Глава XIX ОБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЯ
1. Понятие объекта правоотношения. Это те явления (предметы) окружающего нас мира, на которые направлены субъективньГеюридичёсше права и обязанности.
"Объект правоотношения — всегда нечто внешнее к юридическому содержанию правоотношения, т. е. то, что находится вне субъективных прав и обязанностей. Правоотношение существует в системе реальных жизненных явлений, предметов окружающего нас мира. При характеристике правоотношения как единства юридической формы и фактического содержания мы уже включили в состав правоотношения субъектов, а также в качестве материального содержания — поведение людей. Теперь круг явлений окружающего нас мира, связанных с правоотношением, освещается еще шире — в поле зрения включаются явления (предметы), на которые направлены права и обязанности.
При этом следует подчеркнуть, что определенные явления (предметы) рассматриваются в качестве объектов именно применительно к правоотношениям. В философии термин «объект» используется главным образом для характеристики соотношения материи и сознания. Объект в этом случае понимается как материя— объективная реальность, находящаяся вне познающего ее субъекта, т. е. человека, его сознания («субъект — объект»), В юридической же науке категория объекта связывается не непосредственно с субъектом, а понимается в ином, специальном плане-—рассматриваются объекты применительно к правоотношению.
Причем в качестве объектов правоотношений выступают явления (предметы), которые признаны таковыми государством, социалистическим правопорядком. Так, несовместима с самой сущностью социалистического строя возможность признания объектом правоотношения «самого» человека, человеческой личности. В области имущественных отношений объектами прав
329
и обязанностей могут быть лишь те вещи, которые не изъяты из гражданского оборота.
В юридической литературе предложен ряд определений объекта правоотношения. Одни авторы называют объектом «то, на что направлены субъективные права и юридические обязанности», другие — «то, по поводу чего складывается правоотношение». Причем нередко в оба эти выражения вкладывается один и тот же смысл. И, действительно, в ряде случаев тот внешний предмет» который является поводом установления правоотношения, может указывать и на направленность прав и обязанностей сторон.
Однако все же более точным является первое из указанных определений объекта (то, на что направлены субъективные права и обязанности). В какой-то степени и это выражение неопределенно. С тем, чтобы уточнить его, в приведенной выше формулировке указывается, что к объектам принадлежат явления (предметы) окружающего нас мира.
Ряд авторов рассматривает в качестве объекта правоотношения то, на что воздействуют субъективные права и юридические обязанности ], или же «то, на что воздействует субъект правоотношения»2. Момент «воздействия», как мы увидим, действительно помогает уяснению особенностей объекта правового регулирования. Однако применительно к объекту правоотношения (субъективных прав и обязанностей) момент «воздействия» не может способствовать решению рассматриваемой проблемы, так как термин «объект» понимается здесь в ином, специальном для правоотношения значении.
2. Объект правового регулирования и объект правоотношения. Объект правоотношения нельзя смешивать с объектом правового регулирования.
Объектом (предметом) правового регулирования являются общественные отношения, акты волевого поведения людей — участников общественных отношений, на которые воздействует право.
Сами же по себе субъективные права и обязанности не воздействуют на поведение людей. Их воздействующая роль проявляется лишь в связи с другими звеньями механизма правового регулирования, в частности в связи с юридическими нормами. Значение правоотношений в механизме правового регулирования сводится главным образом к «переводу» предписаний юридических норм в плоскость конкретных субъективных прав и обязанностей. Поэтому, если уж и связывать какую-либо часть механизма с объектом правового регулирования в целом (т. е. с поведением людей), то нужно обратиться к юридическим нормам, образующим основу правового регулирования, а не к правоотношениям.
1 О С Иоффе. Правоотношение по советскому гражданскому праву.
Изд-во ЛГУ, 1949, стр. 81-82.
2 Ю. Г. Басим. Вопросы советского жилищного права. Алма-Ата, 19Ы,
стр. 136.
330
Но дело не только в этом. Объект образует элемент правового отношения только при широкой трактовке правоотношения, когда оно рассматривается как единство юридической формы и материального содержания. Но тогда место поведения людей в строении правоотношения оказывается уже определенным: оно образует материальное содержание правоотношения. Если же и при освещении объекта еще раз ссылаться на поведение людей, то это окажется простым повторением, которое, естественно, ни на шаг не продвинет нас вперед.
При характеристике объекта правоотношения нужно исходить не из того, что правоотношение вместе с другими частями механизма правового регулирования воздействует на общественные отношения, а из особых функций субъективных прав и обязанностей. С этой точки зрения объектом являются не общественные отношения (поведение людей), а те явления (предметы окружающего нас мира), на которые направлены права и обязанности, а следовательно, и направлено самое поведение участников правоотношения. Таким образом, вопрос об объекте правоотношения представляет собой специальную проблему, решение которой должно помочь нам еще дальше продвинуться в освещении содержания субъективных прав и обязанностей и отсюда с еще большей глубиной раскрыть «фактическую сторону» правоотношения 3.
В юридической литературе наряду с другими теориями распространена теория «объекта-действия», согласно которой объектом правоотношения является волевое поведение обязанного лица 4.
Сторонники этой теории правильно подчеркивают, что правоотношение включается в состав механизма правового регулирования, участвует в воздействии на общественные отношения, на волевое поведение людей. Однако они не учитывают того, что проблема объекта правоотношения является специальной проблемой, призванной отразить связь правоотношений с системой материальных и нематериальных благ в обществе.
Теория «объекта-действия» может иметь определенное значение только при том условии, если не видеть в правоотношении материального содержания. Тогда, действительно, нужно установить, на что направлены «бессодержательные» права и обязанности, и вовлечь в сферу юридического анализа хотя бы поведение людей. Но при широком подходе к правоотношению, когда оно рассматривается как единство юридической формы и материального содержания и, стало быть, когда особо выделяется материальное содержание
3 О различиях между объектом правового воздействия и объектом пра
воотношения см.: «Марксистско-ленинская общая теория государства и права.
Основные институты и понятия». «Юридическая литература», 1970, стр. 552—
553.
Особо обстоятельное обоснование см.: О. С. Иоффе. Правоотн ние по советскому гражданскому праву. Изд-во ЛГУ, 1949, стр. 82—91.
4 Особо обстоятельное обоснование см.: О. С. Иоффе. Правоотноше-
949, р 8291
331
правоотношения (волевое поведение людей), вновь возвращаться к поведению людей при характеристике объекта нет никакой нужды.
Но может быть подобное повторение необходимо для того, чтобы указать в правоотношении на специфический «юридический объект»? Ведь материальные и нематериальные блага не принадлежат к чему-то «чисто» юридическому. Однако и реальное волевое поведение людей — это тоже «фактическое», а не «юридическое». Когда, например, отдельные авторы объявляют сначала фактическое отношение (волевое поведение людей) материальным содержанием правоотношения, а затем это же волевое поведение рассматривают в качестве юридического объекта 5, то объяснить такого рода «поворот событий» невозможно. Сама постановка вопроса об «юридическом объекте» является крайне спорной. Объект, характеризуя «фактическую сторону» правоотношения, выступает в качестве внешнего, «внеправового» явления окружающего нас мира.
Если внимательно проанализировать те споры, которые велись по вопросу об объекте правоотношения6, то нетрудно заметить, что они главным образом касались того, следует ли при анализе правоотношения ставить точку на поведении людей (определяя его в качестве объекта), либо, причислив поведение к материальному содержанию правоотношения, идти дальше и тогда определять в качестве объекта разнообразные материальные и нематериальные блага.
В последнее время здесь произошло явное сближение теоретических позиций. Так, О. С. Иоффе, рассматривая правоотношение как единство юридической формы и фактического содержания, вполне логично выделяет в правоотношении материальное содержание, а затем и материальный объект 7. Правда, О. С. Иоффе продолжает считать, что в правоотношении есть и «юридический объект». Но это уже не меняет существа дела. Что ж, в конечном счете можно останавливаться на волевом поведении людей и дважды: видеть в нем и материальное содержание правоотношения, и «юридический объект». Главное состоит в том, что материальные и нематериальные блага вовлечены в область юридического анализа, используются при характеристике «фактической стороны» правоотношения.
3. Общее определение объекта правоотношения. Объекте правоотношениях активного и пассивного типов. Объектами правоотношений выступают явления (предметы) материального и духовного мира, способные удовлетворять потребности субъектов — интерес управомоченного. Обобщенно говоря — это разнообразные материальные и нематериальные благаь.
5 О. С. Иоффе. Спорные вопросы учения о правоотношении. Сб. «Очер
ки по гражданскому праву». Изд-во ЛГУ, 1957, стр. 48 и след.
6 Сводку основных позиций по вопросу объекта правоотношения см.:
Ю. К. Толстой. К теории правоотношения. Изд-во ЛГУ, 1959, стр. 53—64.
7 О. С. Иоффе, указ. соч., стр. 44—53; О. С. Иоффе, М. Д. Шарго-
родский. Вопросы теории права. Госюриздат, 1961, стр. 229—242;
О. С. Иоффе. Советское гражданское право. «Юридическая литература»,
1967, стр. 216-217.
8 О. А. Красавчиков. Теория юридических фактов по советскому
гражданскому праву. Автореферат кандидатской диссертации. Свердловск,
1950, стр. 4; К. К. Яичков. К учению о гражданском правоотношении.
«Вестник Московского университета» (Серия экономики, философии, права),
1956, № 1, стр. 129—140; А. К. Ю р ч е н к о. Объект изобретательского пра-
332
Круг объектов правоотношения очерчивается через интерес управомоченного. Тем самым характеристика объекта согласуется с понятием субъективного права, важным моментом которого является интерес. Одновременно правоотношение «привязывается» к системе реальных жизненных отношений, к материальным и духовным ценностям общества. Различные блага (политические, духовные, личные, материальные), способные удовлетворять потребности людей, общества, оказываются вовлеченными в круг юридического анализа. И это позволяет с большей обстоятельностью рассмотреть «фактическую сторону» правоотношений,- выяснить их реальную ценность и значение в жизни обществаа.
Вместе с тем здесь необходим дифференцированный подход. Материальные и нематериальные блага, являющиеся объектами правоотношений, необходимо рассматривать в связи с поведением субъектов, т.е. материальным содержанием правоотношения.
Поведение субъектов различно в правоотношениях активного и пассивного типов. Вот почему, определяя объект правоотношения как материальные или нематериальные блага, необходимо сразу же уточнить это общее определение.
В правоотношениях пассивного типа главное составляет субъективное право — право на положительные действия самого управомоченного. Поэтому объектом правоотношения пассивного типа является объект права, т. е. материальные и нематериальные блага, на которые направлены положительные действия управомоченного.
Важная особенность объектов в правоотношениях пассивного типа состоит в том, что они во многих отраслях являются наличными, существующими в данный момент материальными и нематериальными благами. В конечном счете правоотношения рассматриваемого типа и служат цели закрепления данных фактических отношений и, следовательно, закрепления системы наличных, реально существующих материальных и духовных объектов. Таковы, в частности, конституционные правоотношения, закрепляющие политические, социально-экономические, личные
ва. «Очерки по гражданскому праву», Изд-во ЛГУ, 1957, стр. 225—243; Общая теория советского права. «Юридическая литература», 1966, стр. 311, 315; «Советское гражданское право». Т. 1, Изд-во ЛГУ, 1971, стр. 55 и др. 9 «Связь объекта с интересами участников правоотношения,—- пишет А. В. Мицкевич,— выводит нас за пределы анализа юридической формы правоотношения и позволяет установить связь этой формы с различными материальными, организационными и культурными средствами удовлетворения потребностей личности и общества» («Общая теория советского права». «Юридическая литература», 1966, стр. 311).
333
23 Заказ 82
блага и свободы; правоотношения собственности, закрепляющие систему материальных благ на началах собственности; отношения авторского и изобретательского права и др. Во всех указанных случаях имеется наличное, реально существующее материальное или нематериальное благо, в отношении которого упра-вомоченный может совершать те или иные положительные действия, в частности, пользоваться благами, а в некоторых случаях и распоряжаться ими (право собственности).
Другой особенностью объектов в правоотношениях пассивного типа является то, что материальные и нематериальные блага здесь всегда отделимы, обособлены от материального содержания правоотношения, от действий управомоченного. Они всегда представляют собой внешне ограниченные, в данный момент существующие явления (предметы) окружающего нас мира.
В правоотношениях активного типа вопрос об объекте решается иначе. Главное в правоотношениях активного типа — юри- дическая обязанность, состоящая в необходимости совершения положительных действий. Право же требования, закрепленное за управомоченным, выполняет подчиненную роль: оно призвано обеспечить полное, точное и своевременное исполнение юридической обязанности. Какого-либо своего, особого материального и нематериального блага право требования не имеет. Поэтому объектом правоотношений активного типа является объект обязанности, т. е. материальные и нематериальные блага, на которые направлено положительное поведение обязанного лица.
Существенная особенность объектов в правоотношениях активного типа состоит в том, что они всегда выступают в виде результата действий обязанного лица. Ведь по большей части правоотношение активного типа сначала возникает только как идеологическая, «чисто» юридическая связь между лицами. Права и обязанности как раз и устанавливаются для того, чтобы обеспечить формирование или развитие конкретного фактического отношения, а отсюда и становление, формирование или развитие того или иного материального или нематериального блага 10.
10 В некоторых правоотношениях (например, в гражданскоправовых обязательствах купли-продажи, имущественного найма и др.) с самого начала существует определенный материальный предмет, существует он и как объект права собственности. Но как объект данного обязательственного отношения материальный предмет выступает лишь в той мере, в какой он может быть охарактеризован в качестве нового блага — результата действий обязанного лица (переданной в собственность вещи, возведенного строения и т. п.).
334
Особенностью объектов в правоотношениях активного типа является и то, что в ряде случаев объект (результат действий) лишь в процессе теоретической абстракции может быть отделен, обособлен от материального содержания правоотношения, от положительных действий обязанного лица. Речь идет об объекте трудовых правоотношений, объекте отношений, оформляющих деятельность художников-исполнителей, ораторов и пр., объекте гражданских правоотношений по оказанию услуг и др. В этих отношениях, говоря словами К. Маркса, «производимый продукт неотделим от того акта, в котором он производится...»п. К. Маркс, рассматривая отношения в области транспорта, подчеркивал: «То, что продает транспортная промышленность, есть само перемещение. Доставляемый ею полезный эффект нераздельно связан с процессом перевозки... Полезный эффект можно потреблять лишь во время процесса производства; этот эффект не существует как отличная от этого процесса потребительная вещь, которая лишь после того, как она произведена, функционирует в виде предмета торговли, обращается как товар» 12. Разумеется, и в такого рода отношениях есть «производимый продукт», «полезный эффект», т. е. опять-таки определенный результат деятельности, который и является материальным или нематериальным благом — объектом правоотношений. Но этот объект можно обособить от самой деятельности лишь мысленно, при помощи научной абстракции. В реальных же жизненных отношениях рассматриваемый вид деятельности и ее результат образуют нераздельное единство13.
Вопрос о разграничении содержания правоотношения и его объекта является трудным вопросом. Для теории же «объекта-действия» он и вовсе неразрешим. Стремясь отыскать грань между тем и другим, О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородский пишут: «...Содержание правоотношения составляют права и обязанности, т. е. возможное поведение, а объект — это реально совершаемые действия, т. е. действительное поведение» н. Приведенное положение вне сомнения справедливо, если сопоставить юридическое содержание правоотношения и его «юридический объект». Ну, а как же быть, когда перед
11 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 26, ч. 1, стр. 421.
12 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 24, стр. 64.
13 А. В. Мицкевич справедливо указывает на то, что «различные услуги,
труд человека имеют то же значение «блага», т. е. средства удовлетворения
материальных и культурных потребностей других лиц или общества в целом,
что и овеществленные продукты труда, предметы природы и т. п.» («Общая
теория советского права». «Юридическая литература», 1966, стр. 314). Автор
отмечает, что в данном случае объект и содержание правоотношения совпа
дают (стр. 315).
14 О. С. Иоффе, М. Д. Шаргородский. Вопросы теории права.
23*
Госюриздат, 1961, стр. 238.
335
нами материальное содержание и «юридический объект»? Ведь в том и другом случае сторонники теории «объекта-действия» указывают на реальное, действительное волевое поведение!
Если же рассматривать в качестве объекта материальные и нематериальные блага, то разграничение между содержанием правоотношения и его объектом можно провести с необходимой четкостью: содержание правоотношения— это поведение его участников, а его объект — материальные и нематериальные блага. Единственное затруднение, как мы видели, возникает лишь в тех случаях, когда «производимый продукт неотделим от того акта, в котором он производится». Но и в этом случае мы рассматриваем поведение людей не как таковое (содержание правоотношения), а берем его с точки зрения «полезного эффекта», т. е. с точки зрения результата деятельности. В принципе верную мысль высказывает С. Ф.. Кечекьян, когда пишет: «...действие лица как объекта права рассматривается в аспекте тех возможностей, какие оно дает управомоченному лицу, а не с точки зрения необходимости действовать..-» 15.
Интересно обратить внимание на то, что во многих распространенных примерах, приводимых для обоснования теории «объекта-действия», указывается на правоотношения, где результат деятельности неотделим от самой деятельности. Когда, скажем, спрашивают, что является объектом в правоотношении с полотером, с певицей и др., то нетрудно увидеть, что речь здесь идет как раз о правоотношениях с указанным выше специфическим объектом.
С учетом изложенного нужно признать, что сделанное мною в статье «Об объекте права и правоотношения» категорическое заявление, согласно которому поведение людей «ни при каких условиях» не может быть отнесено к объекту16, не является точным. Категоричность этого утверждения, как показала последующая проверка, не согласуется с существованием благ, неотделимых от процесса их производства (хотя в статье и была предпринята попытка такого рода «согласования»). Тем более, что в некоторых случаях (например, в государственном праве) материальные и нематериальные блага могут выступать в виде общественных отношений.
Общее определение объекта правоотношения как материальных и нематериальных (духовных) благ обогащает наши представления о правоотношениях, позволяет охарактеризовать их с новых сторон, а главное — «увязывает» существование правоотношений с системой материальных и духовных ценностей социалистического общества.
Первостепенное значение принадлежит анализу объектов в го-сударственноправовых отношениях, оформляющих конституционные свободы и личные блага гражданина социалистического общества. Смысл и истинное значение права на свободу слова, свободу собраний, тайну переписки и другое раскрываются лишь тогда, когда первоначально установлено, что из себя представляют соответствующие объекты права, т. е. сами свобода слова, свобода собраний, тайна переписки.
15 С. Ф. Кечекьян. Правоотношения в социалистическом обществе. Изд-во АН СССР, 1958, стр. 142.
18 «Вопросы общей теории советского права». Госюриздат, 1961, стр. 293.
336
В правоотношениях Собственности ничего нельзя понять, если не видеть того, что объектом этих правоотношений являются материальные блага (вещи)—средства производства и предметы потребления. Характерные особенности собственности в социалистическом обществе, различия между видами и формами собственности, конкретное содержание правомочий в каждом из этих видов и форм, порядок их осуществления, способы защиты субъективного права собственности — все эти, как и многие другие вопросы, так или иначе связаны с объектами.
Таким образом, проблема объекта правоотношения имеет существенное социально-политическое значение. Полная характеристика особенностей социалистического права, его коренной противоположности праву эксплуататорских обществ предполагает подробный анализ объектов социалистических правоотношений. Именно таким путем можно наиболее ярко показать последовательное проведение в нашем праве важнейшего начала социалистической организации общественных отношений, закрепленного в Программе КПСС: «Все во имя человека, все для блага человека».
Вопрос об объекте имеет и практическое значение. В особенности это касается тех правоотношений, где материальные или нематериальные блага отделены от самого поведения субъектов. Здесь объекты (а в конечном счете связанные с ними волевые действия людей) могут получить самостоятельную, обособленную регламентацию в юридических нормах.
В частности, гражданскоправовое законодательство специально регламентирует правовой режим вещей как объектов права собственности; правовой режим объектов авторских и изобретательских прав; вопросы, связанные с результатом работ подрядчика по правоотношениям подряда и др.
В ряде имущественных правоотношений с наличием объекта связывается существование самого субъективного права. В этих правоотношениях уничтожение или умаление объекта приводит к нарушению субъективного права и влечет за собой возникновение охранительных правоотношений, направленных на ликвидацию последствий правонарушения и на принятие мер воздействия к нарушителю. Например, при уничтожении объектов права собственности могут возникнуть уголовные и гражданские охранительные правоотношения, в рамках которых нарушитель несет уголовную и гражданскую ответственность.
Таким образом, применительно к правоотношениям, где имеется «отделимый объект», при решении юридических дел необ-
337
ходим в ряде случаев конкретный анализ объектов и тех юридических норм, которые регламентируют их правовой режим. Сложившееся в законодательстве и практике понятие «правового режима объектов» (вещей, продуктов духовного творчества, отделимых результатов работ) и отражает то влияние, которое оказывают свойства объектов на содержание прав и обязанностей.
4. Особенности объекта правоотношения в отдельных отраслях права. При решении вопроса об объекте необходимо учитывать, к какой отрасли права принадлежит то или иное правоотношение.
Наибольшее, пожалуй, значение вопрос об объекте приобрел в гражданском праве. И это не случайно. Гражданское право регулирует имущественные отношения, складывающиеся на основе товарного производства и обращения. Товарное же обращение предполагает существование таких материальных и нематериальных благ, которые в качестве товаров по большей части обособляются от самой производительной деятельности. Да и сами имущественные отношения, регулируемые гражданским правом, «связаны с вещами и проявляются как вещи»17. Все многообразие объектов гражданских правоотношений может быть сведено к следующим основным группам:
а) вещи;
б) результаты действий, отделимые от поведения обязанного
лица (например, результат работ по подрядным обязательствен
ным отношениям);
в) результат действий, реально не отделимых от поведения
обязанного лица, в том числе разнообразные услуги;
г) продукты духовного творчества (объекты прав автора и
изобретателя);
д) личные неимущественные блага (имя, честь и пр).
Весьма существенное значение вопрос об объекте имеет в государственном праве. При помощи государственноправовых отношений закрепляются основные материальные и нематериальные блага, в том числе блага, составляющие объект конституционных прав граждан. Среди иных объектов государственноправовых отношений выделяются: а) социально-экономические и социально-политические блага — собственность, национальное равноправие и др; б) социальные и политические свободы граждан — труд, отдых, свобода слова и др.; в) личные блага —
17 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 13, стр. 498.
338
неприкосновенность личности, здоровье и др. Так же, как и госу-дарственноправовые отношения в целом, объекты этих отношений имеют в значительном числе случаев «общий» характер, выступают не в виде конкретных вещей и результатов действий, а в виде основных социальных — экономических, политических, культурных — ценностей 18.
В других отраслях права вопрос об объекте менее значим. Если, например, в таких отраслях права, близких к гражданскому, как колхозное право и семейное право, он требует специального внимания (в колхозном праве выделяются вещи как объекты права собственности, в семейном — личные блага гражданина, семьи), то уже в трудовом праве материальные блага, по существу, неотделимы от самой трудовой деятельности рабочих и служащих и не могут рассматриваться изолированно от материального содержания трудовых правоотношений.
Вообще проблему объекта правоотношения при всей ее важности не следует преувеличивать, рассматривать как одинаково значимую для всех отраслей социалистического права. При теоретическом анализе в любом правоотношении может быть найден особый объект. Но не следует упускать из вида практическую сторону вопроса, степень и характер урегулирования отношений, связанных с объектом в нормативных актах. Следует думать, что в тех отраслях права, где результат деятельности обязанного лица неотделим от самой деятельности, нет и специальной проблемы объекта правоотношения. В этих случаях при освещении материального содержания правоотношения одновременно в достаточной мере раскрывается и его объект, т. е. результат деятельности обязанного лица.
Именно с таких позиций, вероятно, следует подходить к вопросу об объекте многих правоотношений в административном праве и в отраслях процессуального права19. Конечно, и здесь, в процессе теоретического анализа могут быть найдены объекты
18 По своему характеру объекты ряда государственноправовых отноше
ний выступают в виде самих общественных отношений (труд, собственность
и др.)- Однако последние нетождественны фактическому содержанию госу
дарственноправовых отношений: это другие отношения, которые закрепляют
ся при помощи норм государственного права. По-иному к вопросу об объекте
подходит Ю. К. Толстой, по мнению которого «норма права и правоотноше
ние имеют один и тот же объект, каковым является фактическое обществен
ное отношение» (Ю. К. Толстой. К теории правоотношения. Изд-во ЛГУ,
1959, стр. 64).
19 М. А. Гурвич отрицательно относится к самой постановке проблемы
объекта процессуальных отношений («Советское государство и право», 1955,
№ 9, стр. 86).
339
в виде результатов действий обязанного лица20. Однако они неотделимы от самой деятельности; в законодательстве же ре» зультаты деятельности специально не регламентируются и поэтому характеристика материального содержания административных и процессуальных правоотношений почти полностью исчерпывает и проблему их объекта.
По вопросу об объекте правоотношения к настоящему времени накопилась весьма обширная литература; высказан целый ряд взглядов, в которых по-разному решается эта сложная теоретическая проблема.
Указанное обстоятельство, видимо, и послужило поводом к тому, что иногда в устных выступлениях проблема объекта приводится в виде примера «отрыва» юриспруденции от живой жизни, примера схоластических, никому ненужных споров.
Это, конечно, неправильно. Перед нами не проблема, оторванная от жизни» а, напротив, проблема, разработка которой может и должна еще более приблизить юридическую науку к жизни, к пониманию реального смысла и значения правовых отношений, к «увязке» правоотношений с системой материальных и духовных благ социалистического общества. При рассмотрении объекта делается еще один шаг в выяснении «фактической стороны» правоотношений, выясняются те явления (предметы) окружающего нас мира, при помощи которых удовлетворяется интерес управомоченного (его личный интерес, интерес всего общества).
Другой вопрос, что теоретическое обсуждение проблемы объекта должно быть поставлено на прочную научную основу. Представляется, в частности, необходимым: а) не дублировать в проблеме объекта материал других проблем, в том числе не дублировать здесь характеристику материального содержания правоотношения; б) использовать вопрос об объекте для более полного освещения «фактической стороны» правоотношения, т. е. материальных и нематериальных благ, удовлетворяющих интерес управомоченного; в) принимать во внимание особенности объектов в правоотношениях пассивного и активного типов; г) отчетливо представлять практическое значение проблемы объекта и своеобразие ее постановки в отдельных отраслях социалистического права. В тех отраслях права, где в правоотношениях результат действий обязанного лица неотделим от самой действительности и где объект не получает специальной нормативной регламентации, вряд ли необходимо искусственно «вымучивать» особую проблему объекта.
Весьма отрадно, что в последние годы теоретическая разработка вопросов объекта правоотношения из области общих рассуждений все более переключается на изучение тех конкретных материальных и нематериальных благ, которые удовлетворяют интерес управомоченного. Конечно, в теоретическом плане есть основания для продолжения дискуссии об «юридическом объекте». Но едва ли может вызвать сомнение, что действительная научная и практическая ценность рассматриваемой проблемы кроется именно в материальном объекте правоотношения.
20 Н. С. Элькинд. Сущность советского уголовно-процессуального права. Изд-во ЛГУ, 1963, стр. 14—15.
Автор справедливо указала на ошибочность высказанного мною ранее взгляда, согласно которому объектом процессуальных правоотношений являются субъективные права материальноправового характера.
Глав а XX
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
1. Понятие юридического факта. Это конкретное жизненное обстоятельство, с которым нормы права связывают юридические последствия (возникновение, изменение или прекращение правовых отношений).
Правоотношения выполняют свою функцию «конкретизато-ра» («индивидуализатора») общих предписаний юридических норм потому, что они «живут» во времени: возникают, изменяются, прекращают свое действие. Общей основой такого движения являются нормы права. Однако юридические нормы сами по себе не могут ни вызвать, ни изменить, ни прекратить правоотношение. Для этого нужны конкретные обстоятельства, которые и именуются в правовой науке юридическими фактам^
По своему «материальному содержан]Ш^^^(с^5аграту) юридическими фактами являются обычные, самые разнообразные жизненные обстоятельства, относящиеся как к области природы (явления стихийного характера, рождение человека и др.)» так и к области социальной жизни (индивидуальные акты государственных органов, действия людей и др.).
Вместе с тем к числу юридических фактов принадлежат лишь такие жизненные обстоятельства, которые предусмотрены правом.
Именно поэтому наступление (отсутствие) фактов, принадлежащих к числу юридических, влечет за собой юридические последствия — возникновение, изменение или прекращение правовых отношений. Если без нормы права нет юридического факта, то в равной степени без юридического факта не может наступить никаких юридических последствий.
Юридические факты в ряде случаев просты и «незаметны». Таковы, в частности, многие факты в области государственно-правовых отношений (отношений по гражданству, правосубъектности, конституционных прав и обязанностей и др.); наличие
341
этих правоотношений связывается лишь с фактом существования человека. Однако факт существования человека — также юридический факт. «Незаметность» многих фактов, их «обыденность» и порождают иллюзию, что некоторые правоотношения вытекают «непосредственно из закона». Между тем ни одно юридическое последствие (возникновение, изменение, прекращение правоотношения) непосредственно из нормы права не вытекает. Здесь везде необходим юридический факт — конкретное жизненное обстоятельство, предусмотренное юридической нормой.
Юридические последствия, наступающие на основании юридических фактов, самым общим образом могут быть сведены к главным фазам существования правоотношения — его возникновению и прекращению, а также изменению (с той, разумеется, оговоркой, что правоотношениями являются все правовые связи, в том числе и общерегулятивные правоотношения, включая правосубъектность, правоспособность!). В то же время при более детальном анализе в круг юридических фактов должны быть включены жизненные обстоятельства, которые влекут и всякие иные юридические последствия, связанные с «жизнью» правоотношений. Юридическими фактами, в частности, являются обстоятельства, приводящие к возникновению лишь отдельных правомочий (например, секундарных), к переходу субъективного права в новое состояние (например, состояние притязания). Значение юридических фактов имеют обстоятельства, порождающие и прекращающие такие специфические правовые последствия, как юридическая ответственность, меры защиты.
2. Юридические факты в механизме правового регулирования. Юридические факты принадлежат к той части механизма правового регулирования, ядром которого является правоотношение. Понятие юридического факта призвано выразить существование реальных обстоятельств, с которыми сопряжена «жизнь» правоотношений (его возникновение, изменение, прекращение) . Что это значит?
Прежде всего юридические факты выполняют функцию «рычажков», которые приводят в действие нормы права. Причем они выступают в качестве связующего звена не только между нормой права и субъективными правами (обязанностями) кон-
1 О многообразии правовых последствий, порождаемых юридическими* фактами, см.: 3. Д. Иванова. Некоторые вопросы теории юридических фактов. Ученые записки Казанского университета. Т. 117, кн. 7, 1957, стр. 43; см. также: М. К. Ю к о в. Структурно-сложное содержание гражданских процессуальных правоотношений. Автореферат кандидатской диссертации. Свердловск, 1972, стр. 8.
342
кретного субъекта 2, но и между этими последними и реальными фактическими отношениями.
Эти общие положения о роли юридических фактов в механизме правового регулирования нуждаются в уточнениях двоякого рода.
Прежде всего разные юридические факты занимают неодинаковое место в механизме правового регулирования. Факты, влекущие возникновение правовых отношений, принадлежат к начальным звеньям механизма, когда только устанавливаются субъективные права и обязанности; те же факты, которые влекут прекращение правоотношений, образуют заключительное звено механизма. Правопрекращающие факты—это по большей части акты реализации субъективных прав и обязанностей, акты, при помощи которых правовое регулирование достигает своих целей 3.
Таким образом, понятие юридического факта «вообще» представляет собой обобщающую категорию, которая отражает только одну из сторон правового регулирования — обусловленность правовых отношений (их возникновения, изменения, прекращения) конкретными жизненными обстоятельствами.
Из всех юридических фактов особое место принадлежит фактам, влекущим возникновение правоотношении. С правообра-зующих фактов, так сказать, «все начинается»: лица становятся носителями субъективных прав и обязанностей, а это свидетельствует о том, что механизм правового регулирования приведен в действие. Вот почему наука права при анализе юридических фактов преимущественное внимание обращает на «основания возникновения правоотношений», т. е. на правообразующие юридические факты.
Другое уточнение приведенных положений о роли юридических фактов в правовом регулировании сводится к следующему. Выше было указано на две основные предпосылки возникновения правовых последствий — нормы права (общая предпосылка) и юридические факты (частная предпосылка). Однако применительно к конкретным правоотношениям социалистического права следует указать еще на одну предпосылку — правосубъектность лиц. Точнее, за исключением самой правосубъектности
2 О. А. Красавчиков. Юридические факты в советском гражданском
праве. Госюриздат, 1958, стр. 27.
3 Следует вместе с тем иметь в виду, что факты, которые для одних от
ношений играют правопрекращающую роль, могут в то же время служить
основанием для возникновения других правоотношений. Здесь, иными слова
ми, сразу же начинается «новый оборот» механизма правового регулирования.
343
все иные правоотношения складываются в результате взаимодействия трех предпосылок — нормы права, правосубъектности, юридического факта (или нескольких фактов) 4. Юридические нормы вместе с правосубъектностью (и другими общими субъективными правами и обязанностями) образуют ту общую базу, на которой при помощи юридических фактов происходит движение конкретных (абсолютных и относительных) правоотношений, их возникновение, изменение, прекращение.
Конкретные жизненные обстоятельства, выступающие в качестве юридических фактов, могут одновременно выполнять и другую функцию в механизме правового регулирования — функцию индивидуального регламентатора регулируемых правом общественных отношений. Речь идет о таких правомерных действиях-актах, как индивидуальные акты органов государственного управления, акты юрисдикционных органов, акты участников регулируемого общественного отношения (договоры, односторонние сделки).
На основе юридических норм, в пределах, формах и направлениях, предусмотренных ими, индивидуальные акты (в том числе плановые акты, договоры и др.) могут конкретизировать содержание общественных отношений. Они, следовательно, служат основанием для возникновения последствий, предусмотренных в нормах права, и в то же время в индивидуальном порядке регламентируют содержание данных отношений. Например, при железнодорожной перевозке грузов содержание перевозочных правоотношений определяется не только нормами права, но и, кроме того, актами планирования и договором перевозки5.
4 О. А. Красавчиков. Юридические факты в советском гражданском
праве. Госюриздат, 1958, стр. 50; Ю. К. Толстой. К теории правоотноше
ния. Изд-во ЛГУ, 1959, стр. 3.
5 Обусловленность содержания ряда отношений индивидуальными акта
ми отражается на наименовании соответствующих правовых институтов. Так,
«наследование по завещанию»—это институт, названный так не только по
тому, что завещание является юридическим фактом, но и потому, что завеща
ние (односторонняя сделка) выполняет функцию конкретизатора содержания
наследственных правоотношений. Напротив, «наследование по закону» ха
рактеризуется тем, что юридические факты (родство, иждивение и др.) в дан
ном случае не играют никакой роли в конкретизации содержания правоотно
шения: последнее определяется только нормами права, законом. Таким обра
зом, выражение «правоотношения из закона» имеет право на существование,
однако лишь постольку, поскольку закон (норма права) рассматривается не
в качестве юридических фактов, а в качестве единственного средства регла
ментации содержания данных отношений.
344
Полной и всесторонней характеристике юридических фактов принадлежит существенное теоретическое и практическое значение.
Теоретическое значение проблемы юридических фактов вытекает из той роли, какую они играют в механизме правового регулирования. Юридические факты — это та область действия права, где юридические нормы непосредственно соприкасаются с жизнью, с конкретными фактами нашей действительности.
А это существенно важно для понимания «фактической стороны» правоотношения. Здесь перед нами еще один «выход» правоотношения (после материального содержания и объекта) в область реальных фактических явлений. Следовательно, юридические факты позволяют еще в одном пункте вывести правоотношения на плоскость фактических отношений. (Надо заметить, что выяснение всех «выходов» правоотношений на фактическую плоскость, возможно, откроет путь к конструированию его «фактической модели», а отсюда-—к принципиальному повороту в самом характере изучения правоотношения, обеспечивающему увязку этого изучения с социологией, теорией управления).
Рассмотрение юридических фактов дает возможность с большей глубиной раскрыть социалистическую природу правоотношений, складывающихся в нашем обществе.
Правда, нормы права связывают возникновение правоотношений не только непосредственно с «экономическими фактами», но и со множеством самых разнообразных жизненных обстоятельств. К тому же ввиду системности права движение конкретных правоотношений может зависеть от второстепенных, нетипических для социалистического общества обстоятельств, к числу которых принадлежат правонарушения, события и др.
Но как бы ни была пестра вся совокупность юридических фактов, они в конечном счете (через нормы права) связаны с экономическим базисом, отражают его особенности. Поэтому в самом составе юридических фактов социалистического общества, в их соотношении между собой проявляется своеобразие социалистического права, его противоположность праву эксплуататорских обществ 6.
Практическое значение проблемы юридических фактов вытекает из того, что решение любого юридического дела связано с вопросом, возникли или нет данные юридические последствия.
6 Подробнее о противоположности юридических фактов в социалистическом и эксплуататорском обществах см.: О. С. Иоффе, М. Д. Шарго-родский. Вопросы теории права. Госюриздат, 1961, стр. 244—245.
345
к
Следовательно, решение любого юридического дела сопряжено с установлением юридических фактов. А это предполагает, с одной стороны, точный анализ юридических норм и выяснение того, какие факты предусмотрены нормой в качестве юридических; с другой стороны — тщательный анализ фактических обстоятельств дела и установление того, действительно ли наступили факты, предусмотренные нормой. С практической точки зрения применение юридических норм и представляет в значительной своей части деятельность юрисдикционных органов, направленную на анализ юридических фактов. Отсюда необходимость для работников практики точных и полных знаний о юридических фактах, их особенностях, разновидностях, составах.
3. Особенности отдельных видов юридических фактов. Юридические действия. Обобщенная характеристика юридических фактов позволяет указать на главные моменты, выражающие функции юридических фактов,— на их роль «рычажков», приводящих в действие юридические нормы, связующих звеньев между юридическими нормами, реальными жизненными обстоятельствами и правоотношениями.
Вместе с тем обобщенная характеристика должна быть дополнена дифференцированным анализом отдельных видов юридических фактов. В рамках некоторых общих моментов функции отдельных видов юридических фактов отличаются существенными особенностями. Именно поэтому рассмотрение значения юридических фактов в механизме правового регулирования сразу же потребовало обособления функций правообразующих и правопрекращающих фактов7.
Еще более важное значение для понимания природы и функции юридических фактов имеет их подразделение по связи факта с индивидуальной волей — подразделение на юридические действия и юридические события.
В правоотношении как волевом отношении происходит определенное взаимодействие социальной воли, выраженной в юриди-
7 Не случайно деление юридических фактов по порождаемым ими последствиям признается в юридической литературе одной из важных классификаций.
Обычно, кроме фактов, обусловливающих главные фазы в жизни правоотношений (их возникновение и прекращение), выделяются правоизменяющие факты.^ Изменение правоотношения является промежуточной и необязательной стадией его существования. Оно выражается либо в смене субъектов (например, уступка права требования в гражданском праве, смена субъектов административных правоотношений при реорганизации данной системы управления и др.), либо в изменении содержания правоотношения (например, замена исполнения при заготовках сельскохозяйственных продуктов и др.).
346
ческих нормах, и индивидуальной воли участников правоотношений. Связь же правоотношений с индивидуальной волей и происходит через «волевые» юридические факты-действия субъектов. Действия субъектов в громадном количестве случаев являются основанием возникновения правоотношения. При помощи действий (волевых актов исполнения юридических обязанностей) происходит осуществление и, следовательно, прекращение правовых отношений во всех отраслях права.
Отграничивая действия от событий и устанавливая формы связи между правоотношениями и индивидуальной волей, мы тем самым выясняем одну из важных особенностей юридических фактов и правоотношений.
Юридические действия — это волевое поведение людей, внеш-нее~выражение воли и сознания физических лиц, воли организаций и общественных образований. Отличительная черта этого вида юридических фактов состоит в том, что нормы права связывают с ними юридические последствия именно в силу их волевого характера.
Через волевое поведение людей юридические нормы и оказывают свое воздействие на общественные отношения. При помощи правового регулирования можно добиться либо сокращения числа действий, не соответствующих интересам общества, либо, напротив, достигнуть увеличения числа действий, отвечающих интересам социалистического государства, народа. Волевое же поведение людей лишь тогда может быть предметом правового регулирования, когда оно так или иначе соприкасается с движением правоотношений, т. е. выступает в виде юридических фактов-действий.
Юридические действия весьма разнообразны и поэтому они играют далеко неодинаковую роль в процессе правового регулирования.
Юридические факты-действия прежде всего разграничиваются по признаку того, как они согласуются с предписаниями юридических норм, требованиями правопорядка. По этому признаку юридические факты-действия разграничиваются на две основные разновидности: а) правомерные действия и б) неправомерные действия (правонарушения).
Таким образом, важное теоретическое и практическое значение принадлежит не только отграничению юридических действий от событий, но и последующему делению внутри этих двух главных рубрик, в особенности делению действий на правомерные и неправомерные (схему классификации юридических фактов по волевому признаку см. на стр. 349).
347
Объективно противоправные действия (правовые аномалии)
Правонарушение
4. Правомерные действия. Это волевое поведение, которое соответствует правовым предписаниям, согласуется с содержанием прав и обязанностей субъектов. Через правомерные действия и прежде всего через индивидуальные акты осуществляется положительное воздействие права на общественные отношения, обеспечиваются укрепление, совершенствование и развитие социалистических общественных отношений. На основе правомерных действий возникают, изменяются и прекращаются регулятивные правовые отношения. Они представляют собой основную разновидность юридических фактов-действий.
Правомерные действия могут быть подразделены на три основные группы: а) индивидуальные акты; б) юридические поступки; в) правомерные действия, создающие указанный в законе объективированный результат, имеющий хозяйственное или культурное значение (результативные действия).
Индивидуальные акты представляют собой правомерные действия, с которыми нормы права связывают юридические последствия в силу волевой направленности действий на эти последствия. Правовые последствия наступают здесь потому, что на них направлена воля лица, совершающего гражданскоправовую сделку, индивидуальный административный акт и др.
Юридические поступки представляют собой правомерные действия, с которыми нормы права связывают юридические последствия в силу самого факта действия независимо от того, были ли направлены действия на данные последствия или нет. Здесь, таким образом, юридические последствия связываются непосредственно с самим фактом действия лица безотносительно от его волевой направленности. К этой группе правомерных действий, в частности, относятся признание долга, заявления об отказе принять исполнение и другие в гражданском праве, заявления об определенных фактах в административном праве и т. д. Например, когда гражданин делает заявление о фактах нарушения правил торговли в магазине, то подобное заявление порождает целый комплекс юридических последствий, на которые воля гражданина может быть и не направлена. В данном случае важен сам факт заявления.
Результативные действия* представляют собой действия, с которыми нормы права связывают правовые последствия в силу достижения известного практического результата деятельности,
выраженного в объективированной форме. Такова, в частности, деятельность автора, изобретателя или рационализатора, а также деятельность людей по созданию новых вещественных объектов собственности. Поскольку субъектом творческой, созидательной деятельности является дееспособное лицо, эта деятель-Классификация юридических фактов по характеру их связи с индивидуальной волей
Действия
1
|
Правомерные действия
Неправомерные действия
Юридические факты
События
I
Абсолютные события
Относительные события
1
Индивидуальные акты
Юриди-, ческие поступки
Действия, создающие объективированный результат
к
X О»
I-
Си eg
II
О 03 00 О)
I
о *
г
C
I
и
И
8 Термин «результативные действия» предложен С. Ф. Кечекьяном {С. Ф. Кечекьян. Правоотношения в социалистическом обществе. Изд-во АН СССР, 1959, стр. 176).
348
Примечание. Классификация индивидуальных актов не является исчерпывающей; в схеме указаны лишь основные виды актов.
349
24 заказ 82
ность имеет известную направленность на юридический результат9. Но нормы права связывают правовые последствия именно с объективированным результатом деятель* ности — продуктом духовного или материального творчества, созидания.
Таким образом, разграничение указанных трех групп правомерных действий производится по признаку того, с каким «эле* ментом» правомерных действий нормы права связывают юридические последствия — с направленностью воли на правовой результат (индивидуальные акты) или же с самим фактом волевого действия (юридические поступки), или, наконец, с объективированным результатом деятельности (результативные действия) .
В юридической литературе обосновывается и другое, более широкое понят-тие «юридического поступка». По мнению О. А. Красавчикова, к юридическим поступкам принадлежат правомерные действия, с которыми нормы права связывают юридические последствия независимо от того, были ли направлены действия на указанные последствия или нет 10. Здесь, следовательно, все правомерные действия подразделяются на две группы в зависимости от того, связываются или нет правовые последствия с направленностью воли на правовой результат.
Такое деление правомерных действий имеет определенное познавательное значение, тем более, что О. А. Красавчиков в порядке последующей классификации различает материальные и нематериальные юридические поступки и.
Однако более детальной классификацией правомерных действий является рассмотренное выше трехчленное деление, которое впервые было предложено1 М. М. Агарковым 12. Оно строится по иному классификационному основанию — за исходное берется тот конкретный «элемент» правомерного действия, с кото^ рым связываются юридические последствия. Таким «элементом» может быть и указанная выше направленность воли, и сам факт действия, и его результат. Иными словами, в рассматриваемой классификации не оставляется открытым вопрос, с чем же связываются правовые последствия в том случае, когда* такого рода элементом не является волевая направленность,— с самим ли фактом действия или его результатом.
Дифференцированный, более детальный подход к характеристике правомерных действий позволяет не только с большей глубиной раскрыть их юридическую природу, но и с необходимой четкостью решать возникающие здесь практические вопросы.
Так, юридические поступки в отличие от результативных действий могут быть совершены лишь дееспособными субъектами. С другой стороны, решение
9 А. К. Ю р ч е н к о. Проблемы советского изобретательского права. Изд-во*
ЛГУ, 1963, стр. 90—91; см. также: «Общая теория советского права» «Юриди
ческая литература», 1966, стр. 305.
10 О. К. Красавчиков. Юридические факты в советском гражданском!
праве. Госюриздат, 1958, стр. 156.
11 Там же, стр. 157—159.
12 М. М. А г а р к о в. Понятие сделки по советскому гражданскому пра
ву. «Советское государство и право», 1946, № 3—4, стр. 51—52.
350
ряда важных юридических вопросов авторского и изобретательского права зависит от правильной квалификации творческой деятельности — того, что юридическое значение придается ее результатам (к тому же, как уже отмечалось в литературе, сам термин «поступок» едва ли может быть применен для обозначения творческой деятельности)13.
По изложенным соображениям в настоящем курсе, так же как и в работах ряда других авторов 1*1 от юридических поступков обособлена специфическая группа правомерных действий — действия, создающие объективированный результат (результативные действия).
Среди указанных трех видов правомерных действий решающее значение принадлежит индивидуальным актам.
Значение актов в процессе правового регулирования не исчерпывается тем, что они являются «рычажками», приводящими в действие нормы права, да притом такими «рычажками», которые зависят от воли лиц. Индивидуальные акты, кроме того, могут выполнять и иные функции. Как уже отмечалось, индивидуальные акты на основе, в пределах и в направлениях предусмотренных нормами права, выполняют в ряде случаев функцию индивидуального регламентирования общественных отношений (плановые административные акты, договоры). Ряд индивидуальных актов, будучи юридическими фактами, вместе с тем играет правоохранительную роль, обеспечивая реализацию иных правоотношений.
С характеристикой индивидуальных актов связан и ряд практических вопросов. В частности, в актах возможно расхождение содержания воли и ее изъявления (например, в случаях обмана, насилия, заблуждения). Но так как юридические последствия сопрягаются с волевым моментом, необходимо иногда решить, чему же должно быть отдано предпочтение — воле или ее внешнему изъявлению. Соответствующие проблемы решаются в науках гражданского и административного права.
Индивидуальные акты подразделяются по ряду дризнаков. По строению содержащейся в них воли различаются: а) коллективные акты — акты, исходящие от коллектива людей и принятые по большинству голосов; например, индивидуальное решение колхозного собрания; б) двусторонние и многосторонние соглашения — акты, содержащие волю двух или более конкретных субъектов; например, административные соглашения, граж-данскоправовые договоры; в) односторонние акты — акты, исхо-
13 С. Ф. Кечекьян. Правоотношения в социалистическом обществе.
Изд-во АН СССР, 1958, стр. 176.
14 М. М. Агар ков, указ. соч., стр. 51—52; С. Ф. Кечекьян, указ. соч.,
стр. 175—176; Ю. К. Толстой. К теории правоотношения. Изд-во ЛГУ,
1959, стр. 16 и др.
24* 351
дящие от одного субъекта; например, односторонние административные акты, односторонние гражданскоправовые сделки.
По юридическому содержанию воли индивидуальные акты разграничиваются в зависимости от того, к какой основной отрасли права они относятся.
Наиболее широкое распространение имеют следующие разновидности индивидуальных актов:
Государственноправовые акты— акты органов государ
ственной власти (Верховного Совета СССР и союзных респуб
лик, Президиумов Верховных Советов и др.), направленные на
возникновение, изменение и прекращение государственноправо-
вых отношений. Это, в частности, утверждение Верховным Сове
том СССР состава союзного правительства, внесение в списки
избирателей и др. К рассматриваемой группе актов примыкает
ряд актов надзора и контроля (например, акты прокуратуры,
совершенные в порядке общего надзора).
Административные акты — властные акты органов госу
дарственного управления, направленные на возникновение, изме
нение и прекращение административных правоотношений. Свое
образие административных актов состоит в том, что они могут
служить первичным основанием правовых последствий и в неко
торых других отраслях (гражданском праве, трудовом праве и
др.). В рамках административного права есть и невластные
акты-заявления, в частности жалобы граждан, которые также
влекут административноправовые последствия.
Сделки (многосторонние, двусторонние, односторонние) —
акты участников имущественных отношений, направленные на
возникновение, изменение и прекращение гражданских право
отношений.
Акты трудового права — акты субъектов трудового права,
направленные на возникновение, изменение и прекращение тру
довых правоотношений. Наряду с трудовым договором, имею
щим общее значение, сюда должны быть причислены актыг
влияющие на движение отдельных трудовых правоотношений^
в частности наряд на работу, начисление заработной платы и др.
Колхозноправоеые акты — акты, совершенные во внутри-
колхозной сфере и направленные на возникновение, изменение и
прекращение колхозных правоотношений. Это прием в члены
колхоза, начисление трудодней и др.
Семейноправовые акты — акты, направленные на возник
новение, изменение и прекращение семейных правоотношений.
В их число входят заключение брака, требование о его растор
жении, принятие опеки и др.
?52
7) Процессуальные акты — акты, направленные на возникновение, изменение и прекращение процессуальных правоотношений. Процессуальными являются как акты следственных и юрис-дикционных органов (приговоры, решения, определения и др.)»-так и акты иных участников процесса, в том числе и граждан (иски, жалобы и др.).
Кроме перечисленных разновидностей индивидуальных актов, существует еще ряд специфических групп, также относящихся к основным отраслям права. Среди них выделяются правомерные волевые действия, совершаемые в области земельных и финансовых отношений (земельноправовые и финансовоправовые акты), а также акты, совершаемые в процессе исполнения уголовных приговоров (акты исправительно-трудового права) и др..
5. Неправомерные действия (правонарушения). Это волевое поведение, которое не соответствует правовым предписаниям,, ущемляет субъективные права, не согласуется с возложенными на лиц юридическими обязанностями.
Социалистическое государство заинтересовано в сокращении числа неправомерных действий, а в конечном счете и в полной их ликвидации. Они служат основанием возникновения охранительных правоотношений, в рамках которых осуществляется; юридическая ответственность, применяются меры защиты, превентивные средства государственного принуждения.
Если рассматривать неправомерные действия только как разновидность юридических действий «вообще» (т. е. только в порядке их противопоставления правомерным действиям), то вполне допустимо ограничиться приведенной выше краткой обобщенной характеристикой.
Но неправомерные действия, выделенные по формально-юридическому признаку (несоответствие правовым предписаниям), на. самом деле весьма разнообразны. Их социальное содержание и юридическая природа нередко отличаются существенными особенностями.
Так, особое место занимают объективно-противоправные действия, т. е, такие акты волевого поведения, которые имеют чисто «внешний» характер, вызваны незнанием закона, противоречивостью отдельных норм и т. д.15. Сюда же относятся акты поведения, выражающие невиновное неисполнение юридических обязанностей, «объективные» нарушения субъективных прав.
15 Категория «объективно противоправное действие» разработана-И. С. Самощенко (см. его: Понятие правонарушения по советскому законодательству. «Юридическая литература», 1963, стр. 39 и след.; «Общая теория советского правам. «Юридическая литература», 1966, стр. 392).
35а
w
(неосновательное обогащение и др.), т. е. все то, что под несколько иным углом зрения может быть названо правовой аномалией 16. Такого рода неправомерные действия влекут за собой правовые последствия, которые, как правило, ограничиваются восстановлением нарушенного правового положения, исполнением юридической обязанности (меры защиты).
Основное значение среди неправомерных действий имеют правонарушения — действия, порождающие юридическую ответственность (гл. 21).
Правонарушения — это виновные противоправные действия, приносящие вред социалистическому обществу. Они представляют собой особую, главную группу неправомерных действий, выделенную не только по специфическим правовым признакам (прежде всего по наличию, как правило, вины правонарушителя), но и по «внутренним», глубинным социальным признакам (причинение вреда социалистическому обществу) 17.
Противоправность — это, по сути дела, юридическое проявление общественной вредности деяния. Признаки правонарушения находят выражение в составе правонарушения, т. е. в совокупности закрепленных в юридических нормах его сторон, элементов.
В принятой в юридической науке конструкции «состава правонарушения» (в особенности состава преступления) отражаются не только признаки самого правонарушения как юридического факта, но и одна из юридических предпосылок ответственности— правосубъектность (субъект правонарушения), а также предмет правовой охраны — общественные отношения, правопорядок18 (объект правонарушения).
Если же рассматривать правонарушение только как «чистый» юридический факт, то оно имеет две стороны — объективную и субъективную.
Объективная сторона правонарушения — содержание самого противоправного деяния со стороны его объективных элементов. Сюда наряду с противоправностью, которое является юридиче-
16 В. Д. А р д а ш к и н. Меры защиты (пресечения) в советском админи
стративном праве. Автореферат кандидатской диссертации. Свердловск, 1968,
*стр. 7—8; его ж е. О принуждении по советскому праву. «Советское государ
ство и право», 1970, № 7, стр. 37.
17 Подробнее о внешних признаках правонарушения и его социальной
^сущности см.: И. С. Самощенко. Понятие правонарушения по советскому
законодательству. «Юридическая литература», 1963, стр. 7 и след.
18 Е, А. Фролов. Объект уголовноправовой охраны и правопорядок.
-«Проблемы советского уголовного права и криминологии». Сборник ученых
трудов СЮИ. Свердловск, 1971, стр. 10—16.
,354
ским выражением общественной вредности правонарушения в целом 19, относятся:
деяние как акт волевого поведения (в том числе и в форме
бездействия);
вредоносный результат деяния (прежде всего в виде дез
организации социалистических общественных отношений, а так
же в ряде случаев реального материального вреда и др.);
причинная связь между деянием и наступившим вредо
носным результатом20.
Субъективная сторона правонарушения — вина правонарушителя, т. е. его психическое отношение к противоправному деянию и его возможному результату.
Правонарушения в социалистическом обществе, как правило, являются следствием антиобщественных взглядов и побуждений отдельных лиц. Вина и выступает в качестве такой категории, которая отражает наличие такого рода взглядов и побуждений или, во всяком случае, — наличие неуважительного, пренебрежительного отношения правонарушителя к нормам общественной жизни, к правам и интересам других лиц, словом, изъянов в его идейно-волевой позиции. Применение к правонарушителю государственно-принудительных мер воздействия основано как раз на том, что лицо могло противостоять действию различных неблагоприятных факторов, но оно не сделало этого, а, напротив, противопоставило себя обществу, с пренебрежением, неуважительно
19 «Общая теория советского права». «Юридическая литература», 1966,.
стр. 402.
20 Причинная связь в праве — одна из сложных философских проблем
правоведения. Применительно к вопросам юридической ответственности она
имеет и непосредственно практическое значение. Вполне закономерно, что
причинной связи как элементу объективной стороны правонарушения уделе
но в литературе сравнительно много внимания. Вместе с тем здесь, думается,
есть ряд аспектов проблемы, которые до последнего времени ускользают из
поля зрения. К ним относятся:
а) дифференциация отдельных «элементов казуальности». Факторы, вли
яющие на возникновение данного результата, могут быть подразделены на
ряд групп, в том числе на: 1) общие условия, 2) непосредственную причину,
3) сопутствующие факторы, 4) поводы. Каждый из этих «элементов казуаль
ности» по-своему связан с результатом;
б) своеобразие причинной связи в сфере правовой ответственности; при
менительно к поведению людей юридическое значение приобретают не только^
непосредственные причины, но и сопутствующие факторы, а также поводы;
характеризуя здесь объективную связь, мы должны заранее учитывать воз
можность ее осознания, предвидения, сознательного использования, т. е. за
ранее «делать расчет» на вину.
355
отнеслось к нормам общественной жизни, к правам и интересам других лиц21.
Действующий в социалистическом обществе принцип, согласно которому юридическая ответственность устанавливается за виновное правонарушение, обосновывает роль ответственности как мощного средства воспитания людей, преодоления в сознании людей пережитков прошлого.
Правонарушения по характеру общественной вредности (опасности) подразделяются на два основных вида:
преступления — правонарушения, выражающие общест
венную опасность личности для общества в целом;
проступки-—правонарушения, выражающие обществен
ную опасность данного действия, в том числе административ
ные деликты, дисциплинарные проступки, гражданские право
нарушения и др.
Таким образом, считая проступки, как и преступления, общественно опасными правонарушениями («вредность» и «опасность»— понятия однозначные22), следует отметить, что главным при их разграничении является не степень опасности, а ее «качество», характер: проступки в отличие от преступлений не выра-
21 Причины правонарушений изучаются в конкретных юридических на
уках, в том числе причины преступлений в особой науке — криминологии.
Вместе с тем здесь есть и общетеоретические проблемы. Во всяком случае
причины правонарушений, очевидно, следует рассматривать в качестве одного
из аспектов более широкой проблемы — причинности в праве.
Отсюда, помимо прочего, следует, что некоторые исходные положения теории причинности в праве должны быть в полной мере использованы и при изучении причин правонарушений. Так, по всей видимости, и здесь нужно разграничивать «элементы казуальности», т. е. общие условия, непосредственную причину, сопутствующие факторы и поводы. Лишь при такой дифференциации оказывается возможным раскрыть механизм формирования и действия причин правонарушений.
Наиболее существенное общетеоретическое значение при рассмотрении причин правонарушений имеет установление правильного соотношения между факторами объективного и субъективного порядка. Видимо, факторы объективного порядка могут быть охарактеризованы лишь в качестве общих условий. В формировании же непосредственной причины решающая роль принадлежит субъективному фактору, которым, надо полагать, является идейно-волевая позиция данного лица. Нетрудно заметить, что при таком подходе вопросы причин правонарушений органически связываются с вопросами состава правонарушения, его субъективной стороны. Идейноволевая позиция лица (его правовой негативизм, настрой «мне все дозволено» и т. д.) как раз и находит свое выражение в субъективной стороне состава правонарушения — в вине.
22 А. Е. Лунев. Административная ответственность за правонарушения.
Госюриздат, 1961, стр. 34—35; Г. К. Матвеев. Основания юридической от
ветственности. «Советское государство и право», 1971, № 10, стр. 31 и др.
356
жают общественной опасности данного лица перед обществом в целом. Это и предопределяет своеобразие мер государственно-принудительного воздействия в том и другом случаях.
6. Юридические события. Это обстоятельства, не зависящие от воли людей. Таковы смерть и рождение человека, истечение времени, явления стихийного характера и др.
Выше было показано, что и некоторые виды действий являются основанием правовых последствий не в силу их направленности на юридический результат, а в силу самого факта их совершения или же достигнутого объективированного результата деятельности (юридические поступки, результативные действия). Вместе с тем в указанных случаях все же требуется, чтобы существовали волевые действия, внешнее выражение воли и сознания физических лиц, воли организаций. События же не нуждаются и в этом. Они могут быть связаны с волей людей. Но нормы права в рамках данных правоотношений не принимают такую связь во внимание.
Юридические факты-события — это по большей части естественные, природные явления. Даже если они так или иначе и вызваны волей человека (поджог, убийство), то юридические нормы в рамках данных правоотношений связывают правовые последствия не с упомянутыми неправомерными действиями, а с последующим процессом протекания, «развертывания» их результатов23. В частности, каковы бы ни были причины смерти (естественные причины, убийство, самоубийство), смерть представляет собой объективный, закономерный процесс угасания жизненных функций в организме человека и в этом своем качестве выступает независимо от его воли24. В рассматриваемых случаях значение юридического факта придается именно смерти, а не убийству, пожару, а не поджогу25.
В зависимости от того, связано или не связано возникновение события с волей людей, они могут быть подразделены на две группы:
а) относительные события — обстоятельства, вызванные деятельностью людей, но выступающие в данных правоотношениях независимо от породивших их причин;
23 О. С. Иоффе, М. Д. Шаргор одский. Вопросы теории права,
Госюриздат, 1961, стр. 245—246.
24 О. А. К р а с а з ч и к о в. Юридические факты в советском гражданском
праве. Госюриздат, 1958, стр. 165.
25 С, И. В и л ь н я н с к и й. Лекции по советскому гражданскому праву.
Часть первая. Изд. Харьковского университета, 1958, стр. 84.
357
б) абсолютные события — обстоятельства, которые не вызваны волей людей и не выступают в какой-либо зависимости от нее.
Практическое значение разграничения этих двух групп событий заключается в том, что если явления, выражением которых выступают абсолютные события, порождают только один ряд юридических последствий, то явления, выражением которых выступают относительные события, могут порождать два ряда последствий. В последнем случае нормы права могут связывать правовые последствия не только с событиями как таковыми, но и с причиной их породившей, в частности с такими неправомерными действиями, как убийство, поджог. Иногда правовые последствия одного ряда влияют на правовые последствия другого ряда. Например, лицо, признанное виновным в убийстве наследодателя (первый ряд последствий, вызванных убийством), исключается из числа наследников (второй ряд последствий, вызванных событием — смертью).
События приобретают юридическое значение не сами по себе, а потому, что они могут так или иначе влиять на волевое поведение людей, на общественные отношения. В частности, события становятся юридическими фактами потому, что обусловливают существование самого субъекта права — физического лица (рождение или смерть человека), могут воспрепятствовать поведению людей в том или другом направлении (землетрясение, обвалы и др.), приводят к уничтожению или повреждению материальных благ (пожар, наводнение и др.), лишают практического или юридического значения определенные действия (истечение времени) и др.
По большей части события занимают зависимое и подчиненное положение по сравнению с действиями. Как правило, они порождают юридические последствия не изолированно, а в совокупности'с правомерными действиями, т. е. в пределах единых фактических составов26. В гражданском праве события в большинстве случаев приводят к юридическим последствиям в рамках уже существующих правоотношений или, во всяком случае, в связи с уже существующими правоотношениями.
Большой удельный вес занимают события в пределах госу-дарственноправового регулирования, где они могут самостоя-
26 «...Даже тогда,— пишет П. С. Элькинд,— когда уголовно-процессуальные отношения обусловлены событием или состоянием, последние обязательно должны быть опосредствованы определенными действиями, без которых невозможно реальное возникновение, изменение и прекращение правоотношений» (П. С. Э л ь к и н д. Сущность советского уголовно-процессуального права. Изд-во ЛГУ, 1963, стр. 27).
358
тельно приводить к возникновению правоотношений/в том числе правосубъектности физического лица (рождение человека). Это и понятно. Для государственного права характерен метод общих закреплений, при помощи которого и обеспечивается нормативное урегулирование основ социалистического общественного и государственного строя. В ряде случаев необходимый эффект наступает в силу самого существования субъекта права, которое также является юридическим фактом. А это, в частности, означает, что применительно к гражданам такие отношения, как правосубъектность, возникают в связи с событиями, связанными с жизнью человека, — рождением, достижением определенного возраста.
7. Иные виды (классификации) юридических фактов. В предшествующем изложении уже были охарактеризованы две главные классификации юридических фактов. Это деления:
а) по последствиям, к которым приводит юридический
факт,— правообразующие, правоизменяющие и правопрекра-
щающие факты;
б) по характеру связи факта с индивидуальной волей —
юридические действия и юридические события (с последующими
более дробными подразделениями).
Юридические факты могут быть классифицированы и по иным основаниям. Это деления по форме проявления юридического факта и по характеру его действия.
Деление юридических фактов по форме их проявления. По форме своего проявления юридические факты подразделяются на два вида: положительные и отрицательные 27.
Положительные — это факты, которые представляют собой реально существовавшее и или существующее в данный момент явление действительности. Таковы, например, изданные административные акты, явления стихийного характера и др.
Отрицательные — это факты, выражающие отсутствие определенных явлений. Норма права связывает здесь определенные юридические последствия не с наличием того или иного обстоятельства, а с его отсутствием. Таковы, например, некоторые из условий, необходимые для регистрации брака (отсутствие другого зарегистрированного брака, отсутствие определенной степени родства и др.). Отрицательный факт следует отличать от положительного факта, который изложен в негативной форме;
27 О. А. Красавчиков. Юридические факты в советском гражданском праве. Госюриздат, 1958, стр. 90—93.
353 •■
например, такой факт, как «невысокая степень общественной опасности», является положительным фактом, получившим негативное словесное изложение.
Разграничение юридических фактов на положительные и отрицательные имеет существенное значение для решения некоторых вопросов, связанных с процессом доказывания в судебных и иных юрисдикционных органах, в частности с распределением бремени доказывания.
Деление юридических фактов по характеру их действия. Юридические факты подразделяются также на а) факты ограниченного (однократного) действия и б) факты непрерывного или повторяющегося юридического действия, т. е. состояния.
Факты ограниченного (однократного) действия — это обстоятельства, с которыми нормы права связывают юридические последствия только в данном конкретном случае. Факты рассматриваемого вида существуют лишь в данный момент или известный отрезок времени, а потом исчезают, порождая те или иные юридические последствия. К числу такого рода фактов по существу относятся подавляющее большинство юридических действий, многие события (например, смерть, истечение срока, наводнение и др.).
Состояние — это обстоятельства, которые существуют длительное время, непрерывно или периодически порождая юридические последствия. Таковы, например, состояние в браке, нетрудоспособность, стаж и др. Состояния нередко выражаются в виде правоотношений. Они могут определять содержание отраслевой правосубъектности (в частности, брачной, трудовой). Некоторые из состояний имеют волевой характер и в принципе могут быть отнесены к числу действий (например, состояние в браке); другие состояния носят неволевой характер и в принципе могут быть отнесены к числу событий (например, состояние в кровном родстве).
В юридической литературе существование состояний замечено давно28. Однако, исходя из ошибочного предположения, что юридические факты могут быть подразделены лишь по одному волевому признаку (действия и события),
28 С. В. Куры л ев. Доказывание и его место в процессе судебного познания (в аспекте гражданско-процессуального права). Труды Иркутского государственного университета. Серия юридическая. Т. 13, Иркутск, 1955, СТрф 45—46; А. К. Стальгевич. Некоторые вопросы теории социалистических правовых отношений. «Советское государство и право», 1957, № 2, стр.31; Ю. К. Толстой. К теории правоотношения. Изд-во ЛГУ, 1959, стр. 14.
360
некоторые авторы, в частности А. К. Стальгевич, пытались изобразить их в качестве третьего звена классификации вслед за событиями и действиями.
Это, конечно, неправильно. «Если ...использовать только волевой признак подразделений, то факты-состояния должны быть отнесены или к событиям, или к действиям, ибо событие и действие могут иметь одинаковую завершенность, обладать одинаковой длительностью... Следовательно, факты-состояния не могут быть выделяемы наряду (т. е. в одной классификации) с событиями и действиями» 29. Но факты-состояния могут быть выделены в особую группу, если классифицировать юридические факты по другим основаниям.
О. С. Иоффе первоначально рассматривал состояния («юридические обстоятельства») в качестве особой группы фактов, существующей наряду с событиями и действиями30. В книге же «Вопросы теории права» указанные обстоятельства, к которым авторы относят естественные свойства вещей, характеризуются в качестве разновидности только событий31. Между тем состояния («юридические обстоятельства») могут носить и неволевой и волевой характер. Они, повторю еще раз, образуют звено в особой классификации юридических фактов.
8. Фактический состав. Это система юридических фактов, необходимая для наступления юридических последствий (возникновения, изменения, прекращения правоотношения).
Во многих случаях наступление юридических последствий связывается юридическими нормами не с одним, обособленным фактом, а с их комплексом, системой. Эта система фактов и называется «фактическим (или юридическим32) составом».
29 О. К. Красавчиков. Юридические факты в советском гражданском
праве. Госюриздат, 1958, стр. 85—86.
30 О. С. Иоффе. Правоотношение по советскому гражданскому праву.
Изд-во ЛГУ, 1949, стр. 122—123.
31 О. С. Иоффе, М. Д. Шаргородский, Вопросы теории права.
Госюриздат, 1961, стр. 246.
32 В настоящее время для обозначения системы фактов, необходимой
для возникновения юридических последствий, разными авторами применяются
два термина: «фактический состав» и «юридический состав».
Термин «юридический состав» предложен О. А. Красавчиковым, по мнению которого принятый в науке термин («фактический состав») неудачен; при его использовании «создается неправильное представление о том, что правовое значение имеет только отдельный факт, а совокупность — юридически безразлична, она носит фактический характер» (О. А. Красавчиков. Юридические факты в советском гражданском праве. Госюриздат, 1958, стр. 66; его же. Теория юридических фактов в советском гражданском праве. Автореферат кандидатской диссертации. Свердловск, 1950, стр. 5).
Ряд ученых-юристов воспринял новый термин. Другие же авторы и, в частности, многие специалисты в области общей теории права продолжают пользоваться термином «фактический состав». Против предложения О. А. Красавчикова были высказаны и возражения по существу (И. Б. Нови ц к и й. Сделки. Исковая давность. Госюриздат, 1954, стр. 16; «Общая теория советского права». «Юридическая литература», 1966, стр. 306).
В данном случае терминологическое разногласие не имеет принципиального значения. И его можно было бы не касаться, если бы в связи с рас-
361
Фактический состав представляв!1 собой комплекс разнородных, «самостоятельных» жизненных обстоятельств, каждый из которых может иметь особое юридическое значение. По этой черте фактический состав следует отличать от сложного юридического факта, т. е. от факта, который имеет сложное строение кг следовательно, может быть выражен в разных характеристикахг но который все время остается «одним» фактом. Таким сложным юридическим фактом, имеющим целую совокупность взаимосвязанных характеристик, является, например, правонарушение.. Не может быть признан фактическим составом также единым длящийся факт, складывающийся из совокупности однородных обстоятельств, каждое из которых не имеет, однако, юридического значения (например, обстоятельства, выражающие аморальный облик и недостойное поведение родителей как основание для лишения родительских прав).
Следующая важная черта фактического состава состоит в том, что входящие в него жизненные обстоятельства образуют цельную систему. Как и в любой системе, элементы фактического* состава находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. Причем конечный эффект (данное правовое последствие) является результатом фактического состава в целом, в единстве всех era элементов — всего комплекса фактов. Поэтому для данных правовых последствий каждый факт выступает в качестве юридического лишь постольку, поскольку он является элементом системы — частью состава.
Наиболее ярко «системный» характер фактического состава проявляется в тех случаях, когда в соответствии с требованиями
сматриваемым не возникла возможность затронуть более широкий вопрос — об условности юридической терминологии.
Да, термин «фактический состав» условен. Но ведь условными являются и многие другие юридические термины («субъективное право», «гражданское право», «юридический факт» и др.)- Более того, предложенный О. А. Красав-чиковым термин также условен. Все, что относится к праву и носит сложный (составной) характер, может быть названо «составом» и даже «юридическим составом» (например, состав юридической науки, состав правоотношения и др). Это ведь тоже «юридические составы»!
Следовательно, если предпослать каждому из упомянутых терминов необходимые объяснения, то можно использовать любой из них. Из такого предположения, очевидно, и исходят разные авторы, использующие либо ту,, либо другую формулировку (что, разумеется, создает определенные неудобства и свидетельствует о необходимости проявлять большую осторожность при рационализации терминологии).
В дальнейшем для удобства изложения будет использован только один-из указанных терминов, наиболее часто встречающийся в литературе по общей теории права,— «фактический состав».
362
юридических норм отдельные факты должны собираться в единый состав в строго определенном порядке, в жесткой последовательности (сложные, «связанные» составы — примеры см. ниже).
Чем объяснить существование фактических составов?
Одна из причин существования фактических составов коренится в сложности общественных отношений, необходимости дифференцирования правового регулирования, учета разнообразных, разнородных жизненных обстоятельств. Так, сама природа пенсионного обеспечения такова, что для наступления правовых последствий она требует наличия ряда разнородных обстоятельств, свидетельствующих о нетрудоспособности лица или о его пожилом возрасте, а также о мере его участия в общественном производстве (стаже). Обычно в рамках фактических составов законодатель учитывает существование юридических событий — истечение срока, факт смерти и т. д.
Однако разнородность общественных отношений — не главная причина существования фактических составов. Составы в большинстве случаев призваны с юридико-фактической стороны обеспечить интересы субъектов, их правовую активность, индивидуальное регулирование общественных отношений.
Эта обеспечительная функция выражается в том, что, как правило, наступившая часть фактического состава уже порождает некоторые, промежуточные правовые последствия, которые гарантируют интересы лиц, дают возможность учета воли субъектов, воли правоприменительных органов.
Так, само по себе наступление определенного возраста и наличие необходимого стажа еще не порождают пенсионных правоотношений. Эти факты лишь дают возможность требовать от органов социального обеспечения назначения пенсии, т. е, возникают некоторые (промежуточные) правовые последствия. Пенсионные же правоотношения возникают на основе всей совокупности фактов: наступления определенного возраста, необходимого стажа, властного акта компетентного органа государства о назначении пенсии.
Таким образом, фактические составы с юридико-фактической стороны выражают наличие в праве «внутренних механизмов», опосредствующих движение, динамику правоотношений с учетом правовой активности субъектов, индивидуального регулирования общественных отношений.
Виды фактических составов отражают особенности факторов, их обусловливающих, их обеспечительные функции.
Прежде всего необходимо указать на деление фактических составов на виды, в зависимости от того, предусматривают ли
363
г
они наступление промежуточных правовых последствий, обеспечивающих интересы лиц, их правовую активность. Это деление по характеру связи элементов состава. Данная классификация включает виды составов: а) простые, б) сложные, в) смешанные.
Простые («свободные»)—это комплексы фактов, между которыми существует «свободная», не жесткая связь; факты в составе могут накапливаться в любом порядке, важно лишь, чтобы в некоторый момент они оказались все вместе. Так, в соответствии с чч. 1 и 2 ст. 85 ГК РСФСР приостановление течения срока исковой давности наступает в силу следующего комплекса фактов (причем, совершенно безразлично, в каком порядке они накапливались): нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил СССР + переведение этих сил на военное по-ложение+течение последних шести месяцев срока исковой давности. По сути дела, этот вид фактических составов довольно близок к сложным юридическим фактам. Причиной существования таких составов является лишь разнородность фактов. Каких-либо промежуточных последствий наступившая часть состава не порождает.
Сложные («связанные»)—это системы фактов, между которыми существуют взаимообусловленность, жесткая зависимость; факты в составе должны накапливаться в жестком, строго определенном порядке33. Здесь элементы состава должны следовать один за другим в строгой, установленной нормами, последовательности, причем наступившая часть состава открывает юридические возможности для накопления следующих элементов. Так, в соответствии со ст. 141 ГК РСФСР бесхозное обращение с домом открывает для исполкома юридическую возможность назначить собственнику срок для ремонта, что в свою очередь открывает юридическую возможность для накопления следующего элемента и т. д. Этот вид состава нацелен на то, чтобы с юридико-фактической стороны обеспечивать интересы заинтересованных лиц, по мере развития социальных связей открывать возможности для проявления их правовой активности. Наступившие части составов данного вида и порождают определенные промежуточные правовые последствия.
33 Теоретическое положение о необходимости разграничения фактических составов со свободным и строго установленным порядком накопления элементов, а также об известной независимости состояния связанности и секундар-ных (правообразовательных) правомочий, порождаемых частью составов второго вида, выдвинуто В. Б. Исаковым в дипломной работе («Фактический состав в механизме правового регулирования», Свердловск, 1971, стр. 36—39, 66).
364
Смешанные -это системы фактов, связь между которыми является частично «свободной», а частично — жесткой, «связанной». Так, при пенсионном обеспечении до известного момента факты могут накапливаться в любом порядке (не имеет значения, наступит ли ранее пенсионный возраст или же приобретен необходимый стаж), а затем факты должны накапливаться в строго определенной последовательности — односторонний акт гражданина с заявлением о назначении пенсии + властный акт компетентного органа социального обеспечения.
Следующая группировка фактических составов отражает возможность (и пределы) индивидуального регулирования общественных отношений компетентными органами. Это деление по степени определенности, — деление составов на: а) определенные и б) относительно-определенные (или бланкетные) 34. Это деление составов соответствует одноименному делению юридических норм (гл. 14).
Определенные — это составы (или отдельные юридические факты), все элементы которых предусмотрены в гипотезах юридических норм.
Относительно определенные (бланкетные)—это составы, которые неполностью предусмотрены в юридических нормах; в норме указаны лишь некоторые обобщенные признаки тех или иных фактических обстоятельств; юрисдикционным же органам предоставляется возможность в порядке индивидуального регулирования решать юридические вопросы, относящиеся к данным правовым последствиям с учетом конкретных обстоятельств дела. Следовательно, бланкетные составы характеризуются тем, что фактические обстоятельства, обобщенно указанные в норме, порождают юридические последствия лишь в совокупности с актом юрисдикционного органа. Например, фактический распад семьи приводит к расторжению брака лишь в совокупности с определением суда о разводе; уважительные причины пропуска срока исковой давности являются фактом, продолжающим срок исковой давности лишь в совокупности с определением суда по этому вопросу и т. д.
Наконец, по своему объему фактические составы могут быть подразделены на: а) завершенные и б) незавершенные.
Завершенные — это составы, в которых закончен процесс накопления юридических фактов; Они порождают полные юриди-
34 На существование «бланкетных составов» указано О. А. Красавчико-вым (О. А. Красавчиков. Юридические факты в советском гражданском праве. Госюриздат, 1958, стр. 73—75).
365
25 Заказ 82
ческие последствия — происходит возникновение, изменение или прекращение правоотношений.
Незавершенные — это составы, в которых процесс накопления юридических фактов не закончен. Они могут порождать лишь незавершенные, «промежуточные» правовые последствия.
Обстоятельства, относящиеся к ненаступившей части фактического состава, носят название правопрепятствующих фактов — фактов, препятствующих возникновению полных юридических последствий. К правопрепятствующим относятся также факты, которые «погашают» юридическую силу других фактов (например, недееспособность лица, заблуждение, обман, принуждение при заключении сделки).
В юридической литературе были предприняты попытки рассматривать правопрепятствующие обстоятельства как особую разновидность юридических фактов, существующую наряду с фактами, которые приводят к возникновению, изменению или прекращению правоотношений35.
Для такой квалификации правопрепятствующих фактов нет оснований. Они не влекут юридических последствий и поэтому не охватываются понятием «юридического факта»36. Правопрепятствующие обстоятельства — это как бы «антиюридический» факт. Но, не причисляя правопрепятствующие обстоятельства в категории юридических фактов, следует иметь в виду, что их учет необходим при применении юридических норм. В частности, при определении основания иска должно быть установлено отсутствие правопрепятствующих фактов.
9. Правовые последствий, порождаемые незавершенными фактическими составами. Правовые последствия, возникающие из части сложного фактического состава, имеют промежуточное, внутреннее значение; они обслуживают динамику правоотношения, действие его «внутренних механизмов». Выполнив свою временную миссию (обеспечив накопление следующих элементов состава и, следовательно, движение, динамику правоотношения), они сходят со сцены, уступая место конечным правовым последствиям, порождаемым фактическим составом в целом.
Правовые последствия, возникающие из части сложного фактического состава, таковы: а) правовая связанность, б) право на положительные действия.
Правовая связанность. Это промежуточное правоотношение, выраженное в обязанности, которая направлена в основном на сохранение status qwo, т. е. на обеспечение нормаль-
35 А. Ф. К л е й н м а н. Основные вопросы теории доказательств в совет
ском гражданском процессе. Изд-во АН СССР, 1950, стр. 34—35.
36 С. Ф. Кечекьян. Правоотношение в социалистическом обществе.
Изд-во АН СССР, 1958, стр. 172; а также: О. А. Красавчиков, указ. соч.,
стр. 90.
366
ного, «естественного» развития сложного фактического состава. Ярким примером такой связанности является обязанность сторон условной сделки не способствовать и не препятствовать наступлению условия. Связанности корреспондирует право других лиц требовать соответствующего поведения, т. е. главным образом воздержания от действий. В некоторых случаях связанность имеет хотя и минимальный, но все же активный характер (поддерживать вещь, подлежащую передаче, в нормальном состоянии; предупредить продавца о правах третьих лиц на продаваемую вещь). Правовая связанность является наиболее общим правовым последствием, порождаемым частью фактического состава. Функция этого «промежуточного» правоотношения носит в основном обеспечительный характер: оградить интересы заинтересованных лиц, гарантировать нормальный порядок возникновения главного правового последствия, т. е. последствия, порождаемого фактическим составом в целом.
Право на положительное действие. Это правомочие, которое дает возможность лицу проявить правовую активность— своим односторонним действием оказать влияние на развитие фактического состава. В отличие от правовой связанности, имеющей в основном охранительный характер, здесь обеспечивается возможность для субъектов проявить инициативу, волю, активность в проведении своих интересов.
Правомочия на положительное действие, возникающее из части фактического состава, имеют различную юридическую природу, неодинаковую юридическую силу.
Наиболее ярко характерные особенности данной разновидности промежуточных последствий проявляются в секундарных (правообразовательных) правомочиях. Те особенности секундарных правомочий, которые были отмечены ранее (гл. 18), обусловлены как раз тем, что рассматриваемое правомочие —например, право принять наследство, право на зачет и др. — призвано предоставить возможность лицу своим односторонним действием повлиять на развитие фактического состава и, следовательно, на развитие правоотношения. Осуществление секундарного правомочия само по себе, автоматически вводит в фактический состав новый, нередко завершающий элемент и тем самым порождает обязательные юридические последствия.
Вместе с тем в ряде случаев правообразовательное правомочие, по сути дела, выражает лишь возможность формирования начального или «серединного» элемента фактического состава. Таковы, в частности, правомочия, входящие в состав пассивной административной и процессуальной правосубъектности (право
25* 367
кг жалобу), правомочия, вытекающие из «свободной» части фактического состава (право на заявление о назначении пенсии). Здесь нет автоматического наступления юридических последствий при осуществлении правомочия: соответствующее одностороннее действие является лишь условием для последующего властного акта, совершаемого компетентным органом. Аналогичным образом в области гражданского права одностороннее действие (например, предложение заключить договор) порождает лишь секундарное правомочие (право на акцепт).
Своеобразные промежуточные правовые последствия складываются при формировании правоотношений, опосредствующих Плановые хозяйственные процессы. Плановодоговорные обязательства (поставки, подряда на капитальное строительство, грузовой перевозки) складываются на основе фактического состава, элементами которого являются плановый административный акт и гражданскоправовой договор. На основании одного лишь планового акта возникают только промежуточные правовые последствия, в частности при поставке продукции и подряде на капитальное строительство — право и обязанность исполнителей планового задания заключить договор. Следовательно, то, что в науке гражданского права рассматривается как «обязательство заключить договор» и подчас трактуется в качестве вполне самостоятельного обязательства, на самом деле является лишь правовым последствием незавершенного фактического состава — промежуточной стадией формирования обязательства поставки и подряда на капитальное строительство. Осуществление этого «промежуточного обязательства» и приводит к завершению соответствующих составов в целом.
Таковы два ряда правовых последствий, порождаемых частью сложного фактического состава. Обладая некоторыми общими чертами и в определенной мере взаимодействуя, они вместе с тем представляют собой самостоятельные правовые явления, каждое из которых обладает своеобразными функциями и своим, особым содержанием. Поэтому вряд ли можно признать плодотворными попытки увидеть в указанной выше «связанности» коррелят секундарному правомочию как таковому: последнее, как было показано ранее, для своего осуществления не нуждается в обеспечении обязанностью; оно соотносится со «связанностью» через сопряженное с секундарным правомочием право требования (гл. 18).
В советской юридической литературе обосновываются и иные взгляды на фактический состав, а также на юридическую природу его промежуточных правовых последствий,
368
Так, по мнению С. Ф. Кечекьяна, далеко не весь фактический состав имеет юридическое значение; юридическим фактом, с его точки зрения/ является только последний факт состава, который и порождает правоотношение: «Юридически релевантный фактический состав шире той его части, которая именуется юридическим фактом»37.
Нетрудно заметить, что позиция, отстаиваемая С. Ф. Кечекьяном, сориентирована лишь на одну из разновидностей фактического состава с несложной, элементарной структурой (простые составы) и не может претендовать на всеобщее значение. Видимо, поэтому взгляд С. Ф. Кечекьяна встретил в литературе серьезные возражения 38.
Сходную позицию занимает О. А. Красавчиков. По его мнению, незавершенный фактический состав не может влечь каких-либо правовых последствий. Связанность же офферента своим предложением рассматривается автором в качестве правоотношения предварительного, служебного характера39. Не* смотря на то, что О. А. Красавчиков, как и С. Ф. Кечекьян, строит общее понятие фактического состава лишь на основе одного из его видов, отстаиваемая им идея о том, что предварительная связанность по своей юридической природе представляет собой правоотношение, заслуживает поддержки.
С точки зрения Ю. К. Толстого «наступление части юридического состава лишь тогда вызывает действительные правовые последствия, когда одним из элементов состава является правоотношение»40. Автор подробно не аргументирует этого положения. Но из примера, приведенного в другой связи, видно, что он фактически признает существование незавершенных правовых последствий в виде отдельных правомочий. Разбирая указанную выше позицию С. Ф. Кечекьяна и отмечая, что «ошибка С. Ф, Кечекьяна связана с недооценкой им значения юридических составов в образовании правоотношений»41, автор затем анализирует фактический состав, порождающий обязанность освободить специальное жилое помещение. В этот состав, пишет Ю. К. Толстой, следует включать не только прекращение трудовых правоотношений, но и помимо иных фактов, также и то, что «наймодателем заявлено требование об освобождении помещения...» 42. Значит, уже из части состава возникает правомочие наймодателя заявить требование об освобождении помещения, а осуществление этого правомочия и истечение месячного срока приводят к завершению состава ■— к возникновению «полных» правовых последствий.
Правильную в принципе позицию по рассматриваемому вопросу занимают О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородский. Они пишут: «Когда для возникновения субъективного права требуется не отдельный юридический факт, а их известная совокупность (юридический состав), то наступление уже некоторых фактов, входящих в данный состав, может вызвать определенный эффект»43.
Правда, авторы не дают достаточно точной характеристики этого эффекта (не учитывая при этом, как в свое время и автор этих строк, существования
37 С. Ф. Кечекьян. Правоотношение в социалистическом обществе.
Изд-во АН СССР, 1958, стр. 162.
38 Ю. К. Толстой. К теории правоотношения, Изд-во ЛГУ, 1959,
стр. 16—17; О. С. Иоффе, М. Д. Шаргородский. Вопросы теории пра
ва. Госюриздат, 1961, стр. 253.
39 О. А. Красавчиков. Юридические факты в советском гражданском
праве. Госюриздат, 1958, стр. 59—60.
40 Ю. К. Толстой. К теории правоотношения. Изд-во ЛГУ, 1959, стр. 17.
41 Там же, стр. 16.
42 Там же, стр. 17.
43 О. С. Иоффе, М. Д. Шаргородский. Вопросы теории права.
Госюриздат, 1961, стр. 254.
369
простых составов). Но когда они утверждают» что «наступившая часть юридических фактов иногда создает возможность породить своим действием правоотношение не для всех, а лишь для данного лица» **, то по сути дела указанная возможность и есть отдельное правомочие, которое может быть названо секундарным (правообразовательным).
В последнее время все более утверждается мысль о том, что ключом к правильному пониманию юридической природы правовых последствий, возникающих из незавершенных фактических составов, является дифференцированный подход к последним. В этом направлении идут рассуждения А.В.Мицкевича, который правильно указывает на то, что по рассматриваемому вопросу «не может быть дано одного общего ответа» 45. Как уже отмечалось, существенный шаг в этом же направлении сделал В. Б. Исаков, разграничивший два-основных вида составов по способу накопления юридических фактов. Следует лишь иметь в виду, что простые составы, отдельные части которых не порождают каких-либо правовых последствий, по сути дела, представляют собой «низшую» их разновидность, весьма близкую по строению к сложным юридическим фактам. «Развитые» же фактические составы — составы, представляю* щие собой «систему» фактов в строгом смысле — обладают жесткой структурой и это сопряжено как раз с тем, что часть состава порождает промежуточные правовые последствия.
44 О. С. Иоффе, М. Д. Ш а р г о р о д с к и й. Вопросы теории права. Гос-
юриздат, 1961, стр. 258.
45 Общая теория советского права. «Юридическая литература», 1966,
стр. 307. Здесь же правильно обращено внимание и на то, что «категория
правовой связанности» имеет значение для отличия этого вида «незавершен
ных прав» от обязательственных, но не говорит о наличии особых последст
вий, не являющихся правами или обязанностями (стр. 308).
«все книги «к разделу «содержание Глав: 25 Главы: < 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.