§ 1.2. Терминология наследственного права
Терминология наследственного права отличается богатством, своеобразием и древним происхождением понятий. Почти все определения этой подотрасли права являются аналогами или дословным переводом древнеримских терминов, принятых юристами Вечного города. "... представление о наследовании, проникающее все наше современное право, в значительной степени обязано своей выработкой римскому праву, которое впервые сформулировало и последовательно провело мысль об универсальном характере наследственного преемства. "Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum jus quod defunctus habuerit" ...'^("наследование есть не что иное, как получение в целом права, которым обладал умерший").
1 Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2000 г. "Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Горшковой А. В.
на нарушение ее конституционных прав положениями статьи 532
ГК РСФСР" // Вестник Конституционного суда РФ. 20,01. № 2.
2 Там же.
14
1 Пиляева В. В. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (поста
тейный). Часть третья М.: ВИТРЭМ, 2002. С. 4.
2 Покровский И. А. История римского права. СПб.: ИТД "Летний
Сад", 1999. С. 479—480.
15
Начиная знакомство с юридическим языком наследственного права, следует усвоить хотя бы основные понятия, без знания которых невозможно дальнейшее продвижение вперед.
Итак, первое и самое главное понятие — наследство (наследственное имущество, имущество умершего, наследственная масса). Это принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не могут входить в состав наследства личные неимущественные права (право на имя, право на свободу передвижения, право на труд, право на отдых, право на выбор места пребывания и места жительства и др.) и другие нематериальные блага (честь, достоинство, деловая репутация, жизнь, здоровье и пр.).
Таким образом, наследник может получить по наследству только то, что действительно являлось собственностью наследодателя (принадлежало ему) на момент его смерти. Для включения вещи в состав наследственной массы необходимо установление юридического статуса легального (титульного, законного) собственника наследственного имущества. При этом следует отличать, что завещать наследодатель может все что угодно, даже те вещи, которые ему еще и не принадлежат на момент составления завещания. Как говорится, "завещать можно хоть Кремль". Только вот наследники смогут оформить на него свои права лишь в том случае, если наследодатель до момента своей смерти успел приобрести Кремль в свою собственность.
В Гражданском кодексе РФ установлен ряд особенностей при наследовании некоторых объектов наследственных прав. Это связано в первую очередь либо с исключительной ценностью имущества (жилое помещение, предприятие и пр.), либо с особой важностью объекта наследования для государства и других субъектов гражданского оборота (крестьянское (фермерское) хозяйство, земельные участки, государственные награды, ограниченно оборотоспособные вещи и пр.), либо с особенностями оформления наследственных прав (невыплаченные суммы, предоставленные гражданину в ка-
16
I
честве средств к существованию, права, связанные с участием в потребительском или производственном кооперативах, хозяйственных товариществах или обществах и др.).
Следующий термин — универсальность правопреемства при наследовании прав и обязанностей наследодателя (пра-водателя, умершего). Суть его заключается в том, что имущество умершего переходит к другим лицам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Исключение составляют лишь те права и обязанности, которые не могут переходить в силу их юридической природы либо в силу их неотделимости от личности умершего (например, авторские права и обязанность выплаты алиментов), либо в силу прямого указания закона. Единство имущества состоит не только в переходе собственно вещи, имущественных прав и материальных ценностей, но и в переходе вместе с ними всех способов их обеспечения, а также возложении на наследников обременении (ограничений) прав наследодателя либо ограничений (обременении), возложенных самим наследодателем на наследников, ибо heres succedens in honors succedit in onere (наследующий выгоды наследует и тяготы). Универсальность правопреемства не допускает принятия наследниками наследства с условиями и оговорками. Если наследник принял часть наследства, то это означает, что он принял все причитающееся ему наследство, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Универсальное правопреемство не является единой сделкой в понимании гражданского права. Следует согласиться с теми, кто считает, что переход имущества в порядке универсального правопреемства регулируется законом и состоит из процедур, предусмотренных гражданским законодательством, и ряда фактических и юридических действий, совершаемых субъектами наследственного правоотношения. Мало того, каждое из таких действий само по себе, безусловно, является сделкой, как правило, односторонней (например, принятие наследства наследником или отказ от принятия). В процессе оформления наследственных прав наследники могут заклю-
17
чать и многосторонние (по числу наследников) сделки, например, по разделу наследственного имущества.
Основания наследования известны и неизменны с давних времен — это закон и завещание. Основания наследования ни в коем случае не противопоставляются и не противоречат друг другу. Наследование по закону имеет место тогда, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Наследник может получить часть наследства по закону, а часть по завещанию, если именно эта часть была завещана. Наследников может быть несколько как по завещанию, так и по закону. Чтобы считаться наследником по закону необходимо входить в круг наследников по закону после открытия наследства. Наследники по завещанию определяются поименно самим наследодателем в завещании. При этом наследование по любому из оснований возникает только после открытия наследства. До этого момента прав у наследников не возникает. Следовательно, споры по наследству преждевременны. Так невозможно оспорить завещание до момента открытия наследства. Особое основание наследования по закону установлено ГК РФ для приобретения государством прав на выморочное имущество.
В теории наследственного права понятием "лежачего наследства" (hereditas jacens — лежащее наследство, т. е. еще не принятое наследником) обозначается наследство с момента его открытия до принятия его наследниками. Любое имущество, оставшееся после смерти человека, уже не может ему принадлежать, так как способность человека иметь права и нести обязанности (правоспособность) прекращается смертью. Очевидно, что распространенная судебная практика при разрешении споров в наследственных правоотношениях, признающая право собственности на различные объекты за наследодателем, не имеет под собой каких-либо правовых оснований. Это имущество также не может принадлежать призванным к наследованию наследникам до тех пор, пока они не выразили свою волю на принятие наследства или не
18
совершили конклюдентных действий, свидетельствующих о принятии наследства. Поэтому возникает ситуация, когда имущество остается "ничейным" с момента смерти предыдущего собственника до того момента, когда правопреемник не выразил свою волю на принятие статуса собственника этой вещи. Любопытно, что древние римляне утверждали, что "... понятие воровства не применимо к захвату наследственного имущества (гег hereditariae furtum поп fit): пока оно не принято наследником, оно еще ничье, и потому завладение им не есть кража ...'".
Для того чтобы "лежачее наследство" не попадало в разряд бесхозяйных вещей, законодатель в п. 4 ст. 1152 ГК РФ устанавливает, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Введением этой нормы законодатель придал юридическим последствиям фактических действий наследников обратную силу, что, в свою очередь, не позволяет прерваться праву собственности на вещь в связи с ее выходом из обладания бывшего хозяина.
При этом едва ли можно признать удачным мнение о том, что "с момента открытия наследства до принятия его наследниками наследство представляет собой совокупность бессубъектных прав и обязанностей"2. Между тем теоретический тезис "бессубъектных прав" не нов. Он высказывался в свое время Виндшейдом и был подвергнут справедливой критике Шершеневичем3, который писал, что "... Все это
1 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права
(в серии "Классика российской цивилистики"). М.: Статут, 1998. С. 296.
2 Гражданское право.: Учебник. Часть III. / Под ред. А. П. Сергеева,
Ю. К. Толстого. С. 507.
3 См.: Шершеневич Г. Ф. Общая теория права: Учеб. пособие. В 2-х т.
Т. 2. Вып. 2—4. М.: Изд-во "Юридический колледж МГУ", 1995. С. 173.
19
рассуждение покоится на основном недоразумении, будто человек и субъект права одно и то же. Но это неверно. Если наблюдаются случаи, когда права не связаны с определенным человеком, это еще не значит, что они не связаны с определенным субъектом. Все учение о бессубъектных субъективных правах, как таящее в себе внутреннее противоречие, не нашло себе поддержки в гражданском правоведении..."1.
Представляется, что на сегодняшний день имеются дополнительные доводы в пользу мнения Шершеневича. Во-первых, определение "лежачего наследства" как "совокупности бессубъектных прав и обязанностей" противоречит буквальному пониманию наследства, данному в ст. 1112 ГК РФ ("В состав наследства входят <...> вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности..."). Во-вторых, понятие "бессубъектности" подразумевает полное отсутствие субъекта гражданских прав и обязанностей. В случае же "лежачего наследства" такой субъект есть (наследники по закону, наследники по завещанию или государство), но он еще не приобрел статус титульного собственника, что не влечет, однако, отсутствия статуса "субъекта". В-третьих, если использовать довод "от противного", то обнаруживается противоречие в логике ученых, высказывающих одновременно мнение о первом этапе правоотношения с момента открытия наследства и мнение о "бессубъектности" наследства на этом этапе. Само понятие правоотношения подразумевает существование субъекта права. Следовательно, если говорить об этапе правоотношения, то следует признать существование хотя бы одного субъекта этого правоотношения. Совершенно прав Шершеневич, утверждая, что "... юридическое отношение предполагает прежде всего субъектов отношения: того или тех, которым предписывается известное поведение, и того, или тех, которые получают известную выгоду от соблюдения предписанного поведения ..."2.
Открытие наследства происходит со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть. Понятие открытия наследства является основополагающим в теории наследственного права. Поэтому немаловажное значение приобретает точное определение времени и момента открытия наследства. Днем открытия наследства указывается день смерти гражданина. Если гражданин объявлен умершим решением суда, то днем открытия наследства (не днем смерти!) будет день вступления в законную силу такого решения суда. Бывают случаи, когда умершим объявляется гражданин, пропавший без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью (например, член экипажа, пропавший с борта судна в открытом океане и др.) или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая (например, альпинист, попавший под лавину или пассажир самолета, потерпевшего катастрофу, и пр.). Тогда днем смерти такого гражданина может быть признан день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда. Известно, что понятие "день" включает в себя часы и минуты и определяется календарной датой. Чтобы отличить одну дату от другой необходимо зафиксировать точное время смерти человека, если это не касается случаев определения дня смерти по решению суда.
Момент смерти определяется в соответствии со ст. 9 Закона РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 "О трансплантации органов и (или) тканей человека"1. При этом должны быть получены бесспорные доказательства факта смерти, зафиксированного консилиумом врачей-специалистов. Заключение о смерти дается на основе констатации необратимой гибели всего головного мозга (смерть мозга), установленной в соответствии с процедурой, утвержденной Министерством здравоохранения РФ. Эта процедура должна засвидетельствовать однозначное наступление биологической (прекращение биологической деятельности в клетках и тканях организма), а
1 Шершеневич Г. Ф. Указ. соч. С. 174.
2 Там же. С. 169.
1 См.: Ведомости РФ. 1993. № 2. Ст. 62.
20
21
не клинической смерти, когда лишь прекращается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, но сохраняется жизнеспособность остальных частей организма и возможность возвращения к нормальному его функционированию.
Факт наступления смерти фиксируется в свидетельстве о смерти, которое выдается органами записи актов гражданского состояния (ЗАГС) и должно содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство, дату и место смерти; дату составления и номер записи акта о смерти; место государственной регистрации смерти (наименование органа ЗАГС, которым произведена государственная регистрация смерти); дату выдачи свидетельства о смерти.
Основаниями для государственной регистрации смерти являются: документ установленной формы о смерти, выданный медицинской организацией или частнопрактикующим врачом; решение суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим, вступившее в законную силу; документ, выданный компетентными органами, о факте смерти лица, необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании закона о реабилитации жертв политических репрессий.
Государственная регистрация смерти производится органом ЗАГС по последнему месту жительства умершего, месту наступления смерти, месту обнаружения тела умершего или по месту нахождения организации, выдавшей документ о смерти. В случае если смерть наступила на судне, в поезде, в самолете или в другом транспортном средстве во время его следования, государственная регистрация смерти может быть произведена органом ЗАГС, расположенным на территории, в пределах которой умерший был снят с транспортного средства. В случае если смерть наступила в экспедиции, на полярной станции или в отдаленной местности, в которой нет органов ЗАГС, государственная регистрация смерти может быть произведена в ближайшем к фактическому месту смерти органе ЗАГС.
Следует также знать, что регистрация смерти производится на основании заявления. При этом заявить о смерти 22
устно или в письменной форме в орган ЗАГС обязаны: супруг (супруга), другие члены семьи умершего, а также любое другое лицо, присутствовавшее в момент смерти или иным образом информированное о наступлении смерти; медицинская организация или учреждение социальной защиты населения в случае, если смерть наступила в период пребывания лица в данных организации или учреждении; учреждение, исполняющее наказание, в случае, если смерть осужденного наступила в период отбывания им наказания в местах лишения свободы; орган внутренних дел в случае, если смерть осужденного наступила вследствие приведения в исполнение исключительной меры наказания (смертной казни); орган дознания или следствия в случае, если проводится расследование в связи со смертью лица или по факту смерти, когда личность умершего не установлена; командир воинской части в случае, если смерть наступила в период прохождения лицом военной службы. Само заявление о смерти должно быть сделано не позднее чем через три дня со дня наступления смерти или со дня обнаружения тела умершего1. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. К наследованию призываются наследники каждого из них. Такие наследники называются коммориентами (от лат. commorientes — умершие в одно время). Как уже говорилось ранее, значение здесь имеет только календарная дата, а не количество часов, отделяющих смерть одного человека от смерти другого. Fractionem diei поп recipit lex (закон не принимает в расчет частей суток), поэтому даже если один человек умер в 01.00, а другой в 23.50 этих же суток, то они признаются коммориентами и не наследуют друг после друга. И наоборот, если один умер в 23.58, а другой в 00.10 следующих суток, то
1 См.: Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ (в ред. от 29 апреля 2002 г.) "Об актах гражданского состояния" (принят ГД ФС РФ 22 октября 1997 г.) // Российская газета. 1997. № 224; СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340.
23
второй будет считаться наследником первого, если это предусмотрено законом или завещанием первого.
Местом открытия наследства (следует отметить, что по сравнению с ГК РСФСР (1964 г.) ныне действующая норма Кодекса о месте открытия наследства текстуально значительно расширена и содержит ряд законодательных новелл, которые ранее были известны лишь в теории и практике наследственного права) является последнее место жительства наследодателя, которым признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. При этом местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов. Федеральным законом установлено более конкретное определение места жительства1. Им могут быть жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и др.), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ. "Наличие соответствующего жилого помещения подтверждается фактом регистрации гражданина органами внутренних дел"2.
1 См.: Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 "О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребы
вания и жительства в пределах Российской Федерации" // Российская
газета. 1993. № 152; Ведомости РФ. 1993. № 32. Ст. 1227.
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 января 1998 г.
№ 2-П "По делу о проверке конституционности положений частей
первой и третьей статьи 8 Федерального закона от 15 августа 1996 года
"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию" в связи с жалобой гражданина А. Я. Аванова" // Российс
кая газета. 1998. № 17; СЗ РФ. 1998. № 4. Ст. 531; Вестник Конституци
онного Суда РФ. 1998. № 2.
24
I/ it
Не следует путать место жительства с местом пребывания, которым считается гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, больница, другое подобное учреждение, а также жилое помещение, не являющееся местом жительства гражданина, где он проживает временно. Место пребывания, таким образом, не может считаться местом открытия наследства.
В целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданином РФ его прав и свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом, а в частности и для документального определения последнего места жительства наследодателя, в России введен регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ. Согласно этому учету граждане РФ обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. При этом следует учитывать, что регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией РФ, законами РФ, конституциями и законами республик в составе Российской Федерации. Регистрация гражданина РФ по месту жительства происходит в следующем порядке. Гражданин РФ, изменивший место жительства, обязан не позднее семи дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться к должностному лицу, ответственному за регистрацию, с заявлением по установленной форме. При этом он должен предъявить паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность гражданина, документ, являющийся основанием для вселения гражданина в жилое помещение (ордер, договор, заявление лица, предоставившего гражданину жилое помещение, или иной документ), или его надлежаще заверенную копию. Орган регистрационного учета, в свою очередь, обязан зарегистрировать гражданина по месту жительства не позднее трех дней со дня предъявления им документов на регистрацию.
25
От определения места открытия наследства зависит определение органа нотариата (государственной нотариальной конторы или конкретного нотариуса, занимающегося частной практикой), который будет вести единое наследственное дело после смерти наследодателя, независимо от места нахождения наследственного имущества. В реальной жизни возникают ситуации, когда у наследодателя в собственности находились объекты недвижимого и движимого имущества, расположенные в разных городах и даже странах. Наследники одной очереди могут проживать в разных населенных пунктах, которые отделены друг от друга тысячами километров. Естественно, каждый из них будет заинтересован в ведении наследственного дела по своему месту жительства или пребывания, для того чтобы избежать материальных расходов, связанных с поездками к нотариусу в другом населенном пункте, или с расходами и проблемами, вызванными поисками представителя своих интересов в отдаленном городе.
Между тем нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах, вправе совершать все нотариальные действия, предусмотренные Основами законодательства РФ о нотариате (утв. ВС РФ 11 февраля 1993 г. № 4462-1; с изм. от 30 декабря 2001 г.)1, выдавать свидетельства о праве на наследство и принимать меры к охране наследственного имущества. При отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы совершение названных нотариальных действий поручается совместным решением органа юстиции и нотариальной палаты одному из нотариусов, занимающихся частной практикой. Нотариальный округ (территория деятельности нотариуса) устанавливается в соответствии с административно-территориальным делением Российской Федерации. В городах, имеющих районное или иное административное деление, нотариальным округом является вся территория соответствующего города. Нотариус должен иметь место для совершения нотариальных действий
Ведомости РФ. 1993. № 10. Ст. 357; Российская газета. 1993. № 49.
26
в пределах нотариального округа, в который он назначен на должность. Территория деятельности нотариуса может быть изменена совместным решением органа юстиции и нотариальной палаты. Каждый гражданин для совершения нотариального действия вправе обратиться к любому нотариусу, за исключением случаев, предусмотренных Основами законодательства РФ о нотариате. По общему правилу в случае, когда в соответствии с законодательством РФ нотариальное действие должно быть совершено в определенной нотариальной конторе, место его совершения определяется в порядке, устанавливаемом Минюстом России. Тем не менее, если гражданин обратился к нотариусу и тот совершил нотариальное действие за пределами своего нотариального округа, это не влечет признания недействительности этого действия. Так, например, нотариус вправе выехать в другой нотариальный округ для удостоверения завещания в случае тяжелой болезни завещателя при отсутствии в нотариальном округе в это время нотариуса. У нотариуса есть право отказа в совершении нотариального действия, если действие подлежит совершению другим нотариусом.
Основами законодательства РФ о нотариате (ст. 64) установлено императивное правило, что только нотариус по месту открытия наследства в соответствии с законодательством РФ вправе принимать заявления о принятии наследства или об отказе от него. Заявление о принятии наследства или об отказе от него должно быть сделано в письменной форме. Если имущество наследодателя или его часть находится не в месте открытия наследства, то нотариус по месту открытия наследства посылает нотариусу (а если в этом населенном пункте нет нотариуса, то должностному лицу соответствующего органа исполнительной власти, совершающему нотариальное действие) по месту нахождения наследственного имущества поручение о принятии мер к его охране. Тот же нотариус по месту открытия наследства, кто принял заявление о принятии наследства и завел наследственное дело, выдает свидетельство о праве на наследство по пись-
27
менному заявлению наследников. Такая процедура обеспечивает ведение единого дела о наследстве после смерти умершего в делопроизводстве одной нотариальной конторы или одного нотариуса, занимающегося частной практикой, во избежание двойственности выдачи свидетельств о праве на наследство разным наследникам на одно и то же имущество. Этот порядок исключает возможность возникновения в последующем споров о приоритете прав наследников, обратившихся в разные нотариальные конторы за оформлением наследства.
Таким образом, для определения места открытия наследства (места жительства наследодателя) наследник должен предъявить нотариусу справку органа регистрационного учета (как правило, отделения паспортного стола ОВД) о регистрации наследодателя по последнему месту жительства.
Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. Естественно, что для определения места открытия наследства в этом случае необходимо совершение ряда фактических и юридических действий. Полномочиями и соответствующей компетенцией для выяснения истины в данном вопросе обладает только суд, но не органы нотариата, являющиеся органами бесспорной юрисдикции. Следовательно, для определения места открытия наследства наследники должны обратиться в суд общей юрисдикции и получить решение суда, которое и будет для нотариуса документальным основанием открытия наследственного дела.
28
В завершение рассмотрим пример. Место жительства наследодателя на момент смерти неизвестно. Наследодатель в нарушение требований гражданского законодательства не вставал на регистрационный учет по месту жительства и его паспорт не содержит соответствующих отметок. Тем не менее наследодатель на момент смерти являлся титульным собственником квартиры в Санкт-Петербурге (600 000 руб.1, квартиры в Москве (650 000 руб.), квартиры (500 000 руб.), гаража (150 000 руб.) и автомобиля (120 000 руб.), находящихся в Архангельске. Исходя из буквального прочтения нормы закона, следует определить местом открытия наследства город Москву. Именно там находится самая ценная часть недвижимого имущества, принадлежавшего наследодателю. В Архангельске же находятся две самостоятельные части (квартира и гараж), которые по совокупности хотя и равны стоимости квартире в Москве, но по отдельности (как части) каждая из них обладает меньшей ценностью. Движимое имущество в данном примере в расчет не принимается.
При равенстве рыночной стоимости объектов недвижимости (или движимого имущества) возникает спорная ситуация, которая должна разрешаться путем урегулирования отношений между нотариусами, принявшими заявления от разных наследников. Представляется, что наследственное дело подлежит ведению в той нотариальной конторе, куда наследники обратились первыми. Нотариус в ином населенном пункте, принимающий заявление от наследника, должен предварительно убедиться, что наследственное дело не заведено в другой нотариальной конторе. Естественно, такая обязанность возлагается на нотариуса, только если у него будет информация о составе и стоимости всех частей наследства.
И, наконец, бывают случаи, когда имущество наследодателя разбросано не только по разным городам, но и по раз-
1 Стоимость здесь и далее — рыночная. — Прим. автора.
29
ным государствам. Тогда первоначально следует определить право, подлежащее применению к отношениям по наследованию. В этом случае отношения по наследованию должны определяться по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, если иное не предусмотрено ГК РФ (ст. 1224). Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, — по российскому праву.
Кроме того, странами Содружества Независимых Государств урегулированы отношения по наследственному праву в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в Минске 22 января 1993 г., вступила в силу 19 мая 1994 г., для Российской Федерации 10 декабря 1994 г.)1. Часть V "Наследование" Конвенции устанавливает принцип равенства граждан каждой из договаривающихся сторон, согласно которому граждане могут наследовать на территориях других договаривающихся сторон имущество или права по закону или по завещанию на равных условиях и в том же объеме, как и граждане данной договаривающейся стороны. Право наследования имущества определяется по законодательству договаривающейся стороны, на территории которой наследодатель имел последнее постоянное место жительства. Исключение сделано для недвижимого имущества, право наследования которого определяется по законодательству договаривающейся стороны, на территории которой находится это имущество. В Конвенции определена компетенция по делам о наследстве. Согласно нормам Конвенции производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести учреждения договаривающейся стороны, на терри-
тории которой имел место жительства наследодатель в момент своей смерти, а по делам о наследовании недвижимого имущества — учреждения договаривающейся стороны, на территории которой находится имущество. Такая компетенция установлена и при рассмотрении споров, возникающих в связи с производством по делам о наследстве.
Невозможно представить себе появление наследства без собственно наследодателя. Проанализировав легальные определения понятий наследования и открытия наследства (п. 1 ст. 1110 и ст. 1113 ГК РФ), можно с уверенностью утверждать, что наследодателем может быть только физическое лицо — гражданин. При этом следует учитывать равнозначность понятий "физическое лицо" и "гражданин" (п. 2 ст. 1 ГК РФ), а также то, что правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законодательством (п. 1 ст. 2 ГК РФ). "Это норма международного частного права, которая должна действовать с учетом более полного регулирования в данной области, установленного законами Российской Федерации, а также заключенными Россией международными договорами"1. Не вызывает сомнений, что на сегодняшний день наследодателем по гражданскому законодательству России могут быть только физические лица, в том числе граждане России, иностранные граждане, граждане с двойным и более гражданством и лица без гражданства (апатриды). Что касается юридических лиц, то они не умирают, а ликвидируются с прекращением правоспособности в момент завершения ликвидации (п. 3 ст. 49 ГК РФ). В отношении реорганизации юридических лиц ГК РФ предусмотрены иные последствия, нежели наследование (ст. 57) ГК РФ — в частности, в случае
1 Бюллетень международных договоров. 1995. № 2; СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472; Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ "Содружество". 1993. № 1.
30
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (Часть первая) / Под ред. О. Н. Садикова. М.: Юрид. фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 1997.
31
реорганизации юридического лица право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам — правопреемникам реорганизованного юридического лица (п. 2 ст. 218 ГК РФ). Следовательно, наследодателями юридические лица быть не могут, и нормы наследственного права на них как наследодателей не распространяются.
Для того чтобы наследники по закону смогли получить наследство после смерти наследодателя, последний не должен обладать полной дееспособностью. Мало того, наследство открывается и после смерти полностью недееспособного человека. Другая ситуация возникает при получении наследства наследниками по завещанию. Для того чтобы возникло само основание наследования необходимо отсутствие пороков у завещания как у односторонней сделки. Следовательно, при составлении завещания наследодатель должен обладать полной дееспособностью. В противном случае возможно признание завещания недействительной сделкой по основаниям, влекущим либо ничтожность (ст. 171, ст. 172 ГК РФ) либо оспоримость (ст. 175, ст. 176, ст. 177 ГК РФ) сделки. Согласно п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Если рассматривать последствия совершения такого недействительного завещания, то очевидно, что смысла в его составлении не имеется и наследодателями по завещанию недееспособный или ограничено дееспособный быть не могут. В то же время составить завещание такие лица вправе, и ограничений в совершении таких действий законодательством не установлено.
Выяснив, кто может быть наследодателем, определимся с понятием круга наследников и очередей наследников. Расположение терминов в таком порядке не случайно, ибо пето est heres viventis (никто не является наследником еще живущего). Пока жив человек, у него не может быть наследников ни по закону, ни по завещанию. Сам статус наследника может быть получен субъектом права только после открытия
32
наследства. С другой стороны, один субъект может быть одновременно наследником нескольких наследодателей и по нескольким основаниям. Естественно, что и статусом наследника может обладать только существующий на момент открытия наследства субъект права (за одним исключением — лица, зачатые при жизни наследодателя, также будут наследниками, если родились живыми после открытия наследства).
Таким образом, к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ). В этой норме закона нашел свое выражение древний принцип отнесения к наследникам nati et nascituri (лиц, уже родившихся, и тех, которые должны родиться в будущем).
Несколько слов следует сказать о наследниках, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после его смерти. Определяющим в отнесении такого лица к наследникам будет факт его зачатия при жизни наследодателя. При этом не следует забывать, что такой наследник может наследовать как по закону, так и по завещанию.
Если это heres natus (наследник по рождению, т. е. имеющий право на наследство ввиду происхождения по нисходящей линии от наследодателя) или heres legitimus (законный наследник), то кроме указанного ранее факта необходимо будет подтвердить и факт родственных отношений, т. е. определить очередь такого наследника. Нормами Семейного кодекса РФ (далее — СК РФ) определено, что права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке (ст. 47 СК РФ). Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения — на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств.
33
Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке.
Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в орган ЗАГС совместного заявления отцом и матерью ребенка; в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав — по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, при отсутствии такого согласия — по решению суда. При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган ЗАГС во время беременности матери. Запись о родителях ребенка производится после рождения ребенка (ст. 48 СК РФ).
В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. В этих случаях, а также в отношении детей, родившихся после введения в действие СК РФ (т. е. 1 марта 1996 г. и после этой даты), суд, исходя из ст. 49 СК РФ, принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица. К таким доказательствам относятся любые фактические данные, установленные с использованием средств доказывания, перечисленных
34
в ст. 49 ГПК РСФСР (ст. 55 ГПК РФ). В отношении детей, родившихся до введения в действие СК РФ, суд, решая вопрос об отцовстве, должен руководствоваться ч. 2 ст. 48 Кодекса о браке и семье (КоБС) РСФСР, принимая во внимание совместное проживание и ведение общего хозяйства матерью ребенка и ответчиком до рождения ребенка, или совместное воспитание либо содержание ими ребенка, или доказательства, с достоверностью подтверждающие признание ответчиком отцовства. Поскольку законом не установлен срок исковой давности по делам данной категории, отцовство может быть установлено судом в любое время после рождения ребенка1. И, наконец, в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке по правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством (ст. 50 СК РФ). Такой факт может быть установлен судом по правилам особого производства на основании всесторонне проверенных данных, при условии, что не возникает спора о праве. Если такой спор возникает (например, по поводу наследственного имущества), заявление оставляется судьей без рассмотрения и заинтересованным лицам разъясняется их право на предъявление иска на общих основаниях (ст. 246 ГПК РСФСР, ч. 3 ст. 263 ГПК РФ). В отношении детей, родившихся до 1 октября 1968 г. от лиц, не состоявших в браке между собой, суд вправе установить факт признания отцовства в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, при условии, что ребенок находился на иждивении этого лица к моменту его смерти либо ранее (ст. 3 Закона об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье, ст. 9 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 октября 1969 г.).
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9 "О применении судами Семейного кодекса РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов" // Российская газета. 1996. № 212; ВВС РФ. 1997. № 1.
35
Учитывая, что СК РФ, так же как и КоБС РСФСР, не исключает возможности установления происхождения ребенка от лица, не состоящего в браке с его матерью, в случае смерти этого лица, суд вправе в порядке особого производства установить факт отцовства. Такой факт может быть установлен в отношении детей, родившихся 1 марта 1996 г. и позднее, при наличии доказательств, с достоверностью подтверждающих происхождение ребенка от данного лица (ст. 49 СК РФ), а в отношении детей, родившихся в период с 1 октября 1968 г. до 1 марта 1996 г., — при наличии доказательств, подтверждающих хотя бы одно из обстоятельств, перечисленных в ст. 48 КоБС РСФСР1.
Во всех указанных случаях при подготовке дел об установлении отцовства к судебному разбирательству и в ходе рассмотрения дела судья (суд) в необходимых случаях для разъяснения вопросов, связанных с происхождением ребенка, вправе с учетом мнения сторон и обстоятельств по делу назначить экспертизу. Заключение экспертизы по вопросу о происхождении ребенка, в том числе проведенной методом "генетической дактилоскопии", в силу ст. 78 ГПК РСФСР (ч. 2 ст. 67 ГПК РФ) является одним из доказательств, которое должно быть оценено судом в совокупности с другими имеющимися в деле доказательствами, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 56 ГПК РСФСР (ст. 85 ГПК РФ) никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы2.
Что же касается heres factus ("созданные" наследники, т. е. по завещанию) или heres actu (лицо, ставшее наследником по назначению покойного, сделанному им при жизни), то для них следует применять правила для вычисления такого срока по аналогии с приведенными нормами семейного законодательства с учетом физиологических возможностей чело-
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О применении су
дами Семейного кодекса РФ при рассмотрении дел об установлении
отцовства и о взыскании алиментов".
2 Там же.
36
века. На основании вышеизложенного представляется, что срок, прошедший с момента смерти наследодателя до момента рождения наследника по завещанию, не должен превышать 300 дней.
Как уже говорилось выше, понятие "граждане" — это собирательный термин в гражданском праве, которым охватываются такие категории физических лиц, как граждане России, граждане с двойным и более гражданством, иностранцы и апатриды. Указанные лица могут наследовать и по закону, и по завещанию. По широте статуса наследника с физическими лицами можно сравнить лишь государство, которое может быть наследником как по завещанию, так и по закону в случае наследования выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ).
Все остальные субъекты — юридические лица, существующие на день открытия наследства, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации могут призываться к наследованию лишь по завещанию (п. 2 ст. 1116 ГК РФ). Представляется, что упоминание законодателем о необходимости существования юридических лиц далеко не случайно. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания (п. 2 ст. 51 ГК РФ) и прекращается в момент завершения его ликвидации (п. 8 ст. 63 ГК РФ). Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Следовательно, наследодатель может завещать свое имущество юридическому лицу, запись о котором еще не внесена в указанный реестр на момент составления завещания. Однако наследником это юридическое лицо по такому завещанию может стать лишь тогда, когда дата внесения записи о регистрации в реестр предшествует дате открытия наследства. В противном случае оно исключается из круга наследников.
Представляется правильным мнение о том, что данное требование о юридическом существовании должно распрос-
37
траняться и на публичные образования, которые указаны в п. 1 ст. 1116 ГК РФ1. Безусловно, что к Российской Федерации, ее субъектам: республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономным областям, автономным округам, а также городским, сельским поселениям и другим муниципальным образованиям, которые выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами, должны применяться нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов (ст. 124 ГК РФ). Из перечня лиц, указанных в ст. 1116 ГК РФ, сюда не включены иностранные государства и международные организации, однако при наследовании на них распространяются требования п. 1 ст. 1124 ГК РФ. Следовательно, при наследовании недвижимого имущества, внесенного в государственный реестр РФ, и при наследовании после смерти наследодателя, имевшего последнее место жительства в Российской Федерации, отношения регулируются российским правом. Поэтому любое heredipeta (лицо, претендующее на наследство; искатель наследства) должно доказать наличие статуса наследника, т. е. доказать свое физическое и юридическое существование на момент открытия наследства.
Другое дело, что на практике определение факта существования на момент открытия наследства вызовет немалые трудности. Ведь если этот факт не будет подтвержден документально, то он будет отнесен в разряд factum probandum (факт, который следует доказать). Поэтому установление такого факта возможно только в судебном порядке.
Подводя итог сказанному, очевиден вывод, что круг наследников по закону определяется законом, а по завещанию — самим наследодателем в тексте завещания. При этом статус
наследников приобретается не всеми лицами, а лишь теми, кто удовлетворяет требованиям закона.
Очереди наследников существуют только при наследовании по закону, и их общее количество достигает восьми. Состав каждой очереди формируется на основании прямого указания закона и зависит от степени родства. Более подробно об очередях будет сказано ниже. Рассказ о наследниках был бы неполным без упоминания о недостойных наследниках (ст. 1117 ГК РФ), к которым относятся перечисленные в законе категории граждан, которые совершили противоправные действия. Здесь важно упомянуть о четырех моментах.
Во-первых, абсолютно недостойными наследниками (т. е. отстраненными от наследования и по закону, и по завещанию) являются граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства. Естественно, такие обстоятельства должны быть установлены или подтверждены в судебном порядке. Например, это могут быть такие действия, как убийство, обман, принуждение, насилие, угроза, подделка документов и пр. Однако те граждане, которым наследодатель даже после утраты ими права наследования все-таки завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Следует согласиться с тем, что по сравнению с ранее действовавшим законодательством (ст. 531 ГК РСФСР) уточнена правовая квалификация действий, на основании которых наследник признается недостойным1. Если ранее речь шла только о "противозаконных действиях", то теперь законодатель говорит об "умышленных противоправ-
1 См: Ярошенко К. Новое законодательство о наследовании // Хозяйство и право. 2002. № 2 (301). С. 23.
38
1 См: Ярошенко К. Указ. соч. С. 23.
39
ных действиях". Следовательно, в действиях наследника должен быть обнаружен умысел на их противоправные последствия, т. е. лицо должно осознавать свои действия, предвидеть или предполагать возможность или неизбежность наступления неблагоприятных последствий своих действий. Истины ради нужно отметить, что в данном случае можно говорить только о новелле законодательной, но не о новелле правоприменительной, так как закон только придал нормативную форму правилу, которое уже давно применялось судами. Так, в п. 2 постановления Пленума ВС РСФСР от 23 апреля 1991 г. № 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании", указано, что "при рассмотрении споров о наследовании лиц, которые в силу ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР могут быть признаны не имеющими права наследовать, необходимо иметь в виду, что их противозаконные действия, способствовавшие призванию к наследованию, установленные приговором суда, являются по смыслу указанной статьи основанием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий (в ред. постановления Пленума ВС РФ от 25 октября 1996 г. № 10). В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, правило, предусмотренное ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР, неприменимо"1. Поэтому и ранее, и сейчас "осуждение за неосторожное убийство к отстранению наследника от наследства не приведет"2. Абсолютной новеллой является другое правило. Ранее ст. 531 ГК РСФСР указывала на недостойность наследника, если противозаконные действия он совершал только в своих интересах (т. е. способствовал призванию самого себя к наследованию). Теперь же наследник также признается недостойным, если он свои противоправные действия совершал не только в своих, но и в интересах других лиц (т. е. способствовал призванию других лиц к наследованию или пытался способствовать увеличению причитающейся им доли наследства).
1 Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР
и РСФСР (РФ) по гражданским делам. М.: Спарк, 1994.
2 Ярошенко К. Указ. соч. С. 23.
40
Во-вторых, выделены категории граждан, которые считаются недостойными наследовать только по закону. Ими являются:
родители после детей, в отношении которых они были в
судебном порядке лишены родительских прав и не восста
новлены в этих правах ко дню открытия наследства;
граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежав
ших на них в силу закона обязанностей по содержанию на
следодателя. В отношении них должно быть вынесено соот
ветствующее судебное решение, подтверждающее этот факт.
В-трвтъих, наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, также могут быть признаны недостойными, и на них в полной мере будут распространяться негативные последствия, установленные законом.
В-четвертых, недостойными могут быть признаны и от-казополучатели (ст. 1137 ГК РФ). В этом случае и они не избегнут негативных последствий, предусмотренных законом для недостойных наследников. Так, например, когда предметом завещательного отказа было выполнение конкретной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.
В завершение хотелось бы отметить, что лица, не имеющие права наследовать или отстраненные от наследования, т. е. признанные недостойными наследниками, а также недостойные отказополучатели во всех случаях обязаны возвратить все имущество, неосновательно полученное ими из состава наследства. Юридический термин "неосновательно полученное" подразумевает применение к порядку возвращения такого имущества правила по регулированию обязательств вследствие неосновательного обогащения (ст. 1102— 1109 ГК РФ).
41
«все книги «к разделу «содержание Глав: 27 Главы: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. >