстве. В этом случае наследник по завещанию или необходимый наследник вправе совершить лишь простой отказ от наследства. Если на случай отказа основного наследника от наследства ему подназначен в завещании субститут, основной наследник не вправе совершить направленный отказ, что было бы прямым нарушением воли наследодателя.

 4. Принцип категорической недопустимости отказа от части причитающегося наследнику наследства (причитающейся наследнику доли в наследстве) смягчен правом отказа от части наследства на основе альтернативного выбора оснований наследования, что обусловлено универсальным характером наследования (п. 3 ст. 1158 ГК). Этот принцип в применении к отказу от наследства имеет такое же значение, как в применении к принятию наследства.

 

 Статья 1159. Способы отказа от наследства

 

 1. Предусмотренные законом способы отказа от наследства соответствуют юридическому значению этого действия наследника.

 Отказ от наследства имеет правопрекращающее значение, он влечет устранение наследника от правопреемства в имуществе наследодателя и неполучение им вещей, иных ценностей, имущественных прав из наследства. Отказ от наследства необратим, поэтому сделка такого значения, совершаемая по воле лишь одного лица - наследника, нуждается в высокой степени достоверности и правовой защищенности. Исходя из этого, законодатель установил исключительно формальные способы отказа от наследства. Явно выраженная наследником воля, направленная на отказ от наследства, требует документального оформления и соблюдения правил ее обнародования перед нотариальным или иным уполномоченным органом.

 Правила ст. 1159 ГК применяются к любому виду отказа наследника от наследства (простому и направленному).

 2. Отказ от наследства совершается путем подачи наследником заявления об отказе от наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство.

 Заявление об отказе от наследства подается по месту открытия наследства (см. ст. 1115 ГК). Нотариус или уполномоченное должностное лицо (далее - нотариальный орган) вправе принять заявление наследника об отказе от наследства, если они в соответствии с Основами законодательства о нотариате наделены полномочиями на совершение нотариального действия в виде выдачи свидетельства о праве на наследство (см.  коммент. к ст. 1153 ГК).

 3. Заявление об отказе от наследства может быть передано нотариальному органу в форме и способами, предусмотренными законом в целях обеспечения достоверности выраженной в заявлении воли наследника.

 Заявление наследника об отказе от наследства должно быть совершено в письменной форме и, по общему правилу, подано лично. Заявление подписывается в присутствии нотариуса или иного уполномоченного должностного лица (ст. 42-44, 62 Основ законодательства о нотариате).

 Если заявление об отказе от наследства подается нотариальному органу не лично наследником, а иным способом - через посыльного (курьера) или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована согласно п. 2 ст. 1159 ГК нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (круг таких должностных лиц указан в п. 7 ст. 1125 ГК), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности, приравниваемые к нотариально удостоверенным (круг таких лиц указан в п. 3 ст. 185 ГК).

 4. Наряду с заявлением об отказе от наследства, исходящем непосредственно от самого наследника, закон признает возможным совершение отказа от наследства через представителя (п. 3 ст. 1159 ГК).

 Для заявления отказа через представителя необходимо, чтобы в выданной доверенности было особо указано, что представитель наделен полномочием на отказ от наследства. Доверенность, выдаваемая в целях совершения отказа от наследства, как и любые другие доверенности, должна быть выполнена в соответствии с требованиями закона (ст. 185 ГК). Законный представитель наследника действует без доверенности, однако с соблюдением правил ст. 37 ГК. В целях охраны интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченных в дееспособности наследников отказ от наследства от их имени не может быть совершен без предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

 

 Статья 1160. Право отказа от получения завещательного отказа

 

 1. Положения ст. 1160 ГК определяются особенностями завещательного отказа (легата).

 В соответствии со ст. 1137 ГК завещательный отказ (легат) создает по воле завещателя обязательство, в силу которого наследник выступает обязанным лицом, а отказополучатель - кредитором, имеющим право требовать исполнения легата. Завещательный отказ устанавливается в пользу определенного отказополучателя или определенного подназначенного отказополучателя. Он предназначен исключительно для отказополучателя, поэтому обязательство, основанное на завещательном отказе, имеет строго личный характер, и отказополучатель не может распорядиться правом, предоставленным ему по легату. Вместе с тем отказополучатель не обязан воспользоваться отказанным в его пользу имущественным правом, он вправе не принимать завещательного отказа. Завещательный отказ исполняется за счет наследства, но не является видом наследственного правопреемства и не переводит отказополучателя в статус наследника.

 2. Правила об отказе от получения завещательного отказа направлены на обеспечение, с одной стороны, свободы завещания, с другой стороны, свободы распоряжения субъективным правом со стороны правообладателя.

 В соответствии с этим установлены следующие особенности осуществления права из легата.

 Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа (п. 1 ст. 1160 ГК). Однако отказ от предоставленного имущественного права должен быть простым. Не допускается отказ в пользу другого лица (направленный), отказ с оговорками или под условием. Иное означало бы нарушение воли завещателя и интересов наследника, участие которого в наследстве обременено отказом исключительно в пользу назначенного завещателем лица, но не всякого иного, хотя бы относящегося к числу наследников по завещанию или по закону.

 Если отказополучатель оказался одновременно наследником по завещанию или по закону, его правомочие принять или не принять завещательный отказ, а также его правомочие принять или не принимать наследство имеют различные основания возникновения, различную юридическую природу и содержание, а потому являются отдельными, самостоятельными и независимыми правовыми возможностями. Хотя эти правомочия принадлежат одному лицу, имеющему одновременно статус наследника и статус отказополучателя, это не является основанием для распространения правовых последствий действий, совершенных лицом в качестве наследника, на отношения из легата и наоборот.

 В соответствии с этим установлено, что в случае, если отказополучатель является одновременно наследником, его право отказа от получения легата не зависит от его права принять наследство или отказаться от него (п. 1 ст. 1160 ГК). Так, например, если отказополучатель, являющийся одновременно необходимым наследником, заявил об отказе от обязательной доли, это не означает, что он отказался тем самым и от требований, основанных на завещательном отказе. Если отказополучатель отказался от права на легат, он остается в статусе необходимого наследника и имеет право на обязательную долю в наследстве.

 

 Статья 1161. Приращение наследственных долей

 

 1. Приращение наследственных долей - способ распределения наследства, установленный на случай, если кто-то из призванных наследников не осуществил своего права и не приобрел причитающейся ему части наследства. Этот способ продиктован универсальным характером наследственного правопреемства, при котором наследство в целом не может быть оставлено без преемников.

 Основное содержание отношений по приращению наследственных долей заключается в том, что часть наследства, которая причиталась бы призванному, но не участвующему в правопреемстве наследнику, переходит к наследникам, призванным к наследованию и принявшим наследство.

 Правила о приращении наследственных долей определяют порядок перераспределения наследственного имущества с учетом той части наследства, которая в силу закона или завещания предназначалась лицу, призванному к наследованию, но оказалась свободной, не востребованной этим лицом. Правила о приращении наследственных долей касаются порядка распределения наследства, но не изменяют оснований наследования. Приращение наследственных долей - это порядок, предусмотренный исключительно законом и вступающий в действие, если иной порядок приобретения наследства не установлен завещательной волей наследодателя или не изменен волей наследников, призванных к наследованию.

 По своей правовой сущности приращение представляет собой механизм пересчета наследственных долей в целом наследстве с учетом наследников, принявших наследство, и наследников, отпавших от наследования. Осуществление сонаследниками права на принятие наследства сопровождается приращением наследственных долей в случаях, если кто-либо из сонаследников не участвует в приобретении наследства. То, что называется приращением либо переходом доли отпавшего наследника, является правовым последствием принятия наследником наследства. Для активизации приращения наследственных долей не требуется согласия на это наследников, принявших наследство, и особого принятия части в наследстве, принадлежавшей отпавшему наследнику. Приращение наследственных долей отпавших наследников к долям принявших наследство наследников происходит непосредственно в силу наследования на началах универсального правопреемства.

 Приращение наследственных долей происходит при наследовании как по завещанию, так и по закону.

 2. Условия приращения наследственных долей предопределены обстоятельствами объективного и субъективного характера.

 Первое условие - это наличие призванных к наследству наследников по закону или по завещанию либо одновременно по закону и по завещанию. При этом число таких сонаследников должно быть не менее двух: меньшее число одновременно призванных правопреемников устраняет необходимость применения правил о приращении наследственных долей. Если к наследованию был призван единственный наследник и он отпал от наследования, возникает ситуация, которая требует применения не правил о приращении наследственных долей, а правил, обеспечивающих призвание другого наследника в соответствии с основаниями наследования.

 Второе условие - это наличие лишь таких оснований отпадения призванного наследника от наследования, которые предусмотрены правилами ст. 1161 ГК. Отпадение наследника по иным обстоятельствам потребует применения других правил призвания к наследству и приобретения наследства, но не правил о приращении наследственных долей. Данное условие приращения действует и в тех случаях, если наследник, который призывается одновременно по нескольким основаниям, отпадает по одному, нескольким или всем основаниям наследования (п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК).

 Третье условие - это принятие наследства другими, кроме отпавшего, наследниками, призванными к наследству по тому же или иному основанию наследования. Принятие наследства другими призванными наследниками делает возможным приращение наследственных долей к долям наследников, принявших наследство. При этом принятие наследства и специфика основания наследования в совокупности определяют условия и особенности приращения долей. Так, например, если наследование осуществляется в отношении части имущества - по завещанию в пользу постороннего лица, а в остальной части - по закону, принятие наследства наследником по завещанию и непринятие наследства всеми наследниками по закону не создает условий, которые достаточны для приращения наследственных долей наследников по закону к доле наследника по завещанию. В приведенной ситуации условием приращения долей в незавещанной части наследства является призвание к наследованию по закону не менее двух наследников и принятие наследства хотя бы одним из них.

 3. Основания приращения наследственных долей - это обстоятельства, обусловившие отпадение призванного наследника от наследования и вызвавшие необходимость перераспределения наследства между другими наследниками в порядке приращения.

 Основания приращения наследственных долей указаны в ст. 1161 ГК исчерпывающим образом, к ним относятся:

 а) непринятие наследства призванным к наследству наследником по закону или по завещанию. Наследник признается не принявшим наследство, если он явно и определенно не совершил действий, выражающих намерение приобрести наследство, но не совершил также и действий, выражающих отказ от наследства. Факт непринятия наследником наследства становится очевидным лишь с истечением срока, установленного для принятия и отказа от наследства. В случаях, если наследник в соответствии с п. 2 ст. 1152 ГК использовал право выбора некоторых из нескольких оснований призвания его к наследованию, факт непринятия им наследства может быть связан с основаниями, оставшимися за пределами его выбора;

 б) отказ наследника от наследства без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Такой простой отказ от наследства влечет отпадение наследника от участия в правопреемстве, если он совершен в установленном порядке и соответствующим способом. Отказ от наследства, как и непринятие наследства, характеризует субъективное отношение наследника к приобретению наследства. Оба основания влекут в рамках приращения одинаковые правовые последствия, связанные с отпадением от наследования наследников, отказавшихся от наследства или не принявших наследство;

 в) недостойность наследования по признакам п. 1 ст. 1117 ГК, в силу которого наследник по закону или по завещанию признается не имеющим права наследовать, а также недостойность наследования по признакам п. 2 ст. 1117 ГК, согласно которой наследник по закону отстраняется от наследования по судебному решению. Недостойность наследника, подтвержденная в установленном порядке, влечет отпадение наследника от участия в правопреемстве и является основанием для применения правил о приращении наследственных долей;

 г) недействительность завещания, установленная по правилам ст. 1131 ГК в соответствии с общими началами недействительности сделок. Недействительность завещания признается основанием приращения лишь в случае, если устраняется основание приобретения наследства назначенным лицом. В соответствии с п. 1 ст. 1161 ГК приращение возникает, если вследствие недействительности завещания наследник не будет иметь права наследовать часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику.

 Если же наследник по закону лишен завещателем права наследования, основание приращения наследственных долей отсутствует: такое лицо не призывается к наследованию и, следовательно, не имеет статуса наследника, чье поведение учитывается в механизме приращения долей при наследовании.

 4. К обстоятельствам, исключающим применение механизма приращения наследственных долей, относится подназначение завещателем другого наследника (субститута) на случай, если назначенный основным наследник (институт) не примет наследства или откажется от него либо отпадет от наследования по иным основаниям (п. 2 ст. 1161 ГК).

 Однако, если наследник, призванный к наследованию в порядке подназначения (субститут), не примет наследства или откажется от него, тогда в действие может вступить механизм приращения наследственных долей.

 5. К обстоятельствам, исключающим применение механизма приращения наследственных долей, следует отнести также отпадение от наследования лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве.

 Право на обязательную долю в наследстве имеет строго личный и целенаправленный характер. Поэтому обязательная доля в наследстве, которая причиталась бы необходимому наследнику, не может прирастать к долям других наследников.

 6. Субъектами отношений приращения по смыслу п. 1 ст. 1161 ГК выступают наследники, которые были призваны к наследству и приняли причитающееся им наследство.

 Круг отпавших наследников и наследников, принявших наследство, может быть установлен достаточно определенно на момент истечения срока для принятия наследства.

 Согласно правилам приращения доля в наследстве, которая причиталась бы отпавшему наследнику, переходит к другим наследникам, призванным к наследованию. Это означает, что отношения приращения могут возникнуть лишь в случае, если в наследовании участвуют сонаследники, и при отпадении кого-либо из наследников имеются другие призванные наследники. Если же таковых нет, возникает необходимость изменения оснований, субъектов, условий, порядка наследования, и к наследованию могут быть призваны другие лица: субститут вместо отпавшего основного назначенного наследника, либо наследники по закону вместо отпавших наследников по завещанию, либо последующая очередь наследников по закону вместо отпавших наследников предыдущей очереди и т.д.

 В тексте ст. 1161 ГК не указано, что доля отпавшего наследника переходит исключительно к тем наследникам, которые приняли наследство. Однако сущность приращения наследственных долей заключается именно в этом. Принимая наследство, наследники принимают все, что приходится на их долю в наследстве, включая часть наследства, которая причиталась бы отпавшему наследнику. На этом факте основано приращение наследственных долей. Поэтому приращение наследственных долей следует понимать как переход части наследства, которая причиталась бы отпавшему наследнику, к наследникам, призванным к наследованию и принявшим наследство.

 Таким образом, отношения, связанные с приращением наследственных долей, складываются между сонаследниками, призванными к наследованию и принявшими наследство. Принявшие наследство наследники в соответствии с основаниями наследования распределяют между собой все наследство, в том числе его часть, которая причиталась бы отпавшему наследнику. Если отпавший наследник восстановит срок для принятия наследства и будет признан принявшим наследство, приращение наследственной доли такого наследника теряет юридическую силу, и восстановленный в отношениях наследования наследник получает право требовать передачи ему имущества, приходящегося на причитающуюся ему долю в наследстве (ст. 1155 ГК).

 7. В рамках механизма приращения наследственных долей законом предусмотрено два типа отношений по перераспределению наследства.

 Первый тип отношений складывается в случаях, если наследование всего наследственного имущества осуществляется по закону, либо если часть имущества завещана, а остальная часть переходит к наследникам по закону (абз. 1 п. 1 ст. 1161 ГК). В соответствии с ним доля отпавшего наследника по закону или по завещанию распределяется между наследниками по закону, участвующими в наследовании, пропорционально их наследственным долям. Следует отметить, что во внимание должны быть приняты те размеры наследственных долей, которые образуются, если кто-либо из наследников отпал и количество наследников, а следовательно, и количество долей в наследстве уменьшилось.

 Второй тип отношений по перераспределению наследства в рамках механизма приращения наследственных долей складывается в случаях, если наследодатель завещал все имущество назначенным наследникам (абз. 2 п. 1 ст. 1161 ГК). В соответствии с этим типом отношений доля отпавшего наследника поступает к остальным наследникам по завещанию, принявшим наследство, и распределяется между ними пропорционально их наследственным долям, размер которых устанавливается по правилам ст. 1122 ГК. Если в завещании предусмотрено иное распределение части наследства, причитавшейся назначенному наследнику по завещанию, то в случае его отпадения применяется распоряжение наследодателя. Это правило в механизме приращения вытекает из свободы завещания и является ее обеспечением.

 Так, завещанием могло быть установлено не долевое, а натуральное распределение завещанного имущества, в соответствии с которым завещатель указал, какие вещи и какие права в составе наследства он предназначил каждому из назначенных им наследников (п. 1 ст. 1122 ГК). При таких обстоятельствах приобретение части, полагавшейся отпавшему наследнику, должно происходить в соответствии с установленными в завещании распоряжениями. Например, наследодатель оставил завещание на все свое имущество, при этом квартиру в городе завещал дочери и внукам (ее детям) в равных долях, сельский дом с подсобным хозяйством и все остальное движимое имущество - жене и сыну в равных долях. Сын наследодателя не принял наследства. В этом случае доля, которая причиталась отпавшему наследнику по завещанию - сыну наследодателя, переходит лишь к жене наследодателя, поскольку завещатель разграничил права назначенных наследников на приобретение определенных вещей в составе наследства, предназначив конкретные вещи строго указанным в завещании лицам.

 

 Статья 1162. Свидетельство о праве на наследство

 

 1. Свидетельство о праве на наследство - официальный документ, подтверждающий наследственные права лица на имущество умершего гражданина.

 Отношения, связанные с выдачей и получением свидетельства о праве на наследство, регламентированы не только нормами ГК, но также Основами законодательства о нотариате и др.

 Юридическое значение этого документа определяется его правоподтверждающим характером, публичным порядком его выдачи. Выдача свидетельства о праве на наследство не является правообразующим фактом. Право собственности, права на ценные бумаги, права требования к должникам, обязанности по долгам и другое имущество наследодателя становятся принадлежащими наследникам не в силу свидетельства о праве наследования, а в силу наследственного правопреемства. Свидетельство о праве на наследство удостоверяет именно юридическое основание, определяющее переход к наследнику прав и обязанностей, принадлежавших наследодателю при его жизни. Поэтому правообразующее (правопрекращающее и правоизменяющее) значение имеет наследование как основание правопреемства, но не свидетельство о праве на наследство, подтверждающее это основание. Вместе с тем свидетельство о праве на наследство является важным доказательством перехода к наследникам права на наследственное имущество.

 Законом не предусмотрена обязанность получения наследниками свидетельства о праве на наследство. Однако наличие такого свидетельства необходимо, если законом предусмотрен специальный режим регистрации прав на отдельные виды вещей, неимущественные объекты либо особый порядок учета объектов прав. Случаи, при которых получение свидетельства о праве на наследство является условием осуществления права на приобретенное наследственное имущество, предусмотрены, в частности, ст. 1128 ГК, ст. 17 Закона о государственной регистрации прав на недвижимость, ст. 8 Закона о рынке ценных бумаг, ст. 20 Закона об оружии, ст. 29 Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 21.07.1998 N 814 *(480).

 Свидетельство о праве на наследство необходимо также наследникам умершего участника ООО. Оно подтверждает статус определенного лица в качестве наследника и основания перехода к нему доли умершего участника общества в уставном капитале общества в соответствии со ст. 21 Закона об ООО.

 2. Основанием выдачи свидетельства о праве на наследство служит заявление наследника (абз. 2 п. 1 ст. 1162 ГК).

 Получение свидетельства является добровольным, хотя в ряде случаев и необходимым актом наследника.

 В рамках ст. 1162 ГК под наследником, по заявлению которого может быть выдано свидетельство о праве на наследство, следует понимать лицо, призванное к наследованию при наличии предусмотренных законом оснований и принявшее наследство в установленном порядке.

 Значение заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство двоякое. С одной стороны, посредством указанного заявления возбуждается деятельность должностных лиц, обязанных подтвердить право заявителя на наследство. Заявление сохраняет свою силу, будучи подано в любое время после открытия наследства. С другой стороны, заявление одновременно является актом принятия наследства, если подано в течение установленного срока для принятия наследства (ст. 1153 ГК).

 В первом случае свидетельство о праве на наследство может быть выдано по заявлению, поданному в любое время после истечения срока для принятия наследства, если имеются доказательства принятия наследником наследства в установленный срок (ст. 1153, 1154 ГК) или признания опоздавшего наследника принявшим наследство со стороны других наследников, принявших наследство (п. 2 ст. 1155 ГК). Во втором случае само заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, поданное в течение срока для принятия наследства, признается бесспорным доказательством принятия наследства.

 Правила ст. 70, 71 Основ законодательства о нотариате, касающиеся выдачи свидетельства о праве на наследство, соответствуют положениям ст. 1162 и другим правилам приобретения наследства, установленным ГК.

 Свидетельство о праве на наследство выдается при отсутствии между заинтересованными лицами спора о праве. В иных случаях действия по выдаче свидетельства должны быть приостановлены. Если при разрешении спора о праве на наследство эти права признаны судом за определенными лицами, отпадает необходимость в получении свидетельства о праве на наследство.

 3. Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом или другим уполномоченным должностным лицом, имеющими право совершать нотариальные действия по выдаче свидетельств о праве на наследство (п. 1 ст. 1162 ГК) и обязанными в силу служебных полномочий выполнить эти действия по заявлению наследников.

 В соответствии со ст. 36 Основ законодательства о нотариате правом выдачи свидетельств о праве на наследство наделены нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах, а при определенных условиях - нотариусы, занимающиеся частной практикой. Правом выдачи свидетельств о праве на наследство наделены также должностные лица консульских учреждений РФ, что предусмотрено ст. 38 указанного Закона. Что же касается должностных лиц органов исполнительной власти, уполномоченных выполнять отдельные виды нотариальных действий в случаях отсутствия в населенных пунктах нотариуса, то им не предоставлены полномочия по выдаче свидетельств о праве на наследство (ст. 37 Основ законодательства о нотариате).

 Нотариус и другие уполномоченные должностные лица обязаны по просьбе наследников выдать свидетельство о праве на наследство при наличии соответствующих оснований и необходимых доказательств. Отказ в совершении этого нотариального действия может быть обжалован заинтересованным лицом в районный суд по месту деятельности нотариуса или уполномоченного должностного лица (ст. 310 ГПК, ст. 49 Основ законодательства о нотариате). Суд, признавший необоснованность отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство, своим решением обязывает нотариуса или другое должностное лицо совершить такое действие (ст. 312 ГПК).

 4. Содержание свидетельства о праве на наследство должно соответствовать всем основным условиям наследственного правопреемства: в нем указывается наследодатель, время открытия наследства, наследственное имущество, наследники и размеры принадлежащих им наследственных долей.

 В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1162 ГК могут быть выданы различные по содержанию свидетельства в зависимости от объема сведений о правопреемстве, запрашиваемых наследниками в подтверждение своих прав на наследство и удостоверяемых свидетельством.

 Свидетельство о праве на наследство может быть выдано всем наследникам вместе (общее, или совместное свидетельство) или каждому наследнику в отдельности (отдельное свидетельство), на все наследственное имущество (генеральное свидетельство) или на его отдельные части (специальное свидетельство).

 После получения свидетельства о праве на наследство наследник вправе потребовать выдачи дополнительного свидетельства о праве на имущество, на которое свидетельство не выдавалось (п. 2 ст. 1162 ГК). В тексте дополнительного свидетельства о праве на наследство, выдаваемого одному из наследников или на отдельные объекты наследования (квартиру, автомашину, акции и др.), делается оговорка, позволяющая воспринимать такое свидетельство о праве на наследство как документ, подтверждающий не все отношения правопреемства после смерти наследодателя, но лишь ограниченную их часть.

 Свидетельство о праве на наследство после его выдачи может быть признано недействительным в целом или в части лишь по решению суда, вынесенному в порядке искового производства по спору о гражданском праве.

 Свидетельство может быть аннулировано самим органом, выдающим его, в порядке, предусмотренном правилами п. 2 ст. 1155 ГК. В этом случае взамен аннулированного должно быть выдано новое свидетельство, в которое включается восстановленный в праве на наследство наследник, пропустивший срок для принятия наследства.

 5. Выдача Российской Федерации как наследнику свидетельства о праве наследования выморочного имущества осуществляется в общем порядке, предусмотренном для выдачи свидетельства о праве на наследство любому другому наследнику (абз. 3 п. 1 ст. 1162 ГК).

 Осуществление права Российской Федерации на получение свидетельства о праве на наследование выморочного имущества имеет особенности, вытекающие из специфики осуществления Российской Федерацией гражданской правосубъектности (ст. 125 ГК) и особенностей наследования выморочного имущества (ст. 1151 ГК).

 До принятия специального закона о порядке наследования и учета выморочного имущества (п. 3 ст. 1151 ГК) действует Положение о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов, утв. постановлением Совета Министров СССР от 29.06.1984 N 683 (в ред. от 25.07.1991) *(481). Согласно Положению обязанности учета имущества, переходящего по праву наследования к государству, возложены на налоговые органы. В связи с этим свидетельство о праве наследования государства должно быть выдано по заявлению соответствующих налоговых органов, поданному по месту открытия наследства.

 6. При выдаче свидетельства о праве на наследство в соответствии с законом взимается государственная пошлина. Размеры государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство установлены НК.

 Установленные размеры едины как для наследников по закону, так и для наследников по завещанию, однако дифференцированы в зависимости от того, выдается свидетельство ближайшим наследникам по закону и по завещанию либо всем остальным наследникам, при этом размер госпошлины для первых в 2 раза ниже, чем размер госпошлины, взыскиваемой с остальных наследников.

 НК (ст. 333.38) предусмотрены случаи освобождения от уплаты государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство в зависимости от различных обстоятельств, связанных, например, с проживанием наследников в наследуемом жилом доме совместно с наследодателем на день открытия наследства и после этого, либо с недостижением наследниками совершеннолетия ко дню открытия наследства, либо с видом наследуемого имущества (банковские вклады, суммы оплаты труда, пенсий и др.).

 Однако остались нерешенными некоторые вопросы льготного применения государственной пошлины, связанные, например, с выдачей свидетельства о праве на наследство нетрудоспособным наследникам, не имеющим инвалидности I или II группы и не страдающим психическими расстройствами, и др.

 7. В соответствии с ФЗ от 01.07.2005 N 78-ФЗ "О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения" *(482) с 1 января 2006 года утрачивает силу Закон РФ от 12.12.1991 N 2020-I "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения". До указанной даты сохраняется прежний порядок налогообложения и оценки стоимости имущества для целей налогообложения.

 В исчерпывающий перечень объектов, подлежащих налогообложению, включены наиболее ценные в стоимостном и потребительском отношении виды имущества: жилые дома, квартиры, дачи, автомобили, предметы антиквариата и искусства, банковские вклады, ценные бумаги и т.п.

 Ставки налогообложения имущества, переходящего в порядке наследования, дифференцированы в зависимости от оснований и очередности наследования и стоимости наследуемых объектов.

 Льготы по уплате налога на имущество, переходящее по наследству, носят весьма ограниченный характер. Они предоставляются: пережившему супругу - в отношении всего наследуемого им имущества; наследникам, проживавшим в доме (квартире) совместно с наследодателем - в отношении этого наследуемого жилого дома (квартиры); наследникам, являющимся инвалидами I и II групп, - в отношении наследуемых ими жилых домов (квартир) и транспортных средств; членам семей военнослужащих, потерявших кормильца, - в отношении наследуемых транспортных средств.

 Правила налогообложения имущества, переходящего по наследству, не соответствуют новой концепции наследственного права в России. Например, не оправданы дифференциация налогов на имущество, переходящее в порядке наследования по закону, и налогов на имущество, переходящее по завещанию; отсутствие льгот для несовершеннолетних наследников и наследников, приобретающих наследство в виде обязательной доли, и др. Отметим также, что исчисление стоимости наследуемого имущества без учета стоимости долгов в составе наследства и приравнивание стоимости имущества, переходящего в порядке наследования, к стоимости отдельных объектов из состава наследственного имущества не отвечает также задачам ипотечного жилищного строительства в целях обеспечения жильем граждан и членов их семей.

 КС РФ в своем Определении от 30.09.2004 N 316-О *(483) признал, что положения, содержащиеся в п. 1 статьи 3 Закона РФ "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения", во взаимосвязи с положениями ст. 1111 и 1152 ГК и с учетом смысла ст. 57, 15, 19, 35 Конституции РФ требуют изменения правоприменительной налоговой практики, которая, по существу, отрицает принцип защиты интересов близких родственников, принцип равного налогового бремени, устанавливая повышенные ставки налогов в зависимости от оснований, носящих дискриминационный характер. В связи с этим КС указал, что толкование отмеченных правил, какое они получили в практике налоговых органов, не может служить основанием для применения различных ставок налога с имущества, унаследованного равно близкими родственниками наследодателя, но призванными к наследованию не в качестве наследников по закону первой или второй очереди, а в качестве наследников по завещанию и отнесенных в силу налоговых правил к "другим наследникам", обязанным уплачивать налог по максимально высокой ставке.

 

 Статья 1163. Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство

 

 1. Правилами ст. 1163 ГК установлены общие сроки выдачи свидетельства о праве на наследство, сокращенные сроки и основания для приостановления выдачи свидетельства о праве на наследство.

 Как установлено положениями ст. 1162 ГК, получение свидетельства о праве на наследство является правом, но не обязанностью наследников. В то же время в целях обеспечения равной возможности для всех призванных к наследству лиц осуществить возникшее у них право наследования и совершить действия, направленные на приобретение наследства, закон предусматривает 6-месячный срок, по истечении которого получение свидетельства одними сонаследниками, по общему правилу, не создает угрозы нарушения прав других сонаследников.

 2. В соответствии с п. 1 ст. 1163 ГК установлен общий срок выдачи свидетельства о праве на наследство, исчисляемый со дня открытия наследства и не ограниченный во времени.

 Свидетельство может быть выдано по заявлению наследников в любое время. Однако, по общему правилу, оно выдается не ранее истечения 6 месяцев со дня открытия наследства, если иное не предусмотрено нормами ГК.

 Шестимесячный срок, исчисляемый со дня открытия наследства, по истечении которого свидетельство о праве на наследство выдается в любое время, обусловлен тем, что к окончанию этого срока наследники, призванные к наследованию, должны решить, намерены ли они принять наследство, и совершить действия, свидетельствующие об их намерениях. По истечении срока на принятие наследства устанавливаются наследники, которые приняли наследство и могут требовать выдачи свидетельства о праве на наследство.

 Однако из общего правила сделаны исключения, обусловленные тем, что не все наследники имеют возможность осуществить право наследования в течение установленного 6-месячного срока. Таковы, например, наследники, у которых право на наследство возникает вследствие отказа других наследников от наследства. Для них 6-месячный срок принятия наследства начинает течь с момента отказа наследника от наследства (п. 2 ст. 1154 ГК). Если же право на наследство возникает у лица лишь вследствие непринятия наследником наследства, то такие лица могут осуществить право на наследство в течение 3 месяцев с момента истечения срока, который был дан наследнику, не принявшему наследство (п. 3 ст. 1154 ГК). В таких случаях свидетельство о праве на наследство не может быть выдано ранее истечения указанных специальных сроков для принятия наследства.

 3. Согласно п. 2 ст. 1163 ГК свидетельство о праве на наследство может быть выдано при определенных обстоятельствах ранее истечения 6-месячного срока с момента открытия наследства. Это допускается, если органу, обязанному выдать свидетельство, будут представлены достоверные данные о том, что кроме лиц, заявляющих о получении свидетельства, не имеется других наследников, которым принадлежит право на наследство или на соответствующую его часть и без учета наследственной доли которых заявителям не может быть выдано законное свидетельство о праве на наследство. Случаи, если не имеется других наследников, охватывают отсутствие лиц, призываемых к наследству, отказ от наследства, непринятие наследства наследником, которому известно об открытии наследства, отстранение лица от наследования по недостойности и др.

 4. Приостановление выдачи свидетельства о праве на наследство производится по основаниям, предусмотренным законом. В соответствии с п. 3 ст. 1163 ГК выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника. Эти правила новые для наследственного права.

 Суд вправе приостановить выдачу свидетельства о праве на наследство, если заинтересованные лица до окончания нотариального производства по наследственному делу обратились в суд с заявлением о неправильных действиях нотариуса или другого уполномоченного должностного лица, совершаемых в связи с выдачей свидетельства, либо с заявлением об установлении факта, имеющего значение для наследования, либо с исковым заявлением, вытекающим из спора о гражданском праве. Суд вправе приостановить выдачу свидетельства о праве наследования также и в иных случаях, если признает это необходимым в интересах охраны прав заинтересованных лиц.

 Как вытекает из буквального смысла правил п. 3 ст. 1163 ГК, выдача свидетельства не может быть приостановлена по решению самого уполномоченного органа. Судебный порядок приостановления производства по делу о выдаче свидетельства о праве на наследство создает более сильные гарантии прав наследника и предупреждает возможные нарушения его прав со стороны органов, выполняющих публичные функции.

 Вместе с тем уполномоченный орган вправе самостоятельно принять решение о приостановлении выдачи свидетельства в интересах охраны интересов зачатого, но еще не родившегося наследника (п. 3 ст. 1163 ГК). Достаточным основанием для принятия такого решения является письменное заявление о предстоящем рождении наследника, в котором заявитель принимает на себя ответственность за достоверность сообщенных сведений. Наследники, оспаривающие сообщение о зачатом, но еще не родившемся наследнике, вправе обжаловать в суд действия по приостановлению выдачи свидетельства о праве на наследство.

 

 Статья 1164. Общая собственность наследников

 

 1. Нормы ст. 1164 ГК являются новеллой ГК, хотя отношения, о которых идет речь, на практике встречались и регулировались на основании положений ГК об общей собственности.

 Статья 1164 ГК регламентирует ситуации, когда имущество, переходящее в порядке наследования, поступает в общую долевую собственность наследников (общей совместной собственности при наследовании не возникает).

 Закон не отвечает на вопрос о том, относятся ли нормы ст. 1164 ГК ко всем видам имущества, либо только к вещам. С одной стороны, право собственности устанавливается в отношении вещей (а статья говорит именно о праве собственности, а не о правах на имущество вообще); с другой - из смысла положений ГК можно сделать вывод о том, что в ст. 1164 имеется в виду все имущество наследодателя.

 Наследственное имущество в общую долевую собственность наследников переходит при наследовании как по закону, так и по завещанию. Главное условие - наличие нескольких (двух или более) наследников; при наследовании по завещанию необходимо еще и дополнительное условие - отсутствие в завещании указаний на конкретное имущество, переходящее к конкретным наследникам.

 ГК специально не определяет субъектный состав общих собственников, поэтому представляется, что ими могут быть как лица, так и публично-правовые образования, если, например, все имущество завещано государству и определенному физическому лицу.

 2. В ч. 2 ст. 1164 ГК установлены наиболее общие особенности применения положений ГК к отношениям общей долевой собственности, возникающим при наследовании.

 Обращает на себя внимание тот факт, что ч. 2 ст. 1164 ГК предусматривает ограниченную субсидиарность применения положений ст. 1168-1170 ГК, которые предоставляют наследнику при наличии некоторых обстоятельств право на преимущественное получение некоторых вещей. Ограничение состоит в том, что нормы ст. 1168-1170 ГК применяются только в течение трех лет со дня открытия наследства. Следует отметить, что указанный срок реализации преимущественного права начинает исчисляться не с момента принятия наследства, а именно с момента его открытия. Поэтому, например для наследника четвертой очереди, принявшего наследство вследствие непринятия его наследниками первых трех очередей, указанный срок сокращается более чем на год, поскольку принятие наследства будет осуществляться с учетом положений п. 3 ст. 1154 ГК (такое регулирование представляется не отвечающим интересам наследников любой, кроме первой, очереди).

 Очевидно, 3-летний срок для реализации преимущественного права на получение определенного имущества является пресекательным. Следовательно, после его окончания указанное право наследника (даже если он принял наследство совсем недавно) прекращается. ГК не предусматривает каких бы то ни было оснований восстановления этого срока; положения ГК о восстановлении исковой давности применению в данном случае не подлежат, так как речь идет о разных по своей юридической природе сроках.

 Из сказанного следует, что по истечении 3 лет со дня открытия наследства положения гл. 16 ГК применяются субсидиарно к положениям ст. 1165-1167 ГК; преимущественные права у кого-либо из наследников по истечении 3 лет отсутствуют.

 

 Статья 1165. Раздел наследства по соглашению между наследниками

 

 1. В ст. 1165 ГК определяется порядок раздела между наследниками общего имущества, который осуществляется по договору между ними, т.е. является правом, а не обязанностью наследников.

 Получившие имущество в долевую собственность наследники в любой момент могут заключить соглашение о разделе этого имущества, что приведет к прекращению долевой собственности.

 2. В силу абз. 2 п. 1 ст. 1165 ГК к соглашению о разделе наследства применяются правила о форме сделок и форме договоров, т.е. речь идет о нормах ст. 158-161, 434 ГК. Из этого следует, что если наследнику причитается имущество стоимостью менее 10 МРОТ, соглашение может быть устным. Кроме того, устным может быть соглашение, предусматривающее передачу наследникам имущества и большей стоимости, если оно исполняется в момент заключения (кроме случаев, когда речь идет о передаче недвижимости). Однако, конечно, очевидна целесообразность и в указанных случаях (как и во всех остальных) заключать письменный договор о разделе наследства, чтобы впоследствии избежать возможных споров между наследниками. Нотариальное удостоверение соглашения не обязательно, но по общим правилам о форме сделки возможно, если этого желают наследники.

 3. Пункты 2 и 3 ст. 1165 ГК определяют порядок регистрации прав на недвижимость, полученную наследниками при разделе наследства.

 Заметим, что в силу абз. 1 п. 2 ст. 1165 ГК соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимость, а также о выделе доли одного (или нескольких) из наследников может быть заключено только после выдачи им нотариусом свидетельств о праве на наследство. Из этого следуют два важных вывода. Во-первых, до выдачи свидетельства о праве на наследство возможен раздел наследства, не включающего в себя недвижимость (состоящего только из движимых вещей, имущественных прав и обязанностей), следовательно, в этом случае свидетельства будут выдаваться в отношении прав каждого наследника, а не по поводу общей долевой собственности. Во-вторых, из буквального толкования абз. 1 п. 2 ст. 1165 ГК (возможно, содержащей не вполне удачную формулировку) следует, что до выдачи свидетельства о праве на наследство (в котором будет сказано об общей долевой собственности наследников) невозможно заключить соглашение о выделе движимого имущества одного (или нескольких) из наследников. Такое положение представляется нелогичным, вследствие чего необходимо его соответствующее толкование (а в перспективе - внесение изменений в ст. 1165 ГК).

 4. На основании свидетельства о праве на наследство осуществляется государственная регистрация прав на наследственную недвижимость, эти права будут общими долевыми. Если впоследствии наследники заключат соглашение о разделе наследства (а это можно сделать, как отмечалось выше, в любое время), то для регистрации права собственности наследнику-собственнику понадобится только соглашение о разделе наследства, т.е. свидетельство о праве на наследство не потребуется. Если же государственная регистрация права общей собственности не осуществлялась, то для регистрации права каждого из наследников необходимо представить как соглашение о разделе наследства, так и свидетельство о праве на наследство.

 В соглашении о разделе наследства наследники могут определить иной порядок раздела имущества, нежели тот, который был установлен свидетельством о праве на наследство. Тем самым наследники фактически изменяют волю наследодателя, однако они имеют такое право, так как после принятия наследства имущество принадлежит уже наследникам, которые могут им распоряжаться по своему усмотрению (что и осуществляется соглашением). Например, в завещании и в свидетельстве о праве на наследство сказано, что сын получает 10% имущества, а соглашение о разделе наследства предоставляет ему дом, цена которого составляет 90% стоимости наследственной массы.

 Поэтому п. 3 ст. 1165 ГК совершенно обоснованно устанавливает, что несоответствие раздела наследства, осуществленного в соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может являться основанием для отказа в государственной регистрации прав на недвижимость, полученную в результате раздела наследства.

 

 Статья 1166. Охрана интересов ребенка при разделе наследства

 

 1. Нормы ст. 1166 ГК направлены на защиту интересов зачатого, но еще не родившегося ребенка, т.е. того, кто субъектом гражданских правоотношений еще не является, но может им стать, если родится живым. Действующий ГК усиливает защиту не родившегося ребенка, устанавливая невозможность осуществления раздела наследственного имущества до рождения ребенка. Соответственно, в описываемой ситуации наследственное имущество перейдет в общую долевую собственность независимо от воли либо даже против воли наследников, которые станут собственниками.

 2. Нормы ст. 1166 ГК при всей их очевидности и простоте способны породить серьезные практические проблемы, на которых мы далее остановимся.

 Соглашение о разделе наследства, заключенное при наличии зачатого ребенка, является ничтожной сделкой, поскольку это прямо противоречит ГК. При этом, очевидно, не имеет значения факт осведомленности наследников о наличии такого ребенка, равно как и факт осведомленности его матери об открытии наследства. Если ребенок был (и родился живым), то осуществление раздела наследства (а также и государственной регистрации прав наследников на недвижимость) не влечет перехода прав на имущество (включая недвижимость), так как соглашение о разделе наследства было ничтожной сделкой.

 На первый взгляд, таких проблем возникнуть не должно. И действительно, в подавляющем большинстве случаев будущая мать заинтересована в информировании наследников о своей беременности, т.е. о наличии еще одного возможного наследника. Но закон не отвечает на вопрос о последствиях в ситуации, когда она этого не сделает - при этом причины значения не имеют - будь то незнание юридических норм, злой умысел, что-либо другое.

 Таким образом, при обнаружении ребенка, права которого не учтены по любым причинам, мы приходим к выводу о ничтожности как получения наследственного имущества, так и всех сделок по его передаче. Возникает ситуация правовой неопределенности - ни наследник, ни его контрагент, получивший наследственное имущество по договору, не могут быть уверены в том, что являются собственниками этого имущества. По сути, собственниками они станут, во-первых, только если в течение 3 лет (срока исковой давности по ничтожным сделкам) *(484) заинтересованным лицом не будет предъявлено требование в суд о применении последствий недействительности ничтожной сделки; во-вторых, по истечении сроков приобретательной давности (5 лет для движимого и 15 - для недвижимого имущества), которые начнут течь по истечении упомянутого трехлетнего срока исковой давности. В течение всего этого времени (8 либо 18 лет) имущество, полученное по наследству, не будет иметь собственника. Собственник появится раньше, только если судом будут применены последствия недействительности ничтожной сделки и родившийся ребенок получит причитающееся ему имущество, что повлечет раздел имущества между другими наследниками. Однако и в этой ситуации вопрос нельзя будет считать полностью закрытым - а вдруг обнаружится еще один ребенок - потенциальный наследник?!

 

 Статья 1167. Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства

 

 Нормы ст. 1167 ГК определяют порядок защиты при разделе наследства интересов определенных категорий лиц, которые не могут, как считает закон, в полной мере осознавать значение своих поступков. Это следующие лица:

 - несовершеннолетние, т.е. лица, не достигшие возраста 18 лет; при этом не имеет значения, являются они полностью дееспособными (вступившими в брак либо эмансипированными) или не являются, поскольку закон использует термин "несовершеннолетние", а не "частично дееспособные";

 - недееспособные (лица, лишенные судом дееспособности вследствие душевной болезни или слабоумия);

 - ограниченно дееспособные (лица, в отношении которых суд принял решение об ограничении дееспособности вследствие злоупотребления алкоголем или наркотиками и поставления семьи в тяжелое материальное положение).

 При наличии таких субъектов среди наследников в силу ч. 1 ст. 1167 ГК раздел наследственного имущества может быть осуществлен только с соблюдением норм ст. 37 ГК. Кроме того, ч. 2 ст. 1167 ГК устанавливает, что в целях охраны интересов указанных категорий наследников орган опеки и попечительства должен быть уведомлен, во-первых, о составлении соглашения о разделе наследства; во-вторых, о рассмотрении в суде дела о разделе наследства.

 2. Обращает на себя внимание тот факт, что ст. 1167 ГК не устанавливает обязательности участия органов опеки и попечительства ни в составлении соглашения о разделе наследства, ни в суде при рассмотрении соответствующего дела - говорится лишь об уведомлении данных органов. Из сказанного следует, что оставление уведомления без внимания никаких последствий не повлечет - все сделки (включая соглашение о разделе наследства) будут действительны. Кроме того, ст. 1167 ГК не устанавливает чьей-либо обязанности уведомить орган опеки и попечительства и ответственности за неисполнение этой обязанности.

 На основании сказанного можно прийти к выводу о том, что практическая эффективность положений ст. 1167 ГК окажется, скорее всего, крайне низкой.

 

 Статья 1168. Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства

 

 1. Нормы ст. 1168 ГК являются новеллой ГК и устанавливают специальные правила, касающиеся раздела неделимой вещи, входящей в состав наследства.

 Пункт 1 ст. 1168 ГК отсылает к понятию неделимой вещи, данному в ст. 133 ГК. Это вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения. На неделимую вещь (а многие из них представляют значительную ценность, например жилое помещение, автомобиль) могут претендовать несколько наследников, которых не удовлетворяет другое имущество либо выплата компенсации. Поэтому нормы данной статьи являются весьма актуальными, так как предоставляют определенным наследникам преимущественное право на получение неделимой вещи.

 Эти правила связаны с личным или имущественным статусом наследников, которым предоставляются преимущества.

 Однако речь идет именно о праве наследника на определенные преимущества. Соответственно, если он не заявит при разделе наследства о своем праве, то впоследствии по данному основанию оспорить передачу имущества будет невозможно (независимо от того, был или не был осведомлен наследник о наличии преимуществ).

 2. Анализ положений ст. 1168 ГК позволяет выделить три разновидности преимущественного права (еще одна, четвертая, разновидность названа в ст. 1169 ГК).

 Первая разновидность преимущественного права на получение неделимой вещи - предоставление его наследнику, который вместе с наследодателем был сособственником неделимой вещи. При этом не имеет значения факт наличия пользования спорной вещью - ни для наследника-сособственника, ни для остальных наследников.

 Наследников-сособственников может быть несколько, однако в этой ситуации никто из них преимущественным правом на вещь обладать не будет, так как оно установлено на случай споров сособственников с лицами, таковыми не являющимися.

 Нормы п. 1 ст. 1168 ГК не отвечают достаточно определенно на вопрос о том, имеется ли в виду только общая совместная либо долевая собственность тоже, так как речь идет о наследнике, "обладавшем совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь". Представляется, что из этого не вполне корректного использования терминов не следует делать вывод о том, что ГК имеет в виду лишь собственность совместную.

 Вторая разновидность преимущественного права на получение неделимой вещи - возникновение его у наследника, постоянно пользовавшегося неделимой вещью. Однако следует учесть, что такое право возникает преимущественно только перед теми наследниками, которые не являлись вместе с наследодателем сособственниками данной вещи. Если наследников, не являвшихся сособственниками и пользовавшихся спорной вещью, несколько, то преимущественное право ни у кого из них не возникает.

 Обращает на себя внимание неточность п. 2 ст. 1168 ГК, которая может иметь отрицательное значение на практике, - в нем сказано, что преимущественное право возникает "перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее". Ранее - это когда? Очевидно, имеется в виду участие на момент смерти наследодателя (открытия наследства). Однако неточность формулировки вполне может дать основания доказывать преимущественное право лицам, общая собственность которых с наследодателем прекратилась до открытия наследства.

 Третья разновидность преимущественного права на получение имущества относится не к любому имуществу, а только к жилым помещениям (жилой дом, квартира и т.п.). Это право принадлежит наследнику, который:

 - проживал в данном жилом помещении ко дню открытия наследства. Поскольку это прямо не установлено, то срок проживания значения не имеет. Ничего не сказано и о характере проживания - постоянном или временном - следовательно, мы должны учитывать любое проживание в течение любого периода времени;

 - не имел другого жилого помещения. Поскольку не уточняется, на каком праве, можно прийти к выводу о том, что такой наследник не должен иметь жилого помещения ни на праве собственности, ни по договору жилищного найма, ни на ином вещном праве (в том числе на основании легата) - должно быть полное отсутствие иных жилых помещений.

 Наследники, соответствующие обоим названным условиям, имеют преимущественное право только перед теми наследниками, которые не являлись сособственниками наследодателя. Таким образом, возможна ситуация, когда наследник, проживающий с наследодателем и не имеющий другого жилого помещения, не сможет получить данное жилое помещение, если наследник-сособственник заявит свои права на него - преимущественное право последнего в соответствии с п. 1 ст. 1168 ГК.

 При рассмотрении данной проблемы следует обратить внимание на возможное наличие у некоторых наследников, проживавших с наследодателем, ограниченных вещных прав пользования жилым помещением, в частности, эти права возникают у членов семьи собственника жилого помещения на основании положений ст. 292 ГК. При наличии таких прав проживавший наследник останется проживать в данном жилом помещении независимо от перехода права собственности на это помещение к другому наследнику - бывшему сособственнику.

 3. Все названные преимущественные права (а также еще одно, указание на которое содержится в ст. 1169 ГК) прекращаются через три года с момента открытия наследства независимо от срока его принятия, что представляется несправедливым по отношению к наследникам всех, кроме первой, очередей (см. ч. 2 ст. 1164 ГК).

 4. Поскольку не установлено иное, положения ст. 1168 ГК применяются при наследовании как по завещанию, так и по закону, хотя наиболее актуальны они, конечно, при наследовании по закону.

 

 Статья 1169. Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства

 

 1. Нормы ст. 1169 ГК определяют порядок наследования определенной особой части имущества наследодателя. В принципе, не было необходимости выделять данные положения в отдельную статью - логичнее было бы включить их четвертым пунктом в ст. 1168 ГК.

 Статья 1169 ГК принципиально изменила (по сравнению со ст. 533 ГК РСФСР) порядок наследования предметов обихода. В настоящее время установлено только лишь преимущественное право проживавшего с наследодателем наследника на получение предметов обихода. При этом получение указанных предметов возможно только в счет наследственной доли.

 Кроме того, не имеет значения срок проживания наследника с наследодателем - соответственно, определяющим является факт проживания на день открытия наследства.

 В законе не уточняется, каким именно - постоянным или временным - должно быть проживание, поэтому представляется, что основанием возникновения преимущественного права на предметы обихода будет проживание как постоянное, так и временное.

 2. В настоящее время намного более актуальным, чем раньше (когда разрабатывался ГК РСФСР 1964 г.), становится вопрос о понятии предметов обычной домашней обстановки и обихода. В силу различного уровня жизни субъектов составить какой-либо легальный перечень таких предметов невозможно. Представляется, что учитывать нужно именно уровень жизни наследодателя, а не проживавшего с ним наследника. Делать это будут либо наследники (по соглашению), либо суд (при отсутствии соглашения между наследниками).

 Отнесение имущества к предметам обихода должно определяться их использованием для обычных повседневных бытовых нужд, причем факт использования имеет важнейшее значение. Поэтому представляется, что на общих основаниях (без учета ст. 1169 ГК) будет наследоваться, например запасной столовый сервиз, лежащий в запечатанной коробке, даже если он и аналогичен использовавшемуся наследодателем.

 3. Положения ст. 1169 ГК в силу их сути применяются, главным образом, при наследовании по закону.

 Тем не менее данная статья может применяться при наличии завещания, если предметы обихода остались незавещанными. Кроме того, ст. 1169 ГК будет применяться, если наследодатель завещал предметы обихода (возможно, в составе всего имущества) нескольким наследникам, не определив, кому какие вещи переходят (понятно, что в этом случае предметы обихода в счет своей доли получит наследник, проживавший с наследодателем на момент смерти последнего).

 4. Выше отмечалось, что описанным преимущественным правом на предметы обихода наследник может воспользоваться только в течение трех лет с момента открытия наследства, после чего оно прекращается, что не вполне справедливо по отношению к наследникам иных, нежели первой, очередей (см. ч. 2 ст. 1164 ГК).

 

 Статья 1170. Компенсация несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной долей

 

 1. Правила ст. 1170 ГК устанавливают различные виды компенсационных обязательств и порядок их исполнения в целях соразмерного раздела наследственного имущества между наследниками при условии осуществления ими преимущественных прав на неделимую вещь и предметы обычной домашней обстановки и обихода (ст. 1168, 1169 ГК).

 Положения ст. 1170 ГК в совокупности со ст. 1168 и 1169 ГК выделены в специальные правила, предназначенные для применения лишь в особых случаях. Имеется в виду наличие у наследников преимущественных прав на получение в собственность неделимой вещи или предметов обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства и намерение наследников реализовать эти права.

 Правила ст. 1168-1170 ГК могут быть применены при разделе наследственного имущества в течение 3 лет со дня открытия наследства (ст. 1164 ГК). По истечении этого срока преимущества и приоритеты прекращаются, если обладатели соответствующих прав не воспользовались ими.

 В ст. 1170 ГК установлен механизм проведения необходимых компенсационных расчетов, уравновешивающих несоразмерность имущества, реально выделяемого каждому наследнику при разделе наследства на основе преимущественных прав, с тем имуществом, которое причитается каждому наследнику в соответствии с его наследственной долей.

 По смыслу ст. 1170 ГК различные виды компенсации рассчитаны на применение лишь в тех случаях, когда стоимость имущества, которое получает наследник при осуществлении преимущественного права, превышает наследственную долю этого наследника, что обязывает его компенсировать другим наследникам не полученное ими имущество, приходящееся на их наследственную долю. Если при осуществлении преимущественного права наследник получает имущество, не превышающее стоимости его наследственной доли, отсутствуют основания для применения ст. 1170 ГК.

 2. Согласно ст. 1170 ГК между наследником, получающим по праву приоритета часть наследства сверх полагающейся ему наследственной доли, и другими наследниками устанавливаются компенсационные обязательства.

 Правила о порядке и способах компенсации, позволяющие осуществить раздел наследства соразмерно стоимости причитающихся долей в наследстве, имеют принципиально общую основу, установленную для раздела имущества правилами ст. 252 ГК. Общее заключается в поддержании стоимостного равновесия при разделе имущества в натуре, а также в признании приоритета за соглашением участников общей собственности о порядке и способах раздела общего имущества, о порядке и способах компенсаций при разделе общего имущества.

 К особенностям правил о компенсационных выплатах при разделе наследства можно отнести новые виды компенсационных обязательств, обусловленные характером самого наследства и обеспеченные диспозитивными условиями встречного исполнения обязательств.

 Первый вид компенсационного обязательства - перераспределение наследственного имущества в натуре. Наследники, чья наследственная доля не покрыта или недостаточно покрыта наследственным имуществом, вправе требовать предоставления в свою собственность другого имущества из состава наследства в целях восполнения не полученной ими наследственной доли. Этот способ компенсации может быть применен при разделе наследства, являющегося сложной совокупностью вещей и имущественных прав, реально способной к разным видам перегруппировки вещей и прав для покрытия наследственной доли в натуре каждого из участников общей собственности на наследственное имущество.

 Второй вид компенсационного обязательства - предоставление наследнику взамен не полученной им наследственной доли другого имущества в натуре или имущественных прав не из состава наследства, а из состава иного имущества, которым обладает наследник, воспользовавшийся преимущественным правом при разделе наследства. Это компенсационное обязательство не может иметь иного основания, кроме соглашения между наследниками.

 Третий вид компенсационного обязательства представляет собой выплату наследникам денежной суммы, составляющей стоимость принадлежащих им наследственных долей в части, не покрытой передаваемым в натуре наследственным имуществом. Обязанность денежной компенсации возлагается на наследника, имеющего и реализующего право на получение из состава наследства имущества сверх полагающейся ему наследственной доли.

 Особенность компенсационных обязательств, возникающих при разделе наследства, в отличие от правил ст. 252 ГК, заключается в том, что наследник, имеющий право на компенсацию, не может отказаться от нее взамен сохранения за ним доли в праве общей собственности на неделимую вещь или предметы обычной домашней обстановки и обихода. Он вправе оспаривать предлагаемый способ (предмет) компенсации, вправе отказаться от получения любой компенсации, но не вправе требовать сохранения права общей собственности на вещи из наследства, которые по праву преимущества переходят к определенному наследнику, выразившему намерение осуществить такое право.

 По своим правовым свойствам передел наследственного имущества в натуре в целях предоставления конкретных объектов в счет преимущественного наследственного права следует признать обязательством, не имеющим возмездного характера. В этом случае каждый участник раздела наследства получает в натуре свою долю в праве общей собственности, но не встречное предоставление от другого участника.

 Компенсационные обязательства, в силу которых наследнику, не получавшему полностью или частично причитающуюся ему долю в наследстве, предоставляется денежная компенсация или другое имущество, не относящееся к наследству, носят возмездный характер, поскольку для целей компенсации используется имущество за пределами состава и стоимости наследства. Такие обязательства в зависимости от соглашения между наследниками подобны отношениям либо мены, либо выкупа, либо договора со смешанными условиями.

 С учетом отмеченных юридических свойств компенсационных обязательств, предусматривающих встречное предоставление, к таким обязательствам следует применять соответственно правила о мене или купле-продаже, если это не противоречит существу компенсационных обязательств и правилам ст. 1170 ГК.

 3. В целях определения размера компенсационных выплат или компенсационного передела наследственного имущества необходима его оценка.

 Оценка наследства, отдельных объектов из его состава, оценка имущества и компенсационных выплат может быть дана самими наследниками по соглашению между ними. При недостижении сонаследниками соглашения об оценке наследства последняя может быть сделана профессиональным оценщиком на основе договора с ними и в соответствии с ФЗ от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (в ред. от 22.08.2004) *(485).

 4. Законом предусмотрен порядок, устанавливающий относительную последовательность актов, направленных на осуществление преимущественного права и на предоставление соответствующей компенсации другим наследникам (п. 2 ст. 1170 ГК).

 При осуществлении преимущественного права на получение определенного наследственного имущества наследник обязан предварительно предоставить соответствующую компенсацию другим наследникам, прежде чем общий наследственный объект перейдет в его нераздельную собственность. Данное положение представляет собой условие встречного исполнения обязательства (ст. 328 ГК) применительно к компенсационному обязательству из раздела наследства. Оно имеет диспозитивный характер и может быть изменено соглашением наследников об ином способе и порядке предоставления компенсации.

 В случаях раздела наследства и выдела доли из него при отсутствии преимуществ на определенное наследственное имущество либо за пределами установленного трехлетнего срока на осуществление преимущественного права, должны применяться общие правила ст. 252 ГК. Последние не предусматривают обязательной, помимо воли участников долевой собственности, выплаты им компенсации вместо выдела их доли в натуре.

 В случае спора по вопросам раздела наследства намерение наследника воспользоваться своим преимущественным правом на определенное наследственное имущество может быть подтверждено посредством внесения предполагаемой денежной компенсации в депозит (ст. 327 ГК), что составляет право, но не обязанность такого наследника. Кроме того, на период разрешения спора может быть установлен договорный или судебный секвестр (ст. 926 ГК) на вещь, подлежащую передаче в нераздельную собственность "приоритетного" наследника.

 

 Статья 1171. Охрана наследства и управление им

 

 1. Положения, установленные ст. 1171 ГК, связаны с правилами ст. 1172, 1173 ГК и регулируют отношения по охране и управлению наследственным имуществом в целях исполнения воли завещателя и для защиты прав и законных интересов наследников, отказополучателей, других заинтересованных лиц.

 Статья 1171 ГК определила круг лиц, на которых в силу закона или по желанию наследодателя возложена обязанность принять необходимые охранительные меры в отношении наследственного имущества. К ним относятся нотариус, исполнитель завещания (ст. 1134, 1135 ГК), должностное лицо органа местного самоуправления и должностное лицо консульского учреждения РФ в случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено им законом (п. 7 ст. 1171 ГК). Перечисленные лица принимают меры по охране наследственного имущества по месту открытия наследства (ст. 1115 ГК).

 Другое правило предусмотрено для случаев, когда имущество находится в разных местах. Так, нотариус по месту открытия наследства направляет обязательное для исполнения поручение нотариусу по месту нахождения части наследственного имущества об охране этого имущества и управлении им. Совершение нотариусом указанной процедуры происходит через органы юстиции. Если же нотариусу известно, кем должны быть приняты меры по охране имущества, соответственно поручение направляется нотариусу либо должностному лицу без обращения в органы юстиции (п. 5 ст. 1171 ГК).

 2. Пункт 2 ст. 1171 ГК закрепил круг лиц, по заявлению которых нотариус принимает меры по охране наследства. К ним относятся наследники, исполнитель завещания, органы местного самоуправления, органы опеки и попечительства, а также лица, действующие в интересах сохранения наследства (например кредиторы наследодателя).

 3. Для того чтобы принять меры по охране и управлению наследственным имуществом, в первую очередь необходимо определить его состав. В этих целях п. 3 ст. 1171 ГК установил правило, в соответствии с которым юридические лица, в частности банки, иные кредитные организации, обязаны предоставить информацию об имуществе, принадлежащем наследодателю. Указанная информация сообщается нотариусу только по его запросу. Нотариус вправе сообщить полученные сведения только наследникам и исполнителю завещания. Основами законодательства о нотариате установлена обязанность нотариуса хранить в тайне сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением его профессиональной деятельности. Нотариус, умышлено разгласивший сведения о составе имущества либо довел сведения до иных лиц, не указанных в этом пункте, по решению суда обязан возместить причиненный вследствие этого ущерб.

 4. Пунктом 4 ст. 1171 ГК установлен порядок определения срока, а также предел действия срока, установленного для охраны и управления наследственным имуществом. Нотариус вправе определить срок для охраны и управления исходя из характера и ценности наследства, однако не более чем в 6 месяцев. При этом в 6-месячный срок должно быть включено время, необходимое наследникам для вступления во владение имуществом. В исключительных случаях, указанных в п. 2 и 3 ст. 1154 и п. 2 ст. 1156 ГК, нотариус устанавливает 9-месячный срок со дня открытия наследства.

 Исполнитель завещания в зависимости от действий, совершаемых им по исполнению завещания, самостоятельно устанавливает срок для охраны и управления наследством.

 5. Пункт 6 ст. 1171 ГК носит отсылочный характер. Законодательством о нотариате должны быть урегулированы вопросы порядка охраны наследственного имущества и управления им, в том числе порядка описи наследства, а Правительством РФ - размеры вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления.

 

 Статья 1172. Меры по охране наследства

 

 1. В п. 1 ст. 1172 ГК предусмотрено, что для охраны наследства необходимо его описать. Опись производится в присутствии двух свидетелей. Требования, предъявляемые к свидетелям, установлены п. 2 ст. 1124 ГК.

 По правилам, установленным приказом Минюста России от 15.03.2000 N 91 "Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации" *(486), нотариус при применении мер по охране наследственного имущества производит его опись в присутствии двух понятых, и по желанию при описи наследственного имущества могут присутствовать заинтересованные лица - наследники, отказополучатели, кредиторы, представители налоговых органов.

 По сравнению с Приказом абз. 2 п. 1 ст. 1172 ГК ограничила круг лиц, присутствующих при совершении описи: это исполнитель завещания, наследники и в некоторых случаях представители органов опеки и попечительства. Вызывает сомнение оправданность такого ограничения, например в части ущемления прав кредиторов наследодателя, что на практике может привести к злоупотреблениям со стороны наследников.

 Исполнитель завещания, наследники, органы опеки и попечительства при описи наследственного имущества вправе сделать заявление нотариусу о проведении оценки наследства. Оценка имущества должна быть проведена по соглашению сторон. Если присутствующие при оценке лица не пришли к соглашению по оценочной стоимости, то согласно абз. 3 п. 1 ст. 1172 ГК оценка производится независимым оценщиком за счет лица, заявившего об оценке имущества, с последующим распределением расходов между наследниками пропорционально стоимости полученного каждым из них наследства.

 Из сказанного можно сделать несколько выводов.

 Во-первых, оценка наследственного имущества совершается по заявлению наследников и других лиц, указанных в абз. 2 п. 1 ст. 1172 ГК, следовательно, если такое заявление не сделано, нотариус может осуществить опись имущества без указания его стоимости.

 Во-вторых, для того чтобы оценить наследственное имущество, любое из вышеуказанных лиц, присутствующих при описи, должно сделать заявление нотариусу о необходимости оценки.

 В-третьих, оценка имущества производится самостоятельно лицами, участвующими в описи. Если соглашение не достигнуто, оценку наследственного имущества производит независимый оценщик. В этом случае оценка должна производиться в соответствии с ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". Вопрос этот важен и в практической плоскости. Оцененное имущество может быть передано по договору на хранение в соответствии с описью, и сторона, принявшая его на хранение, несет ответственность за его утрату в размере оценочной стоимости имущества, переданного на хранение.

 В-четвертых, лицо, изъявившее желание оценить наследство, несет расходы по оказанию услуг профессиональным оценщиком, с последующим распределением расходов между наследниками пропорционально стоимости полученного ими имущества.

 2. Согласно правилам п. 2 ст. 1172 ГК относящиеся к наследству денежные средства вносятся в депозит нотариуса, а валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них, ценные бумаги, не требующие управления, передаются банку по договору хранения, с предоставлением нотариусу сохранного документа. Предельные размеры вознаграждения по договору хранения наследственного имущества устанавливаются Правительством РФ (п. 6 ст. 1171 ГК).

 3. В случае вхождения в наследственное имущество оружия нотариус уведомляет об этом органы внутренних дел. В соответствии с Законом об оружии оружие, входящее в наследство, до решения вопроса о наследовании и получения лицензии на приобретение гражданского оружия незамедлительно изымается для ответственного хранения органами внутренних дел, зарегистрировавших указанное оружие.

 

 Статья 1173. Доверительное управление наследственным имуществом

 

 1. С развитием товарооборота наполнилось более широким содержанием понятие "имущество". Так, наследодателю может принадлежать доля в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ и обществ, ценные бумаги, требующие управления, имущественный комплекс, исключительные права и т.д., которые соответственно включаются в состав наследства. При этом необходимо учитывать, что указанное имущество не может быть изъято из товарооборота без серьезных негативных последствий для него.

 Статья 1173 ГК установила обязанность нотариуса выступить в качестве учредителя доверительного управления и заключить соглашение с доверительным управляющим по управлению имуществом. В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания - душеприказчик, права учредителя доверительного управления принадлежат ему. Например, в соответствии с Законом об ООО установлено, что до принятия наследником умершего участника общества наследства права умершего участника общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица - управляющим, назначенным нотариусом.

 2. Договор доверительного управления заключается в соответствии с гл. 53 ГК с особенностями, относящимися к предмету соглашения. Так, если общее правило гласит, что договор заключается в простой письменной форме, то при заключении договора, предметом которого является имущественный комплекс, соответственно применяются правила об обязательной государственной регистрации договора (ст. 1017 ГК).

 

 Статья 1174. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им

 

 1. В ст. 1174 ГК регулируется порядок возмещения расходов, совершенных до смерти или после смерти наследодателя, которые подлежат возмещению из его имущества до удовлетворения требований кредиторов умершего.

 В статье названы несколько видов расходов, подлежащих возмещению, которые могут быть объединены в несколько групп: расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя; расходы на его достойные похороны; расходы на охрану наследства и управление им и расходы по исполнению завещания.

 Не имеет значения, кем осуществлялись указанные расходы, за исключением расходов третьей группы, которые производятся лицами, указанными в законе.

 К расходам, вызванным предсмертной болезнью наследодателя, могут быть отнесены расходы на лекарства, медицинское обслуживание, расходы по уходу и т.д. При этом следует иметь в виду, что возмещению в порядке ст. 1174 ГК подлежат лишь необходимые расходы. В случае спора вопрос о необходимости тех или иных расходов, а также их оправданном размере по иску сторон может быть решен судом.

 Возмещению подлежат также расходы на достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя. В законе не содержится специального указания, каковы параметры расходов на достойные похороны. В данной ситуации можно обратиться к ФЗ от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (в ред. от 08.04.2005) *(487), в котором установлен порядок захоронения, а также необходимо учитывать возможность проведения религиозных обрядов в соответствии с гарантированной Конституцией свободой вероисповедания и существующими в данной местности обычаями.

 В ст. 1174 ГК размер расходов на достойные похороны не ограничен ничем, кроме стоимости самого наследства. Однако такое положение влекло бы неизбежное столкновение интересов наследников, кредиторов умершего и лиц, осуществлявших расходы на похороны. Поэтому судом при определении допустимого размера таких расходов, видимо, будет применяться принцип разумности.

 Статья 1174 ГК ограничивает выдаваемые банком суммы на похороны размером 200 МРОТ, установленных законом на день обращения. Это ограничение касается только расходов на похороны. Другие расходы могут взиматься в пределах наследственного имущества.

 Ограничения сумм, которые могут быть выданы банком на похороны, не распространяются также на превышающие эти суммы расходы, фактически истраченные на похороны и подлежащие возмещению из стоимости наследства.

 Охрана наследства (в случае ее установления) и управление им также связаны с определенными затратами со стороны обязанных лиц. Такие расходы подлежат возмещению из стоимости наследства, как и расходы, которые могут возникнуть в связи с исполнением завещания.

 2. Заинтересованные лица вправе предъявить свои требования о возмещении расходов в любое время, как после принятия наследства наследниками, так и до этого. При этом, если наследство еще не принято наследниками, заинтересованное лицо вправе обращаться к исполнителю завещания либо к нотариусу по месту открытия наследства для удовлетворения своих требований без участия будущих наследников.

 При необходимости осуществления расходов на похороны наследодателя они могут быть по решению нотариуса произведены сразу за счет наследственного имущества.

 3. На данные цели могут быть израсходованы в первую очередь принадлежавшие наследодателю денежные суммы и средства во вкладах и на счетах в банках и (или) иных кредитных организациях.

 В ст. 1174 ГК статье излагаются специальные правила о наследовании денежных средств во вкладах и на счетах.

 

 Статья 1175. Ответственность наследников по долгам наследодателя

 

 1. Обязательства гражданина-должника не прекращаются с его смертью, за исключением случаев, когда исполнение такого обязательства не может быть произведено без личного участия умершего должника (ст. 418 ГК). Таким образом, после смерти наследодателя неисполненные им обязательства перед кредиторами должны быть исполнены его преемниками.

 Кредиторы вправе предъявлять свои требования к наследникам, принявшим наследство, либо к исполнителю завещания, непосредственно к наследуемому имуществу. В случае выморочности наследства требования кредиторов подлежат удовлетворению на общих основаниях.

 2. Наследники отвечают по долгам наследодателя солидарно, т.е. кредитор вправе требовать исполнения как от всех наследников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из наследников, вправе требовать недополученное от остальных наследников, которые остаются обязанными, пока долг не погашен полностью.

 Однако погашение долга возможно лишь в пределах размера наследственного имущества. Кредитор не вправе требовать удовлетворения его требований за счет имущества наследников.

 3. В ст. 1175 ГК установлены новые сроки предъявления требований кредиторов - по сравнению с ранее действовавшим шестимесячным сроком в соответствии со ст. 554 ГК РСФСР. По новым правилам кредиторы вправе предъявить требования к наследникам в течение установленного срока исковой давности.

 Претензии кредиторов предъявляются до принятия наследства к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. После принятия наследства к наследникам, принявшим наследство, требования заявляются независимо от наступления срока исполнения соответствующего требования. Право кредитора наследодателя на предъявление требования возникает со дня смерти указанного должника, а не с даты, когда наследодатель должен был погасить долг. Если требование заявлено к исполнителю завещания или к наследственному имуществу, суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства.

 Новым по сравнению с ранее действовавшим законодательством о наследовании является правило о том, что суд обязан приостановить рассмотрение дела до принятия наследства наследниками (или соответственно перехода наследственного имущества как выморочного в собственность государства).

 

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 362      Главы: <   351.  352.  353.  354.  355.  356.  357.  358.  359.  360.  361. >