Глава   I.   МНОЖЕСТВЕННОСТЬ   —   ИНСТИТУТ УГОЛОВНОГО ПРАВА

Перед наукой советского уголовного права стоит задача теоретического обоснования дальнейшего развития институтов и норм уголовного права социалистического общества в период перестройки. Среди ряда важных вопросов, нуждающихся в специальном изучении и обсуждении, стоит проблема нетрадиционных аспектов множественности.

В теории советского уголовного права сформировалась и ныне утвердилась концепция множественности преступных деяний . Под множественностью понимается стечение нескольких правонарушений, предусмотренных уголовным законом, в поведении одного и того же лица, при условии, что каждый из актов общественно опасного поведения субъекта представляет собой самостоятельный состав преступления. Составы этих преступлений могут совпадать по своим признакам, отличаться друг от друга по объекту, объективным и субъективным признакам. Однако субъект преступления во всех случаях выступает цементирующим началом, которое объединяет все эти преступления в одно целое — в множественность преступных деяний.

Повторность, рецидив, совокупность преступлений в границах множественности имеют сходную социально-правовую природу, и по этой причине многие однородные свойства этих правовых элементов множественности проявились лишь в результате комплексного изучения. Дальнейшая теоретическая проработка проблем множе-

10

 

ся в границах составов, допускающих различное психическое отношение к действиям (бездействию) и наступившим последствиям. Например, в составах, предусматриваемых ч. 2 ст. 108, ч. 2 ст. 149 УК РСФСР и др.

Назрело время решения и других общих и частных вопросов проблемы множественности, направленных на повышение эффективности действующего законодательства и практики его применения. Анализу части этих вопросов посвящена настоящая работа. При этом автор видит свою задачу лишь в постановке проблемы. Ее углубленная разработка, очевидно, потребует дальнейших усилий специалистов.

Глава   I.   МНОЖЕСТВЕННОСТЬ   —   ИНСТИТУТ УГОЛОВНОГО ПРАВА

Перед наукой советского уголовного права стоит задача теоретического обоснования дальнейшего развития институтов и норм уголовного права социалистического общества в период перестройки. Среди ряда важных вопросов, нуждающихся в специальном изучении и обсуждении, стоит проблема нетрадиционных аспектов множественности.

В теории советского уголовного права сформировалась и ныне утвердилась концепция множественности преступных деяний . Под множественностью понимается стечение нескольких правонарушений, предусмотренных уголовным законом, в поведении одного и того же лица, при условии, что каждый из актов общественно опасного поведения субъекта представляет собой самостоятельный состав преступления. Составы этих преступлений могут совпадать по своим признакам, отличаться друг от друга по объекту, объективным и субъективным признакам. Однако субъект преступления во всех случаях выступает цементирующим началом, которое объединяет все эти преступления в одно целое — в множественность преступных деяний.

Повторность, рецидив, совокупность преступлений в границах множественности имеют сходную социально-правовую природу, и по этой причине многие однородные свойства этих правовых элементов множественности проявились лишь в результате комплексного изучения. Дальнейшая теоретическая проработка проблем множе-

10

 

ственности преступных деяний позволила прийти к выводу о целесообразности их единого законодательного регулирования в рамках специального раздела Общей части уголовного законодательства, что уже нашло реализацию в уголовном законодательстве ряда социалистических государств. В качестве иллюстрации можно привести Уголовный кодекс Народной Республики Болгарии, который включает специальный раздел, объединяющий нормы, относящиеся к множественности преступных деяний2.

Ныне предмет множественности в уголовном праве ограничивается лишь одним аспектом — множественностью преступлений. Эта концепция доказала свою жизненность и практическое значение. Вместе с тем нам представляется, что развитие теоретической модели множественности идет лишь в одном из возможных ее аспектов. В теории уголовного права не учитывается, что множественность может проявляться и в других качествах, причем вызывать ощутимые типизированные уголовно-правовые последствия, не поддающиеся объяснению через существующие представления о данном правовом явлении. Достаточно в этой связи упомянуть практику квалификации как групповых посягательств деяний, учиненных надлежащим субъектом ответственности совместно с физическим лицом, не обладающим признаками субъекта преступления — невменяемым либо лицом, не подлежащим ответственности в силу недостижения соответствующего возраста, предусмотренного уголовным законом.

В багаже теории уголовного права появилась информация и об иных уголовно-правовых явлениях, которые никак не укладываются в существующие теоретические представления о тех или иных институтах, а попытки «уложить» их в традиционные представления порождают споры в юридической литературе и весьма отрицательно отражаются на практике разрешения в судах конкретных категорий уголовных дел. Так, например, не может разрешиться через существующие теоретические концепции такое выдвигаемое самой практикой явление, как неосторожное сопричинение преступного результата. Проистекая главным образом из проблемы неосторожных преступлений, связанных с использованием техники, этот аспект становится все более значимым. В условиях научно-технической революции общество сталкивается с неблагоприятными изменениями в структуре неосторожных преступлений. Все возрастающая техническая воору-

1 1

 

женность современного производства, оснащение его все более сложными системами, работа на которых может совершаться только группой операторов и нередко сопряжена с экстремальными условиями, все чаще ставит перед практикой вопросы, связанные с ответственностью нескольких лиц, совершивших одно преступление по неосторожности. В качестве иллюстрации можно сослаться на чернобыльскую катастрофу, на гибель нескольких сотен пассажиров «Адмирала Нахимова». Однако каких-либо теоретических концепций, обосновывающих целесообразное нормативное разрешение этого вопроса, пока нет. В то же время известно, что рамки института соучастия и теоретические представления о нем места этому феномену не находят.

Перечень подобных вопросов можно было бы продолжить, но и изложенное позволяет утверждать, что теория уголовного права нуждается в поиске концепции, которая могла бы дать объяснение этим и другим уголовно-правовым явлениям, а в последующем и сформулировать рекомендации по их отражению в нормах уголовного права. Это особенно важно сейчас, так как «время ставит вопрос о широком выходе общественных наук на конкретные нужды практики, требует, чтобы ученые-обществоведы чутко реагировали на происходящие перемены в жизни, держали в поле зрения новые явления, делали выводы,   способные   верно   ориентировать   практику»3.

В качестве варианта мы ставим на обсуждение концепцию множественности, которая позволяет решить ряд спорных вопросов конструирования и применения уголовного закона. Нам представляется, что в теоретическом плане множественность в уголовном праве предстает в виде сквозного явления, проходящего через все учение о преступлении. Категория множества в диалектическом материализме характеризуется как совокупность предметов, явлений, объединенных определенными общими свойствами. Эти общие свойства могут быть присуши всем уголовно-правовым явлениям, входящим в множественность, либо цементировать по определенным признакам конкретные группировки, характеризующиеся однородными свойствами.

Если в целом множественность в уголовном праве можно определить как стечение нескольких уголовно-правовых явлений, в результате которого (именно стечения) возникают типизированные уголовно-правовые последствия, то варианты множественности и возникающие ■ в зависимости от них строго определенные уголовно-пра-

12

 

вовые последствия могут, в свою очередь, поддаваться определенной классификации на формы, а каждая из форм — на виды. Действующее уголовное законодательство, как нам представляется, позволяет выделить две формы множественности: множественность преступлений и множественность участников одного преступления. Первая форма общепризнана и активно исследуется в теории, вторая — ждет своего изучения.

Множественность преступлений. Под этой формой в литературе обычно понимается стечение нескольких правонарушений, предусмотренных уголовным законом, в поведении одного и того же лица. При этом каждый из актов общественно опасного поведения должен представлять собой самостоятельный состав преступления и сохранять свою юридическую значимость, то есть за каждое из деяний, охватываемых понятием множественности, может быть назначено уголовное наказание или, по крайней мере, при назначении наказания за новое преступление может быть учтена судимость за предыдущее.

Составы преступлений, образующих эту форму множественности, могут совпадать по своим признакам, отличаться друг от друга по объекту , объективным и субъективным признакам. Однако субъект преступления во всех случаях выступает тем началом, которое объединяет все эти преступления в одну форму.

Видами множественности по действующему уголовному законодательству являются повторность, рецидив и совокупность преступлений. В границах множественности эти ее виды имеют сходную социально-правовую природу, и по этой причине многие однородные свойства перечисленных правовых элементов данной формы проявились лишь в результате комплексного изучения. Дальнейшая теоретическая проработка проблем множественности преступлений позволила прийти к выводу о целесообразности их единого законодательного регулирования в рамках специального раздела Обшей части уголовного законодательства, что, как упоминалось выше, уже нашло реализацию в уголовном законодательстве социалистических государств. Этот опыт, как нам представляется, целесообразно использовать и у нас при совершенствовании Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик4.

Множественность участников одного преступления. Этот аспект не разработан в теории. Представляется, что множественность в уголовном праве охватывает не

13

 

только область преступления, но и касается также субъекта преступления и иных уголовно-неответственных лиц, так или иначе причастных к событию преступления и влияющих на характер и степень общественной опасности этого преступления. Под этой формой следует понимать прямо предусмотренное уголовным законом стечение нескольких физических лиц (субъектов, уголовно-неответственных лиц) в рамках одного преступления. При этом каждое такое физическое лицо обязательно должно быть причастно к одному преступлению. Проявления видов причастности могут как совпадать по своим признакам, так и отличаться по характеру поведения лица в преступлении и оценке такого поведения уголовным законом. Однако одно преступление во всех случаях выступает тем цементирующим началом, которое объединяет виды (варианты) стечения нескольких лиц — в одну форму — множественность участников одного преступления. Наряду с отмеченным надо иметь в виду, что все виды причастности, охватываемые данной формой множественности, должны сохранять свою юридическую значимость, то есть каждый из них должен вызывать реальные юридические последствия. Такие последствия влияют на содержание материального признака преступного посягательства — на его общественную опасность, учитываются при формировании основания ответственности, могут влиять на пределы ответственности. Они же отражаются на определении форм совершения посягательства в процессе конструирования уголовно-правовой нормы, воздействуют на оценку содеянного в качестве необходимого признака основного либо квалифицированного состава, влияют на определение круга субъектов посягательства, на структурные элементы объекта охраны, учитываются при определении предметного содержания вины, предопределяют форму совершения посягательства (групповые по объективной окраске совершения посягательства при отсутствии признаков соучастия), его факультативные признаки (толпа, стечение потерпевших), влияют на процесс индивидуализации наказания. Этот перечень правовых последствий, которые в том или ином сочетании могут проявиться в видах множественности участников одного преступления, далеко не исчерпывающий. Важно подчеркнуть, что каждый вид этой формы вызывает свойственные ему типизированные уголовно-правовые последствия. Следует также оговорить, что понятие множественности участников одного преступления применимо только к случаям, когда причаст-

14

 

ность нескольких лиц к одному преступлению прямо предусмотрена самим уголовным законом.

Видами данной формы множественности, при самом первом подходе, являются соучастие в преступлении, неосторожное сопричинение, групповое совершение посягательства, когда преступление совершается личными действиями субъекта ответственности с дополнительным привлечением усилий невменяемого или лица, не достигшего возраста, с достижения которого возможна уголовная ответственность.

Важно подчеркнуть, что предусмотренные уголовным законодательством разновидности множественности участников одного преступления вызывают типизированные уголовно-правовые последствия, которые вовсе не поддаются истолкованию через призму существующих теоретических представлений о соучастии в преступлении. Более того, попытки подвергать различные реальные проявления стечения нескольких физических лиц в одном преступлении «экспертизе» через призму норм института соучастия приводили и приводят исследователей к искусственному сдерживанию развития теории уголовного права в данном направлении. Длительная дискуссия о природе так называемого «неосторожного соучастия» привела, например, к тому, что теория соучастия отвергла эту концепцию как ошибочную и вместе с водой выплеснула ребенка, поскольку самостоятельная, не имеющая отношения к соучастию разновидность множественности участников одного преступления — неосторожное сопричинение одного и того же результата совместными усилиями нескольких лиц — длительное время вообще не изучалась. Лишь в последние годы появились специальные работы, исследующие эту проблему5.

Точно такая же участь едва не постигла идею возможности объективно группового совершения посягательства при отсутствии признаков соучастия, когда преступление совершается совместными усилиями субъекта ответственности и уголовно-неответственного лица (невменяемого, малолетнего и т.п.). Попытки соотносить эту разновидность множественности участников одного преступления с нормами института соучастия в преступлении приводили и приводят многих исследователей к ошибочному выводу о том, что господствующая ныне практика разрешения дел этой категории в судах необоснованна, поскольку противоречит содержанию ст. 17 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных  республик.  Исходя из этой ошибочной, на  наш

1 5

 

взгляд, посылки, многие криминалисты и в настоящее время пытаются оспаривать обоснованность разъяснения постановления Пленума Верховного Суда СССР от 25 марта 1964 г. «О судебной практике по делам об изнасиловании», подчеркнувшего, что «... действия лиц, организовавших изнасилование группой, следует квалифицировать по ч. 3 ст. 117 УК РСФСР и соответствующих статей УК других союзных республик независимо от того, что другие участники в соответствии со ст. 10 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик не были привлечены к уголовной ответственности»6.

Только .неразработанностью проблем множественности участников одного преступления можно объяснить и затянувшийся спор о юридической природе группы, совершающей по предварительному сговору хищения. Судебная практика давно подметила особенности распределения ролей в группах такого типа. Она же, используя общее понятие хищения, толкует признаки исполнительства в этих посягательствах шире, нежели это прямо вытекает из буквального толкования признаков ст. 17 Основ. Однако бытующие среди специалистов попытки объяснить этот феномен через понятие «организованной группы» (п. 2 ст. 39 УК РСФСР) теоретически вряд ли состоятельны. Они не учитывают функциональное назначение этого правила, которое вступает в действие лишь на уровне конкретного уже совершенного преступления и не может применяться в процессе квалификации. В то же время подход к этой проблеме через концепцию множественности сразу же обнаруживает пробельность уголовного закона. В частности, отсутствие в рамках общих правил соучастия в преступлении понятия группы, а в главе Уголовного кодекса, предусматривающей составы посягательств на собственность, — специального примечания или положения, разъясняющего исключения из общего правила соучастия, фиксирующего более широкие рамки «исполнительства» преступления в хищении при заранее состоявшемся сговоре и распределении ролей.

Предпринимавшиеся попытки решать проблемы множественности участников одного преступления только через призму учения о соучастии привели к затянувшимся спорам на страницах юридической печати и по многим другим теоретически и практически важным проблемам.

Следует заметить, что многие, если не все эти вопросы, снимаются при оценке фактов стечения несколь-

16

 

ких лиц в одном преступлении через призму концепций множественности. При таком подходе оказывается, что все проявления множественности участников поддаются классификации по единому основанию — причастности физических лиц к одному преступлению. Различные уголовно-правовые последствия, порождаемые самостоятельными видами множественности участников одного преступления, которые прежде не поддавались теоретическому обоснованию через правила института соучастия, успешно решаются в плане их обоснования с использованием конструкций множественности. Более того, само соучастие в преступлении предстает в качестве структурного элемента более широкого явления института множественности, в частности, его блока, охватывающего все модификации стечения нескольких лиц в одном преступлении.

При таком подходе проясняется, что множественность в уголовном праве носит сквозной характер. Теоретически это институт учения о преступлении, в котором множественность преступных деяний образует лишь один самостоятельный блок. Другой, не менее значимый, составляет группа уголовно-правовых явлений, которые мы определили как множественность участников одного преступления7.

Представляется, что в уголовном законодательстве основные аспекты множественности в обеих ее формах должны получить самостоятельную правовую регламентацию не только на уровне отдельных разрозненных постановлений закона, но и в качестве самостоятельного структурного звена Общей части уголовного законодательства. Этот путь позволил бы не только снять многие спорные вопросы, но главным образом содействовал бы стабилизации практического разрешения однотипных уголовных дел этой категории.

Для этого имеются и теоретические предпосылки, поскольку множественность участников одного преступления имеет все параметры, необходимые для формирования правового института. Во-первых, причастность нескольких физических лиц к одному преступлению является типичной самостоятельной разновидностью общественно опасного поведения либо существенно влияет на него. Она объективно требует правового регулирования и поддается ему. Именно этим объясняется фактическое существование в рамках Общей и Особенной частей уголовного законодательства ряда пока еще не объединенных в общие правила постановлений, с помощью которых на законодательном уровне осуществляется борьба с со-

2   Заказ J*  185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 [ 7

 

участием в преступлении, оценивается роль и юридическое значение в посягательстве иных типичных разновидностей прикосновенности и причастности к преступлению нескольких физических лиц.

Во-вторых, существование в рамках уголовного законодательства таких предписаний, которые в разных аспектах «фиксируют» причастность нескольких лиц к одному преступлению, является еще одним доказательством того, что эти правила должны быть систематизированы в одном правовом институте. При их формальном закреплении в правилах общего характера появились бы условия для однотипного регулирования этих вопросов на уровне всей системы уголовного законодательства, что позволило бы целенаправленно организовать борьбу средствами уголовного закона с различными типичными видами причастности нескольких лиц к одному преступлению или полно и однозначно учесть их проявления при формировании признаков основных и квалифицированных составов, при оценке опасности содеянного виновными и в других качествах. Только в этом случае удалось бы внутри предлагаемого правового института специализировать юридические нормы, разделить сферы влияния между ними с тем, чтобы каждое отдельное правило обеспечивало надежность охраны социалистических общественных отношений от конкретной разновидности типично распространенных, совместно учиняемых общественно опасных поступков людей или учитывало влияние на общественную опасность деяния иных видов причастности к преступлению нескольких физических лиц.

Множественность участников одного преступления обладает и третьим свойством, необходимым для формирования правового института. Она как совокупность правил, призванных эффективно бороться или учитывать все проявления причастности к одному преступлению нескольких лиц, могла бы занять в уголовном праве определенное место в рамках учения о преступлении. Отсутствие такой группы правил в действующей системе уголовного законодательства, на наш взгляд, существенно снижает его эффективность, поскольку большая группа общественно опасных деяний, характеризующихся возрастанием общественной опасности за счет причастности к преступлению нескольких физических лиц, выпала из поля его зрения.

Существующие ныне разрозненные постановления уголовного закона, фиксирующие различные варианты

 

множественности участников одного преступления, не могут урегулировать с надлежащей полнотой и всесторонностью все проявления общественно опасных посягательств с признаками причастности к преступлению нескольких физических лиц. Такая задача под силу комплексу правил, четко сочетающихся, взаимодействующих между собой, объединенных в определенное самостоятельное системное образование (институт множественности), целью которого в конечном счете является организация борьбы со всеми типично повторяющимися видами стеч'ения нескольких физических лиц в одном преступлении .и предупреждение возможности такого рода посягательств в будущем. Именно поэтому 'эффективность предлагаемого уголовно-правового института во многом будет зависеть не только от органического единства норм, но и в рамках такого единства — от четкого взаимодействия, разделения сфер приложения между правилами, его образующими.

Общественная опасность и множественность преступлений. Специализация правил в рамках института множественности имеет материальную основу. Она зависит от особенностей, вызывающих серьезное повышение или понижение общественной опасности конкретного типа причастности нескольких физических лиц к одному преступлению для охраняемых общественных отношений. Различная мера опасности типичных повторяющихся разновидностей такого поведения предопределяет существование общих или индивидуально определенных методов уголовно-правовой борьбы с ними, что требует конструирования ряда правил, объединенных в один правовой институт единым однородным предметом регулирования.

При этом следует исходить из того, что институт множественности — реальная теоретическая конструкция. Уголовно-правовые нормы, его составляющие, социально обусловлены. Они материализуются как реак.-ция законодателя на потребность охраны общественных отношений в условиях ускорения социально-экономического развития страны от поступков людей, наносящих серьезный вред этим отношениям.

Законодательные органы не изобретают, а лишь познают общественную опасность таких поступков. На этой основе они дают конкретным ее проявлениям оценку как преступления либо иного правонарушения с позиции господствующих социальных ценностей.

Проводя отбор отдельных типов вредных поступков людей в целях криминализации в рамках конкретного

2*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1 9

 

правового института, законодательные органы прежде всего исходят из меры общественной опасности, которая характеризует определенный тип поведения людей в обществе как абсолютно нетерпимый, требующий пресечения   путем   уголовно-правовых   средств   воздействия.

При включении различных вариантов вредных для охраняемых общественных отношений человеческих поступков в орбиту уголовного закона законодательные органы оценивают меру их общественной опасности с помощью таких реально значимых показателей, как степень вреда, причиняемого общественным отношениям; важность самих общественных отношений; глубина причиняемого или грозящего им ущерба; большая распространенность деяний; стойкая тенденция к повторению вредных поступков; возможность большей результативности определенного рода поведения людей; свойства, характеризующие лиц, осуществляющих опасные посягательства, и потерпевших; особенности факультативных признаков посягательства (способа, времени, обстановки) и др.

Изучение реальных проявлений множественности в уголовном праве показывает, что отбор их форм и видов не случаен. Он выступает в качестве адекватной реакции на определенную меру общественной опасности, присущую конкретному типу поступков людей. Так, для множественности преступных деяний как самостоятельной формы данного правового института, характерно такое сочетание критериев общественной опасности, как важность охраняемых общественных отношений, степень причиняемого им ущерба, тенденция к повторению, распространенность деяний, невозможность предотвратить вредные поступки другими средствами8. Именно то или иное сочетание этих критериев главным образом позволяет законодателю криминализировать деяния путем конструирования в рамках данной формы множественности ее видов: повторности, рецидива и совокупности.

При включении в орбиту уголовного закона второй формы — множественности участников одного преступления, в основном, принимаются во внимание другие реальные показатели меры общественной опасности, а именно: возможность большей результативности определенного типа поступков людей, возбуждение реального соблазна совершать такие же поступки у других лиц, явное возрастание вредоносности поступка за счет причастности к его совершению нескольких лиц или причинения вреда нескольким потерпевшим и др.

20

 

Сам учет дополнительных объективных качеств общественной опасности не является жестким, в отдельных случаях для отбора поступков в целях криминализации могут учитываться и другие показатели. Однако перечисленные выше оказываются все же основными. Например, различные виды множественности участников одного преступления вызваны к жизни типизированными объективными свойствами общественной опасности. Выделение таких видов, как соучастие в преступлении, групповое исполнительство, неосторожное сопричинение, зависит от того, объединяются ли люди для совместного причинения вреда социалистическим отношениям. Вряд ли нуждается в дополнительных доказательствах постулат, чта устойчивая группа, занимающаяся вредной для общества деятельностью, несет больший потенциал опасности и вредоносности для господствующих в обществе отношений, нежели аналогичное поведение разрозненных лиц. На мере опасности отражаются особенности взаимосвязи между участниками группы, реальное воздействие со стороны одних участников на других, причинение или угроза причинения вреда нескольким потерпевшим. Мера опасности, несомненно, зависит 'от того, осознана ли инициатива по причинению вреда объективно совместными усилиями нескольких лиц, или же, напротив, охраняемые отношения затронуты в результате совместной неосмотрительности.

Отмеченные положения позволяют сделать вывод, что механизм образования и учета собственных показателей общественной опасности различных форм и видов множественности сложен. Применительно к определенному типу человеческих поступков общественная опасность формируется в результате сочетания ряда показателей существенности вреда, грозящего или причиняемого социалистическим общественным отношениям. Их типичный комплекс и дает возможность, на самом общем уровне анализа, решить вопрос законодательным органам, достиг ли заряд опасности такой меры, чтобы попасть в орбиту регулирования уголовным законом, а следовательно, отграничить сферу уголовно-регули-руемых явлений от сферы непреступного поведения. Он же позволяет выделить две самостоятельные формы множественности (множественность преступлений и множественность участников одного преступления), а в их рамках — два самостоятельных ряда видов множественности:  1)  повторность, рецидив, совокупность; 2)  со-

21

 

участие, групповое исполнение преступления, неосторожное сопричинение.

Иными словами, можно утверждать, что само выделение института множественности в уголовном праве выступает в качестве реакции законодательных органов на реальную меру опасности типичных поступков людей, которая требует адекватного воздействия средствами уголовного закона.

В действующем советском уголовном законодательстве нормы, так или иначе регламентирующие различные аспекты множественности в двух ее формах, пока не объединены в самостоятельный комплекс. Однако в целях создания теоретических предпосылок для дальнейшего совершенствования уголовного законодательства, а также в целях более глубокого уяснения содержания существующих норм и обеспечения единообразного решения вопросов на практике следовало бы выделить все формы и виды множественности в особый уголовно-правовой институт, который объединит как множественность преступлений, так и множественность участников его.

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 12      Главы:  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11. >