§  1.2. Терминология наследственного права

Терминология наследственного права отличается богат­ством, своеобразием и древним происхождением понятий. Почти все определения этой подотрасли права являются ана­логами или дословным переводом древнеримских терминов, принятых юристами Вечного города. "... представление о на­следовании, проникающее все наше современное право, в значительной степени обязано своей выработкой римскому праву, которое впервые сформулировало и последователь­но провело мысль об универсальном характере наследствен­ного преемства. "Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum jus quod defunctus habuerit" ...'^("наследование есть не что иное, как получение в целом права, которым обладал умерший").

 

 

 

1              Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2000 г. "Об

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Горшковой А. В.

на нарушение ее конституционных прав положениями статьи 532

ГК РСФСР" // Вестник Конституционного суда РФ. 20,01. № 2.

2              Там же.

14

 

1              Пиляева В. В. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (поста­

тейный). Часть третья М.: ВИТРЭМ, 2002. С. 4.

2              Покровский И. А. История римского права. СПб.: ИТД "Летний

Сад", 1999. С. 479—480.

15

 

Начиная знакомство с юридическим языком наследственно­го права, следует усвоить хотя бы основные понятия, без зна­ния которых невозможно дальнейшее продвижение вперед.

Итак, первое и самое главное понятие — наследство (наследственное имущество, имущество умершего, наслед­ственная масса). Это принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не могут входить в со­став наследства личные неимущественные права (право на имя, право на свободу передвижения, право на труд, право на отдых, право на выбор места пребывания и места жи­тельства и др.) и другие нематериальные блага (честь, дос­тоинство, деловая репутация, жизнь, здоровье и пр.).

Таким образом, наследник может получить по наследству только то, что действительно являлось собственностью на­следодателя (принадлежало ему) на момент его смерти. Для включения вещи в состав наследственной массы необходимо установление юридического статуса легального (титульно­го, законного) собственника наследственного имущества. При этом следует отличать, что завещать наследодатель может все что угодно, даже те вещи, которые ему еще и не при­надлежат на момент составления завещания. Как говорится, "завещать можно хоть Кремль". Только вот наследники смо­гут оформить на него свои права лишь в том случае, если наследодатель до момента своей смерти успел приобрести Кремль в свою собственность.

В Гражданском кодексе РФ установлен ряд особенностей при наследовании некоторых объектов наследственных прав. Это связано в первую очередь либо с исключительной цен­ностью имущества (жилое помещение, предприятие и пр.), либо с особой важностью объекта наследования для государ­ства и других субъектов гражданского оборота (крестьянс­кое (фермерское) хозяйство, земельные участки, государ­ственные награды, ограниченно оборотоспособные вещи и пр.), либо с особенностями оформления наследственных прав (невыплаченные суммы, предоставленные гражданину в ка-

16

 

I

 

честве средств к существованию, права, связанные с учас­тием в потребительском или производственном кооперативах, хозяйственных товариществах или обществах и др.).

Следующий термин — универсальность правопреемства при наследовании прав и обязанностей наследодателя (пра-водателя, умершего). Суть его заключается в том, что иму­щество умершего переходит к другим лицам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Исключе­ние составляют лишь те права и обязанности, которые не могут переходить в силу их юридической природы либо в силу их неотделимости от личности умершего (например, авторские права и обязанность выплаты алиментов), либо в силу прямого указания закона. Единство имущества состоит не только в переходе собственно вещи, имущественных прав и материальных ценностей, но и в переходе вместе с ними всех способов их обеспечения, а также возложении на на­следников обременении (ограничений) прав наследодателя либо ограничений (обременении), возложенных самим насле­додателем на наследников, ибо heres succedens in honors succedit in onere (наследующий выгоды наследует и тяготы). Универсальность правопреемства не допускает принятия на­следниками наследства с условиями и оговорками. Если на­следник принял часть наследства, то это означает, что он принял все причитающееся ему наследство, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Универсальное пра­вопреемство не является единой сделкой в понимании граж­данского права. Следует согласиться с теми, кто считает, что переход имущества в порядке универсального правопре­емства регулируется законом и состоит из процедур, пре­дусмотренных гражданским законодательством, и ряда фак­тических и юридических действий, совершаемых субъекта­ми наследственного правоотношения. Мало того, каждое из таких действий само по себе, безусловно, является сдел­кой, как правило, односторонней (например, принятие на­следства наследником или отказ от принятия). В процессе оформления наследственных прав наследники могут заклю-

17

 

чать и многосторонние (по числу наследников) сделки, на­пример, по разделу наследственного имущества.

Основания наследования известны и неизменны с давних времен — это закон и завещание. Основания наследования ни в коем случае не противопоставляются и не противоре­чат друг другу. Наследование по закону имеет место тогда, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Наследник может по­лучить часть наследства по закону, а часть по завещанию, если именно эта часть была завещана. Наследников может быть несколько как по завещанию, так и по закону. Чтобы считаться наследником по закону необходимо входить в круг наследников по закону после открытия наследства. Наслед­ники по завещанию определяются поименно самим наследо­дателем в завещании. При этом наследование по любому из оснований возникает только после открытия наследства. До этого момента прав у наследников не возникает. Следова­тельно, споры по наследству преждевременны. Так невоз­можно оспорить завещание до момента открытия наслед­ства. Особое основание наследования по закону установлено ГК РФ для приобретения государством прав на выморочное имущество.

В теории наследственного права понятием "лежачего на­следства" (hereditas jacens — лежащее наследство, т. е. еще не принятое наследником) обозначается наследство с момента его открытия до принятия его наследниками. Любое имуще­ство, оставшееся после смерти человека, уже не может ему принадлежать, так как способность человека иметь права и нести обязанности (правоспособность) прекращается смертью. Очевидно, что распространенная судебная практика при раз­решении споров в наследственных правоотношениях, при­знающая право собственности на различные объекты за на­следодателем, не имеет под собой каких-либо правовых ос­нований. Это имущество также не может принадлежать призванным к наследованию наследникам до тех пор, пока они не выразили свою волю на принятие наследства или не

18

 

совершили конклюдентных действий, свидетельствующих о принятии наследства. Поэтому возникает ситуация, когда имущество остается "ничейным" с момента смерти предыду­щего собственника до того момента, когда правопреемник не выразил свою волю на принятие статуса собственника этой вещи. Любопытно, что древние римляне утверждали, что "... понятие воровства не применимо к захвату наследствен­ного имущества (гег hereditariae furtum поп fit): пока оно не принято наследником, оно еще ничье, и потому завладение им не есть кража ...'".

Для того чтобы "лежачее наследство" не попадало в раз­ряд бесхозяйных вещей, законодатель в п. 4 ст. 1152 ГК РФ устанавливает, что принятое наследство признается при­надлежащим наследнику со дня открытия наследства не­зависимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое пра­во подлежит государственной регистрации. Введением этой нормы законодатель придал юридическим последствиям фак­тических действий наследников обратную силу, что, в свою очередь, не позволяет прерваться праву собственности на вещь в связи с ее выходом из обладания бывшего хозяина.

При этом едва ли можно признать удачным мнение о том, что "с момента открытия наследства до принятия его на­следниками наследство представляет собой совокупность бес­субъектных прав и обязанностей"2. Между тем теоретичес­кий тезис "бессубъектных прав" не нов. Он высказывался в свое время Виндшейдом и был подвергнут справедливой критике Шершеневичем3, который писал, что "... Все это

1              Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права

(в серии "Классика российской цивилистики"). М.: Статут, 1998. С. 296.

2              Гражданское право.: Учебник. Часть III. / Под ред. А. П. Сергеева,

Ю. К. Толстого. С. 507.

3              См.: Шершеневич Г. Ф. Общая теория права: Учеб. пособие. В 2-х т.

Т. 2. Вып. 2—4. М.: Изд-во "Юридический колледж МГУ", 1995. С. 173.

19

 

рассуждение покоится на основном недоразумении, будто че­ловек и субъект права одно и то же. Но это неверно. Если наблюдаются случаи, когда права не связаны с определенным человеком, это еще не значит, что они не связаны с опреде­ленным субъектом. Все учение о бессубъектных субъектив­ных правах, как таящее в себе внутреннее противоречие, не нашло себе поддержки в гражданском правоведении..."1.

Представляется, что на сегодняшний день имеются до­полнительные доводы в пользу мнения Шершеневича. Во-первых, определение "лежачего наследства" как "совокуп­ности бессубъектных прав и обязанностей" противоречит бук­вальному пониманию наследства, данному в ст. 1112 ГК РФ ("В состав наследства входят <...> вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности..."). Во-вто­рых, понятие "бессубъектности" подразумевает полное от­сутствие субъекта гражданских прав и обязанностей. В слу­чае же "лежачего наследства" такой субъект есть (наслед­ники по закону, наследники по завещанию или государство), но он еще не приобрел статус титульного собственника, что не влечет, однако, отсутствия статуса "субъекта". В-треть­их, если использовать довод "от противного", то обнаружи­вается противоречие в логике ученых, высказывающих од­новременно мнение о первом этапе правоотношения с мо­мента открытия наследства и мнение о "бессубъектности" наследства на этом этапе. Само понятие правоотношения под­разумевает существование субъекта права. Следовательно, если говорить об этапе правоотношения, то следует признать существование хотя бы одного субъекта этого правоотноше­ния. Совершенно прав Шершеневич, утверждая, что "... юридическое отношение предполагает прежде всего субъек­тов отношения: того или тех, которым предписывается изве­стное поведение, и того, или тех, которые получают извес­тную выгоду от соблюдения предписанного поведения ..."2.

 

Открытие наследства происходит со смертью граждани­на. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть. Понятие откры­тия наследства является основополагающим в теории наслед­ственного права. Поэтому немаловажное значение приобре­тает точное определение времени и момента открытия на­следства. Днем открытия наследства указывается день смерти гражданина. Если гражданин объявлен умершим решением суда, то днем открытия наследства (не днем смерти!) будет день вступления в законную силу такого решения суда. Бы­вают случаи, когда умершим объявляется гражданин, про­павший без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью (например, член экипажа, пропавший с борта судна в откры­том океане и др.) или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая (например, аль­пинист, попавший под лавину или пассажир самолета, потер­певшего катастрофу, и пр.). Тогда днем смерти такого граж­данина может быть признан день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда. Известно, что понятие "день" вклю­чает в себя часы и минуты и определяется календарной датой. Чтобы отличить одну дату от другой необходимо зафиксиро­вать точное время смерти человека, если это не касается слу­чаев определения дня смерти по решению суда.

Момент смерти определяется в соответствии со ст. 9 Закона РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 "О трансплантации органов и (или) тканей человека"1. При этом должны быть получены бесспорные доказательства факта смерти, зафик­сированного консилиумом врачей-специалистов. Заключение о смерти дается на основе констатации необратимой гибели всего головного мозга (смерть мозга), установленной в соот­ветствии с процедурой, утвержденной Министерством здра­воохранения РФ. Эта процедура должна засвидетельствовать однозначное наступление биологической (прекращение биологической деятельности в клетках и тканях организма), а

 

 

 

1              Шершеневич Г. Ф. Указ. соч. С. 174.

2              Там же. С. 169.

 

1 См.: Ведомости РФ. 1993. № 2. Ст. 62.

 

 

 

20

 

21

 

не клинической смерти, когда лишь прекращается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, но со­храняется жизнеспособность остальных частей организма и воз­можность возвращения к нормальному его функционированию.

Факт наступления смерти фиксируется в свидетельстве о смерти, которое выдается органами записи актов гражданско­го состояния (ЗАГС) и должно содержать следующие сведе­ния: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, граж­данство, дату и место смерти; дату составления и номер запи­си акта о смерти; место государственной регистрации смерти (наименование органа ЗАГС, которым произведена государствен­ная регистрация смерти); дату выдачи свидетельства о смерти.

Основаниями для государственной регистрации смерти являются: документ установленной формы о смерти, выдан­ный медицинской организацией или частнопрактикующим врачом; решение суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим, вступившее в законную силу; документ, выданный компетентными органами, о факте смер­ти лица, необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании закона о реабилитации жертв политических репрессий.

Государственная регистрация смерти производится орга­ном ЗАГС по последнему месту жительства умершего, месту наступления смерти, месту обнаружения тела умершего или по месту нахождения организации, выдавшей документ о смерти. В случае если смерть наступила на судне, в поезде, в самолете или в другом транспортном средстве во время его следования, государственная регистрация смерти может быть произведена органом ЗАГС, расположенным на терри­тории, в пределах которой умерший был снят с транспортно­го средства. В случае если смерть наступила в экспедиции, на полярной станции или в отдаленной местности, в которой нет органов ЗАГС, государственная регистрация смерти мо­жет быть произведена в ближайшем к фактическому месту смерти органе ЗАГС.

Следует также знать, что регистрация смерти произво­дится на основании заявления. При этом заявить о смерти 22

 

устно или в письменной форме в орган ЗАГС обязаны: суп­руг (супруга), другие члены семьи умершего, а также лю­бое другое лицо, присутствовавшее в момент смерти или иным образом информированное о наступлении смерти; ме­дицинская организация или учреждение социальной защиты населения в случае, если смерть наступила в период пребы­вания лица в данных организации или учреждении; учреж­дение, исполняющее наказание, в случае, если смерть осуж­денного наступила в период отбывания им наказания в мес­тах лишения свободы; орган внутренних дел в случае, если смерть осужденного наступила вследствие приведения в ис­полнение исключительной меры наказания (смертной казни); орган дознания или следствия в случае, если проводится рас­следование в связи со смертью лица или по факту смерти, когда личность умершего не установлена; командир воинс­кой части в случае, если смерть наступила в период прохож­дения лицом военной службы. Само заявление о смерти дол­жно быть сделано не позднее чем через три дня со дня на­ступления смерти или со дня обнаружения тела умершего1. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновре­менно и не наследуют друг после друга. К наследованию при­зываются наследники каждого из них. Такие наследники на­зываются коммориентами (от лат. commorientes — умершие в одно время). Как уже говорилось ранее, значение здесь имеет только календарная дата, а не количество часов, от­деляющих смерть одного человека от смерти другого. Fractionem diei поп recipit lex (закон не принимает в расчет частей суток), поэтому даже если один человек умер в 01.00, а другой в 23.50 этих же суток, то они признаются коммори­ентами и не наследуют друг после друга. И наоборот, если один умер в 23.58, а другой в 00.10 следующих суток, то

1 См.: Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ (в ред. от 29 апреля 2002 г.) "Об актах гражданского состояния" (принят ГД ФС РФ 22 октября 1997 г.) // Российская газета. 1997. № 224; СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340.

23

 

второй будет считаться наследником первого, если это пре­дусмотрено законом или завещанием первого.

Местом открытия наследства (следует отметить, что по сравнению с ГК РСФСР (1964 г.) ныне действующая норма Кодекса о месте открытия наследства текстуально значи­тельно расширена и содержит ряд законодательных новелл, которые ранее были известны лишь в теории и практике наследственного права) является последнее место житель­ства наследодателя, которым признается место, где гражда­нин постоянно или преимущественно проживает. При этом местом жительства несовершеннолетних, не достигших че­тырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, при­знается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов. Федеральным зако­ном установлено более конкретное определение места жи­тельства1. Им могут быть жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и др.), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), дого­вору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ. "Наличие соответствующего жилого помещения подтверждается фактом регистрации граждани­на органами внутренних дел"2.

1              См.: Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 "О праве граждан

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребы­

вания и жительства в пределах Российской Федерации" // Российская

газета. 1993. № 152; Ведомости РФ. 1993. № 32. Ст. 1227.

2              Постановление Конституционного Суда РФ от 15 января 1998 г.

№ 2-П "По делу о проверке конституционности положений частей

первой и третьей статьи 8 Федерального закона от 15 августа 1996 года

"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую

Федерацию" в связи с жалобой гражданина А. Я. Аванова" // Российс­

кая газета. 1998. № 17; СЗ РФ. 1998. № 4. Ст. 531; Вестник Конституци­

онного Суда РФ. 1998. № 2.

24

 

I/ it

 

Не следует путать место жительства с местом пребыва­ния, которым считается гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, больница, другое по­добное учреждение, а также жилое помещение, не являю­щееся местом жительства гражданина, где он проживает временно. Место пребывания, таким образом, не может счи­таться местом открытия наследства.

В целях обеспечения необходимых условий для реализа­ции гражданином РФ его прав и свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом, а в частности и для документального определе­ния последнего места жительства наследодателя, в России введен регистрационный учет граждан РФ по месту пребы­вания и по месту жительства в пределах РФ. Согласно этому учету граждане РФ обязаны регистрироваться по месту пре­бывания и по месту жительства в пределах Российской Фе­дерации. При этом следует учитывать, что регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием ограниче­ния или условием реализации прав и свобод граждан, пре­дусмотренных Конституцией РФ, законами РФ, конститу­циями и законами республик в составе Российской Федера­ции. Регистрация гражданина РФ по месту жительства происходит в следующем порядке. Гражданин РФ, изменив­ший место жительства, обязан не позднее семи дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться к должнос­тному лицу, ответственному за регистрацию, с заявлением по установленной форме. При этом он должен предъявить паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяю­щий личность гражданина, документ, являющийся основа­нием для вселения гражданина в жилое помещение (ордер, договор, заявление лица, предоставившего гражданину жи­лое помещение, или иной документ), или его надлежаще заверенную копию. Орган регистрационного учета, в свою очередь, обязан зарегистрировать гражданина по месту жи­тельства не позднее трех дней со дня предъявления им до­кументов на регистрацию.

25

 

От определения места открытия наследства зависит опре­деление органа нотариата (государственной нотариальной конторы или конкретного нотариуса, занимающегося част­ной практикой), который будет вести единое наследственное дело после смерти наследодателя, независимо от места на­хождения наследственного имущества. В реальной жизни возникают ситуации, когда у наследодателя в собственности находились объекты недвижимого и движимого имущества, расположенные в разных городах и даже странах. Наследни­ки одной очереди могут проживать в разных населенных пун­ктах, которые отделены друг от друга тысячами километров. Естественно, каждый из них будет заинтересован в ведении наследственного дела по своему месту жительства или пре­бывания, для того чтобы избежать материальных расходов, связанных с поездками к нотариусу в другом населенном пун­кте, или с расходами и проблемами, вызванными поисками представителя своих интересов в отдаленном городе.

Между тем нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах, вправе совершать все нотариаль­ные действия, предусмотренные Основами законодательства РФ о нотариате (утв. ВС РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1; с изм. от 30 декабря 2001 г.)1, выдавать свидетельства о пра­ве на наследство и принимать меры к охране наследственно­го имущества. При отсутствии в нотариальном округе госу­дарственной нотариальной конторы совершение названных нотариальных действий поручается совместным решением органа юстиции и нотариальной палаты одному из нотариу­сов, занимающихся частной практикой. Нотариальный округ (территория деятельности нотариуса) устанавливается в со­ответствии с административно-территориальным делением Российской Федерации. В городах, имеющих районное или иное административное деление, нотариальным округом яв­ляется вся территория соответствующего города. Нотариус должен иметь место для совершения нотариальных действий

Ведомости РФ. 1993. № 10. Ст. 357; Российская газета. 1993. № 49.

26

 

в пределах нотариального округа, в который он назначен на должность. Территория деятельности нотариуса может быть изменена совместным решением органа юстиции и нотари­альной палаты. Каждый гражданин для совершения нотари­ального действия вправе обратиться к любому нотариусу, за исключением случаев, предусмотренных Основами законо­дательства РФ о нотариате. По общему правилу в случае, когда в соответствии с законодательством РФ нотариальное действие должно быть совершено в определенной нотари­альной конторе, место его совершения определяется в по­рядке, устанавливаемом Минюстом России. Тем не менее, если гражданин обратился к нотариусу и тот совершил нота­риальное действие за пределами своего нотариального ок­руга, это не влечет признания недействительности этого действия. Так, например, нотариус вправе выехать в другой нотариальный округ для удостоверения завещания в случае тяжелой болезни завещателя при отсутствии в нотариальном округе в это время нотариуса. У нотариуса есть право отка­за в совершении нотариального действия, если действие под­лежит совершению другим нотариусом.

Основами законодательства РФ о нотариате (ст. 64) уста­новлено императивное правило, что только нотариус по месту открытия наследства в соответствии с законодатель­ством РФ вправе принимать заявления о принятии наслед­ства или об отказе от него. Заявление о принятии наследства или об отказе от него должно быть сделано в письменной форме. Если имущество наследодателя или его часть нахо­дится не в месте открытия наследства, то нотариус по мес­ту открытия наследства посылает нотариусу (а если в этом населенном пункте нет нотариуса, то должностному лицу соответствующего органа исполнительной власти, соверша­ющему нотариальное действие) по месту нахождения наслед­ственного имущества поручение о принятии мер к его охра­не. Тот же нотариус по месту открытия наследства, кто при­нял заявление о принятии наследства и завел наследственное дело, выдает свидетельство о праве на наследство по пись-

27

 

менному заявлению наследников. Такая процедура обеспечи­вает ведение единого дела о наследстве после смерти умер­шего в делопроизводстве одной нотариальной конторы или одного нотариуса, занимающегося частной практикой, во избежание двойственности выдачи свидетельств о праве на наследство разным наследникам на одно и то же имущество. Этот порядок исключает возможность возникновения в пос­ледующем споров о приоритете прав наследников, об­ратившихся в разные нотариальные конторы за оформлени­ем наследства.

Таким образом, для определения места открытия наслед­ства (места жительства наследодателя) наследник должен предъявить нотариусу справку органа регистрационного учета (как правило, отделения паспортного стола ОВД) о регист­рации наследодателя по последнему месту жительства.

Если последнее место жительства наследодателя, обла­давшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное иму­щество находится в разных местах, местом открытия наслед­ства является место нахождения входящих в его состав не­движимого имущества или наиболее ценной части недвижимо­го имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. Естественно, что для определения места открытия наследства в этом случае необходимо совершение ряда фактических и юридических действий. Полномочиями и соответствующей компетенцией для выяснения истины в дан­ном вопросе обладает только суд, но не органы нотариата, являющиеся органами бесспорной юрисдикции. Следователь­но, для определения места открытия наследства наследники должны обратиться в суд общей юрисдикции и получить ре­шение суда, которое и будет для нотариуса документаль­ным основанием открытия наследственного дела.

28

 

В завершение рассмотрим пример. Место жительства на­следодателя на момент смерти неизвестно. Наследодатель в нарушение требований гражданского законодательства не вставал на регистрационный учет по месту жительства и его паспорт не содержит соответствующих отметок. Тем не ме­нее наследодатель на момент смерти являлся титульным соб­ственником квартиры в Санкт-Петербурге (600 000 руб.1, квар­тиры в Москве (650 000 руб.), квартиры (500 000 руб.), гара­жа (150 000 руб.) и автомобиля (120 000 руб.), находящихся в Архангельске. Исходя из буквального прочтения нормы за­кона, следует определить местом открытия наследства город Москву. Именно там находится самая ценная часть недвижи­мого имущества, принадлежавшего наследодателю. В Архан­гельске же находятся две самостоятельные части (квартира и гараж), которые по совокупности хотя и равны стоимости квартире в Москве, но по отдельности (как части) каждая из них обладает меньшей ценностью. Движимое имущество в данном примере в расчет не принимается.

При равенстве рыночной стоимости объектов недвижимо­сти (или движимого имущества) возникает спорная ситуа­ция, которая должна разрешаться путем урегулирования отношений между нотариусами, принявшими заявления от разных наследников. Представляется, что наследственное дело подлежит ведению в той нотариальной конторе, куда наследники обратились первыми. Нотариус в ином населен­ном пункте, принимающий заявление от наследника, дол­жен предварительно убедиться, что наследственное дело не заведено в другой нотариальной конторе. Естественно, такая обязанность возлагается на нотариуса, только если у него будет информация о составе и стоимости всех частей на­следства.

И, наконец, бывают случаи, когда имущество наследода­теля разбросано не только по разным городам, но и по раз-

1 Стоимость здесь и далее — рыночная. — Прим. автора.

29

 

ным государствам. Тогда первоначально следует определить право, подлежащее применению к отношениям по наследо­ванию. В этом случае отношения по наследованию должны определяться по праву страны, где наследодатель имел пос­леднее место жительства, если иное не предусмотрено ГК РФ (ст. 1224). Наследование недвижимого имущества опреде­ляется по праву страны, где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, — по рос­сийскому праву.

Кроме того, странами Содружества Независимых Госу­дарств урегулированы отношения по наследственному праву в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в Минске 22 января 1993 г., вступила в силу 19 мая 1994 г., для Российской Федерации 10 декабря 1994 г.)1. Часть V "Насле­дование" Конвенции устанавливает принцип равенства граж­дан каждой из договаривающихся сторон, согласно которому граждане могут наследовать на территориях других догова­ривающихся сторон имущество или права по закону или по завещанию на равных условиях и в том же объеме, как и граждане данной договаривающейся стороны. Право насле­дования имущества определяется по законодательству дого­варивающейся стороны, на территории которой наследода­тель имел последнее постоянное место жительства. Иск­лючение сделано для недвижимого имущества, право на­следования которого определяется по законодательству до­говаривающейся стороны, на территории которой находится это имущество. В Конвенции определена компетенция по де­лам о наследстве. Согласно нормам Конвенции производство по делам о наследовании движимого имущества компетент­ны вести учреждения договаривающейся стороны, на терри-

 

тории которой имел место жительства наследодатель в мо­мент своей смерти, а по делам о наследовании недвижимого имущества — учреждения договаривающейся стороны, на территории которой находится имущество. Такая компетен­ция установлена и при рассмотрении споров, возникающих в связи с производством по делам о наследстве.

Невозможно представить себе появление наследства без собственно наследодателя. Проанализировав легальные оп­ределения понятий наследования и открытия наследства (п. 1 ст. 1110 и ст. 1113 ГК РФ), можно с уверенностью утверж­дать, что наследодателем может быть только физическое лицо — гражданин. При этом следует учитывать равнознач­ность понятий "физическое лицо" и "гражданин" (п. 2 ст. 1 ГК РФ), а также то, что правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федераль­ным законодательством (п. 1 ст. 2 ГК РФ). "Это норма между­народного частного права, которая должна действовать с учетом более полного регулирования в данной области, ус­тановленного законами Российской Федерации, а также зак­люченными Россией международными договорами"1. Не вы­зывает сомнений, что на сегодняшний день наследодателем по гражданскому законодательству России могут быть толь­ко физические лица, в том числе граждане России, иност­ранные граждане, граждане с двойным и более граждан­ством и лица без гражданства (апатриды). Что касается юри­дических лиц, то они не умирают, а ликвидируются с прекращением правоспособности в момент завершения лик­видации (п. 3 ст. 49 ГК РФ). В отношении реорганизации юри­дических лиц ГК РФ предусмотрены иные последствия, не­жели наследование (ст. 57) ГК РФ — в частности, в случае

 

 

 

1 Бюллетень международных договоров. 1995. № 2; СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472; Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ "Содружество". 1993. № 1.

30

 

1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (Часть первая) / Под ред. О. Н. Садикова. М.: Юрид. фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 1997.

31

 

реорганизации юридического лица право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам — правопреемникам реорганизованного юридическо­го лица (п. 2 ст. 218 ГК РФ). Следовательно, наследодателями юридические лица быть не могут, и нормы наследственного права на них как наследодателей не распространяются.

Для того чтобы наследники по закону смогли получить наследство после смерти наследодателя, последний не дол­жен обладать полной дееспособностью. Мало того, наслед­ство открывается и после смерти полностью недееспособно­го человека. Другая ситуация возникает при получении на­следства наследниками по завещанию. Для того чтобы возникло само основание наследования необходимо отсут­ствие пороков у завещания как у односторонней сделки. Сле­довательно, при составлении завещания наследодатель дол­жен обладать полной дееспособностью. В противном случае возможно признание завещания недействительной сделкой по основаниям, влекущим либо ничтожность (ст. 171, ст. 172 ГК РФ) либо оспоримость (ст. 175, ст. 176, ст. 177 ГК РФ) сделки. Согласно п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействи­тельна с момента ее совершения. Если рассматривать послед­ствия совершения такого недействительного завещания, то очевидно, что смысла в его составлении не имеется и насле­додателями по завещанию недееспособный или ограничено дееспособный быть не могут. В то же время составить заве­щание такие лица вправе, и ограничений в совершении та­ких действий законодательством не установлено.

Выяснив, кто может быть наследодателем, определимся с понятием круга наследников и очередей наследников. Рас­положение терминов в таком порядке не случайно, ибо пето est heres viventis (никто не является наследником еще живу­щего). Пока жив человек, у него не может быть наследников ни по закону, ни по завещанию. Сам статус наследника мо­жет быть получен субъектом права только после открытия

32

 

наследства. С другой стороны, один субъект может быть од­новременно наследником нескольких наследодателей и по нескольким основаниям. Естественно, что и статусом наслед­ника может обладать только существующий на момент от­крытия наследства субъект права (за одним исключением — лица, зачатые при жизни наследодателя, также будут на­следниками, если родились живыми после открытия наслед­ства).

Таким образом, к наследованию могут призываться граж­дане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся жи­выми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ). В этой норме закона нашел свое выражение древний принцип отне­сения к наследникам nati et nascituri (лиц, уже родившихся, и тех, которые должны родиться в будущем).

Несколько слов следует сказать о наследниках, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после его смерти. Определяющим в отнесении такого лица к наследни­кам будет факт его зачатия при жизни наследодателя. При этом не следует забывать, что такой наследник может на­следовать как по закону, так и по завещанию.

Если это heres natus (наследник по рождению, т. е. имею­щий право на наследство ввиду происхождения по нисходя­щей линии от наследодателя) или heres legitimus (законный наследник), то кроме указанного ранее факта необходимо будет подтвердить и факт родственных отношений, т. е. оп­ределить очередь такого наследника. Нормами Семейного кодекса РФ (далее — СК РФ) определено, что права и обя­занности родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке (ст. 47 СК РФ). Происхождение ребенка от матери (материн­ство) устанавливается на основании документов, подтверж­дающих рождение ребенка матерью в медицинском учреж­дении, а в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения — на основании медицинских документов, сви­детельских показаний или на основании иных доказательств.

33

 

Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между со­бой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке.

Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребен­ка, устанавливается путем подачи в орган ЗАГС совместного заявления отцом и матерью ребенка; в случае смерти мате­ри, признания ее недееспособной, невозможности установ­ления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав — по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, при отсутствии такого со­гласия — по решению суда. При наличии обстоятельств, да­ющих основания предполагать, что подача совместного за­явления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднительной, роди­тели будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган ЗАГС во время бере­менности матери. Запись о родителях ребенка производится после рождения ребенка (ст. 48 СК РФ).

В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка происхождение ре­бенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в су­дебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. В этих случа­ях, а также в отношении детей, родившихся после введения в действие СК РФ (т. е. 1 марта 1996 г. и после этой даты), суд, исходя из ст. 49 СК РФ, принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие проис­хождение ребенка от конкретного лица. К таким доказатель­ствам относятся любые фактические данные, установлен­ные с использованием средств доказывания, перечисленных

34

 

в ст. 49 ГПК РСФСР (ст. 55 ГПК РФ). В отношении детей, родившихся до введения в действие СК РФ, суд, решая воп­рос об отцовстве, должен руководствоваться ч. 2 ст. 48 Кодек­са о браке и семье (КоБС) РСФСР, принимая во внимание совместное проживание и ведение общего хозяйства матерью ребенка и ответчиком до рождения ребенка, или совместное воспитание либо содержание ими ребенка, или доказатель­ства, с достоверностью подтверждающие признание ответчи­ком отцовства. Поскольку законом не установлен срок исковой давности по делам данной категории, отцовство может быть установлено судом в любое время после рождения ребенка1. И, наконец, в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ре­бенка, факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке по правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством (ст. 50 СК РФ). Такой факт может быть установлен судом по правилам особого произ­водства на основании всесторонне проверенных данных, при условии, что не возникает спора о праве. Если такой спор возникает (например, по поводу наследственного имущества), заявление оставляется судьей без рассмотрения и заинте­ресованным лицам разъясняется их право на предъявление иска на общих основаниях (ст. 246 ГПК РСФСР, ч. 3 ст. 263 ГПК РФ). В отношении детей, родившихся до 1 октября 1968 г. от лиц, не состоявших в браке между собой, суд вправе установить факт признания отцовства в случае смерти лица, которое при­знавало себя отцом ребенка, при условии, что ребенок нахо­дился на иждивении этого лица к моменту его смерти либо ранее (ст. 3 Закона об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье, ст. 9 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 октября 1969 г.).

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9 "О применении судами Семейного кодекса РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов" // Российс­кая газета. 1996. № 212; ВВС РФ. 1997. № 1.

35

 

Учитывая, что СК РФ, так же как и КоБС РСФСР, не ис­ключает возможности установления происхождения ребенка от лица, не состоящего в браке с его матерью, в случае смерти этого лица, суд вправе в порядке особого производ­ства установить факт отцовства. Такой факт может быть ус­тановлен в отношении детей, родившихся 1 марта 1996 г. и позднее, при наличии доказательств, с достоверностью под­тверждающих происхождение ребенка от данного лица (ст. 49 СК РФ), а в отношении детей, родившихся в период с 1 октября 1968 г. до 1 марта 1996 г., — при наличии доказа­тельств, подтверждающих хотя бы одно из обстоятельств, перечисленных в ст. 48 КоБС РСФСР1.

Во всех указанных случаях при подготовке дел об уста­новлении отцовства к судебному разбирательству и в ходе рассмотрения дела судья (суд) в необходимых случаях для разъяснения вопросов, связанных с происхождением ребен­ка, вправе с учетом мнения сторон и обстоятельств по делу назначить экспертизу. Заключение экспертизы по вопросу о происхождении ребенка, в том числе проведенной методом "генетической дактилоскопии", в силу ст. 78 ГПК РСФСР (ч. 2 ст. 67 ГПК РФ) является одним из доказательств, которое должно быть оценено судом в совокупности с другими имею­щимися в деле доказательствами, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 56 ГПК РСФСР (ст. 85 ГПК РФ) никакие доказатель­ства не имеют для суда заранее установленной силы2.

Что же касается heres factus ("созданные" наследники, т. е. по завещанию) или heres actu (лицо, ставшее наследником по назначению покойного, сделанному им при жизни), то для них следует применять правила для вычисления такого срока по аналогии с приведенными нормами семейного зако­нодательства с учетом физиологических возможностей чело-

1              Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О применении су­

дами Семейного кодекса РФ при рассмотрении дел об установлении

отцовства и о взыскании алиментов".

2              Там же.

36

 

века. На основании вышеизложенного представляется, что срок, прошедший с момента смерти наследодателя до мо­мента рождения наследника по завещанию, не должен пре­вышать 300 дней.

Как уже говорилось выше, понятие "граждане" — это собирательный термин в гражданском праве, которым охва­тываются такие категории физических лиц, как граждане России, граждане с двойным и более гражданством, иност­ранцы и апатриды. Указанные лица могут наследовать и по закону, и по завещанию. По широте статуса наследника с физическими лицами можно сравнить лишь государство, ко­торое может быть наследником как по завещанию, так и по закону в случае наследования выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ).

Все остальные субъекты — юридические лица, существу­ющие на день открытия наследства, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные го­сударства и международные организации могут призываться к наследованию лишь по завещанию (п. 2 ст. 1116 ГК РФ). Представляется, что упоминание законодателем о необхо­димости существования юридических лиц далеко не случай­но. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания (п. 2 ст. 51 ГК РФ) и прекращается в момент завершения его ликвидации (п. 8 ст. 63 ГК РФ). Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствую­щей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Следовательно, наследодатель может завещать свое имущество юридическому лицу, запись о котором еще не внесена в указанный реестр на момент составления завеща­ния. Однако наследником это юридическое лицо по такому завещанию может стать лишь тогда, когда дата внесения за­писи о регистрации в реестр предшествует дате открытия наследства. В противном случае оно исключается из круга наследников.

Представляется правильным мнение о том, что данное требование о юридическом существовании должно распрос-

37

 

траняться и на публичные образования, которые указаны в п. 1 ст. 1116 ГК РФ1. Безусловно, что к Российской Федера­ции, ее субъектам: республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономным областям, автономным округам, а также городским, сельским поселениям и другим муниципальным образованиям, которые выступают в отно­шениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами, должны применяться нормы, определяющие участие юридических лиц в отноше­ниях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъек­тов (ст. 124 ГК РФ). Из перечня лиц, указанных в ст. 1116 ГК РФ, сюда не включены иностранные государства и между­народные организации, однако при наследовании на них рас­пространяются требования п. 1 ст. 1124 ГК РФ. Следовательно, при наследовании недвижимого имущества, внесенного в го­сударственный реестр РФ, и при наследовании после смерти наследодателя, имевшего последнее место жительства в Рос­сийской Федерации, отношения регулируются российским правом. Поэтому любое heredipeta (лицо, претендующее на наследство; искатель наследства) должно доказать наличие статуса наследника, т. е. доказать свое физическое и юриди­ческое существование на момент открытия наследства.

Другое дело, что на практике определение факта суще­ствования на момент открытия наследства вызовет немалые трудности. Ведь если этот факт не будет подтвержден доку­ментально, то он будет отнесен в разряд factum probandum (факт, который следует доказать). Поэтому установление та­кого факта возможно только в судебном порядке.

Подводя итог сказанному, очевиден вывод, что круг наслед­ников по закону определяется законом, а по завещанию — самим наследодателем в тексте завещания. При этом статус

 

наследников приобретается не всеми лицами, а лишь теми, кто удовлетворяет требованиям закона.

Очереди наследников существуют только при наследова­нии по закону, и их общее количество достигает восьми. Состав каждой очереди формируется на основании прямого указания закона и зависит от степени родства. Более подроб­но об очередях будет сказано ниже. Рассказ о наследниках был бы неполным без упоминания о недостойных наследни­ках (ст. 1117 ГК РФ), к которым относятся перечисленные в законе категории граждан, которые совершили противоправ­ные действия. Здесь важно упомянуть о четырех моментах.

Во-первых, абсолютно недостойными наследниками (т. е. отстраненными от наследования и по закону, и по завеща­нию) являются граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против насле­додателя, кого-либо из его наследников или против осуще­ствления последней воли наследодателя, выраженной в за­вещании, способствовали либо пытались способствовать при­званию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению при­читающейся им или другим лицам доли наследства. Естествен­но, такие обстоятельства должны быть установлены или под­тверждены в судебном порядке. Например, это могут быть такие действия, как убийство, обман, принуждение, наси­лие, угроза, подделка документов и пр. Однако те гражда­не, которым наследодатель даже после утраты ими права наследования все-таки завещал имущество, вправе наследо­вать это имущество. Следует согласиться с тем, что по срав­нению с ранее действовавшим законодательством (ст. 531 ГК РСФСР) уточнена правовая квалификация действий, на ос­новании которых наследник признается недостойным1. Если ранее речь шла только о "противозаконных действиях", то теперь законодатель говорит об "умышленных противоправ-

 

 

 

1 См: Ярошенко К. Новое законодательство о наследовании // Хозяйство и право. 2002. № 2 (301). С. 23.

38

 

1 См: Ярошенко К. Указ. соч. С. 23.

 

39

 

ных действиях". Следовательно, в действиях наследника дол­жен быть обнаружен умысел на их противоправные послед­ствия, т. е. лицо должно осознавать свои действия, предви­деть или предполагать возможность или неизбежность наступ­ления неблагоприятных последствий своих действий. Истины ради нужно отметить, что в данном случае можно говорить только о новелле законодательной, но не о новелле право­применительной, так как закон только придал нормативную форму правилу, которое уже давно применялось судами. Так, в п. 2 постановления Пленума ВС РСФСР от 23 апреля 1991 г. № 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании", указано, что "при рассмотрении споров о наследовании лиц, которые в силу ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР могут быть признаны не имеющими права наследовать, не­обходимо иметь в виду, что их противозаконные действия, способствовавшие призванию к наследованию, установлен­ные приговором суда, являются по смыслу указанной статьи основанием к лишению права наследования лишь при умыш­ленном характере этих действий (в ред. постановления Пле­нума ВС РФ от 25 октября 1996 г. № 10). В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожнос­ти, правило, предусмотренное ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР, непри­менимо"1. Поэтому и ранее, и сейчас "осуждение за неосто­рожное убийство к отстранению наследника от наследства не приведет"2. Абсолютной новеллой является другое прави­ло. Ранее ст. 531 ГК РСФСР указывала на недостойность на­следника, если противозаконные действия он совершал только в своих интересах (т. е. способствовал призванию самого себя к наследованию). Теперь же наследник также признается недо­стойным, если он свои противоправные действия совершал не только в своих, но и в интересах других лиц (т. е. способствовал призванию других лиц к наследованию или пытался способство­вать увеличению причитающейся им доли наследства).

1              Сборник постановлений Пленумов  Верховных Судов  СССР

и РСФСР (РФ) по гражданским делам. М.: Спарк, 1994.

2              Ярошенко К. Указ. соч. С. 23.

40

 

Во-вторых, выделены категории граждан, которые счи­таются недостойными наследовать только по закону. Ими являются:

родители после детей, в отношении которых они были в

судебном порядке лишены родительских прав и не восста­

новлены в этих правах ко дню открытия наследства;

граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежав­

ших на них в силу закона обязанностей по содержанию на­

следодателя. В отношении них должно быть вынесено соот­

ветствующее судебное решение, подтверждающее этот факт.

В-трвтъих, наследники, имеющие право на обязатель­ную долю в наследстве, также могут быть признаны недо­стойными, и на них в полной мере будут распространяться негативные последствия, установленные законом.

В-четвертых, недостойными могут быть признаны и от-казополучатели (ст. 1137 ГК РФ). В этом случае и они не избегнут негативных последствий, предусмотренных законом для недостойных наследников. Так, например, когда предме­том завещательного отказа было выполнение конкретной ра­боты для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наслед­нику, исполнившему завещательный отказ, стоимость вы­полненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.

В завершение хотелось бы отметить, что лица, не имею­щие права наследовать или отстраненные от наследования, т. е. признанные недостойными наследниками, а также не­достойные отказополучатели во всех случаях обязаны воз­вратить все имущество, неосновательно полученное ими из состава наследства. Юридический термин "неосновательно полученное" подразумевает применение к порядку возвра­щения такого имущества правила по регулированию обяза­тельств вследствие неосновательного обогащения (ст. 1102— 1109 ГК РФ).

41

 

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 27      Главы:  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11. >