Глава I. Общие принципы
_ 1. Юридические последствия международно-противоправного деяния
_ 2. Сохранение обязанности выполнения
_ 3. Прекращение и неповторение противоправного деяния
_ 4. Возмещение
_ 5. Недопустимость ссылки на внутреннее право государства и правила
международной организации
_ 6. Объем международных обязательств, установленных нормами
о содержании ответственности
В главе определяются общие положения о правовых последствиях международно-противоправного деяния. Международные правонарушения могут существенно различаться по своей тяжести. Одни из них затрагивают лишь сравнительно незначительные интересы сторон, другие посягают на коренные права сторон, например, агрессия. Тем не менее, общие правила о правовых последствиях применимы во всех случаях.
_ 1. Юридические последствия международно-противоправного деяния
Основными юридическими последствиями международно-противоправного деяния являются обязанность несущей ответственность стороны прекратить противоправное деяние и предоставить полное возмещение за причиненный этим деянием ущерб. В тех случаях, когда противоправное деяние представляет собой серьезное нарушение обязательств, вытекающих из императивных норм международного права, оно может влечь за собой дополнительные последствия, как для несущей ответственность стороны, так и для других субъектов. В частности, все государства в таких случаях обязаны сотрудничать с целью прекращения нарушения, не признавать созданную им ситуацию законной и не оказывать помощь или содействие несущей ответственность стороне в сохранении сложившейся ситуации.
Соответствующее положение в Статьях об ответственности государств имеет следующий вид:
Статья 28. Юридически последствия международно-противоправного деяния
Приведенная статья не исключает возможности того, что международно-противоправное деяние может приводить к возникновению юридических последствий между несущим ответственность государством и лицами или образованиями, не являющимися государствами. Это следует из ст. 1, которая охватывает все международные обязательства государства, а не только обязательства в отношении других государств. Так, ответственность государства возникает в случае нарушения прав человека и других нарушений международного права, когда основным бенефициарием нарушенного обязательства является физическое или юридическое лицо или международная организация.
Государства в целом одобрили приведенную статью. Вместе с тем, было не без оснований отмечено, что название не соответствует содержанию статьи, в которой говорится, что последствия возникают именно в силу международной ответственности, а не самого международно-противоправного деяния.
_ 2. Сохранение обязанности выполнения
В случае нарушения международного обязательства центральное место занимает вопрос о статусе этого обязательства, о возможности восстановления затронутых правоотношений и их дальнейшей судьбы. Общее правило состоит в том, что юридические последствия международно-противоправного деяния не влияют на сохраняющуюся обязанность выполнения нарушенного обязательства. В результате международно-противоправного деяния между несущей ответственность стороной и другой стороной или сторонами, в отношении которых существует обязательство, возникают новые правоотношения, правоотношения ответственности. Однако это не означает прекращения правоотношений на основе принятого обязательства. Даже в том случае, если нарушившая обязательство сторона выполнит свои обязанности по прекращению противоправного поведения и по предоставлению возмещения, она продолжает быть связанной нарушенным ею обязательством.
Вопрос о сохранении обязательства, несмотря на его нарушение, решается не правом ответственности, а нормами, регулирующими действие соответствующего обязательства. Первостепенное значение для решения этого вопроса имеют относящиеся к нему положения Венских конвенций о праве договоров. В случае серьезного нарушения двустороннего договора пострадавшая сторона вправе прекратить его действие (ст. 60). Вместе с тем, в конвенциях указывается, что сам по себе факт нарушения договора не прекращает его действия. Это положение нашло отражение и в практике Международного Суда*(511).
Потерпевшая сторона может быть заинтересована в сохранении договора, несмотря на его нарушение другой стороной. В практике возникает вопрос о том, приостанавливает ли правонарушение течение срока действия договора. Говорить о наличии соответствующей нормы по этому вопросу трудно. Он не часто возникал и в международной судебной практике. Пожалуй, единственным случаем, когда арбитражное решение содержит четкий ответ, является решение по делу о "Рейнбоу Уорриор". Новая Зеландия требовала возращения двух французских агентов под стражу на остров Хао, считая, что Франция должна была это сделать и содержать их там в течение оставшихся трех лет действия этого обязательства. По мнению Новой Зеландии действие обязательства не прекратилось, поскольку время, в течение которого длилось нарушение, не должно засчитываться в срок действия обязательства. Однако арбитраж занял иную позицию, сочтя, что обязательство действовало в течение согласованного срока, который истек*(512).
Если действие договора правомерно прекращено по причине его нарушения, это не затрагивает прав, которые возникли на основе договора до его прекращения. При рассмотрении дела "Габчиково-Надьмарош" Венгрия признала, что юридические последствия прекращения ею действия Договора 1977 г. по причине его нарушения Словакией не затрагивают существующих прав обеих сторон*(513). Решив, что Договор остается в силе, Суд не затронул данный вопрос. Нарушение обязательств из обычных норм общего международного права еще в меньшей мере может влиять на их обязательную силу.
В Статьях об ответственности государств рассматриваемому вопросу посвящено следующее положение:
Статья 29. Сохранение обязанности выполнения
Статья не вызвала замечаний со стороны правительств.
_ 3. Прекращение и неповторение противоправного деяния
Несущая ответственность сторона должна в первую очередь прекратить противоправное деяние, а в случае необходимости представить соответствующие гарантии неповторимости подобных деяний. Прекращение зачастую оказывается главной проблемой в случае международного правонарушения. Свидетельством тому может служить практика Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, которые в случае серьезных правонарушений международного права требуют в первую очередь прекратить соответствующее деяние. Показательна в этом плане также практика урегулирования споров в рамках такой организации, как ВТО. Она свидетельствует, что основное внимание уделяется не столько возмещению ущерба, сколько прекращению соответствующего деяния. Этот момент нашел отражение и в уставных документах Организации*(514).
Прекращение касается всех длящихся противоправных деяний, независимо от того, представляет ли оно собой действие или бездействие. В решении по делу "Рейнбоу Уорриор" арбитраж указал "два неразрывно связанных существенных условия", которые необходимы для возникновения требования о прекращении противоправного деяния. Во-первых, "противоправное деяние должно иметь длящийся характер". Во-вторых, "нарушенная норма в момент предъявления требования должна находиться в силе"*(515).
Как уже отмечалось, прекращение противоправного деяния является первым требованием в отношении ликвидации его последствий. Вместе с возмещением ущерба оно представляет одно из двух общих последствий международно-противоправного деяния. Вместе с тем, возмещение, во многих случаях имеющее важное значение, может и не быть центральным вопросом в споре. Этот момент нашел отражение и в практике Международного Суда*(516).
Задача прекращения - пресечь нарушение международного права и обеспечить действенность международного обязательства. Значение этого момента высоко оценивается в Комментарии к Статьям об ответственности государств: "Таким образом, обязанность несущего ответственность государства по прекращению деяния защищает как интересы потерпевшего государства или государств, так и интересы международного сообщества в целом в сохранении верховенства права и опоре на этот принцип".
Вопрос о прекращении нередко возникает во взаимосвязи с вопросом о возмещении, особенно с вопросом о реституции. Более того, прекращение может быть неотделимо от реституции. Примером могут служить случаи освобождения заложников или возвращения здания дипломатического представительства.
В Статьях об ответственности государств рассматриваемому вопросу посвящено следующее положение:
Статья 30. Прекращение и неповторение
В приведенной статье указаны две самостоятельные и вместе с тем взаимосвязанные обязанности, возникающие в связи с нарушением международного обязательства - прекращение противоправного деяния и предоставление заверений и гарантий неповторения. Обе обязанности имеют целью восстановление и исправление правоотношений, затронутых правонарушением. При этом, как уже отмечалось, необходимым условием является сохранение в силе основного обязательства. Если в результате нарушения это обязательство прекращает существование, то не возникает и обязанность прекратить деяние и дать заверения о неповторении*(517).
Прекращение касается всех противоправных деяний длящегося характера и, как подчеркивается в арбитражной практике, "независимо от того, является ли поведение государства действием или бездействием, ...поскольку могут быть ситуации, когда прекращение заключается в том, что государство воздерживается от совершения определенных действий..."*(518) Хотя в большинстве случаев обязанность прекратить противоправное деяние относится к длящимся деяниям, но она касается и ситуаций, когда сторона нарушала обязательство несколько раз и есть основания полагать возможность повторных нарушений. Такие ситуации охватываются приведенной статьей - выражение "если оно продолжается".
Проект рассматриваемой статьи в целом был положительно оценен правительствами. Дискуссия развернулась лишь в отношении пункта о заверениях и гарантиях. При обсуждении проекта в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи ООН высказывалось мнение, что гарантии неповторения требуются не только в тех случаях, когда имеет место повторение противоправного деяния, но и тогда, когда есть угроза его повторения или же когда нарушение является особенно серьезным, даже если опасность повторения представляется минимальной*(519). Особую позицию по этому вопросу заняли США, представитель которых утверждал, что соответствующее положение не носит характера нормы права.
Этот вопрос обстоятельно обсуждался Международным Судом ООН при рассмотрении дела братьев Ла Гранд. Речь шла о нарушении Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г. в результате неуведомления консула об уголовном процессе над его гражданами. Германия добивалась получения от США заверений и гарантий относительно способов соблюдения Конвенции в будущем. США утверждали, что предоставление таких заверений или гарантий выходит за рамки Конвенции и что Суд не вправе их требовать. Право Германии ограничивается получением извинений. Кроме того, какие-либо заверения или гарантии не представляются уместными с учетом серьезных мер, принятых США в целях обеспечения того, чтобы в будущем федеральные должностные лица и должностные лица штатов соблюдали положения Конвенции.
Суд определил, что извинение недостаточно в любом случае, когда иностранный гражданин был "подвергнут содержанию под стражей в течение длительного времени или приговорен к суровому наказанию" без надлежащего консульского уведомления. Тем не менее, в свете предоставленной США информации относительно мер, принятых с целью обеспечения соблюдения Конвенции в будущем, Суд постановил, "что заявленное Соединенными Штатами обязательство обеспечить осуществление конкретных мер, принятых с целью выполнения его обязательств по пункту 1b статьи 36, следует рассматривать в качестве удовлетворяющего ходатайство Германии о предоставлении общего заверения неповторения"*(520). Как видим, Суд признал, что положение пункта 1b статьи 36 носит правовой характер и порождает соответствующие обязательства для государств. Не могу не отметить, что в тех случаях, когда дело касается их собственных интересов, США активно добиваются соответствующих гарантий*(521).
Думается, что позиция США в какой-то мере нашла отражение в комментарии к ст. 36, где говорится, что "заверения и гарантии неповторения не всегда являются уместными... Об исключительном характере этих мер свидетельствуют слова "если того требуют обстоятельства"... Обязанность несущего ответственность государства в отношении предоставления заверений и гарантий неповторения сформулирована достаточно гибко, чтобы избежать предъявления чрезмерных или избыточных претензий...". Представляется, что требование о заверениях и гарантиях неповторения не дают простора для злоупотреблений со стороны пострадавшего от правонарушения.
Заверения предоставляются в устной или письменной форме. Что же касается гарантий, то здесь требуется принятия соответствующих превентивных мер с целью недопушения повторения нарушения. Что касается вида гарантий, то международная практика разнообразна. В одних случаях потерпевшая сторона требует гарантий без уточнения их вида. В других случаях указываются необходимые меры.
В деле братьев Ла Гранд Суд оговорил, что обязательство предоставить гарантии "может быть осуществлено различными способами. Выбор средств должен осуществляться Соединенными Штатами". Суд также отметил возможность того, что государство может быть не в состоянии предоставить надежную гарантию неповторения*(522). Решение вопроса зависит от характера нарушенного обязательства.
_ 4. Возмещение
Возмещение всегда связывается с правонарушением. Ubiqunque est injuria, ibi damnum sequitur - где правонарушение, там и возмещение. Никто не может извлекать выгоду из своего правонарушения (nullus commodum potest de injuria sua propria). В международном праве несущая ответственность сторона обязана предоставить полное возмещение вреда, причиненного международно-противоправным деянием. Понятие вреда включает любой материальный или моральный ущерб, нанесенный международно-противоправным деянием.
Если первой обязанностью правонарушителя является прекращение противоправного деяния, то второй является возмещение причиненного вреда. Общая норма по этому вопросу была изложена Постоянной палатой международного правосудия при рассмотрении дела о фабрике в г. Хожуве: "Является принципом международного права то, что нарушение обязательства влечет за собой обязанность обеспечить возмещение в адекватной форме. В связи с этим возмещение является необходимым дополнением к неприменению конвенции, и в самой конвенции нет никакой необходимости указывать на это. Разногласия относительно возмещения, которое может причитаться по причине неприменения конвенции, вследствие этого являются разногласиями, связанными с ее применением"*(523). Эта выдержка неоднократно цитировалась, подтверждалась и применялась Международным Судом ООН*(524).
В том же деле Палата конкретизировала содержание обязанности возмещения: "Основной принцип, содержащийся в самом понятии противоправного деяния - принцип, который, как представляется, установлен международной практикой и, в частности, решениями арбитражных судов, - состоит в том, что возмещение должно, насколько это возможно, ликвидировать все последствия противоправного деяния и восстановить ситуацию, которая по всей вероятности, существовала бы, если бы это деяние не было совершено. Реституция натурой или, если это невозможно, выплата суммы, соответствующей размеру реституции в натуре, назначение, если есть необходимость, компенсации за понесенный ущерб, который не покрывался бы реституцией в натуре или производимой вместо нее выплатой, - таковы принципы, которые должны использоваться для определения размера компенсации, причитающейся за деяние, противоречащее международному праву"*(525).
В Статьях об ответственности государств соответствующие положения имеют следующий вид:
Статья 31. Возмещение
Как видим, возмещение должно быть "полным". Это значит, что несущее ответственность государство должно в максимально возможной мере устранить все последствия противоправного деяния и восстановить положение, которое по всей вероятности, существовало бы, не будь этого деяния. Достигается эта цель путем использования одной или нескольких форм возмещения.
В комментарии к статье говорится, что "общее обязательство по возмещению сформулировано в ст. 31 в качестве прямого следствия ответственности государства, т.е. скорее в качестве обязательства несущего ответственность государства, возникающего в результате нарушения, а не права потерпевшего государства или государств". Приведенное положение вызывает определенные сомнения. Сначала говорится, что обязательство является прямым следствием ответственности. А далее говорится об обязательстве, возникающем "в результате нарушения". В юридическом тексте подобная неточность едва ли может быть оправдана. Кроме того, обязанность правонарушителя по возмещению нельзя противопоставлять праву потерпевшего на него. Обязанности одной из сторон корреспондирует соответствующее право другой стороны. Думается, что отрицание права потерпевшего на возмещение противоречит содержанию ответственности. Должен в этой связи заметить, что приведенное положение комментария нашло поддержку у некоторых делегаций в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи ООН*(526).
Общее обязательство по возмещению возникает автоматически в рамках правоотношения ответственности. Оно не зависит от требования или протеста пострадавшей стороны.
Понятие "вред" понимается в широком смысле, как охватывающее любой ущерб, причиненный противоправным деянием. Об этом свидетельствует формулировка "любой ущерб, как материальный, так и моральный". Под материальным ущербом понимается ущерб, причиненный имуществу или другим интересам государства и его граждан, который можно определить в денежном выражении. Под моральным ущербом понимается такой, который связан с причинением боли и страданий людям или их оскорбление.
Заслуживает внимания обоснованное положение Комментария о том, что понятие ущерба "включает также нанесение ущерба юридическому интересу государства как таковому, независимо от того, может ли это рассматриваться в качестве "морального ущерба". Иными словами, под причинением ущерба понимается само нарушение права другого государства. Государство, право которого нарушено, является потерпевшим государством и не должно доказывать наличие какого-либо иного ущерба. Этот момент довольно высоко оценивается юристами. Б.Грефрат пишет: "Будучи основанным исключительно на нарушении обязательств и прав, нормативный аспект ответственности государств существенно усилен"*(527).
В русскоязычной литературе термин "моральный ущерб" подвергается критике многих авторов. П.М.Курис считает, что употребление этого термина "может создать ложное впечатление, что имеется в виду ущерб морального, а не правового характера", и поддерживает мнение тех, кто делит ущерб на материальный и нематериальный.
Как видим, речь идет не о существе понятия, а о терминологии. На многих языках термин "моральный ущерб" имеет значение, весьма близкое к нематериальному ущербу. Во имя единства международно-правовой терминологии целесообразно пользоваться термином "моральный ущерб", понимая под этим все виды нематериального ущерба. О необходимости этого свидетельствует, в частности, тот факт, что в международной практике, включая арбитражную, термин "нематериальный ущерб" используется.
Из всего ранее сказанного следует, что в случае правонарушения наличие материального ущерба не является необходимым условием предъявления претензии о возмещении. "Моральный ущерб" также может возмещаться. В ходе арбитражного процесса по делу "Рейнбоу Уорриор" было высказано мнение о том, что "в теории международной ответственности наличие ущерба является необходимым условием, создающим основу для материальной ответственности и предоставления возмещения".
Мнение о том, что лишь ущерб и материальная ответственность влекут за собой обязанность возмещения, не нашло признания. Впоследствии стороны согласились с тем, что "последствие противоправных действий против нематериальных интересов, например, действий, затрагивающих честь, достоинство или престиж государства, у пострадавшего государства появляется право на получение адекватного возмещения, даже если эти действия не повлекли за собой денежных или материальных убытков для государства-истца"*(528). В своем решении арбитраж присудил денежную компенсацию за моральный ущерб пострадавшему государству.
Таким образом, понятие "вред" охватывает как материальный, так и моральный и юридический ущерб. Оно также охватывает как те виды вреда, которые влекут за собой обязанность реституции и компенсации, так и те, которые порождают обязанность сатисфакции.
Пункт 2 ст. 31 касается еще одного существенного вопроса, вопроса о причинно-следственной связи между противоправным деянием и вредом. Обязанность предоставить полное возмещение возникает лишь в случае вреда, "причиненного международно-противоправным деянием". Это значит, что подлежит возмещению лишь вред, явившийся результатом противоправного деяния и относящийся к нему, а не любые иные последствия, связанные с противоправным деянием. Из п. 2 ст. 31 также следует, что эта статья не касается случаев причинения вреда деяниями, не запрещенными международным правом.
Причинно-следственной связи между противоправным деянием доктрина уделила значительное внимание. Весьма распространена концепция, согласно которой ущерб делится на прямой и косвенный. Под первым понимается такой, который непосредственно причинен правонарушением. Косвенный ущерб определяется как "порождаемый нежелательными последствиями, не сопряженными непосредственно с международно-противоправным деянием, но сопутствующими ему и затрагивающими интересы потерпевших субъектов, а иногда и других государств, их граждан и юридических лиц".
Дав такое определение косвенному ущербу, В.А.Василенко и В.Давид пишут: "По общему правилу, убедительно подтверждаемому многочисленными арбитражными решениями, практикой государств и мнениями представителей доктрины, должен учитываться только прямой ущерб, который и служит мерилом для определения объема ответственности"*(529).
Сказанное подтверждается и комментарием к п. 2 ст. 31 Статей об ответственности государств. Комментарий подчеркивает, что "объектом возмещения в общем плане является вред, возникающий в результате противоправного деяния и относящийся к нему, а не какие-либо другие последствия, вытекающие из совершения международно-противоправного деяния".
Из этого видно, сколь существенное значение придается причинно-следственной связи между правонарушением и ущербом, включая ее характер. Разумеется, довольно просто сказать, что прямая причинная связь порождает обязанность возместить убытки, а косвенная - нет. Гораздо сложнее установить критерии, дающие возможность разграничить два вида причинной связи.
В практике для определения связи, которая должна существовать между противоправным деянием и вредом, используются различные термины. В одних случаях ссылаются на убытки, которые непосредственно причинены противоправным деянием*(530). Говорят о любых прямых потерях, ущербе, включая ущерб окружающей среде и истощение природных ресурсов, или о вреде, причиненном иностранным правительствам, физическим и юридическим лицам в результате" противоправного деяния*(531). В других случаях говорят об ущербе, который является "слишком косвенным, отдаленным и неточным для того, чтобы его можно было оценить". Представляют в этом плане интерес разработанные Компенсационной комиссией ООН и Советом управляющих руководящие положения относительно понимания требований, касающихся причинной связи*(532).
Из сказанного следует, что наличие реальной причинной связи между правонарушением и вредом является необходимым, но недостаточным условием для возмещения. Эта связь должна отвечать определенным условиям. Причиненный вред не должен быть слишком удален или опосредован. Для решения этого вопроса в одних случаях используется критерий "непосредственности"*(533), в других - "предсказуемости" или "близости". Эти вопросы наиболее обстоятельно исследованы компаративистами, и их работы могут оказать помощь и юристам-международникам*(534). Вместе с тем, и компаративисты отмечают сложность такого рода вопросов, отмечая, что вопрос об удаленности вреда "не является элементом права, который можно удовлетворительно урегулировать путем изыскания одной словесной формулы"*(535).
Причинно-следственная связь еще более усложняется в случае, когда вред причинен в результате одновременного действия различных факторов. Так, при инциденте в проливе Корфу вред британским кораблям был причинен не только поведением Албании, не предупредившей о наличии мин, но и действиями третьего государства, их установившего. Тем не менее, Международный Суд ООН возложил обязанность возмещения всего вреда на Албанию*(536). В этом видится подтверждение следующего положения: несмотря на то, что в таких случаях вред причиняется сочетанием факторов, лишь один из которых может быть отнесен на счет данного государства, международная практика не считает, что это сокращает последствия противоправного деяния в целом. Исключения составляют те случаи, когда можно доказать, что определенная часть вреда может быть выделена в силу ее причинной связи с иным субъектом.
При определении возмещения учитывается и поведение пострадавшей стороны, которая должна предпринимать имеющиеся в ее распоряжении меры для сведения ущерба к минимуму. Непринятие соответствующих мер может сказываться на размерах компенсации*(537).
При рассмотрении дела "Габчиково-Надьмарош" Международный Суд установил: "Словакия также считала, что она действовала в рамках обязательства по уменьшению ущерба, когда ею был осуществлен вариант С. Она указала, что "общий принцип международного права состоит в том, что страна, потерпевшая в результате невыполнения другой договаривающейся стороной, должна стремиться уменьшить причиняемый ей ущерб". Из такого принципа следовало бы, что потерпевшее государство, которое не приняло необходимых мер по ограничению причиненного ущерба, не имело бы права добиваться компенсации за тот ущерб, который можно было бы избежать. Хотя этот принцип мог бы таким образом служить основанием для исчисления компенсации за ущерб, он, с другой стороны, не мог бы оправдать противоправное в ином отношении деяние"*(538).
Что касается совершающей правонарушение стороны, то принятие ею мер по ограничению причиняемого вреда может учитываться при определении характера ответственности и размера возмещения. Это положение имеет значение, в основном, когда речь идет о правонарушениях, совершенных по неосторожности.
Проект ст. 31 был предметом обстоятельной дискуссии в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи ООН*(539). Была выражена полная поддержка тому, что обязанность предоставить возмещение является одним из общих принципов, регулирующих международную ответственность государств.
Относительно формулы "полное возмещение" мнения делегаций разделились. Некоторые из них поддержали закрепленный в международном праве и юриспруденции принцип полного возмещения. При этом признавалось, что истории известны случаи, когда требования полного возмещения приносили больше вреда, чем пользы. Тем не менее, опасения в отношении принципа были охарактеризованы как чрезмерные, поскольку применимые нормы международного права предусматривают учет в каждом случае всех обстоятельств.
Ряд делегаций сочли рассматриваемый принцип неадекватным, считая, что полное возмещение возможно лишь тогда, когда можно точно установить количественные параметры вреда, что обычно не происходит в условиях международно-противоправного деяния.
Было высказано мнение, что ст. 32 должна учитывать виды правонарушений, поскольку ответственность, а следовательно, и обязанность предоставить возмещение, различаются в зависимости от того, совершено ли правонарушение преднамеренно или по неосторожности. Говорилось о возможности случаев, когда незначительное правонарушение в сочетании с исключительными обстоятельствами приведет к причинению значительного вреда, что не могло предусмотреть несущее ответственность государство. Предлагалось предусмотреть ограниченную форму ответственности в случае, если отсутствует намерение причинить вред или если ущерб невозможно было предвидеть.
Некоторые делегации выразили сомнение относительно применимости таких форм возмещения, как реституция и компенсация, в случае морального вреда. Утверждали, что моральный вред может возмещаться лишь сатисфакцией*(540). В этой связи замечу, что материальное возмещение морального вреда хорошо известно внутреннему праву государства. Приведенное ранее решение арбитража по делу "Рейнбоу Уорриор" свидетельствует, что оно не чуждо и международному праву.
_ 5. Недопустимость ссылки на внутреннее право государства и правила международной организации
Несущие ответственность государство или международная организация не могут ссылаться на свое внутригосударственное право или на правила организации для оправдания невыполнения своих обязательств, относящихся к правовым последствиям ответственности.
В отношении государства это правило подтверждается международными договорами, практикой государств и решениями международных органов. Так, в 1906 г. спор между США и Японией о дискриминационной политике в сфере образования в Калифорнии был решен путем пересмотра законодательства этого штата*(541). Другим примером может служить решение Постоянной палаты международного правосудия по делу Университета Питера Пазмана*(542).
Общее положение о соотношении международного и внутреннего права нашло подтверждение в Венских конвенциях о праве международных договоров. В Конвенции о договорах с участием организации содержится следующее положение:
"Статья 27. Внутреннее право государств и правила международной организации и соблюдение договоров.
1. Государство-участник договора не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им этого договора.
2. Международная организация - участник договора не может ссылаться на правила данной организации в качестве оправдания для невыполнения этого договора".
Как видим, общее правило относится в равной мере как к государствам, так и к международным организациям.
В Статьях об ответственности государств соответствующее положение сформулировано так:
Статья 32. Недопустимость ссылки на внутригосударственное право
Как видим, статья сформулирована по аналогии с соответствующими статьями Венских конвенций. Эта статья, как и ст. 3, закрепляет для целей ответственности общий принцип. Действие этого принципа может ограничиваться договором. Так, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод предусматривает справедливое удовлетворение вместо полного возмещения, "если внутреннее право указанной страны предусматривает только частичное возмещение ущерба" (ст. 41).
При обсуждении проекта ст. 32 государства не сделали критических замечаний. Было отмечено, что статья имеет большое значение не только для определения содержания ответственности, но и в связи с другими аспектами правовых норм об ответственности, включая источник такой ответственности.
_ 6. Объем международных обязательств, установленных нормами о содержании ответственности
Установленные нормами о содержании ответственности обязательства несущего ответственность субъекта могут быть обязательствами в отношении государства или международной организации, в отношении нескольких государств или организаций и, наконец, в отношении международного сообщества в целом. Это, в частности, определяется характером и содержанием международного обязательства и обстоятельствами его нарушения. Так, загрязнение моря может затрагивать лишь одно государство или несколько прибрежных государств, но может быть и столь масштабным, что страдают интересы международного сообщества в целом. Некоторые особенно серьезные правонарушения по самому своему характеру затрагивают общие интересы, например, агрессия, геноцид, преступления против человечности. Степень тяжести нарушения также влияет на объем обязательств относительно прекращения и возмещения.
В Статьях об ответственности государств соответствующие положения сформулированы следующим образом:
Статья 33. Объем международных обязательств, установленных в настоящей Части
В данном случае пояснений требует лишь п. 2 статьи. Имеют место случаи, когда существующее в отношении государства обязательство возмещения ущерба, в конечном счете, осуществляется в отношении иных субъектов. Наиболее показательна в этом плане ответственность за нарушение договоров о правах человека. Такая ответственность может существовать в отношении всех сторон соответствующего договора. Однако конечными и основными бенефициариями являются индивиды. В Комментарии к Статьям об ответственности говорится, что в таких случаях индивидов "следует рассматривать в качестве конечных бенефициариев и в этом смысле в качестве субъектов соответствующих прав".
Положение о том, что международное право непосредственно создает права для индивида, было подтверждено Международным Судом ООН в решении по делу братьев Ла Гранд. Суд определил, что статья 36 Венской конвенции о консульских сношениях "создает индивидуальные права, на которые, согласно положениям статьи 1 Факультативного протокола, могут ссылаться в этом Суде представители государства, гражданином которого является содержащееся под стражей лицо"*(543).
Пункт 2 ст. 33 не касается возможности ссылки на международную ответственность государства физических и юридических лиц. Вопрос о возможности такой ссылки определяется соответствующими договорами и нормами общего международного права. Рассматриваемый пункт лишь признает такую возможность. Об этом свидетельствует формулировка относительно права, "которое может возникать непосредственно для любого лица или образования иного, чем государство".
В этой связи отмечу, что в подготовленном Секретариатом ООН русском тексте статей об ответственности приведенная формулировка имеет иной вид: право, "которое может непосредственно приобретаться любым лицом или образованием, иным, чем государство". Думается, что в данном случае, с юридической точки зрения, правильнее переводить английское слово "accrue" как "возникать". Это больше соответствует смыслу языка оригинала. Обращаю на этот момент внимание, поскольку отмеченная неточность имеет юридическое значение. Физические лица и негосударственные образования не могут "непосредственно приобретать" права по международному праву. Они могут возникнуть для них лишь в результате соответствующих действий субъектов международного права.
В качестве общего правила такого рода права защищаются соответствующим государством, а если дело касается сотрудника международной организации, то этой организацией. Но в некоторых случаях государства устанавливают определенные процедуры, в рамках которых индивиды и негосударственные образования могут непосредственно ссылаться на ответственность государства, нарушившего их права. Примерами могут служить некоторые договоры о правах человека, которые предусматривают право обращения частных лиц в специально создаваемые международные органы. Это имеет место и в случае двусторонних или региональных соглашений о защите капиталовложений.
При обсуждении проекта рассматриваемой статьи в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи ООН дискуссия касалась в основном второго пункта. Ряд делегаций высказали поддержку этому пункту. Вместе с тем, он был сочтен неясным в отношении взаимосвязи права ответственности государств и основанных на частном праве исках о возмещении, поданных в суды государства, несущего ответственность. Признавалось приемлемым право индивидов обращаться к праву международной ответственности. Одновременно высказывалось мнение, что такой подход может выходить за рамки существующей практики государств. Наконец, некоторые делегации предложили исключить п. 2, обосновывая это тем, что ссылка на иных, нежели государство, бенефициариев, представляется сомнительной и требует, по крайней мере, дальнейшего рассмотрения.
«все книги «к разделу «содержание Глав: 24 Главы: < 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. >